Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры по ГП И ХП.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
1.01 Mб
Скачать

6. Основания прекращения договора простого товарищества:

• достижение предусмотренной договором цели;

• истечение срока действия договора, если он предусмотрен;

• объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно деес­пособным, безвестно отсутствующим или несостоятельным (банкротом);

• смерть товарища, ликвидация или реорганизация участвующего в до­говоре юридического лица, если договором не предусмотрена возмож­ность замещения товарища правопреемником;

• отказ товарища от участил в бессрочном договоре с уведомлением об этом других товарищей не менее чем за три месяца;

• расторжение иного договора простого товарищества по требованию то­варища по уважительной причине с возмещением другим товарищам причиненного этим реального ущерба;

• выдел доли товарища по требованию кредитора.

В случае выбытия по каким-либо причинам одного из товарищей из до­говора, в котором участвовало более двух товарищей, договор может быть оставлен в силе между оставшимися товарищами по их соглашению.

С момента прекращения договора простого товарищества его участни­ки продолжают нести солидарную ответственность перед третьими лицами по своим общим обязательствам.

В случае выбытия одного из товарищей из договора без прекращения договора он продолжает нести ответственность перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в договоре, в том же порядке (солидарном или долевом), что и во время его участия в договоре.

После прекращения договора общее имущество подлежит разделу меж­ду товарищами. При этом товарищ, внесший в качестве вклада индивиду­ально-определенную вещь, вправе истребовать ее обратно.

Организация управления в открытых акционерных обществах.

Высшим органом АО является общее собрание. В его компетенцию входит:

  • внесение изменений и дополнений в устав АО или утверждение нового устава;

  • реорганизация общества;

  • ликвидация общества;

  • определение численности совета директоров (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение членства;

  • определение количества выпускаемых акций;

  • определение уставного капитала;

  • избрание исполнительной власти;

  • избрание ревизионной комиссии;

  • утверждение аудитора обществом;

  • утверждение годовых отчетов;

  • определение прибыли и установление суммы убытка;

  • определение порядка ведения собрания.

Решение принимается большинством в три четверти голосов голосующих акций (если не принимаются другие решения).

Наблюдательный совет, в виде совета директоров осуществляет общее руководство деятельности АО. В его компетенцию входят:

  • определение приоритетных направлений деятельности АО;

  • созыв годового и не очередного собрания;

  • утверждение повестки дня;

  • определение даты собрания и составление списков акционеров;

  • вынесение на общее собрание самых существенных вопросов АО;

  • увеличение уставного капитала;

  • рекомендации по размеру дивидендов.

  • определение рыночной стоимости имущества АО

  • образование исполнительного органа АО

  • Члены совета директоров избираются годовым общим собранием сроком на 1 год, член совета может переизбираться неограниченное число раз. Руководство текущей деятельностью осуществляется директором или управляющим.

Билет 21

Понятие обязательственного права и его состав

Обязательственное право в широком смысле – это часть гражданского права, один из важнейших его институтов. Под обязательственным правом следует понимать совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные отношения по перемещению материальных благ, обладающих свойством товара, от одного лица к другому в той или иной форме (передача имущества, выполнение работы, оказание услуги и т.п.).

Состав обязательственного права образуют несколько групп гражданско-правовых норм. Первая группа включает нормы, общие для всех обязательств. Сюда относятся нормы о понятии и сторонах “обязательства”, об исполнении и способах обеспечения исполнения обязательств, об ответственности за нарушение обязательств, об основаниях их возникновения и прекращения, а также общие положения о договоре. Эти нормы содержатся в общегражданском законодательстве и применяются во всех случаях, за исключением тех из них, когда в законе или договоре установлено иное.

Вторая группа содержит положения, регулирующие отдельные виды обязательств ( договоры купли-продажи, поставки, договоры аренды, подряда и др.). Данные нормы отражают особенности каждого из них и предназначены исключительно для конкретного вида обязательства, если иное не установлено законом. Например, на обязательства мены распространяются некоторые нормы обязательств купли-продажи (ст.538 п.2 ГК). Большинство таких норм содержится в разделе 1У Гражданского Кодекса “Отдельные виды обязательств”.

Третью группу составляют нормы, содержащиеся в специальном законодательстве. Такие нормы носят комплексный характер и направлены на установление взаимосвязи обязательств со взаимодействующими с ними отношениями другой отраслевой принадлежности. Сюда можно отнести транспортные кодексы: Устав автомобильных дорог, Устав белорусских железных дорог и т.п.

Определенный круг отношений, возникающих между субъектами гражданского права, именуется обязательствами. Гражданско-правовым обязательством называется правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст.288 ГК РБ).

Основаниями возникновения обязательств являются договор, деликты, неосновательное обогащение и иные, установленные законодательством юридические факты. По особенностям возникновения все обязательства делятся на договорные и внедоговорные.

Договорные обязательства возникают на основе двух- или многосторонних сделок, т.е. действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Внедоговорные возникают из иных юридических фактов, исключая договор. Эти обязательства имеют две разновидности:

  1. обязательства, основанные на правомерных действиях (публичное обещание награды, объявление публичного конкурса и т.п.);

  2. обязательства, возникающие из неправомерных действий: из причинения вреда личности или имуществу другого лица (деликтные обязательства), а также вследствие неосновательного обогащения.

В зависимости от распределения прав и обязанностей в обязательствах различают обязательства односторонние, двусторонние и многосторонние. В односторонних обязательствах одна сторона наделяется только правами, другая – лишь обязанностями (например, обязательство займа). В двусторонних обязательствах каждая сторона имеет как права, так и обязанности (например, купля-продажа, подряд, перевозка). В многосторонних обязательствах контрагенты имеют равные по содержанию права и обязанности по отношению друг к другу.

По содержанию обязательства делятся на индивидуальные, родовые, альтернативные и факультативные. В индивидуальном обязательстве его содержание определено конкретными признаками, например, указанием на определенный предмет, который должен быть передан. Никакой другой предмет во исполнение обязательства без согласия кредитора в индивидуальном обязательстве не может быть передан.

В родовом обязательстве содержание обязательства определяется родовыми признаками, характеризующими целую группу предметов одного рода. Альтернативные обязательства – это обязательства, по которым на должнике лежит обязанность исполнить не какое-то определенное действие, а одно из двух или нескольких заранее известных действий по выбору должника или по выбору кредитора. Право выбора в альтернативном обязательстве принадлежит должнику, если из законодательства или условий обязательства не вытекает иное (ст.301 ГК РБ).

В факультативном обязательстве должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, но если по каким-либо причинам его совершить невозможно, он должен выполнить другое действие также точно определенное.

По отношению друг к другу различают главные и дополнительные обязательства. Главные обязательства существуют независимо от каких-либо других обязательств. Дополнительные обязательства сопутствуют главным обязательствам и обеспечивают исполнение последних. Их судьба зависит от судьбы главных обязательств

Обязательства, связанные с личностью кредитора или должника, именуются обязательствами личного характера. В них не допускается замена кредитора или должника.

Субъекты обязательств. Обязательства со множественностью лиц. Регрессные обязательства

По общему правилу в обязательстве участвуют две стороны – управомоченная и обязанная. Лицо, которому принадлежит право требования совершения или воздержания от совершения определенных действий, именуется кредитором (или управомоченной стороной), а лицо, на котором лежит обязанность совершать или не совершать действия, - должником (или обязанной стороной). Обязательства могут возникать с участием как граждан, так и юридических лиц в любом сочетании.

Как в качестве кредитора, так и в качестве должника могут участвовать не одно, а несколько лиц. Вместе с тем это всегда совершенно определенные лица. Участие в обязательствах одновременно нескольких лиц может порождать следующие ситуации:

  • возникновение обязательств с множественностью лиц ( когда на стороне должника или кредитора выступают два или более лиц в качестве содолжников или сокредиторов);

  • возникновение обязательств с участием третьих лиц (когда помимо должника или кредитора на их стороне выступают третьи лица, например, поручитель при договоре поручения);

  • возникновение случаев перемены лиц в обязательстве (например, при договоре цессии).

В обязательствах со множественностью лиц различают активную, пассивную и смешанную множественность. Активной признается множественность в случаях участия на стороне кредитора двух и более лиц (например, при причинении вреда общей собственности). При пассивной множественности два и более лица выступают на стороне должника (например, при причинении вреда несколькими лицами). Смешанная множественность предполагает участие двух и более лиц на обеих сторонах - как должника, так и кредитора (совместное причинение вреда общей собственности).

В обязательствах с множественностью лиц значительно усложняется вопрос об их исполнении. Поэтому важно установить границы выполнения каждым из участников своих обязательств, а также размеры ответственности на случай неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств. Разрешение указанных проблем достигается с помощью подразделения таких обязательств на долевые и солидарные.

При долевом обязательстве каждый должник исполняет его только в своей доле, а каждый кредитор имеет право требовать исполнения только в причитающейся доле. При этом, согласно статье 302 ГК РБ упомянутые доли признаются равными, если из законодательства или условий обязательства не вытекает иное. В таких обязательствах права и обязанности участников носят обособленный характер. Должники не отвечают за обязательства друг друга, а кредиторы имеют право требовать исполнения только своей части. При исполнении должником своей доли обязательства он прекращает считаться его участником, также как и кредитор, получивший свою долю исполнения.

Солидарными называются такие обязательства, в силу которых кредитор может потребовать от любого из должников исполнения обязательства полностью. При исполнении солидарного обязательства определяющей является воля кредитора, который устанавливает размер возмещения для конкретного должника, причем должник обязан подчиниться этой воле. Солидарные обязательства возникают в случаях, если это установлено договором либо специальной нормой закона, в частности, при неделимости предмета обязательства (п.1 ст.303 ГК РБ).

Солидарные обязательства имеют две своеобразные черты: с одной стороны они являются обременительными для должника, поскольку он привлекается к исполнению обязательства в целом, а не в заранее определенной доле, что может вызвать пагубные последствия в его деятельности, с другой - солидарное обязательство гарантирует имущественные и иные права кредитора.

В системе обязательств особое место занимает регрессное обязательство. Регрессное обязательство производно. Ему предшествует другое обязательство, которое уже исполнено. Например, солидарный должник, исполнивший обязательство кредитору в полном объеме, становится кредитором по регрессному обязательству в отношении к остальным содолжникам. Производный характер регрессного требования определяет его объем. Регрессное требование по объему не может быть больше основного требования, но может быть меньше основного.

