Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Гражданское право

.pdf
Скачиваний:
52
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
965.36 Кб
Скачать

98. Право собственности религиозных организаций /объединений/ , благотворительных организаций, объединений юридических лиц.

Согласно ГК РФ общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники, члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных документах (п. 4 ст. 213).

99.Защита прав собственности. Вещные иски.

Виндикация – это самый распространённый способ защиты вещных прав, который применяется в случае выбытия (утраты) вещи из фактического владения собственника и заключается в принудительном истребовании собственником своего имущества из чужого не законного владения). Гражданское законодательство различает 2 вида владения (незаконного) чужой вещью, которые порождают различные последствия:

1. Добросовестное владение – когда фактический владелец вещи (добросовестный приобретатель) не знает и не должен знать о незаконности своего владения. Согласно п. 3 ст. 302 ГК у такого владельца не возможно истребовать деньги или предъявительские ценные бумаги, однако имущество у добросовестного приобретателя истребовать можно: а) в случае если такое имущество было им получено безвозмездно (дарение, наследство) от лица, которое не имело право его отчуждать (п. 2 ст. 302), при этом такое изъятие не несёт имущественных убытков добросовестному приобретателю, но способствует восстановлению нарушенного права собственности; б) в случае возмездного приобретения имущества добросовестным приобретателем у лица, которое не имело права его отчуждать, если собственник имущества, или лицо, которому имущество было передано во владение утерял его, либо имущество было похищено или выбыло из владения последних иным путём помимо их воли (п. 1 ст. 302);

2. Недобросовестное владение – когда фактический владелец знает, либо по обстоятельствам дела должен был знать, об отсутствии у него прав на имущество, при этом имущество у недобросовестного приобретателя, может быть истребовано собственником во всех случаях без каких – либо ограничений. Согласно ст. 303 собственник вправе потребовать у не добросовестного владельца, всё что он получил от этого имущества (все доходы (возмещение ему доходов за весь период времени), возмещение затрат).

Стороны спора по виндикационному иску – это истец (титульный владелец имущества, владеющий им в силу закона или договора); собтвенник (обладатель иного вещного права (арендатор, хранитель, комиссионер)), а также давностный владелец (не титульный владелец), ответчик (фактический владелец имущества, не законность владения которого следует доказать).

Предмет иска: требование о возврате имущества внатуре, из незаконного владения.

Иск удовлетворяется при условии, если имуществом владеет: не добросовестный владелец (его похититель, утаитель находки), то иск подлежит удовлетворению. И добросовестный владелец, получивший его у не добросовестного (который не знал что отчуждатель не имел права его отчуждать), то: при безвозмездном приобретении иск подлежит удовлетворению и при возмездном приобретении иск удовлетворяется только в случае, когда имущество выбыло из владения помимо воли титульного владельца.

Расчеты по доходам от использования и расходам на содержание виндинцированного имущества (ст. 303 ГК): не добросовестный владелец обязан передать собственнику все доходы полученные им от пользования имуществом, а добросовестный – доходы полученные им с того момента, когда он узнал, или должен был узнать о неправомерности своего владения, или получил повестку по иску собственника о возврате имущества.

И тот и другой вправе требовать от истца компенсации расходов, которые были необходимы для поддержания имущества в исправном состоянии с того времени, с какого собственнику причитаются доходы от пользования имуществом.

Негаторный иск - это внедоговорное требование, владеющего вещью собственника третьему лицу, об устранении препятствий в осуществлении, либо правомочий пользования, либо правомочий распоряжения имуществом (ст. 304 ГК).

Условия предъявления иска:

Вещь сохранилась внатуре; Собственник владеет вещью, она находится в сфере его хозяйственного господства;Какое-то третье лицо своими не правомерными действиями препятствует собственнику осуществлять либо правомочия пользования, либо правомочия распоряжения;Третье лицо не какими правоотношениями с собственником этой вещи не связано.

Стороны спора: это истец – титульный владелец, владеющий вещью, но лишённый возможности пользоваться и распоряжаться ею: ответчик – лицо, которое своим противоправным поведением создаёт препятствие к нормальному осуществлению права собственности.

Предмет иска составляют требование правонарушителю об устранению нарушений (препятствии) не соединённых с лишением владения силами и средствами ответчика.

Условия удовлетворения негаторного иска: по смыслу закона удовлетворение негаторного иска не ставится от зависимости от виновности третьего лица, однако если указанные действия причинили собственнику убытки, то они могут быть взысканы с третьего лица, на основании ст. 1064 при наличии вины этого лица. Если третье лицо докажет правомерность своего поведения, то иск удовлетворению не подлежит. Негаторная защита

предоставленная собственнику состоит в том, что исковая давность, согласно ст. 208, на данные отношения не распространяется.

100. Понятие обязательственного права.

Обязательства – это гражданские правоотношения, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить пользу другого лица (кредитора) определённые действия (как то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги) либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника выполнения его обязанностей.

Данный институт фактически образует особенную часть гражданского права и в свою очередь имеет свои собственные общую и особенную части. Общая часть обязательственного права представлена разделом третьим ГК РФ имеющим одноимённое название (ст. 307 – 453) и особенную часть разделом четвёртом в которой именуются отдельные виды обязательств (ст. 454 – 1109). Нормы о некоторых видов договорных и иных обязательств содержатся так же и в третьей части ГК РФ посвященной наследственному и международному частному праву. Общая часть обязательственного права определяет понятия, основания возникновения и виды обязательств, его стороны, исполнение и обеспечение исполнения обязательств, ответственность за их нарушение и основания их прекращения. Важным суб. институтом общей части обязательственного права является «общее положение о договоре, его понятии, условиях, видах, заключения, изменения и расторжения».

