
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Сибирская академия права, экономики и управления»
Юридический институт
Кафедра гражданского права
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ
по дисциплине «Римское право»
Тема № 5. «Обязательства в римском праве»
Рассмотрена и обсуждена
на заседании кафедры
гражданского права
14 сентября 2010 г.
Протокол № 1
Иркутск 2010
Печатается по решению кафедры гражданского права Юридического института
НОУ «Сибирская академия права, экономики и управления»
Конспект лекции разработан в соответствии с учебным планом подготовки студентов Юридического института НОУ «Сибирская академия права, экономики и управления» и призван помочь в получении систематизированных знаний по римскому праву, определить возможные направления применения таких знаний в дальнейшей познавательной и научной деятельности.
Предназначен для студентов Юридического института НОУ «Сибирская академия, экономики и управления» заочной формы обучения.
Составитель: И.А. Шкареденок, канд. юрид. наук, доц.
НОУ «Сибирская академия права, экономики и управления», 2010
И.А. Шкареденок, 2010
14. 09. 2010 г.
План лекции
Общие положения об обязательствах.
Понятие и виды контрактов.
Отдельные виды консенсуальных и реальных контрактов.
Глоссарий к теме № 5
obligatio – обязательства;
nexum - древнейшая форма займа, далее договорное обязательство;
status quo – положение (вещей);
debitor – должник, обязанная сторона;
creditor – управомоченная сторона;
in jure cessio (цессия) - уступка права требования;
quasi ex contractu - как будто контракты;
quasi ex maleficio - как будто деликты;
contractus - соглашение двух или более сторон, обеспеченное исковой защитой;
delictum - правонарушение;
verbis - вербальные;
litteris - литеральные;
re - реальные;
consensus – консенсуальные;
mutuum – заем;
commodatum – ссуда;
depositum – хранение;
emptio = venditio - купля-продажа;
locaio = conductio – наём;
man datum – поручение;
societas - товарищество;
do ut des - даю, чтобы ты дал;
do ut facias - даю, чтобы ты сделал;
facio ut des - делаю, чтобы ты дал;
facio ut facias - делаю, чтобы ты сделал.
1. Общие положения об обязательствах
Большую группу actio in personam (личных прав) составляли obligatio - обязательства. У нас нет возможности остановиться на истории происхождения обязательств и их различных видов. Поэтому отметим лишь, что, вопреки достаточно широко распространенному мнению, первыми возникли не договорные обязательства, а обязательства из деликтов. Поэтому рассмотрим обязательства как уже сложившуюся правовую категорию, обладающую своими характерными, свойственными только ей признаками. Таковыми они становятся, или точнее, начинают становиться в период Республики, когда наряду с известными еще Законам XII таблиц тремя основаниями возникновения обязательств являются: delictum, nexum (древнейшая форма займа, далее договорное обязательство), mancipatio - появляются stipulatio, mutuum и другие договорные формы, т.е. начинается формирование основных принципов римской частно-правовой системы контрактов.
Тенденции развития обязательств выглядят следующим образом:
1) ослаблен формализм. Теперь система обязательств включает не только формальные договоры, но и вообще неформальные реальные и консенсуальные контракты. При решении споров, связанных с исполнением соглашений, уже учитывается не только формальное выражение воли, но и то, что стороны действительно имели в виду. При наличии пороков воли соглашение можно обжаловать;
2) неисполнение обязательства влечет не личную, а имущественную ответственность должника. Имущественный аспект обязательств становится основным, определяющим;
3) обязательства группируются по определенным видам. При этом безусловная действительность и правовая защита признаются за обязательствами, возникающими по основаниям, включенным в эту систему. Основаниями возникновения обязательств являются контракты, деликты.
Практически те же черты свойственны обязательствам классического и постклассического права. Эти основания были приняты и при систематизации Юстиниана.
В Дигестах Юстиниана обязательства характеризуются так: «Сущность обязательства не в том, чтобы сделать какой-либо предмет или сервитут нашим, но в том, чтобы обязать кого-либо дать нам что-либо или сделать, или предоставить (оставить, разрешить)».
Обязательствам свойственны:
персональный характер защиты (actio in personam);
направленность на совершение активных действий (при определенных условиях это может сопровождаться и обязанностью воздерживаться от противодействия уполномоченному лицу);
наличие конкретной связи: кредитор - должник;
динамичность, т. е. направленность на изменение существующего положения, а не сохранение status quo.
С учетом этих и иных названных выше признаков обязательств, свойственных данной категории в римском частном праве, можно дать их определение.
Обязательства - это правовая связь между субъектами права, вследствие чего одно лицо - debitor - должно что-либо дать, сделать или предоставить другому лицу - creditor - под угрозой применения (в случае неисполнения обязанности) средств судебной защиты.
Основываясь на таком определении обязательства, перейдем к рассмотрению его отдельных элементов.
Элементами (составляющими) обязательства являются:
а) субъекты обязательства;
б) объект обязательства;
в) содержание обязательства.
Субъекты обязательства, или, как их еще называют, стороны, участники обязательства - это те лица, между которыми возникает правовая связь.
Сторона, уполномоченная исполнить что-либо, именовалась debitor - должник.
Долгое время связь между сторонами обязательства строилась по простейшей схеме: один кредитор - один должник. При этом замена сторон или заключение договора в интересах другого лица не допускались. Логика была достаточно проста: если не заключал договора, не можешь быть обязанным или уполномоченным лицом; если не имеешь непосредственного денежного интереса, то зачем тебе быть стороной в обязательстве.
