Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры по ГП И ХП.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
1.01 Mб
Скачать

2 Субъекты представительства

В отношениях представительства принято различать трех субъектов – представляемого, представителя и третье лицо, с которым у представляемого возникает правовая связь благодаря действиям представителя. В роли представляемого может выступать любой субъект гражданского права, - юридическое лицо или гражданин независимо от состояния дееспособности.

Круг лиц, которые могут быть представителями, является более узким. Во-первых, представители – граждане должны обладать полной дееспособностью. Во-вторых, юридические лица могут принимать на себя функции представителей, если это не расходится с теми целями и задачами, которые указаны в их учредительных документах. В-третьих, законодательство содержит ряд прямых запретов в отношении выполнения представительских функций некоторыми субъектами гражданского права. Так, не вправе быть представителями в суде судьи, следователи и прокуроры, кроме тех случаев, когда они участвуют в деле в качестве законных представителей недееспособных лиц, либо представителей суда, прокуратуры, либо другого органа расследования.

В качестве третьего лица, с которым представляемый с помощью представителя заключает гражданско-правовую сделку или совершает иное юридическое действие, может выступать также любой субъект гражданского права. Закон лишь запрещает представителю совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.

Правовые связи при представительстве имеют сложную структуру и складываются из трех следующих отношений: 1) между представляемым и представителем; 2) между представителем и третьим лицом; 3) между представляемым и третьим лицом. Первые два звена этой цепочки образуют соответственно внутреннюю и внешнюю стороны непосредственно представительства. Отношения между представляемым и третьим лицом являются результатом осуществления представительства и поэтому представительскими в точном смысле считаться не могут.

3 Отличия представительства от сходных с ним правоотношений

Представительство необходимо отличать от внешне сходных с ним, но имеющих иную юридическую природу действий участников гражданских правоотношений. Так, деятельность представителя не следует отождествлять с выполнением функций посланца и посредника. Представитель хотя и действует от имени представляемого, однако, выражает при совершении сделок и других юридических действий свою собственную волю. С этим обстоятельством, в частности, связаны повышенные требования к его дееспособности, а также прямая зависимость действительности совершенных им сделок с правильным формированием его внутренней воли и адекватным его внешним выражением. В отличие от представителя посланец (посыльный) лишь передает волю (мнение, желание) одного лица другому, но свою собственную волю не выражает. Из этого, в частности, следует, что посланцем может быть и недееспособное лицо.

По признаку выражения воли при совершении сделки представитель отличается и от простого рукоприкладчика, т.е. лица, подписывающего сделку по просьбе другого лица, который вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может подписаться собственноручно. Рукоприкладчик в данном случае не выражает собственной воли и не передает волю такого гражданина, а лишь подтверждает тот факт, что гражданин выразил свою волю.

Посредник (брокер), как и представитель, совершает активные юридические действия, имеющие волевой характер. Однако его действия лишь способствуют заключению договора между сторонами, но сами по себе юридически стороны не связывают. Посредник может подыскать потенциальных партнеров, провести переговоры о заключении сделки с каждым из них, но волю на совершение сделки выражают сами ее будущие участники. Деятельность же представителя не сводится только к такой технической помощи, а выражается в установлении правовых отношений между представляемым и третьим лицом.

Деятельность представителя весьма близка к деятельности комиссионера, который не просто оказывает своим клиентам техническую помощь, но и заключает в их интересах гражданско-правовые сделки. Однако, в отличие от представителя, комиссионер (например, комиссионный магазин) совершает сделки с третьими лицами от собственного имени, и сам приобретает по ним права и обязанности, которые в последующем передает своим клиентам.

Полномочия представителя

Действия представителя создают, изменяют или прекращают гражданские права и обязанности представляемого лишь тогда, когда они совершаются в пределах предоставленных представителю полномочий. Если же представитель превышает свои полномочия, представляемый свободен от каких бы то ни было обязательств перед третьим лицом, с которым представитель вступил в правовые отношения от его имени.

Основания возникновения представительства

Полномочия представителя могут основываться на доверенности, административном акте или законе. Объем и характер полномочий представителя, а также условия их осуществления прямо зависят от лежащих в основе представительства юридических фактов. Соответственно различаются и сами виды представительства: а) представительство, основанное на административном акте, б) представительство, основанное на законе, в) представительство, основанное на договоре.

Представительство, основанное на административном акте, есть такое представительство, при котором представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряжения последнего. Чаще всего оно имеет место тогда, когда орган юридического лица издает приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных представительских функций, например, представительством в суде, составлением юридических актов, заключением сделок и т.д. Полномочия представителя в этом случае определяются изданным административным актом, либо следуют из должностной инструкции работника.

В ряде случаев представительские отношения возникают по прямому указанию закона, оно именуется представительством законным. Так, законными представителями малолетних детей являются их родители, полномочия которых основываются на фактах материнства и отцовства. Аналогичную роль играет усыновление, установление опеки. Особенностями данного вида представительства является то, что, во-первых, оно возникает независимо от волеизъявления представляемого, и, во-вторых, полномочия представителя непосредственно определены законом.

Представительство, основанное на договоре, в отличие от двух рассмотренных выше видов обязательного представительства, является представительством добровольным. Оно возникает по воле представляемого, который определяет не только фигуру представителя, но и его полномочия. Кроме того, на совершение юридических действий от имени представляемого требуется согласие самого представителя. Если стороной такого договора становится лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательства, возникает так называемое коммерческое представительство (ст. 185 ГК РБ). Данный вид представительства имеет ряд существенных особенностей по сравнению с обычным, некоммерческим представительством. Главная из них заключается в том, что коммерческому представителю разрешено быть одновременно представителем разных сторон в сделке. Это допускается тогда, когда обе стороны согласны с таким представительством либо когда оно прямо предусмотрено законом. Коммерческий представитель при этом обязан исполнять данное ему поручение с заботливостью обычного предпринимателя.

Полномочия коммерческого представителя должны быть прямо отражены в договоре, который заключается в письменной форме, либо указаны в выдаваемой ему доверенности. Для представительства перед третьими лицами представляемый обычно выдает представителю особый письменный документ, именуемый доверенностью.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому, для представительства перед третьими лицами (ст. 186 ГК РБ). Чаще всего доверенность выдается для подтверждения полномочий добровольного представительства.

