Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Shpora_G_pravo_1

.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
22.05.2015
Размер:
220.35 Кб
Скачать

1.Защита субъективных гражданских прав

Можно выделить две основные формы защиты гражданских прав - это юрисдикционную и неюрисдикционную.

К юрисдикционной относят способы и порядок защиты через уполномоченные органы: суды, местные и вышестоящие органы власти.

Судебный порядок защиты в основном носит исковой характер. Но существует и такое средство судебной защиты, как заявление и жалоба. Суд может обязать правонарушителя обеспечить истцу первоначальное положение, компенсировать ущерб или осуществить другие

Гражданский кодекс допускает административный порядок защиты (п. 3 ст. 10 ГК) В некоторых случаях допускается смешанный порядок защиты (административно-судебный), существует также досудебное урегулирование спора (претензионный порядок).

При неюрисдикционной форме защита лица, чьи права и законные интересы нарушены или нарушаются, обращаются к самозащите без обращения к уполномоченным органам.

Лицо, права и законные интересы которого нарушены, имеет право выбрать любой порядок, форму и способ защиты, если для данного случая не установлены законодательством конкретные порядок и способы защиты.

Cпособы защиты нарушенных гражданских прав, закрепленные в законодательстве, не являются исчерпывающими. К ним гражданское законодательство относит (ст. 11 ГК):

1) признание права; 2)    восстановление положения, существующего до нарушения права; 3) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 4) признание оспариваемой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, установление факта ничтожности сделки и применения последствий ее недействительности; 5)    признание недействительным акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления (см. также ст. 12 ГК); 6) самозащита права - осуществленная с причинением вреда в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны (см. ст. 13 ГК); 7) принуждение к исполнению обязанности в натуре; 8)  возмещение убытков, под которыми понимается реальный ущерб и упущенная выгода (см. ст. 14 ГК); 9)   взыскание неустойки (см. также §2 гл. 28, ст. 311-314 ГК); 10)  компенсация морального вреда (см. также ст. 152 ГК); 11)  прекращение или изменение правоотношений; 12)  неприменение судом противоречащего законодательству акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления; 13)  иные способы, предусмотренные законодательством.

загрузка...

2 Суть вещных прав состоит в том, что субъекты этих прав удовлетворяют свои интересы путем непосредственного воздействия на вещь или имущество находится в сфере их хозяйственного господства.

Вещным правам присущи следующие принципы:   1) принцип отсутствия двух полных прав собственности на одну вещ, т.е. право собственности едино и неделимо. 2) Принцип необходимого наличия собственности при существовании права на чужие вещи 3) Принцип наибольшей полноты права собственности, т.е. возможность осуществления права собственности по усмотрению собственника, причем наиболее полно и независимо 4) Принцип защиты субъектов вещных прав от посягательства со стороны 3-х лиц. Вещные права подразделяются на 2 большие группы: 1) право на свои вещи – право собственности 2) право на чужие вещи – иные вещные права К числу ограниченных вещных прав относятся

1) право хозяйственного ведения – лицо, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения (унитарные предприятия), владения, пользования и распоряжения этим имуществом в пределах определенных в соответствии с законодательством 2) право оперативного управления – субъекты данного права осуществляют правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах установленных законодательством в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначения имущества (казенное предприятие, учреждение) 3) право пожизненного наследуемого землевладения 4) сервитут – собственник недвижимого имущества (земельного участка или иной недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях собственника другого земельного участка предоставить право ограниченного пользования соседним участком (сервитута).

Вещным правоотношениям присущи следующие признаки: 1) абсолютный характер вещных правоотношений – это означает, что управомоченому субъекту вещных прав как обязанные противостоят все члены общества 2) к вещным правоотношениям обязанная сторона играет пассивную роль – это означает, что все обязаны воздерживаться от нарушения вещного права другими лицами 3) вещные правоотношения не основаны на каком бы то ни было договоре или обязательстве, а вытекают из права собственности  4) нарушение вещного права может последовать от любого субъекта и иск о защите нарушенного вещного права может быть предъявлен к любому лицу совершившему активное действие и нарушившее права собственника (в обязанных правоотношениях право может защищать против конкретных обязанностей лица) 5) вещному праву присуще право следования – это означает, что в случае перехода вещного права к другому лицу, к нему же переходят и все обременения (пример: сервитут) 6) вещному праву присущи специфичные вещно-правовые способы защиты:

•вендикационный иск

• негаторный иск

3 В  объективном смысле право собственности – это совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность определенного имущества физически или юридически лицам, определяющих содержание их правомочий и обеспечивающих защиту прав и законных интересов собственника.

В субъективном смысле право собственности – это правомочия собственника имущества владеть, пользоваться и Право владения – это возможность осуществления фактического господства над вещью. Различают владения собственника и владения несобственника. Владение собственника имеет своим основанием право собственности и является законным. Владение несобственника может базироваться на определенном правовом основании (титуле). Тогда оно является законным.

Право пользования – это возможность осуществлять эксплуатацию имущества, извлекать из него полезные свойства, получать плоды и доходы. Оно обеспечивает удовлетворение потребностей людей. Правомочие пользования имеет собственник, однако оно может осуществляться и не собственником в силу акта законодательства, административного акта или договора. Владение и пользование обычно осуществляются одним лицом и совпадают во времени.

Право распоряжения – это возможность определять юридическую и фактическую судьбу вещи. Правомочия распоряжения принадлежат собственнику, субъекту права хозяйственного ведения или оперативного управления. Это правомочие может повлечь прекращение права собственности в результате заключения договора, также собственник может употребить или уничтожить вещь, если признает это целесообразным, а также может отказаться от права собственности. Право распоряжения может принадлежать и не собственнику на основе договора с собственником (комиссионер – ст.880 ГК) либо на основании закона (распоряжение имуществом недееспособного лица). Без согласия собственника его имуществом может распорядиться судебный исполнитель. Собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вред окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и законных интересов других лиц. На собственника возложены и определенные обязанности: он несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества.

4 В гражданском праве в зависимости от характера оснований различают первоначальные и производные способы приобретения права собственности.

К первоначальным способам относятся:

1) спецификация (переработка) – это изготовление движимой вещи путем переработки материалов, которые могут принадлежать производителю (в этом случае он становится собственником) или другому лицу (производитель становится собственником, если стоимость работы превышает стоимость материалов). 2) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей – это приобретение права собственности на собранные в лесах, водоемах или на другой территории ягоды, рыбу или животных. Право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществляющее их сбор или добычу, если сбор или добыча производилась в соответствии с законодательством. 3) приобретение плодов (доходов) – собственник плодоносящей вещи становится собственником и ее плодов 4) приобретение бесхозяйных вещей – это приобретение права собственности на вещи, не имеющие собственника или брошенные собственником.

5) приобретательная давность – гражданин или юридическое лицо, в собственности которого не находитсяфаркоп на range rover, но который добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным, приобретает право собственности на это имущество

Производные способы приобретения права собственности: • отчуждение имущества в собственность другого лица на основании договора • переход имущества наследодателя в собственность наследников • переход права собственности на имущество реорганизованного юридического лица. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества определяется законодательством.

5 Возникновение права собственности у приобретателя по договору (ст.224 ГК). При этом для участников такого договора важное значение имеет определение момента, с которого отчуждатель перестает быть собственником вещи, а покупатель становится собственником. Ведь собственник согласно ст.ст. 211 и 212 ГК несет, если иное не предусмотрено законодательством или договором, бремя содержания принадлежащего ему имущества и риск его случайной гибели, случайной порчи или повреждения.

Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору также может определяться специальными нормами. Так, согласно п. 1 ст. 522 ГК переход права собственности на недвижимое имущество по договору продажи данного имущества подлежит государственной регистрации. Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту.

В таких случаях применяются правила, содержащиеся в ст.ст. 224 и 225 ГК. Возникновение права собственности у приобретателя имущества по договору связывается с моментом фактической передачи вещи.

Согласно п. 2 ст. 224 ГК если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента регистрации договора. Данная норма, в отличие от изложенной в п. 1 ст. 224 ГК, не является диспозитивной и не может быть изменена соглашением сторон договора.

В ст. 225 ГК раскрывается понятие «передача вещи» приобретателю. Факт передачи вещи связывается с вручением вещи отчуждателем самому приобретателю либо сдачей ее отчуждателем перевозчику для отправки приобретателю или сдачей в организацию связи для пересылки приобретателю.

Кроме изложенных общих, в ст. 225 ГК в п.п. 2 и 3 содержатся два специальных правила определения момента передачи вещи приобретателю. Согласно пункту 2 если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента. Данное правило связывает наступление правовых последствий передачи вещи приобретателю с наличием двух обстоятельств:

  1. заключение договора об отчуждении вещи

  2. нахождение вещи к моменту заключения такого договора в обладании приобретателя.

В соответствии с п. 3 ст. 225 ГК передача коносамента или иного документа, предоставляющего их держателям право распоряжения грузом (товарораспорядительного документа), приравнивается к передаче самой вещи.

Риск случайной гибели или случайной порчи отчужденных вещей переходит на приобретателя одновременно с переходом к нему права собственности. Но поскольку право собственности согласно закону у приобретателя возникает с момента передачи ему вещи, если иное не предусмотрено законом или договором, то с этого момента на приобретателя переходит и риск случайной гибели или порчи вещи. Правда, собственник, может перенести риск случайной гибели или случайной порчи вещи полностью или в части на органы страхования, застраховав принадлежащую ему вещь.

Из смысла ст. 225 ГК следует, что риск случайной гибели вещей может быть обусловлен моментом отчуждения вещи без обязательства ее доставки. Так, на покупателя может быть возложен риск случайной гибели или случайной порчи вещей, находящихся даже в пути следования, поскольку право собственности на указанные вещи перешло на приобретателя с момента передачи вещей перевозчику для отправки приобретателю. Равным образом это относится и к сдаче вещей в организацию связи для пересылки их приобретателю.

6 В ГК клад упоминается всего в двух статьях: в ст. 234 - специально ему посвященной, и ст. 226 - упоминающей его вскользь, среди других бесхозяйных вещей. Определение клада таково: это зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу акта законодательства утратил на них право. Обратим внимание на отдельные составляющие этого определения:

  • предмет клада - деньги или ценные предметы без дальнейшей конкретизации материала (драгоценные металлы, камни, произведения искусства, археологическая ценность или др.) и статуса (законное платежное средство[1] либо нет). Главное ¾ ценность ввиду субстанции, исторической, художественной и т.п. причины;

  • способ сохранения клада (в земле, в строении, в пещере, на дне) значения не имеет, главное ¾ чтобы клад был сокрыт, а не общедоступен;

  • собственник ценностей не может быть установлен (неизвестен) либо утратил право путем отказа (п. 1 ст. 227, п.1 ст. 237 ГК[2]) либо приобретательной давности (п. 2 ст. 226).

Срок сокрытия клада не установлен, однако вряд ли им могут быть признаны предметы, собственник которых может быть установлен (например, контрабанда антиквариата, драгоценных металлов и камней и т.п.).

При определении дальнейшей судьбы найденного клада решающее значение имеет вопрос, входило ли отыскание клада в круг трудовых или служебных обязанностей лица либо нет.

Понятие находки Находкой считается вещь, потерянная одним лицом (собственником) и найденная другим. Причем и потеря вещи, и ее отыскание должны быть случайными.

Последствия находки Действия лица, обнаружившего находку, различаются в зависимости от того, известен ли хозяин утерянной вещи либо нет.

В первом случае согласно п. 1 ст. 228 ГК нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.

Хранение находки Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в орган внутренних дел, орган местного управления и самоуправления или указанному ими лицу. Пунктом 3 ст. 228 ГК установлено, что скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшими вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные отпродажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение.

7 В порядке первоначального способа приобретается право собственности на вещи, по тем или иным причинам выбывшие из обладания предыдущего собственника и не имеющие подтверждения о принадлежности их к тому или иному лицу. Такая вещь, которая не имеет собственника или собственник которой не известен, а также вещь, от права собственности на которую собственник отказался, имеют общее название бесхозяйных (ст. 226).

Статья 226 ГК различает порядок приобретения права собственности на бесхозяйные недвижимые и движимые вещи. Бесхозяйные движимые вещи приобретаются в собственность их фактических владельцев в порядке, установленном законодательством для конкретных ситуаций – брошенные вещи (ст. 227), находка (ст.ст. 228-230), безнадзорные животные (ст.ст. 231-233), клад (ст. 234), а при отсутствии перечисленных оснований – в силу предусмотренных ст. 235 ГК правил о приобретательной давности.

Бесхозяйные недвижимые вещи должны выявляться уполномоченными государственными органами и по заявлению последних принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию недвижимого имущества. По истечении трех лет со дня постановки на учет бесхозяйной недвижимой вещи органом, управомоченным управлять коммунальным имуществом, подается заявление о признании права коммунальной собственности на недвижимую вещь в суд по месту нахождения этой вещи. Суд, признав, что недвижимая вещь не имеет собственника либо оставлена им без намерения сохранить право собственности на нее и принята на учет в установленном порядке, выносит решение о признании недвижимой вещи бесхозяйной и признании права коммунальной собственности на эту вещь (ст.ст. 379, 380 ГПК Республики Беларусь).

8 Возникновение права собственности на строящиеся здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество п. 1 ст. 220 ГК связывается, если иное не предусмотрено законодательством, с моментом завершения создания этого имущества. Создание строительных объектов заканчивается их приемкой в эксплуатацию. Положением о порядке приемки объектов в эксплуатацию (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 1991 года № 452 и действует в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 1993 года № 781) предусматривается, что законченные строительством и подготовленные к эксплуатации объекты подлежат приемке комиссиями.

Статьей 131 ГК предусматривается государственная регистрация права собственности на недвижимые вещи, в том числе возникновение данного права, его переход и прекращение.

Переработка ст. 221 ГК. По общему правилу, право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов приобретается собственником материалов. Однако собственник материала и переработчик могут в договоре определить иную принадлежность такой новой вещи (например, в случае, когда подрядчик обязуется изготовить из своих материалов вещь для заказчика).

Если стороны не заключили подобного договора (при осуществлении переработки утраченных законным владельцем материалов) и стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя (п. 1 ст. 221 ГК).

9 Статья 235 ГК РБ Приобретательная давность

1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, в собственности которого не находится имущество, но которое добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.

2. До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законодательством или договором основания.

3. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.

4. Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 282 - 284 и 286 настоящего Кодекса, начинается со дня, следующего за днем истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.

10 Статья 231. Безнадзорные животные

1. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в орган внутренних дел или орган местного управления и самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника.

2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании либо сданы на содержание и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого условия. По просьбе лица, задержавшего безнадзорных животных, подыскание лица, имеющего необходимые условия для их содержания, и передачу ему животных осуществляет орган внутренних дел или орган местного управления и самоуправления.

3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, или лицо, которому они переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимости.

Статья 232. Приобретение права собственности на безнадзорных животных

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животное находилось на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них.

При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они поступают в коммунальную собственность и используются в порядке, определяемом органом местного управления и самоуправления.

2. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих животных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым собственником, а при недостижении соглашения – судом.

11 Прекращение субъективного права собственности является следствием различных фактических обстоятельств. Все такие обстоятельства ГК разделяет на 2 группы: 1) основания, прекращающие право собственности на вещь либо по воле самого собственника, либо в результате исчезновения самой вещи 2) основания принудительного прекращения права собственности – это возможно лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий, определенных законом.

К первой группе оснований прекращения право собственности относятся: 1) отчуждение имущества – право собственности возникает у приобретателя по тем же основаниям, по которым оно прекращается у лица, отчуждаемого имущество 2) отказ от права собственности – в этом случае собственник не имеет намерения передать свое право определенному лицу 3) прекращение существования объекта

4) утрата права собственности на имущество

Ко второй группе относятся:

1)обращение взыскания на имущество по обязательствам 2) отчуждение имущества, которое в силу акта законодательства не может принадлежать данному лицу (вещи, ограниченные в обороте)

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных

5) реквизиция – это принудительное изъятие имущества в собственность государства а результате стихийных бедствий, аварий, эпидемий и т.п.

6) конфискация

7) разгосударствление и приватизация

8) национализация

17-18 Общая собственность - это отношения по принадлежности одного и того же имущества двум или нескольким лицам (сособственникам). В настоящее время круг участников (субъектов) общей собственности не ограничен. Она может возникнуть между любыми участниками гражданских правоотношений в любом сочетании и соотношении.

Субъекты общей собственности по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но правомочия владения, пользования и распоряжения они осуществляют сообща, совместно.

Основанием возникновения права общей собственности являются различные юридические факты. Как правило, это совершение несколькими лицами гражданско-правовых сделок, прежде всего договоров купли-продажи и договоров о совместной деятельности, наследование неделимой вещи несколькими лицами и др.

Гражданский кодекс различает общую долевую и общую совместную собственность. В основе разграничения общей собственности на долевую и совместную лежат особенности правового регулирования взаимоотношений между ее участниками. Регулирование отношений долевой собственности связано с определением конкретных арифметических долей, определенных участниками или судом в самом праве на общее имущество. Участник общей собственности не имеет права на долю в стоимости общего имущества или на реальную долю в самом имуществе. Он имеет право на долю в самом праве собственности на общее имущество (ст.246 ГК). Участники общей совместной собственности не имеют долей в общем имуществе. Доля устанавливается, по общему правилу, лишь при прекращении общей собственности. Законодательством может быть предусмотрена возможность образования общей совместной собственности на отдельные виды имущества.

26 К числу ограниченных вещных прав относятся: 1) право хозяйственного ведения – лицо, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения (унитарные предприятия), владения, пользования и распоряжения этим имуществом в пределах определенных в соответствии с законодательством 2) право оперативного управления – субъекты данного права осуществляют правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах установленных законодательством в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначения имущества (казенное предприятие, учреждение) 3) право пожизненного наследуемого землевладения 4) сервитут – собственник недвижимого имущества (земельного участка или иной недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях собственника другого земельного участка предоставить право ограниченного пользования соседним участком (сервитута). Сервитут может устанавливается для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линии электропередач, обеспечения водоснабжения, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка права владения, пользования и распоряжения данным земельным участком.