Договор страхования

Договор страхования – соглашение, по которому одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу (выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по договору интересам в пределах определенной договором суммы (страховой суммы), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую премию). Договор страхования – двусторонний, возмездный, реальный. В качестве вида договора страхования предусматривается договор страхования ответственности то ли за причинение вреда, то ли за нарушение договора. По сроку действия договоры страхования делятся на краткосрочные и долгосрочные. Договоры имущественного страхования делят на основные и дополнительные. Заключаются договоры перестрахования и сострахования. Под предметом договора страхования понимают те услуги, которые оказывает страховщик страхователю – несение страхового риска в пределах страховой суммы. предмет следует отличать от объекта. Форма договора страхования – письменная, несоблюдение является основанием для недействительности договора (исключение – обязательное страхование). Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения страховщиком страхователю страхового полиса. Оговаривается право страховщика применять разработанные стандартные формы по отдельным видам договоров. Стороны в договоре страхования – страховщик и страхователь. Страховщиком могут быть государственные страховые организации, акционерные страховые общества, ООО и ОДО. Они приобретают право на занятие страховой деятельностью с момента получения лицензии. Страхователи – физические и юридические лица, которые выплачивают страховые взносы. Страхователь обязан при заключении договора страхования сообщить страховщику обстоятельства, известные ему, которые имеют существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и для определения размера возможных убытков, если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны самому страховщику. Обязанность страхователя – уплата страхового взноса (премии) в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования. Права и обязанности страховщика: не вправе требовать расторжения или признания недействительным договора по основанию отсутствия информации от страхователя по соответствующим обстоятельствам; вправе осмотреть объект страхования; обязан сохранить в тайне полученные о страхователе сведения; страховщик обязан выплатить страховое возмещение или обеспечение; по договору неполного имущественного страхования страховщик обязан возместить убытки страхователя пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости; вправе оспорить страховую стоимость имущества, если относительно нее он был умышленно введен в заблуждение; вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения или страхового обеспечения зачесть сумму просроченного страхового взноса.

Особенности создания и регистрации предприятий с иностранными инвестициями. В соответствии с Постановлением СМ РБ «Об инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования за границей» правом осуществления внешнеэкономической деятельности обладают все резиденты РБ с момента их государственной регистрации в качестве юридических лиц или предпринимателей без образования юридического лица, поэтому все они самостоятельно могут создавать иностранные субъекты хозяйствования, приобретать акции и паи зарубежных фирм, любое имущество. Но они должны действовать в соответствии с иностранным законодательством.

Банки могут осуществлять подобные инвестиции только с разрешения НБ, в том числе открытие представительств, а страховые организации – только по согласованию с Комитетом по страховому надзору при Министерстве финансов.

Открытие любых валютных счетов за пределами РБ допускается только с согласия НБ. Это касается и физических лиц, поэтому при осуществлении инвестиций за рубежом согласно законодательства страны пребывания может потребоваться формирование уставного фонда до регистрации. Для этого в исключительных случаях минимальная сумма может быть внесена как инвестиция и до государственной регистрации. В месячный срок после регистрации за рубежом такое предприятие должно быть зарегистрировано в МИДе РБ.

Целесообразность создания предприятий с иностранными инвестициями имеет место тогда, когда вклад иностранного инвестора составляет более 30 процентов в уставном фонде и, одновременно, весь доход получается от реализации продукции, работ, услуг собственного производства.

Эти предприятия не подлежат ликвидации регистрирующим органом. Но он может выходить с требованием в суд о ликвидации. В отношении них действует «дедушкина оговорка», т.е. если после регистрации ухудшается законодательство, то в отношении них действует закон момента государственной регистрации. За открытие представительства фирмы в РБ взимается сбор в размере 2.000$, а за продление действия разрешения – 1.000$ (для фирм стран-участниц СНГ – половинный размер). Для получения разрешения в МИД подают:

  • Заявление, которое содержит не менее 1 листа, в котором излагаются планы деятельности будущего представительства, указывается количество иностранцев, которые будут там работать. Хорошо бы отразить уже имеющиеся контакты с белорусскими субъектами хозяйствования;

  • Сведения о фирме-учредителе, т.е. легализованные в установленном порядке учредительные документы, выписка из реестра о государственной регистрации в стране пребывания;

  • Платёжные документы об оплате сбора.

В месячный срок документы рассматриваются и выдаётся разрешение на открытие представительства, где указывается, кто является главой представительства, и сколько иностранцев получили право на пребывание в РБ. На основании этого разрешения представительство получает право приобретать помещение для своего размещения, оно необходимо для ввоза на территорию РБ автотранспортных средств на время нахождения представительства в РБ и другого имущества, необходимого для выполнения функций представительства.

Срок действия разрешения – 3 года. По их истечении разрешение и аккредитивные карточки возвращаются в МИД.

Билет 22

Перемена лиц в обязательстве - специальный случай изменения гражданско-правового договора

В отличие от главы 29 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК), подразумевающей под изменением обязательства ситуацию, при которой в нем меняется какое-либо из условий, однако стороны всегда остаются теми же, глава 24 ГК предусматривает иную форму изменения обязательств вообще, договоров в частности: прямо противоположную ситуацию, когда договор сохраняется в первоначальном виде, но меняются его стороны.

Изменение обязательств в рамках главы 24 ГК возможно в двух вариантах:

1) перемена лиц на стороне кредитора (уступка требования или цессия);

2) перемена лиц на стороне должника (перевод долга на другое лицо).

Перемену лиц в обязательстве необходимо отличать от участия третьих лиц в исполнении обязательства (имеет место при перепоручении и переадресовке исполнения), где кредитор и должник не выбывают из обязательства, а третье лицо не становится стороной в обязательстве, а выполняет лишь фактические действия по отношению к кредитору или к должнику: при перепоручении исполнения - передает имущество, платит деньги, выполняет работу; при переадресовке исполнения - принимает исполненное должником (получает имущество, принимает работу и т.д.).

Уступка права требования (цессия)

Перемена кредитора возможна на одном из двух оснований:

  • на основании акта законодательства;

  • на основании договора уступки права требования (договора цессии).

Замена кредитора в обязательстве согласно акту законодательства возможна в следующих случаях:

- в случае универсального правопреемства в правах кредитора, когда все права и обязанности последнего переходят к другому лицу ( например, в порядке наследования или реорганизации юридического лица);

- в случае перевода прав кредитора на другое лицо согласно решению суда (например, в порядке ст.253ГК осуществляется перевод прав покупателя доли в общей собственности);

- в случае исполнения основного обязательства поручителем , к нему переходят все права кредитора по обязательству (ст.345ГК);

- в случае перехода к страховщику, выплатившему страховое возмещение, прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация) в порядке ст.855ГК.

Замена кредитора на основании договора называется уступкой права требования или цессией. Кредитор, передающий свое право требования (первоначальный кредитор), называется цедентом, а принимающий право требования (новый кредитор) - цессионарием. Например, торговая фирма имеет задолженность по кредиту перед банком, а иная коммерческая организация приобретает у банка задолженность торговой фирмы, т.е. принимает право требовать исполнения от торговой фирмы в свою пользу. В этом случае передача банком коммерческой организации права требовать исполнения будет цессией, банк - цедентом, а коммерческая организация - цессионарием.

Следует особо выделить договоры, для которых переход прав составляет специальный предмет. Один из них - договор финансирования под уступку денежного требования, предметом которого являются права требования по различным договорам (купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг и т.д.) и который регулируется правилами гл.43 ГК и специальным законодательством.

Требования, переданные другому лицу, переходят к новому кредитору в таком же объеме, в каком они принадлежали первоначальному кредитору. В частности, для нового кредитора сохраняют силу условия о залоге, поручительстве, процентах, иных способах обеспечения обязательств, а также другие связанные с требованиями права, если стороны не достигли по ним иного соглашения. Равным образом и должник имеет право предъявлять новому кредитору все те претензии, которые он имел к первоначальному кредитору на момент уведомления должника об уступке прав.

По общему правилу согласие должника на уступку права требования не требуется, поскольку личность кредитора обычно не оказывает какого-либо влияния на исполнение обязательства должником. Однако в тех случаях, когда личность кредитора имеет существенное значение для должника (художник согласился нарисовать именно женский портрет, а не мужской), для уступки требования необходимо согласие должника (п.2. ст.353 ГК).

Несмотря на то, что согласие должника на уступку права требования не требуется, он должен быть письменно уведомлен о переходе прав кредитора к другому лицу, в противном случае исполнение, произведенное должником первоначальному кредитору, должно считаться надлежащим и освобождает должника от исполнения обязательства новому кредитору (п.3. ст.353 ГК).

Права, неразрывно связанные с личностью кредитора, не могут быть переданы третьим лицам. Особо закон упоминает такие права, как требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, которые в силу личного характера не могут быть переданы в порядке уступки требования (ст.354 ГК). Стороны также могут предусмотреть в договоре условие, по которому кредитор будет лишен возможности уступить права требования третьему лицу.

Нельзя передать другому право, которое возникнет в будущем, поскольку объем передаваемых прав, как следует из указанной статьи, определяется на момент передачи. Из этого вытекает и то, что нельзя передать право, которое уже не принадлежит кредитору.

Уступка может быть совершена только в той форме, которая установлена для совершения сделки, права по которой уступаются. Так, если уступаются права по сделке, требующей простой письменной формы, уступка права должна быть также совершена в простой письменной форме; если законом установлено требование о государственной регистрации сделки, то уступка также требует государственной регистрации.

Кредитор, уступивший право требования, не может нести ответственность перед новым кредитором за неисполнение обязательства должником, ибо он передает то требование, которым обладает сам (исключение составляет случай, когда первоначальный кредитор поручился за должника). Однако цедент несет ответственность за действительность передаваемого требования (ст.361 ГК).

Перевод долга

Перевод долга представляет собой замену должника в обязательстве. Поскольку личность должника имеет важное значение для кредитора, который, вступая в договор, учитывал его имущественное положение, обязательность и другие качества, то замена должника осуществляется только с согласия кредитора (ст.362 ГК). Если при переводе долга согласие кредитора не испрашивалось либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а состоявшийся признается ничтожным, т.е. не имеющим юридической силы.

Форма перевода долга подчиняется тем же правилам, что и уступка требования. Как и при уступке требования, новый должник вправе выдвигать против кредитора возражения, которые имел к кредитору первоначальный должник (ст.363 ГК). Должник, выбывая из обязательства, не несет перед кредитором никакой ответственности за неисполнение обязательства новым должником.