Однако с развитием торгового оборота, его усложнением и усилением динамизма хозяйственной жизни все-таки начали допускать замену сторон в обязательстве. В частности, довольно рано появился такой вид перехода прав от одного лица к другому, как наследование. Обосновывалось это тем, что наследник продолжает жизнь наследодателя.
Более сложным случаем перехода прав к другому лицу была in jure cessio (цессия), т. е. уступка права требования. Сначала это происходило в виде новации при согласии и участии должника, прошлого и нового кредитора. Чтобы каким-то образом упростить процедуру, со временем начали использовать институт когнитора и прокуратора, т. е. своеобразных представителей в процессе с предоставлением права оставить за собой полученное. Слабым местом этой формы была недостаточная надежность защиты прав сторон.
Уже ближе к систематизации Юстиниана (в конце периода постклассического права) особым указом была введена еще более упрощенная форма, при которой цессия осуществляется путем соглашения между старыми и новыми кредиторами с последующим уведомлением об этом должника. После такого уведомления право требования переходило к цессионарию, а у цедента соответствующие права прекращались. Основания, по которым происходила цессия, при этом значения не имели.
Цессия не допускалась тогда, когда это было связано с личностью кредитора. В частности, нельзя было передать право требования:
более влиятельному лицу (напомним, что все свободные люди - римляне - были юридически равны);
если уже подан иск, связанный с этим требованием;
если есть специальное требование о недопустимости передачи долговых требований третьему лицу.
Кроме передачи права требовать исполнения соглашения, допускалось и принятие на себя чужого долга. Осуществлялось это в форме новации. Необходимо обратить внимание на следующую особенность данного случая замены сторон в обязательстве: если для цессии согласие должника не требовалось (в постклассическом праве), то для принятия на себя чужого долга необходимо было согласие кредитора. Последнего замена могла и не устраивать. В этом случае новация не происходила.
Иногда в обязательствах могло быть больше одного должника и одного кредитора. В зависимости от того, как распределялись права и обязанности между несколькими участниками обязательств, различали обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. В зависимости от того, сколько было должников и кредиторов, говорилось о пассивной или активной совокупности лиц в обязательствах.
В долевых обязательствах заведомо известна доля права каждого кредитора или доля обязанности каждого должника. Это самый известный тип обязательств, он возникает во всех случаях, когда иное не установлено соглашением сторон или законом, например, Законом XII таблиц.
Солидарные обязательства имеют место тогда, когда каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения в полном объеме, а каждый должник отвечает также в полном объеме. В отличие от долевых, солидарные обязательства возникают тогда, когда это прямо установлено соглашением сторон или законом. Например, если двум лицам сдали на хранение вещь, то можно взыскать долг с любого из них в полном объеме. Но солидарный должник, исполнивший полностью обязательство, может взыскать с другого должника долю последнего. Это так называемое право регресса - обратного требования.
Суть субсидиарных обязательств состоит в том, что, кроме основного, существует еще дополнительный должник или кредитор. Например, при поручительстве кредитор имеет право требования к основному должнику, а затем, если основной должник не исполнит обязательство, - поручителю.
Объектом обязательств, тем, ради чего они устанавливаются, как следует из приведенных выше определений, могут быть вещи, действия, а также результат действий.
Вещи, являвшиеся объектом (предметом) обязательств, могли быть как индивидуально-определенными, так и родовыми. Поскольку родовые вещи можно заменить другими такого же рода, считалось, что погибнуть они не могут. Следовательно, гибель последних не освобождала должника от исполнения обязательства, в то время как гибель индивидуально-определенных вещей влекла прекращение обязательства вследствие невозможности его исполнения (отметим, что невозможность исполнения не освобождала виновного должника от ответственности перед кредитором).
Содержание обязательств, как и любого другого правоотношения, составляют права и обязанности их участников.
В зависимости от распределения прав и обязанностей между субъектами обязательств последние можно подразделить на односторонние и взаимные.
Если одна сторона наделена только правами, а другая - только обязанностями, то мы имеем дело с односторонними обязательствами. Если у каждой стороны есть и права и обязанности, то обязательства - взаимные.
Следует отметить, что некоторые обязательства по своей природе могут быть только односторонними (например, деликтные), другие могут быть односторонними или двусторонними (например, договорные - в зависимости от вида контракта).
Рассматривая основания возникновения обязательств в римском праве, следует иметь в виду, что подход самих римских юристов к решению этой проблемы и трактовка ее в современной романистической литературе отличаются. Связано это с появлением категории «юридические факты», которая римской юриспруденции не была известна.
Тем временем остановимся на классификации оснований возникновения обязательств в римском праве классического и более позднего периодов.
Вначале, как отмечалось, имело место основное деление на два вида обязательств - возникающих из контрактов и возникающих из деликтов.
Позже, чувствуя недостаточность такой классификации, римские юристы добавили еще две категории: quasi ex contractu и quasi ex maleficio - как будто контракты и как будто деликты. Такое четырехчленное деление оснований возникновения обязательств закреплено и в праве Юстиниана. Его приписывают Гаю, однако есть веские основания считать, что детализация эта произведена не им, а уже при кодификации.
Итак, римскому частному праву были известны четыре основания возникновения обязательств: контракты, деликты, квазиконтракты, квазиделикты. Если контракт и деликт можно определить более или менее точно (contractus - соглашение двух или более сторон, обеспеченное исковой защитой, delictum - правонарушение), то квазиконтракты и квазиделикты такому общему определению не поддаются - здесь нелегко даже установить признак, по которому они объединены вместе. Остается только следовать логике римской юриспруденции и рассматривать каждое явление как конкретную для определенной ситуации и определенного иска приспособленную категорию.
Именно исходя из этих соображений, следует от рассмотрения общих вопросов перейти к анализу регулирования в Риме отдельных видов обязательств.