
- •Вопрос 1. Понятие и сущность государства
- •Вопрос 2. Типология государств
- •Вопрос 3. Форма государственного правления: понятие, виды.
- •Вопрос 4. Государственный режим: понятие, виды.
- •Вопрос 5. Соотношение государства и права
- •Вопрос 6. Государственная власть: понятие, содержание
- •Вопрос 7. Правовое государство
- •Вопрос 8. Принцип разделения властей в государственном механизме.
- •Вопрос 9. Форма государственного устройства: понятие, виды
- •Вопрос 10. Функции государства: понятие, виды
- •Вопрос 12. Суверенитет государства: понятие и содержание Основоположником понятия государственного суверенитета считается ж. Боден. Носителем государственного суверенитета считал монарха.
- •Вопрос 13. Основные теории происхождения государства и права.
- •Вопрос 14. Соотношение государства и общества.
- •Вопрос 15. Нормативно-правовой акт понятие и классификация.
- •Вопрос 16. Правонарушение: понятие, виды
- •Вопрос 17. Право в системе социальных норм.
- •Вопрос 18. Понятие и сущность права
- •Вопрос 19. Мораль и право: сходства и различия.
- •Вопрос 20. Основные концепции правопонимания.
- •Вопрос 21. Типология права.
- •Вопрос 22. Правовой статус личности
- •Вопрос 23. Правовое отношение: понятие и виды.
- •Вопрос 24. Правосознание: понятие, структура, роль в жизни общества.
- •Особенности правосознания
- •Вопрос 26. Правотворчество: понятие и виды
- •Вопрос 27. Закон как источник права
- •Вопрос 28. Виды источников права
- •30. Юридические факты: понятие, классификация.
- •Вопрос 33. Нормы права: понятие, структура, виды.
- •Вопрос 36. Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц
- •Вопрос 38. Право и экономика.
- •Вопрос 39. Реализация права: понятие и виды.
- •Вопрос 40. Применение права как особая форма его реализации.
- •41. Юридическая ответственность.
- •Вопрос 43. Пробелы в праве и способы их восполнения.
- •Вопрос 44. Толкование нормативно-правовых актов: понятие и виды.
- •Вопрос 45. Соотношение нормативного правового акта, акта применения права и акта толкования прва.
- •Вопрос 46. Общие принципы права как источник права.
- •Вопрос 47. Нормативный договор как источник права.
- •Вопрос 48. Судебный прецедент как источник права.
Вопрос 43. Пробелы в праве и способы их восполнения.
Ни одно, даже самое совершенное законодательство не может заранее предусмотреть все те нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в жизни и потребовать правового реагирования, поскольку жизнь неизмеримо богаче, многообразнее, чем любые юридические нормы. Именно поэтому нигде в мире никогда не было и нет беспробельного, идеального права, адекватно отражающего действительность.
Под пробелом в праве понимается отсутствие в нем нужной нормы, с помощью которой можно было бы разрешить возникший случай. Это как бы "умолчание" законодателя относительно необходимости правового урегулирования определенного общественного отношения. Случай есть, а нормы нет.
Именно в этом смысле нередко говорят о "белых пятнах", "пропусках", "вакуумах", "нишах" и "пустотах" в праве. Иными словами, речь идет о неполноте, отставании законодательства. Отсюда - необходимость его дополнения, развития, совершенствования.
В литературе различают пробелы первоначальные ("недосмотр законодателя") и последующие, когда они обнаруживаются уже в процессе правового регулирования, правоприменительной практики, когда появляются неизвестные ранее отношения. В любом случае пробел в праве - это состояние неурегулированности, неопределенности, а стало быть, и возможного своеволия, личного усмотрения чиновника.
Выделяют также реальные и мнимые пробелы. Мнимый - это когда высказывается суждение о существующем якобы пробеле в праве, тогда как на самом деле ситуация вообще не находится в правовом пространстве и, следовательно, не подлежит разрешению. В.В. Лазарев называет еще такие виды пробелов, как полные и частичные, преодолимые и непреодолимые, простительные и непростительные, а также намеренные.
Пробелы в праве вызываются в основном следующими причинами:
а) относительной "консервативностью" права по сравнению с более активной динамикой общественных отношений;
б) несовершенством законов и юридической техники;
в) бесконечным разнообразием реальной жизни;
г) появлением новых отношений, которых не было в момент принятия той или иной нормы.