Особенную часть обязательственного права составляют нормы регулирующие отдельные виды обязательств, а так же обеспечивающие возмещение имущественного и морального вреда причинённого гражданам и организации за счёт его причинителя (глава 59) и нормы обязывающие лиц, которые без установленной законом, иными правовыми актами или сделкой приобрели (сберегли) имущество за счёт других лиц (см. главу 60 ГК РФ).

Легальное определение обязательства содержится в п. 1 ст. 307. Обязательственные правоотношения необходимо отличать от других видов гражданско-правовых отношений (например, в отличии от вещного права обязательственное право регламентирует динамику имущественных отношений, право собственности – это статика). В противовес абсолютным вещным правоотношениям обязательственные правоотношения являются относительными (в них изначально известен не только управомоченный субъект (кредитор), но и субъект обязанный (должник).

Признаки обязательства:

-носят относительный, а не обсолютный характер;

-основания возникновения – договор, причинение вреда и неосновательное обогащение (кондикция);

-характером сторон, каковыми в обязательстве выступают кредитор (сторона управомоченная требовать совершения или воздержания от совершения определённого действия и должник (сторона обязанная совершить или воздержаться от совершения определённого действия);

-объектом, которым служит действие обязанного лица;

-содержанием – выражающимся в единстве обязанностей и правомочия, т.е. включающим права и обязанности его участников (первые из них выступает в виде требования, а вторые в виде долга);

-имущественным характером своих санкций, выступающим как правило, в виде форме неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, а так же денежной компенсации морального вреда (ст. 151).

101. Основания возникновения обязательств.

В качестве оснований обязательств выступают юридические факты (п. 2 ст. 307) из которых ведущую роль играет договор. Договор является лучшей правовой формой позволяющей сторонам зафиксировать свои интересы и в дальнейшем требовать их осуществления, т.е. он становится основным способом правового регулирования. С учётом принципа свободы договора (ст. 421) обязательства могут порождаться договором, хотя и не предусмотренные в законе, но и не противоречащие ему.

Основанием возникновения, так же могут служить односторонние сделки (п. 1 ст. 8 ГК РФ). Это имеет место, когда субъект, путём одностороннего волеизъявления: 1) возлагает обязанность на другое лицо (односторонняя обязывающая сделка) (например, завещательный отказ); 2) может предоставить другому право возложить правовую обязанность на самого себя (односторонняя управомачивающая сделка)(например, публичное обещание награды).

К иным основаниям возникновения обязательств относятся: акты государственных органов и акты органов местного самоуправления (административные акты). Административные акты, как единственное основания возникновения обязательственных правоотношений встречаются, но крайне редко. Следующее основание: юридические поступки. Обязательства так же могут порождаться и событиями (юридическими фактами, которые не зависят от воли людей. Например, явления природы, возникновение обязательств, которые образовываются в результате неосновательного обогащения и т.д). Сложные юридические составы тоже достаточно часто являются основанием возникновения обязательственных правоотношений. Так же в качестве юридических фактов могут выступать и не правомерные действия, которые являются основаниями возникновения охранительных обязательств. Так согласно ст. 1064 ГК причинение вреда личности или

имуществу гражданина или юридического лица, влечёт за собой обязательства по его возмещению в полном объёме.

102. Виды обязательства /классификация/.

По характеру правомочий и обязанностей сторон составляющих содержание обязательств, а также иных специфических особенностей обязательственных правоотношений, последние делятся на виды:

1)в зависимости от основания возникновения обязательства различают: а) договорные обязательства – которые возникают из договоров, т.е. из соглашения сторон ( это обязательства по передаче имущества в собственность (главы 30 -33 ГК РФ), в пользование (главы 34 – 36), обязательства по выполнению работ (главы 37 – 38), обязательства по перевозкам (главы 40 – 41), обязательства связанные с расчётом и кредитованием (главы 42 -46), обязательства по оказанию услуг (главы 39, 47, 49 - 53), обязательства по страхованию (глава 48), обязательства по осуществлению совместной деятельности (глава 55), использование результатов интеллектуальной деятельности, а также комплекса исключительных прав (регулируются 4-ой частью ГК РФ); б) внедоговорные обязательства – которые возникают в результате причинения вреда гражданину, либо имуществу любого субъекта, а также в результате не основательного обогащения ( главы 59 – 60) (возникающие из односторонних действий).

2)По субъектному составу обязательства делятся на: а) односторонние ( простые) – в них одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой только обязанности; б) взаимные (сложные) – в них у каждой из сторон имеются как права, так и обязанности в отношении друг друга.

3)По объекту (действию обязанного лица) различают: а) обязательства в которых должники выполняют точно определённые действия ( договор займа); б) альтернативные обязательства – из множества определённых кредитором действий должник по своему выбору может совершить любое из них в счёт погашения обязательства;

4)По другим критериям обязательства подразделяются: а) на возмездные и безвозмездные (договор дарения, договор ссуды); б) главные и дополнительные (акцессорные); в) долевые, солидарные ( ст. 323) и субсидиарные; г) регрессные и денежные. Солидарные обязательства могут быть связаны как с солидарной обязанностью нескольких должников, так и с солидарными требованиями нескольких кредиторов.

