
- •56 Доверенность: понятие, форма, срок. Прекращение доверенности, передоверие.
- •57 Понятие и виды сроков в гп, их место в системе юр. Фактов. Исчисление сроков.
- •58 Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Применение исковой давности.
- •59 Течение ид (начало, приостановление, перерыв, восстановление).
- •60 Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав.
- •61 Пределы осуществления гп. Злоупотребление гп и его последствия.
- •62 Понятие, формы и способы защиты гп.
- •63 Понятие, признаки и система вещных прав.
- •64 Право собственности как субъективное право: понятие, содержание, пределы осуществления.
- •65 Объекты и субъекты права собственности. Проблема разграничения форм собственности.
- •66 Понятие и классификация способов приобретения права собственности. Момент перехода права собственности к приобретателю.
- •67 Характеристика первоначальных способов приобретения права собственности.
- •68 Способы прекращения права собственности.
- •69 Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, объекты, порядок осуществления.
- •70 Право общей собственности: понятие и виды.
- •72 Право общей совместной собственности: понятие и виды.
- •73 Понятие и система ограниченных вещных прав.
- •74 Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, порядок осуществления.
- •75 Правовой режим имущества учреждения.
- •76 Сервитуты как ограниченные вещные права.
- •77 Понятие и система гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
- •78 Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав.
1.Предмет ГП, как отрасли права. Предмет- общественные отношения, обладающие определённой однородностью. П.1ст2ГК-отношения регулируемы ГП: имущественные и личные неимущественные отношения. П2 ст2ГК- отношения, кот защищаются ГП: нематериальны блага. 3признака имущественных отношений: 1)имущественная самостоятельность участников отношений: а)имущественная обособленность уч-ков друг от друга б)распорядительная самостоятельность по поводу обмениваемых благ; 2)равенство участников 3)автономия, свобода воли участников(ГП регулирует по существу объективные отношения( обусловленные потребностями), но по форме эти отношения явл волевыми(кажд участник определяет с кем и в какие отношения вступать. В основе поведения участников лежит собственный интерес). Виды имущественных отношений: отношения статики(собственности)- регулируются вещным правом и отношения динамики(экономического оборота)- регулируются обязательственным правом. Личные неимущественные включают: отношения по поводу результатов интеллектуальной деятельности и приравнены к ним(средства индивидуализации лиц и их продукции(тов знаки). Нематериальны блага(право на честь, жизнь, достоинство, доброе имя).
2. Метод ГП: понятие и особенности. Метод ГП- приёмы и способы, при помощи которых нормы ГП воздействуют на общественные отношения, входящие в предмет. Общая направленность метода – дозволительная. Это метод правонаделения. Преобладают управомачивающие нормы. Черты гражданско-правового метода: 1)характер правового положения участников- равенство(в правовом смысле, т.е. ни один участник не имеет власть. Нет власти и подчинения. Метод координации, а не субординации. К вертикальным отношениям нормы ГП не применяются. Исключения только в законе.) 2)характер правовых норм- диспозитивность(норма разрешает участникам устанавливать варианты поведения отличны от нормы; признак такой нормы: если иное не предусмотрено договором). 3)по характеру юр фактов и осуществления права- правовая инициатива участников: а)большинство правоотношений возникает из действий частных лиц, поэтому более распространённый юр факт- сделка и в этой области действует принцип свободы заключения договора; б)принципом осуществления прав явл осуществление права по своему усмотрению и в своём интересе. Субъектом целеполагания явл частное лицо. 4)характер средств защиты: а)преобладают средства защиты имущественного характера; б)компенсационно-восстановительная направленность средств защиты. Имущественные санкции взыскиваются в пользу второй стороны; в)инициатива в применении средства защиты принадлежит потерпевшему лицу. 5)характер решения спора: общее правило- судебный порядок. Исключение: административный порядок(обращение в орг исп власти)- только в случае предусмотренном законом.
3. Принципы и функции ГП. Основными функциями ГП являются регулятивная и охранительная. Роль ГП состоит в регулировании нормальных экономических отношений в обществе. Оно имеет дело не столько с правонарушениями, сколько с организацией обычных имущественных взаимосвязей. Оно содержит минимальное количество необходимых запретов и максимум возможных дозволений. С помощью гражданско-правового инструментария участники имущественных отношений самостоятельно организуют свою деятельность с целью достижения необходимых им результатов. Регулятивная функция заключается в предоставлении участникам регламентируемых отношений возможностей их самоорганизации, саморегулирования. Охранительная функция имеет первоочередной целью защиту имущественных интересов участников гражданского оборота. Она направлена на поддержание имущественного состояния добросовестных субъектов в положении, существовавшем до нарушения их прав и интересов. Поэтому по общему правилу она реализуется путем восстановления нарушенных прав либо компенсации причиненных потерпевшим убытков. Под правовыми принципами понимаются основные начала, наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер. К числу принципов гражданско-правового регулирования относятся: принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений; принцип неприкосновенности собственности; принцип свободы договора; принцип самостоятельности и инициативы (диспозитивности) в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав; принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том числе свободы имущественного оборота (перемещения товаров, услуг и финансовых средств); принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав; принцип всемерной охраны гражданских прав, включая возможность восстановления нарушенных прав и обеспечение их независимой от влияния сторон судебной защиты
4. Система ГП как отрасли права – внутренне согласованное единство гражданско-правовых норм и одновременная дифференциация на подотрасли, институты и субинститут. В РФ Пандектная система: выделение общей части и отдельных отраслей; разделение на законодательном уровне на материальные и процессуальные нормы(ГК-ГПК) Сис-ма: Общая часть:1.Источники 2.Лица(субъекты) 3.Объеекты 4.Сделки 5.Сроки 6.Представительство 7.Осущеествлениее гражданских прав 8.Защита. Особенная часть: подотрасли: Вещное право(нормы о правее собственности + нормы об ограниченных вещных правах); Обязательственное право(общие положение + отдельные виды обязательств); Наследственное право; Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации(интеллектуальные права); Гражданско-правовое регулирование и защита личных неимущественных благ. Иногда включают и Корпоративное право(регулирует отношения складывающиеся внутри юр лиц).
5. Понятие ГП как частного права. Отграничение ГП от смежных отраслей. ГП- отрасль права, регулирующая частные(имущественные, а также личные неимущественные) отношения лиц, являющихся собственниками своего имущества, которые формируются по инициативе их участников и преследуют цели удовлетворения их собственных (частных) интересов. Основано на юридическом равенстве участников, автономии их воли и их имущественной самостоятельности (обособленности). Автономия воли участников частноправовых отношений, т.е. их свободное усмотрение относительно того, вступать ли им в имущественный оборот, с каким именно контрагентом и на каких условиях, означает, что такие решения участники принимают по своей инициативе, на свой риск и под собственную имущественную ответственность. Они также сами решают, осуществлять ли принадлежащие им права, включая и право на предъявление каких-либо имущественных требований через суд. участники частноправовых отношений имущественно самостоятельны. По общему правилу они являются собственниками своего имущества и в этом качестве присваивают полученный доход и несут риск возможных убытков. Своим имуществом они отвечают по своим обязательствам перед другими участниками оборота. Все это не только формально, но и по существу побуждает их быть настоящими хозяевами и расчетливыми предпринимателями. ГП и АП: регулируют имущественные отношения, но ГП — это стоимостныжданское зак-вое имущественные отношения в чистом виде (ответственность носит компенсационный характер); АП — имущественно-организационные отношения (ответственность носит штрафной характер). ГП и УП: УП охраняет гражданско-правовые отношения (например, отношения собственности), так же как и у ГП цель — предупреждение правонарушений. ГП применяется и в отношениях, возникающих в связи с совершением преступления (например, гражданский иск в уголовном судопроизводстве о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением). Из ГП исторически выделились Трудовое Право (характерно равенство сторон с их подчинением внутреннему трудовому распорядку) и Семейное Право (регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, но между более узким кругом субъектов).
6. Понятие и система источников ГП. Обычай делового оборота: понятие, условия применения. Источники ГП- форма выражения и закрепления гражданско-правовых норм, в результате чего они приобретают общеобязательное значение. 3 вида: 1)н.п.а. 2) правовой обычай(санкционированный). В гл1 в качестве источника признаётся только 1 обычай- обычай делового оборота- сложившееся и широко применяемое в какой либо области предпринимательской деятельности правило поведения, непредусмотренное законодательством, независимо от того зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Обычаи делового оборота, противоречащие общеобязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются. Другие нормы ГК упоминают и др обычаи- ст19 допускает применение национального обычая при применении гражданских имён в части отчества. Таким образом иные обычаи, кроме делового оборота применяются в ограниченных случаях при прямом указании закона. Обычай д.б. сложившимся(достаточно определён в своём содержании и широко применяем; действует в условиях отсутствия прямых предписаний в н.а. или договоре т.е. в субсидиарном (восполнительном) порядке. . 3)международные договоры РФ и общепризнанные нормы и принципы нормы и принципы международного права(1-непосредственное действие международного договора на тер РФ, т.е. по общему правилу для его действия не требуется принятия спец закона: Исключение: случаи, закреплённые в самом м.д.; 2-приоритет норм международного права над национальным зак-вом). Не явл источниками, но влияют на правоприменение: 1)суд практика 2) юридическая доктрина(научные идеи взгляды, концепции учёных цивилистов: монографии, диссертации, статьи, комментарии).
7. Понятие и особенности гражданского законодательства. Сис-ма н.п.а. содержащих нормы ГП. 2 понимания гражданского зак-ва: 1)в широком смысле- все гражданско-правовые акты, содержащие нормы ГП; 2)в узком смысле- акты высшей юр силы. Такой подход отражён в ст3 ГК(Гражданское зак-во = ГК+ФЗ, а подзаконные акты регулируют ГП отношения, но составляют отдельную сис-му, отличную от законодательства). Особенности гражданского зак-ва(в узком смысле): 1.входят только ФЗ, а ФКЗ регулируют только публичные отношения. 2. Ст71 Конституции и ст3ГК- гражданское зак-во находится в ведении РФ, субъекты РФ не в праве принимать законы по предмету ГП. Но нормы ГП часто находятся в смежных отраслях зак-ва. За счёт попадания в смежные сферы нормы ГП могут содержаться в законе субъекта. Сис-ма н.п.а: 1.Гражданское зак-во(в узком смысле):1)базовый кодифицированный акт-ГК РФ-(особенность: поэтапное принятие и введение в действие: 4 закона о введении в действие с 1 янв 1995- 1 янв 2008); 2)Другие ФЗ: а)кодифицированные(водный кодекс, жилищный) б)некодифицированные (ФЗ об АО, ФЗ о банкротстве)Из ст3 ГК вытекает, что ФЗ принимается в соответствии с ГК и в случае противоречия применяются нормы ГК. Но ряд норм ГК содержит формулировку «если иное не предусмотрено законом»- норма закона будет специальной и будет приоритетной. 2.Подзаконные н.п.а.: 1)иные правовые акты: Указы президента(принимаются по любым вопросам; должны соответствовать законам) Акты правительства(правотворчество ограничено- принимает акты по инициативе уполномоченной президентом или законом) Н.п.а. федеральных министерств и иных федеральных ведомств(должны быть уполномочены законом, указом президента, постановлением правительства; ряд актов подлежит регистрации в Минюсте- без регистрации не вступают в силу)
8. Действие гражданского зак-ва во времени, в пространстве и по кругу лиц. Н.а. по общему правилу распространяются на отношения, возникшие после введения в действие и не имеют обратной силы. Момент введения в действие: а)ФЗ через 10д со дня официального опубликования, если иная дата не указана в з-не(пример вс части ГК) б) указы президента и те постановления правительства, кот затрагивают права и свободы ч и г, обязанности граждан, устанавливают статус организации, носят межведомственный характер- по истечении 7д со дня официального опубликования, если иная дата не указана в н.а. в)акты федеральных министерств и ведомств- после гос регистрации по истечению 10д, если иное не указано в самом акте. Возможна обратная сила как исключение: только ФЗ имеют обратную силу; только при прямом указании закона. Специфика длящихся отношений: новый закон действует лишь на те права и обязанности, которые появились после его введения в силу, на остальные права и обязанности действует старый закон. Действие в пространстве: гражданское зак-во в ведении РФ и распространяется на всю территорию РФ. Исключение: распространение н.а. на определённую территорию, если это следует из содержания н.а. пример: о поставках в районы крайнего севера. Действие по кругу лиц: гражданское зак-во распространяется на всех субъектов РФ в пределах территории РФ+ иностранные элементы(иностранные граждане, ин юр лица, лица без гражданства)- национальный режим. ФЗ может предусматривать ограничения- м распространяться на определённый круг лиц(Пр: закон о защите прав потребителей распространяется только на физ лиц)и
9. Значение судебной практики для применения норм ГП. Виды судебной практики:1.Постановление ВС и ВАС- общепринятый взгляд на их природу: это акты легального толкования; Цель: разъяснение высшими судами, но не создание нормы. По этой причине постановления обязательны для нижестоящих судов. Есть позиция об отнесении постановлений пленума к источникам(1-обязательность для судов 2-носят неперсонифицированный характер и многократность применения). Позиция ГК, что постановления пленума к источникам не относятся. Не будучи источником постановление пленума может содержать правоположение- аналогия правовых норм в случае пробела в законе. Фактически это норма. Наиболее удачные положения по истечению времени включаются в законы. 2. Решения по конкретным гражданским спорам. Такое решение обязательно только для лиц участвующих в деле; они персонифицированы. Конкретная практика обобщается вышестоящими судами. Информационные письма ВАС- обзоры судебной практики по конкретному кругу дел). Значение обобщения:1.позволяет выработать единое понимание и применение судебной практики; 2.обобщение- ориентир для законодательной деятельности, т.к. позволяет выявить проблемы.
10. Понятие и виды аналогии в ГП. Могут возникать ситуации, прямо не урегулированные гражданско-правовыми нормами. Такой пробел, не восполняемый ни условиями заключенного договора, ни обычаями делового оборота, устраняется с помощью аналогии закона (ст. 6 ГК). Аналогия закона выражается в том, что к соответствующим отношениям применяются нормы гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения. Она допустима при наличии условий: 1.существование пробела в законодательстве, не восполняемого с помощью предусмотренных законом средств, включая обычаи имущественного оборота 2.наличие законодательного регулирования сходных отношений.("трастовые операции" банков до принятия специальных правил о договоре доверительного управления имуществом фактически регулировались нормами о сходных договорах - поручения и комиссии, которые и применялись к "трастовым договорам" при отсутствии в них каких-либо необходимых условий) 3.применение аналогичного закона к регулируемым отношениям должно не противоречить их существу. Не является аналогией закона отсылка к регламентации сходных отношений, установленная законодательным порядком. При отсутствии сходного правового регулирования для конкретного отношения может использоваться аналогия права (п. 2 ст. 6 ГК). Смысл ее состоит в определении прав и обязанностей сторон правоотношения на основе не конкретных правовых норм, а общих начал и смысла гражданского законодательства, а также требований добросовестности, разумности и справедливости. Таким образом, аналогия права допустима при наличии пробела в законе, не восполнимого с помощью аналогии закона (т.е. при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения), а также с соблюдением названных выше критериев. При этом реальное применение аналогии права в судебной практике является крайне редким, исключительным случаем.Правила об аналогии закона и аналогии права используются в гражданском праве только при применении ФЗ. Они не могут распространяться на действие подзаконных н.а., а имеющиеся в них пробелы не могут восполняться подобным образом.
11. Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений. Правоотношение – юридическое отношение, существующее в виде связи субъектов урегулированного правом общественного отношения, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения – юр факты- жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Субъектный состав правоотношения - совокупность лиц, участвующих в данном правоотношении. В правоотношении во всех случаях участвуют не менее двух субъектов - управомоченный и обязанный. Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности его субъектов. Структура содержания правоотношения - способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения. Объектом правоотношения является то, по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его субъектов. Особенности гражданских правоотношений: 1.субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от друга как в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они самостоятельны, независимы друг от друга, соотносятся друг с другом как равные. 2.равенство участников общественных отношений, составляющих предмет гражданско-правового регулирования (обязанный субъект во всех случаях находится в равном положении с управомоченным субъектом, т.е. в отношениях координации, а не субординации). 3.самостоятельность участников общественных отношений, подпадающих под гражданско-правовое регулирование, диспозитивность указанного регулирования обусловливают то обстоятельство, что основными юридическими фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими гражданские правоотношения, являются акты свободного волеизъявления субъектов - сделки. 4.в качестве юридических гарантий реализации гражданских правоотношений применяются присущие только ГП меры защиты субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие главным образом имущественным характером. Гражданское правоотношение - юридическая связь равных, имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-принудительных мер имущественного характера. Классификация: 1.По объекту: имущественные(возникают и существуют по поводу материальных и некоторых нематериальных объектов, составляющих имущество в юр понимании и отражают либо принадлежность имущества определённому лицу либо переход имущества) и неимущественные (отношения по поводу защиты неотчуждаемых прав и свобод человека и др нематериальных благ, а также правоотношения, связанные с результатами интеллектуальной деятельности и имеющие в своём содержании личные неимущественные права: авторства, н авторское имя, на неприкосновенность произведения. Значение: различия в способах защиты( в отношении убытков используется термин возмещение, а для защиты личных благ- компенсация морального вреда). 2.По субъектному составу: абсолютные(у неограниченного круга лиц есть пассивная обязанность, т.е. воздерживаться от любых действий, нарушающих право(вещное правоотношение или правоотношение по поводу результатов интеллектуальной деятельности) и относительные(управомоченному лицу противопоставлены 1 или несколько конкретных обязанных лиц. Обязанность активная- дать, сделать, предоставить- в обязательственных правоотношениях). Значение: различается хар-р средств защиты. Абсолютны правоотношения защищаются абсолютными исками, нарушителем может быть любой, ответчик заранее не известен. Истец и ответчик не связаны обязательством. Относительны правоотношения защищаются обязательственными исками против заранее известного должника. Цель: принуждение к исполнению обязанностей. 3.По кол-ву правовых связей(по распределению прав и обязанностей): простые(1 правовая связь- одно лицо управомоченное, другое обязанное) и сложные(каждая сторона одновременно является управомоченной и обязанной).
