
- •Личные неимущественные права и обязанности супругов
- •Имущественные отношения супругов
- •Договорный режим имущества супругов
- •Основания признания брачного договора недействительным
- •Ответственность супругов по обязательствам
- •Алиментные обязательства супругов
- •Родительские правоотношения
- •Права ребёнка
- •Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
- •Условия усыновления
Лекции Кулагина
Понятие семейного права и его место в системе отечественного права
Семейное право – совокупность норм, которые регулируют личные и имущественные отношения, возникающие из брака, рождения детей, родства и взятия детей на воспитание в условия семьи (опека, попечительство, усыновление, приёмная семья).
О месте семейного права в системе права идут споры. Система права – его внутренняя структура: отрасли, институты, подотрасли и нормы. За выделение семейного права в отдельную отрасль выступают Рясенцев («Семейное право» 1971 год), Ворожейкин («Семейно-правовые отношения в СССР» 1971 год) и Нечаева. Как подотрасль гражданского права семейное право рассматривает «ленинградская школа» - Иоффе («Курс лекций по гражданскому праву» в 3 томах) и Толстой; Антокольская.
Для выделения семейного права в отдельную отрасль оно должно иметь свой предмет и метод.
Предмет семейного права:
1) как и гражданское право, семейное право регулирует личные и имущественные отношения, однако по своему значению и важности преобладают личные неимущественные отношения. С.С. Алексеев: «Самоопределение семейного права связано с переносом центра тяжести при регулировании семейных отношений на личные неимущественные отношения. Пример: при разделе имущества супругов доли могут быть неравны, если будет доказано недостойное поведение одного из супругов во время брака.» («О системе советского права»).
2) различен и характер имущественных отношений. Если в гражданском праве отношения товарно-денежные (стоймостные) и, как правило, эквивалентно-возмездные, то в семейном праве они либо безвозмездны, либо возмездны, но не эквивалентны. Иоффе в качестве безвозмездных отношений в гражданском праве приводит дарение, но это исключение, а не норма в гражданском обороте.
3) семейные отношения, как правило, длящиеся – их срок не определён ни законом, ни договором. Ворожейкин: продолжаемость – черта абсолютно всех семейных отношений, что обусловлено их целью. Пример: сколько лет нужно для воспитания детей? В гражданском праве тоже есть длящиеся отношения (рента, купля-продажа жилого дома с пожизненным содержанием продавца, пожизненное возмещение вреда), но это исключение из обычного порядка отношений.
4) свою специфику имеет и субъектный состав. Если в гражданском праве действуют как физические, так и юридические лица, то в семейно-правовых отношениях, как правило, участвуют только граждане. Суд, ЗАГС, органы опеки и попечительства стоят рядом с семейными отношениями, но не внутри их, как участники. Важно, что гражданин выполняет одновременно несколько разных ролей, в каждой из которых он имеет свой статус (свои права и обязанности). Пример: мужчина одновременно сын, отец, брат, муж, опекун, отчим и т.д.
Метод семейного права - способ воздействия на общественные отношения. В гражданском праве метод диспозитивный. До 1 марта 1996 года в семейном праве превалировал основном императивный метод (субъекты часто не равны – родители и дети, но в то же время ещё в Кодексе 1926 года императивом была закреплена общая совместная собственность супругов на имущество). В новом СК увеличено количество диспозитивных норм (появился брачный договор, соглашения о детях, об алиментах и о разделе имущества супругов). Однако императив по-прежнему занимает первое место в методе семейного права, хотя его уже следует считать комплексным – императивно-диспозитивным.
Важным фактором самостоятельности семейного права является его отдельная кодификация. 1918 – КЗАГС, 1926 – КЗоБСО, 1969 – КоБС РСФСР, 1 марта 1996 – СК РФ; ГК – 1922, 1964, 1 января 1995 – часть 1, 1 марта 1996 – часть 2 и 1 марта 2002 года – часть 3 действующего ГК.
Принципы семейного права
Принцип – основополагающая идея, которая проходит через все или многие нормы отрасли.
1) Принцип охраны материнства и детства. Поскольку в семейных отношениях женщина является, условно говоря, слабой стороной, то для равенства между мужчиной и женщиной она должна иметь больше прав. Статья 17 СК: муж не имеет право без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребёнка. Согласно пункту 1 Постановления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 года № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», это положение распространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года. При разделе имущества супругов в судебном порядке доля жены, с которой остаётся несовершеннолетний ребенок, может быть больше доли мужа.
2) Принцип моногамии. Статья 14 СК: не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. Брак может быть прекращён путём его расторжения, смертью или объявлением умершим одного из супругов.
3) Принцип равноправия мужчины и женщины в семейных отношениях. Этот принцип закреплён и в Конституции. Супруги в браке равны, как и родители в воспитании детей. У нас эта норма появилась ещё в первых декретах Советской власти и содержалась в КЗАГСе 1918 года. За рубежом крупная реформа семейного права проводила с середины 60-х до середины 70-х годов ХХ века. В результате смягчения норм выровнялось положение мужчины и женщины в семье, улучшилось положение детей, рождённых вне брака, там, где у супругов была раздельная собственность, появились элементы общности, а там, где была общая собственность, появились элементы раздельности.
4) Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи.
5) Принцип беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и их судебная защита.
6) Принцип светского характера отношений.
7) Принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины.
8) Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию.
9) Принцип приоритета семейного воспитания детей.
10) Принцип приоритета защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.
Источники семейного права
Поскольку РФ принадлежит к романо-германской правовой семье, то основным источником права у нас является нормативно-правовой акт.
1) Конституция РФ. Ч. 2 статьи 17 – основные права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Ч. 3 статьи 19 – равенство прав и свобод мужчины и женщины. Ч. 1 статьи 21 - достоинство личности охраняется государством. Ч. 1 статьи 29 – гарантия свободы мысли и слова. Статья 35 гарантирует различные режимы собственности супругов.