При солидарной обязанности должников, кредитор вправе требовать исполнение обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как в части долга, так и полностью (см. п. 1 ст. 323) (например, договор простого товарищества, обязательства участников полного товарищества, лиц совместно причинивших вред, поручителя и должника, юридических лиц созданных в процессе реорганизации юридического лица, если разделительный баланс не даёт возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица). При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить требования к должнику в полном объёме. До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник вправе исполнить обязательства любому из них по своему усмотрению (п. 1 ст. 326 «солидарные требования»). Исходя их ст. 322 по общему правилу солидарными являются, как обязанности нескольких должников, так и обязанности нескольких кредиторов по обязательству связанных с предпринимательской деятельностью.

Смысл субсидиарного обязательства (п. 1 ст. 399), согласно которому до предъявления требований к лицу, несущему ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником, кредитор должен предъявить требования к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требования кредитора, то это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Регрессные обязательства – это обязательства в силу которого кредитор вправе требовать от должника передачи денежной суммы (иного имущества) уплаченный (переданного) кредитором третьему лицу, за (или по вине) должника.

Денежные обязательства – могут быть оформлены как самостоятельный вид (например, в договоре займа или в кредитном договоре и как платёжная часть других возмездных обязательств). Денежные обязательства должны быть выражены в рублях.

103. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.

В соответствии с п. 1 ст. 308 в обязательстве в качестве одной из сторон (кредитора или должника) могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Наличие на стороне должника или кредитора, или обеих сторон нескольких лиц именуется множественностью лиц в обязательствах. В процессе существования обязательств может произойти переход прав кредитора к другому лицу, либо перевод должником своего долга на другое лицо (глава 24 ГК РФ). Право (требование) кредитора может быть передано им другому лицу по сделке, или перейти на основании закона. Уступка требования по сделке именуется – цессия. В силу закона права кредитора переходят в частности в результате универсального правопреемства в правах кредитора (наследование, уступка патента) или при суброгации (т.е. перехода права требования страховщику прав кредитора должнику ответственному за наступление страхового случая). Например, при переходе прав кредитора в форме цессии от цедента (первоначальный кредитор), находящегося во Владивостоке, к новому кредитору (цессионарию), который расположен в Воронеже, цессионарий письменно не уведомит должника о

состоявшемся переходе прав на поставку 50-ти автомобилей, но все транспортные расходы по перевозке автомобилей, сначала из Москвы в Владивосток, а потом с Владивостока в Воронеж, лягут на цессионария.

Перевод долга – это соглашение между кредитором, должником и третьим лицом, о замене последним должника в обязательстве. При этом в отличии от перехода прав кредитора, перевод должником своего долга на другое лицо, допускается лишь с согласия кредитора (п. 1 ст. 391). Форма уступки требования (п. 1 и 2 ст. 389).

104. Понятие, значение, содержание договоров.

Договор регулируется главами с 27 по 29 (ст. 420 – 453). Договор (п. 1 ст. 420) – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В правовой доктрине договор можно рассматривать с разных позиций:

1)как юридический факт (возникновение, изменение или прекращение обязательств);

2)как само правоотношение – договорное правоотношение возникает в результате соглашения между

сторонами

3)как форма обязательства – договор представляет собой документ фиксирующий акт возникновения обязательства по воле его участников

4)как сделка – договор является одним из видов сделок (двухсторонняя или односторонняя сделка). Сделка и договор соотносятся как родовое и видовое понятие. (ст. 153 – 181). Кроме того на обязательства возникающие из договоров распространяются рассмотренные ранее общие положения об обязательствах (ст.

307 – 419).

При исполнении договорных обязательств, стороны должны четко и ясно выразить свою волю и довести её до ведения другого лица. Закон предусматривает ряд способов выражения воли и фиксации волеизъявления именуемые формами сделок (договоров). Принято называть совершение сделки или договора с помощью реальных (конклюдентных) действий. Воля может быть выражена (у)молчанием (п. 3 ст. 158 ГК), но только в случаях предусмотренных законом или соглашением сторон. При этом значимо не само молчание, а его правовой смысл. Согласно п. 1 ст. 158 сделки или договоры могут совершаться в устной или письменной форме. Возможность совершения сделок или договоров в устной форме предусмотрено ст. 159.

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 161 на сумму не превышающую 10 МРОТ можно совершать в устной форме, а остальные – в простой письменной либо нотариально оформленной, либо требующие государственной регистрации. Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждении сделки (или договора) её условий на свидетельские показания, но при этом не лишает гражданина права приводить любые другие письменные доказательства. П. 1 ст. 161 – сделки, которые могут быть совершены в простой письменной форме.

В силу прямого указания закона или ГК (п. 2 ст. 163 ) нотариальное удостоверение сделок признаётся обязательным в 2-х случаях: если это установлено законом и если это предусмотрено соглашением сторон.

Ст. 164 ГК предусматривает государственную регистрацию сделки с недвижимым имуществом.

105. Классификация договоров.

Обычно договоры делятся на двух-и многосторонние, устные и письменные, возмездные и безвозмездные, консенсуальные (действуют с момента придания им надлежащей формы, т.е. стороны достигли соглашения по всем условиям) и реальные. Договор в пользу третьего лица (допускает в соответствии со ст. 430) – данным договором признаётся соглашение в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному (или не указанному) в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (смешанный и публичный договоры и договор присоединения).