В отличие от договора, регулирующего внутренние отношения между представителем и представляемым, доверенность призвана обеспечить внешний эффект представительства, а именно установить правовую связь между представляемым и третьим лицом посредством действий представителя. Знакомясь с доверенностью, третьи лица, которым она собственно и адресуется, узнают, какими полномочиями обладает представитель. Договор же или иной юридический факт, послуживший основой для выдачи доверенности как таковой, третьих лиц не касается. Любые сделки и иные юридические действия, совершенные представителем в рамках представленных ему полномочий, носят для представляемого обязательный характер. В частности, представляемый не может отказаться от исполнения заключенного на основании доверенности договора, сославшись на то, что представитель нарушил заключенный между ними договор о представительстве, например, отступил от данных ему указаний, если только они не были четко отражены не только в договоре, но и в доверенности.

Требования, предъявляемые к доверенности. Будучи гражданско-правовой сделкой доверенность должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к сделкам законом. В частности, доверенность может быть выдана лишь на совершение правомерных юридических действий; воля представляемого должна формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверенности;

Основные предъявляемые к доверенности требования сводятся к следующему.

1. Доверенность должна быть специальным образом оформлена. Закон определяет доверенность как письменный документ, вне которого доверенности не существует. По общему правилу для действительности доверенности достаточно того, чтобы она была облечена в простую письменную форму. При этом она может быть составлена как в виде особого документа, названного доверенностью, так и в любом другом виде, например, в форме письма, телеграммы и т.п. Важно лишь, чтобы в этом документе были четко отражены полномочия представителя и содержались другие реквизиты, необходимые для доверенности.

В случаях, прямо указанных в законе, к форме доверенности предъявляются повышенные требования. Чаще всего они выражаются в том, что доверенность должна быть определенным образом удостоверена. При этом к нотариально удостоверенным доверенностям закон приравнивает доверенности, указанные в п.3 ст.186 ГК РБ:

  • доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

  • доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, удостоверенные командиром (начальником) этой части.

  • доверенности лиц, находящихся в местах, лишения свободы, удостоверенные начальником места лишения свободы;

  • доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме выдаваемых в порядке передоверия, нотариального или какого-либо иного специального удостоверения не требуют. Однако они должны быть подписаны руководителями или иными уполномоченными лицами этих организаций а приложением печати организации, а доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должны быть подписаны также главными бухгалтерами.

Форма доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей на совершение сделок в области внешней торговли определяются специальными правилами.

2. Доверенность является сугубо срочной сделкой. Максимальный срок ее действия в соответствии со ст.187 ГК РБ составляет три года. Если в доверенности срок ее действия не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Исключение составляет нотариально удостоверенная доверенность, выданная для совершения действий за границей, которая сохраняет силу до ее отмены, если в самой доверенности не содержится указаний о конкретном сроке ее действия. В любом случае в доверенности должна содержаться дата ее совершения, без которой доверенность признается недействительной.

3. Доверенность является именным документом. Это означает, что в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое составило доверенность. При этом доверенность может быть выдана только на имя одного лица.

Заем и кредит.

Предметом договора займа являются вещи, определенные родовыми признаками. Договор займа – реальный договор, считается заключенным с момента передачи денег или вещей. Договор займа может быть возмездным и безвозмездным. ГК предусматривает целевой займ – договор займа с условием использования полученных средств на определенные цели; при нецелевом использовании займа – право требовать досрочного возврата займа и уплаты процентов, если иное не предусмотрено договором. ГК относит к обязательствам договора займа обязательства, которые оформляются векселем, облигациями и государственными ценными бумагами (если соответствует специальному законодательству о векселях и др.) Стороны договора займа – займодавец и заемщик. В качестве займодавца может выступать лицо, имеющее право собственности на соответствующее имущество, так как речь идет о распоряжении имуществом; также финансируемые собственником предприятия, в том числе и казенные. Договор займа может заключаться в устной и письменной форме: В подтверждение договора займа может быть представлена расписка заемщика и другие документы. В случае несоблюдения письменной формы – общие последствия несоблюдения простой письменной формы. Договор займа – односторонний  займодавец имеет только права, заемщик – только обязанности. Заемщик обязан возвратить в установленный срок и порядке сумму договора. Права заемщика – оспаривать договор займа (ст.765) по его безденежности (т.е. деньги не получены или получены в меньшем количестве), когда договор заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения, ввиду стечения тяжких обстоятельств – допускаются свидетельские показания при отсутствии письменной формы. Если доказана безденежность – договор займа считается незаключенным. Если в процессе доказывания будет установлено, что деньги переданы в меньшем количестве – договор считается заключенным на меньшую сумму. Сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления на его счет. Ответственность: п.2 ст.764 – при невозврате в срок суммы на эту сумму начисляются проценты за период до фактического возврата суммы, причем это не проценты по договору, а повышенные проценты. Ст.764 – если нарушен срок возврата части займа, заемщик имеет право требовать досрочного возвращения оставшейся части займа (вместе с процентами). Основания прекращения договора: надлежащее исполнение; досрочное исполнение по инициативе заемщика и в связи с досрочным требованием возврата займа. Кредитный договор – соглашение, по которому банк или иная кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Относительно правовой природы кредитного договора существует дискуссия. Одни авторы считают кредитный договор разновидностью договора займа, другие полагают, что кредитный договор – самостоятельный тип гражданско-правового договора. Кудяков: это финансовый договор; Кузьмин – кредитный отношения являются хозяйственными. Законодатель исходит из того, что кредитный договор является разновидностью договора займа (п.2 ст.771). Кредитный договор имеет специфический предмет регулирования; содержание прав и обязанностей сторон отлично от договора займа; кредитный договор имеет плановый характер; кредитный договор является всегда возмездным; кредитный договор всегда срочный; предметом кредитного договора всегда являются только деньги; предмет договора не становится собственностью кредитополучателя. С другой стороны, и договор займа, и кредитный договор вменяют в обязанность должнику вернуть полученную денежную сумму  это разновидность договора займа. Большинство считает кредитный договор консенсуальным и двусторонним. Заемщиком может быть любое лицо, в том числе и нерезиденты РБ, являющиеся иностранными инвесторами, банки, индивидуальные предприниматели. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, иначе он недействителен. В отношении кредитного договора нет рамок по срокам. срок погашения кредита устанавливается по соглашению сторон. Договор может быть пролонгирован путем подписания дополнения к нему. Стороны могут предусмотреть автоматическое продление или возобновление кредитных отношений. Широко распространены револьвирующие кредиты – автоматически возобновляемые, как правило, на тех же условиях по мере погашения кредита. Распространены ролловерные кредиты, которые возобновляются в дату погашения кредита, или кредиты, которые предоставлены в иностранной валюте и продлеваемые на новый срок в дату истечения срока погашения кредита, но с новым обменным курсом иностранной валюты. Обязанности сторон: банк обязан предоставить предусмотренный договором кредит, осуществлять контроль за целевым использованием и обеспеченностью кредита (имеет соответствующее право производить проверки). Заемщик вправе использовать кредит по целевому назначению, отказаться от получения кредита. Заемщик обязан погасить кредит, предоставить кредитору финансовый отчет, уплатить проценты по договору. Формы ответственности по кредитному договору – уплата неустойки и возмещение причиненных убытков в полном объеме. Конкретизация производится в кредитном договоре. Как правило неустойка взыскивается в виде повышенных процентов при невозврате в срок (определенный законов размер упущенной выгоды). Пленум ВХС разъяснил, что такая ответственность является непрерывно текущей санкцией (пеней), индексации не подлежит, может быть уменьшена судом в исключительных случаях.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Рынок ЦБ – организованный рынок, выполняющий функцию торговли и обращения ЦБ. В РБ отношения по ЦБ регулируются:

  • Ст. 143-150 ГК

  • Закон «о ЦБ и фондовых биржах». (на акции и облигации -- не распространяется на иные ценные бумаги)

  • Закон «об АО, ООО, ОДО»

  • Указ 1П 20.07.98 № 366 «О совершенствовании системы гос. регулирования рынка ЦБ».

  • Указ 19.11.98 №553 « о регулировании вексельного обращения в РБ» -- призывает юр. лица и граждан оформлять обязательства по переводным и простым векселям. Векселями не могут проводиться обязательные платежи в бюджет.

  • Постановление НБ 29.01.92 «о временных правилах выпуска векселей в народном хозяйстве».

  • Постановление СМ 8.05.97 «о защите прав инвесторов» -- т.к. выпуск ценных бумаг связан с большим риском для их владельцев и для государства.

В рамках СНГ принято Соглашение «о регулировании межгос. рынка ЦБ» 22.01.93.

Правительством и НБ 15.10.97 установлен порядок ввоза и вывоза ЦБ. Ввоз – приобретение белорусскими резидентами ЦБ имитентов-нерезидентов. Для ввоза требуется разрешение НБ. Вывоз – продажа ЦБ белорусских эмитентов нерезидентам, регулируется менее жестко. Согласование необходимо лишь когда на вывоз установлены квоты. Сначала была Госинспекция РБ по ЦБ, затем Комитет по ЦБ при МинФине, по Указу 1П №366 98 года – ГосКомитет РБ по ЦБ. 31.07.98 СМ постановлением №1218 утвердил Положение о нем.

Задачи ГосКомитета (ГКЦБ):

  • Осуществление контроля и надзора за рынком, выпуском и обращением ЦБ

  • Регулирование проф. деятельности по ЦБ

  • Регистрация выпусков ЦБ

  • Лицензирование проф. деятельности по ЦБ

ГКЦБ утверждает правила выпуска и регистрации ЦБ, осуществляет гос. регистрацию и ведет реестр ЦБ, утверждает требования к содержанию проекта эмиссии, порядок приобретения крупных пакетов акций, определяет порядок осуществления сделок с ЦБ с участием проф. участников рынка ЦБ.

ГКЦБ 16.07.97 утвердил Положение о совершении сделок с ЦБ, 19.07.97 – Положение о лицензировании проф. и биржевой деятельности по ЦБ, утверждены единые требования к проф. участникам рынка ЦБ, фондовым биржам, их руководителям и сотрудникам от 30.03.99, утверждает порядок ведения и учета депозитарных операций, устанавливает требования к фин. достаточности проф. участников. Размер собственного реального капитала д.б. не менее 50% объявленного Уставного Форда, стоимость текущих пассивов не должна превышать стоимости текущих активов, размер убытков по результатам текущей деятельности в любом из кварталов года – половины размера собственного капитала, задолженность перед кредитором, по платежам в бюджет – ј стоимости собственного капитала.

ГКЦБ определяет состав, содержание и порядок публикации информации, касающейся размещения и движения ЦБ, надзорит за деятельностью фондовых бирж (БелВалФондБиржа – гос. предприятие управляется МинГосИмуществом), устанавливает показатели, ограничивающие риск по операциям с ЦБ, нормативное соотношение задолженности эмитентов по выпущенным облигациям к общей стоимости основных и оборотных фондов (облигации субъектами хозяйствования выпускаются под залог имущества, облигации со сроком обращения до 1 года выпускаются в объеме не более 75% стоимости собственных основных и оборотных фондов, со сроком обращения 1-3 года – не более 50%, свыше 3 лет – не более 25% стоимости на момент принятия решения о выпуске).

Состав и стоимость имущества предлагаемого эмитентом в качестве залога подтверждается аудитором. В объеме залога основные средства должны составлять не менее 75%. ГКЦБ имеет в областях и Минске инспекции. Должностные лица ГКЦБ при выявлении нарушений з/д-ва составляют предписания об их устранении. Предписание рассматривается ГКомЦБ в 15-ти дневный срок. О результатах рассмотрения сообщается в 5-ти дневный срок. Лицо может обжаловать решение в хоз. суд в течение 15-ти дней. Подача жалобы приостанавливает исполнение. Штраф д.б. уплачен нарушителем в 15 дней с момента получения постановления или решения суда об оставлении жалобы без удовлетворения. В 5-ти дневный срок надо сообщить ГКЦБ об оплате.

Понятие ЦБ и их классификация.

Ст. 1 закона «о ЦБ» и ст. 143 ГК дают общее понятие ЦБ. ЦБ – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Т.е. между эмитентом и владельцем ЦБ существуют отношения займа. Отсутствие у ЦБ формы и реквизитов влечет признание ее ничтожной.

ЦБ могут выпускаться в виде отпечатанных на бумаге бланков или в форме записей на счетах. Соответствующие записи ведет у себя эмитент. ЦБ бывают в зависимости от порядка передачи прав по ним:

  • Именные – для реализации имущ. прав необходима регистрация имени владельца ЦБ. Передача ЦБ от одного владельца другому отражается изменением соотв. записей в учете (речь идет об уступке требования).