15 В недавнем прошлом государственная собственность была доминирующей во всех сферах общественных отношений. Законодательно закреплялся приоритет государственной собственности, которая объявлялась ведущей. В исключительной собственности государства находились земля, ее недра, воды, леса. Государство являлось собственником основных средств производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средств транспорта и связи, банков, торговых, коммунальных и иных предприятий, основного городского жилищного фонда и т.д. Государству создавались повышенные гарантии защиты права государственной собственности.

Это положение государственной собственности соответствовало политической системе, существовавшей в нашем государстве. Изменение политической системы и роли государства в общественных отношениях неизбежно повлекло перемены и в правовом регулировании отношений государственной собственности. Государство уступило часть ранее безраздельно занимаемых им позиций в хозяйственной, политической, культурной сферах общественных отношений. Соответственно изменились отношения собственности. Конституция Республики Беларусь устанавливает существование государственной и частной собственности и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности

Состав и назначение имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь и в собственности административно-территориальных единиц, определяется осуществляемыми данными участниками гражданско-правовых отношений особыми задачами и функциями. Существенными особенностями отличается порядок управления данным имуществом

Право государственной собственности в объективном смысле — это система правовых норм, регулирующих отношения присвоения и принадлежности (владения, пользования и распоряжения) материальных благ Республике Беларусь или административно-территориальной единице в лице их компетентных органов.

В субъективном смысле право государственной собственности представляет собой совокупность закрепленных за Республикой Беларусь или административно-территориальной единицей правомочий владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Субъектами права государственной собственности являются Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Каждый из названных субъектов выступает в качестве самостоятельного собственника, поэтому Республика Беларусь, области, районы и другие административно-территориальные единицы не отвечают по обязательствам друг друга. Определение в пределах, установленных законом, порядка управления и распоряжения коммунальной собственностью отнесено к исключительной компетенции местных Советов депутатов

12 Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать

Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок (ст. 239 ГК).

В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.

Если в собственности гражданина или юридического лица по основаниям, допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не может принадлежать данному собственнику. Статья имеет в виду имущество, которое может принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные). Условием применения данной статьи является правомерность приобретения этого имущества в собственность лица, например получение по наследству охотничьего огнестрельного оружия, право на которое данное лицо не имеет.

В случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение оружия оно незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими (ст. 28 Закона об оружии). При неполучении лицензии и в других случаях, когда данное лицо не может иметь право собственности на определенное имущество, п. 1 данной статьи предлагает собственнику добровольно прекратить свое право собственности путем отчуждения имущества в течение определенного в ней срока. Этот срок может быть изменен законом.

В п. 2 указаны последствия невыполнения требования об отчуждении имущества лицом, которому оно принадлежать не может. Тогда решение об отчуждении имущества принимает суд по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления. Порядок продажи зависит от вида и назначения имущества. Оно может быть реализовано через комиссионную торговлю, либо в специальном порядке, либо перейти в государственную или муниципальную собственность с выплатой бывшему собственнику суммы, определенной судом, за вычетом расходов на отчуждение имущества. Аналогично решается вопрос в отношении имущества, на приобретение или хранение которого нужно иметь лицензию, если в выдаче данного разрешения собственнику отказано. Средства, вырученные от продажи имущества, передаются собственнику.

13 Право собственности граждан в субъективном смысле - это правомочия гражданина владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, соблюдая обязанности, вытекающие из существующего права[4, с.628]. При этом необходимо учитывать, что норма ст. 213 ГК устанавливает только специальные пределы осуществления права собственности. На осуществление права собственности граждан распространяются и общиепределы осуществления субъективных гражданских прав, установленные ст. 2 и 9 ГК. Признание граждан субъектами права частной собственности наполнило право собственности граждан новым содержанием. Это произошло за счет расширения как состава объектов права собственности граждан, так и целей использования этих объектов. Объектами их собственности могут быть материальные блага, имеющие чисто потребительское назначение, и материальные блага, необходимые для осуществления производственной или хозяйственной деятельности. Право собственности граждан не исчерпывается наличием у собственника «приятных» прав по обладанию имуществом - на нем лежат и определенные обязанности. Собственник обязан содержать имущество и нести риск его случайной гибели, порчи или повреждения, если иное не установлено договором или не предусмотрено законодательством (ст.211-212 ГК).

Статья 213 ГК устанавливает, что субъектами права частной собственности являются физические лица. Следовательно, частной признается не только собственность граждан Республики Беларусь, но и собственность иностранных граждан и лиц без гражданства. В соответствии с п.2 ст.1104 ГК иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Республике Беларусь гражданской правоспособностью наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и международными договорами Республики Беларусь. В собственности граждан может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам (ст. 214 ГК). Действующее законодательство в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства» установило перечень объектов, которые находятся только в государственной собственности и, следовательно, не могут принадлежать гражданам. На праве собственности у граждан может находиться недвижимое имущество, в том числе жилые дома (квартиры), земельные участки, предприятия как имущественные комплексы. Гражданин может иметь в собственности движимое имущество, такое как транспортные средства, деньги, ценные бумаги[5, с. 506]. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения устанавливаются законом (ч. 2 ст. 214 ГК). Эти ограничения возможны как исключения из общего правила и только в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

14 Как правовой институт (право собственности в объективном смысле) право собственности юридических лиц представляет собой совокупность правовых норм, установленных или санкционированных государством, направленных на закрепление имущества за юридическими лицами или их объединениями, определяющих правомочия (владение, пользование и распоряжение) собственника имущества и обеспечивающих защиту прав и законных интересов юридического лица как собственника имущества Юридическое лицо как субъект права собственности наделено субъективным правом собственности. Содержание субъективного права собственности юридического лица составляют правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом (ст. 210 ГК). Рамки осуществления юридическим лицом субъективного права собственности определяются его уставом и законодательством. Осуществление правомочий возлагается на органы юридического лица, определяемые его уставом. Объем их полномочий по распоряжению имуществом определяется законодательством и уставом в соответствии с целью деятельности юридического лица. Изначально право собственности юридического лица возникает в силу добровольного наделения его имуществом теми лицами, которые создают его — учредителями. Это происходит в результате отказа учредителей от своего права собственности на имущество, которое передается в собственность создаваемому юридическому лицу. Специфическим основанием возникновения права собственности является приобретение юридическим лицом — правопреемником в собственность имущества, принадлежавшего реорганизованному юридическому лицу. В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам на условиях и в объеме в зависимости от формы реорганизации (ст. 54 ГК). Важным основанием возникновения права собственности является также деятельность юридического лица, осуществляемая в соответствии с его целями и задачами. При этом основным источником формирования имущества коммерческих юридических лиц является прибыль, получаемая ими в результате осуществления хозяйственной деятельности. Поскольку у некоммерческих юридических лиц извлечение прибыли не является целью их деятельности, имущество этих юридических лиц формируется главным образом за счет других источников (членские взносы, благотворительные пожертвования и т.п.). В процессе деятельности право собственности на имущество может быть приобретено юридическим лицом на основании совершаемых гражданско-правовых сделок (купли-продажи, мены, займа, дарения и т. д.). Юридическое лицо может приобрести имущество и по завещанию.

Право собственности юридических лиц осуществляется в пределах срока существования самого юридического лица.

16 Разгосударствление представляет собой передачу от государства физическим и юридическим лицам (в том числе посредством приватизации)функций непосредственного управления хозяйствующими субъектами. Приватизация — это приобретение физическими и юридическими лицами права собственности на объекты, принадлежащие государству.

Разгосударствление и приватизация имущества, находящегося в государственной собственности, осуществляются в порядке, предусмотренном специальным законодательством. Субъектами приватизации (лицами, приобретающими в собственность у государства его имущество) согласно Закону «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» могут быть: 1) граждане Республики Беларусь и Российской Федерации, негосударственные юридические лица, юридические лица Республики Беларусь, созданные не менее чем 50% членов трудовых коллективов приватизируемых предприятий; 2) иностранные инвесторы; лица без гражданства. В преобразовании в процессе приватизации предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и обслуживающих сельское хозяйство, в открытые акционерные общества с участием предприятий-производителей сельскохозяйственной продукции участвуют также государственные сельскохозяйственные предприятия. Объектами приватизации являются: государственное жилье; государственные предприятия, учреждения, организации, структурные единицы объединений и структурные подразделения предприятий; государственное имущество, сданное в аренду; доли (паи, акции), принадлежащие Республике Беларусь и административно-территориальным единицам в имуществе субъектов хозяйствования. Объектами первоочередной приватизации являются предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Не подлежат разгосударствлению и приватизации предприятия (объединения), организации и виды имущества, отнесенные законом к перечню объектов, которые могут находиться только в собственности государства. Законодательством Республики Беларусь установлено, что приватизация осуществляется путем безвозмездной передачи и продажи государственной собственности. Безвозмездно передается часть государственной собственности гражданам Республики Беларусь с целью обеспечения социального равенства — создания равных экономических условий на период перехода к рыночной экономике

21 Общая долевая собственность может быть прекращена для одного участника путем выдела доли из общего имущества, для всех участников – путем его раздела.

Участник общей долевой собственности вправе самостоятельно, без согласия остальных участников и без объяснения причин предъявить требование о выделении ему его доли в натуре из общего имущества.

Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, может быть произведен по согласию всех участников. Если же одни участник настаивает на разделе общего имущества, а другие желают сохранить его в долевой собственности, тогда участник, оставшийся в меньшинстве, вправе потребовать выдела своей доли из общего имущества.

Не всегда представляется возможность разделить общее имущество в соответствии с долями участников в праве собственности. В этом случае закон предусматривает выплату участнику, получившему в натуре меньшую долю, остальными участниками соответствующей денежной или иной компенсации. Однако выплата участнику долевой собственности компенсации за часть его доли, остающейся у других участников, допускается лишь с его согласия (ст.255 ГК).

Вместе с тем практика выработала отступление от этого правила, которое закреплено в ч.2 п.4 ст.255 ГК. Суть его заключается в том, что в случае, если доля участника незначительна и реально не может быть выделена, а сам участник не имеет ни существенного интереса, ни потребности в использовании общего имущества, тогда суд, установив эти обстоятельства, может передать его долю остальным участникам с выплатой ему компенсации.

Раздел общей совместной собственности и выдел из нее доли имеет свои особенности, определенные ст. 257 ГК. В частности, установлено, что раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них может быть осуществлен при условии предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. При разделе общего имущества и выделе из него доли признаются равными, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением участников. В частности, доля одного из супругов в общей совместной собственности может быть увеличена с учетом того, что с этим супругом остаются несовершеннолетние дети, судом может быть учтено и состояние здоровья одного из супругов (болезнь, инвалидность и т.п.).

Необходимость выдела доли из общей собственности или раздела имущества может возникнуть и в случае обращения взыскания на долю должника в общей собственности или ее конфискация по решению суда.

22 Право преимущественной покупки доли в праве общей собственности заключается в том, что участник, желающий продать свою долю постороннему лицу, должен обязательно письменно известить остальных участников о том, что продается доля, о цене, которую он хочет получить за нее и других условиях продажи. Если согласие или отказ в отношении продажи доли недвижимости от остальных участников не будет получен в месячный срок, а в отношении прочего имущества – в течение десяти дней, тогда участник вправе продать долю постороннему лицу.

Если произошла продажа доли без соблюдения правил преимущественной покупки, в таком случае любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Правила преимущественной покупки применяются и при отчуждении доли по договору мены.

В ныне действующем ГК (ст.254) четко определен этот момент перехода доли в праве общей собственности. Приобретатель доли становится участником общей собственности с момента заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

В п.1 ст.256 ГК установлено, что участники совместной собственности сообща владеют, пользуются общим имуществом, если соглашением между ними не предусмотрено, что определенными объектами общего имущества будет пользоваться один или несколько участников.

Отдельным видом общей собственности является общая собственность супругов. Общая совместная собственность супругов установлена в качестве законного режима их имущества (ст.259 ГК), т.е. если брачным договором не предусмотрен иной режим (ст.13 КоБС).

Помимо субъектного состава (участниками могут быть только супруги, состоящие в зарегистрированном браке), ряд особенностей имеется по объектам. КоБС и ГК (п.2 ст.259) проводит принцип разграничения раздельного и общего имущества супругов. К общей совместной собственности супругов относится имущество, нажитое супругами в период брака. Пункт 2 ст.259 ГК относит часть имущества супругов к их раздельной собственности. К нему относится: имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из них во время брака в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, предназначенные для удовлетворения личных потребностей каждого из супругов, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

В определенной ситуации раздельное имущество может быть признано судом общей совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены в него вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества. Например, в период брака дом, принадлежащий одному из супругов, был капитально отремонтирован или переоборудован путем надстройки, пристройки и т.д. за счет общих средств супругов. Однако следует иметь в виду, что супруги в брачном договоре могли установить и иные правила.

19 - 20 Предполагается, что общая собственность 2 или нескольких лиц на одно имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом допускается образование совместной собственности на их имущество (ст.246). Размер доли определяют сами участники долевой собственности и только при наличии между ними разногласий. Размер долей может быть определен судом. Если участники не определили своей доли в праве собственности, то они предполагаются равными. Имущество делится на количество участников. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом, находящемся в долевой собственности осуществляют его участники, по соглашению между ними, а при недостижении соглашения порядок осуществления правомочий устанавливается судом. От размера принадлежащего каждому участнику доли зависит количество продукции, плодов и доходов, полученных от общего имущества, если иное не предусмотренное соглашением между участниками. Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также издержках по его содержанию и сохранению. Судьба улучшений, произведенных одним из участников в общем имуществе зависит от того, отделимы они или неотделимы от общего имущества (без несоразмерного ущерба хозяйственному назначению имущества). Отделимые от общего имущества поступают в собственность того из участников, который произвел улучшение. По требованию этого участника его доля в праве собственности должна быть увеличена. Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглашению всех собственников, однако каждый участник общедолевой собственности самостоятельно распоряжается своей долей в праве собственности. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники имеют преимущественное право покупки продаваемой доли. Собственник обязан известить в письменной форме остальных участников с указанием цены и других условий продажи. Если собственники откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю продавец вправе продать свою долю иному лицу. Любой участник такой собственности по своему усмотрению может потребовать выдела своей доли из общего имущества. Прекращение общедолевой собственности влечет ее раздел, который осуществляется по согласию всех участников, а при недостижении согласия по решению суда. Если выдел в натуре невозможен, участник может потребовать выплаты стоимости его доли другими собственниками.  Выплата компенсации допускается только с согласия лица. В исключительных случаях по решению суда. Получив компенсацию участник собственности выбывает из правоотношения общей долевой собственности

23 Отношения между участниками общей совместной собственности, в отличие от долевой, лишены строгой регламентации, поскольку носят лично-доверительный характер. В общей совместной собственности доли участников не определены. Необходимость определения долей возникает в случае ее раздела или выдела, что ведет к прекращению отношений общей собственности для выделяющегося участника.

Существует два вида общей совместной собственности: общая собственность супругов и собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.

В п.1 ст. 256 ГК установлено, что участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом, если соглашением между ними не предусмотрено, что определенными объектами общего имущества будет пользоваться один или н-сколько участников. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется также по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершена сделка по распоряжению имуществом. Для сделок, требующих нотариального оформления и (или) государственной регистрации, согласие других участников должно быть выражено непосредственно. Участники общей совместной собственности могут возложить обязанность по совершению сделки на одного из участников. Однако и в этом случае совершение сделки другим участником, который в соответствии с общей договоренностью не вправе был ее совершать. не делает сделку оспоримой (недействительной), за исключением случая, когда другая сторона сделки заведомо знала или должна была знать о таком соглашении, т.е. действовала недобросовестно (п.3 ст.256 ГК).

28 Право оперативного управления можно определить как основанное на праве собственности вещное право юридического лица-несобственника владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

Субъектами права оперативного управления выступают две группы юридических лиц, различных по направленности деятельности. Это, во-первых, казенные предприятия, являющиеся видом унитарных и относящиеся к коммерческим организациям (о них см. ст.115 ГК) и, во-вторых, учреждения как вид некоммерческих юридических лиц (см. ст.120 ГК).

Объект рассматриваемого права составляет комплекс имущества, закрепленного за указанными юридическими лицами, но по структуре он неодинаков в зависимости от того, идет ли речь о коммерческих или некоммерческих организациях.

Содержание права оперативного управления состоит из правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом. Однако объем этих правомочий и их реализация обусловлены определенными пределами:

а) предписаниями законодательства, что можно рассматривать как общую границу установления и осуществления указанных правомочий;

б) целями деятельности соответствующего юридического лица;

в) заданиями собственника;

г) назначением имущества.

27 Право хозяйственного ведения - основанное на праве собственности вещное право юридического лица-несобственника владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним в установленном порядке имуществом в пределах, определяемых в соответствии с законодательством.

Субъектами рассматриваемого права выступают унитарные предприятия, основанные на государственной или частной собственности физического или юридического лица (об унитарных предприятиях см. ст.113 ГК), а также созданные ими дочерние предприятия (см. п.7 ст.114 ГК) и государственные концерны.

Собственника имущества, находящегося в хозяйственном ведении, могут быть Республика Беларусь (ч.2 п.2 ст.113 ГК), административно-территориальные единицы Республики Беларусь (ч.3 п.2 ст.113 ГК), юридические и физические лица (ч.4 п.2. ст 113 ГК). Имущество унитарного предприятия может находится в совместной собственности супругов или членов крестьянского (фермерского) хозяйства либо юридического лица (ч.4 п.2 ст.113 ГК).

Объектом права хозяйственного ведения является комплекс имущества, которое в установленном порядке закреплено за носителями этого права.

Содержание права хозяйственного ведения составляют правомочия владения, пользования и распоряжения указанным комплексом имущества.