Смешанный: согласно п. 3 ст. 421 стороны могут заключить договор в котором содержаться элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (к ним относятся: договор купли-продажи и подряда, перевозки и страхования, поручения и доверительного управления).

Публичный: согласно ст. 426 ГК РФ публичным признаётся договор, заключаемый коммерческой организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которое такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять по отношению к каждому, кто в неё обратится. Условия публичного договора определяются примерными условиями, в форме примерных договоров.

Договор присоединения: согласно п. 1 ст. 428 условия которые определяются одной из сторон в формулярах или иных стандартной форме и могут применятся другой стороной не иначе, как путём присоединения к предложенному договору в целом. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать его расторжения или изменения договора если: 1) данный договор хотя и не противоречит закону, но лишает эту сторону прав обычно предоставляемых по договорам данного вида; 2) исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств, либо содержит другие обременительные условия, для присоединившейся стороны.

Предварительный договор – тот, в котором стороны обязуются …………..основного договора на условиях предварительного договора (п. 1 ст. 429). В отличии от «протокола о намерениях» не порождающего договорных прав и обязанностей, предварительный договор должен содержать условия (предмет) основного

договора. В случае отклонения одной из сторон от заключения основного договора, другая сторона вправе обратится в суд, с требованием о понуждении заключить договор.

Классификация договоров по их предмету:

По данному критерию договоры делятся на 4 класса: 3 из которых, стали традиционными, а 4-ый интенсивно формируется последние 10 лет:

-первый класс составляет договоры о передаче имущества в собственность или иное вещное право (ст. 454 – 701). Это договоры именуются «даре». Это договоры: купли-продажи, поставки, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости и предприятий, мены, дарения, ренты пожизненного проживания с ниждевением, аренды, проката, наём жилого помещения в безвозмездное пользование, договор ссуды.

-второй класс включает договоры о выполнении работ и именуется «фаццере». Они регламентируются статьями 702 – 768, которые охватывают договоры: подряда, договоры на выполнение проектов и взыскательстких работ, государственные контракты для выполнения работ для гос. служб.

-третий класс включает оговоры об оказании услуг (ст. 769 – 1026). Именуется «пристарэ». Главной особенностью является, то что в результате их исполнения не создаётся новая вещь, а лишь выполняются многочисленные и весьма полезные действия по перемещению пассажиров, грузов и багажа (договоры перевозки); предоставлению займа и кредита включает денежные средства; финансирование под уступку денежного требования, так называемый договор факторинг, оказание банковских услуг; проведение безналичных расчётов; хранению, страхованию, доверительного управления имуществом и возмездному оказанию услуг.

-четвёртый класс включает договоры об использовании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности ( «ноу-хау» ) и договоры о выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (ст. 769 – 778); авторские договоры о передаче исключительных и неисключительных прав; договоры с пользователями объектов смежных прав; договоры об уступке патентов и выдаче исключительных, неисключительных, полных, открытых, принудительных лицензий и сублицензий на право использования охраняемых патентами изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; договоры об уступке товарных знаков и фирменных наименований или о предоставлении лицензии на право использования товарного знака, в том числе по договору коммерческой концессии - « франчайзинга» (ст. 1027 – 1040); договор о передаче служебной коммерческой тайны (ст. 139).

106. Порядок заключения договоров.

Глава 28 ст. 432 – 449. Договор считается заключённым, если стороны достигли соглашения по всем его существенным условиям. Условия: 1) оформление соглашения в соответствующей форме; 2) наличие согласия по всем его существенным условиям. Согласно ст. 161 ГК РФ сделки юридический лиц между собой и с гражданами, а так же сделки граждан между собой на сумму превышающую не менее чем 10 раз установленного законом МРОТа должны совершаться в простой письменной форме. Если в соответствии с законом для заключения договора требуется передача имущества, то он считается заключённым с момента такой передачи. Если в договоре не указано его место заключения, то он признаётся заключённым в месте жительства гражданина, или нахождения юридического лица, направившего оферту (оферент) (ст. 435). Несоблюдение простой письменной формы договора приводит его к признанию недействительным в случаях предусмотренных законом (п. 3 ст. 162). Для подтверждения факта заключения необходимо предъявить любые письменные и вещественные доказательства свидетельствующие о волеизъявлении сторон. Письменная форма договора считается соблюдённой, если письменное предложение о заключении договора принято в определённом порядке. Публичная оферта содержит в себе существенные условия лица, делающего предложения любому, кто на них отзовётся. Акцептом признаётся ответ лица, которому адресовано оферта, о её принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным, молчание акцептом не является. По срокам установленным для акцепта возможны 3 случая, которые определены в статьях 440 – 443. 1) когда в оферте определён срок для акцепта, договор считается заключённым, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в нём срока; 2) когда в письменной форме не определён срок для её акцепта, договор считается заключённым, если акцепт получен лицом, направившим оферту до окончания срока, установленного законом или иным правовым актом. А если такой срок не установлен, то в течении нормально необходимого для этого времени; 3) когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона направившая оферту немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием. Законодатель предусмотрел случаи, когда заключение договора происходит в обязательном порядке, так на основании ст. 445 ГК РФ сторона, которой направлена оферта, где заключение договора обязательна, она должна направить другой стороне извещение об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях. Сторона получившая договор разногласий к проекту договора вправе передать их на рассмотрение суда в течении 30 дней со дня получения такого извещения. В случая когда заключение договора обязательно для стороны направившего оферту (проект договора), и ей в течении 30 дней будет направлен протокол разногласия к проекту договора, то эта сторона обязана в течении 30 дней со дня получения данного протокола разногласий известить другую сторону в принятии договора в её редакции. Сторона необоснованно отклоняющаяся от заключения договора может принудить заключить его в судебном порядке, при этом она должна возместить другой стороне причинённые этим убытки. Договор может быть заключён путём проведения торгов, он заключается с лицом, выигравшим торги, которые проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признаётся лицо, предложившее наиболее

высокую цену, а выигравшим по конкурсу считается лицо, которое по заключению конкурсной компании заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.