  • На предъявителя – достаточно предъявления самой ЦБ. Она передается просто путем вручения.

  • Ордерные – права передаются путем совершения на ЦБ передаточной надписи (индоссамента) (вексель, коносамент, чек).

НацБанком предусмотрена возможность выпуска т.н. производных ЦБ. Они в своей основе имеют базовый актив. Положение «о производных ЦБ» утв. Пост. НБ 21.01.97.

Производные ЦБ – документы, которые предоставляют права и устанавливают обязанности по покупке или продаже ЦБ (базисного актива).

Базисный актив – ЦБ, которые являются предметом купли-продажи посредством производных ЦБ.

Производными ЦБ являются опцион, фьючерсные и форвардные контракты, которые заключаются только в письменной форме. Для обеспечения сделок с производными ЦБ вносятся залоги.

Опцион – контракт, по которому одна из сторон приобретает право на покупку (продажу) определенного базисного актива по фиксированной цене, действующей в течении срока, указанного в контракте. Другая сторона обязуется за опцион (премию) обеспечить осуществление этого права. Бывают: опцион на покупку (Колл) и опцион на продажу (Пут). Главная обязанность покупателя – оплатить опцион, премию.

Фьючерсный контракт – контракт на покупку-продажу базисного актива в день, установленный контрактом по фиксированной цене.

Форвардный контракт -- это согласие об обязательной покупке-продаже базисного актива в день, установленный контрактом по фиксированной цене.

С точки зрения процедуры выпуска выделяют:

  • Эмиссионные ЦБ – выпускаются единовременно в большом количестве с одинаковой номинальной стоимостью (акции, облигации). Это позволяет привлечь значительные денежные ресурсы единовременно за счет большого количества инвесторов.

  • Не эмиссионные ЦБ – выпускаются отдельными единичными экземплярами различного номинала, предназначенные для привлечения ресурсов постепенно в процессе текущей деятельности (депозитные сберегательные сертификаты).

По статусу лиц, выпускающих ЦБ, различают:

  • Гос. ЦБ – государством или административно-территориальной единицей (чеки «Имущество», ГКО, ГДО).

  • Частные ЦБ – ответственность по ним несут соответствующие организации, которые их выпускают.

В зависимости от нац. принадлежности лиц, их выпустивших:

Национальные ЦБ; Иностранные ЦБ

Это важно при регулировании порядка их ввоза-вывоза.

Отдельные виды ЦБ.

Ст. 144 ГК к ЦБ относит:

Гос. Облигации; Облигации; Векселя; Чеки; Депозитные сберегательные сертификаты; Коносаменты; Акции; Приватизационные ЦБ;

З/д-во различает простые, привилегированные и золотые акции. АО вправе выпускать привилегированные акции на сумму не более 10% УФ. Акции м.б. предъявительными или именными, свободно обращающимися или с ограниченным кругом обращения. Так, в ЗАО они распространяются между учредителями.

Облигации - ЦБ, которая подтверждает обязательство эмитента возместить в установленный срок владельцу бумаги ее номинальную стоимость, а также выплатить фиксированный процент (и иное вознаграждение). Доход по облигациям выплачивается в порядке, предусмотренном условиями выпуска. По облигациям целевых займов владельцу облигаций предоставляется право на приобретение соответствующих товаров.

Вексель – ЦБ, которая удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя или иного указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока владельцу векселя (векселедержателю). Векселя бывают:

  • Простые – выписываются должником (соло-вексель). Это безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную суму денег предъявителю векселя или иному обозначенному в векселе лицу, или тому, кого она укажет через установленный срок.

  • Переводные – выписывается кредитором (тратта). Это ЦБ, содержащая письменные безусловные указания векселедателя (трассант) плательщику (трассату) уплатить определенную сумму держателю векселя в установленный срок. В РБ все векселя должны быть товарными, кроме векселей СМ и НБ.

Депозитный сертификат – письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств. Дает право вкладчику (его преемнику) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и % по нему. Он может быть выдан только юридическому лицу и права по нему м.б. переданы только юр. лицу.

Сберегательный сертификат выдается и может быть передан только физическому лицу.

Переуступка сертификатов оформляется на их бланках и заверяется печатью банка.

Чек - ЦБ, которая содержит ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю указанную сумму.

Коносамент - товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом и получить груз после завершения перевозки. Коносамент м.б. предъявительным, ордерным, именным.

Билет 15.

Понятие и виды сроков в гражданском праве.

Сроком в гражданском праве называется календарная дата либо период времени, с которым закон связывает возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. Связь сроков с правовыми последствиями означает, что они входят в состав юридических фактов и в силу объективной независимости течения времени от сознания и деятельности людей именуются событиями.

Сроки можно классифицировать по различным основаниям.

По способу установления различаются:

  • сроки, предусмотренные законодательством, например, срок действия доверенности, принятия наследства;

  • договорные сроки, устанавливаемые и изменяемые по взаимному согласию участниками сделки;

  • сроки, назначаемые судом при рассмотрении конкретных дел.

Сроки, установленные законодательством, делятся на императивные и диспозитивные. Императивные сроки не могут быть изменены соглашением сторон (например, претензионные сроки, сроки исковой давности, приобретательной давности). Диспозитивные сроки установлены законом, но могут быть изменены соглашением сторон (к примеру, согласно п.3 ст.415 ГК – сроки при заключении договора).

По назначению выделяют

  • сроки осуществления гражданских прав;

  • сроки исполнения обязанностей;

  • сроки защиты гражданских прав в случае их нарушения.

Сроки осуществления гражданских прав, в свою очередь, делятся на:

- пресекательные (преклюзивные), т.е. срок, предоставленный управомоченному лицу для реализации субъективного права. Пресекательные сроки устанавливаются только нормативными актами. С истечением пресекательного срока управомоченное лицо утрачивает возможность реализации принадлежащего ему права;

- гарантийные сроки, т.е. период времени, в пределах которого обязанное лицо (изготовитель, поставщик, продавец) отвечает за ненадлежащее качество изделий длительного пользования или выполненных работ. Они устанавливаются стандратами, нормативно-технической документацией либо соглашением сторон;

- претензионные сроки, в течение которых управомоченное лицо должно до обращения с иском в суд предъявить требование в письменной форме (претензию) обязанному лицу о добровольном восстановлении нарушенного права. Обязательный претензионный порядок применяется при разрешении имущественных споров между организациями транспорта и связи с их клиентами. Обращение в суд без предъявления претензий другой стороне является основанием для отказа в принятии заявления о возбуждении дела.