35 Под обязательственным правом следует понимать совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные отношения по перемещению материальных благ, обладающих свойством товара jт одного лица к другому в той или иной форме (передача имущества, продажа бизнеса Красноярск, выполнение работы, оказание услуги). Состав обязательственного права образуют несколько групп гражданско-правовых норм: 1) нормы, общие для всех обязательств • нормы о понятии и сторонах обязательства • об исполнении и способах обеспечения исполнения обязательств • об ответственности за нарушение обязательств • об основаниях их возникновения и прекращения • общие положения о договоре 2) содержит положения регулирующие отдельные виды обязательств (договоры купли-продажи, аренды, ренты) Данные нормы отражают особенности каждого из обязательств и предназначены исключительно для конкретного вида общественных отношений. 3) нормы, содержащиеся в специальном законодательстве (устройство автомобильных дорог, устав БЖД)

30 Согласно п. 1 ст. 268 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) собственник недвижимого имущества вправе требовать от собственника соседнего недвижимого имущества, а в необходимых случаях — и от собственника другого недвижимого имущества предоставления права ограниченного пользования недвижимым имуществом(сервитута). Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

Сервитуты (от лат. servitus — повинность, подчиненность) возникли в римском праве, прошли через всю историю феодальной Беларуси, исчезли в советский период и вновь были введены в ГК в 1998 году.

Традиционно сервитуты делили на:

—   земельные, которые устанавливались в отношении земельного участника и включали, в свою очередь, городские сервитуты и сельские, создававшие особое объективное отношение между соседскими участками — служащим и господствующим (дорожные, водные, домовые, касающиеся воздуха и света);

—   личные, которые устанавливались в отношении конкретного лица и включали различные права пользования чужой вещью.

 В соответствии со ст. 45 КоЗ земельный сервитут может устанавливаться на определенный срок (срочный земельный сервитут) и на неопределенный срок (постоянный земельный сервитут). Если в договоре о земельном сервитуте или постановлении суда об установлении земельного сервитута срок его действия не указан, земельный сервитут считается постоянным.

Сервитут может быть установлен не только в интересах собственника, но и по требованию иных землепользователей, то есть лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на земельных участках, находящихся в частной собственности граждан, негосударственных юридических лиц Республики Беларусь либо в собственности иностранных государств, международных организаций (собственники), пожизненном наследуемом владении (владельцы), постоянном или временном пользовании (пользователи), аренде (арендаторы), субаренде (субарендаторы).

Земельный сервитут прекращается: —   по истечении срока действия земельного сервитута; —   по соглашению между землепользователем обремененного земельным сервитутом земельного участка и лицом, в интересах которого был установлен земельный сервитут; —   по постановлению суда; —   по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами.

24 Отдельным видом общей собственности является собственность супругов. Общая собственность супругов может иметь режим, установленный законом или брачным договором (ст.13 КоБС РБ), в соответствии с которым супруги могут установить режим раздельной собственности (ст.259 ГК). При отсутствии брачного договора имущество супругов будет находиться в законном режиме совместной собственности.

Субъектами общей совместной собственности могут быть только супруги, состоящие в зарегистрированном браке. Момент возникновения совместной собственности связан с моментом заключения брака или с моментом, установленным в брачном договоре, причем, предполагается равенство долей. Все нажитое супругами во время брака имущество, за некоторыми исключениями, относится к их совместной собственности, независимо от того, кем из них и за чей счет имущество было приобретено, произведено, создано, на чье имя оформлено. Пункт 2 ст.259 ГК относит часть имущества супругов к их раздельной собственности. Драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются их общей совместной собственностью независимо от того, кто из супругов ими пользовался.

При установлении определенных обстоятельств, имущество, принадлежащее одному из супругов, может быть признано судом совместной собственностью супругов, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного вложения значительно увеличена стоимость этого имущества (капитальный ремонт, переоборудование жилого лома и т.п.)

Семейные отношения без регистрации брака не влекут возникновения общей совместной собственности.

Пунктом 2 ст.260 ГК РБ установлен примерный перечень имущества, которое может находиться лишь в общей собственности этого хозяйства, и определены критерии для отнесения иного имущества к совместному имуществу хозяйств. Имущество должно обеспечивать деятельность крестьянского хозяйства и приобретаться за счет общих средств его членов (насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, сельскохозяйственная техника и др.).

25 При разводе, часто встает вопрос о разделе имущества, которое было нажито супругами в период брака. При отсутствии брачного договора этом вопрос решается самими супругами путем договоренности, а при отсутствии такой договоренности – судом в соответствии с законодательством о браке и семье.

По общему правилу имущество, нажитое мужем и женой в период брака является их общей совместной собственностью независимо от того, на кого из супругов оно было приобретено либо на кого или кем были внесены денежные средства. В случае расторжения брака и раздела этого имущества доли супругов признаются равными. В то же время по решению суда доля одного из супругов может быть увеличена, а второго уменьшена. Такое решение может быть принято с учетом:

  • интересов несовершеннолетних детей (например, суд может увеличить долю жены при разделе совместной собственности, если ребенок после развода остается проживать с ней);

  • заслуживающих внимание интересов одного из супругов (например, суд может увеличить долю жены при разделе совместной собственности, если муж уклонялся от трудовой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи, а так же если жена по состоянию здоровья или по иным не зависящим от него обстоятельствам лишена возможности получать доход от трудовой деятельности);

  • стоимости имущества, которое один из супругов скрыл, или продал, или израсходовал по своему усмотрению вопреки интересам семьи и воле другого супруга (например, если муж без согласия жены продал принадлежащий им автомобиль, а вырученные деньги скрыл или израсходовал на личные нужды);

Если между бывшими мужем и женой нет разногласий по поводу раздела их совместного имущества, они могут обратиться к нотариусу для выдачи им свидетельства о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака. Такое свидетельство может быть выдано супругам как в период брака, так и бывшим супругам в независимости от срока, прошедшего после расторжения брака.

Свидетельство выдается нотариусом в равных долях. Однако по просьбе супругов нотариус может выдать его не в равных долях, а в долях, указанных супругами.

Так же в этом случае супруги могут заключить соглашение (договор) о разделе совместно нажитого имущества. Для его заключения скорее всего так же придется обратиться в нотариальную контору.

Если у бывших супругов имеются разногласия по поводу раздела их совместного имущества, то такой раздел может быть произведен в судебном порядке. Соответствующее исковое заявление можно подать в течение 3 лет.[*] При этом указанный трехгодичный срок исковой давности начинает течь не с момента расторжения брака, а с момента когда бывший муж или жена узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

29 Гражданский  кодекс  Республики Беларусь указывает следующие  виды вещных прав на землю:   право собственности (п. 1 ст. 262);  право пожизненного наследуемого владения (п. 2 ст.  262);  право постоянного пользования (п. 2 ст.  262); сервитут (ст. 268). Потребность в законодательном признании и развитии ограниченных вещных прав на землю связана главным образом с отказом от прежнего господства исключительной государственной (публичной) собственности на землю и необходимостью вовлечения земельных участков в имущественный (гражданский) оборот, в свою очередь,  обусловленными рыночными преобразованиями последнего времени. При этом очевидно, что практически всеобщая потребность в том  или ином хозяйственном использовании земли не может быть юридически оформлена только с помощью права собственности, которое при всех возможных ограничениях все равно предполагает известную монополию собственника на свое имущество.

Для осмысления существующих вещных прав на землю, за исключением права собственности, полезно обратиться к некоторым аналогам в римском праве (суперфиций), в дореволюционном российском законодательстве (чин­шевое право) и советском законодательстве (право застройки и бессрочного пользования). Суперфиций (лат. Superficies — поверхность) — долгосрочное, отчуждаемое и переходящее по наследству право пользования чужой землей в городах для застройки. Первоначально суперфиций представлял собой долгосрочную арен­ду, а в дальнейшем был преобразован преторской практикой в вещное право владения и пользования чужой землей. Суперфициарию принадлежало право пользования и распоряжения возведенным на чужой земле зданием: право продать, подарить, обменять, сдать внаем. Это право переходило по наследству и никакими сроками не было ограничено. Здания, сооружения принадлежали собственнику участка по правилу главной вещи и принадлеж­ности: строение следует за землей. Институт чиншевого права, появившийся в конце XVII века с присоедине­нием к царской России белорусских и других земель разделенной Речи Посполитой, устанавливал неизменное наследственное владение (чинш). Его характерными признаками были бессрочное наследственное владение; наличие раз и навсегда установленного канона; установление лаудемии (2%-ное отчис­ление от цены участка собственнику за согласие на его отчуждение) при одно­временном лишении собственника права преимущественой покупки земли.

31 Гарантией осуществления любого права является установление системы норм, обеспечивающих надлежащую защиту этого права. Ст.44 конституции гарантирует каждому право собственности и ее неприкосновенность. Без установленных законом гарантий и защиты само наличие вещных прав было бы несущественным. Ст.11 ГК предусматривает примерный перечень способов защиты гражданского права. Гражданско-правовая защита вещных прав – это совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в связи с нарушением этих прав и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей. Защита и охрана права собственности осуществляется нормами не только гражданского, а также уголовного, административного, земельного и других отраслей права. Охрана отношений собственности гражданского права осуществляется путем установления оснований возникновения и прекращения, регулирования данных отношений, а также установлением гражданско-правовых способов защиты в случае их нарушения.

Гражданско-правовые способы защиты вещных прав можно подразделить на 3 самостоятельные группы:

1)вещно-правовые 2)Обязательственно-правовые 3)иные способы

Выделяют следующие особенности вещно-правовых способов защиты:

• отсутствие обязательных отношений между собственниками права и нарушением права (наличие договора отношений любого рода исключает возможность применения указанных способов) • абсолютный характер защищаемых прав, т.е. наличие неопределенного числа субъектов обязанных воздерживаться от нарушения вещного права

• возможность предъявления одного из вещно-правовых исков только собственником имущества или субъектом иных вещных прав.

Вещно-правовым способам защиты соответствуют вещно-правовые иски:

• иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения (вендикационный иск)

• иск и об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск)

• иски о признании права собственности

 34 Негаторный иск – есть внедоговорное требование владеющего собственника к третьему лицу об устранении препятствий в осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом.

Истцом по негаторному иску является владеющий имуществом собственник (лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, пожизненного наследуемого владения либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором), права которого нарушены лицом, создающим помехи в пользовании или распоряжении имуществом, а ответчиком - лицо, неправомерно создающее упомянутые помехи.

Необходимым условием предъявления негаторного иска является противоправность действий ответчика. Необязательно, чтобы противоправные действия ответчика были виновными.

Содержанием негаторного иска является требование собственника обязать ответчика совершить действия, устраняющие нарушения его прав, и запретить ответчику на будущее время совершать эти действия. Кроме того, собственник может предъявить иск, о взыскании убытков (ст.14 ГК), причиненных нарушением его прав. Если к моменту предъявления иска нарушение прав собственника прекратилось, он может требовать только взыскания убытков.

Примеров такого иска могут служить споры между собственниками индивидуальных жилых строений, расположенных на смежных земельных участках, об устранении препятствий в пользовании земельным участком.

К негаторным искам не применяются сроки исковой давности, поскольку нарушение является длящимся. Но убытки, причиненные нарушением прав собственника, не связанным с лишением владения, взыскиваются в пределах срока исковой давности.

32 Вещно-правовые иски предъявляются собственником или иным субъектом вещных прав к такому нарушителю его прав, с которым собственник или иной субъект вещных прав не состоит в обязательственных правоотношениях. Они вытекают из абсолютного характера защищаемого права, от нарушения которого обязаны воздерживаться все. К вещно-правовым искам относятся:

- иск об истребования имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск);

- иск об устранении всяких нарушений права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения (негаторный иск).

Вещно-правовые способы защиты характеризуются тем, что: - направлены непосредственно на защиту права собственности как абсолютного субъективного права; - не имеют связи с какими-либо конкретными обязательствами; - имеют целью восстановить владение, пользование и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий. Выделяют следующие особенности вещно-правовых способов защиты вещных прав: 1. Отсутствие обязательственных отношений между собственником права и нарушителем прав (наличие договорных отн-шений любого рода исключает возможность применения указанных способов защиты).

2. Абсолютный характер защищаемого права (то есть наличие неопределенного числа субъектов, обязанных воздерживаться от нарушения вещного права).

3. Возможность предъявления одного из вещно-правовых исков только собственником имущества или субъектом иных вещных прав.

Вещно-правовым способам защиты соответствуют вещно-правовые иски. К их числу относятся 3 группы исков:

1Иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения – виндикационные иски. 2. Иски об устранении нарушений, не связанных с лишением владения – негаторные иски. 3. Иски о признании права собственности.

33 Под виндикационным иском понимается внедоговорное требование не владеющего собственника к фактическому владельцу (несобственнику) от истребовании имущества в натуре.

Для предъявления виндикационного иска необходимо одновременное наличие ряда условий:

1) собственник лишен фактического господства над вещью, т.е. имущество выбыло из владения собственника;

2) предметом может быть только индивидуально-определенное имущество;

3) истребуемое имущество сохранилось в натуре и находится в фактическом владении другого лица.

4) носит внедоговорной характер, т.е. между истцом и ответчиком не должно быть договорных отношений.

Предъявить такой иск имеет право собственник имущества.

Ответчиком по виндикационному иску может быть незаконный владелец чужого имущества.

Когда ответчиком по виндикационному иску является лицо, к которому имущество поступило без законных на то оснований непосредственно от истца (например, если ответчик нашел вещь, потерянную истцом, или вещь у истца похищена), оно истребуется во всех без исключениях случаях.

При истребовании имущества между сторонами могут возникать споры о судьбе доходов, принесенных вещью за период незаконного владения и компенсации произведенных на нее расходов. Правила расчетов закреплены в ст.284 ГК Республики Беларусь.

36 Гражданско-правовым обязательством называется правоотношение в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, уплатить деньги, выполнить работу и т.п.) либо воздержаться от определенных действий, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности. Основаниями возникновения обязательств является договор, деликт, неосновательное обогащение и другое. Все обязательства по особенностям возникновения делятся на: • договорные – обязательства возникают на основе 2 или многосторонних сделок, т.е. на основании действий, направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

• Внедоговорные

А) обязательства, основанные на правомерных действиях (публичное обещание награды, объявление публичного конкурса) Б) обязательства, возникающие из неправомерных действий, из причинения вреда (деликтные обязательства), а также вследствие неосновательного обогащения.

В зависимости от распределения прав и обязанностей в обязательствах различают:

1) одностороннее обязательство – одна сторона наделяется только правами, другая – лишь обязанностями (договор займа) 2) двустороннее обязательство – каждая из сторон имеет как права, так и обязанности 3) многостороннее обязательство – контрагенты имеют равные по содержанию права и обязанности по отношению друг к другу. По содержанию обязательства, делятся на:

1) индивидуальные обязательства – в которых содержание определено конкретными признаками (указанием на определенный предмет, который должен быть передан. 2) родовое обязательство – содержание обязательства определяется родовыми признаками, характеризующими целую группу предметов одного рода 3) альтернативное обязательство – это обязательство, по которому на должнике лежит обязанность исполнить не какое-то определенное действие, а одно из 2 или нескольких заранее известных действий по выбору должника или кредитора 4) факультативные обязательства – при которых должник обязан совершить в пользу кредитора определенные действия, но если по какой-либо причине его совершить невозможно, он должен выполнить другое, точно определенное действие.

По отношению друг к другу различают главное и дополнительное обязательство.

37 По общему правилу в обязательстве участвуют две стороны – управомоченная и обязанная. Лицо, которому принадлежит право требования совершения или воздержания от совершения определенных действий, именуется кредитором (или управомоченной стороной), а лицо, на котором лежит обязанность совершать или не совершать действия, - должником (или обязанной стороной). Обязательства могут возникать с участием как граждан, так и юридических лиц в любом сочетании. Участие в обязательствах одновременно нескольких лиц может порождать следующие ситуации:

• возникновение обязательств с множественностью лиц

• возникновение обязательств с участием третьих лиц

• возникновение случаев перемены лиц в обязательстве

В обязательствах со множественностью лиц различают активную, пассивную и смешанную множественность. Активной признается множественность в случаях участия на стороне кредитора двух и более лиц. При пассивной множественности два и более лица выступают на стороне должника. Смешанная множественность предполагает участие двух и более лиц на обеих сторонах - как должника, так и кредитора.

При долевом обязательстве каждый должник исполняет его только в своей доле, а каждый кредитор имеет право требовать исполнения только в причитающейся доле.

Солидарными называются такие обязательства, в силу которых кредитор может потребовать от любого из должников исполнения обязательства полностью. Солидарные обязательства имеют две своеобразные черты: с одной стороны они являются обременительными для должника, поскольку он привлекается к исполнению обязательства в целом, а не в заранее определенной доле, что может вызвать пагубные последствия в его деятельности, с другой - солидарное обязательство гарантирует имущественные и иные права кредитора.

38 Изменение субъективного состава обязательства возможно в двух вариантах:

1)перемена лиц на стороне кредитора (уступка требования или цессия)

2) Перемена лиц на стороне должника (перевод долга на другое лицо)

Перемена кредитора в обязательстве возможна на основании акта законодательства либо га основании договора цессии. Замена кредитора в обязательстве в соответствии с законом возможно в следующих случаях: 1) в случае универсального правопреемства (наследовании) 2) в случае перевода прав кредитора на другое лицо согласно решения суда

3) в случае исполнения основного обязательства поручителем. К нему переходят все права кредитора по обязательству. 4) В случае перехода к страховщику, выплатившему страховое возмещение прав страхователя на возмещение ущерба.   Замена кредитора на основании договора называется уступка права требования или цессия. Требование переданное другому лицу переходит к новому кредитору в таком же объеме, в каком они принадлежали первоначальному кредитору. По общему правилу согласие должника на уступку права требования не требуется. Не требуется, поскольку личность кредитора обычно не оказывает влияния на исполнение обязательств должников. Несмотря на то что согласие должника не требуется, он должен быть письменно уведомлен о переходе прав кредитора к другому лицу. В противном случае исполнение произведенное должником к другому лицу или первоначальному кредитору должно считаться надлежащим и освобождает должника от исполнения обязательства новому кредитору. Права неразрывно связаны с личностью кредитора. Уступка права требования должна быть совершена в определенной законом форме. Уступка может быть совершена только в той форме, которая установлена для совершения сделки права по которой уступаются. Если уступаются права по сделке требующей простой письменной формы, уступка права также должна быть совершена в простой письменной форме.  Перевод долга представляет собой замену должника в обязательстве, поскольку личность должника имеет важное значение для кредитора, который вступая в договор учитывал его имущественное положение и другие качества, то замена должника осуществляется только с согласия кредитора (договор перевода долга). Если при переводе долга согласие не испрашивалось, либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а состоявшийся перевод признается ничтожным.