2) ФЗ. Основным источником семейного права является Семейный кодекс, вступивший в силу 1 марта 1996 года. Состоит из 8 разделов (общие положения, заключение и расторжение брака, права и обязанности супругов, права и обязанности детей и родителей, алиментные обязательства членов семьи, формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, применение к иностранцам и заключительные положения), 21 главы и 170 статей. Статья 4: к отношениям, которые не урегулированы семейным законодательством, применяются нормы гражданского законодательства. Существует 2 варианта объяснения этого положения. Крашенинников и Седугин в своём комментарии к СК 1997 года, выделяя семейное право в отдельную отрасль, говорят о диспозитивности применения норм гражданского права к семейным отношениям. Антокольская утверждает, что гражданское законодательство, регулируя отношения в семье, регулирует гражданские отношения, но соотношение норм гражданского и семейного законодательства соответствует соотношению общих и специальных норм, регулирующих одни и те же отношения. По статье 5 СК в семейных отношениях может применяться аналогия права и аналогия закона. Антокольская утверждает, что в таком случае нет возможности говорить о самостоятельности семейного права, однако и гражданское и семейное – отрасли частного права и, поэтому, у них не может не быть общих принципов. По общему правилу нормы СК обратной силы не имеют, однако положения о собственности супругов таким свойством обладают. Статья 25 о моменте расторжения брака вступает в силу с 1 мая 1996 года, пункт 1 статьи 125 о порядке усыновления ребёнка – с 27 сентября 1996 года,
ГК РФ даёт ряд принципиально важных для семейного права положений: правоспособность и её содержание, дееспособность, имя гражданина и место его жительства, основания возникновения и порядок осуществления собственности и других вещных прав, договорные и иные обязательства, порядок распоряжения, отчуждения имущественных прав несовершеннолетних родителями или лицами, их заменяющими, опека и попечительство, в том числе над несовершеннолетними.
Семейные отношения регулирует и ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 года.
3) Указы Президента РФ. Касаются государственной политики в области семейных отношений, охраны материнства и детства государственных программ в этой области.
4) Постановления Правительства РФ. Являются источниками только, если их издание санкционировано самим СК (статья 127 – перечень недопустимых заболеваний усыновителя, статья 82 - перечень доходов, с которых взимаются алименты).
5) Акты субъектов РФ. Поскольку семейное право относится к совместной компетенции РФ и её субъектов, то последние могут устанавливать собственные нормы при наличии указаний в СК (статья 13 – общий возраст вступления в брак – 18 лет, но субъекты могут устанавливать возраст и до 16) .
6) Нормы международного права. Глава 11 – права несовершеннолетних детей соответствует Конвенции о правах ребёнка 1985 года.
Шершеневич отмечал, что наличие норм в семейном праве – исключение, а не норма. Право – кувалда для таких тонких отношений. Карелин в своей работе «Что такое гражданское право? И каковы его пределы?» 1864 года говорит о ненужности норм права при нормальных отношениях и о его необходимости в случаях возникновения проблем. Очень сильны в семейном праве нормы морали и нравственности, равно как и обычаи.
Первые декреты о браке и семье
Коренные перемены в экономических, идеологических основах государства, последовавшие после Октября 1917 года, повлекли за собой принятие новых законов, в том числе предназначавшихся для регулирования семейных отношений. Они были тем более необходимы, что церковь была отделена от государства. Поэтому появляются 2 Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» и от 19 декабря 1917 года «О расторжении брака».
Первый Декрет провозглашал: «Российская Республика впредь признаёт лишь гражданские браки», а «церковный брак наряду с обязательным гражданским является частным делом брачащихся». Брачный возраст определялся для мужчины 18 лет, для женщины 16 лет. В Закавказье «туземные жители» могли вступать в брак до достижения женихом 16 лет, а невестой 13 лет. Здесь была установлена и предельно простая процедура вступления в брак. Другой основополагающий тезис этого Декрета – «дети внебрачные уравниваются с брачными относительно прав и обязанностей как родителей к детям, так и детей к родителям». Отныне отцом и матерью ребёнка записывались лица, подавшие о том заявление и давшие соответствующую в том подписку. Виновные в даче заведомо ложных показаний привлекались к уголовной ответственности за ложное показание, а сама запись признавалась недействительной. В случае непризнания отцом внебрачного ребёнка его матери, опекуну, самому ребёнку предоставлялось право доказать отцовство в судебном порядке.
Декрет «О расторжении брака», в свою очередь, включал в себя принципиально важные для того времени вопросы, касающиеся развода. Брак отныне расторгался по просьбе о том обоих супругов или хотя бы одного из них. Эта просьба подавалась в местный суд. Но можно было просить о расторжении брака и отдел записей браков. Процедура развода в суде подчинялась предельно простым правилам, что считалось в то время оправданным со всех точек зрения. Вместе с тем судья не только единолично выносил постановления о разводе, но и определял временно, до разрешения спора, судьбу детей, а равно вопрос о временном содержании, как детей, так и жены, если она в том нуждалась. Сторонам, находящимся в разводе по церковным правилам, предоставлялось право, «не выжидая» прекращения прежнего дела, заявить новую просьбу о расторжении брака в соответствии с Декретом от 19 декабря 1917 года.
Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния
Принципиально важные для того времени положения первых Декретов отражены в семейном кодексе 1918 года, который начинался с правил, посвящённых актам гражданского состояния, составляемых исключительно гражданской властью, - отделами записей актов гражданского состояния. Определению порядка ведения регистрационных книг, регистрации отдельных актов гражданского состояния (рождения ребёнка, смерти гражданина или признания его умершим, о браке и разводе, перемене прозвищ и фамилий) в то время уделялось особое внимание, поскольку церковные предписания на этот счёт уже не действовали.
Брак. Согласно статье 52 этого кодекса, «только гражданский (светский) брак, зарегистрированный в Отделе записей актов гражданского состояния, порождает права и обязанности супругов». Брак, совершённый по религиозным обрядам и при содействии духовных лиц, не порождает никаких прав и обязанностей для лиц, в него вступивших, если он не был зарегистрирован в установленном порядке. Браки заключались публично в специально предназначенном для этого помещении в определённые заранее дни и часы, что подлежало обнародованию. Желающие вступить в брак объявляли о своём намерении либо словесно, либо письменно. К своему заявлению они прилагали: свидетельство личности и подписку о добровольном вступлении в брак, а также об отсутствии препятствий к браку. Личность вступающего в брак могла быть засвидетельствована удостоверениями, документами, свидетельскими показаниями и всеми другими способами, которые будут признаны достаточными должностным лицом, регистрирующим брак. «Сделав запись о браке в книгу записей браков, должностное лицо прочитывает её брачащимся и объявляет брак их в силу закона заключённым» (статья 60).