Сроками исполнения обязанностей называются сроки, в течение которых участник правоотношения должен совершить действие, составляющее содержание его обязанности. С его началом совпадает начало осуществления прав другой стороной. В большинстве случаев сроки исполнения обязанностей устанавливаются в договоре его участниками. Для исполнения обязанности в целом определяется общий срок, а при длящихся отношениях предусматриваются частные (промежуточные) сроки исполнения, например, декадные и месячные сроки поставки продукции (товаров), сроки периодических платежей за товары, купленные с условием о рассрочке оплаты.

Исчисление сроков. Сроки в гражданском праве определяются различными способами: календарной датой, истечением периода времени (годами, кварталами, месяцами, неделями, днями или часами), а также указанием на событие, которое обязательно должно наступить.

Правильное исчисление срока зависит от определения его начала и окончания. Согласно ст.192 ГК РБ течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. Так, срок действия доверенности начинает течь на следующий день после ее оформления.

Окончание срока определяется правилами ст. 193-195 ГК РБ.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока, а исчисляемый месяцами - в соответствующее число последнего месяца срока. Например, течение годичного срока, начавшегося 1 сентября, закончится 1 сентября следующего года, то есть окончание срока приходится на такую же дату, какой было определено его начало. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В последний день срока установленные действия могут быть выполнены до 24 часов. Но если действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в данной организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Все письменные заявления и извещения, сданные на почту, телеграф или иное учреждение связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

Договор финансирования под уступку денежного требования(факторинга)

По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступит! финансовому агенту это денежное требование. Этот договор именуется также договором факторинга.

Договора факторинга возмездный и может быть как реальным, так и консенсуальным. По общему правилу, цель факторинга заключается! в получении клиентом денежных средств в обмен на уступаемое им право требования.

В качестве финансового агента могут выступать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие специальную лицензию на деятельность такого рода. Клиентом по договору факторинга может быть любое лицо.

Предмет договора факторинга — денежное требование, уступаемое в целях получения финансирования. Это может быть как существующее требование, т.е. требование, срок платежа по которому уже наступил, так и будущее требование, т.е. право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем. Существующее требование должно быть определено в договоре таким образом, который позволяет идентифицировать это требование уже в момент заключения договора, а будущее требование — не позднее, чем в момент его возникновения. Отсутствие такой определенности влечет признание договора факторинга незаключенным.

Момент перехода будущего требования определен в п. 2 ст. 826 ГК: такое требование считается перешедшим к финансовому агенту! после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, являющихся предметом договора.

Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после наступления этого события. При этом в каком-либо дополнительном оформлении уступки денежного! требования нет необходимости.

Форма договора факторинга определяется правилами ст. 389 ГК. Поскольку денежное требование, передаваемое по договору факторинга, практически во всех случаях вытекает из сделки, для которой обязательна письменная форма, то и сам договор факторинга должен быть заключен в письменной форме (простой или квалифицированной), а в установленных законом случаях подлежит государственной регистрации.

Клиент несет перед финансовым агентом ответственность за дей­ствительность уступаемого денежного требования, если договором факторинга не предусмотрено иное. Денежное требование признается действительным, если одновременно выполняются следующие усло­вия: клиент обладает правом на его передачу; в момент уступки тре­бования ему не известны какие-либо обстоятельства, вследствие ко­торых должник вправе не исполнять уступаемое требование. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должником переданно­го требования клиент перед финансовым агентом не отвечает, если договором факторинга не предусмотрено иное.

Обязанность должника в договоре факторинга произвести платеж финансовому агенту наступает лишь при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об ус­тупке денежного требования данному финансовому агенту и в уведом­лении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.

Разгосударствление и приватизация. Понятие разгосударствления и приватизации государственной собственности. З-во о разгос и приватизации. Разгосударствление — передача от государства физ. или юр. лицам частично или полностью функции непосредственного руководства и управления хоз. субъектами.

Приватизация — может рассматриваться как один из видов разгосударствления и состоит в приобретении физ. и юр. лицами права собственности на принадлежащие государству объекты. В результате приватизации государства утрачивает полностью или частично права пользования, владения и распоряжения гос. собственностью.

Разгосударствление и приватизация обеспечивают реальное многообразие форм собственности. Они преодолевают гос. монополизм и, в конце концов из всех концов мы наконец найдем конец, создают условия для развития предпринимательства.

Законодательную основу этих действий представляет:

1. О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в РБ — Закон РБ

2. О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в РБ — Декрет - Президент РБ

3. Об именных приватизационных чеках РБ — Закон РБ - Верховный Совет РБ

4. О приватизации жилищного фонда в РБ — Закон РБ - Верховный Совет РБ

6. О порядке передачи земельных участков в собственность юридических лиц (их собственников) и форм государственных актов на право собственности на землю юридического лица (его собственника) и иностранного государства — Указ - Президент РБ

Субъекты и объекты приватизации.

Субъектами, приобретающие гос. собственность:

Граждане РБ; Юр. лица РБ, относящиеся к негосударственной форме собственности; Иностранные юр. Лица; Иностранные физ. лица

Негосударственными юр. лицами признаются те, у которых более 50% в Уставном капитале доля частных лиц. Новейшее законодательство сняло ограничение для участия в приватизации иностранным инвесторам (могут приобретать в собственность даже земельные участки).

.

Формы и способы разгосударствления и приватизации государственной собственности.

Разгосударствления и приватизация объектов гос. собственности осуществляется в форме безвозмездной передачи и в форме продажи.

Статья 10. Цель безвозмездной передачи государственной собственности

Целью безвозмездной передачи части государственной собственности только гражданам РБ является обеспечение социального равенства в процессе приватизации на этапе перехода к рыночной экономике. — субъектами могут быть только граждане !!!

И в рамках программ приватизации государство постоянно определяет перечень объектов, которые подлежат безвозмездной передаче в соответствии с квотами, а именно, имеется жилищная квота, формируемая на основе закона "о разгосударствлении и приватизации" и закона "об именных приватизационных чеках".