39 Замена кредитора на основании договора называется уступкой права требования или цессией. Кредитор, передающий свое право требования (первоначальный кредитор), называется цедентом, а принимающий право требования (новый кредитор) – цессионарием.

Чаще всего цессия происходит на основании договора купли-продажи, т.к. в силу п.4 ст.424 ГК нормы Кодекса о купле-продаже применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. Точно так же для цессии могут использоваться другие столь же традиционные гражданско-правовые договоры, опосредующие реализацию имущества, например, такие, как мена. Для уяснения сущности цессии важное значение имеет определение ее соотношения с регрессом. П.1 ст.353 ГК содержит специальную оговорку о том, что нормы о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям. Принципиальное различие регресса и цессии состоит уже в самом значении их для соответствующего права: регресс порождает право, а при цессии передается возникшее право.

На практике уступка права иногда производится только на взыскание причитающихся кредитору санкций за нарушение договора. Такие сделки неправомерны, т.к. обязанность по уплате санкций неразрывно связана с основным обязательством, сторонами которого неизменно остаются прежний кредитор и должник. По общему правилу согласие должника на уступку права требования не требуется, поскольку личность кредитора обычно не оказывает какого-либо влияния на исполнение обязательства должником.

40 Перевод долга представляет собой замену должника в обяза-тельстве. Поскольку личность должника имеет важное значение для кредитора, который, вступая в договор, учитывал его имуще-ственное положение, обязательность и другие качества, то замена должника осуществляется только с согласия кредитора (ст.362 ГК). Если при переводе долга согласие кредитора не испрашивалось либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невоз-можен, а состоявшийся признается ничтожным, т.е. не имеющим юридической силы.

Форма перевода долга подчиняется тем же правилам, что и ус-тупка требования. Как и при уступке требования, новый должник вправе выдвигать против кредитора возражения, которые имел к кредитору первоначальный должник (ст.363 ГК). Должник, выбы-вая из обязательства, не несет перед кредитором никакой ответст-венности за неисполнение обязательства новым должником. Его ответственность ограничена выбором своего заместителя, кредитор же, давая согласие на замену должника, должен сам решать вопрос об исполнимости новым должником обязательства.

99 Правосубъектность ЮЛ обусловлена теорией юридического лица. Если признать вторую концепцию, то можно указывать и на правоспособность, и на дееспособность юридического ли¬ца. Естественно, что и та, и другая по своему моменту вступления в силу совпадают, т.е. после регистрации (с учетом учредительных документов) наступает и правоспособность, и дееспособность. При этом надо учесть, что бывает общая и специализация правоспособность.

Специальная правоспособность обычно фиксируется в учредительных документах, а общая - может предоставляться гос организациям в Республике Беларусь, т.е. она является исключением из правил.

Дееспособность юридическое лицо приобретает через руководителей и исполнителей, т.е. через физических лиц.

41, 43 Цель обязательства достигается только в результате его исполнения. Исполнение обязательств означает совершение кредитором и должником тех действий, которые составляют содержание их прав и обязанностей.

Действующее гражданское законодательство предусматривает два основных принципа исполнения обязательства:

  • принцип надлежащего исполнения;

  • принцип реального исполнения.

Надлежащим исполнением обязательства признается исполнение, произведенное в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а если такие условия и требования отсутствуют, то обязательство должно быть исполнено в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. Надлежащее исполнение обязательства предполагает соблюдение содержащихся в нем условий в отношении субъектов, предмета, срока, места, способа исполнения, порядка расчетов и т.п.

В соответствии с принципом реального исполнения должник обязан осуществить фактическую передачу кредитору предмета обязательства (передать вещь, поставить товары, сдать построенный объект или другой результат выполненной работы, доставить груз в назначенное место и т.д.) без права замены исполнения денежной компенсацией. Он не освобождается от исполнения обязательства в натуре, несмотря на уплату неустойки (штрафа, пени) при просрочке или ином ненадлежащем исполнении обязательства и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением (п.1 ст.367 ГК).

Кроме того, можно выделить факультативные принципы исполнения обязательств, такие как, принцип экономичности, принцип сотрудничества при исполнения обязательств.

42 В обязательстве участвуют две стороны: кредитор и должник. Как правило, они же являются и субъектами исполнения. Стороны в обязательстве могут быть представлены как двумя, так и несколькими лицами (множественность лиц в обязательстве). В свою очередь множественность бывает:

  • активная (если несколько лиц на стороне кредитора);

  • пассивная (если несколько лиц на стороне должника);

  • смешанная (если в обязательстве участвуют одновременно несколько кредиторов и должников).

Исполнение обязательства должно быть произведено надлежащим должником надлежащему кредитору. Однако, по соображениям хозяйственной целесообразности ст. 294 ГК предусматривает и другие варианты исполнения обязательства, когда:

а) применяется перепоручение (возложение) исполнения – обязательство вместо должника исполняет третье лицо;

б) происходит переадресовка исполнения – обязательство исполняется самим должником, но вместо кредитора по его поручению фактическое исполнение принимает третье лицо. Исполнение обязательства третьему лицу отличается от договора в пользу третьего лица, которое может требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (п.1 ст.400 ГК). Третье лицо, принимающее исполнение, не становится стороной в обязательстве и не получает права требовать исполнения непосредственно от должника.

Как правило, перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения имеют место, когда третье лицо связано самостоятельным договором с одной из сторон договора, из которого возникло обязательство.

Кредитор обязан принять исполнение, произведенное вместо должника третьим лицом. Однако он вправе не принимать исполнения от третьих лиц в тех случаях, когда должник обязан исполнить обязательство лично. Необходимость личного исполнения обязательства может быть предписана законодательством, например, при исполнении поручения совершить определенные юридические действия, условиями обязательства или вытекать из его существа, например, обязательство о передаче произведения для использования должно быть исполнено лицом, с которым издательство заключило авторский договор.

Возложение исполнения обязательства на третье лицо следует отличать от перевода долга и уступки права требования.

44 Предметом исполнения обязательства являются материальные и духовные ценности, с целью получения которых кредитор и должник вступили в правоотношения между собой. Это могут быть вещи, результаты выполненной работы, услуги, как результаты действий, неотделимых от самих действий, интеллектуальная собственность, денежные суммы, ценные бумаги.

Предмет исполнения обязательства характеризуется качественными и количественными показателями.

Особые правила предусмотрены для исполнения денежных обязательств. Денежным считается обязательство по уплате определенной суммы денег независимо от того, является оно самостоятельным (например, в договоре денежного займа) или же деньги служат средством встречного удовлетворения за товары, работы, услуги. Согласно ст.298 ГК денежные обязательства должны быть выражены в белорусских рублях. Сумма денежного долга по обязательству устанавливается соглашением сторон либо на основании сметы, тарифов, расценок и т.п. Исполнение обязательства производится путем передачи наличных денег непосредственно кредитору или в безналичном порядке через банки, в которых открыты соответствующие счета.

Стороны в денежном обязательстве могут предусмотреть размер долга в сумме, равнозначной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, например, экю (ч.2 п.1 ст.298 ГК). Однако и в этом случае расчеты по обязательству осуществляются в белорусских рублях. Подлежащая оплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц Национального банка Республики Беларусь на день платежа, если иной курс или дата не установлены законодательством либо соглашением сторон.

Использование на территории Республики Беларусь иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов по обязательствам допускается в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством (п.2 ст.298 ГК).

В условиях инфляции денежные суммы, выплачиваемые в твердом размере на протяжении определенного периода, постоянно обесцениваются. Для сохранения стабильности материального положения граждан, получающих средства на свое содержание в возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью, по договору пожизненного содержания и в иных случаях, сумма выплат автоматически увеличивается пропорционально увеличению размера минимальной заработной платы, установленного законодательством (ст.299 ГК).

45 Сроком исполнения обязательства считается календарная дата или период времени, когда должник обязан совершить действие по осуществлению цели обязательства, а кредитор – принять надлежащее исполнение. Срок исполнения отдельных обязательств совпадает с моментом их возникновения, после чего действие обязательства прекращается (например, купля-продажа товаров за наличный расчет, перевозка пассажиров на городском транспорте). Большинство видов обязательств исполняется по истечении более или менее продолжительного времени после их совершения. Если срок исполнения обязательства обозначен не конкретным днем, а определенным периодом времени, оно подлежит исполнению в любой момент в пределах такого периода. В длящихся обязательствах, исполняемых по частям, помимо конечных, устанавливаются частные (промежуточные) сроки исполнения (например, при поставке товаров – по кварталам, месяцам, декадам; при выполнении работ по договору подряда – по отдельным этапам работ).

В обязательствах, исполняемых не в момент их совершения, начальные, конечные и частные сроки исполнения, как правило, определяются соглашением сторон. Но они могут предусматриваться в законодательстве, например, при внесении периодических платежей за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в домах государственного жилищного фонда, купленные товары с условием оплаты в рассрочку, по договорам страхования.

В случае, когда срок исполнения обязательства не установлен, исполнение должно быть произведено в разумный срок, продолжительность которого определяется характером действий, необходимых для его исполнения. После истечения такого срока, а также по обязательствам, срок исполнения которых определен моментом востребования, кредитор вправе потребовать исполнения в любое время.

Обязательство с определенным сроком может быть исполнено должником досрочно, если иное не предусмотрено законодательством или условиями обязательства либо не вытекает из его существа. Досрочное исполнение рассматривается как надлежащее, если оно соответствует интересам кредитора или не противоречит им.

Совершение должником действий, направленных на передачу кредитору предмета исполнения, в определенном месте является одним из условий надлежащего исполнения. Выбор места исполнения многих обязательств предоставляется самим сторонам.

46  Способы обеспечения исполнения обязательств - предусмотренные законом или договором специальные дополнительные меры, признанные в той или иной мере обеспечить интересы кредитора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своего обязательства. Характерные признаки способов обеспечения исполнения обязательств  1. Являются дополнительной гарантией кредитора, и выполняют стимулирующие функции в отношении должников. 2. Происходит резервирование имущества должника за счет, которого может быть исполнено основное обязательство. 3. С их помощью возможно уменьшение или предотвращение негативных последствий, которые могут возникнуть у кредитора при неисполнении или ненадлежащем исполнений должником своего обязательства 4. Способы обеспечения исполнения обязательств - это дополнительное обязательство, которое зависит от основного и следует его судьбе. Недействительность ос нового обязательства влечёт недействительность и дололнителъного обязательства• но не наоборот. 5. Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обязательства должен быть письменно зафиксирован непосредственно в документе, в котором выражено основное обязательство или оформлен в виде отдельного документа. В ГК содержится лишь примерный перечень способов обеспечения исполнения обязательств, каждый из которых обладает своей спецификой. К ним относятся: неустойка, залог, удержание, поручительство, гарантия, банковская гарантия, задаток и т.д.

47 Неустойка (штраф, пеня) - это определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 311 ГК). Из всех видов неустойка является одним из самых распространённых и эффективных способов обеспечения исполнения обязательств. Она проста в применении, ее можно взыскать независимо от возмещения причиненных убытков, при этом кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. При этом уплата неустойки не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре. Виды неустойки:

1)Штраф – однократно взыскиваемая сумма, определяемая в твердой денежной сумме или в процентах к определенной величине

2)Пеня - разновидность неустойки, устанавливается на случай просрочки исполнения обязательства и исчисляется в процентах нарастающим итогом непрерывно за каждый день просрочки. 2. По основаниям возникновения:

1. Законная (нормативная) - неустойка, установленная законодательством для некоторых видов обязательств. Согласно правилу, закрепленному в п. 2 ст. 313 ГК, размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон, если законодательство этого не запрещает

2. Договорная - неустойка, которая устанавливается по соглашению сторон, которые сами определяют размер и условия её взыскания.

3. В зависимости от возможности сочетания убытков с неустойкой: 1. Зачётная неустойка - позволяет кредитору кроме неустойки требовать возмещения убытков, но лишь в части, не покрытой неустойкой, т.е. с зачётом неустойки

2. Штрафная неустойка - взыскание с должника причинённых убытков в полном объёме вместе с неустойкой 3. Исключительная неустойка - кредитор не имеет право требовать вообще взыскания убытков, предусмотрено лишь взыскание неустойки

4. Альтернативная неустойка - право кредитора выбрать либо взыскать неустойку, либо причинённые убытки

Взыскание неустойки возможно только при наличии вины второй стороны.

49 В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами (ст.315 ГК РБ). Залог товаров в обороте обладает рядом существенных особенностей по сравнению с другими видами залога. В соответствии со ст.338 ГК РБ залогом товара в обороте признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.

Одной из важных особенностей данного вида залога является то, что в исключение из общего правила о том, что замена предмета залога допускается лишь с согласия залогодержателя, в данном случае закон предоставляет залогодателю право самостоятельно изменять состав

заложенного имущества. При этом залогодатель не свободен в выборе товара, которым может быть заменен предмет залога: защите интересов залогодержателя призвана способствовать норма, содержащаяся в ст.44 Закона РБ от 24.11.1993 № 2586-XII «О залоге» (далее - Закон о бзалоге), согласно которой в договоре залога должны быть указаны виды товаров, которыми может быть заменен предмет залога.

Залогодержателю при заключении договора необходимо учитывать, что если иное не будет предусмотрено договором залога, то допускается уменьшение стоимости заложенных товаров, находящихся в обороте, соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства.

В соответствии с п.3 ст.338 ГК РБ залогодатель обязан вести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции.

Очевидно, что при данном виде залога право залога не следует за вещью. «Залог товара в обороте по своей юридической природе является не правом на вещь, а привилегией в отношении других кредиторов бзалогодателя по взысканию на определенным образом выделенное залогодателем имущество» (примечание).

Товары освобождаются от бремени залога одновременно с передачей их залогодателем в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) приобретателя, а приобретенные залогодателем товары автоматически обременяются залогом.

48 Залог - способ обеспечения исполнения обязательств, где кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение своего требования из стоимости заложенного имущество, преимущественно перед другими кредиторами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1993 года «О залоге». Для действительности залога необходимо наличие условий: • На момент заключения договора залога должно существовать основное обязательство • Сторонами договора залога являются залогодатель и залогодержатель. Залогодержателем могут быть почти все субъекты гражданского права, обладающие необходимым объёмом дееспособности. В качестве залогодержателя во всех случаях выступает кредитор по основному обязательству. Залогодатель - это либо сам должник либо третье лицо; которое является собственником или обладает имуществом на праве хозяйственного ведения (но только с согласия собственника). • Предметом договора залога может быть любое имущество, не изъятое из гражданского оборота, его залог не запрещён законодательством, имеется согласие всех собственников на залог имущества. Законодательством предусмотрена замена предмета залога, но только с согласия залогодержателя. Предметом может быть всякое имущество, в том числе веши и имущественные права, за исключением требований, связанных с личностью кредитора (требование об уплате алиментов, о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью). Залог отдельных видов имущества, на которое не допускается обращение взыскания, может быть законом запрещён или ограничен. Предмет залога - как правило вещи длительного пользования. Договор о залоге должен заключаться в письменной форме, кроме договора о залоге, обеспечивающего бытовой прокат, который может заключаться в устной форме с выдачей залогового жетона. Договор о залоге, обеспечивающий выполнение обязательств по сделкам, для которых требуется нотариальная форма, должен быть нотариально удостоверен и зарегистрирован, если такая регистрация предусмотрена для основного обязательства.

50 Заклад - вид залога, по условиям которого заложенное имущество передаётся залогодержателю во владение. Залогодержатель имеет право пользоваться предметом залога только в случаях, предусмотренных в договоре. Полученные в результате такого использования доходы направляются на возмещение расходов по содержанию предмета заклада и погашение основного обязательства, обеспеченного залогом. Обязанности по содержанию заложенного имущества лежат на залогодержателе. Этот способ не выгоден для залогодателя, так как он лишается возможности владеть, пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом. Залог вещей в ломбарде - принятие от граждан в залог движимого имущества. предназначенного для личного, семейного или домашнего использования. Оформление такого договора осуществляется выдачей ломбардом залогового билета. Ломбард лишь владеет вещью, он не вправе пользоваться и распоряжаться. Оценка принятых вещей производится по ценам на вещи такого же рода и качества, действующими на момент их принятия в залог. Суть этого вида залога - выдача краткосрочных кредитов под залог движимого имущества. Невозврат в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей, даёт право ломбарду продать их в порядке установленном законодательством на основе исполнительной надписи нотариуса и по истечении 1 месяца с момента возникновения даты возврата кредита. При этом требования считаются погашенными, даже если су

52 Удержание представляет собой обеспечительное обязательство, в силу которого кредитор, у которого находится вещь, подл-жащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено

Рассматривая такой способ обеспечения исполнения обязательства как удержание необходимо выделить следующие характеризующие его черты:

1. Право удержания вещи может возникнуть только на основании существующего обязательства между должником и кредитором и при условии что данное обязательство должником не исполнено.

2.Срок удержания не ограничивается определенным периодом времени, а может продолжаться до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. 3. Кредитор может удерживать только находящуюся у него вещь, при этом данная вещь может находиться у кредитора как в момент нарушения обязательства должником, так и попасть во владение кредитора впоследствии. Однако в любом случае владение вещью должно быть законным. Законодательством также не установлено ограничений, касающихся вида удерживаемой вещи, это может быть любая вещь. 4. Кредитор не теряет право удерживать вещь даже в том случае, когда после того, как эта вещь поступила в его владение, права на нее приобретены третьим лицом. 5. Кредитор, удерживающий вещь, вправе удовлетворить свои требования из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

51 Слово «ипотека» греческого происхождения. Впервые оно было употреблено в законодательстве Солона (VI в. до н. э.).