Если до окончания записи брака от кого-либо поступит заявление о «наличности» законных препятствий для вступления в брак, должностное лицо приостанавливает «запись брака до разбора дела местным судом». Однако явно необоснованный протест против брака мог быть отклонён должностным лицом без дальнейшего рассмотрения дела. В случае надобности местный суд рассматривал дело «о протесте против брака» вне очереди и в трёхдневный срок. Решения суда по таким делам обжалованию не подлежали. Согласно статье 64, виновные в умышленном сообщении ложных сведений с целью помешать совершению брака отвечали за лжесвидетельство и присуждались «к возмещению всех вызванных их поступком убытков».
КЗАГС 1918 года предусматривал материальные условия вступления в брак. Невеста должна была достичь 16, а жених 18 лет, оба должны были «быть в здравом уме» и было необходимо взаимное согласие. Запрещалось вступать в брак лицам, уже состоящим в зарегистрированном или имеющим силу зарегистрированного браке, родственникам по прямой восходящей или нисходящеё линии, полнородным или не полнородным братьям и сёстрам
Не препятствовало заключению брака разноверие будущих супругов, монашество, духовный сан или обет безбрачия.
При жизни брак мог быть прекращён разводом. Это правило распространялось на действительные церковные и религиозные браки, заключённые до 20 декабря 1917 года. Основанием для развода могло служить и обоюдное согласие супругов или желание одного из них.
При наличии обоюдного согласия супруги могли обратиться в местный суд или отдел записей браков, в котором хранилась запись о заключении данного брака, и где бывшим супругам по их желанию выдавалось свидетельство о разводе. В суде дела о разводе разбирались судьёй единолично и публично. Допускалось рассмотрение дела о разводе в присутствии поверенных супругов.
Недействительным мог быть признан только брак между лицами, хотя бы одно из которых не достигло брачного возраста. Это было невозможно после достижения брачного возраста или при беременности жены или рождении ребёнка.
Недействительными считались браки, заключённые с душевнобольными или лицами, находящимися в таком состоянии, в котором они не могли «действовать рассудительно» и понимать значение своих действий, либо совершённые без согласия кого-либо из сочетавшихся браком, либо когда согласие было дано в бессознательном состоянии или по принуждению.
Недействительным считался брак между лицами, хотя бы одно их которых состоит в зарегистрированном браке. Недействительными считались церковные и религиозные браки, заключённые до 20 декабря 1917 года с нарушением условий и формы, предусмотренных законом.
Права и обязанности супругов, как личного так и имущественного характера, регламентировались семейным кодексом 1918 года тоже крайне скупо. К первым относилось право выбора брачной фамилии мужа или жены. Если при разводе у супругов не было соглашения относительно будущей фамилии каждого из них, то разведённые супруги сохраняли добрачную фамилию. Перемена места жительства одним из супругов не создавала для другого обязанности следовать за ним.
Брак не создавал общности имущества супругов. Супруги могли вступать между собой во все дозволенные законом имущественно-договорные отношения. Нуждающийся, то есть не имеющий прожиточного минимума, и нетрудоспособный супруг имел право на получение содержания от другого супруга, если последний был в состоянии оказать ему поддержку. С просьбой о выдаче содержания следовало обращаться в отдел социального обеспечения, который, убедившись в справедливости заявленного требования, после надлежащего расследования в случае надобности выносил постановление о размере и форме взыскиваемого содержания. Это постановление имело силу судебного решения. Право на получение содержания имели также нуждающиеся и нетрудоспособные супруги лиц, признанных судом «отсутствующими». Право нуждающегося и нетрудоспособного супруга на получение содержания от другого супруга сохранялось и при прекращении брака разводом до изменения условий, служащих основанием для получения содержания.
Семейное право. Основой семьи признавалось действительное происхождение. Различие между брачным и внебрачным родством не устанавливалось. Это положение распространялось и на внебрачных детей, родившихся до 20 декабря 1917 года.
Отцом и матерью ребёнка считались лица, записанные родителями в книге записей рождений. При отсутствии записи о родителях, её неправильности, или неполноте можно было доказывать отцовство и материнство в суде. При отсутствии признания ребёнка со стороны отца забеременевшая и не состоящая в браке женщина не позднее, чем за 3 месяца до родов могла подать заявление в местный отдел записей актов гражданского состояния, указывая время зачатия, имя и место жительства отца. Такое заявление могла подать и замужняя женщина, если отцом ребёнка является не муж. О поступившем заявлении отдел ЗАГСа извещал названное в заявлении лицо. Мужчина мог в течение 2 недель со дня получения извещения возбудить против матери судебное дело о неправильности её заявления. В противном случае считалось, что мужчина признаёт ребёнка своим. Если суд убеждался в истинности заявления матери, то он выносил определение о признании мужчины отцом и определял его участие в расходах, связанных с беременностью, родами, рождением и содержанием ребёнка. Если судом устанавливались близкие отношения истицы не только с данным мужчиной, но и с другими лицами, то последние привлекались в качестве ответчиков и все вместе участвовали в расходах.
Дети, родившиеся в браке, носили фамилию родителей. Внебрачный ребёнок мог носить фамилию матери, отца или соединённую их фамилию.
Родительские права предоставлялись родителям в отношении сыновей до 18 лет и дочерей до 16 лет. Родительские права родителям надлежало осуществлять совместно. В случае споров родителей вопрос решал местный суд. При раздельном проживании родители могли договориться о месте жительства детей, в противном случае вопрос решал суд. Родительские права осуществляются исключительно в интересах детей, а при неправомерном их осуществлении суд мог лишить родителей этих прав. Лишение родительских прав не освобождало родителей от обязанности содержать детей. Родителям предоставлялось право отдавать детей на воспитание и обучение. Договор о найме детей с16 до 18 лет мог быть заключ1н только с их согласия.
К числу обязанностей родителей относилась забота о личности несовершеннолетних детей, об их воспитании и подготовке к полезной деятельности. Родители были обязаны иметь детей при себе, и могли истребовать ребенка у любых других лиц. Родителями осуществлялась и защита личных и имущественных прав детей.