Договор хранения – это соглашение, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить переданную поклажедателем вещь и возвратить ее в сохранности. Договор хранения – реальный, односторонний, безвозмездный. Схожими или подобными договорами являются аренда, ссуда, займ. Различие – разные цели; аренда преследует цель использования имущества, при хранении нет пользования соответствующим имуществом. Виды договора хранения: обычное хранение и специальные виды хранения; регулярное и нерегулярное хранение (предметом первого является индивидуально определенная вещь, предметом второго – вещи, определенные родовыми признаками); профессиональное и непрофессиональное; обычные и чрезвычайные договоры хранения; договоры в силу закона и договора; хранение наследственного имущества; хранение незаказанного товара и др. Стороны договора хранения – хранитель и поклажедатель. Поклажедателем может быть как юридическое, так и физическое лицо, хранителем – тоже. Если хранение – профессиональная деятельность, то должна быть лицензия. Предметом договора хранения являются услуги, оказываемые хранителем, объектом хранения являются вещи. Форма договора – письменная, для договора хранения между гражданами соблюдение ее требуется лишь при стоимости объекта хранения свыше 10 МЗП. Консенсуальный договор хранения должен заключаться в письменной форме. Форма соблюдена, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, номерного жетона или иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение (если такая форма предусмотрена законодательством или является обычной для данного вида хранения). Хранение на товарном складе. Складом признается организация, которая осуществляет хранение товаров и оказывает связанные с хранением услуги в качестве предпринимательской деятельности. Договор складского хранения – это соглашение, по которому товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем, и возвратить эти товары в сохранности. Форма договора – письменная, соблюдена, если заключение договора и принятие товара на склад удостоверены складскими документами (двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство, складская квитанция). Разновидностью товарного склада является склад общего пользования (основной признак – должен оказывать услуги каждому обратившемуся). На эту разновидность распространяются правила о договоре складского хранения. В отличие от остальных товарных складов деятельность склада общего пользования является лицензируемой. Хранение в ломбарде: хранение вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором. Договор оформляется выдачей именной сохранной квитанции. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение. Ломбард обязан страховать вещи в размере полной суммы оценки. Хранение ценностей в банке). Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в том числе и документы. Договор оформляется выдачей именного сохранного документа, по предъявлении которого осуществляется выдача хранимых вещей. Договором может быть предусмотрено хранение с использованием поклажедателем или с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Договор является публичным, реальным, хотя и имеет специфическую форму – в подтверждение приема на хранение выдается квитанция или жетон, в случае утраты которых могут представляться любые доказательства принадлежности вещи данному лицу. Убытки, причиненные поклажедателю, в пределах суммы их оценки поклажедателем при сдаче на хранение, подлежат возмещению хранителем в течение двадцати четырех часов с момента предъявления требования об их возмещении. Хранение в гардеробах организаций. Договор считается заключенным, когда лицо просто оставило имущество в отведенном для этих целей месте. Хранение предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено при сдаче вещи на хранение. В любом случае на хранителя вещи возложена обязанность принять все меры к сохранению переданной вещи. Хранение в гостинице:Гостиница – мотель, пансионат, санаторий и т.п. Выделяют три вида договора: Условия о хранении составляют часть договора на оказание гостиничных услуг (каждый может оказаться в положении поклажедателя)  право в случае утраты или повреждения вещей предъявлять требования к гостинице как хранителю. Хранение денег, ценных бумаг и т.п. – договор хранения заключен, если вещи приняты гостиницей на хранение. Помещение вещей в индивидуальный сейф без принятия их гостиницей на хранение  применяются нормы о договоре аренды и договоре на охрану ценностей.

Национальный банк РБ.

Национальный банк - центральный банк Республики Беларусь действует исключительно в интересах Республики Беларусь.

Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом, законами Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь и независим в своей деятельности.

Национальный банк подотчетен Президенту Республики Беларусь.

Подотчетность Национального банка Президенту Республики Беларусь означает:

утверждение Президентом Республики Беларусь Устава Национального банка, изменений и дополнений, вносимых в него;

назначение Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь на должность Председателя и членов Правления Национального банка, освобождение их от должности с уведомлением Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

определение Президентом Республики Беларусь аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Национального банка;

Национальный банк является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и надписью "Национальный банк Республики Беларусь". Место нахождения центральных органов Национального банка - город Минск.

Функции и права Национального банка, а также цели и принципы его организации и деятельности определяются Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом, иными законодательными актами Республики Беларусь и Уставом Национального банка.

Основными целями деятельности Национального банка являются:

защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;

развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь;

обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы.

Получение прибыли не является основной целью деятельности Национального банка.

Национальный банк выполняет следующие функции:

разрабатывает и совместно с Правительством Республики Беларусь проводит единую денежно-кредитную политику Республики Беларусь в порядке, установленном Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь;

осуществляет эмиссию денег; регулирует денежное обращение; регулирует кредитные отношения; осуществляет валютное регулирование; организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, так и через уполномоченные банки в соответствии с законодательством Республики Беларусь; осуществляет эмиссию ценных бумаг Национального банка; организует эффективное, надежное и безопасное функционирование системы межбанковских расчетов; осуществляет государственную регистрацию банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, производит выдачу им лицензий на осуществление банковских операций; осуществляет регулирование деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций по ее безопасному и ликвидному осуществлению и надзор за этой деятельностью; устанавливает порядок осуществления банковских операций; разрабатывает и утверждает методику бухгалтерского учета и отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; определяет порядок проведения безналичных и наличных расчетов в Республике Беларусь; создает золотовалютные резервы, в том числе золотой запас, и управляет ими; устанавливает цены купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней при осуществлении банковских операций; дает согласие на осуществление банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями операций с ценными бумагами; выполняет другие функции в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Билет 23.

Предмет, срок, место и способ исполнения обязательств.

Исполнение обязательств: понятие и принципы

По своей правовой природе действия по исполнению обязательств являются сделками, поскольку направлены на прекращение существующих обязательств.

В ст. 309 ГК установлен принцип обязательности надлежащего исполнения обязательств и сформулированы критерии, которым] должно соответствовать такое исполнение: в первую очередь, условия! обязательства и требования законодательства; при их отсутствии - обычаи делового оборота или иные обычно предъявляемые требования. Поскольку, согласно ст. 5 ГК, обычай делового оборота может I регулировать лишь отношения, связанные с предпринимательской деятельностью, указание в ст. 309 ГК на иные обычно предъявляемые требования позволяет оценивать исполнение обязательств, не связанных с предпринимательской деятельностью.

По общему правилу, односторонний отказ от исполнения обяза­тельства и одностороннее изменение его условий недопустимы и не влекут юридических последствий в виде прекращения или изменения) обязательства. Отступление от этого правила возможно только на ос­новании закона, а в отношениях между субъектами предприниматель­ской деятельности — также и соглашения между ними.

Предмет, способ и место исполнения обязательства

Предметом обязательства является действие или воздержание от действия.

Как правило, кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям. Однако это правило имеет диспозитивный ха­рактер и может быть изменено соглашением сторон. Право должни­ка осуществлять исполнение по частям может следовать также из указаний закона, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Кредитор обязан предъявить должнику доказательства, идентифи­цирующие его в качестве кредитора. Не предъявивший соответствую­щего требования должник в случае исполнения в адрес ненадлежаще­го лица несет риск наступления ответственности перед кредитором за ненадлежащее исполнение обязательства.

По общему правилу, допустимо возложение исполнения обяза­тельства на третье лицо. Если недопустимость такого возложения не следует из законодательства либо условий или существа обязательст­ва, кредитор обязан принять исполнение от третьего лица.

Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое иму­щество либо совершить одно из двух или нескольких действий (аль­тернативное обязательство), принадлежит право выбора, если из зако­на, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполне­ния и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обя­зательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязатель­ство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполне­ния в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

В обязательствах, не связанных с осуществлением обеими его сто­ронами предпринимательской деятельности, действует презумпция допустимости досрочного исполнения обязательства. В обязательст­вах, связанных с осуществлением его сторонами предприниматель­ской деятельности, действует презумпция недопустимости досрочного исполнения обязательства.

Если место исполнения не определено законом, иными правовы­ми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество — в месте нахождения имущества; по обязательству передать товар или иное имущество, предусмат­ривающему его перевозку, — в месте сдачи имущества первому пере­возчику для доставки его кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество — в месте изготовления или хранения имущества,! если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

по денежному обязательству — в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо, — в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника, — в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением! на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;

по всем другим обязательствам — в месте жительства должника, если должником является юридическое лицо, — в месте его нахождения.

Авторское право и смежные права.

Авторское право на произведения науки, литературы и искусства в соответствии возникает в силу факта создания такого произведения. Возникновение и осуществление авторского права не требует соблюдения каких-либо формальностей. Принципы авторского права: свобода творчества; сочетание личных интересов автора с интересами общества; моральная и материальная заинтересованность автора в создании и использовании произведений; всемерная охрана прав и законных интересов авторов произведений науки, литературы и искусства. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства как обнародованные, так и не обнародованные, выраженные в любой объективной форме, независимо от назначения и достоинства произведения. Обнародование – осуществление с согласия автора действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения, путем его опубликования, публичного исполнения, публичного показа или иным способом. Авторское право применяется к: произведениям, авторы которых являются гражданами РБ или постоянно проживают на территории РБ, независимо от места их первого опубликования; произведениям, впервые опубликованным либо находящимся на территории РБ, независимо от гражданства или постоянного места проживания их авторов. Опубликование – предложение публике с согласия автора либо иного обладателя авторского или смежных прав экземпляров произведения или фонограммы в количестве, удовлетворяющем разумные потребности публики, путем продажи, проката или иной передачи права собственности либо права владения экземпляром произведения или фонограммы. Произведение также считается впервые опубликованным на территории РБ, если в течение 30 дней после даты его первого опубликования за пределами РБ оно было опубликовано и на территории РБ. Объективная форма произведения– письменная, устная, звуко- или видеозапись, изображение, объемно-пространственная форма и др. Объектом авторского права является и часть произведения (включая его название), которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно. К объектам авторского права относятся и производные произведения – переводы, обработки, аннотации, музыкальные аранжировки и проч. Объектами авторского права являются и сборники произведений (энциклопедии, антологии, атласы, базы данных и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда). Субъекты авторского права – авторы произведений, их правопреемники. Автор произведения – гражданин, творческим актом которого оно создано (независимо от возраста, состояния здоровья и т.д.). Возникновение авторского права может зависеть от гражданства автора. Автор – субъект первоначального авторского права, возникающего в связи с самим фактом создания произведения. Производное авторское право – перешедшее от автора к другим лицам по соответствующим основаниям. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах их обладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: 1. © 2. Microsoft Corp., 3. 1999. латинской буквы "С" в окружности: ©; имени или наименование обладателя исключительных имущественных прав; года первого опубликования произведения. При отсутствии доказательств иного автором считается лицо, указанное в таком качестве на оригинале или экземпляре произведения (презумпция обладателя авторского права). Если произведение обнародовано анонимно или под псевдонимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) издатель, имя или наименование которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве на произведение. Соавторство.Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух либо более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Соавторство может заключаться в выполнении соавторам однородного или различного по творческому характеру труда. Соавторство всегда является результатом соглашения о совместной работе; недействительно соавторство, навязанное лицом, от которого зависит использование произведения. Виды соавторства – нераздельное и раздельное. При нераздельном соавторстве произведение является единым и неразрывным целым, невозможно выделить его части, созданные каждым из соавторов; при раздельном произведение едино, но не образует неразрывное целое, т.е. состоит из частей, имеющих самостоятельное значение. Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. Субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания. Исполнитель – носитель личных неимущественных (право на имя и защиту репутации) и имущественных (право на использование исполнения в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения) прав; при этом исполнитель обязан соблюдать права автора. Производителю принадлежат исключительные права на использование фонограммы, право на вознаграждение. Организации эфирного вещания обладают правом использовать передачу в любой форме, давать разрешение на использование передачи, правом на вознаграждение за предоставление права на использование передачи (имущественные права). Организации кабельного вещания обладают аналогичными правами.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Закон об инвестиционной деятельности в РБ от 29.05.1991 г. под инвестиционной деятельностью понимает совокупность практических действий граждан, юридических лиц, государства, которая направлена на расширенное воспроизводство основного и оборотного капитала с целью получения прибыли и достижения другого социального эффекта в рамках законодательства.

В РБ существует обширное законодательство, касающееся программирования (?) инвестиций, декларирования источников инвестиций, экспертизы достоверности инвестируемого имущества, проведения инвестиционных конкурсов, защиты прав инвесторов.