107. Изменение и расторжение договоров.

Глава 29 ст. 450 – 453 ГК РФ. По требованию одной из сторон договор может быть изменён или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушением договора другой стороной и в иных случаях. Основанием для изменения или расторжения договора является существенные изменения обстоятельств, из которых стороны исходили, при заключении договора. Существенным признаётся нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно изменённым или расторгнутым. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, а при изменении его условий сохраняется в изменённом виде.

108. Понятие и принципы исполнения обязательств.

Принципы:

-Принцип надлежащего исполнения обязательств – должен исполняться в соответствии с условиями обязательства, требований закона, иных нпа, а при отсутствии с соответствиями с обычаями. В соответствии нормами ГК надлежащим признаётся исполнение обязательства надлежащему лицу (ст. 312) в день или период времени в предусмотренный обязательством срок (ст. 314) и в установленном месте (ст. 316 ГК РФ).

Под сроком исполнения обязательства понимается наступление определённого (конкретного) срока, когда обязательство должно быть выполнено.

Сроки исполнения обязательства могут быть общие (на весь период действия договора), частные (для исполнения отдельных обязательств), при этом от сроков исполнения договора, или отдельных договорных обязательств, следует отличать срок действия договора.

Место исполнения обязательств – это место установленное законом, договором, либо обычаями делового оборота, где обязанная сторона должна совершить действие составляющее предмет обязательства.

-Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства, предусматривает, что данный односторонний отказ, как и односторонние изменения условий обязательства, по общему правилу не допускается (исключение: ст. 310 ГК РФ).

-Принцип реального исполнения обязательства – означает, что уплата неустойки, возмещение убытков,

вслучае ненадлежащего исполнения обязательства, как правило, не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре (п. 1 ст. 396).

Наряду с этими принципами, есть и другие важные нормы: о возможности исполнения обязательства по частям (ст. 311), об исполнении обязательства третьим лицом (ст. 313), о досрочном исполнении обязательств (ст. 315), об исполнении обязательства внесением долга в депозит (ст. 327), встречные исполнения обязательств (ст. 328), об очерёдности погашения требования по денежному обязательству (ст.

319

109. Принцип надлежащего исполнения обязательств.

- Принцип надлежащего исполнения обязательств – должен исполняться в соответствии с условиями обязательства, требований закона, иных нпа, а при отсутствии с соответствиями с обычаями. В соответствии нормами ГК надлежащим признаётся исполнение обязательства надлежащему лицу (ст. 312) в день или период времени в предусмотренный обязательством срок (ст. 314) и в установленном месте (ст. 316 ГК РФ).

110. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.

Принцип надлежащего исполнения обязательств – должен исполняться в соответствии с условиями обязательства, требований закона, иных нпа, а при отсутствии с соответствиями с обычаями. В соответствии нормами ГК надлежащим признаётся исполнение обязательства надлежащему лицу (ст. 312) в день или период времени в предусмотренный обязательством срок (ст. 314) и в установленном месте (ст. 316 ГК РФ).

111. Неустойка и ее виды.

Неустойка – это определённая законом или договором денежная сума, которую должник обязан оплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения. Её исчисления не предполагает проведение сложных расчётов, в отличии определения размеров убытков, а её взыскание не требует установления причины и связи между не правомерным поведением должника и понесёнными кредитором убытками. В зависимости от методов начисления неустойки, принято различать: штраф и пени. В зависимости от соотношения права на взыскание неустойки и права на возмещение убытков, законодательство различает 4 вида неустойки: 1) зачётная – предусматривает взыскание установленной неустойки и кроме того, возмещение убытков в части не покрытой взысканной неустойкой (т.е.

суммы составляющей размер неустойки зачитываются в счёт возмещения убытков); 2) исключительная – предусматривает по соглашению сторон или в соответствии с законом взыскание только неустойки, но не убытков; 3) штрафная – предусматривает взыскание убытков в полной сумме, сверх неустойки (т.е. и неустойка и убытки); 4) альтернативная – предусматривает взыскание либо неустойки либо убытков по выбору кредитора.

112. Залог, виды, форма залога.