Данные квоты используются в первую очередь по целевому назначению. Жилищная квота используется для приватизации жилья, уплаты паевого взноса в ЖСК, а при невозможности использования жилищной квоты частично или полностью по целевому назначению она м.б. направлена на приватизацию имущества гос. предприятий, и граждане могут объединить в этом случае квоты по коэффициенту, определяемому Правительством (только жилье в имущество). Но квоты на имущество используются только для вложения: в имущество приватизированных предприятий.

Для реализации квот гражданам выдаются именные приватизационные чеки "Жильё" и "Имущество", которые являются именными ЦБ, которые свидетельствуют о праве владельца на долю в приватизируемой гос. собственности и выражает размер этой доли. Но наблюдается и либерализация приватизации — Декрет №3 в п.1.10. —- 1.10. при обмене именных приватизационных чеков "Имущество" на акции открытых акционерных обществ, а также при выкупе арендными предприятиями арендованного имущества члены трудовых коллективов и приравненные к ним лица имеют право использовать чеки, выданные им лично, а также полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи),

при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные близким родственникам.

Порядок выпуска и обращения приватизационных чеков, гарантии их владельцам установлены законом "об именных приватизационных чеках" — эмиссия и сколько их выдается каждому.

Срок обращения именных приватизационных чеков постоянно продлевается: сначала он был до 31.12.96, затем продлен до 1.07.99, а сейчас завис (переглючило) — и если не примут Постановление - то государство должно их выкупить.

Т.р. разгосударствление в процессе приватизации осуществляется следующими путями:

  • Через создание ОАО на базе гос. имущества

  • Путем продажи объектов гос. собственности на аукционе с условиями или без условий, или конкурсы

  • В связи с выкупом арендованного имущества арендованным предприятием

В случае продажи объекта на аукционе он приобретается физ. или юр. лицами на открытых торгах. И в РБ это наиболее оптимальный вариант, т.к. он наиболее эффективен при определении рыночной стоимости объектов; т.к. является открытым, то снижает возможность коррупции, позволяет приватизировать без приостановки функционирования объекта. Аукционы проводятся гласно, а не менее чем за 1 месяц до проведения - публикуется информационное сообщение в газетах, которое дает полное представление об объекте, в т.ч. об адресе, стоимости имущества, площади земельного участка, условий продажи, даты, времени и места проведения аукциона, контактный телефон и проч. Если речь идет о предприятии: +численность работающих, финансовое состояние и др. Если аукцион проводится с условиями, то в их качестве выдвигаются как правило следующие требования: сохранение или создание рабочих мест, выполнение инвестиционных программ и проч. Победителем аукциона является тот, кто предложил в ходе торгов максимальную цену и по завершении торгов победитель подписывает договор купли-продажи, и договор этот подлежит регистрации в органе приватизации в течение 10 дней после подписания. Но во всех случаях свидетельство о праве собственности выдается органом приватизации лишь после полной оплаты стоимости.

Билет 16

Понятие и сроки исковой давности

Исковой давностью называется срок, установленный законодательными актами для защиты нарушенного субъективного права путем предъявления иска в суд.

В иске заинтересованного лица содержится одновременно два требования: одно обращено к суду, призванному в принудительном порядке защитить нарушенное право, другое – к лицу, нарушившему субъективное право истца. В таком случае участнику для осуществления нарушенного права законодательство предоставляет определённое время, в течение которого он может просить суд о применении мер принудительного характера к лицу, нарушившему право.

Нормы, определяющие продолжительность сроков исковой давности и порядок их исчисления, являются императивными. Стороны не вправе своим соглашением удлинять или сокращать продолжительность сроков давности, определять момент отсчета, изменять порядок исчисления, основания приостановления и перерыва их течения (ст. 199 ГК РБ). Вместе с тем исковая давность применяется судом не по собственной инициативе, как бы автоматически, а только по заявлению стороны в споре (как правило, ответчика), сделанному до вынесения решения.

Институт исковой давности, устанавливая пределы осуществления требований о защите нарушенного права во времени, обеспечивает своевременное предъявление иска заинтересованной стороной к обязанному лицу, что вносит ясность и определенность в осуществление прав и исполнение обязанностей участниками гражданско-правовых отношений. Нормы об исковой давности не допускают, чтобы право неопределенно долго находилось под угрозой возникновения спора по поводу его законности, а в случае нарушения – оставалось незащищенным.

Применение исковой давности способствует всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств при рассмотрении каждого гражданского дела. По прошествии длительного времени с момента нарушения права письменные доказательства, имеющие значение для разрешения спора, могут быть утрачены, свидетели могут отсутствовать или забыть о существе спора.

Виды сроков исковой давности. Начало течения исковой давности

Сроки исковой давности подразделяются на общие и специальные.

Согласно статьи 197 ГК РБ общий срок исковой давности продолжительностью 3 года независимо от субъектного состава участников спора распространяется на все виды требований, кроме тех, для которых законодательными актами предусмотрены специальные сроки, или исключенных из-под действия исковой давности.

Специальные сроки исковой давности могут быть сокращенными или более продолжительными по сравнению с общим сроком.

Так, годичный срок давности установлен по искам: о признании недействительной оспоримой сделки и последствий ее исполнения (пункт 2 статья 182 ГК РБ); связанным с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, кроме требований в отношении зданий ,сооружений и иных построек(пункт 1 статьи 678 ГК РБ); вытекающих из перевозки груза всеми видами транспорта (пункт 3 статьи 751 ГК РБ). 3-месячный срок давности установлен для требований участника общей долевой собственности о переводе на него прав и обязанностей покупателя при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки (пункт 3 статьи 253 ГК РБ).

Сокращенные сроки давности призваны не только ускорить защиту и принудительное восстановление нарушенных прав, но и сократить разрыв во времени между допущенным правонарушением и применением мер принуждения к стороне, не исполнившей возложенную на нее обязанность, что способствует правильному разрешению спора.

Более длительный, по сравнению с общим, срок давности продолжительностью 10 лет установлен для исков о признании недействительными ничтожных сделок (пункт 1 статья 182 ГК РБ).

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В начале течения срока исковой давности выделяют два основных момента:

  • объективный – момент нарушения одним лицом субъективного права другого лица;

  • субъективный – момент, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Путем предъявления иска заинтересованное лицо получает возможность осуществления нарушенного права с помощью суда.

На определение начала течения срока давности не влияет то обстоятельство, что управомоченное лицо не имеет сведений о нарушителе его права.

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности

Приостановление срока исковой давности вызывается определенными обстоятельствами, создающими невозможность или препятствие своевременного предъявления иска в защиту своих прав.