Дети не имели права на имущество родителей, а родители не имели права на имущество детей. Но родители обязаны были доставлять несовершеннолетним, нетрудоспособным и нуждающимся совершеннолетним детям пропитание и содержание. Эта обязанность прекращалась, если дети находились на общественном или государственном иждивении. Размер содержания зависел от материального положения родителей.
Полнородные и неполнородные братья и сёстры тоже имели право на содержание от своих состоятельных родственников, если это содержание не могли им дать их дети, родители или супруг.
Опека. Опека устанавливалась над несовершеннолетними и над душевнобольными. С согласия самих несовершеннолетних могла быть осуществлена их эмансипация.
Функции по опеке и попечительству в те годы осуществляли органы опеки и попечительства либо сами, либо через опекунов и попечителей. Отделы социального обеспечения организовывали общие меры попечения над малолетними и дефективными, учреждали, осуществляли и снимали опеку, назначали и увольняли опекунов и попечителей и осуществляли общий надзор за их деятельностью.
Опекуны охраняли все личные и имущественные интересы подопечных, являясь их законными представителями, а попечители назначались для совершения отдельных сделок или уполномочивались на управление имуществом вообще. О необходимости учреждения опеки над детьми, не находящимися на попечении родителей, должностные лица и учреждения, которым об этом становилось известно, а также близкие ребёнку лица должны были информировать отдел социального обеспечения по месту жительства несовершеннолетнего. О назначении опеки давалась публикация в местном органе периодической печати.
Опекун назначался в недельный срок с момента, когда отделу социального обеспечения становилось известно о необходимости установления опеки. Опекун мог быть назначен как над одним лицом, так и над группой лиц. Опекунами назначались совершеннолетние, способные выполнять эти функции.
Опекунами не могли быть лица, сами состоящие под опекой, лишённые по суду гражданских прав, и лица, интересы которых противоречили интересам подопечного ив особенности тех, которые находятся с ним во враждебных отношениях.
При назначении опекуна предпочтение оказывалось лицу, выбранному тем, кто подлежал опеке (если он не душевнобольной и достиг 14 лет), его матерью или отцом, а при отсутствии такого лица – близкому родственнику. При назначении опекуна отдел социального обеспечения должен был принимать во внимание личные отношения опекуна и подопечного и близость их места жительства. Каждый гражданин, назначаемый опекуном, обязан был принять опеку.
От принятия опеки мог отказать тот, кому исполнилось 60 лет, кто вследствие телесного недостатка мог бы лишь с трудом исполнять обязанности опекуна, кто уже осуществлял родительские права в отношении более чем 4 детей или уже осуществлял хотя бы одну индивидуальную или коллективную опеку.
Не заявивший в недельный срок о своём отказе от принятия на себя опекунских обязанностей считался их принявшим. Если отказ был «основательным», отдел социального обеспечения поручал тому, кто отказался от опеки, осуществлять опеку временно.
Опекунские обязанности прекращались «со снятием опеки», а также при наступлении условий, препятствующих назначению опекуна. Кроме того, опекун мог быть уволен от должности в случае его виновности «в нерадении» или злоупотреблении должностными полномочиями, а также когда он неудовлетворительно выполнял свои функции, отчего интересам подопечного стала угрожать опасность.
К обязанностям опекуна относилась защита личных и имущественных интересов подопечного, его воспитание и подготовку к полезной деятельности. Выполнял он эти обязанности безвозмездно. Однако опекун имел право на получение из имущества подопечного возмещения всех понесённых им затрат на его воспитание, образование и лечение, если эти затраты не превышали доходов подопечного. Кодекс подробно регламентировал правила распоряжения и управления опекуном имуществом подопечного.
Таким образом, СК 1918 года существенно отличался от ранее действовавшего семейного законодательства Российской Империи. Он полностью отступал от складывавшихся веками предписаний, тесно связанных с церковью, которая с давних времён была «управомочена» ведать делами семейными. В их числе, прежде всего уход от принципа сословности, господствовавшего при регулировании государством семейных отношений. Несомненным шагом вперёд была ликвидация института родительской власти, попытка, правда, ещё очень слабая, посмотреть на ребёнка как на равноправного обладателя лишь ему принадлежащих в семье прав.
Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года
От прежнего новый кодекс отличался большим объёмом в связи с расширением ранее действовавших правовых норм и введением новых. Разделу о браке предшествовали общие положения, которые остались неизменными («только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов»), но вместе с тем появилось положение, определяющее цели регистрации брака – в интересах государственных и общественных, ради охраны личных и имущественных прав и интересов супругов и детей. Регистрация брака рассматривалась как бесспорное доказательство наличия брака, а документы, удостоверяющие факт совершения брака по религиозным обрядам, как правило, юридического значения не имели. Но лица, состоящие в брачных отношениях, не зарегистрированных в установленном порядке, были вправе в любой момент оформить свои отношения путём регистрации с указанием срока фактической совместной жизни.
Брачный возраст был одинаковым для мужчин и женщин – 18 лет. Но для женщины он мог быть снижен, но не более чем на 1 год. Безусловные запреты к браку и личные права супругов остались неизменны.
Правила, определяющие имущественные права супругов, распространялись и на имущество лиц, фактически состоящих в брачных отношениях, «хотя бы и не зарегистрированных, если эти лица взаимно признают друг друга супругами или же брачные отношения между ними установлены судом по признакам фактической обстановки жизни».
Сохранялся порядок расторжения брака, как по обоюдному согласию супругов, так и по одностороннему желанию одного из них.