Под инвестициями понимаются финансовые, материальные ресурсы и др. имущественные и интеллектуальные ценности, которые вкладывают в объект предпринимательской деятельности. Объектами могут быть земельные участки, вновь созданные и модернизированные основные фонды, оборотные средства во всех отраслях хозяйства, ценные бумаги, интеллектуальные ценности, научно-техническая продукция, имущественные права. Субъектами инвестиционной деятельности могут выступать государство, юридические и физические лица, в том числе иностранные. Инвесторы – это субъекты, которые принимают решения по инвестиционной деятельности и осуществляют капиталовложения (собственники или законные владельцы). Различают простых (случайных), для которых эта деятельность носит непостоянный характер, и институциональных инвесторов, для которых это одно из направлений их деятельности. Стабильные объекты инвестиций: депозиты, жилищное строительство, акции.

В инвестиционной деятельности выделяют две стороны: получение дохода и гарантированность от убытков. Наиболее выгодные инвестиции – рискованные (опционы, фьючерсы).

Субинвесторы – это юридические и физические лица, которые организуют капиталовложения и управляют инвестиционной деятельностью на основе договора поручения с инвестором. За свои действия они несут ответственность перед инвестором. Если он выходит за рамки поручения, то несёт ответственность перед участниками инвестиционной деятельности самостоятельно.

Могут быть задействованы и иные участники – депозитарии, консультанты по инвестициям и проч.

Инвесторы, как правило, должны предоставлять декларации об объёмах и источниках осуществления инвестиций. Они обязаны получать лицензии на осуществление деятельности, заключение экспертных органов по инвестированию проектов (санитарных, пожарных, экологических и др.). Основным документом, регулирующим отношения по между субъектами инвестиционной деятельности является инвестиционный договор, который свободно заключается партнёрами, в которых они самостоятельно определяют взаимные обязательства. Условия договоров сохраняют силушку на весь период действия договора и по соглашению сторон могут изменяться, а договор расторгаться. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда. При несоблюдении договорных обязательств, при нарушении норм и стандартов виновная сторона несёт имущественную ответственность, но уплата санкций не освобождает от выполнения договорных обязательств.

Порядок осуществления иностранных инвестиций определяется Законом об иностранных инвестициях на территории РБ от 14.11.1991 г.

Инвестиции бывают:

  1. реальные (производственные) – сооружение производственных объектов и т.д.;

  2. финансовые (портфельные) – приобретение имущественных прав, долей участия;

  3. нематериальные – вложения в обучение персонала, организацию производства, новые технологии.

Под иностранными инвестициями понимают вложение иностранными инвесторами финансовых и материальных средств в различные объекты деятельности, а так же переданные права на имущество и интеллектуальную собственность. В качестве объекта сегодня может выступать и земля. Существует указ Президента, регулирующий порядок передачи в собственность иностранным юридическим лицам и государствам земельных участков. В качестве иностранных инвесторов могут выступать иностранные государства, юридические и физические лица, а так же граждане РБ, имеющие ПМЖ за границей.

Иностранные инвестиции могут осуществляться в следующих формах:

  1. долевое участие в предприятиях, создаваемых совместно с белорусскими резидентами;

  2. предприятие полностью принадлежит иностранцам;

  3. приобретение предприятий, зданий, сооружений, акций и прочих прав;

  4. в любых иных формах, не противоречащих законодательству.

Решающее значение имеют договоры РБ с иностранными государствами о взаимном поощрении и защите инвестиций (Ашхабадское Соглашение (1993) – определяет режим инвестиций, осуществляемых из стран СНГ.

Основная форма участия – привлечение РБ или субъектами хозяйствования иностранных кредитов под гарантии СМ РБ. Для государственного управления привлечёнными кредитами функционирует валютно-кредитная комиссия СМ под председательством Премьер Министром. Техническое обслуживание этой комиссии осуществляет МИД. Имеющиеся средства она распределяет или выдаёт гарантии на конкурсной основе. Главное условие – техническая новизна и валютоокупаемость проекта.

Иностранная инвестиционная деятельность осуществляется в соответствии с ГК о общим законодательством о предпринимательстве. Впервые вопрос об иностранных инвестициях встал в 1986 (допускались из социалистических стран), в 1987 – из капиталистических стран, но с участием не более 49%. Иностранные инвестиции имеют национальный режим, суть которого состоит в том, что РБ должна предоставлять инвесторам и инвестициям других стран не менее благоприятный режим в отношении учреждения, приобретения, расширения, управления, продажи и ликвидации инвестиций, чем в аналогичном порядке своим инвесторам

+ право выхода на рынок и совершение необходимых операций;

+ трансферт выручки, который включает свободную конвертируемость валют, перевод средств без задержек за границу;

+ национализация и экспроприация инвестиций допускается только в интересах государства на недискриминационной основе, в законодательном порядке, с выплатой компенсации. Объём компенсации должен быть эквивалентен стоимости инвестиций по рыночному курсу непосредственно перед экспроприацией. Компенсация должна быть выплачена без задержек в полном объёме.

Билет 24.

Неустойка и ее виды.

Неустойка в связи с простой и удобством ее применения является самым распространенным, широко применяемым способом обеспечения исполнения обязательств.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Денежная сумма, составляющая неустойку, определяется в виде процентов к неисполненной части обязательства, в кратном размере по отношению к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, а также в твердой денежной сумме.

Классификация неустойки осуществляется по различным основаниям.

В зависимости от методов исчисления различают:

штраф; пеня.

В отличие от разово применяемого штрафа, пеня устанавливается на случай просрочки исполнения обязательства и представляет собой определенную денежную сумму которую должник обязан уплатить кредитору за установленный период просрочки. Как правило, она исчисляется в процентах по отношению к сумме обязательства, подлежавшего исполнению к определенному сроку. Причем либо в нормативном акте, либо в договоре должно указываться, за какой из каждых периодов просрочки неисполненного в срок обязательства должна взыскиваться пеня, представляющая собой в этом случае текущую (длящуюся) неустойку. На практике чаще всего указывается, что пеня в определенном проценте взыскивается за каждый день просрочки. Однако не исключено указание и других периодов.

В зависимости от оснований возникновения выделяют неустойку:

законную; договорную.

Договорная неустойка, т.е. неустойка, устанавливаемая по соглашению сторон, должна быть оформлена в письменном виде независимо от формы основного обязательства, так как последнее может быть заключено и в устной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Законная неустойка устанавливается законодательством, и кредитор вправе требовать ее уплаты должником в случае нарушения последним принятых на себя в соответствии с договором или возложенных на него законодательством обязательств, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. При этом размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон, если законодательство этого не запрещает.

В зависимости от соотношения убытков и неустойки можно выделить:

зачетная неустойка - если имеются убытки, они возмещаются в части, не покрытой неустойкой;

исключительная - законодательством или договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков;

штрафная - когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки;

альтернативная - когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

Необходимо отметить, что если неустойка установлена в виде процентов или в кратном размере по отношению к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, то ее размер исчисляется исходя из размеров первоначальных сумм неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, а не из размера этих сумм, увеличенных при начислении процентов согласно учетной ставке Национального банка Республики Беларусь или, при наличии соответствующего соглашения сторон, с учетом инфляции и т.д., если договором не предусмотрено иное.

Рассматривая такой способ обеспечения исполнения обязательств как неустойка, следует подчеркнуть что единственным основанием для применения неустойки является нарушение обязательства, вытекающего из акта законодательства или договора.

При этом кредитор не вправе требовать уплаты неустойки в случаях, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Кроме того, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Общие положения о праве промышленной собственности. Право промышленной собственности в общем виде представляет собой исключительные права на нематериальные блага, являющиеся объектом творческой деятельности. В литературе термин "право промышленной собственности" используется для обозначения объектов материального мира, но для этого нет оснований. Объекты права промышленной собственности многочисленны – изобретения, промышленные образцы, полезные модели. Право промышленной собственности – совокупность правовых норм, которые регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и т.д., с охраной нераскрытой информации и проч. Отношения, связанные с созданием и использованием, охраной объектов права промышленной собственности регулируются национальным законодательством и международными соглашениями. Право промышленной собственности распространяется на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки (знаки обслуживания), наименования мест происхождения товаров, другие объекты промышленной собственности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных законодательством (не является исчерпывающим перечнем). Субъекты права на изобретение, полезную модель, промышленный образец делятся на две группы: авторы; лица, которым права автора или соавтора переходят в силу закона или договора. Автором признается гражданин (физическое лицо), творческим трудом которого создано изобретение и др.; не требуется дееспособность как характеристика такого лица. Если объект создан совместным творческим трудом  соавторство. Не признаются авторами лица, оказывавшие техническую, организационную, материальную помощь, но не внесшие личного творческого вклада.

Особенности ответственности предпринимателей.

Предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, отвечает по обязательствам, связанным с этой деятельностью, имуществом, принадлежащим ему на праве собственности. Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскания по претензиям кредиторов устанавливается ГК РБ.

Имущественная ответственность предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на основе контракта, должна быть определена в контракте. Она может обеспечиваться внесением залоговой суммы или предоставлением для этих целей личного имущества в иной форме.

Пределы ответственности предпринимателя устанавливаются действующим законодательством, учредительными документами или договором с собственником имущества либо уполномоченным им органом.

Имущественная ответственность наступает в случаях:

- нарушения действующего законодательства;

- невыполнения заключенных договоров;

- нарушения прав собственника и других субъектов;

- загрязнения окружающей среды;

- обмана потребителя в отношении качества товара, способа его применения, предоставления неполной информации для умышленного введения потребителя в заблуждение;

- сообщение или распространение о конкурентах ложных сведений;

- выпуска товаров с внешним оформлением, применяемым другими производителями;

- незаконного доступа к коммерческой тайне конкурента или ее разглашения;

- использования чужого товарного знака, фирменного наименования или производственной марки без разрешения участника хозяйственного оборота, на имя которого они зарегистрированы;

- получения дополнительного дохода в результате создания искусственного дефицита товаров путем ограничения их поступления на рынок с последующим повышением цен;

- заключение договоров, когда известно о невозможности их исполнения и в других случаях недобросовестного предпринимательства.

В перечисленных выше случаях, суд, по иску заинтересованной стороны может обязать предпринимателя, прекратить противоправные действия, восстановит положение, предшествовавшее правонарушению, возместить причиненный ущерб и осуществит иные действия предусмотренные законодательством РБ.

Билет 25. Залог является одним из наиболее древних способов обеспечения исполнения обязательств. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Залог носит дополнительный (акцессорный) характер, как и другие способы обеспечения исполнения обязательств. Это означает, что в случае перехода права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного ведения им от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу. Участниками залогового правоотношения является залогодатель и залогодержатель. При этом залогодержателем всегда является кредитор по основному обязательству. Залогодателем может быть не только должник по основному обязательству, но и третье лицо. Однако, в любом случае залогодателем вещи может быть только ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право. Кроме того, договором о залоге, законодательством может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем.

Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного его жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Следует обратить внимание на то, что одно и то же имущество может являться предметом нескольких залоговых правоотношений. При этом последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге. Предмет залога является одним из оснований классификации залога на различные виды. Так в зависимости от предмета залога выделяют:

• залог движимого имущества; залог недвижимого имущества (ипотека); залог прав; залог ценных бумаг; и др.

Право залогодержателя (право залога) на вещь, являющуюся предметом залога, распространяется на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором Что же касается плодов, продукции и доходов, полученных в результате использования заложенного имущества, то здесь обратная ситуация - право залога на них распространяется только если это предусмотрено договором.

При залоге предприятия или иного имущественного комплекса в целом право залога распространяется на все его имущество - движимое и недвижимое, включая право требования и исключительные права, в том числе приобретенные в период залога, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающих закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части. При ипотеке земельного участка право залога не распространяется на находящиеся или возводимые на этом участке здания и сооружения, если в договоре не предусмотрено иное условие.

Кроме классификации по предмету, залог классифицируется по субъектному составу участников залогового правоотношения (залогодатель - должник по основному обязательству или третье лицо, см. выше), по тому, у кого находится предмет залога (у залогодателя, у залогодержателя), по источнику возникновения права залога (в силу соглашения сторон или требований законодательства) и по другим основаниям.

Как правило, если договором не предусмотрено иное, заложенное имущество остается у залогодателя. При этом имущество, на которое установлена ипотека, а также заложенные товары в обороте никогда не передаются залогодержателю.

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком с печатью залогодержателя. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Необходимо отметить, что даже если предмет залога, передан залогодателем на время во владение или пользование третьему лицу, то он считается оставленным у залогодателя.

Что же касается залога имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, то она должна быть передана залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное.

Основанием возникновения залога является:

договор; акт законодательства при наступлении указанных в нем обстоятельств.

Наиболее распространенным основанием возникновения залога все же является договор.

Существенными условиями договора о залоге являются:

стороны договора; предмет залога и его оценка; существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом; указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

Кроме названных существенными в договоре о залоге являются все те условия, по которым должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной из сторон: объем требования, обеспеченного залогом; момент возникновения права залога; запрет последующего залога и т.д.

Независимо от того, в какой форме заключен основной договор (письменной, устной), договор о залоге должен быть заключен в письменной форме.

При этом договор об ипотеке, а также договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению. То, у кого должен находиться предмет залога, а также должен ли договор залога быть зарегистрирован имеет важное значение для определения момента возникновение права залога. Так, по общему правилу, право залога возникает с момента заключения договора о залоге. Однако в отношении залога имущества, которое подлежит передаче залогодержателю, право залога возникает с момента передачи этого имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге, а в случаях, если необходима регистрация договора, - с момента регистрации договора.

Вступление в залоговые правоотношения порождает как для залогодателя, так и для залогодержателя комплекс прав и обязанностей. Залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законодательством или договором:

1) страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже размера требования;

2) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

3) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.

При грубом нарушении залогодержателем указанных обязанностей, создающих угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, залогодатель вправе потребовать досрочного прекращения залога.

Поскольку залогодержатель и залогодатель заинтересованы в сохранении предмета залога они вправе проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у другой стороны.

Права залогодателя: 1) передать заложенное имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств в других правоотношениях (последующий залог), если это не запрещено предшествующим договором залога;

2) требовать от залогодержателя возмещения убытков, причиненных полной или частичной утратой или повреждением переданного ему предмета залога.

3) отказаться от предмета залога и потребовать возмещения за его утрату.

4) зачесть требование к залогодержателю о возмещении убытков, причиненных утратой или повреждением предмета залога, в погашение обязательства, обеспеченного залогом.

5) с согласия залогодержателя заменить предмет залога.

6) в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом, если предмет залога утрачен или поврежден.

7) пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы;

Права залогодержателя: 1) в случаях, предусмотренных договором, пользоваться переданным ему предметом залога, регулярно предоставляя залогодателю отчет о пользовании. При этом по договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя;

2) истребовать находящееся у себя заложенное имущество из чужого незаконного владения, в том числе и от залогодателя;

3) требовать от других лиц, в том числе и от залогодателя, устранения всех нарушений его прав, хотя бы эти нарушения и не были связаны с лишением владения, в случаях, когда по условиям договора залогодержателю предоставлено право пользоваться переданным ему предметом залога;

4) потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:

а) если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был оставлен, не в соответствии с условиями договора о залоге;

б) нарушения залогодателем правил о замене предмета залога;

в) утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает, если залогодатель не воспользовался правом восстановления предмета залога или его замены другим равноценным имуществом, если предмет залога утрачен или поврежден либо право собственности на него или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законодательством;

5) потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога в случаях:

а) нарушения залогодателем правил о последующем залоге;

б) невыполнения залогодателем обязанностей по содержанию и сохранности имущества (предмета залога);

в) нарушения залогодателем правил о распоряжении заложенным имуществом.

По общему правилу взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. При этом требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по решению суда.

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд допускается на основании соглашения залогодержателя с залогодателем. Необходимо отметить что, в зависимости от того является ли предмет залога движимым имуществом или недвижимым указанное соглашение имеет свои особенности оформления. Так, если имущество недвижимое, такое соглашение должно быть: во-первых, нотариально удостоверено, во-вторых - заключено только после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога. Такое соглашение может быть признано судом недействительным только по иску лица, чьи права нарушены таким соглашением. Что же касается движимого имущества, то такое соглашение может быть оформлено в любой момент - в момент заключения договора о залоге, в период его действия и т.д. Однако на предмет залога, переданный залогодержателю, взыскание может быть обращено в порядке, установленном договором о залоге, если законодательством не установлен иной порядок.

Законодатель выделяет три случая, когда взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда:

1) для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;

2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;

3) залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно.

Следует отметить, что в обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Независимо от того производится ли обращение взыскания на заложенное имущество по решению суда либо по соглашению сторон, реализация этого имущества производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если другими актами законодательства не установлен иной порядок.

По просьбе залогодателя суд вправе в решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его продажу с публичных торгов на срок до одного года. При этом отсрочка не затрагивает прав и обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному залогом этого имущества, и не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора и неустойки.

Начальная продажная цена заложенного имущества, с которой начинаются торги, определяется решением суда в случаях обращения взыскания на имущество в судебном порядке либо соглашением залогодержателя с залогодателем в остальных случаях. Заложенное имущество продается лицу, предложившему на торгах наивысшую цену. При объявлении торгов несостоявшимися, залогодержатель вправе по соглашению с залогодателем приобрести заложенное имущество и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются правила о договоре купли-продажи.

При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме не более чем на 10% ниже начальной продажной цены на повторных торгах. Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, договор о залоге прекращается.

Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для покрытия требования залогодержателя, он имеет право при отсутствии иного указания в законодательстве или договоре получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница за вычетом всех издержек возвращается залогодателю.

Реализация права залога не является единственным основанием прекращения залоговых правоотношений. В соответствии с законодательством залог прекращается:

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;

2) по требованию залогодателя при грубом нарушении залогодержателем обязанностей, по содержание и сохранность заложенного имущества;

3) в случаях гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом, если предмет залога утрачен или поврежден либо право собственности на него или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законодательством;

4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной (со дня объявления повторных торгов несостоявшимися);

5) случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изымается у залогодателя в установленном законодательными актами порядке на том основании, что в действительности собственником этого имущества является другое лицо, либо в виде санкций за совершенное преступление или иное правонарушение;

6) в случае перевода на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, если залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.

При прекращении залога вследствие исполнения обеспеченного залогом обязательства либо по требованию залогодателя залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, обязан немедленно возвратить его залогодателю.

Поскольку договор ипотеки подлежит государственной регистрации, то и о прекращении ипотеки должна быть сделана отметка в реестре, в котором зарегистрирован этот договор.

Рассматривая такой способ обеспечения исполнения обязательств как залог необходимо также рассмотреть особенности таких его видов как залог товара в обороте и залог вещей в ломбарде.

Особенностью залога товаров в обороте является то, что право залога не следует судьбе вещи (предмета залога). Это положение подтверждается тем, что товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя. Однако приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного ведения. Таким образом, закладываемое имущество может меняться неограниченное количество раз, т.е. может изменяться состав и натуральная форма заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. При этом уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором.

Поскольку состав заложенного имущества постоянно изменяется, залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции.

При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения нарушения.

Различают следующие особенности залога вещей в ломбарде:

• во-первых, нормы регулирующие залог вещей в ломбарде носят императивный характер;

• во-вторых, залог вещей в ломбарде имеет особый субъектный состав. Залогодержателем может быть только специализированная организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности краткосрочное кредитование граждан под залог движимого имущества - ломбард - имеющая соответствую лицензию. Залогодателем всегда является гражданин, т.е. физической лицо;

• в-третьих, предметом залога является движимое имущество, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования;

• в-четвертых, договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета;

• в-пятых, предмет залога всегда передается ломбарду;

- в-шестых, ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки, устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого же рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент их принятия в залог;

• в-седьмых, ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами;

• в-восьмых, упрощен порядок обращения взыскания на заложенное имущество - в случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать эту вещь в порядке, установленном для реализации заложенного имущества. После этого требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.

Способы индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

Это фирм наим, ТЗ, наим места происх Т. Защита: с 2003г. м. треб штрафа 1000-50000МРОТ.

Фирм наим. Пол о фирме 1927. Это наим, под к-м предпр-ль выступает в об-те с целью индив-ть себя от др предпр-лей. Треб: не д.вводить в заблужд; д.ук-ть на орг-прав ф-му (корпус фирмы, добавл-само назв); новизна; неизменным. S: КО. Это искл, абс, личное неим право, м.б. передано по д-ру концессии. Право на фирму возн-т в явочном порядке, нет об-ти рег-ть; право получит тот, кто 1 начнет польз-ся.

ТЗ. Знач-индив продуктов. Признаки: условное обознач; новизна (на терр РБ); рег-я (искл: общеизв ТЗ-мир известность среди потреб-лей опр Т). S: КО+инд предпр. Искл, абс, им право. М. уступить права на ТЗ (цедировать)\передать на осн лиценз д-ра (об-ое усл-продукт не хуже лицензиара). Возн с мом рег. Прекр: с истеч срока д-вия рег (10 лет, но м.продлить); неиспольз ТЗ в теч 3 лет; отказ обл-ля; рег недействит. Виды ТЗ: словесные, изобразит, объемные, комбинир; инд, коллект.

Наим места происх Т. Треб: объект д. ук-ть на опр геогр объект, терр; св-ва Т. д. иметь связь с геогр объектом; рег-я (в пат ведомстве). S: предпр-ли, д-ть к-х связ с геогр объектом. Нельзя запретить использ др. Абс, неискл, им право. Возн-т с мом рег. Прекр: изм-сь усл, с к-ми б.связаны ос св-ва; ликв ю\л; недейств рег. Срок не уст-ся.

Компетенция общих и хозяйственных судов.