В Республики Беларусь согласно п. 2 ст. 315 ГК, ипотека - это залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества. [3,с.161] В соответствии законодательством Республики Беларусь выделяются такие разновидности залога недвижимости (ипотеки) как залог предприятий, их зданий, сооружений, земельных участков, жилых помещений.

В настоящее время в Республике Беларусь получил широкое распространение и имеет достаточно совершенное правовое регулирование залог предприятий государственной формы собственности и другого государственного имущества. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права.

Одним из основных объектов залога выступают земельные участки. Уникальность земли, порождаемая ее фиксированным местоположением и свойствами плодородия, определяет ее центральное место и особую роль в залоговых отношениях. Следует отметить, что земельные участки, находящиеся в частной собственности граждан Республики

Беларусь, юридических лиц Республики Беларусь, могут являться предметом залога только в качестве материального обеспечения своевременного возврата банковского кредита.

Обращает на себя внимание активное использование в Республике Беларусь такой разновидности залога недвижимости, как ипотека жилья, когда в качестве обеспечения исполнения обязательств применяется залог жилых помещений.

В качестве предмета залога могут использоваться индивидуальные жилые дома, квартиры в многоквартирных домах, а также изолированные комнаты, в которых проживают граждане.

53 Поручительство - договор, в силу которого поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор заключается между кредитором должника по основному обязательству и поручителем. Предусмотрена обязательная письменная форма договора поручительства, её не соблюдение влечёт недействительность договора. На стороне поручителя могут выступать одно, два или более лиц. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства (п. 3 ст. 343 ГК). Возможно обеспечение исполнения обязательства и несколькими договорами поручительства. В таком случае каждый из поручителей несет ответственность только в той части, которая предусмотрена заключенным с ним договором. В договоре поручительства точно указывается должник, обязательство, которое он должен исполнить, объём и условия ответственности поручителя. Договор поручительства односторонний, консенсуальный и безвозмездный. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства перед кредитором ответственен как должник, так и поручитель. Они отвечают перед кредитором как солидарные должники (одинаково), если законодательством или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Если должник исполнил свои обязательства перед кредитором, он должен поставить в известность поручителя..

Гарантия - это договор, в силу которого одна сторона (гарант) обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать полностью или частично за исполнение обязательства этого лица. Характерные признаки гарантии: •Гарантом может выступать любое лицо • Гарантийное обязательство никогда не выдаётся на всю сумму основного обязательства, а предоставляется лишь на недостающую у должника часть средств. • Ответственность по гарантии является не солидарной, а субсидиарной. • Гарантия носит безвозмездный характер, т.е. должник не уплачивает никакого вознаграждения за её выдачу. • Гарант, исполнивший обязательство, не имеет право требовать от должника возмещения исполненного (уплаченной суммы), т.е. не получает право регресса. • Гарантией, в отличие от поручительства, может обеспечиваться лишь действительное требование (п. 3 ст. 348 ГК), то есть во время заключения договора гарантия - уже существующее обязательство. • Гарантийное обязательство может возникнуть на основе договора.

54 Институт гарантии, предусмотренный в Гражданском кодексе Республики Беларусь, очень близок к институту поручительства, поэтому довольно часто гарантию определяют как разновидность поручительства. Действительно, большинство правил, закрепленных в нормах, регулирующих поручительство, распространяются на гарантии, если иное не предусмотрено законодательством. Однако между гарантией и поручительством есть существенные отличия.

Для того, чтобы подчеркнуть эти отличия, проведем небольшой сравнительный анализ гарантии и поручительства. Объединяет данные институты то, что сущность и гарантии и поручительства составляет обязательство (гаранта, поручителя) отвечать полностью или частично за третье лицо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Как и гарантийное обязательство, так и поручительство возникает на основании договора, который должен быть совершен в письменной форме. И гарант, и поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник и имеют право на возражения против требования кредитора, если иное не предусмотрено договором. Прекращение гарантии и поручительства происходит по одним и тем же основаниям. Однако можно выделить два важных отличия гарантии от поручительства:  1. В случае неисполнения обязательства гарант всегда отвечает перед кредитором как субсидиарный (дополнительный) должник, тогда как по общему правилу поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. 2. По исполнении обязательства гарант не приобретает права регрессного требования к должнику о возврате уплаченной суммы.

98-100 Ст. 44 п. 1 ГК: «ЮЛ признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс».

Отсюда следуют признаки: -- приобретение гражданских прав и обязанностей от своего имени; -- имущественная обособленность; -- самостоятельная имущественная ответственность; -- самостоятельный баланс; -- выступление в качестве истца и ответчика в суде.

100 - ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЮЛ: В отличие от физического лица юридическое лицо выделяется из массы всех других организаций путем не только фирменного названия, места нахождения, но и его продукцией, которая имеет производственную марку (маркировку), товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара (например, хохломская роспись).

55. Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 351 ГК).

Сторонами могут быть как граждане, так и организации (п. 1 ст. 310 ГК), но, как правило, он применяется в отношениях между гражданами.

В качестве задатка выступает определённая денежная сумма. Ценные бумаги, драгоценности и другие имущественные ценности предметом задатка не признаются. Конкретный размер задатка определяется по соглашению сторон. Соглашение о задатке "независимо от суммы должно быть совершено в письменной форме. Несоблюдение письменной формы не влечёт недействительности соглашения о задатке, но тогда в его подтверждение нельзя ссылаться на свидетельские показания. Задатком может обеспечиваться только денежное обязательство, основанное на договоре, но не внедоговорные обязательства. функции задатка: • Платёжная - задаток рассматривается как средство платежа в счёт будущих расчётов

• Удостоверительная - задаток служит доказательством факта заключения договора.

• Обеспечительная - если обязательство не исполнено по вине задаткодателя, то он лишается задатка, т.е. задаток остаётся у другой стороны. Но если обязательство не исполнено по вине задаткополучагеля, то он обязан вернуть его задаткодателю в двойном размере (п. 2 ст. 352 ГК). Сверх этого каждая из виновных сторон обязана возместить другой стороне убытки, но с зачётом суммы задатка.

Но возможно прекращение обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон или вследствие невозможности его исполнения.

Задаток надо отличать от аванса. Аванс - это имущественное предоставление, вручаемое в счёт будущих платежей за выполнение работы, оказание услуги или передачу имущества. В качестве аванса могут служить не только деньги, но и другие материальные ценности. Во всех случаях неисполнения договора сторона, получившая аванс, возвращает его в одинарном размере. Выданная денежная сумма будет задатком лишь тогда, когда это специально оговорено в договоре, то есть когда ей придана обеспечительная функция. Во всех остальных случаях денежная сумма, переданная в счет причитающихся платежей, является авансом. Согласно правилу, предусмотренному п. 3 ст. 351 ГК, в случае сомнения, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей задатком, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, но при условии, что не доказано иное.

56 Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения. В настоящей курсовой речь пойдет о договоре как юридическом факте, лежащем в основе обязательственного правоотношения. В этом смысле договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). ст. 421 ГК закрепляет целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора.

Очевидно, функции гражданско-правового договора следует подразделять на общие и специальные. Общие функции свойственны всем договорам. Это регулятивная, координационная и охранительная (защитная) функции.

Договор оказывает регулирующее воздействие на отношения с участием граждан и юридических лиц, служит их упорядочению и формированию. с заключением договора происходит становление гражданско-правовых отношений, а с изменением и расторжением - их изменение и прекращение. Как отмечает М.И.Брагинский, "основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а равно последствия нарушения соответствующих требований.

Посредством договора обеспечивается также согласование волеизъявлений сторон, взаимная увязка интересов. Особое значение координационная функция гражданско-правового договора имеет в отношениях между субъектами хозяйствования. При помощи договора они могут координировать свою производственно-хозяйственную деятельность и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств договор является средством приведения в действие способов обеспечения исполнения обязательств (неустойка, залог, поручительство и др.). Кроме того, договором могут устанавливаться новые санкции в дополнение к предусмотренным законодательством или повышаться размеры существующих санкций. Угроза применения санкций служит одной из гарантий обеспечения прав и законных интересов сторон договора. Если тем не менее обязательства нарушаются, права граждан и организаций защищаются в принудительном порядке.

57 Классификация гражданско-правовых договоров осуществляется по признакам, общим для всех сделок, и признакам, свойственным только договорам.

1. Так, в зависимости от того, с какого момента договор считается заключенным (с момента достижения соглашения или передачи вещи), договоры, как и сделки, подразделяются на консенсуальные и реальные.

2. По соотношению прав и обязанностей сторон в договоре различают также односторонние и двусторонние договоры. Односторонними считаются договоры, в которых одна сторона только имеет права, а вторая - только несет обязанности. В двустороннем договоре права и обязанности принадлежат всем сторонам, т.е. каждая сторона является и должником, и кредитором.

3. По возможности получить встречное удовлетворение договоры делятся на возмездные и безвозмездные (ст. 393

5. В зависимости от характера юридических последствий выделяют окончательные (основные) и предварительные договоры. Окончательными (основными) именуются договоры, непосредственно порождающие права и обязанности сторон по перемещению тех или иных благ. Предварительные договоры создают лишь обязанность заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (п.1 ст. 399 ГК).

6. Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится.

7. По способу определения условий договора можно выделить договоры с взаимосогласованными условиями и договоры присоединения.

58-59 Принято различать существенные, обычные и случайные условия договора.

Особое значение закон придает существенным условиям. Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным его условиям. При отсутствии в договоре хотя бы одного из существенных условий соглашение сторон не порождает договорных обязательств. В соответствии с п.1 ст.402 ГК существенными являются:

1) условия о предмете договора;

2) условия, названные в законодательстве в качестве таковых (например: продажа товаров в кредит с условием рассрочки платежа.

3) по заявлению стороны в договоре любое условие может стать существенным, если она заявила, что по такому условию должно быть достигнуто соглашение.

Предмет является существенным условием договора, поскольку без его определения невозможно заключить ни один договор. Это может быть имущество, подлежащее передаче, определенные действия, результат работы и т.д.

Обычными именуют условия, устанавливаемые в нормативном порядке, чаще всего диспозитивными нормами, и применяемые сторонами без специальной договоренности (например, об обязанностях сторон по содержанию арендованного имущества).

Случайные условия включаются в договор по соглашению сторон, поскольку одна из них требовала этого с тем, чтобы урегулировать отношения сторон по данному условию иначе, чем это предусмотрено диспозитивной нормой законодательства. Однако случайные условия приобретают характер существенных, если по поводу их последовало предложение одной из сторон о включении в договор.

Форма договора. Важное значение в отношениях между сторонами имеет форма договора. Она подчиняется общим правилам о форме сделок, разновидностью которых является договор, и специальным правилам о форме договора.

62 Под изменением или расторжением договора понимается акт, направленный в первом случае на изменение условий, а во втором случае - на досрочное прекращение его действия.

По общему правилу, договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон (ст.420 ГК).

В случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон, возможно одностороннее изменение условий договора либо его расторжение. Договор считается соответственно расторгнутым или измененным также при одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается в силу законодательства либо соглашения сторон. В любое время вправе расторгнуть договор наниматель жилого помещения (ст. 37 Жилищного кодекса Республики Беларусь). Право отказаться от договора имеют доверитель и поверенный в договоре поручения, причем соглашение о отказе от этого права ничтожно (п.2 ст. 867 ГК).

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и его заключение, если из действующего законодательства или самого договора не вытекает иное (п.1 ст.422 ГК).

Если законодательство не предусматривает одностороннего изменения или расторжения договора и такое право не предоставлено стороне договором, договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из сторон только по решению суда при существенном нарушении договора другой из сторон и в иных случаях, предусмотренных ГК и иными актами законодательства или договором (п.2ст.420 ГК).

Существенным нарушением договора является причинение нарушением такого ущерба, который лишает сторону получить то, на что она рассчитывала при заключении договора. Для отдельных видов договоров в законодательстве могут указываться конкретные нарушения, признаваемые существенными. Они предусмотрены в нормах о договоре поставки (ст. 493 ГК) и др.

Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством или договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок.

64-65 Гражданско-правовая ответственность - это претерпевание лицом, совершившим гражданское правонарушение неблагоприятных имущественных последствий своего поведения в формах, предусмотренных законом в силу государственного принуждения или под угрозой его применения

Признаки гражданско-правовой ответственности: 1) направлено на восстановление имущественного положения потерпевшей стороны и поэтому санкции взыскиваются в ее пользу, а не в доход государства.

2) Применяются по требованию потерпевшей стороны, которая сама решает прибегать ей к мерам имущественного воздействия на должника или нет

3) Носит имущественный характер, т.е. оно обращено не на личность, а на имущественную сферу нарушения

4) Характерен принцип полного возмещения причиненного вреда 5) Выступает в виде обязанности дополнительного характера Функции гражданско-правовой ответственности:

1) компенсационная

2) штрафная

3) воспитательная

4) стимулирующая

Классификация 1)в зависимости от основания возникновения • договорные

• внедоговорные

2)в зависимости от характера ответственности обязанных лиц • солидарная ответственность

• Субсидиарная (дополнительная) ответственность

• Долевая ответственность

• В порядке регресса

3)в зависимости от объема ответственности должника: • Полная – при которой должник обязан возместить кредитору весь причиненный вред

• Ограниченная – ответственность, при которой права кредитора требовать полного возмещения вреда ограничены только правом требовать неустойку

61 Заключение договора на торгах регламентируется ст.447-449 ГК. Сущность указанного способа состоит в том, что договор заключается организатором торгов с лицом, выигравшим торги. В качестве организатора торгов может

выступать собственник вещи или обладатель имущественного права, либо специализированные организации.

Торги могут проводиться в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом.

Аукционы и конкурсы могут быть как открытыми, так и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе или конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.

Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором не менее чем за 30 дней до их проведения.

Извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. В

случае, если предметом торгов является только право на заключение договора (например, право на заключение договора подряда), в извещении должен быть указан предоставляемый для этого срок.

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения, а конкурса - не позднее, чем за 30 дней до проведения, если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов. В случае, если организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. Если же от торгов откажется организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса, то он обязан возместить приглашенным участникам реальный ущерб независимо от того, в какое время последовал отказ.

Определенные обязанности возлагаются и на участников торгов. Участники торгов должны внести задаток в размере, в срок и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит

возврату. Задаток также возвращается лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.

60 Заключение договоров проходит две стадии:

1. оферта (предложение заключить договор);

2. акцепт (согласие заключить договор);

Соответственно, стороны называются оферент и акцептант.

Договор считается заключенным, когда оферент получает акцепт от акцептанта. Офертой признается такое предложение, которое в силу ст.435 ГК:

а) должно быть достаточно определенным и должно выражать явное намерение

лица заключить договор;

б) должно содержать все существенные условия договора;

в) должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.

Оферта может быть отозвана. Она считается не полученной, если извещение об отзыве поступило раньше или одновременно с офертой (п.2 ст.435 ГК). От отзыва на оферту необходимо отличать публичную оферту, под которой

понимается содержащее все существенные условия предложение, выражающее волю лица, делающего такое предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отозвался (п2 ст.437 ГК).

Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это предложение, причем не любое согласие, а лишь такое, которое является полным и безоговорочным (п.1 ст. 438 ГК). Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или предыдущих деловых отношений сторон. Акцептом считается также совершение лицом, получившим оферту в срок, установленный для акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, если иное не предусмотрено законом или не указано в оферте (п.3 ст.438 ГК). Акцепт может быть отозван. Если извещение об отзыве акцепта поступило оференту ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается неполученным (ст.439 ГК). Будучи полученными, оферта и акцепт порождают определенные юридические последствия для совершивших их лиц.

С момента получения оферты ее адресатом она юридически связывает оферента. Так, оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа

предложения или обстановки (ст.436 ГК). Оферент не может в течение этого срока в одностороннем порядке снять оферту или заключить договор, указанный в оферте, с другим лицом. В противном случае он будет обязан возместить своему контрагенту все понесенные убытки. Акцепт связывает акцептанта с того момента, когда он получен оферентом. С этого момента он не вправе в одностороннем порядке отказаться от акцепта, кроме случаев, указанных в законе.

67 В житейском понимании под убытками имеются ввиду потери, урон, вред, ущерб, которые несет кто-либо. Отдельные юристы полагают также, что понятие (смысл) убытков нужно разделять на экономическое и юридическое.

Первый смысл признается широким и означающим любое умаление имущества лица (имущественные потери). Такие потери могут возникать по самым различным причинам: как в результате неправомерного поведения третьих лиц либо неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом по договору, так и в резульате стихийных бедствий, небрежного или неосторожного обращения с имуществом самим собственником, правомерных действий кредитора по обязательству, и потому убытки как экономическая категория не обязательно являются следствием правонарушения. Однако необходимо заметить, что даже убытки в чисто экономическом смыследолжны регулироваться правовыми нормами и поэтому они все равно

становятся юридическими.

Если рассматривать убытки в юридическом смысле, то необходимо заметить, что на протяжении многих десятилетий (и до сегодняшнего дня) наблюдаются острые споры об убытках. Основными дискуссионными вопросами были и остаются следующие:

1) убытки всегда связаны с правонарушением и являются категорией гражданско-правовой (юридической) ответственности; 2) убытки не обязательно связаны с правонарушением и поэтому не всегда являются мерой правовой ответственности; 3) убытки — всякий имущественный вред в денежном выражении; 4) убытки могут выступать в денежной и натуральной форме.

.

66. Основание является гражданско-правовое правонарушение. Под составом гражданского правонарушения понимают совокупность условий, которые характерны правонарушению с объективной и субъективной стороны.

1) противоправность поведения – это действие или бездействие, которое нарушает правовые нормы, установленные соглашением сторон или законом. Для признания бездействия противоправным, требуется чтобы оно имело место, когда в силу закона, или договора или иного обстоятельства лицо должно было действовать активно. Оценке подлежит сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а не обстоятельства, которые его обуславливают. 2) наличие вреда – уменьшение, умаление или уничтожение охраняемых законом владений. В случае, когда восстановление вещи в первоначальное состояние невозможно, ответственность наступает в виде возмещения убытков. Вред может быть материальным и нематериальным 3) причинная связь между противоправным поведением и вредом 4) вина правонарушителя. В гражданском праве презумпция виновности – лицо предполагается виновным, пока не докажет свою невиновность.