Исчерпывающий перечень обстоятельств, которые могут служить для приостановления течения срока исковой давности, устанавливается статьей 203 ГК РБ:

  1. чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Непреодолимой силой признаются стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы), а также такие общественные явления, как забастовки, эпидемии, эпизоотии. Обстоятельство непреодолимой силы нельзя предвидеть и предотвратить с помощью имеющихся в обществе средств;

  2. пребывание истца или ответчика в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, переведенных на военное положение. Достаточно того, чтобы на военное положение было переведено то воинское подразделение, где находится истец или ответчик. Обычное прохождение истцом или ответчиком службы не является основанием для приостановления течения срока давности;

  3. установленная Советом Министров Республики Беларусь отсрочка исполнения обязательств (мораторий). Мораторий – исключительное явление, вызванное обстоятельствами внутреннего и международного характера. Он может быть частным, то есть затрагивающим исполнение обязательств определенного вида, и общим, если распространяется на все обязательства. Объявление моратория не прекращает действие самого обязательства, а лишь переносит его исполнение на более поздний срок;

  4. приостановление действия акта законодательства, регулирующего соответствующее отношение.

Наличие приостанавливающих исковую давность обстоятельств принимается во внимание лишь при условии, что они возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев - в течение срока давности.

Обстоятельства, прекратившееся ранее указанного времени не приостанавливают течение срока исковой давности, поскольку предполагается, что потерпевшая сторона имеет достаточно времени для предъявления иска.

Со дня прекращения действия обстоятельства, послужившего основанием для приостановления , течение срока исковой давности продолжается, при этом оставшаяся часть удлиняется до 6 месяцев, а 6-месячный или менее продолжительный срок полностью восстанавливается.

Перерыв срока исковой давности означает, что при наличии определенных оснований его течение прекращается вовсе. В отличие от случаев приостановления, после перерыва давностный срок начинает течь сначала. Время, истекшее до перерыва, погашается и не засчитывается в новый срок.

Основания перерыва течения срока исковой давности:

  1. предъявление иска в установленном порядке, причем иск должен быть предъявлен в соответствии с правилами гражданского процессуального права (надлежащим истцом к надлежащему ответчику с соблюдением требований о подведомственности и подсудности). Нарушение установленного порядка предъявления иска служит основанием оставления иска без рассмотрения и не влечет перерыва давности;

  2. совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга, которые могут выражаться в письменном обещании обязанного лица исполнить обязанность, просьбе об отсрочке платежа. Признание долга имеет правовое значение при условии, что оно сделано после наступления срока исполнения обязательства, но до истечения срока исковой давности.

Своевременному предъявлению иска могут препятствовать не зависящие от истца обстоятельства при отсутствии оснований для приостановления или перерыва срока исковой давности. При этом уважительными признаются тяжелая болезнь, беспомощное состояние, длительная командировка. Причины пропуска срока суд может принять во внимание и признать их уважительными, если они имели место в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев – в течение срока давности. В таких случаях срок исковой давности может быть восстановлен.

Требования юридических лиц о восстановлении пропущенного срока рассматриваться не могут, что становится дополнительным стимулом для своевременной защиты своих прав и интересов.

Последствия истечения срока исковой давности

Суд обязан принять к рассмотрению требования о защите нарушенного права независимо от истечения срока исковой давности, поэтому право на предъявление иска в процессуальном смысле не погашается действием исковой давности в связи с отсутствием каких-либо сроков на предъявления иска судья не вправе отказать в принятии заявления либо возвратить его истцу, сославшись на то, что срок давности по исковому требованию истёк. Установление нового порядка исключало бы возможность законодательного закрепления правила о защите нарушенного права гражданина при восстановлении срока давности, пропущенного по уважительной причине.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Это правило отражает назначение института исковой давности: несвоевременное предъявление иска лишает управомоченное лицо возможности осуществить нарушенное субъективное право в принудительном порядке. Пропуск срока давности – это самостоятельное основание к отказу в иске.

С истечением срока исковой давности по главному требованию истекшим считается и срок исковой давности по дополнительным требованиям (взыскание неустойки, процентов, задатка и т.д.). Они прекращаются вместе с основным требованием, исполнение которого обеспечивают, и не могут существовать без него самостоятельно.

Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Под неосновательным обогащением как действием понимается приобретение или сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом (при­обретателем) за счет другого лица (потерпевшего).

Термин «неосновательное обогащение» применяется и для обозначения результата этого действия, т.е. как само неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК, такое имущество должно быть возвращено потерпевшему приобретателем, за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК. В отличие от обязательств из причинения вреда, обязанность возвратить неосновательное обогащение возника­ет независимо от того, явилось ли оно результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Существует перечень изъятий из общего принципа обязательности возврата неосновательного обогащения. В частности, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения I имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что потерпевший знал об отсутствии обязательства либо предоставил имущество в целях благотво­рительности.

Органы приватизации, их права и обязанности.

Общее управление приватизацией в стране возлагается на Министерство по управлению гос. имуществом и приватизацией, а на местах соответствующими полномочиями пользуются местные исполнительно-распорядительные органы. На них в целом возлагается:

  • Разработка программ приватизации

  • Организация их реализации в соответствии с законодательством

  • Создание комиссий по приватизации

  • Проведение конкурсов и аукционов по продаже объектов

  • Принятие решений о приватизации

  • Они уполномочены выступать учредителями ОАО, создаваемыми в связи с разгосударствлением.

Билет 17.

Право собственности в системе вещных прав.

Понятие и содержание права собственности

Гражданское законодательство разделяет все гражданские права на вещные и обязательственные. Вещное право – одна из важнейших частей гражданского права. Суть его состоит в том, что субъект этого права удовлетворяет свои интересы, воздействуя на вещь, находящуюся в сфере его деятельности непосредственно.

Вещные права можно разделить на две группы:

- право собственности

- другие вещные права.

Право собственности по объему правомочий выгодно отличается от других вещных прав. Собственник обладает наиболее полными и широкими полномочиями, которые ограничены только законодательными актами.

Право собственности можно рассматривать в объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле право собственности – это совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность определенного имущества физическим или юридическим лицам, определяющих содержание их правомочий и обеспечивающих защиту прав и законных интересов собственника. В субъективном смысле право собственности представляет собой правомочия собственника имущества владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Гражданский кодекс Республики Беларусь раскрывает содержание права собственности посредством известной триады правомочий собственника. Согласно ст.210 п.1 ГК собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник осуществляет свои правомочия

  • собственной властью

  • в собственном интересе

  • по собственному усмотрению

  • независимо от других лиц.