Залог – регулируется параграфом 3, статьями 334 – 358. Кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (имущество залогодателя), за изъятия установленного законом. В случае и в порядке который установленный законом, удовлетворение требования кредитора, по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путём передачи предмета залога в собственность залогодержателя (п. 1 ст. 334). Основаниями возникновения права залога, является договор. Участниками залогового правоотношения – это залогодержатель (- лицо получившее имущество в залог) и залогодатель (- лицо предоставившее имущество в залог). Предметом залога может выступать всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования) за исключением имущества изъятого из оборота, включая требования неразрывно связанные с личностью кредитора (элементные обязательства, требования о возмещении вреда и т.д.). Существенными условиями договора о залоге является предмет залога и его оценка (состав и стоимость); определение у какой сторон договора о залоге будет находиться заложенное имущество; существо и размер обеспечиваемого залогом обязательства; срок исполнения обязательства обеспечиваемого залогом. Форма договора о залоге, только письменная. Если основной договор подлежит нотариальному удостоверению, ему же подлежит и договор о залоге (в том числе ипотека – залог о недвижимом имуществе). Если заложенное имущество подлежит гос. регистрации, регистрируется и сделки с ним, в том числе и залог. Основные виды залога: с передачей имущества залогодержателю (заклад) и составлением имущества у залогодателя (в частности ипотека). Выбор вида залога зависит, обычно, от соглашения сторон. При закладе, если пользование заложенным имуществом сопровождается извлечением доходов, то всё, что приобретается таким способом, должно направляться на покрытие расходов по содержанию заложенного имущества, либо засчитываться в погашении обеспеченного закладом долга (процентов по долгу). Содержание договора о залоге:

-залогодатель обязан: 1) застраховать за свой счёт заложенное имущество в полной его стоимости, от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, то на сумму не ниже размера требования; 2) обязан принимать меры, необходимые для обеспеченности сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц; 3) залогодатель обязан немедленно уведомлять залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.

-залогодержатель обязан: 1) вправе проверять по документам и фактически наличие состояние и условие хранения имущества, для чего залогодатель обязан предоставить по требованию залогодержателя имущество и соответствующие документы.

-ипотека – представляет собой залог недвижимости. Предмет ипотеки остаётся во владении залогодержателя, а остаётся у залогодателя с наложением знаков, которые свидетельствуют о данном залоге (абзац 2 п. 1. Ст. 338). Здание или сооружение не может быть заложено, без одновременного залога земельного участка, на котором оно расположено (п. 3 ст. 340). Если земельный участок находится на каком-либо другом праве, то залогодержатель принимает на себя риски, что право на этот участок может предъявить третье лицо. Договор об ипотеке подлежит гос. регистрации. Ф/З от 16 июля 1998 года за номером 102 – фз «Об ипотеке залога недвижимости» устанавливает особенности залога земельных участков (ст. 62 – 68 закон о об ипотеке), предприятий (ст. 70 – 73) и жилых помещений (ст. 74 – 78).

-залог прав – залог может быть установлен и на имущественные права, в частности на долю в праве общей собственности (п. 2 ст. 246 ГК РФ), право требования (ст. 336), право аренды (п. 2 ст. 615 ГК РФ) и исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (п. 5 ст. 1233 ГК РФ). Предметом залога могут быть только имущественные права (права на конкретные материальные блага). Залогодателем при залоге прав может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право. Залог прав предполагает наличие в договоре о залоге указание на лицо, которое является должником по отношению к залогодателю.

-залог товаров в обороте – применяется для обеспечения кредитов, выдаваемых банками, для пополнения оборотных средств. При залоге товаров в обороте, они остаются у залогодателя, который имеет право изменять состав и натуральную форму заложенного имущества с условием, что общая стоимость предмета залога не становится меньше указанной в договоре о залоге.

-залог вещей в ломбарде – здесь залогодателем может быть только гражданин, а залогодержателем только ломбард. Договор о залоге вещей в ломбарде, оформляется выдачей ломбардом залогового билета, который содержит все существенные условия договора.

113. Удержание как способ обеспечения обязательства.

- удержание (параграф 4 ст. 359 - 360) – кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, либо лицу указанному должником, вправе, в случае неисполнения должником в срок обязательства, по оплате этой вещи или возмещение кредитору связанных с ними издержек и других убытков, удерживать её

до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет использовано (ст. 359 ГК РФ). Если стороны обязательства предприниматели, то удержанием принадлежащей должнику вещи может обеспечиваться надлежащее исполнение любого обязательства. В роли кредитора может оказаться: хранитель по договору хранения, перевозчик по договору перевозки, подрядчик, перевозчик, не выдающий груз получателю до полного расчёта за выполненную перевозку и т.д. Основания возникновения прав удержания: 1) неисполнение должником в срок обязательства по оплате вещи; 2) неисполнение должником в срок обязательства по возмещению кредитору связанных с этой вещью издержек и других убытков; 3) неисполнение обязательства в иных случаях, если стороны действуют как предприниматели.

114. Поручительство как способ обеспечения обязательства.

- поручительство (ст. 361 – 367 ГК РФ). По договору поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства, полностью или в части. Договор поручительства может быть заключён так же для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. Сторонами договора выступают поручитель и кредитор по основному обязательству. Должник в этом договоре не участвует, хотя заключение договора поручительства, как правило, организует именно должник. Форма договора письменная. Для вступления договора поручительства в силу требуется одно основание: либо не исполнение, либо не надлежащее исполнение должником своего обязательства (например, выплатил не всю сумму). К существенным условиям договора относятся указания на обязательства, обеспечиваемые поручителем, а так же личность кредитора и должника. Поручительство может возникнуть как из самого договора, так и из закона. Поручитель несёт солидарную ответственность с должником и так же на поручителя, помимо солидарной ответственности, возлагается субсидиарная ответственность (дополнительная ответственность за основного должника). Последствия исполнения обязательства поручителем: 1) к поручителю переходит право кредитора по основному обязательству, в объёме исполненного им, а так же право требования о возмещении убытков понесённых им в связи с исполнением (требование в порядке регресса); 2) кредитор обязан передать документы поручителю, удостоверяющее требование к должнику и передать права обеспечивающие это требование. Последствия исполнения обязательств должником: 1) должник обязан немедленно уведомить об этом поручителя; 2) если поручитель, не уведомлённый должником исполнит обязательство, он вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное им исполнение, либо взыскать с должника по регрессному требованию возмещение убытков; 3) должник возместивший убытки поручителя, вправе взыскать с кредитора только неосновательно полученное им в результате двойного исполнения. Прекращение поручительства: 1) прекращение основного обязательства не зависимо от основания его прекращения, путём надлежащего исполнения; 2) изменение основного обязательства без согласия поручителя и в случае перевода долга на другое лицо без согласия поручителя отвечать за нового должника; 3) отказ кредитора принять надлежащее исполнение предложенное должником или поручителем; 4) истечение срока поручительства.

115. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательства.

- банковская гарантия (параграф 6 ст. 368 – 379). В силу банковской гарантии банк или иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант), даёт по просьбе другого лица – принципала, письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства, денежную сумму по предоставлению бенефициаром письменного требования о её уплате (ст. 368). В качестве гаранта могут выступать: банк, кредитная организация или страховая организация. Принципал

– это лицо, обращающаяся к гаранту с просьбой о выдаче банковской гарантии, им является должник по основному обязательству, исполнение которого обеспечивается банковской гарантией. В качестве бенефициара, т.е. лица наделённого правом предъявлять требования гаранту, выступает кредитор по основному обязательству. К существенным условиям банковской гарантии относятся: указания на принципала, сумма банковской гарантии (ст. 377), срок банковской гарантии (ст. 374). За предоставление гарантии гарант взымает с принципала вознаграждение в твёрдой сумме или в процентах от суммы гарантии. Обязанностью гаранта является: обязанность уплатить по требованию бенефициара, но не исполнять обязательства вместо должника (принципала). Получив от бенефициара документ представляющий заявленное прицезание и приложенную к нему документацию, гарант обязан: без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копии этих документов (см. п. 1 ст. 375), а так же в разумный срок (т. е. срок по окончании которого у гаранта остаётся время для уплаты бенефициару гарантийной суммы до истечения упомянутых выше сроков) и рассмотреть представленные бенефициару документы на предмет их соответствия условиям банковской гарантии (п. 2 ст. 375). Обязательства гаранта перед бенефициаром ограничивается гарантийной суммой. Условием удовлетворения требования бенефициаром является: предъявление им письменного требования к гаранту с указанием гарантийного случая и приложением указанных в гаранте документов до истечения срока гарантий. Основанием для отказа в удовлетворении требований бенефициара, является: не соответствие их условиям гарантии, а так же истечение её срока. Исполнение притязания бенефициара приводит к возникновению регрессного отношения между гарантом и принципалом, при этом размер возмещения в порядке регресса не может превышать денежную сумму реально уплаченную гарантом бенефициару. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 1) при уплате бенефициаром суммы на которую выдана гарантия; 2)

окончание определённого гарантией срока, на который она выдана; 3) в следствии отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возращение её гаранту; 4) в следствии отказа бенефициара от свои прав по гарантии путём письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.

116. Задаток как способ обеспечения обязательства.

- задаток. Задатком признаётся денежная сумма выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счёт причитающихся с неё по договору платежей другой стороне доказательства заключения договора и в обеспечении его исполнения (параграф 7, ст. 380 – 381). Назначение задатка следующая: его выдача свидетельствует о заключении договора, порождающего обеспечиваемая задатком обязательство. Назначение задатка: задаток передаётся «в счёт причитающихся платежей и в обеспечении исполнения основного обязательства». Фома задатка – письменная, с указанием, что это задаток. Последствия прекращения обязательства: при прекращении обязательства, до начала его исполнения по соглашению сторон, либо в следствии невозможности исполнения, задаток должен быть возвращён, неисполнение обязательства влечёт для стороны давшей задаток потерю его однократно, а для стороны принявшей задаток, потерю его двукратно, при этом сторона ответственная за неисполнение договора обязана возместить другой стороне и убытки понесённые ею.

117. Понятие гражданско-правовой ответственности.

ГПО – это особые меры воздействия государственного принуждения, применяемых к правонарушителю в виде возложения на него дополнительной обязанности, или лишения принадлежащего ему гражданского права с целью восстановления нарушенной имущественной сферы потерпевшего.

Гражданско-правовые санкции – это установленные законом или договором определённые последствия, наступающие для должника при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей направленных на обеспечение исполнения обязательства, либо на компенсацию имущественных потерь потерпевшей стороны. Санкции подразделяются на:

-меры защиты – они направлены на предупреждение или пресечение правонарушения, а при его совершении на восстановление исходного имущественного положения;

-меры ответственности – они призваны стать мерами наказания правонарушителя и потому связаны с дополнительными обременениями для него.

Признаки ГПО: 1.Государственное принуждение 2.Имущественный характер

3.Ответственность правонарушителя перед потерпевшим

4.Соответствие размера ответственности размеру причинённого вреда или убытков 5.Приминение равных по объёму мер ответственности к различным участникам гражданского оборота

за однотипные правонарушения (ст. 1 ГК РФ)

Субъектом ответственности, как правило, считается должник (правонарушитель). Возмещение убытков

ст. 15, 16; ответственность юридических лиц – ст. 56; ст. 126, 127 – ответственность по обязательствам таких субъектов как РФ, субъекты РФ и т.д. и их особенности ответственности; ст. 151 и 152 - возмещение морального вреда (компенсация); ст. 330 и 333 – неустойка; ст. 178 и 179 – недействительность сделок; ст. 1105

неосновательное обогащение; ответственность наследников по долгам наследодателя – ст. 1175.