Законодательство может устанавливать случаи, когда ответственность наступает без вины:

1) при ответственности должника за действия 3-х лиц, на которых была возложена обязанность

2) при нарушении обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

3) в случае причинения вреда источником повышенной опасности 4) в иных случаях предусмотренных законодательством 

69 Вина, представляет собой психическое отношение лица к совершенному правонарушению и его последствиям. Вина выражается в форме умысла или неосторожности.

По общему правилу форма и вид вины не влияют на решение вопроса о наступлении ответственности и ее размере. Для возникновения ответственности в полном объеме достаточно самой легкой степени вины.

Вина как субъективное условие гражданско-правовой ответственности одинаково применима как к лицу физическому, так и юридическому. Правда, в отношении лица юридического вина приобретает несколько специфический характер, поскольку выражается через виновное поведение его работников.

Положение о том, что работник не противопоставляется юридическому лицу как самостоятельный субъект права, а вина работника считается виной самого юридического лица, следует из ст.373 ГК.

Гражданский кодекс исходит из презумпции виновности должника, а это значит, что вина такого лица предполагается пока он сам не докажет обратное (п.2 ст.372 ГК). В свою очередь истец доказывает сам факт правонарушения, размер причиненных убытков, а также может приводить доводы, свидетельствующие о виновности должника.

Основанием освобождения от ответственности является непреодолимая сила.

72 Понятие прекращения обязательств. Прекращение обязательств означает утрату прав и обязанностей их участниками. С момента прекращения обязательства ни одна из сторон не обязана совершать действия по его исполнению и не имеет права требовать совершения таких действий. Правовая связь между сторонами прерывается, не вызывая возникновения новых или дополнительных обязанностей (по уплате неустойки, возмещению убытков и т.п.).

ГК различает два вида прекращения обязательств: полное и частичное (п.1 ст.378 ГК). Второе возможно лишь при прекращении обязательств, обладающих свойством делимости, а также длящихся обязательств, исполнение которых возможно частями.

Прекращение обязательств влекут правопрекращающие юридические факты, которые называются основаниями или способами прекращения обязательств. Они предусмотрены ГК, иными актами законодательства или договором (п.1 ст.378 ГК).

Правопрекращающие юридические факты связаны, как правило, с одним из элементов обязательства: его субъектами (например, ликвидация юридического лица), объектом обязательства (например, невозможность исполнения, которая наступила в результате гибели индивидуально-определённой вещи, за которую ни одна из сторон не отвечает), либо его содержанием (например, соглашение о зачёте встречных требований).

Большинство юридических фактов, как оснований прекращения обязательств, наступает по воле сторон, другие независимо от их воли, а некоторые (это единичные случаи) могут при одних условиях происходить по воле сторон, а при других – с волей участников обязательства не связаны.

75 Соглашение сторон о прекращении обязательства возможно в нескольких формах:

– совершение мировой сделки, когда соглашение сторон направлено на прекращение спорного обязательства путём взаимных уступок. Частным случаем мировой сделки является отступное (ст.380 ГК), когда взамен исполнения кредитору предоставляется определённая сумма денег, имущество и т.п., т.е. первоначальный предмет исполнения заменяется другим. Размер, срок и порядок предоставления отступного устанавливается сторонами. Мировое соглашение может быть внесудебным и судебным;

новация (ст.384 ГК) – соглашение о замене одного обязательства другим между теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения. Она не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причинённого жизни или здоровью, и по уплате алиментов. Эта норма императивна. При новации, с одной стороны, прекращаются все акцессорные обязательства, связанные с первоначальным обязательством (залог, поручительство и т.п.) и отпадают все возражения, которые можно было выдвинуть против него. С другой стороны, поскольку новое обязательство основано на прежнем, при установлении факта недействительности последнего, недействительным будет и обязательство, заменившее его. Если недействительным является новое обязательство, то новация признаётся несостоявшейся. Состоявшееся соглашение о новации доказывает сторона, которая на неё ссылается. Отступное и прощение долга полностью прекращают юридическую связь между сторонами, в то время как новация заменяет первоначальное обязательство, прекратившее своё действие, на новое

79 Внутренняя структура права составляет систему права, т.е. система законодательства и система права соотносятся как форма и содержание, которые находятся в диклектической взаимосвязи. Эти общие положения являются методологической основой для рассмотрения соотношения по-нятий «гражданское право» и «гражданское законодательство».

ГП - это совокупность правовых норм, регули¬рующих соответствующие общественные отношения. Гражданское законодательство - это система нормативных пра¬вовых актов, выражающая иерархическое строение его источников. Следовательно, первичным элементом системы права является норма, а первичным элементом системы законодательства выступает нормативный правовой акт. Последний, в свою очередь, содержит нормы гражданского права. К еще одной особенности системы гражданского права следует отнести ее объективный характер, так как ее структура обусловлена экономическим базисом общества. Структура же гражданского зако-нодательства во многом зависит от субъекта - законодателя. СОСТАВ ГР. ЗАК-ВА: Гражданское законодательство (Ст. 3 Гражданского кодекса Республики Беларусь) -- Законодательные акты (Конституция РБ, ГК РБ, законы РБ, декреты и указы Президента РБ) -- Распоряжения Президента РБ -- Постановления Правительства РБ, изданные в соответствии с законодательными актами -- Акты Конституционного Суда РБ, Верховного Суда РБ,

93 Помимо имени, другим индивидуализирующим признаком гражданина является его место жительства.

Согласно действующему законодательству (п. 1 ст. 19 ГК) местом житель­ства признается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Если гражданин постоянно проживает в одном и том же месте, его место жительства определяется просто. Однако бывают случаи, когда гражданин проживает в разных местах, переезжая по различным обстоятельствам с одного места на другое. В этом случае закон предусматрива­ет определение места жительства по преимущественному месту нахождения гражданина, т.е. по тому месту, где он находится наиболее часто и наиболее продолжительное время.

Граждане вправе сами выбирать себе место жительства.

76 Основанием прекращения обязательства является невозможность его исполнения, т.е. невозможность совершить действие, являющееся содержанием обязательства, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (ст.386 ГК). Вопрос об обстоятельствах, за которые не отвечает сторона, решается в соответствии с правилами об освобождении её от гражданско-правовой ответственности, предусмотренными законодательством или договором. Например, в предпринимательских отношениях невозможность исполнения, как правило, может иметь место лишь в случае действия обстоятельств, являющихся непреодолимой силой. Даже если невозможность исполнения повлекли случайные обстоятельства, не зависящие от предпринимателя-должника, он тем не менее будет нести ответственность. Если обязательство конструируется по началу вины, то обстоятельство, создавшее невозможность исполнения и наступившее не по вине должника, приведёт к освобождению его от ответственности.

Если невозможность исполнения вызвана обстоятельствами, за которые должник отвечает, обязательство не прекращается, а изменяется: требование исполнить обязательство в натуре заменяется, как правило, требованием взыскать причинённые неисполнением убытки, кроме того, другая сторона имеет право отступить от договора, если в законодательстве или договоре не предусмотрено иное (п.2 ст.386 ГК).

Невозможность исполнения – понятие, которое охватывает различные по времени возникновения, характеру взаимосвязи с субъектами исполнения и юридическим последствиям явления.

Невозможность исполнения может быть первоначальной, т.е. существующей уже с момента возникновения обязательства. В таких случаях обязательство признаётся недействительным. Однако невозможность исполнения может быть и последующей, т.е. наступающей после того, как обстоятельство уже возникло. В этих случаях обязательство прекращается.

При невозможности исполнения каждая из сторон вправе требовать от контрагента возврата всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения (п.1 ст.386 ГК), кроме того, во всяком случае должна быть выполнена обязанность по возврату неосновательного обогащения.

В п.3 ст.386 ГК установлено специальное правило, когда исполнение стало невозможным для одной из сторон вследствие обстоятельств, за которые отвечает другая сторона. В этом случае первая сторона сохраняет право на встречное удовлетворение с зачётом выгод, сберегаемых или приобретаемых ею вследствие освобождения от обязательства.

74 Одним из способов прекращения является зачет встречных требований (ст.381 ГК). Такой зачёт встречных требований представляет собой форму исполнения двух или нескольких обязательств, связывающих одних и тех же лиц. Он производится на основании соглашения двух сторон или по одностороннему волеизъявлению, доведенному до сведения другой стороны. Автоматический зачёт, без оповещения о зачёте другой стороны, неприемлем, поскольку он создал бы неопределённость в отношениях сторон. Вместе с тем, недопустимо оспаривание зачёта по мотиву несогласия другой стороны.

Особенность зачёта состоит в том, что происходит прекращение, как минимум, сразу двух обязательств – основного и встречного, хотя могут быть зачтены и несколько обязательств каждой из сторон, а также обязательства трёх и более участников зачёта.

Для зачёта, согласно п. 1 ст.381 ГК, необходимо наличие трёх условий:

1) предъявляемые к зачёту требования должны быть встречными.

2) встречные требования должны быть однородными, т.е. иметь однородный (родовой) предмет.

3) по встречным однородным требованиям должен наступить срок их исполнения (см. ст.295 ГК).

Не требуется, чтобы размеры обоих требований были равны. Оба обязательства прекращаются, если они равны по размеру. В случае неравенства встречных требований после зачёта большее по размеру требование существует в той части, которая превышает меньшее требование. Не препятствует зачёту и то, что встречные однородные требования возникли из разных правовых оснований (напр., одно – из договора купли-продажи, другое – из договора аренды).

Зачёт, произведенный по заявлению одной стороны, действует с того момента, когда налицо все условия зачёта, а не с момента, когда было сделано заявление о зачёте. Иначе говоря, заявление о зачёте имеет обратное действие.

Некоторыми особенностями обладает зачёт при уступке требования (ст.382 ГК). При уступке требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора своё требование к прежнему кредитору. Это допускается при наличии двух условий: если требование возникло по основанию, существующему к моменту получения должником уведомления об уступке требования; и если срок требования должника наступил до получения им уведомления об уступке требования или этот срок в обязательстве не указан, либо определён моментом востребования. Это норма конкретизирует общее правило ст.357 ГК, не допускающее ухудшения положения должника при переходе прав по обязательству к новому кредитору.

73. Основным и наиболее типичным способом прекращения обязательств является их исполнение (ст.379 ГК). Этим достигается цель обязательства. Однако не всегда исполнение прекращает обязательство, а лишь при условии, что должником выполнены все требования, относящиеся к исполнению обязательства, т.е. исполнение должно быть надлежащим. Сущность надлежащего исполнения раскрывает статья 290 ГК.

Ненадлежащее исполнение не приводит к прекращению обязательства, оно либо усложняет его, так как создаёт для должника дополнительные обязанности – уплатить неустойку или возместить убытки, либо замещается этими обязанностями (см. ст.367 ГК).

Факт исполнения должен быть подтверждён документально. Приняв исполнение, кредитор обязан выдать расписку или другой документ, доказывающие, что исполнение получено им полностью или частично. Равнозначным подтверждением исполнения является надпись кредитора на долговом документе, возвращаемом по исполнении обязательства должнику.

Если долговой документ (расписка, квитанция) остаётся у кредитора, то предполагается, что обязательство ещё не выполнено, а если у должника – то имеются все основания считать, что оно уже выполнено. Обратное обязана доказать сторона, оспаривающая исполнение.

В некоторых случаях кредитор не может вернуть должнику долговой документ вследствие его утраты. В таком случае кредитор обязан выдать должнику расписку в получении исполнения, указав причину, по которой не возвращён долговой документ. При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ или отметить в расписке невозможность его возвращения, должник вправе задержать исполнение. В этих случаях кредитор считается просрочившим, если должник докажет, что он требовал надлежащего оформления исполненного.

При отсутствии кредитора, а также лица, уполномоченного им принять исполнение, в случаях недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя либо очевидного отсутствия определённости по поводу того, кто является кредитором, или уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны, должник вправе внести деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законодательством, – в депозит суда, которые извещают об этом кредитора. Внесение денег или ценных бумаг в депозит считается исполнением обязательства (ст.308 ГК). Но этот порядок освобождения от обязательства применим только тогда, когда предметом обязательства являются деньги или ценные бумаги.

Существуют обязательства, которые исполнением не прекращаются. Примером могут служить длящиеся обязательства, т.е. обязательства, само существование которых заключается в систематической реализации прав и исполнении обязанностей.

71 Нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), регулирующие обязательства, возникшие вследствие причинения вреда (глава 58), на практике являются одними из самых востребованных. Иски о возмещении вреда, в том числе и морального, сегодня стали привычной и распространенной практикой.

Как указано в ст. 152 ГК, причинение гражда­нину морального вреда (физических или нравственных страданий) действиями, нарушающими его личные не­имущественные права либо посягающими на принадле­жащие гражданину другие нематериальные блага, дает гражданину право требовать от нарушителя денежной компенсации такого вреда. Зако­нодательством могут быть также предусмотрены и дру­гие основания. Если же нарушены имущественные права гражданина, то моральный вред подлежит компенсации в случаях, пря­мо предусмотренных законодательными актами.

По общему правилу компенсация морального вреда допускается при наличии вины причинителя этого вреда. Однако есть и исключения из этого правила — согласно ст . 969 ГК мо­ральный вред подлежит компенсации вне зависимости от вины его причинителя, если:

-   вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

-   вред причинен гражданину в результате его незаконногоосуж­дения, незаконного привлечения к уголовной ответствен­ности, незаконного применения в качестве меры пресе­чения заключения под стражу или подписки о невыез­де, незаконного наложения административного взыска­ния в виде ареста или исправительных работ;

-  вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина;

-  в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме и независимо от подлежащего воз­мещению имущественного вреда. При оп­ределении размера возмещения вреда суд обязан руководствоваться такими критериями, как:

-   характер и степень при­чиненных потерпевшему физических и нравственных страданий с учетом фактических обстоятельств, при ко­торых был причинен моральный вред, и индивидуаль­ных особенностей потерпевшего;

-   степень вины нару­шителя в случаях, когда вина является основанием воз­мещения вреда;

-   иными заслуживающими внимания обстоятельствами.

В соответствии с требованиями ст. 970 ГК при определении размера компенсации вреда должны учи­тываться требования разумности и справедливости.

Общий смысл приведенных выше норм ГК указывает на то, что моральный вред возмещается лицу, законные интересы которого были непосредственно нарушены, то естьправо на взыскание имеет только потерпевший,  это право не может переходить в порядке правопреемства к третьим лицам, поскольку носит сугубо личный харак­тер.

Судебная практика свидетельствует о том, что правовая культура населения неуклонно растет. Как уже отмечалось, дела о возмещении морального вреда все более часто становятся предметом рассмотрения в судебных заседаниях

77 Гражданское право – это совокупность правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства имущественные товарно-денежные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения и иные личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, поскольку иное не вытекает из существа личного неимущественного отношения.

Принципы гражданского права

Слово «принцип» (от латинского principium – начало, основа), которое применяется к гражданскому праву, означает основные исходные положения, присущие всем его нормам или многим его институтам.

В ст.2 ГК нашли законодательное закрепление важнейшие принципы гражданского права Республики Беларусь. Это означает, что они могут быть непосредственно применены в случаях, когда в гражданском законодательстве не обнаружены нормы права, регулирующие соответствующие имущественные или личные неимущественные отношения и необходимо применить аналогию права. Правда, в ст.2 ГК названы некоторые принципы, присущие всем отраслям права Республики Беларусь, а не только гражданскому праву. В частности, всей системе права Республики Беларусь присущи принципы, вытекающие из Конституции Республики Беларусь: верховенство права, социальной направленности регулирования экономической деятельности, приоритета общественных интересов.

К основным принципам гражданского права относятся:

– принцип равенства участников гражданских правоотношений;

– принцип неприкосновенности собственности;

– принцип свободы договора;

– принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений;

– принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела;

– принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав;

– принцип обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты;

– принцип диспозитивности.

78 Гражданское право — это совокупность правовых норм, регулирующих товарно-денежные и иные имущественные отношения между самостоятельными и равноправными лицами, связанные с имущественными личные неимущественные отношения и иные личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, поскольку иное не вытекает из существа личного неимущественного отношения.Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом (предмет гражданского права), определен в ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Предмет гражданского права составляют три группы отношений:

1)имущественные отношения двух видов:

•товарно-денежные имущественные отношения, суть которых составляет обмен на основе принципа эквивалентности и возмездности;

•иные отношения, основанные на равенстве участни¬ков, носящие безвозмездный характер и не обладающие эквивалентностью (например, отношения, возникающие в связи с причинением вреда);

2)личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (отношения по поводу авторства на произведения науки, литературы и искусства, на объекты про¬мышленной собственности и иные результаты интеллектуальной деятельности);

3)личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными отношениями, поскольку иное не вытекает из существа этих отношений (отношения, связанные с осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ. К таким благам относятся: честь, достоинство, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и др.).

79 Внутренняя структура права составляет систему права, т.е. система законодательства и система права соотносятся как форма и содержание, которые находятся в диклектической взаимосвязи. Эти общие положения являются методологической основой для рассмотрения соотношения по-нятий «гражданское право» и «гражданское законодательство».

ГП - это совокупность правовых норм, регули¬рующих соответствующие общественные отношения. Гражданское законодательство - это система нормативных пра¬вовых актов, выражающая иерархическое строение его источников. Следовательно, первичным элементом системы права является норма, а первичным элементом системы законодательства выступает нормативный правовой акт. Последний, в свою очередь, содержит нормы гражданского права. К еще одной особенности системы гражданского права следует отнести ее объективный характер, так как ее структура обусловлена экономическим базисом общества. Структура же гражданского зако-нодательства во многом зависит от субъекта - законодателя. СОСТАВ ГР. ЗАК-ВА: Гражданское законодательство (Ст. 3 Гражданского кодекса Республики Беларусь) -- Законодательные акты (Конституция РБ, ГК РБ, законы РБ, декреты и указы Президента РБ) -- Распоряжения Президента РБ -- Постановления Правительства РБ, изданные в соответствии с законодательными актами -- Акты Конституционного Суда РБ, Верховного Суда РБ, Высшего Хозяйственного Суда РБ и Национального Банка РБ -- Акты Министерств, иных республиканских органов государственного управления и самоуправления.