Право владения – возможность осуществления фактического господства над вещью. Различают владение собственника и владение несобственника. Владение собственника имеет своим основанием право собственности и является законным. Владение несобственника может базироваться на определенном правовом основании (титуле), тогда оно является законным. Титулом законного владения может быть акт законодательства, административный акт или договор. Владение несобственника, не имеющего правового основания, является незаконным. Например, владение имуществом, похищенным или иным способом выбывшим из владения собственника помимо его воли.

Незаконное владение может быть добросовестным и недобросовестным. Добросовестным владельцем признается незаконный владелец, который не знал и не должен был знать о незаконности своего владения. Недобросовестным владельцем является тот, кто знал или должен был знать о незаконности своего владения.

Право пользования – это возможность осуществлять эксплуатацию имущества, извлекать из него полезные свойства, получать плоды и доходы. Оно обеспечивает удовлетворение потребностей людей. Правомочие пользования имеет собственник, однако, оно может осуществляться и несобственником в силу акта законодательства, административного акта или договора.

Владение и пользование обычно осуществляется одним лицом и совпадает во времени. К примеру, в соответствии с договором аренды земельного участка арендатор и владеет и пользуется им. Однако, владелец не всегда имеет право пользоваться имуществом, которым владеет. Например, хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору (ст.782 ГК). Закон предусматривает возможность пользования имуществом в случаях, когда владение им принадлежит другому лицу. Например, пользование музыкальным инструментом в помещении собственника, которому инструмент принадлежит.

Право распоряжения – возможность определять юридическую и фактическую судьбу вещи. Правомочие распоряжения принадлежит собственнику, субъекту права хозяйственного ведения или оперативного управления. Это важнейшее правомочие собственника, субъекта права хозяйственного ведения или оперативного управления. Правомочие распоряжение может повлечь прекращение права собственности (в результате заключения договора купли-продажи, дарения). Собственник может употребить или уничтожить вещь, если признает это целесообразным, а также отказаться от права собственности (ст.237 ГК).

Право распоряжения может принадлежать и несобственнику на основе договора с собственником (к примеру, с комиссионером, ст.890 ГК), либо на основании закона (распоряжение имуществом недееспособного лица родителями или опекунами, п.2 ст.32, 36 ГК). Без согласия собственника его имуществом может распорядиться судебный исполнитель.

В соответствии с п.2 ст.210 ГК собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и законных интересов других лиц. На собственника возложены и определенные обязанности. Он несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором (ст.211 и 212 ГК). Вместе тем, собственник не должен выходить за пределы осуществления гражданских прав, установленных ст.9 ГК. В некоторых случаях собственник недвижимого имущества (к примеру, земельного участка) обязан предоставлять право ограниченного пользования его имуществом другим лицам (ст.268 ГК).

Основания приобретения права собственности. Момент перехода права собственности

Возникновение права собственности законодательство связывает с определенными юридическими основаниями. В гражданском праве в зависимости от характера оснований различают первоначальные и производные способы приобретения права собственности. При первоначальных способах право собственности возникает впервые либо независимо от воли предшествующего собственника. При производных способах приобретения права собственности новый собственник получает свое право на вещь посредством волеизъявления предыдущего собственника данной вещи.

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:

  • Спецификация (переработка) – изготовление движимой вещи путем переработки материалов, которые могут принадлежать производителю (в этом случае он становится собственником) или другому лицу (производитель становится собственником, если стоимость работы превышает стоимость материалов) (ст.221 ГК).

  • Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей – приобретение права собственности на собранные в лесах, водоемах или на другой территории ягоды, рыбу, другие общедоступные вещи или животных. Право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществляющее их сбор или добычу, если сбор или добыча производились в соответствии с законодательством, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем (ст.222 ГК).

  • Приобретение плодов (доходов) – собственник плодоносящей вещи становится и собственником ее плодов (приплод скота, сельскохозяйственные плоды), плоды могут быть юридическими (арендная плата) (ст.136 ГК).

  • Приобретение бесхозяйных вещей – приобретение права собственности на вещи, не имеющие собственника или брошенные собственником (ст.226 ГК). Частные лица могут присвоить себе движимое имущество, государство присваивает и движимость и недвижимость.

Находка – предполагает наличие собственника. Право собственности за нашедшим признается по истечении определенного времени и при условии выполнения определенных действий (ст.228, 229 ГК).

Клад – собственник не может быть установлен. Поступает в собственность собственника земельного участка. В Республике Беларусь собственник земли и лицо, нашедшее клад, имеют равные доли в праве общей собственности на клад (ст.234 ГК).

  • Приобретательная давность означает, что лицо, не являющееся собственником имущества, по истечении установленных законом сроков и при наличии определенных условий становится собственником этого имущества (ст.235 ГК).

Производные способы приобретения права собственности достаточно многочисленны. Они регулируются правовыми нормами, содержащимися в различных главах ГК и иных актах законодательства. К ним относят:

  • отчуждение имущества в собственность другого лица на основании договора, раздел 4 ГК;

  • переход права собственности на имущество реорганизованного юридического лица, §1 гл.4;

  • переход имущества наследодателя в собственность наследников, раздел 6 ГК.

В случае приобретения права собственности на вещь по договору для участников такого договора важное значение имеет определение момента, с которого отчуждатель перестает быть собственником вещи, а покупатель становится собственником. Поскольку собственник, согласно ст.211 и 212 ГК, несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и риск его случайной гибели, случайной порчи или повреждения, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору может определяться специальными нормами. К примеру, согласно ст.522 п.1 ГК переход права собственности на недвижимое имущество по договору продажи данного имущества подлежит государственной регистрации. В таком случае право собственности возникает у приобретателя с момента регистрации. Так, право собственности на предприятие возникает с момента государственной регистрации этого права, ст.535 ГК.

Для большинства договорных обязательств специальных правил не установлено, применяются правила ст.224 и 225 ГК: право собственности у приобретателя имущества по договору возникает с момента фактической передачи вещи. Передачей вещи признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Норма о возникновении права собственности у приобретателя диспозитивна, поскольку может быть изменена актами законодательства или сторонами договора.