Судам подведомственны дела:

1) по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, отношений по использованию природных ресурсов, а также окружающей среды, если хотя бы одной из сторон в споре выступает гражданин, за исключением случаев, когда актами законодательства разрешение таких споров отнесено к компетенции других судов или к ведению иных государственных органов, а также иных организаций;

2) по спорам юридических лиц в случаях, установленных настоящим Кодексом и иными законодательными актами;

3) возникающие из административно-правовых отношений, перечисленные в статье 335 настоящего Кодекса;

4) особого производства, перечисленные в статье 361 настоящего Кодекса;

5) приказного производства, перечисленные в статье 394 настоящего Кодекса.

Судам подведомственны и другие дела, отнесенные законодательными актами к их компетенции.

Хозяйственному суду подведомственны дела по хозяйственным (экономическим) спорам, дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, и иные дела, отнесенные к его подведомственности законодательными актами.

Хозяйственный суд разрешает хозяйственные (экономические) споры и рассматривает иные дела с участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами, с участием Республики Беларусь, административно-территориальных единиц Республики Беларусь, государственных органов, органов местного управления и самоуправления, организаций, не являющихся юридическими лицами, должностных лиц и граждан.

Заявление, принятое хозяйственным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, в том числе и в случае, если к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, был привлечен гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем.

Хозяйственный суд рассматривает также подведомственные ему дела с участием юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, индивидуальных предпринимателей и граждан Республики Беларусь, а также иностранных организаций, международных организаций, организаций с иностранными инвестициями, иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, осуществляющих предпринимательскую деятельность, если иное не предусмотрено международным договором Республики Беларусь.

Билет 26.

Удержание представляет собой обеспечительное обязательство, в силу которого кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Необходимо отметить, что удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, возникшие из обязательства, не связанного с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков. Однако это применяется только в том случае, когда стороны указанного обязательства действуют как предприниматели.

Рассматривая такой способ обеспечения исполнения обязательства как удержание необходимо выделить следующие характеризующие его черты:

1. Право удержания вещи может возникнуть только на основании существующего обязательства между должником и кредитором и при условии что данное обязательство должником не исполнено.

2.Срок удержания не ограничивается определенным периодом времени, а может продолжаться до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

3. Кредитор может удерживать только находящуюся у него вещь, при этом данная вещь может находиться у кредитора как в момент нарушения обязательства должником, так и попасть во владение кредитора впоследствии. Однако в любом случае владение вещью должно быть законным.

Законодательством также не установлено ограничений, касающихся вида удерживаемой вещи, это может быть любая вещь. При этом для некоторых видов обязательств устанавливается, какие именно вещи может удерживать кредитор, исходя из специфики данного обязательства. Так, в частности, в обязательстве подряда при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика. В обязательстве перевозки - перевозчик вправе удерживать переданные ему для перевозки товары в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке; в обяэательстве хранения - хранитель вправе удерживать вещь, переданную ему на хранение, до получения обусловленного соглашением сторон вознаграждения и т.п.

4. Кредитор не теряет право удерживать вещь даже в том случае, когда после того, как эта вещь поступила в его владение, права на нее приобретены третьим лицом.

5. Кредитор, удерживающий вещь, вправе удовлетворить свои требования из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

Следует обратить внимание, что право удержания возникает постольку, поскольку оно закреплено законодательством. При этом указанные в нем общие правила применяются только в том случае, когда договором не предусмотрено иное.

Понятие и принципы наследственного права.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования либо лишены наследства либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства 2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Наследование по праву представления 1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. 2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства 3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родив­шийся после его смерти; внуки наследодателя и их потомки наследу­ют по праву представления;

во вторую очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) на­следуют по праву представления;

в третью очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюрод­ные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представле­ния;

в четвертую очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя;

в пятую очередь — дети родных племянников и племянниц насле­додателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в шестую очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследода­теля (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных бра­тьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди'и тети);

в седьмую очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха насле­додателя.

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Договор контрактации.

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной! продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сель- I

скохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, закупающему такую продукцию для переработки или продажи.

Договор контрактации является консенсуальным, возмездным, двусторонне-обязывающим. Стороны договора — производитель и за­готовитель. Предмет договора — выращенная самим производителем сельскохозяйственная продукция. Производитель — лицо, осущест­вляющее предпринимательскую деятельность путем производства сельскохозяйственной продукции и ее продажи. Заготовителем явля­ется специальный субъект — лицо, осуществляющее предпринима­тельскую деятельность по переработке или продаже приобретаемой по договору контрактации продукции.

По общему правилу, в обязанности заготовителя входят принятие продукции по месту ее нахождения и обеспечение вывоза приобретен­ной продукции.

В силу особого характера деятельности по производству сельско­хозяйственной продукции, где воздействие внешних факторов оказы­вает значительное и не всегда доступное точному прогнозированию влияние на ее результаты, законодатель отступает от общего правила ст. 401 ГК, согласно которому ответственность предпринимателя за ненадлежащее исполнение обязательства возникает независимо от его вины, и предусматривает наступление ответственности производителя за нарушение договора контрактации только при наличии вины.

Билет 27.

Поручительство и гарантии.

Поручительство - обеспечительное гражданское правоотношение, в котором поручитель на основании договора поручительства обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Необходимо отметить, что договор поручительства заключается между кредитором должника по основному договору и поручителем. Таким образом, должник (по основному обязательству) в нем не участвует, несмотря на то, что сам должник во многих случаях организует заключение этого договора, и договор часто основан на определенных взаимоотношениях между поручителем и должником.

Договор поручительства заключается отдельно от основного договора и должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Следует подчеркнуть, что поручительством может обеспечиваться как существующее, так и обязательство, которое возникнет в будущем.

Существенными условиями договора поручительства являются:

• стороны договора поручительства;

• стороны основного (обеспечиваемого) обязательства;

• существо, размер и срок исполнения основного обязательства.

В договоре поручительства желательно также указать размер ответственности поручителя, вид ответственности (солидарная, субсидиарная), права поручителя, исполнившего обязательство, срок действия поручительства, т.к. если эти условия не указаны, действуют правила закрепленные в законодательстве.

Так, в законодательстве закреплено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. При этом, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником.

Необходимо отметить, что независимо от вида ответственности, если иное не вытекает из договора поручительства, при предъявлении кредитором требований к поручителю последний вправе выдвигать против них возражения, которые мог бы представить должник.

Исполнение обязательства поручителем, если иное не предусмотрено законодательством или договором поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними, влечет определенную совокупность правовых последствий, а именно:

1) к поручителю переходят права кредитора по исполненному обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора;

2) кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование;

3) поручитель вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

Поручительство прекращается:

1) с прекращением обеспеченного им обязательства;

2) в случае изменения обеспеченного обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего;

3) в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;

4) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;

5) с истечением указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок, не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение одного года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю.

Банковская гарантия

Институт гарантии, предусмотренный в Гражданском кодексе Республики Беларусь, очень близок к институту поручительства, поэтому довольно часто гарантию определяют как разновидность поручительства.

Действительно, большинство правил, закрепленных в нормах, регулирующих поручительство, распространяются на гарантии, однако между гарантией и поручительством есть существенные отличия.

Для того, чтобы подчеркнуть эти отличия, проведем небольшой сравнительный анализ гарантии и поручительства.

Объединяет данные институты то, что сущность и гарантии и поручительства составляет обязательство (гаранта, поручителя) отвечать полностью или частично за третье лицо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Как и гарантийное обязательство, так и поручительство возникает на основании договора, который должен быть совершен в письменной форме. И гарант, и поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник и имеют право на возражения против требования кредитора, если иное не предусмотрено договором. Прекращение гарантии и поручительства происходит по одним и тем же основаниям.

Однако можно выделить два важных отличия гарантии от поручительства:

1. В случае неисполнения обязательства гарант всегда отвечает перед кредитором как субсидиарный (дополнительный) должник, тогда как по общему правилу поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Субсидиарная же ответственность поручителя возможна только тогда, когда это предусмотрено законодательством или договором поручительства.

2. По исполнении обязательства гарант не приобретает права регрессного требования к должнику о возврате уплаченной суммы. Поручитель же, исполнивший обязательство, приобретает такое право, т.е. право требовать от должника возврата всего переданного кредитору во исполнение обеспеченного обязательства, а также уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника, если иное не предусмотрено законодательством или договором поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними.

Применение гарантии в гражданском обороте позволяет классифицировать ее по различным основаниям. В частности, в зависимости от предмета гарантии различают следующие ее виды:

гарантия оплаты - обеспечивает платеж по любым договорам (например, по кредитному договору);

гарантия возврата аванса - обеспечивает покупателя (заказчика), который получает гарантию того, что в случае неисполнения обязательства продавцом (исполнителем) он получит возврат внесенного аванса.

гарантия исполнения - обеспечивает надлежащую поставку товара либо выполнение работ или оказание услуг, например, в части соблюдения сроков поставки, устранения недостатков проданного товара и т.д.

Кроме перечисленных видов гарантий, в законодательстве Республики Беларусь выделяют также в качестве самостоятельного вида таможенную гарантию, которая служит для обеспечения оплаты таможенных платежей, а также банковскую гарантию, юридическая природа которой будет раскрыта в следующем параграфе.

В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь в силу банковской гарантии банк или небанковская кредитно-финансовая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму.

Можно выделить следующие отличия банковской гарантии от гарантии по Гражданскому кодексу (далее гарантии):

1) гарантом по банковской гарантии может выступать только банк или небанковская кредитно-финансовая организация (в международных расчетах - уполномоченные банки);

2) банковская гарантия является только денежной гарантией, т.е. представляет собой обязательство гаранта уплатить определенную денежную сумму. При этом необходимо подчеркнуть, что гарант отвечает перед бенефициаром лишь в пределах денежной суммы, на которую выдана гарантия, а не в том же объеме, что и принципал;

3) банковская гарантия является платной, т.е. за выдачу банковской гарантии принципал выплачивает гаранту вознаграждение;

Особенности правовых связей, возникающих в гарантийном обязательстве, являются основанием разделение банковских гарантий на различные виды. В частности, банковская гарантия может быть гарантией по первому требованию, условной гарантией, подтвержденной гарантией, контргарантией или консорциальной гарантией.

Под гарантией по первому требованию понимается обязательство гаранта произвести платеж по первому письменному требованию бенефициара, составленному в соответствии с условиями гарантии.

Под условной гарантией понимается обязательство гаранта произвести платеж в соответствии с условиями гарантии по письменному требованию бенефициара, сопровождаемому документами, доказывающими или подтверждающими неисполнение принципалом обязательств перед бенефициаром. Свидетельствами неисполнения обязательств принципала бенефициаром могут являться соответствующие судебные (арбитражные) решения либо иные документы, определенные в гарантии.

Выданная гарантия может быть подтверждена в полной сумме либо частично другим банком или другой небанковской кредитно-финансовой организацией (подтвержденная гарантия). Подтверждающая сторона наряду с первоначальным гарантом несет перед бенефициаром солидарную ответственность в пределах подтвержденной суммы, если иное не предусмотрено в условиях гарантии.

Банк и небанковская кредитно-финансовая организация могут по поручению принципала потребовать выдачи гарантии (первоначальной гарантии) от другого банка или другой небанковской кредитно-финансовой организации, выдав им встречное обязательство (контргарантию). Условия контргарантии не предусматривают для бенефициара обязательств и не предоставляют ему дополнительных прав по сравнению с первоначальной гарантией.