Функции ГПО:

-предупредительно-воспитательная функция (превентивная);

-наказательная (штрафная);

-компенсационная (восстановительная).

Принципы ГПО:

-принцип неотвратимости

-принцип индивидуализации

-принцип полного возмещения вреда (на всю сумму причинённого ущерба)

118. Условия и размер гражданско-правовой ответственности.

Основанием ГПО следует признать правонарушение, а условиями же являются признаки, которым должно отвечать это правонарушение. Следовательно основания ГПО – это сложный юридический факт, образующий состав гражданского правонарушения, т.е. в совокупности условий необходимых для применения мер ответственности (противоправное поведение, вина должника, наличие убытков у потерпевшей стороны, причинная связь между противоправным поведением должника и наступившими у потерпевшего убытками). Противоправность поведения может выражаться как в действии так и в бездействии.

Возложение ответственности при отсутствии вины возможно:

Согласно п. 1 ст. 403 ГК предприниматель несёт ответственность за случайное неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства окажется невозможным вследствие непреодолимой силы.

П. 1 ст. 901 ГК РФ – когда профессиональный хранитель отвечает за случайную утрату, недостачу или повреждение вещей если не докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, либо свойство вещи, о которой хранитель, принимая её на хранение не знал и не должен был знать, либо в результат умысла или грубой неосторожности поклажедателя.

Ст. 1079 – владелец источника повышенной опасности обязан возместить даже случайно причинённый вред, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Убытки – это расходы, которое лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также не полученные доходы, которые это лицо получило бы, при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы нарушено (упущенная выгода) п. 2 ст. 15 ГК РФ.

119. Виды ответственности и основания освобождения от ответственности.

1)Договорная ответственность связана с нарушением конкретной обязанности в регулятивном относительном обязательстве, существующем между сторонами, и устанавливается в законе, регламентирующем данное обязательство, а также в самом договоре.

2)При внедоговорной ответственности стороны не состоят между собой в договорных отношениях, а если и состоят, то причиненный вред является результатом действий, не связанных с нарушением договорных обязательств. Причинитель вреда нарушает общую абсолютную обязанность - не посягать на чужие субъективные права. ногда внедоговорную ответственность отождествляют с деликтной ответственностью, вытекающей из причинения вреда. Действительно,

деликтная ответственность является наиболее распространенной среди внедоговорной ответственности, однако понятие внедоговорной ответственности более широкое и включает в себя помимо деликтной ответственности и иные случаи наступления ответственности при отсутствии договоров. Например, внедоговорной будет ответственность за неподачу транспортных средств в соответствии с принятой заявкой (заказом).

3)Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Ответственность можно классифицировать на виды в зависимости от множественности лиц на стороне должника. Если на стороне должника участвуют несколько лиц, вопрос о размереответственности каждого из них решается в зависимости от того, является ли обязательство долевым, солидарным или субсидиарным. Долевая ответственность применяется в случаях, когда каждый из субъектов ответственности отвечает в пределах приходящейся на него доли. Должник несет ответственность перед кредитором лишь в той части обязательства, которая падает на него в результате

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Долевая ответственность применяется во всех случаях, если законом или договором не установлена солидарная или субсидиарная ответственность, т.е. ей придан характер общего правила. Также характер общего правила имеет то, что доли каждого из должников признаются равными, если не установлено иное. Солидарная ответственность применяется в случаях, установленных законом, иным правовым актом или предусмотренных соглашением сторон. При солидарной ответственности кредитор (потерпевший) вправе предъявить требование ко всем должникам

совместно или к любому из них в отдельности, притом как полностью, так и в части. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников (ст. 323 ГК). Солидарная ответственность установлена в интересах кредитора (потерпевшего), поскольку обеспечивает ему большую правовую защищенность.

Солидарная ответственность предусмотрена гражданским законодательством при неделимости предмета обязательства; при совместном причинении вреда; в обязательствах, связанных с предпринимательской деятельностью, и в других случаях.

4)Субсидиарная ответственность, как и солидарная, применяется в случаях, установленных законом

(иным правовым актом) или договором. При субсидиарной ответственности субсидиарный должник несет дополнительную ответственность по отношению к ответственности, которую несет основной должник.

В законодательстве закреплены правила применения субсидиарной ответственности. Вначале кредитор обязан предъявить требование к основному должнику, а также постараться удовлетворить свое требование путем зачета встречного требования или бесспорного взыскания средств с основного должника. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, то это требование может быть предъявлено к субсидиарному должнику. Порядок предварительного обращения кредитора к основному должнику может считаться соблюденным, если кредитор предъявил последнему письменное требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо не получил ответа на свое требование в разумный срок. Субсидиарный должник обязан до удовлетворения требования, предъявленного кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле. Если основной должник не был уведомлен, то он имеет право в дальнейшем выдвинуть против регрессного требования субсидиарного должника возражения, которые он имел против кредитора. В законодательстве установлено достаточно большое количество случаев субсидиарной ответственности. В качестве примера можно назвать ответственность: а) полных товарищей,

участников общества с дополнительной ответственностью, членов производственных кооперативов по долгам этих юридических лиц; б) основного общества в случае несостоятельности по его вине дочернего общества; в)