80 ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЕНИ

По общему правилу гражданские нормативные правовые акты вступают в силу через 10 дней после их официального опубликования (ч. 1 ст. 65 Закона «О нормативных правовых актах»). Исключение составляют: Указы Президента РБ, постановления СМ и некоторые другие нормативные правовые акты вступают в силу со дня включения их в Национальный реестр (ч. 2 ст. 65 указанного Закона);

- акты, в которых установлен иной срок, а также нормативные правовые акты, вводимые в действие дополнительными указами Президента Республики Беларусь.

Нормативный правовой акт действует бессрочно, если в его тексте не оговорено иное (ч. 1 ст. 66 указанного Закона).

Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы, за исключением случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность, улучшая положение лиц, либо в акте предусматривается распространение его на отношения, возникшие ранее (ст. 4 ГК и ст. 67 указанного Закона).

Прекращение действия правового нормативного акта происходит:

--с наступлением установленного в нем срока;--в результате его прямой отмены;--с принятием нового акта, отменяющего либо изменяющего старый.

ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРОСТРАНСТВЕ.

Гражданские акты, изданные республиканскими органами, действуют на всей территории Республики Беларусь, если орган, издавший нормативный акт, не ограничивает его действия определенной территорией. Например, заповедником, Чернобыльской зоной и т.п. Акты, изданные местными органами власти, действуют на подвластной им административной территории.

ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО КРУГУ ЛИЦ.

По общему правилу действие гражданского законодательства распространяется на всех лиц, проживающих на территории Республики Беларусь: граждан, юридических лиц, лиц без гражданства, иностранных физических и юридических лиц. Если гражданский акт пространственно ограничен, то он распространяется на лиц, проживающих на данной территории.

Некоторые нормативные правовые акты распространяются только на конкретные категории лиц (ветераны, молодежь и т.п.).

81 Гражданское правоотношение — это основанное на нормах гражданского права правоотношение, складывающееся по поводу материальных и нематериальных благ, участники которого, обладая правовой автономией и имущественной обособленностью, выступают в качестве юридически равных носителей прав и обязанностей.

Гражданское правоотношение носит волевой характер, характеризуется равенством участников.

Элементы гражданского правоотношения: субъекты, объект, содержание.

Субъекты гражданских правоотношений.

Субъекты правоотношения — это лица, между которыми устанавливаются правоотношения и которые выступают в качестве носителей гражданских прав и обязанностей. Ими могут быть граждане, юридические лица, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы.

Гражданская правосубъектность — это социально правовая способность лица быть участником гражданских правоотношений. Категория правосубъектности включает в себя ряд взаимосвязанных элементов: гражданскую правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.

Правоспособность — способность субъекта иметь гражданские права и нести соответствующие обязанности. Правоспособность физического лица возникает с рождения, правоспособность юридического лица возникает с момента его государственной регистрации.

Дееспособность — способность лица своими действия¬ми приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности.

Право- и дееспособность граждан является общей, а правоспособность и дееспособность юридических лиц именуется специальной. Содержание дееспособности юридического лица определяется в учредительных документах юридического лица.

Деликтоспособность — способность лица нести ответственность за совершенное гражданское правонарушение. Деликтоспособность физических лиц возникает с дости¬жением ими 14летнего возраста, а у юридичес¬ких лиц — с момента их создания.

82 Аналогия закона и аналогия права ранее предусматривались гражданско- процессуальным законодательством. ГК 1998 года трансформировал это правило в норму материального права, установив универсальность его применения всеми участниками правоотношений и всеми правоприменительными органами.

Так, ст.5 ГК устанавливает, что в случаях, когда предусмотренные ст.1 ГК отношения прямо не урегулированы актами законодательства или соглашением сторон, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их существу, применяется норма гражданского законодательства, регулирующая сходные отношения (аналогия закона).

Аналогия закона может применяться при наличии следующих условий:

1) общественное отношение, которое требует урегулирования, по своим признакам входит в предмет гражданского права, т.е. является имущественным, либо личным неимущественным; 2) общественное отношение не урегулировано нормой гражданского права или соглашением сторон; 3) имеется гражданско- правовая норма, регулирующая сходное общественное отношение, и это не противоречит существу подлежащих урегулированию отношений. Для применения аналогии закона необходимо наличие указанных условий в совокупности.

Применение аналогии права обоснованно при наличии двух условий: при обнаружении пробела в законодательстве и при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, что не дает возможности использовать аналогию закона. Общие начала гражданского законодательства, т.е. принципы гражданского права, сформулированы в ст.2 ГК. Под «смыслом гражданского законодательства» обычно понимают его характерные черты, закрепленные в предмете гражданского права.

Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность. Использование аналогии закона и аналогии права возможно не только правоохранительными органами, в частности, судами, но и иными субъектами правоприменения, что существенно расширяет круг их гражданских прав. В любом случае применения нормы законодательства по аналогии правоприменительный орган обязан это обосновать.

83-84 Правоспособность - это способность лица иметь гражданские права и нести обязанности. Содержание правоспособности:

иметь имущество на праве собственности;

наследовать и завещать имущество;

заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законодательными актами деятельностью;

совершать не противоречащие законодательству сделки и участвовать в обязательствах;

иметь права авторов произведений науки, литературы или искусства, изобретений или иных охр. законодательством результат интеллектуальной деятельности.

Гражданской правоспособностью обл. в равной мере нее граждане с момента рождения и до смерти. Вопрос об ограничении правоспособности граждан в какой-то степени является спорным, так как ст. 21 ГК гласит, что никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности и иначе как в случаях и порядке, установл. Законом. Дееспособность –способность ф.л своими действиями приобретать и осуществлять гражд права, брать на себя и исполнять гр. обязанности. Полн. дееспособность. Ф.л наступает с 18 лет. Доп. исключения –снижения Брачного Возраста на 3 года; эмансипация. Деесп. малолетних – относит, подростков – частичн. Подростки мог. сов. сделки с письм. согл. род. Г-н может быть призн судом недеесп или огр деесп.

85 Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 14 лет состоит в предоставленном им ст.27 ГК РБ праве самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки. Это сделки, как правило, на незначительные суммы, имеющие целью удовлетворять личные бытовые потребности, соответствующие возрасту ребенка (покупка сладостей, тетрадей, учебников, сдача в ремонт обуви и т.п.). Такие сделки исполняются при их совершении;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального удостоверения или оформления либо государственной регистрации. Это сделки дарения вещей и денег. Закон не определяет суммы, на которую можно подарить ребенку вещи. Малолетний вправе заключить и сделку о безвозмездном пользовании переданной ему вещью (ст.ст.643-655 ГК), о безвозмездном выполнении работ (например, ремонт велосипеда, часов и т.п.), о безвозмездном оказании услуг и т.д.;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего - третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Этими средствами малолетний может распорядиться в одних случаях для достижения определенной цели, а если законный представитель ее не определил - свободно. В таких случаях малолетний вправе совершать не только мелкие бытовые сделки.

В качестве законных представителей малолетних несовершеннолетних выступают родители, усыновители или опекуны. Они вправе совершать все остальные сделки от имени малолетнего. Они же несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним по правилам Главы 58 ГК.

89 В случаях, предусмотренных законодательными актами, предпринимательская деятельность гражданина (индивидуального предпринимателя, учредителя, участника, собственника имущества или руководителя юридического лица и др.) может быть ограничена в судебном порядке на срок до трех лет.

Гражданин, предпринимательская деятельность которого ограничена, в течение всего срока действия ограничения не может:

осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя и исполнять обязанности собственника имущества (учредителя, участника) юридического лица;

занимать должности в исполнительных органах юридических лиц;

выступать в качестве управляющего предприятиями и иным имуществом, которое используется для предпринимательской деятельности.

Предприятие и иное имущество, находящееся в собственности указанного гражданина, может быть использовано им в период действия ограничения для предпринимательской деятельности исключительно путем передачи этого имущества в доверительное управление.

90 Совершеннолетний гражданин может быть ограничен в дееспособности с целью охраны здоровья, личных неимущественных и имущественных интересов его самого и членов его семьи. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство (ст.30 ГК). Для ограничения необходимо наличие двух условий:

1) злоупотребление им спиртными напитками или наркотическими средствами;

2) это ставит семью гражданина в тяжелое материальное положение.

Он вправе совершать мелкие бытовые сделки. Совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию и иные виды доходов и распоряжаться ими он может с согласия попечителя.

Гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, все сделки совершает его опекун (ст. 29 ГК).

88 Совершеннолетний гражданин может быть ограничен в дееспособности с целью охраны здоровья, личных неимущественных и имущественных интересов его самого и членов его семьи. Статья 30 ГК предусматривает: «Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство». Для ограничения гражданина в дееспособности по основаниям ст.30 ГК необходимо наличие двух условий:

а) злоупотребление им спиртными напитками или наркотическими средствами;

б) это ставит семью гражданина в тяжелое материальное положение. Поэтому гражданин по правилам ст.30 ГК не может быть ограничен в дееспособности, если он не имеет семьи.

Суть злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами состоит в том, что гражданин систематически их употребляет в большом количестве, что противоречит интересам его семьи. Не требуется, чтобы лицо, злоупотребляющее указанными напитками и средствами, было хроническим алкоголиком.

Тяжелое материальное положение семьи может вызываться как уклонением лица от исполнения своих материальных обязанностей перед нею, так и затратами семьи на содержание злоупотребляющего спиртными напитками и наркотическими средствами. Тот факт, что другие члены семьи имеют заработок или иные доходы, сам по себе не является фактом для отказа в удовлетворении просьбы заявителя (п.2 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 15 марта 1978 г. № 4 (с изменениями от 15 октября 1986 г., от 2 декабря 1987 г. и от 23 сентября 1999г.) «О судебной практике по делам об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами»).

Над гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию и иные виды доходов и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред (ч.3 п.1 ст.30 ГК).

87 Эмансипация—это объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. Она впервые введена в гражданское законодательство ст.26 ГК.

Часть 1 ст.26 ГК установила, что несовершеннолетний, достигший 16-ти лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту), или с согласия родителей (усыновителей) или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя. Если эти лица не дают такого согласия и в случае отказа органов опеки и попечительства объявить несовершеннолетнего полностью дееспособным, решение об эмансипации несовершеннолетнего принимает суд (ч.2 п.1 ст.26 ГК и ч.2 ст.377 ГПК). Особенности рассмотрения судом дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) установлены ст.377 и 378 ГПК.

Орган опеки и попечительства (или суд) принимает решение об эмансипации несовершеннолетнего учитывая, насколько продолжительной и устойчивой является предпринимательская или трудовая деятельность претендующего на эмансипацию несовершеннолетнего лица, уровень его доходов или заработка, наличие у такого лица имущества, состояние его здоровья и другие обстоятельства.

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том числе по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда (п.2 ст. 26 ГК).

Полную дееспособность граждане приобретают по достижении 18-летнего возраста, однако, в зависимости от возрастного этапа закон предоставляет некоторые права и несовершеннолетним.

86 Несовершеннолетние наделены дееспособностью в значительно большем объеме. При достижении 14 лет несовершеннолетний наделяется правом совершать любые сделки, при условии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителей. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним без указанного согласия, действительна также при последующем письменном одобрении его родителей, усыновителей или попечителя (п.1 ст.25 ГК). При этом для совершения несовершеннолетним сделки не требуется согласия обоих родителей или усыновителей, достаточно согласия одного из них.

Самостоятельно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут (п.2 ст25 ГК):

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными собственными доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством результата своей интеллектуальной деятельности.

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими в соответствии с законодательством;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п.2 ст.27 ГК.

Несовершеннолетние, достигшие шестнадцати лет, обладают трудовой дееспособностью (ч.1 ст.21 Трудового кодекса Республики Беларусь). С письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения личного труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения (ч.2 ст.21 Трудового кодекса). По сделкам, совершенным несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно в соответствии с п.2 ст.25 ГК, несовершеннолетние несут имущественную ответственность сами.

По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами кооператива в соответствии с актами законодательства о кооперативах (ч.2 п.2 ст.25 ГК).

При наличии достаточных оснований несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства решением суда может быть ограничен или лишен права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда несовершеннолетний приобрел полную дееспособность в связи со вступлением в брак до достижения 18 лет или был эмансипирован.

Основанием для ограничения или лишения недееспособного в возрасте от 14 до 18 лет частичной дееспособности может быть неразумное расходование денежных средств или распоряжение имуществом, например, приобретение спиртных напитков, наркотических средств, азартные игры, иные неразумные расходы.

91-92 Для защиты прав и интересов недееспособных или ограниченно дееспособных граждан законом введен институт опеки и попечительства. Опека устанавливается над малолетними до 14 лет, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия). Попечительство же законом предусмотрено над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами.

Опекуны и попечители вправе распоряжаться доходами подопечного, числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться само­стоятельно, исключительно в интересах подопечного и с предварительного раз решения органа опеки и попечительства.

Опека устанавливается также над имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим.

Попечительство над дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, например, над инвалидами, называется патронаж над дееспособными гражданами. Установление патронажа не влечет ограничения прав подопечного. Распоряжение имуществом, принадлежащим совершеннолетнему дееспособному подопечному, осуществляется по­печителем-помощником на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным. Попечитель над совершеннолетним дееспособным гражданином назначается органом опеки и попечительств толь­ко по его просьбе и подлежит освобождению по требованию подопечного.

Патронаж, установленный в соответствии с действующим законодательством, прекращается по требованию гражданина, находящегося под патронажем. Обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно.

94 Безвестное отсутствие включает в себя нормы, с помощью которых заинтересованные лица добиваются устранения неопределенности гражданских правоотношений с отсутствующим лицом в целях сведения к минимуму отрицательных последствий такого отсутствия. Безвестное отсутствие гражданина является юридическим фактом, который признается судом по заявлению заинтересованных лиц, если в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Исчисление срока отсутствия лица начинается с момента получения о нем последних сведений. Если эти сведения точно не известны, то с 1 числа следующего за ними месяца или с 1 января следующего года при неизвестности месяца. В случае, если суд признает лицо безвестно отсутствующим, то: его имущество передается по решению суда в доверительное управление лицу, назначенному органами опеки и попечительства, последние могут в случае необходимости сделать это и до решения суда; из имущества безвестно отсутствующего доверительным управляющим выдается содержание лицам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, а также погашается текущая задолженность по другим обязательствам. В случае явки гражданина или обнаружения его места пребывания решение суда отменяется.

97 Актами гражданского состояния являются юридические факты, которые согласно закону подлежат регистрации в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГСе).

К таким актам относятся: рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина (ст. 43 ГК). Эти юридические факты определяют гражданско-правовой статус гражданина. Возникновение и прекращение правоспо­собности связывается с моментом рождения и моментом смерти гражданина. Вступление в брак влечет возникновение права общей совместной собственно­сти супругов, если договором между ними не предусмотрено иное, а усыновление устанавливает комплекс личных и имущественных прав и обязаннос­тей, возникающих между родителями и детьми.

Предусмотрен специальный порядок их регистрации в специальном государственном органе – органе записи актов гражданского состояния (ЗАГСе). Так, заявление о регистрации рождения должно быть сделано не позднее месяца со дня рождения ребенка.

Подлежат регистрации и такие юридические факты, как выбор и фиксация имени, фамилии и отчества ребенка. Эти акты относятся к числу индивидуализирующих физическое лицо как субъекта права.

На основании произведенных записей гражданам выдается специальный документ – свидетельство, которым гражданин удостоверяет свое состояние в повседневной жизни. Так, до получения паспорта единственным документом несовершеннолетнего является свидетельство о рождении, а для подтвержде­ния факта состояния в браке необходимо предъявить свидетельство о браке.

95 Объявление гражданина умершим. Гражданин может быть в судебном порядке объявлен умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет (ч.1 ст.41 ГК). Трехлетний срок, установленный для объявления гражданина умершим, может быть сокращен, если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. В таких случаях гражданин может быть объявлен умершим, если по месту его постоянного жительства нет сведений о его месте пребывания в течение шести месяцев (ч.1 ст.41 ГК).

К обстоятельствам, угрожавшим смертью, можно отнести землетрясение, ураган, наводнение и т.п., а к несчастным случаям - кораблекрушение, падение самолета, аварию на железнодорожном транспорте, пожар и т.п. В таких случаях имеется высокая степень вероятности гибели гражданина, хотя его труп не обнаружен.

Иной срок установлен для объявления гражданина умершим, если он пропал без вести в связи с военными действиями. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть в судебном порядке объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со времени окончания военных действий (п.2 ст.41 ГК).

Объявление гражданина умершим базируется на предположении факта его физической смерти. На основании решения суда об объявлении гражданина умершим вноситься запись о смерти в книгу регистрации актов гражданского состояния. Признание гражданина безвестно отсутствующим при этом не является необходимой предпосылкой, без которой невозможно объявление его умершим.

96 Объявление гражданина умершим влечет те же последствия, что и смерть, в частности, его имущество переходит по наследству, брак прекращается и т.д.

Может случиться так, что гражданин, объявленный в судебном порядке умершим, явится или обнаружится. Последствия на этот случай установлены ст. 42 ГК. Соответствующее решение отменяется судом. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег, а также ценных бумаг на предъявителя. Если же имущество объявленного умершим гражданина перешло по возмездным сделкам к лицам, которые, приобретая имущество, знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых и это будет доказано, такие лица обязаны возвратить имущество явившемуся или обнаруженному собственнику. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость. Если имущество гражданина, объявленного умершим, перешло к государству как выморочное (ст. 1039 ГК) и было реализовано им с соблюдением изложенных условий, то после отмены решения об объявлении гражданина умершим ему возвращается сумма, вырученная от реализации (ч.2 п.2 ст.42 ГК).