12. Участники гражданского правоотношения. Понятие и виды правопреемства. Субъекты- участники гражданско-правовых отношений обладающие по закону способностью иметь и осуществлять непосредственно или через представителя права и нести юридические обязанности. Есть 3 категории лиц: 1)физ лица(граждане, иностранные граждане и лица без гражданства) 2)юр лица(включая иностранные) 3)публично-правовые образования(РФ, субъекты РФ, мун образования)- двойственность статуса: с одной стороны они носители власти, а с др стороны выступают на равных с др лицами. К публичным образованиям применяются нормы о юр лицах в той мере в которой это не противоречит существу этих отношений. Для участия в гражданских отношениях нужна гражданская правоспособность- признанная законом возможность быть участником гражданских правоотношений. Составными частями гражданской правосубъектности явл гр правоспособность(способность субъекта иметь гражданские права и обязанности) и гр дееспособность( способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя обязанности). Дееспособность включает сделкоспособность и деликтоспособность (способность субъекта самостоятельности ответственность за совершённые гражданские правонарушения). Особенности в ГП:1.несовпадеение по времени у физ лиц правоспособности и дееспособности 2.Недееспособное лицо является субъектом права. Возможен статус субъекта при обладании лишь правоспособностью- т.к. в большинстве правоотношений возможно представительство. В отношении субъектов м б правопреемство – переход прав и обязанностей от одного лица(правопредшественника) к одному или нескольким лицам(правопреемникам). Исключения правопреемства: 1)некоторые права и обязанности носят сугубо личный характер(алиментные права, право на возмещение вреда здоровью) 2) из содержания конкретного правоотношения м б значима личность одного лица для др(обязательство сделать). Виды правопреемства: 1.Универсальное- полное прекращение права правопредшественника и переход всех прав кроме личных к правопреемникам(наследство, реорганизация юр лица). 2.Сингуляярное- замена лица в отдельном правоотношении без прекращения его остальных прав и обязанностей.(перемена лица в обязательстве: цессия-замена кредитора; перевод долга- замена должника).
13. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. 2 концепции: 1)монистическая- норма права регулирует общественные отношения через наделение участников правами и обязанностями. Объект- то на что направлено правоотношение, а это есть поведение участников. Объектом любого правоотношения явл одно или несколько действий(Пр: объектами сложного обязательства купли-продажи явл действия продавца по передаче и покупателя по оплате). 2)плюралистическая- правоотношение- связь субъектов урегулированная нормой права. Объект- то, по поводу чего связь возникла, т.е. материальные и нематериальные блага(Пр: при купле-продаже- вещь- цена). Ст 128 ГК исходит их плюралистической концепции, т.к. выделят несколько групп объектов: 1.Имущество(многоаспектный термин, т.к. в разных нормах- разный смысл: в узком смысле- одна или несколько телесных вещей(Пр: объектом права собственности явл только телесная вещь); может пониматься как бестелесная вещь(Пр: право требования из обязательства); в широком смысле: вещи телесны + имущественные обязанности(Пр: наследственное имущество; имущество лица в процессе реорганизации). 2. Работы и услуги: отличия:1) работа создаёт овеществлённый результат(создание нового, изменение существующего) услуга имеет нематериальный эффект(консультационный, культурно-зрелищный) 2) результат работы отделим от исполнителя и м б передан, а услуга не отделима и нет передачи; 3) правовая форма выполнения работ- договор подряда, а услуг- договор возмездного оказания услуг. 3.Интеллектуальная собственность(собственность- условно)- а)результаты интеллектуальной деятельности(объекты авторского, патентного права) б) приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки) 4.Нематериальны блага (право на жизнь, на достоинство, личную неприкосновенность)- защищаются ГП.
14. Содержание гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников. Субъективное гражданское право - сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей, предоставленных субъекту. Юридические возможности как составные части содержания субъективного гражданского права называются правомочиями: 1) правомочия требования(возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей); 2) правомочия на собственные действия, (возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий);3) правомочия на защиту( возможность использования или требования использования государственно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного права). Субъективная обязанность - мера должного поведения участника гражданского правоотношения. Сущность обязанностей кроется в необходимости совершения субъектом определенных действий или воздержания от социально вредных действий. В гражданских правоотношениях бывают 2 типа обязанностей - пассивный и активный. Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско-правовых запретов и по своей природе означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих публичные интересы и интересы управомоченных лиц. Требование, заключенное в обязанности активного типа и составляющее ее содержание, означает для обязанного субъекта необходимость действовать в интересах управомоченного субъекта, так как оно обеспечивается санкцией за неисполнение обязанности. Структура содержания гражданского правоотношения может быть простой и сложной. Элементарно простой выглядит структура содержания правоотношения, возникающего между заемщиком и заимодавцем, без права заимодавца на получение процентов. Единственному праву заимодавца требовать возврата долга по истечении срока займа корреспондирует единственная обязанность заемщика вернуть долг. Большинству гражданских правоотношений присуща сложная структура содержания. Пр: структура содержания правоотношения, возникающего на основании договора поставки. Помимо главного права покупателя требовать передачи купленных товаров и его главной обязанности уплатить за товар и корреспондирующих им главных прав и обязанностей продавца, у сторон возникают многочисленные права и обязанности, связанные с исполнением и осуществлением главных прав и обязанностей. К числу таковых можно отнести права и обязанности сторон по способам и формам расчетов за поставленный товар; способам выборки и доставки товара; порядку и методам приемки товара по количеству и качеству; ответственному хранению товара.
15. Понятие и содержание правоспособности граждан. Соотношение правоспособности и субъективного права. Правоспособность- способность иметь гражданские права и нести обязанности(17ГК). Сущность- абстрактная возможность иметь права и обязанности, т.к. это только предпосылка для приобретения конкретных субъективных прав. Юр права возникают от определённых юр фактов. Не всегда гражданин использует все элементы правоспособности. Содержание правоспособности составляют отдельные возможности граждан иметь права и нести обязанности(перечень не закрытый, т.е. м б и иные возможности, незапрещённые законом). Граждане обладают общей правоспособностью, т.е. они имеют равные возможности нести обязанности, и иметь права, не запрещены законом. Соотношение правоспособности / субъективного права: 1)абстрактная воз-то/мера возможного поведения по поводу конкретного объекта; 2)существует вне рамок правоотношений, это предпосылка для возникновения правоотношения/ элемент правоотношения, ему противостоит юр обязанность; 3)объём одинаков у всех граждан/ объём у каждого разный; 4) у всех граждан возникает с рождением и прекращается со смертью/ возникает и прекращается из различных юр фактов; 5)отказ от правоспособности и сделки направленные на её ограничении- ничтожны/ большинство субъективных прав кроме сугубо личных явл отчуждаемыми.
16. Понятие и содержание дееспособности граждан. Приобретение гражданами полной дееспособности. Дееспособность – способность своими действиями осуществлять права и приобретать обязанности. Содержание дееспособности: сделкоспособность и деликтоспособность (способность субъекта самостоятельности ответственность за совершённые гражданские правонарушения). Объём дееспособности различается:1. Возраст(значимо до 18л) 2.Психичское состояние здоровья(психические расстройства в совокупности м привести к признанию лица недееспособным). Физические недостатки, препятствующие осуществлению прав на дееспособность не влияют(такие лица находятся под патронажем). Категории граждан по объёму дееспособности: полностью дееспособны, частично дееспособные(малолетние6-14 и несовершеннолетние 14-18), ограниченно дееспособные, полностью недееспособные(малолетние до 6 и признанные судом недееспособными). Приобретение гражданами полной дееспособности: 1. Лица, достигшие 18л, 2.Лица вступившие в брак до 18л(разрешение на вступлении в брак до 18 дают органы МСУ, при наличии уважительных причин- их перечня нет, лица не моложе 16; Субъекты РФ в прав устанавливаются законом субъекта)3. Эмансипация несовершеннолетнего- признание его полностью дееспособным: а)достижение 16л б)он имеет работу по ТД или занимается предпринимательской деятельностью с разрешения законных представителей. Эти условия только лишь предпосылки, для признания дееспособным д б юр акт: 1)решение органа опеки и попечительства(если все законные представители согласны) 2)решение суда( если хотя бы 1 законные представитель против; в суд обращается только сам несовершеннолетний)
17. Дееспособность несовершеннолетних граждан (до 14 и от 14 до 18). Дееспособность малолетних( 6-14): 1.Сделкоспособность- за этих лиц сделки совершают законные представители(родители, усыновители, опекуны). П2 ст 28- Малолетние в возрасте (6-14) вправе самостоятельно совершать:1) мелкие бытовые сделки;2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо гос регистрации;3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Деликтоспособность- эти лица не деликтоспособны(законные представители отвечают при наличии вины - ненадлежащее воспитание и контроль). Частичная дееспособность несовершеннолетних граждан в возрасте(14-18): 1. совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 2.вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые сделки. По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.3. Несовершеннолетние самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с ГК. 4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте (14-18) права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в результате брака до 18 и эмансипации.
18. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным: основания, порядок, последствия. 1.Ограничние дееспособности: а) ограничение несовершеннолетних(14-18) в их частичной дееспособности: Основания- формулировка собирательная «достаточные основания» оцениваются судом, за основу берутся интересы самого несовершеннолетнего. Порядок ограничения судебный- в суд обращаются законные представители или орган опеки и попечительства. Последствия ограничения: распоряжение заработком, стипендией и иными доходами по общему правилу с согласия законных представителей. б) ограничение дееспособности лиц с 18л: Основания: 1)злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами(критерий злоупотребления не медицинский, а социальный) 2)постановка семьи в тяжёлое материальное положение(семья- лица, совместно с ним проживающие и ведущие с ним хозяйство; лица, перед которыми гражданин несет обязанности по содержанию). Перечень форм злоупотребления ограниченный. Наличие доходов у др членов семьи не препятствует ограничению дееспособности, если они вынуждены его содержать или не получают от него содержания. Порядок ограничения судебный. Обращаться в суд могут: члены семьи, органы опеки и попечительства, психиатрическое или психоневрологическое учреждение. На основании решения суда устанавливается попечительство. Последствия ограничения: сделки осуществляются с согласия попечителя(письменного согласия не требуется), сюда относится и получение заработка; самостоятельно м совершать мелкие бытовые сделки; лицо полностью деликтоспособно. Отмена ограничения решения суда: заявителями м б теже лица + сам. Причина: отпали основания:1)прекращение злоупотребления 2)распалась семья. 2.Признание лица недееспособным: Основания: медицинский критерий(психическое расстройство хронического характера) и юридический критерий(интеллектуальный момент- лицо не понимает значение своих действий и/или волевой момент- лицо не может руководить действиями). Порядок признания судебный- заявители: члены семьи, органы опеки и попечительства, психиатрическое или психоневрологическое учреждение. Обязательно назначение судебно-психиатрической экспертизы. На основании решения суда устанавливается опека. Последствия признания: все сделки совершает опекун неделиктоспособен (отвечает опекун при наличии вины- ненадлежащий надзор). Отмена этой меры новым решением суда о признании дееспособным. Обратиться м заявители + опекун. Само лицо раньше было не в праве(постановление конст суда – сам может, может обжаловать решение, должен присутствовать в суд заседании)
19. Гражданско-правовые аспекты опеки и попечительства. Патронаж. Это комплексный институт. Есть нормы административного и муниципального права, регулирующие деятельность орг опеки и попечительства. Есть нормы семейного права. Опека и попечительство- форма воспитания детей, оставшихся без родителей. Есть нормы ГП, регулирующие законное представительство со стороны опекунов и попечителей. Органы опеки и попечительства- органы исполнительной власти субъекта РФ. В з-не об опеке и попечительстве – наделение полномочиями по опеке орг МСУ в соответствии с законом субъекта, но есть органы субъекта выделяют материально-финансовые средства. В отношении конкретного подопечного выполнят попечитель- физ лицо. Требования: Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства. Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного. 1)одно лицо м б опекуном только 1 лица(исключения-братья, сёстры) 2)у одного подопечного м б только 1 попечитель(при устройств в семью м б несколько попечителей) 3) специфика в отношении граждан помещённых в мед, соц, воспитательные учреждения: им опекун и попечитель не назначаются т.к. эти функции выполняет учреждение. Различия в статус опекуна и попечителя: 1.по категория подопечных: опекун над лицами до 14л м лицами признанными судом недееспособными; попечительство над лицами от14 до 18 и лицами ограниченными в дееспособности; патронаж над совершеннолетними, дееспособными: только с согласия подопечного. 2.по способу действия как представители: опекун совершает сделки за подопечного, в его интересах; попечитель даёт согласие на совершение сделки. Они явл законными представителями- их наличие и объём полномочий определяется законом. Патронаж: волю выражает подопечный, а реализует помощник(он м действовать по договору поручения, т.е. не законный, а договорный представитель или по договору доверительного управления имуществом). Виды сделок с имуществом подопечного: 1.сделки, кот подопечный в праве совершать самостоятельно в соответствии с предоставленным объёмом дееспособности. 2. Сделки направленные на непосредственное содержание подопечного(такие совершаются попечителем или опекуном за счёт доходов подопечного в его интересах). Последующий контроль органов опеки в виде утверждения отчёта опекуна/попечителя не позднее 1 февраля текущего года за предыдущий год представляются в орган опеки с приложением чеков. 3. Сделки направленные на уменьшение стоимости имущества подопечного запрещены. Для совершения сделки с имуществом подопечного нужно предварительное согласие органа опеки и попечительства.
20. Место жительства гражданина: понятие, гражданско-правовое значение. Ст20 ГК называет местом жительства место, ГД гражданин постоянно или преимущественно проживает. Место жительства- жилое помещение для этого предназначенное и соответствующее требованиям; занимаемое помещение на законных основаниях: как собственник, сособственник, член семьи собственника или наниматель. При наличии нескольких жилых помещений- сам гражданин определяет место жительства. Место жительства может не совпадать с местом регистрации(в частноправовых отношениях – при заключении договоров- субъект в праве указывать место жительства не совпадающее с местом регистрации). В отношении некоторых лиц место жительства определяется законом, иначе легально установленное(место жительства лиц под опекой явл место жительства законного представителя). Гражданско-правовое значения места жительства:1.местом открытия наследства явл место последнего постоянного жительства наследодателя(будет применяться закон того гос-ва где открылось наследство). 2.признание безвестно отсутствующим и объявление умершим при отсутствии сведений от граждан в месте жительства. 3.опека и попечительство устанавливаются по месту жительства подопечного. 4.место жительства сторон влияет на место исполнения обязательства(денежное обязательство должника исполняется в месте жительства кредитора)
22. Акты гражданского состояния: понятие, виды, регистрация. ФЗ «об актах гражданского состояния» даёт понятие акта гражданского состояния- юр факт(действие или событие) влияющее на возникновение, изменение или прекращение прав, обязанностей, а также характеризующее правовое состояние гражданина. правовое состояние- длящееся правоотношение(заключение брака порождает нахождение в браке). Виды актов: рождение-смерть; заключение брака- расторжение брака; усыновление/удочерение; установление отцовства; перемена имени. Виды органов, регистрирующих акты: 1.орган ЗАГС(орган исп власти субъекта РФ) 2.органы МСУ(наделяются полномочиями в тех местах, где отсутствует орг ЗАГС(не могут регистрировать перемену имени, усыновление/удочерение) 3.в отношении граждан РФ, проживающих за пределами РФ эти функции выполняют консульские учреждения. Суть регистрации: внесение записи в актовую книгу. Регистрация подтверждается свидетельством, свидетельством кот выдаётся гражданину.
21. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: основания, порядок, последствия. Цель: внесение определенности в правоотношения, в кот состоит отсутствующий гражданин(супружеские, родительские, отношения с кредиторами) к порождению правоотношений связанных с его отсутствием(о судьбе имущества). Сравнение(безвестное отсутствие / объявление умершим): 1.Основание: а)отсутствие самого гражданина б)отсутствие сведений о месте нахождения в)истечение срока(1год) / а), б) в)строится предположение о смерти гражданина по причине действительного отсутствия) г) общий срок 5лет; для пропавших в военных действиях- 2 года; для пропавших в условия катастрофы- 6 месяцев. 2. Порядок применения: только судебный- обратиться могут только заявители, т.е. заинтересованные лица(юр заинтересованность т.е должен указать юр цель для которой требуется вынесение такого решения; доказательства: заявитель- основания, сам суд делает различны запросы. 3.Последствия вынесения решения: а)при необходимости управления имуществом устанавливается доверительное управление(договор заключает управляющий и орг опеки). Доверительный управляющий исполняет обязанности отсутствующего; б)обязательства, требующие личного участия (товарищество) прекращаются; в) брак расторгается в орг ЗАГС в упрощённом порядке по заявлению 2 супруга / а)в актовую книгу вносится запись о смерти, открывается наследство, обязательства переходят к наследникам, личные обязательства прекращаются б)брак автоматически прекращается. 4.Явка гражданина: судебное решение отменяется по заявлению гражданина. а) отмена доверительного управления б)прекращённые личные обязательства не восстанавливаются в)расторгнутый брак восстанавливается по совместному заявлению супругов, если второй супруг не вступил в новый брак / а)в имущественных отношениях- истребование имущества у владельцев :1)у безвозмездных приобретателей (наследник, одаряемый)- можно истребовать, но только сохранившееся, нельзя истребовать деньги, ценные бумаги на предъявителя. 2)у возмездного приобретателя(покупатель): если не знал, что гражданин жив, то нельзя истребовать; если знал, что жив- можно истребовать сохранившееся и стоимость несохранившегося. б) с браком такие же последствия. Отличать объявление умершим от установления факта смерти. Общее: суд порядок. Различия в основаниях. При объявлении умершим только предполагается смерть, предмет доказывания- отсутствие сведений. Установление факта смерти: предмет доказывания – то, что гражданин действительно умер при определённых обстоятельствах, а причина – орган ЗАГС отказал в регистрации смерти, т.к. нет мед документа. При объявлении умершим может быть явка и есть правовые нормы, а при установлении факта правового регулирования нет.