Банки в целях распределения риска гарантов могут выдавать консорциальные гарантии.

Под консорциальной гарантией понимается банковская гарантия, выдаваемая бенефициару несколькими гарантами через основной банк-гарант.

При выдаче консорциальной гарантии основной банк-гарант обеспечивает за свой счет определенную долю обязательства по гарантии. Оставшаяся сумма гарантийного обязательства обеспечивается за счет других гарантов, которые, в свою очередь, представляют основному банку-гаранту субгарантии на суммы их участия в консорциальной гарантии. Порядок предоставления основному банку-гаранту субгарантий, а также суммы обязательств и ответственность каждого участника консорциального обязательства определяются в заключаемом между ними договоре.

В отношениях с нерезидентами банки-резиденты могут также осуществлении операций по следующим видам банковских гарантий:

  • договорные гарантии;

  • гарантии по первому требованию;

  • другие виды гарантий, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

При осуществлении операций по договорным гарантиям банки применяют Унифицированные правила по договорным гарантиям.

Выделяют три вида договорных гарантий:

а) «тендерная гарантия» - обязательство, выданное банком, страховой компанией или другой стороной («гарант») по просьбе участника торгов («принципала») или другой стороны, уполномоченной на это принципалом («инструктирующая сторона»), стороне, объявившей торги («бенефициар»), по которому гарант обязуется – в случае неисполнения принципалом своих, вытекающих из представления предложений, произвести платеж бенефициару в пределах указанной суммы;

б) «гарантия исполнения» – обязательство, по которому гарант обязуется - в случае ненадлежащего исполнения принципалом условий контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром («контракт») – произвести платеж бенефициару в пределах указанной суммы денег или, если это предусмотрено в гарантии, по выбору гаранта, обеспечить исполнение контракта;

в) «гарантия возврата платежа» - обязательство, по которому гарант обязуется – в случае невыполнения принципалом обязательств возместить, в соответствии с условиями контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, какую-либо сумму или суммы, авансированные или выплаченные бенефициаром принципалу и так или иначе не возвращенные ему, - произвести платеж бенефициару в пределах указанной суммы.

При осуществлении операций с нерезидентами по гарантиям по первому требованию банки, если это предусмотрено условиями гарантии, применяют Унифицированные правила для гарантий по первому требованию.

Специфичность банковской гарантии объясняет особенности прекращения предусмотренных ею обязательств. Обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются:

  • при уплате бенефициару денежной суммы, на которую выдана гарантия;

  • после окончания срока, на который выдана гарантия;

  • вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

  • вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств;

  • по истечении шести лет с даты выдачи гарантии, если в ней не указана дата окончания срока ее действия, либо если платеж по гарантии обусловлен наступлением какого-либо события, либо если оговорка о неприменении срока действия гарантии не включен в ее текст.

Если действие банковской гарантии прекращено, гарант не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения ее действия, уведомляет об этом принципала.

Наследование по завещанию.

Наследование по завещанию. Право на обязательную долю

Каждый гражданин вправе по своему усмотрению завещать иму­щество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также вклю­чить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. В этом проявляется принцип свободы заве­щания. На завещателя не может быть возложена обязанность сооб­щать кому бы то ни было о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащих­ся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопо­ставления этого положения с другими положениями и смыслом заве­щания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

Свобода завещания ограничивается лишь правилом об обязатель­ной доле в наследстве, согласно которому несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя на­следуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Эта доля называется обязательной долей.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из ос­тавшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имуще­ства для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Однако право на обязательную долю может быть ограничено. Если осуществление этого права повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, твор­ческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного поло­жения наследников, имеющих право на обязательную долю, умень­шить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Совершение завещания — это единственный возможный способ распорядиться имуществом на случай смерти. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Оно может быть совершено только полностью дееспособным гражданином и только лично, а не через представителя. При этом в завещании могут содержаться распоряжения только одно­го гражданина.

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или не­скольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Имущество, завешанное двум или нескольким наследни­кам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. В завещании могут содержаться распоряжения о любом иму­ществе, включая то, которое может быть приобретено завещателем в будущем.

В завещании может быть сделано распоряжение о завещательном отказе, т.е. возложении на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо I обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые вправе требовать исполнения этой обязанности. Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Содержание завещания может исчер­пываться завещательным отказом.

Кроме того, завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Возложение такой обязанности называется завещательным воз­ложением.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удос­товерено нотариусом, а в специально предусмотренных законом случаях — другими лицами (например, в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке, — служащим банка). Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Допускается составление за­крытого завещания, т.е. передача завещания нотариусу в запечатан­ном конверте в присутствии двух свидетелей без ознакомления кого-либо, включая нотариуса, с содержанием завещания.

Отступление от правила о нотариальном удостоверении завещания допускается в виде исключения в случае составления гражданином за­вещания в положении, явно угрожающем его жизни, если он в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности со­вершить завещание по общим правилам. В этом случае гражданин , может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме, и такой документ признается его завеща­нием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноруч­но написал и подписал его и если из содержания этого документа сле­дует, что он представляет собой завещание. Завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Способы расчетов.

Расчетные отношение – урегулированные нормами права об-венные отношения, в кот должник рассчитывается ден средствами с кредитором по обязательству ч/з учреждения банка. Существует две формы расчетов: наличные и безналичные. Расчеты с участием граждан, не связанных с осуществлением предпринимательской д-ти, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы и в безналичном порядке. Расчеты между юр лицами, а также с участием граждан-предпринимателей производятся, как правило, в безналичном порядке. Расчеты между указанными лицами могут также производиться и наличными деньгами, но размер расчетов наличными деньгами по одному платежу ограничен. Под наличными деньгами понимаются расчеты банковскими билетами, монетами.

Формы безналичных расчетов.

1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом

2. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм расчетов.

Платежным поручением является распоряжение владельца счета (платель­щика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, откры­тый в этом или другом банке. Платежное поручение исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более короткий срок, если это установлено договором банковского счета.

Платежными поручениями производятся:

а) перечисления денежных средств за поставленные товары, выпол­ненные работы, оказанные услуги;

6) перечисления денежных средств в бюджета всех уровней и во вне­бюджетные фонды;

в) перечисления денежных средств в целях возврата/размещения кре­дитов (займов)/депозитов и уплаты процентов по ним;

г) перечисления денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором.

В соответствии с условиями основного договора платежные поручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для осуществления периодических платежей.

Платежные поручения принимаются банком независимо от наличия денежных средств на счете плательщика.

При отсутствии или недостаточности денежных, средств на счете пла­тельщика, а также если договором банковского счета не определены усло­вия оплаты расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств, платежные поручения помешаются в картотеку и оплачиваются по мере поступления средств в очередности, установленной законодатель­ством.

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, при­нимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, про­извести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (исполняющему) произвести такие платежи. Виды аккредитивов:

• покрытый (депонированный), по которому банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму ак­кредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива;

• непокрытый (гарантированный), когда банк-эмитент предоставляет ис­полняющему банку право списывать средства с ведущегося у него кор­респондентского счета в пределах суммы аккредитива. Порядок списания денежных средств с корреспондентского счета банка-эмитента по гаран­тированному аккредитиву определяется по соглашению между банками;

• отзывной - аккредитив, который может быть изменен или отменен бан­ком-эмитентом на основании письменного распоряжения плательщи­ка без предварительного согласования с получателем средств и без ка­ких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств после отзыва аккредитива;

• безотзывной - аккредитив, который может быть отменен только с согла­сия получателя средств. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк может подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккреди­тив). Порядок предоставления подтверждения по безотзывному подтвер­жденному аккредитиву определяется соглашением между банками. Каждый аккредитив должен содержать указание на его вид. Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем средств. Условиями акк­редитива может быть предусмотрен акцепт уполномоченного плательщи­ком лица.

Получатель средств может отказаться от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмот­рена условиями аккредитива.

Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном догово­ре, в котором отражаются следующие условия:

• наименование банка-эмитента; • наименование банка, обслуживающего получателя средств; наименование получателя средств; • сумма аккредитива; • вид аккредитива; • способ извещения получателя средств об открытии аккредитива; • полный перечень и точная характеристика документов, представляе­мых получателем средств; • сроки действия аккредитива; условие оплаты; • ответственность за неисполнение обяза­тельств.

В основной договор могут быть включены иные условия, касающиеся порядка расчетов по аккредитиву.

Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке путем перечисления суммы аккредитива на счет получателя средств. Допускаются частичные платежи по аккредитиву.

За нарушения, допущенные при исполнении аккредитивной формы расчетов, банки несут ответственность в соответствии с действующим за­конодательством.

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посред­ством которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа. Для осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать другие банки (исполняющий банк).

Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требова­ний, оплата которых может производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке), и ин­кассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения пла­тельщика (в бесспорном порядке).

Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются полу­чателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслужи­вающий получателя средств (взыскателя).

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете пла­тельщика и при отсутствии в договоре банковского счета условия об опла­те расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств пла­тежные требования, акцептованные плательщиком, платежные требования на безакцептное списание денежных средств и инкассовые поручения по­мещаются в картотеку с указанием даты.

Оплата расчетных документов производится по мере поступления де­нежных средств на счет плательщика в очередности, установленной зако­нодательством.

Допускается частичная оплата платежных требований, инкассовых по­ручений, находящихся в картотеке.

Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоря­жение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чеко­держателю.

Чекодателем является лицо (юридическое или физическое), имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков, чекодержателем - лицо (юридическое или физичес­кое), в пользу которого выдан чек, плательщиком - банк, в котором нахо­дятся денежные средства чекодателя.

Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодателя.

Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для его предъявления к оплате.

Для осуществления безналичных расчетов могут применяться чеки, выпускаемые кредитными организациями.

Форму чека кредитная организация определяет самостоятельно.

Билет 28. Задаток.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Из определения задатка можно вывести три основные его функции:

1) платежная - задаток передается в счет причитающихся по договору платежей;

2) доказательственная - задаток передается в доказательство заключения договора;

3) обеспечительная - задаток передается стороной договора в обеспечение исполнения его обязательств.

Необходимо подчеркнуть, что задатком может обеспечиваться исполнение только денежного обязательства. При этом соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. Письменная форма соглашения обеспечивает возможность выполнения задатком доказательственной и обеспечительной функций, т.к. в этом случае само письменное соглашение является доказательством заключения договора (например: договора в устной форме). Также только письменная форма соглашения позволяет рассматривать переданную денежную сумму как способ обеспечения исполнения обязательств (задаток) и является основанием возникновения соответствующих правоотношений.

Несоблюдение письменной формы, а также наличие сомнений в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, служит основанием для рассмотрения ее как суммы уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное. В данном случае к отношениям, возникшим из передачи определенной денежной суммы, применяются правила, регулирующие предварительную оплату товара (работ, услуг).

Обеспечительная функция задатка заключается в следующих неблагоприятных последствиях, которые наступают для стороны, виновной в неисполнении обеспеченного обязательства:

если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны;

если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (т.е. вернуть переданную ему в качестве задатка денежную сумму и уплатить равную ей сумму).