Права и обязанности лиц, состоящих в родстве, были регламентированы в специальном разделе «О взаимоотношениях детей и родителей, и других лиц, состоящих в родстве». Здесь повторялись правила, касающиеся установления отцовства. Матери в целях защиты интересов ребёнка предоставлялось права в период беременности и после его рождения подать заявление об отце ребёнка в местный орган ЗАГС по своему месту жительства с указанием имени, отчества, фамилии и местожительства отца ребёнка. Орган ЗАГС извещал его об этом. Если в течение месяца от него не поступало возражения, он записывался отцом. Но в течение года с момента такого извещения лицо, записанное в качестве отца, могло возбудить спор против матери ребёнка о неправильности её заявления.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года
Постановлением «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» в целях борьбы с легкомысленным отношением к семье и семейным обязанностям был установлен личный вызов в органы ЗАГС обоих разводящихся супругов с обязательной отметкой о разводе в их паспортах. Кроме того, была повышена оплата регистрации разводов.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года
Указом «Об увеличении помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усиления охраны материнства и детства, об установлении почётного звания «Мать-героиня! И учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». Отменялось право матери на обращение в суд с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов на содержание ребёнка, родившегося от лица, с которым она не состояла в зарегистрированном браке. Это положение сделало декларацией лозунг о равенстве детей, родившихся в браке и вне брака. Взамен одинокая мать получала возможность беспрепятственное устройство своих детей на полн7ое государственное обеспечение, а если ребёнок оставался дома – на ежемесячное пособие в размере 5 рублей, которое выплачивалось до достижения ребёнком 12 лет.
Другим нововведением стало установление сложной процедуры расторжения брака судом путём обязательной двухступенчатой процедуры развода. Сначала заявление о разводе рассматривал народный суд, которому надлежало выяснить истинные мотивы развода и принять меры к примирению супругов, явка которых на судебное разбирательство считалась обязательной. Если примирение супругов в народном суде не состоялось, истец был в праве обратиться с заявлением о разводе в вышестоящий суд, который принимал решение по существу. Попытка расторгнуть брак, даже если семья фактически перестала существовать, рассматривалась как безнравственное, осуждаемое поведение со всеми вытекающими отсюда последствиями (публичное осуждение, исключение из партии и т. д.).
Особенности семейных правоотношений
1) Семейные правоотношения, как правило, длящиеся, поскольку зависят от особых юридических фактов – состояний.
2) Специфика субъектного состава.
3) Семейные правоотношения, как правило, относительны – их участники персонально определены. Абсолютные отношения тоже встречаются: родители и дети – родители защищены ergo omnis: родители вправе требовать возврата от любого лица, удерживающего его не на основании закона или не на основании судебного решения (часть 1 статьи 68 СК).
4) Семейные правоотношения прекращаются не стандартным исполнением обязательства, а аномальными явлениями - смерть или объявление одной из сторон отношений умершей, расторжение брака или лишение родительских прав на основании судебного решения.
Брак.
Понятие брака
Легального определения понятия брака не существует, однако его дают в теории. Брак – союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи.
Рясенцев в качестве обязательного признака брака выделяет цель рождения и воспитания детей, но около 20% всех браков в мире по различным причинам бездетны.
Отдельными авторами в качестве обязательного признака брака называется совместное проживание супругов и ведение ими общего хозяйства. Довольно часто встречается «открытый брак» - когда брак формально зарегистрирован, но по каким-либо причинам супруги проживают раздельно.
Семья – группа лиц, которая основана на браке, рождении детей, родстве или принятии детей на воспитание в условия семьи.
Регистрация брака и её значение
В РФ судебной защитой пользуется только официально зарегистрированный брак. КЗоБСО 1926 года признавал и фактические браки, но указом от 8 июля 1944 года это положение было отменено, при этом уже существовавшие фактические браки получали силу формально зарегистрированных.
Фактические браки очень распространены, но государство не хочет с ними работать. Норма о защите фактических браков содержалась в одном из проектов СК, но принята не была. При фактическом браке одна сторона не является наследником другой стороны, алименты взыскать практически невозможно.
Порядок заключения брака регулируется статьёй 11 СК и ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 года. Регистрации брака предшествует подача будущими супругами совместного заявления в органы ЗАГСа. С момента подачи заявления до регистрации брака должно пройти не менее месяца. По просьбе будущих супругов этот срок может быть увеличен, но не более чем на месяц, или уменьшен (пределы в законе не указаны). При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребёнка, реальная угроза жизни одной из сторон и т.д.) срок может быть сокращён до суток, а брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления.
По желанию сторон церемония регистрации брака может быть проведена в торжественной обстановке.
Действительность брака
Брак является действительным (порождает юридические права и обязанности супругов) только при соблюдении негативных и позитивных условий его действительности. От недействительного брака (когда нарушена норма материального права) следует отличать брак несостоявшийся (когда из-за нарушения процессуальных норм брак не возник) В качестве основания для признания брака несостоявшимся в пункте 23 Постановления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 года приводится нарушение срока регистрации.
Позитивные условия действительности брака
Под позитивными условиями понимаются существующие на момент заключения брака взаимное согласие будущих супругов и достижение ими брачного возраста.
Брак должен заключаться без пороков воли. Взаимное согласие сторон проверяется дважды: при подаче заявления и при регистрации брака. Заявление составляется совместно и лично, в случае невозможности одной из сторон лично явиться в органы ЗАГС эта сторона направляет в ЗАГС одностороннее заявление, подпись на котором удостоверяется нотариусом. При регистрации брака супруги подтверждают своё согласие ответом и подписью.
В настоящее время брачный возраст установлен одинаковым для обеих сторон – 18 лет. В первых Декретах советской власти для мужчин он равнялся 18, а для женщин – 16 годам, а для народов Закавказья – 16 и 13 соответственно. Эти нормы просуществовали до 1926 года, когда и был установлен брачный возраст на уровне 18 лет.
При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Возникает явление диспенсации – снижения брачного возраста. В качестве уважительных причин может выступать ребёнок, отъезд, служба в армии. В большинстве случаев органы местного самоуправления не интересуются фактическими обстоятельствами и, довольствуясь точным соблюдением процедуры, дают разрешения на вступления в брак. Гражданин, не достигший 18 лет, приобретает гражданскую дееспособность в полном объёме со времени вступления в брак. Приобретённая в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объёме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определённого судом. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учётом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения 16 лет, могут быть установлены законами субъектов РФ. Эмансипация не влечёт за собой диспенсацию, хотя диспенсация влечёт эмансипацию.