23. Теории, объясняющие сущность юр лица. Первую по времени появления группу таких теорий составляют взгляды, согласно которым юрлицо есть порождение правопорядка, т.е. некоторая юридическая фикция, искусственная конструкция, придуманная законодателем. Они получили название теории фикции(получила наибольшее развитие в германской цивилистической литературе прошлого века- немецкие цивилисты того времени- Савиньи и Виндшейд). получила широкое распространение и в англо-американском праве( юр лицо (корпорация) также рассматривалось как "искусственное образование, невидимое, неосязаемое и существующее только с точки зрения закона). Другим вариантом развития теории фикций стала "теория интереса", выдвинутая крупнейшим германским ученым-юристом Р.Ф.Иерингом. Он считал, что права и обязанности юр лица в действительности принадлежат тем реальным физическим лицам, которые фактически используют общее имущество и получают от него выгоды ("дестинаторам"). Их общий интерес и олицетворяет юридическое лицо. С его точки зрения, оно представляет собой некий единый центр для прав "дестинаторов", искусственно созданный с помощью юр техники для упрощения ситуации - в качестве особой формы обладания имуществом многими физическими лицами для некоторых общих целей. С развитием различных видов юр лиц в противоположность фикционным теориям стали выдвигаться теории, признающие реальность юридического липа как субъекта права - реалистические теории юридического липа. Органическая теория Гирке, рассматривавшего юр лицо как особый "телесно-духовный организм" ("союзную личность"), нашла сторонников во французской цивилистике (Р.Саллейль, П.Мишу). Отмечалось, что реальность существования таких общественных организмов, как юридические лица, предполагает их признание законом, но вовсе не "искусственное" создание. Достоинством этого подхода стала возможность объяснения наличия собственной воли и интересов юридического лица, а тем самым самостоятельности его выступления в качестве субъекта гражданского оборота, хотя приравнивание юридического лица к физическому тоже признавалось искусственным. Цивилистская наука советского периода: юр лицо рассматривалось в качестве "социальной реальности" (а не фикции), наделенной определенным имуществом для достижения общественно полезных целей или для решения социально-экономических задач государства и общества (теория социальной реальности Д.М.Генкина). Иногда прямо утверждалось, что за гос юр лицом всегда стоит само государство, или "всенародный коллектив", являющийся действительным собственником его имущества (теория государства С.И.Аскназия). Господствующей теорией в советской цивилистической доктрине стала теория коллектива, обоснованная в работах А.В.Венедиктова и С.Н.Братуся- юр лицо является реально существующим социальным образованием, имеющим "людской субстрат" (сущность) в виде коллектива его работников, за которым стоит всенародный коллектив трудящихся, организованный в государство. Другие ученые подчеркивали также роль администрации (директора, руководителя) государственного юридического лица (теория директора Ю.К.Толстого, в определенной мере развивавшаяся В.П.Грибановым). Согласно этим взглядам, поскольку воля руководителя признается волей самого юридического лица и именно через него юридическое лицо приобретает права и обязанности, руководитель и представляет собой сущность ("людской субстрат") юр лица.
24 Понятие и признаки юр лица. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на его имущество. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные 4 основных признака: 1) организационное единство( юридическое лицо имеет свою внутреннюю структуру органов управления, определенных его уставом или положением, обеспечивающих достижение целей деятельности, для которых оно предназначено, и формирующих и изъявляющих его волю в имущественном обороте); 2) имущественная обособленность (суть: имущество юр лица отдельно от имущества учредителей(участников), не переданного юр лицу; участники по общему правилу не отвечают по обязательствам юр лица; внешним выражением явл закрепление имущества на самостоятельном балансе юр лица(у некоторых юр лиц-учреждений- эту функцию выполняет смета) Виды юр лиц по характеру имущественных прав: 1.юр лица- собственники имущества(переданного участниками, самостоятельно приобретённого- хоз товарищества, хоз об-ва, кооперативы: участники имеют обязательственные права- право требования на часть прибыли, на ликвидационную квоту); 2. Юр лица- собственники имущества (переданного участниками, самостоятельно приобретённого- участники не имеют никаких прав на имущество: некоммерческие организации- общественные, религиозные фонды); 3.юр лица- не собственники имущества(собственник учредитель)- ограниченные вещные права: право хоз ведения(у гос муниципальных унитарных предприятий) и право оперативного управления(казённые унитарны предприятия, учреждения). 3) самостоятельная имущественная ответственность(юр лицо отвечает по обязательствам всем имуществом принадлежащим еему на вещном праве: право собственности, право хоз ведения. Право оперативного управления. Исключение составляют казённые и частные учреждения(они отвечают только денежными средствами, при их недостаточности отвечает учредитель) Само юр лицо отвечает по обязательствам, участники субсидиарную ответственность не несут(ГК предусмотрел исключения: в полном товариществе, в товариществе на вере, в об-ве с доп ответственностью , в казённом учреждении). 4) выступление в гражданском обороте от собственного имени.(юридические лица от своего имени могут приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде. Признак выступления в обороте от собственного имени (с использованием собственного наименования) является следствием трех вышеназванных признаков).
25. Признак организационного единства юр лица. Правовое положение филиалов и представительств юр лица. Организационное единство: 1.сущность признака- юр лицо явл организацией, а именно(-наличие цели организации; -наличие внутренней структуры , структурных подразделений; -наличие сис-мы управления(у большинства юр лиц кроме товариществ есть органы управления) 2.Внешним выражением явл закрепление вышеназванных моментов в учредительных документах юр лица. Варианты учредительных документов: 1)действие юр лица на основании учредительного договора (хоз товарищества: полное и на вере); 2)действие и на основании устава и учредительного договора(некоммерческие партнёрства); 3)действие юр лица на основании устава(коммерческие кроме товариществ и большинство некоммерческих); 4)отсутствие индивидуальных юр документов, действие на основании общего положения о данном виде организации(только для некоммерческих при прямом указании закона). В концепции развития законодательства: сохранение 1 документа для всех юр лиц- устава. Различия между договором и уставом: 1)учредительный договор регулирует 2 отношения: -между учредителями в процессе создания юр лица и между учредителями и юр лицом в процессе его деятельности. Устав определяет статус самого юр лица и приобретает силу с момента регистрации юр лица. 2)учредительный договор- вид гражданско-правовых договоров: изменяется, заключается, расторгается по правилам договоров. Устав- внедоговорная природа- утверждается. Виды структурных подразделений: Необособленные(отделы, лаборатории) Относительно обособленные(филиалы и представительства). Филиал юр лица –его обособленное подразделение, расположенное вне местонахождения юр лица, осуществляющая часть или все функции юр лица, в том числе функции представительства. Представительства – обособленное подразделение, расположенное вне местонахождения юр лица, которое призвано представлять интересы юр лица перед третьими лицами в том числе гос органах, совершая от его имени сделки, предоставляя информацию или защищая права юр лица. Представительства в принципе не могут осуществлять фактической, непосредственной производственной деятельности юр лица, вот филиал может. Филиал – по сути, клон юридического лица. Представительство – они могут заключать от юридического лица договоры, они могут осуществлять рекламную деятельность, представление в министерствах и ведомствах, представительство в судах… Представительство не может заниматься основной деятельностью юридического лица. Общие черты филиала и преедставитеельства:1) часть юр лица, но им не являются. 2)деятельность определяется положением о филиале или представительстве, утвержденным органами юр лица. 3) все филиалы или представительства указываются в учредительных документах юр лица. 4)руководитель этого подразделения действует по доверенности выданной органами юр лица. 5)руководитель действует от имени юр лица. 6) имущество преданное филиалам или представительствам, принадлежащее юр лицу отражается на отдельном балансе. 7) находится вне места нахождения юр лица. Различия филиала и представительства: 1) филиалы выполняют все или часть функций юр лица; представительство представляет и защищает интересы. 2)филиал одновременно осуществляет функции представительства, но не наоборот
26.Средства индивидуализации юр лица и его продукции. Являются наименование и местонахождение юридического лица. Иногда выделяют косвенные: товарный знак, который им зарегистрирован, или знак обслуживания, через коммерческое обозначение, используемое этим юридическим лицом – то есть через средства индивидуализации его продукции. Наименование юридического лица. 2 принципа выбора наименования: 1.принцип истинности фирмы(должно содержать подлинны имена учредителей- в РФ только для товариществ) и 2.принцип свободы фирмы(наименование не обязательно должно указывать на подлинны имена участников, характер деятельностиОбщие требования: 1.Всякое наименование должно содержать указание на организационно-правовую форму юридического лица.2.Всякое наименование должно иметь собственно название, какое-то текстовое обозначение, отличающее это юридическое лицо от лиц такой же юридической организационной формы.3.Указание на вид деятельности, в случаях, когда это требует фз-во. занимающегося банковским делом, должно быть слово «Банк», тоже и насчёт страховых организаций. Произвольно любое юридическое лицо может указать, добровольно это не запрещено.4.Указание на собственника имущества, когда этого требует закон или по желанию. Государственное Унитарное Предприятие и Муниципальное Унитарное Предприятие или учреждения. В общих требованиях два обязательных и два либо по требованию закона, либо по желанию собственников. В зависимости от прав, возникающих у юридического лица на это наименование выделяют обычное наименование и фирменное наименование(1.орг правовая форма(корпус) 2.собствнно наименование 3.при прямом указании закона нужно обозначение деятельности(банк, страх орг). Фирменное наименование Признаки:1. право на фирменное наименование является личным неимущественным и в силу этого оно неотчуждаемо и непередаваемо третьим лицам. Фирменное наименование тесно связано с деловой репутацией. 2. исключительное право. То есть только юридическое лицо, которое имеет данное фирменное наименование вправе приобретать под ним права и обязанности в гражданском обороте, то есть не может быть двух и более коммерческих лиц, которые участвовали бы под одинаковым именем.3. данное право защищается в абсолютных правоотношениях, то есть против любого, кто посягнёт, и, соответственно, все третьи лица (другие коммерческие организации) не имеют права регистрироваться под аналогичным именем (это запрещено) или под именем, под наименованием сходным до степени смешения при условии, что они будут заниматься предпринимательской деятельностью в одном и том же секторе экономике, то есть сходной предпринимательской деятельностью. Какие запрещены слова и словосочетания для указания в фирменных наименованиях: 1.Указания на официальное наименование РФ, иностранных государств и производное от этих наименований. Исключения предусмотрены: а).Если речь идёт о государственных унитарных предприятий – их фирменное наименование может содержать указания на РФ или на субъектов РФ – ведь это, фактически, указание на собственника. ГУП и МУП.б).Когда коммерческая организация, в частности – АО – могут получить разрешения на использование наименования РФ в своём наименовании, при условии, что в этом АО России принадлежит более 75% акций. Сбербанк России, РАО ЕЭС, РЖД… Они обращаются с заявлением в правительство, разрешение выдаётся обычно бессрочно, но может быть отозвано если отпадут обстоятельства, по которым было дано разрешение, или если оно сочтёт невозможным далее подобное в).Про иностранные государства ГК ничего не говорит, значит, категорически нельзя. 2.Запрещен использовать полные или сокращённые названия гос органов и органов МСУ. Исключения – муниц унитарные предприятия, разрешено указывать на муниципальный округ, но не конкретный орган.3.Запрещено использовать в наименовании полное или сокращённое наименование международных организаций, общественных организаций и объединений.4.Запрещено использовать в фирменном наименовании обозначение, которое противоречит общественным интересам, нравственности, морали, гуманности. Традиционно это употребление ненормативной лексик. не должно призывать к насилию любого рода, убийствам, расовой или национальной дискриминации.5.Язык должен быть русским, наряду с русским м б наименования на иностранных и языках народов россии. Не явл нарушением: 1.использование собственно наименования с другой организационно-правовой формой. 2.Использование тождественных наименований допустимо, если они осуществляют разны виды деятельности. Исключительность права на использование наименования возникает с момента внесения этого формирования в государственный реестр, действует до исключения этого наименования из реестра в связи с прекращением деятельности юр лица или переименования и исключительность признаётся в пределах территории РФ. Защита заключается в том, что лицо, чьё право нарушено, вправе обратиться в суд с иском и вправе требовать устранения правонарушения: изменения фирменного наименования, прекращение деятельности организации, которая не может переделать наименование, а также возмещение убытков, причинённых деятельностью юридического лица с аналогичным или сходным до степени смешения наименование, требовать не действовать под чужим именем (то есть, под его именем), требовать не искажать наименование и возмещения убытков, если такое искажение порочит деловую репутацию юридического лица. Регистрирующий орган- Федеральная налоговая служба (ФНС). Вправе обратиться с иском о понуждении (принуждении) изменения наименовании. ГОУ «ВГУ». Учреждение – указание на организационно-правовую форму, Образовательное – указание на вид деятельности, Государственное – указание на собственника имущества, на принадлежность имущества. «ВГУ» – индивидуализирующее обозначение. Местонахождение юр лица – место гос регистрации юр лица, кот осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия такового по месту нахождения органа или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Местонахождение – это лишь контактный адрес, что-то вроде почтового ящика.
27. Особенности правосубъектности юр. лиц Правосубъектность = правоспособность + дееспособность. В отличие от физических лиц, правоспособность и дееспособность возникает одновременно – с момента регистрации; у всех физ лиц общая правоспособность, а у юр лиц общая и специальная; Правоспособность –гипотетические возможности участия в гражданском обороте, то есть те гипотетические права и обязанности, которыми может обладают юр лицо в гражданском обороте. Принято говорить об общей и специальной правоспособности юридических лиц, так вот, общим правилом является правоспособность специальная. Общая правоспособность- т.е. они м заниматься любыми видами деятельности, не запрещёнными законом(у большинства коммерческих орг- их основная цель определена законом- извлечение прибыли4 любые виды деятельности ведут к извлечению прибыли, а следовательно, что учредительный документ таких юр лиц не требует перечисления все видов деятельности, однако само юр лицо в праве установить в уставе, закрепить конкретные предмет и цели деятельности даже если этого не требует закон). Специальная правоспособность- у всех некоммерческих орг(осуществляемые виды деятельности должны соответствовать целям закреплённым в учредительных документах); ряд коммерческих орг тоже имеют спец правоспособность(унитарны предприятия- определение в уставе конкретных целей, задач, предмета, видов деятельности). По указанию закона некоторые коммерческие орг д заниматься деятельностью как исключительной(банки, страх орг). Дееспособность- варианты вступления в отношения с третьими лицами. 1.От имени юр лица действуют его органы- можно выделить 2 вида: а)коллегиальные(дирекция, собрание) б)единоличные(ген директор- как правило он заключает сделки). Орган действует в пределах компетенции явл частью юр лица и не явл преедставителеем. Орган действует без доверенности. Иногда действия других лиц будут признаваться действиями юридического лица – это как исключения. 1 вариант: когда в организационно-правовой форме вообще не предусмотрено наличие органов (полное товарищество и товарищество на вере – всего в двух видах, и оба – товарищества). Права и обязанности товариществ приобретаются через действия их участников: либо любым из товарищей, либо сообща, либо любому из них, кому в учредительном собрании поручено приобретать права и обязанности. Общее правило: любой такой товарищ может приобретать права и обязанности для юридического лица. 2 вариант: когда права и обязанности приобретаются через представителей, то есть выдаётся доверенность – специальное полномочие – третьим лицам для действия от имени и в интересах юридического лица, то есть через представителей.
28. Способы и порядок создания юридических лиц: Несколько способов(порядков) создания: разделяются по критерию: а)механизм выражения выли учредителей; б)роль гос органа в создании юр лица.1.Нормативно-явочный способ- есть общее разрешение закона на создание различных видов юр лиц- индивидуального разрешения не требуется, но необходимо выражении воли. Воля м найти своё выражение в учредительном договор, в договоре о создании юр лица, решении собственника о создании унитарного предприятия. Явочный механизм- необходимость обращения в регистрирующий орган. Цель регистрации не явл дача разрешения на создание. Это проверка законности действий. ФЗ о гос регистрации юр лиц и ИП даёт понятие гос регистрации- акт уполномоченный фд орг исп власти осуществлять путём внесения в гос реестр сведений о создании, реорганизации, ликвидации юр лица). Регистрация легитимирует решение.2.Разрешительный способ- (сохраняется как исключение при прям указании закона)- 1)выражение воли учредителями на создание юр лица; 2)получение разрешения на создание от уполномоченных орг; 3)регистрация учредителями лица. (ФЗ о защите конкуренции- это мера контроля за экономической концентрацией; недопущение монополий; Разрешение ФАС РФ) Этапы создания юридического лица. 1 этап- принятие решения о создании. Принимать это решение будут один или несколько учредителей в зависимости от того, какое минимальное количество участников должно быть у данной организационно-правовой формы. документом, подтверждающим ваше решение, будет протокол учредительного собрания. Если же предприятием – то актом собственника имущества, его органов (скажем, постановления правительства – если государственное учреждения). Для некоторых организационно-правовых форм могут быть особые требования. 2 этап. После принятия решения необходимо разработать и утвердить учредительные документы. На сегодняшний момент ГК говорит о двух вариантов учредительных документов:1) Учредительный договор. 2) Устав. 3 этап. Формирование имущества (учредительного, складочного капитала, фонда).Уставный капитал –условная величина, вы не обязаны всегда на этом счёте эту сумму, просто раз в год в ваших чистых активах была величина не ниже минимального уставного капитала, это – для обеспечения прав кредиторов. Если же чистых активов меньше уставного капитала, то либо уменьшать размер уставного капитала, то ли ликвидироваться. 4 этап. Государственная регистрация юридических лиц. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Государственная регистрация юр лиц – это акты федерального органа исп власти по внесению в гос реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юр лиц, а также иных сведений, требующихся в силу закона.Сам закон не называет регистрирующий орган, он определяется постановлением правительства. Постановлением правительства ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возложено на налоговую службу и её структурные подразделения. Законом м б предусмотрена специфика регистрации отдельных юр лиц(общественные, религиозные орг): разделение функций между регистрирующими органами: решение о регистрации принимает орган юстиции, а запись в единый реестр заносит налоговый орган. В ЕГРЮЛ не единый реестр, юридические лица и индивидуальные предприниматели отдельно. ЕГРЮЛ на бумажных и электронных носителях, причём при расхождении сведений приоритет имеют бумажные носители. Сам реестр складывается из сведений о самих юридических лицах (их много-много: размер уставного капитала, состав участников, виды деятельности…) и из реестра представляемых юридическими лицами документов (уставов, протоколов, решений). ЕГРЮЛ является открытым, то есть все сведения, содержащиеся в таком реестре, общедоступны, за исключением данных удостоверения личности физических лиц и банковских счетов как юридических, так и физических лиц (это конфиденциальные сведения, выдаются только по запросу компетентных органов – прокуратуре, суду, пенсионным и иным государственным фондам).Информация из реестра предоставляется в виде трёх документов: либо выписка из ЕГРЮЛ по форме, утверждённой постановлением правительства; либо копия документов юридического лица (например, копия устава), заверенная налоговой службы; либо справка об отсутствии запрашиваемой информации. Общий срок предоставления сведения – 5 рабочих дней. Есть и ускоренно. Перечень документов, которые необходимо предоставить при регистрации: 1.Заявления по форме, установленной Постановлением Правительства. 2.Решение о создании юридического лица в виде протокола учредительного собрания, договора о создании или учреждении юридического лица, решение единственного участника или в виде иного документа, установленного законом (для государственных унитарных предприятий – постановление правительства о создании).3.Учредительные документы юридического лица. Тут зависит от организационно-правовой формы: учредительный договор (только для товариществ) или устав (для всех остальных).4.Подтверждение уплаты государственной пошлины 5.Предоставить паспорт или выписку из чего-нибудь там, в общем – доказательства связи с иностранным государством(для иностранцев) Основания для отказа в государственной регистрации: Непредставление документов, определённых ФЗ; обращение в ненадлежащий регистрирующий орган; в случае, когда не соблюдена нотариальная форма предоставляемых документов, если она в силу закона прямо требуется; если заявление о государственной регистрации подписано ненадлежащим лицом. Решение об отказе также должно быть мотивировано(указание пункта ст 23 с расшифровкой).Отказ в регистрации может быть обжалован в суд.