Сверх того сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

В случае же невиновного неисполнения обязательства задаток должен быть возвращен, в частности, при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения.

Необходимо отметить, что правила о последствия неисполнения обязательства, обеспеченного задатком, применяются только при неисполнении обязательства в полном объеме. В случае же ненадлежащего исполнения обязательства применяются общие правила ответственности за нарушение обязательств.

Наследование по закону

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. При этом доля наследника по закону, умерше­го до открытия наследства или одновременно с наследодателем, пере­ходит по праву представления к его соответствующим потомкам в рав­ных долях (наследование по праву представления).

При наследовании по закону наследниками в равных долях явля­ются:

в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родив­шийся после его смерти; внуки наследодателя и их потомки наследу­ют по праву представления;

во вторую очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) на­следуют по праву представления;

в третью очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюрод­ные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представле­ния;

в четвертую очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя;

в пятую очередь — дети родных племянников и племянниц насле­додателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в шестую очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследода­теля (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных бра­тьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди'и тети);

в седьмую очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха насле­додателя.

К наследникам по закону относятся граждане, которые ко дню от­крытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали со­вместно с ним. При наличии других наследников по закону они на­следуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая при­зывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Наследники каждой последующей очереди призываются к насле­дованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествуюшей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, •когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону и являющиеся при этом нетрудоспособными ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой г очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на [его иждивении, при этом не имеет значения, проживали ли они со­вместно с наследодателем.

Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер. Родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также кровные братья и сестры не наследуют после смерти усыновленного и его потомства. Однако в случае, когда в соответствии с семейным законодательством усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими кровными родст­венниками, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти таких родственников, а они наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Лицензирование предпринимательской деятельности.

1. Настоящим Положением регулируются отношения по лицензированию отдельных видов деятельности, указанных в перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии) (далее - лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, за исключением:

деятельности, связанной со специфическими товарами (работами, услугами);

внешнеэкономической деятельности по ввозу и (или) вывозу отдельных товаров;

деятельности, осуществляемой воинскими частями (учреждениями) Вооруженных Сил и другими воинскими формированиями, органами внутренних дел, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в соответствии с задачами, возложенными на них законодательством;

деятельности, лицензируемой Национальным банком.

(часть 1 пункта 1 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 03.05.2004 N 2)

Президентом Республики Беларусь могут быть определены иные, кроме лицензирующих, органы, наделенные полномочиями на приостановление, прекращение действия лицензий и аннулирование лицензий на отдельные виды деятельности, а также установлены особенности осуществления этих действий.

(часть 2 пункта 1 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 09.09.2005 N 11)

Если нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Положении, то применяются правила международных договоров.

2. В настоящем Положении употребляются следующие основные термины и определения:

лицензиат - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, осуществляющее адвокатскую или частную нотариальную деятельность, имеющее лицензию;

лицензионные требования и условия - совокупность установленных законодательством требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии при ее выдаче и к лицензиату при осуществлении им деятельности, на которую требуется лицензия;

лицензирование - комплекс реализуемых государством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением изменений и (или) дополнений в лицензии, приостановлением, возобновлением, продлением срока действия лицензий, прекращением их действия, контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий;

лицензирующие органы - республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Национальный банк, местные исполнительные и распорядительные органы, другие государственные органы, уполномоченные в соответствии с настоящим Декретом осуществлять лицензирование;

лицензия - специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом соискателю лицензии или лицензиату;

реестр лицензий - совокупность данных, формируемых лицензирующим органом о выданных лицензиях, их дубликатах, внесении изменений и (или) дополнений в лицензии, приостановлении, возобновлении, продлении срока действия лицензий, прекращении их действия, и иных сведений в соответствии с настоящим Положением;

соискатель лицензии - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением с приложением необходимых документов для получения лицензии, а также физическое лицо, ходатайствующее о предоставлении ему права занятия адвокатской или частной нотариальной деятельностью.

3. Право на получение лицензии имеют:

юридические лица и индивидуальные предприниматели (если законодательными актами не установлено, что право на осуществление лицензируемых видов деятельности, а также отдельных работ и услуг, составляющих соответствующий вид деятельности, имеют только юридические лица);

(абзац 2 пункта 3 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 09.09.2005 N 11)

физические лица, ходатайствующие о предоставлении им права занятия адвокатской или частной нотариальной деятельностью.

4. Лицензия выдается на конкретный вид деятельности (с указанием работ и услуг, составляющих этот вид деятельности) и действует на всей территории Республики Беларусь или ее части в соответствии с законодательством.

Билет 29.

Формы и виды гражданско – правовой ответственности.

Это особая мера имущ. воздействия на лицо, нарушившее гражд. законод-во, права и интересы др. лиц.

Осн-ные формы : взыскание убытков, неустойки.

Ответств-ть сост. в наступлении для правонарушителя неблагопр. матер. последствий, выражающихся в уменьшении его имущ-ва.

Условия наступления:

1) противоправность поведения должника

2) наличие убытков,возникших у кредитора вследствие нарушения обяз-в должником

3) непосредственная причинная связь м-ду нарушением обяз-в должником и возникшими у кредитора убытками

4) вина в противоправном поведении, приведшем к нарушению обя-в и возникновению убытков.

Ответст-ть за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.

Несовершеннолетними в возрасте до 14 лет.

За вред, причиненный ими, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред причинен не по их вине. Если малолетний причинил вред, когда он нах-ся под надзором образовательного, воспитательного, учебного или иного учреждения, кот. обязано осущ-ть за ним надзор, отв-ть возлагается на учреждение, если оно не докажет,что вред возник не по его вине.

Отв-ть несут оба родителя, в т.ч. и тот, кот. проживает отдельно от ребенка.

Если будет доказано, что причинение малолетним вреда имело место как по вине учреждения, так и по вине родителей, вред возмещается по принципу долевой отв-ти.

Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Такие несовершеннолетние несут отв-ть на общих основаниях. Однако чаще всего они не м. возместить ущерб ввиду отсуствия у них достаточных ср-в. Тогда отв-ть несут родители, попечители, соотв. учреждения. Но если у несовершеннолетнего появились свои доходы, то эта отв-ть с родителей, ... снимается.

Недееспособными, ограниченно недееспос., а также лицами, не способными понимать значение своих действий.

Граждане, признанные недееспос., не м. совершать гр.-прав. сделок, а также нести отв-ть за причиненный вред. Вред возмещается их опекунами или орг-ями, обязанными осущ-ть за ними надзор.

Однако сам причинитель вреда м. отвечать за свои действия в сл., если опекун умер или не имеет достаточно ср-в для возмещения вреда, а также если сам причинитель вреда обладает такими ср-вами.

Вред, причиненный ограниченными в дееспос., возмещается самим причинителем.

Лицо, признанное невменяемым отв-ти не несет.

Принятие и отказ от наследства.

Принятие наследства 1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. 2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. 3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками Статья 1153. Способы принятия наследства 1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия , или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства Статья 1154. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования 3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156). Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве (статья 1149); если наследнику подназначен наследник (статья 1121). 2. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Статья 1161. Приращение наследственных долей 1. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника наследство переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. 2.

Охрана наследства и управление им 1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (статья 1134), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания. Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, . 5. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. 6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. 7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом.

Государственное регулирования ценообразования.

Регулируемые цены (тарифы) в Республике Беларусь применяются на:

товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь и включенных в государственный реестр;

отдельные социально значимые товары (работы, услуги), конкретный перечень которых устанавливается Президентом или по его поручению Советом Министров Республики Бе

Ответственность юридических и должностных лиц, предпринимателей за нарушение законодательства Республики Беларусь о ценообразовании

Юридические и должностные лица, предприниматели несут ответственность за:

нарушение установленных соответствующими государственными органами уровней регулируемых цен (тарифов), завышение или занижение цен (тарифов), в том числе предельных торговых надбавок (скидок), а также установленного порядка их определения;

применение свободных цен (тарифов), торговых надбавок (скидок) на товары (работы, услуги), в отношении которых применяется государственное регулирование;

нарушение установленного порядка исчисления затрат, включаемых в себестоимость товаров (работ, услуг) при определении цен (тарифов);

нарушение установленного порядка декларирования и применения цен (тарифов).

К юридическим лицам, предпринимателям, допустившим нарушения, предусмотренные настоящей статьей, применяются санкции в виде взыскания в доход соответствующего бюджета выручки, полученной в результате завышения цен, либо суммы средств, недополученных в результате применения цен ниже установленных государственными органами, осуществляющими регулирование и контроль за ценообразованием, и наложения штрафа в таком же размере.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут взыскание в доход соответствующего бюджета выручки, полученной в результате завышения цен, либо суммы средств, недополученных в результате применения цен ниже установленных государственными органами, осуществляющими регулирование и контроль за ценообразованием, и наложение штрафа в двукратном размере такой выручки (суммы средств).

Указанные в настоящей части штрафы не подлежат уменьшению на сумму налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Руководители юридического лица и другие должностные лица, предприниматели несут иную ответственность за нарушение законодательства о ценообразовании в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность должностных лиц государственных органов, осуществляющих регулирование и контроль за ценообразованием

Должностные лица республиканских органов государственного управления, областных и Минского городского исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих в соответствии с настоящим Законом регулирование и контроль за ценообразованием, несут в соответствии с законодательством ответственность за разглашение представляемой им информации, являющейся коммерческой тайной субъектов ценообразования (юридических лиц, предпринимателей), а также за нарушение законодательства о ценообразовании.

Статья 16. Порядок принятия и обжалования решений государственных органов, осуществляющих регулирование и контроль за ценообразованием

Принятие решений по вопросам, касающимся введения, изменения или прекращения регулирования ценообразования, применения экономических санкций к субъектам ценообразования (юридическим лицам, предпринимателям) за нарушение ими законодательства о ценообразовании, а также обжалование этих решений осуществляются в установленном законодательством порядке.

Билет 30 Основания прекращения обязательств.

Прекращение обязательства означает утрату прав и обязанностей их участниками. Это последний этап существования обязательства. С момента прекращения обязательства ни одна из сторон не обязана совершать действия по его исполнению и не имеет права требовать совершения таких действий. Правовая связь между сторонами прерывается, не вызывая возникновения новых или дополнительных обязанностей (например, уплата неустойки, возмещение убытков).

Прекращение обязательства не всегда означает, что цель сторонами достигнута. Закон предусматривает ряд случаев, когда обязательство прекращается, не будучи выполненным, а кредитор остается неудовлетворенным.

Большинство юридических фактов, как оснований прекращения обязательств, наступает по воле сторон, другие – независимо от их воли.

Одностороннее прекращение обязательств не допускается. Однако законом могут устанавливаться исключения. Например, по договору найма наниматель жилого помещения вправе с согласия членов семьи расторгнуть договор найма (ст. 867 ЖК).

Все способы прекращения обязательств подразделяются на

  • общие – применяются ко всем обязательствам,

  • специальные – прекращают только те обязательства, для которых они специально предусмотрены.

В лекции будут рассмотрены только общие способы прекращения обязательств. Специальные способы прекращения обязательств рассматриваются в особенной части гражданского права при изучении отдельных видов обязательств.