Негативные условия действительности брака
Негативные условия вступления в брак:
1) состояние хотя бы одной стороны в другом зарегистрированном браке. Таким образом, наше государство отстаивает принцип моногамии. Если хотя бы одно лицо уже состояло в другом зарегистрированном браке, то при подаче заявления о регистрации брака оно должно приложить к своему заявлению копию свидетельства о расторжении брака либо копию свидетельства о смерти либо копию решения суда об объявлении гражданина умершим. Большинство браков признаются недействительными из-за нарушения именно этого условия. Моногамия стала нормой ещё со времён Древнего Рима. В мусульманских странах по шариату разрешено иметь 4 жены, но при этом все они должны быть равно материально обеспечены. «Закон о семье» Йемена позволяет мужчине завести вторую жену, только если есть медицинское заключение о том, что его первая жена не может иметь детей. В сельских районах мусульманских стран полигамия процветает. В целом, чем выше уровень экономического развития общества, тем больше число разводов. Социологи говорят о явлении последовательной полигамии – смене человеком нескольких супругов.
2) близкое родство. Родство – кровная связь, когда одно лицо происходит от другого (прямая линия) или когда лица происходят от одного общего предка (боковая линия). В брак не могут вступать родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, полнородные и неполнородные (единокровные и единоутробные) братья и сестры. Начиная с двоюродных и далее, родственники могут вступать в брак (тётя и племянник, дядя и племянница, кузен и кузина, подопечный и опекун). Столь короткий список плох. Ещё в Риме запрещались браки при свойстве, а у нас разрешены. Это ведёт к вырождению и увеличению наследственных заболеваний. Следует придерживаться принципа евгеники – рождения лучших. Ребёнок должен превосходить своих родителей, а при близком родстве родителей оздоровление крови не осуществляется.
3) состояние усыновления. Обычно это люди разной крови, но живущие одной семьёй – свойственники. С этической точки зрения здесь имеют место отношения родителей и детей. Если усыновление было отменено судом, то такие люди могут вступить в брак.
4) признание судом одного из лиц недееспособным вследствие психического расстройства. Если на момент заключения брака решения суда нет, то потом доказать сложно, но утверждают, что лицо не могло дать согласия, поскольку не осознавало свои действия. Если решение суда было принято после заключения брака, то брак недействительным не признаётся, но второе лицо может получить развод через органы ЗАГС в упрощённом порядке. Упрощённый порядок выражается в том, что брак расторгается органами ЗАГС и его расторжению не препятствует ни наличие совместных несовершеннолетних детей, ни отсутствие согласия одного из супругов на развод. В нашем законе эти нормы слишком императивны, дееспособность может быть восстановлена, возможен и период ремиссии.
К основаниям недействительности брака относят, помимо несоблюдения негативных и позитивных условий его действительности, фиктивность и наличие у одного из участников ВИЧ-инфекции или венерического заболевания.
Под фиктивностью понимается заключение брака не с целью создания семьи, а с меркантильной целью (финансовая подоплёка, получение прописки, регистрации, уклонение от распределения). Однако, при разбирательстве дела в суде доказать фиктивность брака или отсутствие таковой достаточно сложно. Как утверждает Шахматов, даже рождение ребёнка не является доказательством нефиктивности брака.
Новеллой действующего кодекса является статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, является правом граждан, а не обязанностью, но осуществляется в государственных и муниципальных медицинских учреждениях бесплатно. Результаты обследования составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены другим лицам только с согласия обследуемого. Сокрытие лицом наличия у него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции является основанием для признания брака недействительным. Иск о признании такого брака недействительным может быть подан в течение 1 года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о наличии у партнёра указанных заболеваний.
В мире существует практика установления траурных сроков с целью установления отца ребёнка при беременности и пиетета – дани уважения умершему супругу. Необходимым условием заключения брака может быть и согласие родителей. Так во Франции требуется согласие родителей невесты в возрасте от 15 до 18 лет.
Загоровский все условия действительности брака делит на абсолютные (не связанные с юридической характеристикой партнёров – возраст) и относительные (связанные с юридической характеристикой партнёров - состояние родства).
Порядок и последствия признания брака недействительным
Признание брака недействительным производится только судом в порядке искового производства.
Требовать признания брака недействительным вправе:
1) при заключении брака несовершеннолетним - сам несовершеннолетний супруг, его родители или лица, их заменяющие, орган опеки и попечительства или прокурор. После достижения несовершеннолетним супругом возраста 18 лет требовать признания брака недействительным вправе только этот супруг.
2) при заключении брака с пороком воли - супруг, права которого нарушены заключением брака, прокурор.
3) при нарушении принципа моногамии или недееспособности одного из супругов супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака, опекун супруга, признанного недееспособным, супруг по предыдущему зарегистрированному браку, другие лица, права которых нарушены заключением брака, орган опеки и попечительства и прокурор.
4) при заключении фиктивного брака прокурор и не знавший о фиктивности брака супруг.
5) при наличии ВИЧ-инфекции или венерического заболевания супруг, права которого нарушены.
Развод прекращает отношения супругов на будущее, сохраняя все прошлые отношения в силе. Признание брака недействительным влечёт аннулирование всех отношений, возникших с момента его заключения. При этом для недобросовестного супруга никаких семейно-правовых последствий не наступает (не имеет права на алименты, даже если нуждается в них, теряет право на фамилию другого супруга, и для него имущество, нажитое в браке, делится по правилам об общей долевой собственности – по вложениям). Добросовестный супруг сохраняет право на фамилию, алименты и для него общее имущество делится по правилам совместной собственности. Однако доля этого супруга не может быть меньше половины, даже если он не участвовал в создании этого имущества по уважительным причинам (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, обучение в очной форме и т. д.). Добросовестный супруг вправе требовать возмещения материального и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным.
Существует институт санации – оздоровления брака. Суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела о признании его недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению (достижение брачного возраста, расторжение предыдущего брака, отмена усыновления, но родство устранено быть не может). Суд может отказать в иске о признании недействительным брака, заключённого с лицом, не достигшим брачного возраста, если того требуют его интересы или при отсутствии его согласия на признание брака недействительным. Не может быть признан фиктивным брак, если лица, его зарегистрировавшие, до рассмотрения дела судом фактически создали семью. Брак не может быть признан недействительным после его расторжения, за исключением случаев наличия между супругами запрещённой законом степени родства или состояния одного из супругов в момент регистрации брака в другом, не расторгнутом браке.