29. Реорганизация юр лица: основания, формы, порядок. Реорганизация- правопреемство между реорганизуемым и новыми юр лицами.(не всякая реорганизация явл прекращением). Реорганизация бывает: добровольная(решение принимается учредителями или уполномоченными учредительными документами органами(чаще это общее собрание; основания в законе нее указаны, т.к. это воля учредителей) и принудительная(решение принимается судом или уполномоченным гос органом(ФАС); м б только 2 формы- разделение и выделение; основания в законе). Формы реорганизации: 1.Раздление(юр лицо прекращается, и образуются 2 новых) и 2.Выделение(прекращения нет; из одного юр лица выделяется второе)- для этих двух форм документом о правопреемстве явл разделительный баланс. 3.Слияние(2 юр лица прекращаются и образуют новое) 4. Присоединение( одно юр лицо прекращается путём присоединения к другому). 5.Преобразование- изменение организационно-правовой формы(ООО в ЗАО)- есть в законе ограничения: хоз об-ва и товарищества могут преобразовываться в др хоз общество или производственный кооператив. Для форм 3, 4 и 5 документом о правопреемстве явл передаточный акт. Виды правопреемства: в большинстве случав универсальное, только в выделении- сингулярное. Правопреемство считается состоявшимся а реорганизация завершившейся с момента регистрации новых юр лиц. Исключение составляет присоединение- с момента записи о прекращении последнего присоединившегося лица. Порядок реорганизации.1.Принимается решение о реорганизации. Об этом решении юридическое лицо в течение 3-х рабочих дней сообщает в ФНС как в регистрирующий орган. В этом сообщении (уведомлении) должно быть указано с обязательным указанием даты, с которой начинается реорганизация, и формы реорганизации.2.Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись, что данное лицо находится в процессе реорганизации.3.Сведения о реорганизации необходимо опубликовать. Закон требует, чтобы публикаций было как минимум две с периодичностью один раз в месяц. Происходит это после того, когда появилась запись в реестре. Закон определяет и средство массовой информации, в которых это стоит сделать – это должно быть опубликовано в соответствующих СМИ, которые публикуют сведения о регистрации. «Вестник государственной регистрации».В публикации должны быть указаны сведения о каждом участвующих в реорганизации юридическом лице, сведения о создающимся юридическом лице (то, которое будет только образовано, его ещё нет), форма организации, порядок и условия заявления требований кредиторами. А в некоторых случаях и ряд ещё.4.Заявление требований кредиторов. Этот этап не является обязательным всегда, потому что его может не быть в том случае, если кредиторы решают не обращаться с требованием. У кредиторов реорганизуемых юридических лиц существуют следующие права: 1.Потребовать досрочного исполнения обязательств от своего контрагента, находящегося в реорганизации. 2.Если досрочное исполнение обязательств невозможно, требовать прекращения обязательства и возмещения вызванных этим убытков. Теперь закон требует, чтобы требования перед этими кредиторами возникли до публикации уведомления о реорганизации. 3.ГК закрепляет специальное правило: «Кредиторы юридического лица – ОАО, реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если его права требования возникли до публикации сообщения о реорганизации вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательств и возмещения убытков в случае, если реорганизуемого юридическое лицо, его участники или третьи лица не предоставят достаточного обеспечения исполнения соответствующих обязательств». Требования эти могут быть заявлены не позднее 30 дней после публикации. Если все обязательства реорганизованного юридического лица будет происходить до реорганизации – всё прекрасно. А если после, то в этом случае ГК говорит о том, что вновь образованные юридические лица становятся солидарными должниками между собой (если юридическое лицо прекратилось) и с тем изначальным юридическим лицом, если оно не прекратилось. 5.Реорганизация будет окончательно завершена после внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении реорганизуемых и создании новых юридических лиц в процессе реорганизации.
30. Ликвидация юр лица: основания, порядок. Ликвидация- отсутствие правопреемства(требования кредиторов не удовлетворённые из-за недостатка имущества прекращаются). Виды ликвидации( в зависимости от порядка): 1.Добровольная(решение принимает учредителями или органом- общее собрание) 2.Принудительная(решении принимается судом по заявлению уполномоченного на это орг гос власти и МСУ) 3.Принудительная по основаниям несостоятельности и банкротства. Основания для добровольной ликвидации. Они даны не исчерпывающе: 1. в связи с достижением цели, ради которых создавалось юридическое лицо; 2.недостижимость цели; 3.с истечением срока, на который создавалось юр лицо на определённый срок; 4.иные основания зависят от воли учредителей. Основания для принудительной ликвидации: 1.В случае допущенных при создании юридического лица грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер. 2.В связи с осуществлением юридическим лицом деятельности без лицензии. 3.В связи с осуществлением деятельности, запрещённой законом либо с нарушением Конституции РФ. 4.Либо с совершением иных неоднократных или грубых нарушений закона или иных правовых актов. 5.Для некоммерческих организаций – если будет установлено систематическое осуществление ими деятельности, противоречащей уставным целям. 6.И в иных случаях, предусмотренных законом. Порядок ликвидации: 1.Принятие решения учредителями юридического лица или соответствующим органом юридического лица, а в предусмотренных случаях – государственными органами, о ликвидации. Об этом решении следует письменно немедленно (незамедлительно) отправить уведомление в ФНС – регистрирующий орган. ФНС вносит в ЕГРЮЛ сведения о том, что юридическое лицо находится в ликвидации. 2.Участники юридического лица или его орган назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора, если один человек, а не комиссия), а также принимают решения о порядке и сроках заявления требований кредиторами и решают иные организационно-ликвидационные вопросы. 3.С момента, когда создана ликвидационная комиссия, к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица (по сути – полномочия постоянно действующего исполнительного органа). 4.Выявление кредиторов и дебиторов юридического лица. Главный акцент на кредиторов, а не на должников. Для выявления кредиторов должны быть приняты следующие меры: 1)Все известные кредиторы должны быть письменно уведомлены о ликвидации. 2)Ликвидационная комиссия обязана опубликовать в тех же СМИ («Вестник государственной регистрации») сообщение о ликвидации, где в обязательном порядке указываются сроки и процедура подачи заявления от кредиторов и эти сроки не могут быть меньше 2 месяцев с момента публикации. 3)На этом же этапе, соответственно, необходимо выждать этот срок и создать все требования кредиторов, которые будут заявлены. 4)Все заявленные требования кредиторов рассматриваются ликвидационной комиссией и независимо от признания или непризнания их обоснованности должны быть включены в промежуточный ликвидационный баланс. 5)Ликвидационная комиссия готовит промежуточный ликвидационный баланс, а он, в свою очередь, утверждается органами или учредителями юридического лица. В этом балансе должно быть отражено всё имущество, имеющееся у юридического лица – причём в широком смысле имущество: как активное, так и пассивное. В нём должны быть отражены все поданные заявления кредиторов и результаты их рассмотрения. Если требования кредиторов не обоснованы, то требования включаются в промежуточный баланс, а рядом пишется, что требования необоснованны и не будут удовлетворены. Кредиторы могут обжаловать это в суд. 5.Промежуточный (субсидиарный) этап. Если в промежуточном ликвидационном балансе выявляется недостаточность денежных средств для удовлетворения требований кредиторов. Тогда на этом этапе может происходить оценка иного имущества и реализация его с публичных торгов. 6.Удовлетворение требований кредиторов. Удовлетворение происходит в порядке очерёдности. Принцип очерёдности складывается из двух правил: а)Удовлетворение требования кредиторов каждой следующей очереди происходит только после полного удовлетворения требований предыдущих. Б)Если не хватает средств для удовлетворения требований кредиторов одной очереди, то составляется пропорция, то есть денежные средства распределяются пропорционально объёму требований кредиторов этой очереди. Вне очередей стоят кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом. Их требования удовлетворяются преимущественно перед другими кредиторами из средств, полученных от продажи предмета залога. Если в силу продажи предмета залога средств недостаточно для удовлетворения требований кредитора, то в недостающей части восполняются в порядке той очереди, к которой принадлежит кредитор. В первую и вторую очередь- граждане перед которыми юр лицо несёт обязанности за причинение вреда жизни и здоровью и по выплатам работникам юр лица; третья очередь- требования орг публичной власти по обязательным платежам. Остальные в четвёртую очередь. Требования перед кредиторами, до которых вообще не дошло считаются погашенными. Этот этап завершается составлением окончательного ликвидационного баланса. Этот баланс также точно утверждается участником или органом, принявшим решение о ликвидации. В некоторых случаях он ещё и утверждается регистрирующим органом. На этом этапе решается вопрос о судьбе имущества ликвидируемого лица, оставшегося после расчётов с кредиторами. Здесь судьба зависит от того, какая перед нами организационно-правовая форма и, в частности, какие права на имущества юридического лица, которые имеют учредители/участники. Если долевая собственность, то право на имущества пропорционально долям. Если это было юридическое лицо, участники которого не имеют никаких обязательственных прав, то они ничего не получаются. Если участники и так собственники, то имущество просто вернут собственнику. 7.Заканчивается ликвидация после внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. До этой сакраментальной записи (как и с реорганизацией), это юридическое лицо живо и на любой стадии можно вернуть всё назад.
31.Несостоятельность(банкротство) юр лиц: понятие и признаки. ФЗ о несостоятельности (банкротстве) - несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Субъекты на кот распространяется банкротство: юр лица(коммерчески орг кроме казенных предприятий и некоммерческие за рядом исключений: учреждения, политич партии, религиозные орг, фонд) физ лица(только банкротство ИП- итогом является прекращение регистрации и в течении 1г он не м б зарегистрирован вновь). Порядок признания законом: в з-не 2002г только принудительный порядок и признание арбитражным судом неспособности должника удовлетворить требования кредиторов. Должник м сам обратиться в суд с заявлением о банкротстве, а случае если удовлетворение требований одного кредитора влечёт невозможность исполнения требований других кредиторов, должник обязан это сделать. Критерии несостоятельности: 1.Неоплатности- учитывается 2 фактора: неисполнение ден обязательств в течение определённого срока; экономическое состояние должника не позволяет исполнить обязательство(превышение обязательств над стоимостью имущества). 2.Неплатёжеспособности- суть банкротства сводится к внешнему проявлению(неосуществление платежей по обязательствам, экономич причина значение не имеет; если эти обязательства не были исполнены в течение 3 месяцев с даты когда они должны были быть исполнены). Условия возбуждения дела о банкротстве: 1)размер задолженности перед кредиторами по ден обязательствам или обязательным платежам(для юр лиц не менее100тыс; для граждан- 10тыс) 2)на момент возбуждения дела о банкротстве требования кредиторов д б установлены(первоначально кредитор д б обращаться в суд с иском о взыскании задолженности и д б вступившее в силу решение суда подтверждающее данное требование. Меры по предупреждению банкротства: досудебная санация(оказание должнику финансовой помощи, достаточной для погашения его денежных обязательств и восстановления платёжеспособности) и мировое соглашение должника с кредиторами(принимается по решению общего собрания кредиторов на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве и утверждается арбитражным судом.
32. Классификация юр лиц. Понятие организационно-правовой формы юр лица. Под организационно-правовой формой понимается совокупность признаков, определяющих структуру и деятельность предусматриваемых законом видов юридических лиц. К таким признакам относятся: имущественная и организационная обособленность, способы формирования имущественной базы, особенности взаимодействия учредителей (участников) с юридическим лицом, особенности их ответственности. Классификация: 1.По цели деятельности: 1)коммерческие(Осн цель- извлечение прибыли; общая правоспособность(кроме унитарных предприятий; перечень таких орг устанавливается только в ГК.):а)хоз товарищества(полное и на веере) б)хоз общества(ООО, ОДО, АО: открытое и закрытое) в)производственный кооператив г)унитарные предприятия(-по собственнику: федеральные, субъектов, муниципальные; по вещным правам: предприятия на праве хоз ведения и казённые предприятия на прав оперативного управления) 2)некоммерческие(осн целью не явл извлечение прибыли; могут заниматься деятельностью приносящей доход при двух условиях: -доход отправляется на осн цели, нее распределяется между участниками; - соответствие деятельности осн целям(специальная правоспособность); устанавливаются ГК: общественные, религиозные орг, потребительски кооперативы, фонды, учреждения, объединения юр лиц + закрепляются в др ФЗ. (ФЗ о некоммерческих орг: гос корпорация, гос компания, автономные некоммерческие орг, некоммерческое партнёрство, казачья община, община коренных народов севера). 2. По вещным правам: 1)юр лица- собственники имущества(переданного участниками, самостоятельно приобретённого- хоз товарищества, хоз об-ва, кооперативы: участники имеют обязательственные права- право требования на часть прибыли, на ликвидационную квоту); 2) Юр лица- собственники имущества (переданного участниками, самостоятельно приобретённого- участники не имеют никаких прав на имущество: некоммерческие организации- общественные, религиозные фонды); 3)юр лица- не собственники имущества(собственник учредитель)- ограниченные вещные права: право хоз ведения(у гос муниципальных унитарных предприятий) и право оперативного управления(казённые унитарны предприятия, учреждения). 3. По наличию членства: 1)корпоративные(основаны на членстве, есть участники: все коммерческие, кроме унитарных предприятий и многие некоммерческие- общественные орг, религиозные, потребительские кооперативы, объединения юр лиц) 2)некорпоративные (не имеют членства, есть учредители, но нет участников: -единственный учредитель- собственник(унитарное предприятие и учреждение) – есть учредители, но нет участников(благотворительный фонд).