Первый и естественный путь полного устранения пробела - принятие новой нормы. Но это - "долгий путь", ибо законодатель не может непрерывно, в срочном порядке заделывать "дыры" в праве, он это делает постепенно, устраняя наиболее существенные из них. Пробелы же возникают постоянно и их надо оперативно заполнять, преодолевать. Для этой цели и существует институт правовой аналогии.
Термин "аналогия" в переводе с латинского означает сходство, подобие, соответствие чего-либо с чем-либо. В данном случае речь идет о сходстве правовых норм и регулируемых ими отношений. Задача аналогии заключается в том, чтобы разрешить ситуацию, не предусмотренную законом, таким образом, каким разрешил бы ее законодатель, судя по тому, как он разрешает другие подобные ситуации. Законодатель устраняет пробел, а правоприменитель - восполняет или преодолевает.
В основе аналогии лежит предположение, что все отношения, сходные между собой в главных своих чертах и признаках, разрешаются одинаково. При этом обязательным условием является то, чтобы случай, подлежащий разрешению, непременно входил в круг регулируемых правом отношений, иными словами, находился в пределах юридического поля. К моральным отношениям аналогия права неприменима.
Различают два вида правовой аналогии или два способа преодоления пробелов:
1) аналогию закона - применяется норма права, регулирующая конкретную сходную ситуацию;
2) аналогию права - решение выносится на основании общих правовых принципов (справедливость, гуманность), "духа закона". Понятно, что в такой ситуации особое значение приобретает правосознание, юридическая культура и профессионализм судей.
Институт правовой аналогии в ее двух видах закреплен в ч. 3 ст. 11 действующего Гражданского процессуального кодекса РФ, которая гласит: " В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогия права)».
Наиболее серьезный пробел - это когда нет ни соответствующей нормы права, ни правового обычая, ни юридического прецедента, ни нормативного договора. В п. 1 ст. 6 ГК говорится: "В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)"; в п. 2 этой же статьи разъясняется: "При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости".
Таким образом, два кодекса четко определяют необходимость и способы преодоления пробелов в праве. При этом впервые упоминается об отсутствии обычая и соглашения сторон, а не только нормы.
В научной литературе выделяется еще субсидарная, или дополнительная, аналогия. Субсидарной называется такая аналогия, когда суд при рассмотрении, например, гражданского дела применяет сходные нормы из других отраслей права (административного, семейного, трудового, финансового и т.д.).
Институт аналогии не действует в уголовном праве, хотя пробелы в нем тоже возникают, но они устраняются законодательным путем. Например, ст. 152 УК РФ содержит состав торговли детьми. Раньше, в старом Кодексе, такой статьи не было, в то время как сами деяния совершались. Следовательно, пробел ликвидирован. Не было в прежнем уголовном законе и нормы, карающей за жестокое обращение с животными. Статья 245 нового УК предусмотрела данный состав. Пробел заполнен.
Аналогия в уголовном праве не применяется потому, что оно исходит из основополагающей идеи: нет преступления без указания на то в законе. Преступлением может быть признано только такое деяние, которое прямо предусмотрено УК, и следовательно, уголовная ответственность может наступить только за заранее предусмотренное действие. Эта идея признана всеми демократическими правовыми системами и направлена на защиту свободы личности. Во всех остальных отраслях права аналогия так или иначе используется. Вообще, правовая аналогия возможна всюду, где нет специального запрещения.
Более того, согласно опять-таки общепризнанному в мировой юридической практике принципу суд не вправе отказать гражданину в разрешении спора под предлогом отсутствия закона. Он обязан принять дело к рассмотрению и разрешить его по существу, используя институт аналогии. Этот принцип сохраняет силу и в российском праве. Исключения составляют лишь случаи, перечисленные в ст. 134 ГПК (отказ в принятии искового заявления), когда суд может отклонить заявление "просителя".
Еще в Кодексе Наполеона говорилось, что судья, который откажется судить "под предлогом молчания, темноты или недостаточности закона, сам может подлежать преследованию по обвинению в отказе в правосудии". Это значит, что социальное назначение института правовой аналогии - защита прав граждан.