Однако этот институт есть не везде. В Швеции не признаётся недействительным, но расторгается немедленно («Введение в шведское право» Тотти, 1986 год).
Основания прекращения брака
1) смерть одного из супругов (по Загоровскому – объективное основание).
2) объявление умершим одного из супругов. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основания предполагать его гибель от определённого несчастного случая – в течение 6 месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий.
Последствия явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим, различны:
- если оставшийся супруг не вступил в новый брак, то при наличии взаимного согласия брак может быть восстановлен органами ЗАГС;
- если оставшийся супруг вступил в новый брак, то прежний подлежит повторной регистрации после расторжения нового.
3) развод.
Расторжение брака
Вопросы развода тесно связаны с социологией и социальной философией. Среди причин разводов выделяют:
алкоголизм одного из супругов,
экономическую зависимость молодой семьи от родителей и невозможность раздельного с ними проживания,
изменение положения женщины в обществе, её экономическая независимость от мужчины.
Главным последствием развода в 80 % случаев является неполная семья.
В нашей стране свобода развода была закреплена ещё в Декрете ВЦИК и СНК «О расторжении брака» от 19 декабря 1917 года. В Древнем Риме разводились очень легко. Брак sine manu – без власти мужа расторгался даже по одностороннему желанию жены, но при разводе его виновник нёс имущественные потери: жена теряла dos – приданое, а муж – donatio – пред- или послесвадебный дар. С приходом христианства устанавливается нерасторжимость брака. После раскола церкви в 1054 году на Западную и Восточную в первой развод был невозможен, а во второй развестись было возможно, но при наличии строго определённых условий. Великая Французская Буржуазная Революция привела к либерализации жизни и тоже затронула вопрос о разводе. Законом от 1792 года был разрешён развод при непреодолимом отвращении между супругами – фактически, свобода развода. В большинство западных стран развод пришёл только в 60–е годы прошлого ХХ столетия. Сейчас у нас свобода развода ограничивается только статьёй 17 СК, которая говорит об отсутствии у мужа права без согласия жены возбуждать дело о разводе во время беременности жены и в течение года после рождения ребёнка. Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", это правило продолжает действовать и в случае рождения ребёнка мёртвым и в случае его смерти до года.
Расторжение брака в органах ЗАГС
Существует 2 способа развода – в органах ЗАГС и в суде. В органах ЗАГС в обычном порядке расторгается брак при наличии обоюдного согласия супругов и отсутствии у них несовершеннолетних детей. В упрощённом порядке органы ЗАГС расторгают брак в строго определённых случаях - при признании одного из супругов безвестно отсутствующим, при признании его недееспособным и при осуждении его к лишению свободы на срок более 3 лет. В этих случаях отсутствие согласия одного из супругов или наличие несовершеннолетних детей не имеет значения. При подаче заявления с просьбой о разводе в упрощённом порядке к нему должны прилагаться копии решения суда или приговора. Осуждённый супруг не может требовать развода в упрощённом порядке. Проблемного супруга или его опекуна извещают о заявлении второго супруга, чтобы он мог защищать свои имущественные и личные неимущественные (например, родительские) права. Расторжение брака в ЗАГСе не мешает сторонам обращаться в суд по имущественным спорам.
Расторжение брака в органах ЗАГС
Расторжение брака в судебном порядке осуществляется, если у супругов есть несовершеннолетние дети, один из супругов не даёт своего согласия на развод или (новелла) несмотря на отсутствие возражений, уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГСа. Основанием расторжения брака является факт установления судом невозможности дальнейшей совместной жизни супругов и сохранения семьи – констатация распада брака. За рубежом развод может выступать как кара за адюльтер или жестокость, при чём виновная сторона будет наказана имущественно.
При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов суд вправе применить примирительные меры и отложить разбирательство дела на срок не более 3 месяцев (в КоБС 1969 года – до 6 месяцев). 30 – 40 % пар на следующее заседание не являются. Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", определение суда об отложении разбирательства дела для примирения супругов не может быть обжаловано или опротестовано в кассационном порядке, так как оно не препятствует дальнейшему движению дела. Если примирительные меры оказались безрезультатными и хотя бы один из супругов настаивает на разводе, то расторжение брака производится не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака. В случае взаимного согласия супругов мотивировочная часть в решении суда не указывается, но она обязательна при несогласии на развод одного из супругов. При расторжении брака суд может решать и вопросы о месте проживания несовершеннолетних детей, о взыскании алиментов и о разделе общего имущества супругов. Если раздел имущества супругов связан с интересами третьих лиц, то это дело может рассматриваться в суде отдельно от дела о расторжении брака. В случае наличия между супругами соглашения по этим вопросам, суд принимает это к сведению и выносит соответствующее решение. Брак, расторгнутый в суде, прекращается с момента регистрации развода в органах ЗАГС, если это происходило до 1 мая 1996 года, и с момента вступления решения суда в законную силу, если это происходило после 1 мая 1996 года.
Содержание брачного правоотношения
Под содержанием любого правоотношения понимается совокупность субъективных прав и обязанностей его участников. Содержание брачных правоотношений составляют личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.
Личные неимущественные права и обязанности супругов
Под личными неимущественными правами понимаются не имеющие материального содержания права, не отторжимые от личности их носителя. В законодательстве нашей страны эти вопросы, начиная с первых Декретов Советской власти, установивших равноправие мужчины и женщины в семье, традиционно излагаются очень лаконично. За границей эти нормы появились только в 60-е – 70-е годы ХХ века.
Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства супругов. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из супругов в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законом субъекта РФ, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. Соединение фамилий не допускается, если фамилия хотя бы одного из супругов до брака была двойной. Перемена фамилии одного из супругов не влечёт за собой перемену фамилии другого супруга. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии.
В целом, в мире эти вопросы тоже урегулированы.
Имущественные отношения супругов
Все имущественные отношения супругов следует разделить на отношения собственности и алиментные отношения.
Собственность супругов
С 1 марта 1996 года в нашей стране установилось 2 режима имущества супругов – законный и договорный. Последний является предпочтительным, но в случае отсутствия договора между супругами или его недействительности применяются нормы закона.