33.Правовое положение хозяйственных товариществ. Товарищество- коммерческая организация с разделённым на доли(вклады) учредителей (участников) складочным капиталом. Товарищество необходимо отличать от хозяйственного общества: Хоз товарищество/ хоз об-во: 1)объединении лиц, т.е. между участниками лично-доверительные отношения / объединение капиталов. 2)не менее 2х участников / м.б. компанией одного лица(создано 1 учредителем) 3)каждый имеет 1 голос, независимо от размера вклада, если иного не предусмотрено законом / количество голосов зависит от размера дол(1ация=1 голос в АО) 4) есть субсидиарная ответственность участников / по общему правилу нет субсидиарной ответственности(кроме ОДО) 5) в товариществе нет органов управления, дела веду участники / есть сис-ма орг управления 6)смерть или выход участника прекращают товарищество- продолжение в 2х случаях: заранее предусмотрено в учр договоре или остаётся по соглашению / выход участника не прекращает об-во, кроме случав, когда не остаётся ни одного. Товарищества бывают 2 видов: полное и на вере. Полное товарищество- такое хозяйственное товарищество, участники кот, во-первых осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и, во-вторых, субсидиарно несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Предпринимательская деятельность участника полного товарищества признается деятельностью товарищества как юридического лица, а при недостатке имущества товарищества для погашения его долгов кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из участников (или всех их вместе). здесь не исключается ситуация, когда по сделке, заключенной одним из участников, имущественную ответственность будет нести другой участник, причем всем своим личным имуществом. Поэтому взаимоотношения участников такого товарищества (полных товарищей) носят лично-доверительный характер. Создается на основании учредительного договора, который должен быть подписан всеми его участниками (выражающими тем самым свою волю на создание товарищества и на свое участие в нем). С момента государственной регистрации этого договора товарищество возникает как юридическое лицо. В учредительном договоре о создании полного товарищества наряду с общими сведениями, необходимыми для всякого учредительного документа, должны содержаться положения о порядке формирования и использования складочного капитала. Каждый участник имеет один голос, если только учредительным договором прямо не предусмотрен иной порядок определения количества голосов участников. Управление полным товариществом строится на основе общего согласия всех участников, т.е. по принципу единогласия. Ведение дел полного товарищества может осуществляться как традиционным способом - каждым из его участников, так и по их воле, прямо выраженной в учредительном договоре, всеми участниками совместно (т.е. по их обязательному согласию на совершение каждой сделки товарищества) либо одним или несколькими отдельными, наиболее опытными участниками. В последнем случае остальные участники товарищества при необходимости совершения сделок от его имени должны получить доверенность на это от тех товарищей, которым учредительным договором поручено ведение общих дел, а товарищи, не ведущие дел, имеют возможности защиты своих имущественных интересов. Участник товарищества вправе возмездно или безвозмездно передать свою долю в складочном капитале товарищества (или ее часть) как другому товарищу, так и третьему лицу, не участвующему в товариществе. Может выйти из товарищества в любой момент, отказавшись от участия в нем. О своем отказе от участия в товариществе товарищ должен заявить не менее чем за 6 месяцев до фактического выхода. Лишь в полном товариществе, учрежденном на определенный срок, выход участника допускается при наличии уважительных причин. При выходе из полного товарищества участник вправе потребовать выдачи ему части имущества, пропорциональной его доле в складочном капитале(продолжает отвечать по долгам товарищества, возникшим до момента его выбытия, еще в течение 2 лет).Передача доли (части доли) в складочном капитале как другому товарищу, так и третьему лицу допустима лишь с согласия остальных товарищей, но это положение не ведет к возникновению права преимущественной покупки отчуждаемой доли (или ее части) у других товарищей. При отсутствии согласия кого-либо из товарищей на передачу доли (ее части) участник может выйти из товарищества. При исключении из товарищества бывшему участнику также выплачивается стоимость части общего имущества, пропорциональная его доле в складочном капитале, но за ним сохраняется и ответственность по долгам товарищества. Товарищество на вере (коммандитное)- объединение лиц, в котором хотя бы один участник отвечает по общим долгам всем имуществом, а другой (или другие) рискует только своим вкладом. Состоит из двух групп участников: 1) осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом солидарно отвечают своим личным имуществом по его долгам, т.е. являются полными товарищами 2)лишь вносят вклады в имущество товарищества, не участвуя непосредственно в его предпринимательской деятельности, и несут только риск их утраты (вкладчики, коммандитисты). Коммандитисты (вкладчики), не будучи профессиональными предпринимателями и рискуя лишь своим вкладом, не участвуют в ведении дел и в управлении товариществом. Они сохраняют только право на получение дохода (дивиденда) и на информацию о деятельности товарищества (а также на ликвидационную квоту). В фирменном наименовании товарищества на вере указывается имя (наименование) всех, нескольких или одного полного товарища с добавлением слов "и компания, товарищество на вере". Единственным учредительным документом остается учредительный договор, подписываемый всеми полными товарищами, и только ими. Вкладчики не подписывают учредительный договор и не участвуют в формировании его условий, а их отношения с товариществом оформляются договорами о внесении ими вкладов. Управление делами здесь также осуществляется исключительно полными товарищами, а его организация полностью совпадает с управлением делами в полном товариществе. Вкладчики не только не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, но и лишены возможности оспаривать соответствующие действия полных товарищей. В образовании складочного капитала товарищества на вере должны принимать участие как полные товарищи, так и вкладчики (а в учредительном договоре должно содержаться условие о совокупном размере вкладов коммандитистов).Полные товарищи сами определяют в учредительном договоре, какой дополнительный капитал потребуется товариществу от вкладчиков и каково будет количество последних. В коммандите должен быть по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик. Коммандита, как и полное товарищество, не может быть создана одним участником, ибо ему не с кем будет заключать учредительный договор.. В качестве полных товарищей здесь также могут выступать лишь ИП или коммерческие организации, а в качестве вкладчиков - любые субъекты гражданского права. Вкладчики коммандиты вправе получить часть прибыли товарищества, приходящейся на их долю (вклад), причем обычно преимущественно перед полными товарищами. Они могут также передать свою долю или ее часть как другому вкладчику, так и не участвующему в товариществе третьему лицу(не требуется согласия товарищества или полных товарищей, ибо никаких лично-доверительных отношений с участием вкладчиков не возникает). При продаже вкладчиком своей доли (ее части) третьему лицу остальные вкладчики товарищества пользуются правом ее преимущественной покупки (пропорционально размерам их долей в складочном капитале, если иное не установлено учредительным договором товарищества). Вкладчик вправе по своему желанию выйти из товарищества, получив при этом свой вклад (но не долю во всем имуществе товарищества, пропорциональную вкладу). Товарищество на вере ликвидируется по тем же основаниям, что и полное товарищество, а также при выбытии из него всех вкладчиков. В последнем случае оставшиеся полные товарищи вместо ликвидации могут преобразовать его в полное товарищество. При этом вкладчики получают право на возврат своих вкладов хотя и после всех кредиторов, но преимущественно перед полными товарищами, а затем участвуют в распределении остатка имущества наряду с полными товарищами, реализуя свое право на ликвидационную квоту.
34. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, как орг-правовые формы юр лиц. Общество с ограниченной ответственностью- хоз об-во с разделённым на доли уставным капиталом, участники кот не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью об-ва, в пределах стоимости принадлежащих им вкладов. Поскольку речь идет о хозяйственном обществе, участники которого не обязаны лично участвовать в его деятельности, общество с ограниченной ответственностью должно иметь особые исполнительные (волеизъявляющие) органы. Их состав и компетенция определяются уставом общества, утверждаемым учредителями. Воля же учредителей на создание общества и условия участия в нем выражаются в учредительном договоре(не является учредительным документом). В обществе с ограниченной ответственностью обязательна двухзвенная структура управления. Высшим (волеобразующим) органом общества является общее собрание его участников. Кроме того, образуется исполнительный (волеизъявляющий) орган, который может быть как коллегиальным (правление, дирекция), так и единоличным (президент, директор, генеральный директор). При этом коллегиальный исполнительный орган образуется в обществе при необходимости, а единоличный - во всех случаях. Уставом конкретного общества может быть предусмотрено создание в нем наблюдательного совета (совета директоров) как постоянно действующего органа его участников, к компетенции которого в этом случае может быть отнесено образование исполнительных органов общества, решение вопросов о совершении крупных сделок от имени общества и подготовка и проведение общего собрания. В обществах создаются также ревизионные комиссии (или исполняющие их функции ревизоры), не являющиеся органами общества. Исполнительный орган (органы) общества, осуществляющий текущее управление его деятельностью, подотчетен его высшему органу (общему собранию). Наиболее важные вопросы жизни общества относятся к исключительной компетенции общего собрания и не могут быть переданы на решение исполнительного органа даже по воле самого собрания: изменения учредительных документов общества (в том числе связанные с изменением размера его уставного капитала); образование и досрочное прекращение полномочий его исполнительных органов и ревизионной комиссии; утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также распределение прибылей и убытков; исключение участника из общества; реорганизация и ликвидация общества. Участниками общества с ограниченной ответственностью могут быть любые субъекты гражданского права, за исключением государственных и муниципальных органов. Количество участников общества ограничено 50 с тем, чтобы эта конструкция не заменяла собой акционерные общества (для которых, напротив, повсеместно устанавливается минимально необходимое число участников). Общество может быть создано и одним лицом (например, индивидуальным предпринимателем или публично-правовым образованием). объем прав, принадлежащих конкретному участнику общества (количество голосов на общем собрании, размер дивиденда и ликвидационной квоты), определяется размером его доли в уставном капитале. Учредительными документами конкретного общества право на отчуждение(уступку) свой доли может быть ограничено: при уступке другому участнику - требованием предварительного согласия оставшихся участников и (или) общества в целом, а при уступке третьим лицам - либо аналогичным образом, либо правом преимущественной покупки продаваемой доли либо такая уступка может быть вообще запрещена. Участник, полностью внесший свой вклад, вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия оставшихся участников или общества в целом. При этом ему должна быть выплачена причитающаяся на его долю часть стоимости имущества общества (разумеется, за вычетом падающих на эту долю части долгов общества) либо произведены выдачи имущества в натуре. Общества с ограниченной ответственностью реорганизуются или ликвидируются по общим правилам о реорганизации или ликвидации коммерческих орг как в добровольном, так и в принудительном порядке. Обществом с дополнительной ответственностью признается общество, участники которого солидарно несут ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. Такая ответственность наступает лишь при недостаточности имущества самого общества для покрытия возникших у него долгов, т.е. в субсидиарном порядке. В остальном статус этого хоз общества аналогичен статусу общества с ограниченной ответственностью, что влечет применение к нему и соответствующих правовых норм.
35. Правовое положение акционерного об-ва. Акционерным признается такое хоз общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество одинаковых долей, выраженных ценными бумагами - акциями, а его участники (владельцы акций - акционеры) не отвечают по долгам общества и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Уставный капитал акционерного общества оформляется акциями. Не случайно закон даже говорит о его делении на акции, а не на доли. Акции разрешено выпускать лишь АО. АО бывают открытыми и закрытыми. ОАО вправе продавать свои акции, т.е. формировать уставный капитал, не только по закрытой подписке (среди заранее определенного круга лиц), но и путем открытой (публичной) подписки, т.е. свободной продажи акций всем желающим. Акционеры ОАО вправе и сами свободно отчуждать принадлежащие им акции как другим акционерам, так и третьим лицам. Все это делает состав участников такого общества не только большим, но и весьма изменчивым и ведет к необходимости публичного ведения его дел. Последнее состоит в обязательной ежегодной открытой публикации для всеобщего сведения годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков (подтвержденных независимым аудитом). Содержащиеся в них сведения не могут составлять коммерческую тайну общества, так как его участником может стать любое лицо. Количественный состав участников таких обществ не ограничивается. ЗАО могут распределять свои акции только между учредителями или иным заранее определенным кругом лиц. количество участников таких обществ, как и источники формирования их уставных капиталов, изначально ограничено, а размер последних, как правило, гораздо ниже, чем в открытых обществах. Поэтому по российскому закону закрытое общество не может состоять более чем из 50 участников. Кроме того, акционеры закрытого общества имеют право преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. АО создается по решению его учредителей (учредителя), одновременно утверждающих его устав. Устав общества является его единственным учредительным документом. Заключаемый же учредителями договор, определяющий порядок осуществления ими деятельности по созданию общества, по своей юридической природе является не учредительным, а договором о совместной деятельности. При учреждении АО все его акции первоначально должны быть распределены среди его учредителей (п. 3 ст. 99 ГК) и, следовательно, оплачены ими по номиналу. Лишь после этого возможно проведение открытой подписки на акции (в открытых обществах). Наряду с общим собранием акционеров, являющимся высшим (волеобразующим) органом общества, и исполнительным (волеизъявляющим) органом (или органами), в АО с числом участников более 50 обязательно создается наблюдательный совет как постоянно действующий (волеобразующий) орган акционеров, контролирующий управляющих (директоров) общества. Общее собрание акционеров, подобно общему собранию участников общества с ограниченной ответственностью, имеет исключительную компетенцию, определенную непосредственно законом. Наблюдательный совет общества тоже имеет исключительную компетенцию, определяемую не только законом, но и уставом конкретного общества. Исполнительный (волеизъявляющий) орган акционерного общества может быть либо единоличным (директор, генеральный директор), либо коллегиальным (правление, дирекция). Однако единоличный орган должен быть у общества во всяком случае, а коллегиальный - в случаях, предусмотренных уставом конкретного общества. Участниками или учредителями (первыми участниками) АО могут быть любые лица. АО может быть учреждено и одним лицом. В обществе должен вестись реестр акционеров. все акции одной категории или типа (обыкновенные, привилегированные и т.п.) должны иметь одинаковую номинальную стоимость и в силу этого предоставлять своим владельцам одинаковый объем прав. акционер, полностью оплативший приобретенные акции (либо получивший их в порядке правопреемства), ни при каких условиях не может быть исключен из акционерного общества. При выходе акционер отчуждает акцию. Акция м б продана другому акционеру или третьему лицу(согласия остальных не требуется, участники имеют преимущественное право покупки перед 3лицами- в ЗАО; участники не имеют преимущественного права покупки- ОАО).
36. Правовое положение производственных и потребительских кооперативов. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение не являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином) участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов, при их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой коммерческой организации. Члены кооператива: 1)физ лица(трудовое участие) 2) физ лица(без трудового участия, но с доп паевым взносом не более 25%) 3) юр лица(если предусмотрено уставом имущественное участие). В кооперативе может состоять любое количество участников. Однако по своей экономико-правовой природе он не может быть "компанией одного лица". Поэтому закон предусматривает обязательный минимум учредителей и участников производственного кооператива - не менее 5 членов. Кооператив создается на основании устава, являющегося его единственным учредительным документом. В уставе кооператива помимо общих сведений, необходимых для учредительных документов любого юридического лица, должны быть также указаны условия: - о размере и порядке внесения паевых взносов членами кооператива; - о характере и порядке их трудового участия в его деятельности; - о размере и условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам кооператива и некоторые др. Структура управления кооперативом определяется его корпоративной природой. Высшим (волеобразующим) органом управления здесь является общее собрание(имеет исключительную компетенцию, которая установлена законом и может быть расширена уставом конкретного кооператива). общее собрание кооператива вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам деятельности кооператива, в том числе входящим в компетенцию его исполнительных органов. В крупных кооперативах (с числом членов более 50) могут создаваться также наблюдательные советы как постоянно действующие органы контроля их членов за деятельностью исполнительных органов. В этих случаях наблюдательный совет тоже получает исключительную компетенцию, определенную уставом конкретного кооператива. Исполнительными органами кооператива являются правление (коллегиальный орган) и его председатель (единоличный орган). Коллегиальный исполнительный орган создается в кооперативе с числом членов более 10, причем председатель кооператива одновременно возглавляет и его правление. Все члены кооператива имеют равное право на участие в управлении его делами, получая всегда только один голос при принятии решений общим собранием, независимо от размера пая или трудового участия. Они вправе также получать соответствующую их трудовому или иному вкладу часть прибыли кооператива и ликвидационную квоту. могут передать свой пай или его часть как другим членам кооператива, так и иным лицам и свободно выйти из кооператива, получив свой пай и другие предусмотренные уставом выплаты или выдачи(обязательное согласия кооператива на прием нового члена и правом других членов кооператива на преимущественную покупку отчуждаемого третьему лицу пая (его части). Уставом кооператива разрешено устанавливать запрет на отчуждение пая или его части даже другому члену кооператива. Паевой фонд складывается из паевых взносов участников(основной и дополнительный для не принимающих труд участия). Миним размер законом не установлен. Имущество кооператива: паи членов и неделимые фонды. Потребительские кооперативы в отличие от производственных создаются не для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном труде участников, а для удовлетворения материальных и иных потребностей последних. Потребительским кооперативом признается основанная на началах членства организация, созданная для удовлетворения материальных и иных потребностей участников путем объединения ими имущественных взносов(жилищные и жилищно-строительные; гаражные; дачные; садоводческие товарищества; потребительские общества; общества взаимного кредита). Потребительский кооператив создается в соответствии с решением его учредителей (членов) на основании устава, являющегося его единственным учредительным документом. В уставе такого кооператива наряду с общими сведениями, содержащимися в учредительных документах всякого юридического лица, должны также содержаться сведения о размере и порядке внесения паевых взносов его членами и о порядке покрытия ими понесенных кооперативом убытков. Членами могут быть как граждане, так и юр лица (причем не обязательно коммерческие организации). Потребительские кооперативы должны учреждаться не менее чем 3 лицами (для потребительских обществ в качестве учредителей требуется не менее 5 граждан и (или) 3 юридических лиц). Они не могут создаваться одним учредителем или состоять из единственного участника (члена). Управление строится по общим для всех кооперативов принципам. Высшим (волеобразующим) органом является общее собрание участников (пайщиков), которое имеет определенную уставом исключительную компетенцию. В большинстве случаев оно как высший орган кооператива правомочно также принять к своему рассмотрению любой вопрос его деятельности; оно же формирует исполнительные (волеизъявляющие) органы кооператива, в ведение которых входит решение всех вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания. В потребительских обществах в качестве второго, постоянно действующего волеизъявляющего органа создаются советы (наблюдательные советы) с определенной уставом исключительной компетенцией. В потребительском кооперативе всегда имеется единоличный исполнительный орган (председатель) и может создаваться коллегиальный исполнительный орган (правление), а также ревизионная комиссия (или ревизор), не являющаяся его органом. Исполнительные органы такого кооператива всегда формируются из числа его членов и не могут быть наемными. Каждый участник независимо от размера паевого взноса обладает одним голосом при принятии решений на общем собрании. Он вправе принимать участие в управлении делами кооператива, в том числе в составе его исполнительных органов, а также получать в пользование пропорциональную своему паю часть кооперативного имущества для удовлетворения соответствующих потребностей (например, жилищных) либо удовлетворять их иным образом (например, за счет первоочередного предоставления ему товаров или услуг, оказываемых потребительским обществом или созданными им организациями). Член кооператива вправе в любое время выйти из его состава, получив стоимость своего пая, а в предусмотренных законом и уставом кооператива случаях и иные ("кооперативные") выплаты. В соответствии с условиями, предусмотренными уставом потребительского кооператива, его член вправе также продать, передать по наследству (в порядке правопреемства) или иным образом произвести отчуждение своего пая и тем самым выйти из числа его участников. Вновь принятый вследствие этого пайщик приобретает права своего предшественника, включая пользование соответствующей частью кооперативного имущества. Пай в потребительском кооперативе может быть разделен между несколькими лицами (в частности, наследниками умершего члена) лишь в случаях, прямо предусмотренных законом и уставом кооператива и не противоречащих существу отношений по пользованию кооперативным имуществом. Важной обязанностью членов потребительского кооператива является обязанность по покрытию за счет дополнительных взносов убытков, образовавшихся в результате его деятельности (ибо доходов от нее потребительский кооператив не получает). При этом не внесенный или не полностью внесенный членом кооператива дополнительный взнос дает возможность для привлечения его к солидарной с кооперативом ответственности по долгам кооператива своим личным имуществом. Потребительский кооператив должен иметь паевой (уставный) фонд, являющийся минимальной гарантией удовлетворения требований его кредиторов. Паевой фонд создается за счет взносов участников и должен быть оплачен к моменту государственной регистрации кооператива либо полностью, либо в размере, предусмотренном законодательством для определенного вида кооперативов. Это законодательство должно устанавливать и минимальный размер данного фонда. Законом и уставом кооператива может быть предусмотрено образование в нем и иных имущественных фондов (за счет взносов его участников).