Законный режим имущества супругов
В Древнем Риме в браке sine manu собственность супругов была раздельной, как и в Российской Империи и даже в КЗАГСе 1918 года. Но уже в КЗоБСО 1926 года была установлена общая совместная собственность супругов, при наличии и индивидуальной собственности. Сейчас существует презумпция общности имущества, нажитого в браке, а если одна из сторон хочет получить вещь, то пусть докажет, что это её личная собственность. Состав имущества супругов определён очень обще. Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счёт общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества.
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. Вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счёт общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Предметы роскоши передаются хозяину, но тот возмещает другому супругу половину их стоимости. Вопрос о том, что считать предметом роскоши решается по уровню потребления конкретной семьи. Аналогично с предметами роскоши решается вопрос о предметах профессиональной деятельности значительной стоимости. Супруг сохраняет и выплаты, неразрывно связанные с его личностью. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. В случае, когда выигрышный лотерейный билет был куплен одним из супругов до брака, выигрыш считается его собственностью. Личным имуществом будет считаться и выигрыш, связанный с интеллектуальными качествами одного из супругов.
Общее имущество супругов
Пункт 2 статьи 34 СК РФ впервые закрепил перечень общего имущества супругов. К общему имуществу относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательства и результатов интеллектуальной деятельности, полученные пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Такая редакция закона вызывает в литературе 2 противоположных мнения. Ничаева считает выплаты по потере трудоспособности общим имуществом. Пчелинцева придерживается мнения о том, что это личное имущество. Компенсация при деликте включает в себя затраты на лечение (это личное имущество супруга) и разницу в заработке. Если заработок общее имущество, то и компенсация – тоже. В противном случае, если пострадавший супруг потребует себе алименты, то справедливость будет нарушена. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.
При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной (оспоримой) в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.
Раздел имущества супругов происходит двумя способами – по соглашению или в судебном порядке. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем, имуществе супругов.
В соглашении может устанавливаться общая долевая собственность супругов или осуществляться поименный раздел всего имущества. Соглашение распространяется только на имущество, приобретенное к моменту подписания соглашения, на имущество, приобретённое после заключения соглашения распространяется режим совместной собственности. По желанию супругов соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено, но может быть достаточно и устной формы.
Раздел имущества в судебном порядке осуществляется в порядке искового производства. Истец к исковому заявлению прилагает опись имущества, а ответчик доказывает свои права на тот или иной предмет. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.
Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов. Общности имущества детей и родителей в российском праве нет, кроме случаев с фермерским хозяйством. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" в пункте 15 гласит: общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела.
Если брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого договора. При этом следует иметь в виду, что условия брачного договора о режиме совместного имущества, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (например, один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака), могут быть признаны судом недействительными по требованию этого супруга.
В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества учитываются также общие долги супругов и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.
Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.
Пункт 16 устанавливает, что владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию, в случае, когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.
Если после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, суд может произвести раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства.
Раздел имущества осуществляется по принципу равенства, который может нарушаться для защиты интересов несовершеннолетних детей, при недостойном поведении одного из супругов в браке, а так же при плохом состоянии здоровья одного из супругов.
Течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Такое решение, отражённое в пункте 19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", вызвало неоднозначную реакцию в литературе. Жиленкова считает, что такой момент начала течения срока исковой давности очень продлевает существование общности супружеского имущества после расторжения брака. Кулагина считает, что срок давности должен начинать течь с момента развода, трёх лет вполне достаточно для раздела имущества, и этот срок может быть восстановлен судом при наличии уважительных причин (беспомощное состояние, тяжёлая болезнь, неграмотность).
Статья 35 устанавливает, что супруги распоряжаются совместной собственностью сообща. Ершова и Чипранова предлагают уточнить эту формулировку следующим образом: презумпция согласия второго супруга должна распространяться только на возмездные сделки, но не на безвозмездные. Права супругов по распоряжению личным имуществом в СК не отражены.
Законный режим имущества супругов в зарубежных странах
В зарубежных странах существует 3 варианта легального режима имущества супругов.
1. Раздельность имущества супругов. Всё имущество, нажитое супругами до брака и в браке, является их личной собственностью. Такой режим существовал ещё в Древнем Риме (брак sine manu), хотя и порождал много проблем. Такой же режим существует и в большинстве стран общего права. Впервые этот режим был закреплён в 1882 году в Великобритании в Законе о праве замужней женщины на имущество. На тот момент это был шаг вперёд, поскольку до 1882 года имущество жены переходило в собственность мужа, и говорили, что жена и муж – единое и целое в лице мужа. В нашей стране режим раздельности появился в ХУП – ХУШ веках, когда женщина смогла самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Такой режим Шершеневич называл загадкой. В СССР общая совместная собственность супругов была установлена только в 1926 году. Режим раздельности действует и в 8 штатах США (Аризона, Калифорния, Айдахо, Луизиана, Невада, Техас, Вашингтон и Нью-Мехико).
П. Общность имущества супругов. Отдельные фрагменты этого режима существовали ещё в Древнем Египте и Древней Греции, сейчас он в целом характерен для романо-германской правовой семьи. Существует 3 варианта общности имущества супругов.
универсальная общность, когда общим становится всё имущество, нажитое супругами до и во время брака. Такой режим существует в Португалии и Нидерландах.
общность движимости и приобретённого имущества или классическая общность, когда общим имуществом супругов становится приобретённая до и во время брака движимость, приобретённая в браке недвижимость и доходы от этого имущества. Такой режим был закреплён во Французском Гражданском Кодексе Наполеона 1804 года, правда, с отменённой впоследствии оговоркой статьи 1421 о том, что управляющим этого имущества мог быть только муж. В ходе реформы 60-х – 70-х годов ХХ века этот режим был максимально приближен к нашему.
общность приобретений, корни этого режима достоверно неизвестны, но он схож с древнегерманскими обычаями. Этот режим был установлен в Испании в 1567 году, а затем получил своё развитие в 1805 году, он же действует в Квебеке, в РФ и в 42 штатах США.
Ш. Отложенная общность имущества супругов самый поздний режим, возникший в ХХ веке, но получивший немалое распространение. В браке имущество у супругов раздельное, а при разводе делится как общее. Такой режим распространён в ФРГ, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.
В любом случае заключение брачного договора отменяет действие закона.