37. Правовое положение унитарных предприятий. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, имущество которой остается неделимой собственностью ее учредителя. Такая своеобразная организационно-правовая форма, как юридическое лицо-несобственник, не свойственна нормальному, развитому имущественному обороту и представляет собой исключение, сохраненное законом на период становления рыночной экономики прежде всего для государственных и муниципальных (публичных) собственников. Поэтому и в законодательной систематизации данная разновидность коммерческих организаций поставлена на последнее место. Выделяют унитарные предприятия на праве хоз ведения(учредитель: РФ(от имени действуют федеральные орг исп власти), субъекты РФ, муниципальные образования) и унитарное казённое предприятие(учредитель: РФ(от имени действует только правительство), субъекты РФ, муниципальные образования). Учредительным документом явл устав(утверждается собственником). Нет коллегиальных органов управления. Наличие единоличного исп органа, кот назначается собственником. Могут создаваться коллегиальные совещательные органы(научные, учёные советы). В предприятиях на праве хоз ведения уставный фонд неделим и формируется собственником путём передачи имущества. Минимальный размер для гос предприятий 5тМРОТ для муниципальных 1тМРОТ по ФЗ действующему на дату гос регистрации. Собственником является учредитель. Юр лицо имеет ограниченное вещное право- право хоз ведения. В унитарном казённом предприятии нет уставного фонда; ограниченное вещное право- право оперативного управления. В предприятия на правее хоз ведения по обязательствам может отвечать юр лицо. Собственник не несёт субсидиарную ответственность(искл: указания собственника привели к банкротству). В казённом унитарном предприятии отвечает юр лицо, а при недостаточности имущества – полная ответственность учредителя. Государственные и муниципальные предприятия реорганизуются и ликвидируются по общим правилам о реорганизации и ликвидации юридических лиц. Следует, однако, иметь в виду, что их преобразование в другие организационно-правовые формы коммерческих организаций-собственников всегда связано с отчуждением их имущества из публичной собственности в частную, т.е. является одной из форм приватизации, которая должна осуществляться по правилам, предусмотренным специальным законодательством. Последнее предусматривает преобразование государственных и муниципальных предприятий лишь в форму хозяйственных, главным образом открытых акционерных обществ.
38. Правовое положение некоммерческих организаций(общая характеристика). Некоммерческой организацией является юрлицо, которое не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками (п.1 ст. 50 ГК, ст. 2 ФЗ О Некоммерческих организациях)
В отличие от коммерческих организаций некоммерческие организации не являются профессиональными участниками имущественных отношений. Поэтому для неком. юрлиц законодатель устанавливает специальную (целевую) правоспособность (п.1 ст. 49 ГК) и разрешает использовать имеющееся у них имущество лишь для достижения целей, указанных в их учредительных документах (п.4 ст. 213 ГК). В связи с этим основной целью деятельности неком. орг. не может служить извлечение прибыли (п.1 ст. 50 ГК).
Выступление неком. юрлиц. в гражданском обороте обусловлено необходимостью материального обеспечения их основной деятельности, которая не должна являться предпринимательской. Несмотря на то что всем неком. орг. разрешено, хотя и с ограничениями, заниматься предпринимательством, такую деятельность они могут осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они были созданы, и соответствует этим целям (п.3 ст. 50 ГК). Например, образ. учрежд.
вправе оказывать платные доп. образоват. услуги, не предусмотр. соответствующими образ. программами. Платная д-ть негосуд. образоват. учреждения не рассматривается как предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в т.ч. заработную плату) его развитие и совершенствование (ст. 45-47 Закона об образовании).
Вместе с тем по общему правилу учредители (участники) неком. орг. не вправе распределять между собой прибыль, полученную от ее деятельности. При ликвидации неком. орг. оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соотв. с ее учредит. док-ми на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели, если иное не предусмотрено законом. Неком. юрлица, за исключением учреждений, полит. партий и религиозных организаций, могут признаваться несостоятельными (банкротами).
ГК РФ предусмотрены следующие организационно-правовые формы некоммерческих организаций:
Потребительский кооператив
Общественная и религиозная организация (объединение)
Объединение юрлиц (ассоциация или союз)
Фонд
Учреждение (бюджетное или автономное)
Иные фз существенно расширяют этот перечень, допуская возможность создания неком. юрлиц также в формах:
Неком. товарищества, в т. ч.товарищества собственников жилья; садоводческого, огороднического или дачного товарищества
Неком.партнерства
Автономной неком. организации
Товарной биржи
Торгово-промышленной палаты
Объединения работодателей
Государственной корпорации и т.д…
39. Гос и муниципальные образования как субъекты ГП. Ст 124. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования - субъекты гражданского права РФ, субъекты РФ: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. К субъектам гражданского права, указанным в выше применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Ст 125. Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. От имени РФ и субъектов РФ могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. От имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять права и обязанности органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. В случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ, указами Президента и постановлениями Правительства, нормативными актами субъектов РФ и муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане. Ст 126. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования. РФ, субъект РФ, муниципальное образование отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности. Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, допускается в случаях, предусмотренных законом. Юридические лица, созданные РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, не отвечают по их обязательствам. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом. РФ не отвечает по обязательствам субъектов РФ и муниципальных образований. Субъекты РФ, муниципальные образования не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам РФ. Исключение: случаи, когда РФ приняла на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта РФ, муниципального образования или юридического лица либо указанные субъекты приняли на себя гарантию (поручительство) по обязательствам РФ. Ст 127. Особенности ответственности РФ и субъектов РФ в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств. Особенности ответственности РФ и субъектов РФ в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств определяются законом об иммунитете государства и его собственности.
40.Понятие и классификация вещей. Вещи представляют собой предметы и явления материального мира, которые обладают полезными свойствами и служат средством удовлетворения потребностей участников правоотношений. Вещи, выступая объектами гражданских правоотношений, имеют ряд специфических черт: выступают материальными объектами внешнего мира; считаются статичными объектами, по своей природе они выступают результатом определенных процессов; способны удовлетворить материальные потребности человека; имеют денежную оценку. По степени индивидуализации (классификация объектов обязательства): 1.индивидуально определённые(вещь единственная в своём роде; вещь выделенная из массы подобных по соглашению сторон).2.определённые родовыми признаками(предметом обязательства явл передача вещей определённого рода в обусловленном количестве. Измеряются объёмом массой. Значение классификации: имеет значение для разграничения обязательств- займ - только родовые; ссуда и найм- только индивидуально-определённые. Значение для исполнения обязательств: род не погибает- родовые вещи заменимы, обязательство «передать» не прекращается; для индивидуально-определённых наступает невозможность исполнения. По способу и многократности использования:1. потребляемые(пользование вещью уничтожает вещь) 2.непотребляемые(может быть использована многократно по назначению) Значение заключается в разграничении обязательств: в займ- потребляемые; в аренду- не потребляемые. По оборотоспособности: 1.вещи в обороте(права на вещи м переходить путём сингулярного правопреемства) 2.вещи ограниченные в обороте(могут принадлежать определённым субъектам- гос-во, гос юр лицо; находятся в обороте по специальному разрешению- гражданское оружие с разрешения ОВД; режим таких вещей устанавливается законом или подзаконным актом) 3.вещи изъятия(не могут переходит от одних лиц к другим по нормам гражданского законодательства(виды таких вещей устанавливаются только законом(ПР. з-н о недрах) По способности вещи раздела в натуре:1.делимы(раздел в натуре возможен без изменения основного назначения- продукты питания) 2.неделимые(раздел в натуре приводит к утрате возможности использовать вещь по назначению; м б как единичной или в совокупности, где вещи не могут использоваться отдельно- парные вещи) Значение: неделимость вещи в праве общей собственности компенсируется выплатой(компенсация); при неделимости предмета обязательства явл солидарными. По совокупности вещей: 1.сложная вещь(разнородные вещи соединены функционально-общим назначением; ни одна вещь ни является ни главной ни второстепенной- мебельный гарнитур, сервиз). Значение: сделка со сложной вещью распространяется на все составные части, но стороны м договориться об ином. 2. Главная вещь и принадлежная(разнородные. Функционально связанные, но одна вещь выполняет основную функцию, а др ё обслуживает- футляр и скрипка)Правило: принадлежность следует за главной вещью, но стороны в праве договориться об ином. По приращению вещей: 1. Плоды(приращения в органическом смысле) 2.продукция(приращения в производственно-техническом смысле) 3.доходы(поступления в экономическом смысле от использования имущества; по ценным бумагам, арендная плата) значение: определение принадлежности плодов, продукции, доходов. Животные как объект: с учётом специфика объекта в ГК есть нормы(обязание наследника содержать домашних животных наследодателя; право собственности на животных- в собственности физ и юр лиц могут находиться домашние, дикие животные. Изъятые из состояния естественной свободы.)
41. Понятие и правой режим недвижимого имущества. Гос регистрация прав на недвижимое имущество и её значение. 3 группы недвижимого имущества: 1.Недвижимость по естественным свойствам: а) природные объекты - земельные участки, - участки недр(в гос собственности находятся участки недр и полезны ископаемые в них; в части пользования осуществляется совместное ведение РФ и субъектов РФ. Б) искусственно созданы(критерии: прочная связь с земельным участком, перемещение невозможно без соразмерного ущерба) Не полный перечень: здания и сооружения, нежилые помещения внутри зданий и сооружения, жилые помещения, объекты незавершённого строительства. 2.Объекты признаваемые недвижимостью по указанию закона: воздушны суда, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты(признаки устанавливаются в спец законодательных актах(Воздушный кодек, ФЗ о космической деятельности, Кодекс внутреннего водного транспорта, Кодекс торгового мореплавания).Законом и иные подобны вещи могут признаваться недвижимостью(примеров этому нет). 3Имущеественные комплексы(понимается предприятие, как объект, кот предназначено для предпринимательской деятельности):а) недвижимая основа(земельные участки, здания, сооружения) б)движимы вещи(оборудование, инвентарь, сырьё, готовая продукция) в)бестелесные вещи(права и доли собственников) г) права на средства индивидуализации(коммерческие обозначения, товарные знаки, знаки обслуживания) Вся совокупность по связи с имущественной основой признаётся недвижимостью. Концепция предлагает отказаться от понятия предприятия и ввести новое технологический комплекс. Регистрация права на недвижимое имущество: 1.Нет единства регистрации недвижимости, т.к. недвижимость 1 и 3 групп регистрируется федеральной службой регистрации кадастра и картографии. Она подведомственна Мин экономического развития. Регистрация осущствляется:1)территориальной организацией этой службы в регистрационных округах по месту нахождения недвижимого имущества. 2)в отношении линейных объектов(ж/д инфраструктура) находящихся более чем в одном округе регистрацию осуществляет сама федеральная служба. Этот орган ведёт единой гос реестр прав. 2.Для объектов второй группы есть регистрация в спец реестрах:1)воздушны суда-(гос реестр гражданских воздушных судов) 2)морские суда(гос судовой реестр или судовая книга) 3)суда внутреннего плавания(гос судовой реестр ведут гос речные судоходные инспекции бассейнов). Законы о регистрации: ФЗ 1997 «о гос регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»- распространяется на 1 и 3 группы. ФЗ 2009 «о гос регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними»- на 2 группу. Объект регистрации: в одних государствах регистрируется возникший переход вещных прав на недвижимость; в других гос-вах регистрируются сделки с недвижимостью. В РФ смешанная сис-ма. 3 варианта ргистрации:1) регистрируется возникновение, переход, прекращение вещного права(право собственности при продаже) 2) двойная регистрация(регистрируется и переход права собственности и договор об отчуждении(при продаже жилых помещений регистрируется и договор купли-продажи и переход права собственности к покупателю 3)регистрируется только договор с недвижимым имуществом при прямом указании закона(договор аренды на срок год и более). Различать регистрацию прав и учёт самих объектов права. Пр: автомобиль явл движимой вещью, а учёт в ОВД явл регистрацией вещи, а не права.
42. Понятие и виды ценных бумаг. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Признаки: 1.документарность(традиционное понимание документа- некий бумажный носитель с информаций в виде текста)- проблема: появление института бездокументарных ценных бумаг- запись о правах владельца ценной бумаги в системе ведения реестра. Владельцу не выдаётся сертификат ценной бумаги. Бездокументарная ценная бумага не соответствует легальному определению цен бумаги. В литературе есть мнения что это особый способ фиксации прав. 2.формальность(законом для каждой цен бумаги устанавливается определённая форма и набор обязательных реквизитов; несоблюдение требований приводит к ничтожности документа как ценной бумаги)этот признак только для документарных. 3.закреплённость в ценной бумаге конкретного имущественного права( д б обязано перед владельцем цен бумаги лицо) Виды ценных бумаг по характеру закрепления прав: ценные бумаги, закрепляющие обязательственные права; товарораспорядительные цен бумаги(подтверждают право собственности на вещь: передача бумаги – переход права собственности: складское свидетельство о форме хранения на складе, коносамент- правила морской перевозки); корпоративные цен бумаги(закрепляют имущество и имущественные права на участие в управлении: акции). 4.Связь права на бумагу как материальный носитель и права из бумаги(с отчуждением цен бумаги происходит отчуждение и всех закреплённых в ней прав(право из бумаги следует за правом на бумагу) 5.Презентативность(для документарных)- для передачи или осуществления права необходимо предъявление. 6.Признаниее со стороны закона документа ценной бумагой(в ГК есть примерный перечень наиболее распространённых бумаг, в др ФЗ могут называться и иные формы). Классификация цен бумаг: 1.По способу легитимности(способ обозначения управомоченного лица): 1)именные: а)легитимирована лицом, указанным в тексте ценной бумаги(при бездокументарной форме- в реестре); б)передача ценной бумаги путём цессии(уступка права требования). Цедент отвечает перед цессионарием только за действительность требования, но не отвечает за неисполнение со стороны должника; в)восстановление утраченной документарной ценной бумаги в не судебном порядке, а обращение к лицу, выдавшему ценную бумагу для получения дубликата; г)разновидности: -только именные(акции) – могут быть именными(чеки, коносаменты, облигации, банковские сертификаты) 2)На предъявителя: а)легитимирует любой предъявивший(в тексте не указано имя); б)передача – путём вручения бумаги любому лицу без отражения в тексте; в)восстановление бумаги в судебном порядке(в ГПК –вызывное производство) дубликат будет выдаваться на основании решения суда; г)разновидности: некоторые бумаги только на предъявителя(сбер книжка на предъявителя, простое складское свидетельство) могут быть на предъявителя (облигации, чеки, коносаменты). 3)Ордерные: а) векселедатель обязуется платить А или его приказу. Векселедержатель может передать другому лицу в одностороннем порядке бумагу и обязать плательщика платить другому лицу. Легитимировал тот, кто стоит последним в ряду непрерывных передаточных надписей. б)передача путём передаточных надписей- индоссамЕнт- уступивший; индоссант- кому уступили) Особенности ответственности: индоссант отвечает нее только за действительность переданного требования, но и за неисполнение со стороны основного должника( т.е. если отказывается от платежа В, то А и Б являются солидарными должниками перед В). Но если один из передавших сделал оговорку «без оборота», то он не несёт ответственность за неплатёж; в)восстановление утраченной бумаги в судебном порядке- вызывное производство; г)разновидности: только ордерные(вексель, двойное складское свидетельство) м б ордерными(чеки, коносаменты). 2.По форме выражения имущественных прав: 1)документарные(предполагает сертификат, установленной формы и реквизита(некоторые по закону м б только документарными- вексель) 2)бездокументарные(запись на лицевом счёте о правах владельца в сис-ме ведения реестра; правообладателю м б выдана выписка из реестра, но она нее явл ценной бумагой. В такой форме могут быть только именные и ордерные цен бумаги. Некоторые цен бумаги м б только в бездокументарной форме(эмиссионные) 3.По характеру субъективных прав, закреплённых ценной бумагой:(см признак 3); 4. По способу выпуска: 1)эмиссионные(эти бумаги называются инвестиционной направленности на привлечение средств. Признаки: размещаются выпусками(эмиссия); закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав; равный объём и сроки осуществления прав внутри 1 выпуска независимо от времени приобретения цен бумаги: акции и облигации); 2) неэмиссионные(не могут размещаться выпусками, могут говорить только о выдач цен бумаги; обслуживают конкретную гражданско-правовую сделку; единичны: чек, вексель, коносамент, складское свидетельство); 5.По обязанному субъекту: 1)государственные(обязанное лицо- РФ, субъекты РФ через финансовые орг(облигации гос займов); 2)муниципальные(муниципальные образования через МСУ: облигации муниципальных займов); 3)ценные бумаги частных лиц: (могут выдаваться юр лицами; некоторые бумаги выдаются только определённым лицами: акция только АО; могут выдаваться физ лицами: может обязаться по векселю).
43Личные нематериальные блага как объекты ГП: понятие и виды. Нематериальные блага — не имеющие экономического содержания, неотделимые от личности блага и свободы, которые возникают с рождения человека или в силу закона и заканчиваются с его смертью, не отчуждаемые и не передаваемые иным способом. К нематериальным благам относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайны, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права. Признаки: 1.они не имеют материального содержания, т.е. их нельзя оценить в денежном выражении; они неотделимы от личности гражданина, их нельзя продать, подарить; 2.защита благ возможна лишь тогда, когда совершается неправомерное посягательство на них. Каждый гражданин имеет право на защиту принадлежащих ему неимущественных благ (прав). При этом он имеет право использовать способы, предусмотренные ст. 12 ГК РФ(путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону), а также применять специальные способы, (которые установлены для защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц, для защиты права на имя, интеллектуальной собственности). Право на защиту неимущественных благ возникает не только у их обладателя, но и у его наследников. Права, обеспечивающие личные блага, можно разделить на 3 группы: 1)права, обеспечивающие физическое благополучие личности: право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду; 2)права, способствующие индивидуализации личности: право на имя, отчество, фамилию, внешний облик, честь, достоинство, деловую репутацию; 3)права, обеспечивающие автономию личности в обществе: неприкосновенность жилища, телефонных разговоров, телеграфных сообщений, переписки, физическая и психическая неприкосновенность.
44. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации. Ст 152.ГК: Защита чести, достоинства и деловой репутации: Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в СМИ, они должны быть опровергнуты в тех же СМИ. Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом. Гражданин, в отношении которого СМИ опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же СМИ. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход РФ. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности. Правила о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица. Ст 152.1. Охрана изображения гражданина: Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 3) гражданин позировал за плату.
45. Работы и услуги, как объекты ГП. Под работами понимаются действия, направленные на достижение материального результата, который может состоять в создании вещи, ее переработке, обработке или ином качественном изменении, например ремонте. Причем результат работы заранее известен и определяется лицом, заказавшим их выполнение, а вот способ по общему правилу определяется исполнителем. Услуга в отличие от работы представляет собой действия или деятельность, осуществляемые по заказу, которые не имеют материального результата (например, деятельность хранителя, комиссионера, перевозчика и т.п.). Следует иметь в виду, что некоторые услуги могут иметь материальный результат, но этот результат неотделим от самого действия или деятельности. Работы и услуги: отличия:1) работа создаёт овеществлённый результат(создание нового, изменение существующего) услуга имеет нематериальный эффект(консультационный, культурно-зрелищный) 2) результат работы отделим от исполнителя и м б передан, а услуга не отделима и нет передачи; 3) правовая форма выполнения работ- договор подряда, а услуг- договор возмездного оказания услуг.
46. Понятие видов результатов интеллектуальной деятельности. Особенностью результатов инт. деятельности как объектов гражданских прав является то, что, родившись и оформившись в качестве продуктов мыслительной деятельности человека, они не могут получить правовую охрану, пока не будут объективированы, т. е. выражены вовне своим создателем. В отличие от предметов материального мира (вещей), доступ к которым и пользование которыми могут быть ограничены их владельцами, фактически обладающими вещами, к объективированным результатам инт. деятельности доступ других лиц может быть осуществлен именно в силу отсутствия (невозможности) фактического владения ими. Став один раз известным публике, результат инт. Деятельности может быть использован потенциально где угодно и кем угодно (секрет производства). Правовая охрана результатов и.д. строится на основе признания юридической монополии за создателем (автором) такого результата. Данные объекты в отличие от вещей не изнашиваются при использовании, т. е. не имеют физической амортизации. В силу их индивидуальности не возможна и стандартная (сравнительная) стоимостная оценка таких результатов, сопоставимая с аналогичными объектами.
Следует подчеркнуть, что результаты. И. д. представляют собой нематериальные объекты (идеи, образы, символы и т. п.), существующие в сознании их создателей. В этом смысле они неотрывны от своих творцов. Придание им объективной (материальной) формы в виде рукописей, чертежей, картин не меняет их нематериальную природу: и при отчуждении материальных носителей результаты творческой деятельности остаются в сознании создавших их авторов и могут вновь воспроизведены ими. П. 1 ст. 1225 ГК: охраняемые результаты и. д-ти (виды): 1. произведения науки, литературы, искусства; 2. программы для ЭВМ; 3. базы данных; 4. исполнения; 5. фонограммы; 6. сообщение в эфир или по кабелю радио-или телепередач; 7. изобретения; 8. полезные модели; 9. промышленные образцы; 10. селекционные достижения; 11. топологии интегральных микросхем; 12. секреты производства (ноу-хау). 13. фирменные наименования. 14. товарные знаки и знаки обслуживания; 15 наименования мест происхождения товаров; 16. коммерческие обозначения.
47. Понятие и виды юридических фактов в ГП. Юр факты- конкретные жизненные обстоятельства, с которыми связано возникновение, изменение, прекращение, гражданского правоотношения. Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным основаниям. По признаку зависимости от воли субъектов они подразделяются на действия и события. 1.В действиях проявляется воля субъектов - физических и юридических лиц. По признаку дозволенности законом действия бывают правомерные и неправомерные. Правомерные - действия, соответствующие требованиям законов, иных правовых актов и принципов права. Неправомерные - действия, нарушающие предписания законов, иных правовых актов и принципов права. К числу неправомерных действий, порождающих гражданские правоотношения, можно отнести: 1.причинение вреда (ущерба) (так называемые деликты); 2.нарушения договорных обязательств; 3.неосновательное обогащение - приобретение или сбережение имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований; 4.злоупотребление правом; 5.действия, совершенные в виде сделок, признанных недействительными, действия, нарушающие исключительные права авторов произведений науки, литературы, искусства и патентообладателей, Правомерные действия подразделяются на юридические акты и юридические поступки. Юридические акты - правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Основным видом гражданско-правовых юридических актов являются сделки(волевые действия юридического или физического лица, направленные на достижение определенного правового результата), акты орг гос власти и МСУ, судебные решения(2 вида: признание(может прекращать и порождать права и обязанности) и присуждение). Юридические поступки - правомерные действия субъектов, с которыми закон связывает определенные юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного правового результата(обнаружение находки). 2.События - явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека. События подразделяются на абсолютные и относительные. Абсолютные события - такие явления, возникновение и развитие которых не связаны с волевой деятельностью субъектов. К их числу относятся стихийные бедствия и другие природные явления. Относительные события - такие явления, которые возникают по воле субъектов, но развиваются и проистекают независимо от их воли. Особенности юр фактов в ГП: правоотношения могут возникать из действий, как предусмотренных законом, так и нее предусмотренных, но не противоречащим принципам ГП. Субъекты в праве заключать непоименованные в законе договоры.
48. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК. Сделками признаются действия граждан и юрлиц,направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст 153 ГК). Сущность сделки составляет волеизъявление субъекта, имеющее своей основой его волю. Воля – определенное и мотивированное желание лица достичь поставленной цели. Волеизъявление- выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной восприятию других лиц. По общему правилу именно с волеизъявлением связываются юр. последствия, т. к. только волеизъявление как внешне выраженная (объективированная) воля может быть подвергнуто правовой оценке. Сделка – это волеизъявление, адресованное субъектом другому лицу. Нельзя совершить сделку в отношении самого себя. Классификация сделок: Односторонние, двусторонние и многосторонние Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п.2 ст. 154 ГК). Односторонние сделки можно разделить на правопорождающие, правоизменяющие и правопрекращающие. Примеры правопорождающих: завещание, которое создает права и обязанности после открытия наследства; выдача доверенности…. Правоизменяющие односторонние сделки – сделки, опосредующие реализацию гражданских правоотношений, т. е. связаны с осуществлением прав и исполнением обязанностей участников гражданских правоотношений: передача имущества во исполнение обязательства; принятие долга кредитором; удержание вещи кредитором. Правопрекращающие: отказ участника общей долевой собственности от права преимущественной покупки; отказ от права собственности. Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может создавать обязанности для др. лиц лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами. Например, согласно ст. 1137 ГК завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства к-л обязанности имущественного хар-ра в пользу одного или нескольких лиц, которые имеют право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Для гражд. Оборота характерны односторонние сделки, порождающие обязанности у лиц, совершивших их, и одновременно порождающие права для других лиц. Лицо, объявившее публичный конкурс, связывает себя активной обязанностью по выплате обусловленной награды победителю и одновременно пассивной обязанностью в форме невозможности отступления от условий конкурса после истечения первой половины срока, установленного для предоставления работ конкурсантов (ст. 1058 ГК). Двусторонняя сделка порождает правовой результат только при наличии волеизъявления двух сторон, преследующих собственные правовые цели. При это каждая из сторон может быть представлена как одним, так и несколькими субъектами. Волеизъявление сторон в двусторонней сделке д. быть встречным и совпадающим. Встречный хар-р волеизъявлений обусловлен взаимно удовлетворяемыми интересами сторон (аренда имеет место, когда одна сторона хочет пользоваться вещью, а другая – сдать ее внаем). Совпадающий хар-р волеизъявлений означает их взаимную согласованность, свидетельствует о достижении соглашения между сторонами (договор аренды буде состоявшимся, если стороны согласуют вопрос о том, какая вещь будет арендована). Для совершения многосторонней сделки необходимо волеизъявление 3 или более сторон. Примером может служить учредительный договор о создании хозяйственного товарищества. Деление сделок на односторонние, двусторонние и многосторонние показывает правомерность утверждения: не всякая сделка – договор, но всякий договор – сделка. Возмездные и безвозмездные. Возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального или иного блага. Возмездность в сделке может выражаться в передаче денег, вещей, предоставлении встречных услуг, выполнении работы и т. д. В безвозмездной сделке обязанность предоставления встречного удовлетворения другой стороной отсутствует. Поэтому возмездными м. быть только двусторонние и многосторонние сделки. Односторонние всегда безвозмездны. Возмездность или безвозмездность может предопределяться их природой или соглашением сторон. 3. Реальные и консенсуальные. Двусторонние и многосторонние сделки подразделяются на консенсуальные и реальные. Консенсуальные (от лат. Соглашение) – это такие сделки, которые порождают гражданские права и обязанности с момента достижения их сторонами соглашения. Последующая передача вещи или совершение иных действий осуществляется уже с целью их исполнения. Консенс. Являются сделки купли-продажи и аренды, договор подряда, комиссии. Для совершения реальной сделки (от лат. – вещь) одного соглашения между сторонами недостаточно. Необходимы еще передача вещи или совершение иного действия. Реальны сделки: дарения, займа, договор хранения и перевозки грузов…) Абстрактные и казуальные. Из казуальной сделки видно, какую правовую цель она преследует. Так, из д. купли-продажи всегда можно определить, на какое имущество хочет приобрести право собственности покупатель и в связи с продажей какого имущества у продавца возникает право требования оплаты. Прав и обязанности субъектов, вытекающие из казуальной сделки, должны соответствовать ее основанию, а их осуществление- условиям сделки. Абстрактные сделки - сделки, порождающие права и обязанности, как бы оторванные от основания сделки. Пример – выдача векселя, который либо ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель), либо ничем не обусловленное предложение указанному в векселе плательщику (переводной вексель) оплатить при наступлении предусмотренного векселем срока денежную сумму, оговоренную в нем. По действующему законодательству все сделки по выдаче и передаче ценных бумаг отнесены к разряду абстрактных сделок. Фидуциарные и нефидуциарные. Фидуциарные - сделки, основанные на особых, лично-доверительных отношениях сторон. Утрата сторонами такого хар-ра взаимоотношений дает возможность любой из них в одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки ( например, в договоре поручения как поверенный, так и доверитель вправе в любое время отказаться от его исполнения без указания мотивов). Участник полного тов-ва вправе в любое время без согласия др. уч-ов выйти из тов-ва, что означает свободный выход из учредительного договора. Подобные сделки редки и в целом не хар-ны для имущественного оборота.
49 УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК. Общие условия действительности сделок Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки. Действительность сделки определяется законодательством посредством следующей системы условий: а) законность содержания; б) способность физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке; в) соответствие воли и волеизъявления; г) соблюдение формы сделки. Законность содержания сделки Законность содержания сделки означает ее соответствие требованиям законодательства. Содержание сделки должно соответствовать требованиям ГК РФ, принятых в соответствии с ним федеральных законов, указам Президента РФ и других правовых актов, принятых в установленном порядке. В случаях коллизии между нормами, содержащимися в вышеперечисленных правовых актах, законность содержания сделок должна определяться с учетом иерархической подчиненности правовых актов, установленной ст. 3 ГК. Законность содержания сделки предполагает ее соответствие не только нормам гражданского права, но и его принципам. При решении вопроса о законности содержания сделки следует иметь в виду, что новейшее гражданское законодательство РФ допускает аналогию закона и аналогию права (ст. 6 ГК). Юридические действия, признаваемые сделками по аналогии закона, порождают гражданско-правовые последствия потому, что их содержание не противоречит существу гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения. Юридические действия, признаваемые сделками по аналогии права, подлежат правовой защите потому, что их содержание соответствует общим началам и смыслу гражданского законодательства, требованиям добросовестности, разумности и справедливости. Иначе говоря, содержание сделок, признаваемых таковыми по аналогии закона или аналогии права, является тоже законным, так как санкционировано общими нормами гражданского законодательства. Способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней Поскольку сделка-волевое действие, совершать ее могут только дееспособные граждане. Лица, обладающие частичной или ограниченной дееспособностью, вправе самостоятельно совершать только те сделки, которые разрешены законом. Юридические лица, обладающие общей правоспособностью, могут совершать любые сделки, не запрещенные законом. Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, могут совершать любые сделки, не запрещенные законом, за исключением противоречащих установленным законом целям их деятельности. Отдельные виды сделок могут совершаться юридическими лицами при наличии специального разрешения (лицензии). Волю юридического лица при совершении сделки выражает его орган. При этом по общему правилу правовые последствия возникают у юридического лица, если орган действовал в пределах правомочий, предоставленных ему в соответствии с законом, иными правовыми актами. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки Действительность сделки предполагает совпадение воли и волеизъявления. Несоответствие между действительными желаниями, намерениями лица и их выражением вовне служит основанием признания сделки недействительной. При этом следует учитывать, что до обнаружения судом указанного несовпадения действует презумпция совпадения воли и волеизъявления. Несоответствие между волей и волеизъявлением субъекта может быть результатом ошибок или существенного заблуждения относительно предмета и условий сделки. От несоответствия воли и волеизъявления следует отличать случаи упречности (дефектности) воли. В отмеченных случаях воля субъекта может совпадать с волеизъявлением, но содержание воли не отражает действительных желаний и устремлений субъекта, так как она сформировалась у него под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств или искажена в результате злонамеренного соглашения представителя субъекта с другой стороной. Упречность (дефектность) воли также является основанием для признания недействительности сделок. (Про форму сделок смотри в вопросе №50).
50 ФОРМА СДЕЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 1.Устная форма сделки. Она закл. в том, что стороны выражают волю словами, благодаря чему воля воспринимается непосредственно. В общем виде правило о сфере применения устной формы сделки формулируется следующим образом: сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо нотариальная фора), может быть совершена устно (п.1 ст. 159 ГК). Устно могут совершаться все сделки, исполняемые при самом их совершении. При этом не принимается в расчет сумма, на которую совершается сделка. Примером может служить приобретение товара в магазине, где его передача и оплата происходят одновременно. Есть исключение: сделки, исполняемые при самом их совершении, не могут быть совершены устно, если для них установлена нотар. ф. либо если в отношении таких сделок установлено, что нарушение простой письменной ф. влечет их недействительность. В устной ф. совершаются сделки граждан на сумму, не превышающую в 10 раз мрот, установленный законом.П.3 ст.159 ГК предусматривает возможность использования сделок, совершенных устно, во исполнение договора, заключенного в письменной ф., если это не противоречит закону и иным правовым актам и договору. Подобное имеет место, когда в соотв. с письменным договором поставки на протяжении года будет производиться отпуск товаров по мере возникновения потребности покупателя на основе его устной заявки.
2. Письменная форма. Письменная форма сделок бывает простой и нотариальной.
Ст. 161: должны совершаться в простой письменной ф., за исключение сделок, требующих нотариального удостоверения: - сделки юрлиц между собой и с гражданами; - сделки граждан между собой на сумму, превышаущую не менее чем в 10 раз установленный законом мрот, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.
Ст. 162 Последствия несоблюдения простой письм. ф. сделки:
Несоблюдение простой п. ф. лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и др. док-ва. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение данной ф. влечет ее недействительность. Несоблюдение простой п. ф. внешнеэк. сделки влечет недействительность сделки.
Однако, существую исключения: закон разрешает использовать свидетельские показания для доказывания факта совершения отдельных видов сделок даже при несоблюдении простой письменной формы. Н-р, несоблюдение пр. п. ф. договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о передаче вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах, а также в споре о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (ст. 887 ГК РФ).
3.Нотариальное удостоверение сделок обязательно: - в случаях, указ. в законе; - в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта ф. не требовалась (ст. 163)
Несоблюдение нотариальной ф. сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а др. сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нот. Уд-е сделки не требуется (ст. 165).
4.Конклюдентные действия. п.2 ст.158:сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. К. д. – действия, посредством которых обнаруживается намерение лица вступить в сделку. Так, опуская деньги в автомат, лицо изъявляет волю на покупку товара, содержащегося в автомате.
5. Молчание может иметь правообразующую силу, если законом или соглашением сторон ему придается такое св-во. Только в этих случаях молчание свидетельствует о выражении воли субъекта породить или допустить правовые последствия. Так, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора и при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Данный пример интересен и тем, что воля арендодателя на продолжение арендных отношений выражается молчанием, а воля арендатора на это выражается путем конклюдентных действий (продолжение пользоваться арендованным имуществом).
6. Государственная регистрация сделок. Действующим зак-ом предусмотрена гос. регистрация: - сделок с недвижимым имуществом; - сделок с отдельными видами движимого имущества; - сделок с исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом производится в целях признания и подтверждения гос-ом оснований возникновения, перехода, обременения (ограничения) или прекращения прав на недвижимое имущество. Сделки с недвижимым имуществом подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним учреждениями юстиции по государственной регистрации прав. Порядок регистрации определяется ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1997г (ред.2011). Сделки с движимым имуществом подлежат регистрации только в случаях, предусмотренных законом. Н-р, ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» 1996г., гласит, что сделки дарения, купли-продажи музейных предметов и муз. коллекций, включенных в состав негосуд. части музейного фонда РФ, их наследование считаются совершенными со дня их гос. регистрации в Государственном каталоге Музейного фонда РФ.
При нарушении требования закона об обязательной гос. регистрации сделок возникает 2 вида правовых последствий: п.1 ст. 165 – в случаях, установленных законом, несоблюдение его требования о государственной регистрации сделки влечет ее ничтожность – абсолютную недействительность. п. 3 ст.433 ГК - договор, подлежащий гос. регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Таким образом, в случаях, установл. законом, отсутствие гос. регистрации сделки свидетельствует о том, что она не заключена, а не ничтожна.
п. 3 ст. 165 ГК: Если сделка, требующая гос. регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. Кроме этого сторона, уклоняющаяся от гос. регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в регистрации сделки.
51 ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК НА НИЧТОЖНЫЕ И ОСПОРИМЫЕ. Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты.
О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда нарушено одно из условий действительности сделки. Недействительность сделки м. быть обусловлена: а) незаконностью ее содержания; б) неспособностью физ. и юрлиц, совершающих ее к участию в сделке; в) несоответствие воли и волеизъявления участников сделки; г) несоблюдение формы сделки.
Легальное определение недействительности сделки дается в норме п. 1 ст. 166 ГК, согласно которой сделка считается недействительной по основаниям, установленным законом и иными нпа, в силу признания таковой судом (оспоримая) либо независимо от такого признания (ничтожная).
Ничтожность (абсолютная недействительность) означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участников правовые последствия в силу несоответствия его закону. Ничтожная сделка, являясь неправомерным действием, порождает лишь те последствия, которые предусмотрены законом на этот случай в качестве реакции на правонарушение. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки м. быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе. Положение закона о том, что ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой судом, означает лишь одно: недействительность – объективное св-во ничтожной сделки, поэтому она недействительна с момента ее совершения.
Ничтожная сделка и до решения суда не имеет юридической силы. Суд, признавая сделку ничтожной, лишь устраняет неопределенность в правоотношениях, но не превращает ничтожную сделку из действительной в недействительную. Общее правило о ничтожности сделок: сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий.
Оспоримость (относительная недействительность) сделки означает, что действия, совершенные в виде сделки, признаются судом недействительными при наличии предусмотренных законом оснований только по иску управомоченных лиц, указанных в законе.
Оспоримая сделка, не будучи оспоренной по воле ее участника или иного лица, управомоченного на это законом, действительна и порождает правовые последствия, к которым стремились ее участники. Характерными признаками оспоримых сделок являются следующие обстоятельства: - это законодательно закрепленная возможность признания их недействительными, а не изначальная их недействительность. – возможность их оспаривания только лицами, указанными в законе. – если из основания оспоримой сделки вытекает, что она может быть прекращена лишь на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.
Основания ничтожности сделок:
Совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169)
Мнимых и притворных (170)
Совершенных гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (171)
Совершенных несовершеннолетними, не достигшими 14 лет (172)
Совершенных с нарушением формы, если закон специально предусматривает такое последствие (п.2,3 ст. 162, п.1 ст. 165)
Совершенных с нарушением требований об их гос. регистрации (п.1 ст. 165)
Основания оспоримости сделок:
Совершение юрлицом сделки, выходящей за пределы его правоспособности (173)
Совершение сделки с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделки (174)
Совершение сделки несовершеннолетними в возрасте от 14-18 лет (175)
Совершение сделки гражданином, ограниченным судом в дееспособности (176)
Совершение сделки гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (177)
Совершение сделки под влиянием заблуждения(178)
Совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств(179).
52 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ С ПОРОКАМИ ВОЛИ. Ст. 177 недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Подобные сделки страдают пороком воли вследствие того, что у лица в момент их совершения утрачены (временно или постоянно) волевые либо интеллектуальные способности. Причины такого состояния могут быть различными: физическое или психическое расстройство, нервное потрясение, алкогольное или наркотическое опьянение;
Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.
Ст. 178 недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, м. быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов не имеет существенного значения. Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если не докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если обстоятельство возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.
Ст. 179 недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Такая сделка м. быть признана судом недействительной по иску потерпевшей стороны. Если сделка признана недействительной по одному из таких оснований, то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход РФ. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.
Угроза представляет собой психическое воздействие на волю контрагента с целью склонить его к заключению сделки. Угроза опорочивает сделку вследствие того, что внутренняя воля на ее совершение отсутствует, а имеется лишь волеизъявление. Угроза может быть словесной (устной или письменной), а также в виде реальных действий, бесспорно свидетельствующих о намерении правонарушителя причинить потерпевшему либо его близким личный или имущественный вред.
Насилие - это противоправное воздействие на волю лица, совершенное путем причинения физических или душевных страданий ему самому либо его близким с целью побудить к совершению сделки. При насилии отсутствует не только внутренняя воля, но и волеизъявление (если насилие применяется во время заключения сделки) либо имеется лишь его видимость.
Злонамеренным соглашением представителя одной стороны с другой стороной является умышленный сговор указанных лиц с целью причинения ущерба представляемому. Наличие или отсутствие намерения получить при этом выгоду для признания сделки недействительной значения не имеет. Порок воли в рассматриваемых сделках состоит в том, что волеизъявление представителя не соответствует воле представляемого.
В кабальных сделках внутренняя воля потерпевшего соответствует волеизъявлению. Он сознательно совершает сделку на крайне невыгодных условиях, однако его воля сформировалась при стечении тяжелых обстоятельств, а потому ее нельзя признать свободно сложившейся, что и является основанием для признания сделки недействительной.
53 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ С ПОРОКАМИ СОДЕРЖАНИЯ. Ст. 169 недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Такая сделка ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае исполнения сделки обеими сторонами – в доход РФ взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход РФ все полученное ею по сделке и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке д. быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход РФ.
Такие сделки называю антисоциальными, так подобными сделками нарушаются публичные интересы. Очевидна антисоциальная направленность сделок, создающих угрозу общественной безопасности, например, сделок купли-продажи боевого вооружения, составляющего исключительную собственность государства, неуполномоченными лицами; сделок, направленных на производство наркотических веществ. Антисоц. Сделки, создающие угрозу моральному здоровью нации и нарушающие требования нравственности, например, сделки по распространению на рынке литературы, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду.
Ст. 170 недействительность мнимой и притворной сделок. Мнимая (фиктивная) сделка ничтожна потому, что она совершается для вида, без намерения создать юридические последствия. Отсутствует главный признак – направленность на действительное создание, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Субъекты, совершающие такую сделку, не желают и не имеют в виду наступление правовых последствий, порождаемых сделками такого вида. Например, лжедарение имущества для сокрытия его взыскания по решению суда. В отличие от мнимой притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку. Заключается только для вида, но прикрывает другую сделку, которую стороны в действительности хотели заключить.
54 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЧАСТИ СДЕЛКИ. Главным имущественным последствием недействительности сделок, исполненных полностью или частично, является реституция. П.2 ст. 167 ГК: при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности не предусмотрены законом.
Выделяют реституцию владения и реституцию компенсационную.
Реституция владения. При истребовании индивидуально определенной вещи сторона недействительной сделки не только не должна доказывать своего права на переданную вещь, но может и не иметь такого права. При отчуждении вещей по недействительным сделкам лицами, не имеющими прав на них, вещи д. быть возвращены им исключительно в силу того, что сделка оказалась недействительной. Так, если ребенок, не достигший 14 лет, продает дорогую вещь, принадлежащую его родителям, она д. быть возвращена ребенку независимо от того, что у него нет прав на нее. При этом не принимается во внимание добросовестность лица, получившего вещь по недействительной сделке. Закон исходит из того, что у стороны, получившей индивидуально определенную вещь по недействительной сделке, не возникает никакого права на нее. Но правила п. 2 ст. 167 не могут использоваться для возврата индивидуально определенной вещи, переданной во исполнение недействительной сделки, но отчужденной третьему лицу до момента предъявления требования о применении последствий недействительности сделки. Следовательно, требование о возврате индивидуально определенных вещей, переданных во исполнение недействительной сделки, по правилам о реституции может быть заявлено только стороне по недействительной сделке.
Компенсационная реституция. Когда во исполнение недействительной сделки предаются вещи, определенные родовыми признаками, деньги или ценные бумаги на предъявителя, происходит обезличивание указанных видов имущества. В таком обезличенном состоянии они становятся объектами права собственности или иного вещного права приобретателя.. Если же кто-то получает во исполнение недействительной сделки предоставление в форме использования имущества, выполненной работы или предоставленной услуги и не оплачивает этого, он неосновательно сберегает свое имущество. В обоих случаях имеет место неосновательное обогащение одного лица за счет другого, ибо при ничтожности сделки правовое обоснование ничтожности сделки отсутствует вовсе, а при признании недействительной оспоримой сделки правовое основание обогащения отпадает с момента такого признания. При этом необходимо возвращать собственное имущество, обладающее соответствующими родовыми признаками, или собственные деньги либо рассчитываться ими. Обязанность возместить стоимость имущества при невозможности вернуть его в натуре м. быть реализована в 2 правовых формах. Если невозможность возврата имущества в натуре возникла вследствие отчуждения имущества третьими лицами, то обязанность по возмещению д. быть реализована в рамках обязательства из неосновательного обогащения. Если невозможность возврата имущества в натуре возникла из-за гибели имущества или его утраты, то обязанность по возмещению д. быть реализована в рамках обязательства по возмещению убытков (ст. 15 ГК).
Двусторонняя реституция. При такой реституции каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость в деньгах. Например, при совершении д. купли-продажи часов недееспособным лицом часы д. быть возвращены продавцу, а деньги – покупателю, т. е. стороны возвращаются в положение, в котором находились до совершения сделки (первоначальное правовое положение).
Согласно п. 2. ст. 167 двусторонняя реституция наступает во всех случаях недействительной сделки, если в законе не указаны иные имущественные последствия. Двусторонняя реституция наступает во всех случаях недействительности сделки, если в законе не указаны иные имущественные последствия.
Двусторонняя реституция предусмотрена для случаев недействительности сделок, совершенных:
- с нарушением формы
- с нарушением правил о гос. регистрации сделки
- с выходом за пределы правоспособности юрлица
- с выходом за пределы ограничений полномочия на совершение сделки
- недееспособными; не достигшими 14; несовершеннолетними от 14-18; гражданами, ограниченными в дееспособности; гражданами, не способными понимать значение своих действий и руководить ими; под влиянием заблуждения.
- а также в сделке, противной основам правопорядка и нравственности, если ни одна из сторон не допустила умысла.
Односторонняя реституция. Исполненное обратно получает только одна сторона сделки (добросовестная). При признании недействительными сделок, заключенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, или при стечении тяжелых обстоятельств потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход РФ. Недобросовестная сторона исполненного назад не получает, оно передается в доход государства. Если же недобросовестная сторона не успела исполнить сделку, в доход гос-ва передается то, что подлежит исполнению.
Ст. 180. Последствия недействительности части сделки. Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была совершена и без включения недействительной ее части.
55 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ. Использование представительства как способа осуществления прав и исполнения обязанностей диктуется причинами юридического и фактического порядка: недостаток дееспособности гражданина; болезнь; загруженность органа юрлица; отсутствие у субъекта специальных познаний.
П. 1 ст. 182 ГК: при представительстве сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона, акте уполномоченного на то органа, непосредственно создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Цель представительства – совершение представителем сделок от имени и в интересах представляемого. В отношениях представительства участвуют три лица: представляемый, представитель и третье лицо.
Представляемый – гражданин либо юридическое лицо, от имени и в интересах которого представитель совершает юридически значимые действия. Представляемым м. быть любой гражданин с момента рождения или юрлицо с момента возникновения.
Представитель – гражданин либо юрлицо, наделенные полномочием совершать юридически значимые действия от имени и в интересах представляемого.
Гражданин в качестве представителя д. обладать полной дееспособностью, т. е. быть совершеннолетним, не ограниченным в дееспособности. В виде искл. с соблюдением требований ст. 63 ТК РФ частично дееспособные граждане моложе 16 лет могут выполнять функции представителей в силу ТД.
Юрлица, обладающие специальной правосубъектностью, могут выполнять функции представителей, если это не противоречит их целевой правоспособности. Юрлица, обладающие общей правоспособностью, могут выполнять функции представителей от имени граждан и др. юрлиц по общему правилу без всяких ограничений.
Третье лицо- гражданин либо юрлицо, с которым вследствие действий представителя устанавливаются, изменяются или прекращаются субъективные права и обязанности представляемого. Третьими лицами могут быть все лица, обладающие гражданской правосубъектностью.
Не являются представителями лица, хотя и действующие в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании), а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. Коммерческий посредник выступает в обороте от своего имени, при этом он содействует заключению сделки путем поиска лиц, заинтересованных в ее заключении, сбора и выдачи информации об условиях ее совершения. Арбитражный управляющий действует от своего имени в интересах должников, кредиторов и всего общества. Душеприказчик – лицо, на которое наследодателем возлагаются обязанности по исполнению завещания.
Сущность представительства состоит в деятельности представителя по реализации предоставленного ему полномочия в интересах и от имени представляемого. Полномочие представляет собой субъективное право, производное от правосубъектности представляемого, делегированное представителю по воле представляемого или принадлежащее ему в силу обстоятельств, указанных в законе.
Юридическими фактами, порождающими полномочие представителя, являются следующие обстоятельства:
1.волеизъявление представляемого о предоставлении полномочия представителю, выраженное в договоре или доверенности; 2. акт уполномоченного на то государственного органа или органа мсу, предписывающий субъекту действовать в качестве представителя других лиц; 3. факт, с наличием которого закон связывает возникновение полномочия одного лица быть представителем другого.
Виды представительства:
Договорами, порождающими отношения представительства, являются договоры поручения (гл. 49 ГК) и агентирования (гл. 52). Односторонней сделкой, порождающей полномочия представителя, является выдача ему представляемым доверенности. Представительство, возникшее на основании названных сделок, принято называть добровольным представительством.
Разновидностью добровольного является коммерческое представительство. Оно осуществляется на основании договора, заключенного в письменной ф. и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний – также и доверенности (ст. 184 ГК). Коммерческому представительству присущ особый субъектный состав. Представляемыми по нему могут быть только коммерческие юрлица и граждане-предприниматели. К. представителем м. быть юрлицо или гражданин-предприниматель, осуществляющие представительство в виде промысла. К таковым можно отнести, например, различные брокерские компании, действующие на фондовых биржах в интересах своих клиентов. Одновременное ком. Представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон. При это к. представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя. К. пре-ль вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними. К. представитель обязан сохранять втайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему поручения.
Акты уполномоченных гос. органов и органов мсу, предписывающие субъектам действовать в качестве представителя др. лиц, весьма разнообразны. Так, например, являющиеся гос. служащими представители государства в органах управления АО, акции которых закреплены в гос. собственности, назначаются на основании решения Президента, Правительства, соответствующих гос. органов. Такое представительство является обязательным, так как оно устанавливается в порядке, определенном в законе, не зависящем как от воли представляемого, так и от воли представителя.
Обязательным является также представительство, возникающее при наличии обстоятельств, непосредственно указанных в предписаниях закона. Оно нередко именуется законным. Так, законными представителями несов. Детей являются родители, усыновители, опекуны (ст. 28 ГК).
56 Доверенность: понятие, форма, срок. Прекращение доверенности, передоверие.
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. (ст. 185 ГК).
По общему правилу доверенность может выдаваться только дееспособными гражданами. Граждане в возрасте от 14-18 могут самостоятельно выдавать доверенности в пределах тех прав, которые могут осуществлять сами (ст. 26, 28 ГК). Для совершения иных сделок лица в возрасте от 14-18 м. выдавать доверенность только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей.
В качестве доверителя м. выступать одно или несколько лиц одновременно. Множественность лиц, одновременно выступающих в качестве доверителей, имеет место, например, при выдаче доверенности участниками общей долевой собственности третьему лицу для совершения сделки по отчуждению всего имущества, находящегося в общей долевой собственности. Выдача доверенности – односторонняя сделка. Поэтому ее совершение не требует согласия представителя. Но принятие доверенности или отказ от ее принятия – это право представителя. Лицо, выдавшее доверенность вправе в любое время ее отменить. В свою очередь представитель может отказаться в любое время от доверенности (п.2 ст. 188 ГК).
По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется представитель, различаются 3 вида доверенностей: 1. генеральные (общие) доверенности выдаются представителю для совершения разнообразных сделок в течение определенного периода времени. Пример – доверенность, выдавая руководителю филиала юрлица. 2. специальные выдаются на совершение ряда однородных сделок. Пример- доверенность на представительство в суде, на получение товарно-материальных ценностей. 3.разовые доверенности выдаются на совершение строго определенной сделки.
Форма доверенности: доверенность – документ, следовательно может существовать только в письменной форме. Для совершения сделок, требующих нотариальной ф., доверенность д. быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени гражданина иных сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть удостоверена соответствующими банком или организацией связи. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Статья 186. Срок доверенности
1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.
Статья 187. Передоверие
1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.
2. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.
3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 185 настоящего Кодекса.
4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
Статья 188. Прекращение доверенности
1. Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
2. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, - отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.
3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.
Статья 189. Последствия прекращения доверенности
1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 6 пункта 1 статьи 188 настоящего Кодекса.
2. Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности прекратилось.
По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.
К вопросу о том, сколько раз можно осуществлять передоверие:
В тексте статей ГК РФ отсутствует какая-либо информация о том, сколько раз можно осуществить передоверие выполнения поручения в рамках представительства. Формально такое умолчание можно было бы трактовать как ситуацию, когда «разрешено все, что не запрещено». Однако к содержанию статьи 187 ГК РФ данный принцип не применим. Законодатель не оставляет пробелов, регулируя передоверие и доверенность, выдаваемую в порядке передоверия. Поэтому, если возможность неоднократного передоверия прямо не закреплена в законе, это не означает, что она (эта возможность) допускается.
Возможность передоверия в порядке передоверия противоречит природе правоотношения, которое возникает между представляемым и представителем. Это правоотношение имеет личный характер, возникает между индивидуально-определенными лицами. При выдаче доверенности представляемый может определить полномочия известного ему лица (представителя) и предоставить ему полномочие на передоверие. Но доверитель не может наделить полномочием на передоверие неизвестное ему лицо, выбор которого, к тому же, осуществило бы другое неизвестное ему на момент удостоверения доверенности лицо (представитель в порядке передоверия). Полномочие на действие в интересах представляемого не может не иметь реального субъекта, обладающего гражданской праводееспособностью (правосубъектностью). Поэтому формулировка «доверенность выдана с правом передавать полномочия другим лицам с правом передоверия» противоречит природе правоотношений по представительству, а сама доверенность в части указания на право передоверия лиц, получивших полномочия в порядке передоверия, ничтожна.
Кроме того, можно заметить, что на представителя, реализующего полномочие на передоверие, возлагается обязанность сообщить об этом лицу, выдавшему доверенность, и передать ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия (часть 2 статьи 187 ГК РФ). Вместе с тем при множественности передоверий, если бы они допускались законом, исполнение соответствующей обязанности могло бы встретить существенные преграды. Если внутренние отношения представительства допускали бы череду неограниченных передоверий, можно было бы с уверенностью утверждать об утрате возможности личного контакта между представляемым и представителем (или угрозе таковой). Но в этом случае под вопросом оказалось бы и применение нормы, регулирующей прекращение доверенности. Например, в случае отмены доверенности лицом, выдавшем ее, обнаружение фактического местонахождения лица, которому переданы полномочия посредством череды передоверий могло бы быть затруднительным.
Против широкого толкования содержания статьи 187 ГК РФ можно выдвинуть и другие, косвенные аргументы. Сделка, совершенная представителем, способна породить правовые последствия не только для представляемого (при совершении, например, односторонней сделки), но и для других лиц. Эти лица, заключая сделки с представляемым, от имени которого действует представитель, о характере взаимоотношений между представляемым и представителем могут судить только по содержанию основной доверенности, которая и служит документом, подтверждающим полномочия представителя. Возможность множественных передоверий, если бы это допускалось законом по прямому указанию, в значительной степени ослабляла бы гарантии интересов контрагентов по сделкам, совершенным посредством представительства, и уж тем более не отвечало бы интересам лица, выдавшего основную доверенность.