101 В целях территориального расширения сферы деятельности юридические лица вправе открывать представительства и филиалы. Такое право является одновременно и одним из способов индивидуализации юридического лица и элементом его правоспособности. Осуществление вида (видов) деятельности, а также выполнение представительских функций не должно выходить за пределы устава и действующего законодательства

Представительством, в соответствии с п. 1 ст. 51 ГК, является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

Представительства и филиалы имеют различное предназначение. Представительства создаются для вспомогательных операций не в месте нахождении самого юридического лица. Располагаясь по месту непосредственного нахождения, они здесь представляют интерес юридического лица и осуществляют его защиту. В сущности, представительство осуществляет одну или несколько функций, имеющих целью обеспечить основную деятельность юридического лица

Представительства, как правило, открываются крупными предприятиями по месту нахождения основных поставщиков и потребителей и т.д.

Филиалом согласно п. 2 ст. 51 ГК является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Филиалы создаются, как правило, для осуществления непосредственной деятельности юридического лица в другом месте. Такого рода деятельность может осуществляться и не в полном объеме. Это происходит, в частности, в том случае, если производственное объединение открывает филиал. В данном случае филиал не в состоянии охватить весь производственный процесс объединения.

Если сравнивать представительства и филиалы, то предмет деятельности филиала, как уже было отмечено, совпадает с деятельностью самого предприятия, от­крывшего филиал. Если представительские функции сводятся к заключению договоров, контролю за их исполнением, рекламированию деятельности своего предприятия, то филиал ведет производственную или иную хозяйственную деятельность. Иными словами, функции филиала шире, чем представительства (п. 2 ст. 51 ГК).

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом теми юридическими лицами, которые их создали. Назначение руководителей филиалов и представительств также осуществляется юридическими лицами. Юридические действия от имени этого юридического лица указанные руковод

102 Существуют следующие способы образования юридических лиц:

-- распорядительный порядок;

разрешительный порядок;

-- нормативно-явочный порядок;

-- явочный порядок. Надо отметить, что распорядительный порядок существовал в основном в СССР для образования государственных юридических лиц и не требовал их гос регистрации. Сегодня он практически изжил себя.

Для госрегистрации юридических лиц необходимо:

-- заявление учредителей о регистрации;

-- учредительные документы (договор, устав или то и другое);

-- учредительный договор или протокол собрания;

-- документ об уплате регистрационной пошлины;

-- документ об уплате уставного капитала (50%), пая (10 %) и т.п.

Регистрирующий орган является, как правило, органом местного управления по месту регистрации и нахождения ЮЛ. Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке. Учредительные документы зависят от организационно-правового вида ЮЛ: (1) учредительный договор - это консенсуальный гражданско-правовой договор, регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Заключается только в письменной форме, как правило, нотариально заверенной. Является обязательным Учр.Док. для хозяйственных товариществ. (2) устав - локальный нормативный акт юридического лица, определяющий его статус и регулирующий отношения между ЮЛ и его участниками в процессе его деятельности. Он утверждается внешним органом ЮЛ (собранием) и всту¬пает в силу с момента регистрации юридического лица. ---- Учредительный договор является учредительным документом для хозяйственных товариществ (простые и коммандитные (основанные на вере)). ---- Учредительный договор и устав для ОДО, ООО и ассоциаций (союзов). ---- Устав для всех остальных организаций.

В связи с новой редакцией Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» договор, как предварительный документ, оформляется также и между учредителями акционерного общества (ст. 67 Закона) но он не является учредительным документом.

Условные сделки.

103 Регистрация юридических лиц осуществляется в соответствии с Положением о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, регистрирующими органами по месту нахождения юридического лица с занесением их в государственный реестр юридических лиц Республики Беларусь. За регистрацию организации взыскивается плата, размер которой устанавливается в зависимости от организационно-правовой формы создаваемого субъекта хозяйствования. Регистрация должна быть произведена в течение установленного срока (30 дней) со дня подачи документов с приложением всех необходимых документов.

Определены органы, осуществляющие государственную регистрацию. К ним относятся: облисполкомы (Минский горисполком); Национальный банк; Министерство финансов; администрации свободных экономических зон; местные исполнительные и распорядительные органы, а также администрации в городах, в случаях делегирования им таких полномочий.

Отказ в государственной регистрации или уклонение от нее незаконны и такие действия могут быть обжалованы в судебном порядке.

Таким образом, юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации.

Юридическое лицо действует в соответствие с его учредительными документами. Согласно ст. 48 ГК юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. Устав разрабатывается и утверждается его учредителями (участниками). Его подготовка может осуществляться в соответствии с Типовым или Примерным уставом о юридическом лице данного вида.

В том случае, если юридическое лицо создается одним учредителем, оно осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного этим лицом.

104, 106, 107 Прекращение юридического лица может осуществляться путем его реорганизации или ликвидации.

106 - Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) – это преобразование юридического лица без прекращения деятельности в соответствии с действующим законодательством.

При реорганизации юридического лица должно соблюдаться правопреемство.

Одновременно с переходом имущественных прав юридического лица пере­ходят и личные неимущественные права этого лица, за исключением случаев предусмотренных законом.

Реорганизация может производиться по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Законодательством предусмотрено, что реорганизация юридического лица может быть осуществлена и по решению уполномоченных государственных органов или суда, в соответствии с п.2 ст. 53 ГК.

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Это правило не распространяется на случаи реорганизации в форме присоединения.

107 - Ликвидация – это полное прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Случаи и порядок ликвидации юридического лица регулируются статьями 57 и 59 ГК. Из них следует, что прекращение деятельности юридического лица может быть осуществлено как в добровольном, так и в принудительном порядке.

В добровольном порядке юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, а также по истечению срока и тех целей, ради которых оно создано.

В принудительном порядке ликвидируется по решению хозяйственного суда в случаях:

♦ осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии); ♦ осуществления деятельности, запрещенной законодательством, либо с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства; ♦ систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица.

Прекращение деятельности юридического лица происходит в случае при знания судом недействительными данных регистрации в связи с допущенными нарушениями законодательства, которые нельзя устранить.

112 Общество с дополнительной ответственностью. «Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами общества. При экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества» (п.1 ст.94 ГК).

129 Работа – это действие лица, которое имеет овеществленный результат (по договору строительного подряда результатом является дом) Признаки работы:

1)она может быть выполнена любым лицом, обладающим необходимыми знаниями

2) это обычный результат, не являющийся уникальным и неповторимым 3) результат должен бать отделимым от действий лица 4) конечный результат должен иметь овеществленную форму Услуга – это действия обязанного лица, которое не порождает материальные блага. Она заключается в совершении самих действий, а ее ценность проявляется в результативности. Услуга может иметь полезный результат, но, как правило, не имеющая вещественной формы.

Услуги: 1) аудиторские

2) информационные

3) медицинские

4) туристические

5) парикмахерские

135 Условной называется сделка, юридические последствия совершения которой ставятся в зависимость от какого-то обстоятельства (события или действия третьего лица ), которое может наступить или не наступить в будущем. Сделки играют в общественной жизни многогранную роль. Поэтому в гражданском праве действует принцип допустимости - действительности любых сделок, не запрещенных законом, т.е. срабатывает принцип свободы сделок. Таким образом мы переходим к третьему вопросу.

109 Полное товарищество. признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договоров занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать имена либо всех участников, либо одного из них с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество». Правовое регулирование полного товарищества осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, ГК Республики Беларусь и учредительного договора. Каждый участник имеет право знакомиться со всей документацией товарищества и он осуществляет свод деятельность от имени товарищества. При этом полный товарищ не имеет права без согласия остальных участников совершать от своего имени и в своих интересах сделки, которые составляют предмет деятельности товарищества. Участник. Выбывший из товарищества, несет ответственность по обязательствам товарищества в течение 2 лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл. выбытие одного из участников приводит к изменению долей остальных участников и уставном фонде пропорционально размерам их вкладов. если в полном товариществе остается один участник, то у него есть право в течение 3 месяцев преобразовать товарищество в унитарное приятие. в противном случае оно будет ликвидировано.

108 Юридические лица делятся на виды по различным несовпадающим критериям в зависимости от цели, которая ставится при классификации. Таких критериев много. Наиболее значимыми из них являются: а) собственность, на основе которой они образованы; б) права учредителей (участников, членов) юридического лица на имущество последнего; в) цель деятельности юридических лиц; г) соподчиненность юридических лиц.

Деление юридических лиц на виды в зависимости от форм собственности, на основе которой они созданы

По этому критерию юридические лица делятся на:

а) созданные на основе собственности отдельного гражданина (физического лица);

б) в основе которых лежит собственность различных учредителей (физических и юридических лиц, образованных физическими лицами) в различном сочетании;

в) созданные на основе государственной собственности (собственности Республики Беларусь и собственности административно-территориальных единиц). Сущность и значимость этого деления юридических лиц состоит в том, что можно определить, в чьих интересах они создаются и осуществляют свою деятельность, пределы и формы вмешательства в их деятельность органов государственной власти и органов государственного управления, обладание ими властными правомочиями.

Деление юридических лиц в зависимости от прав их учредителей (участников, членов) на имущество юридического лица

По этому критерию юридические лица делятся на три вида: а) юридические лица, учредители (участники, члены) которых сохраняют право собственности или иное вещное право на имущество юридического лица. К ним относятся государственные юридические лица, т.е. основанные на собственности Республики Беларусь и собственности административно-территориальных единиц, и юридические лица, образованные на основе частной собственности одним физическим лицом, супругами, крестьянским (фермерским) хозяйством или юридическим лицом; б) юридические лица, учредители (участники, члены) которых не имеют имущественных прав в отношении имущества юридического лица. К ним относятся: общественные объединения, религиозные организации, благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц; в) юридические лица, на имущество которых их учредители (участники, члены) имеют только обязательственные права. К ним относятся: хозяйственные товарищества, общества, производственные и потребительские кооперативы (ст.44 ГК).

105 Экономическая несостоятельность (банкротство) отрицательно сказывается на нормальном процессе развития производственной деятельности. Государство правовыми средствами обязывает всех участников рыночных отношений, государственные органы, местные исполнительные и распорядительные органы своевременно принимать меры по предупреждению таких явлений. В соответствии с ч. 1 п. 1.6 Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. № 508 «О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)» (далее - Указ от 12 ноября 2003 г.) руководители организаций, собственник имущества унитарного предприятия, учредители (участники) юридического лица, индивидуальные предприниматели, государственные органы и организации, местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей компетенции обязаны своевременно принимать меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства), проводить досудебное оздоровление субъектов хозяйствования (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Перечень таких мер содержится в подпунктах 1.6 - 1.8 Указа от 12 ноября 2003 г.

При республиканских органах государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органах создаются и действуют комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства). Эти комиссии разрабатывают и вносят на рассмотрение в государственный орган, местный исполнительный и распорядительный орган предложения о принятии мер по досудебному оздоровлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью предупреждения экономической несостоятельности (банкротства).

Наличие института экономической несостоятельности (банкротства) объясняется, во-первых, необходимостью обеспечить стабильность гражданского оборота путем устранения участия в нем таких субъектов рыночных отношений, которые неспособны исполнять принятые на себя обязательства, при этом эта неспособность имеет стойкий характер; во-вторых, поскольку такое устранение с рынка его участников может повлечь негативные последствия для многих потребителей его товаров, работ или услуг, попытаться вывести такого участника рыночных отношений из состояния его неплатежеспособности, если это возможно, и сохранить его участие в рыночных отношениях; в-третьих, обеспечить справедливое удовлетворение имущественных требований всех кредиторов банкрота при распределении средств, полученных от реализации имущества должника; в-четвертых, обеспечить охрану интересов кредиторов в случаях недобросовестных действий должника; в-пятых, погасить, хоть и не полностью, долги банкрота за счет имеющегося у него имущества, освободить его от долгов и дать возможность вновь продолжить свое дело.

110 . Коммандитное товарищество (товарищество на вере) - это «товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников (вкладчиков, коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности» (п.1 ст.81 ГК).

В коммандитном товариществе, как это вытекает из его определения, имеется две категории участников. Одну из них составляют полные товарищи.

Положение полных товарищей, участвующих в коммандитном товариществе, и их ответственность по обязательствам товарищества ничем не отличается от их положения и ответственности в полном товариществе. Поэтому лицо может быть полным товарищем только в одном коммандитном товариществе, а участник полного товарищества не может быть полным товарищем в коммандитном товариществе (п.3 ст.81 ГК).

К коммандитному товариществу применяются правила о полном товариществе, если это не противоречит законодательству о товариществе на вере.

Фирменное наименование коммандитного товарищества должно содержать либо имена (наименование) всех полных товарищей и слова «коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов «и компания» и «коммандитное

товарищество». Если в фирменное наименование коммандитного товарищества включено с его согласия имя вкладчика, он становится полным товарищем.

Единственным учредительным документом коммандитного товарищества является учредительный договор. Он составляется в письменной форме и подписывается всеми полными товарищами.

113 Акционерное общество – это коммерческая организация, «уставный фонд которой разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций» (ч.1 п.1 ст.96 ГК). Однако

Правовое положение акционерного общества, права и обязанности акционеров определяются законодательством об акционерных обществах.

По способам эмиссии и переуступки акций на вторичном рынке ценных бумаг акционерные общества делятся на два вида: открытые и закрытые.

Открытым акционерным обществом признается общество, участник которого вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законодательством, и обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков (п.1 ст.97 ГК).

Закрытым акционерным обществом признается общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции общества с согласия других акционеров и (или) ограниченному кругу лиц. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц (п.2 ст. 97 ГК).

111 Общество с ограниченной ответственностью. «Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли, определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов» (п.1 ст.86 ГК).

«Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников» (ч.2 п.1 ст.86 ГК).

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным образом уступить свою долю (ее часть) в уставном фонде общества одному или нескольким участникам данного общества. При этом доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника, уступающего ее, пропорционально размерам своих долей в уставном фонде общества, если уставом общества или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого права. В случае, если участники общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки отчуждаемой доли (ее части), по истечении месяца со дня извещения их либо иного срока, предусмотренного уставом общества или иным соглашением его участников, доля участника может быть отчуждена третьему лицу (п.2 ст.92

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти из общества, независимо от согласия других его участников. Выход производится по его заявлению на основании решения общего собрания участников. Вышедшему из общества участнику выплачивается стоимость части имущества общества пропорционально его доле в уставном фонде (ч.2 ст.49 Закона от 9 декабря 1997 г.).

114 Унитарные предприятия. это коммерческие организации, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Долевая собственность на имущество унитарного предприятия не допускается. Устав унитарного предприятия должен содержать: предмет и цели деятельности; размер уставного фонда предприятия, порядок и источник его формирования. Устав и руководитель унитарного предприятия утверждается и назначается собственником. Наименование унитарного предприятия должно содержать указание на форму собственности. Унитарные предприятия по форме собственности делятся на государственные и частные. Государственные предприятия называют казенными. Имущество им передается собственником на праве оперативного управления. Право владения, пользования и распоряжения имуществом казенное предприятие осуществляет в пределах, установленных законодательством и в соответствии с целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Используемое не по назначению имущество, а также излишнее собственник может изъять и распорядиться им по своему усмотрению. Распоряжаться имуществом казенное предприятие может только с разрешения собственника, который определяет также и порядок распределения доходов. Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. Унитарные предприятия основаны на частной собственности. В зависимости от субъекта имущество может находиться в собственности физического лица либо юр.лица и принадлежит УП на праве хоз.ведения.

116 Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов .Производственный кооператив является коммерческой организацией.. Кооператив образуется исключительно по решению его учредителей. Число членов кооператива не может быть менее чем пять человек. Членами кооператива могут быть граждане РБ, иностранные граждане, лица без гражданства. Юридическое лицо участвует в деятельности кооператива через своего представителя в соответствии с уставом кооператива. Предметом деятельности кооперативов данной разновидности являются производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг. Член кооператива имеет право: участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, а также в работе общего собрания членов кооператива с правом одного голоса; избирать и быть избранным в наблюдательный совет, исполнительные и контрольные органы кооператива; вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, устранении недостатков в работе его органов и должностных лиц; получать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между его членами, а также иные выплаты; запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по любым вопросам его деятельности; выйти по своему усмотрению из кооператива и получить выплаты; обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе обжаловать решения органов управления кооперативом, нарушающие права члена кооператива. Член кооператива обязан: внести паевой взнос; участвовать в деятельности кооператива личным трудом либо путем внесения дополнительного паевого взноса, минимальный размер которого определяется уставом кооператива; соблюдать установленные для членов кооператива, принимающих личное трудовое участие в деятельности кооператива, правила внутреннего распорядка. Кооператив не вправе выпускать акции. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания его членов. Производственный кооператив по единогласному решению его членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.

118 Некоммерческими организациями признаются организации, не имеющие в качестве основной своей цели извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками (ч.1 ст.46 ГК). Из этого определения следует, что некоммерческие организации отличаются от коммерческих двумя признаками: 1) они не ставят основной целью извлечение прибыли и 2) они не могут распределять полученную прибыль между своими участниками и в тех случаях, когда их деятельность дает прибыль.

Необходимость наделения некоммерческих организаций правами юридического лица объясняется тем, что для достижения цели, поставленной некоммерческой организацией, последняя вынуждена вступать в различные имущественные отношения с коммерческими и некоммерческими юридическими лицами. Нередко они осуществляют предпринимательскую деятельность. Однако «некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям» (ч. 2 п. 3 ст. 46 ГК).

Цели некоммерческих юридических лиц определены их учредительными документами. Это цели культурные, образовательные, научные, социальные, благотворительные, политические и т.п.

В связи с тем, что некоммерческие юридические лица не ставят цели получать прибыль и распределять ее между учредителями (участниками) законодательство, как правило, не устанавливает для этих юридических лиц минимального размера уставного фонда и не предусматривает возможности их банкротства за исключением потребительских кооперативов и различных фондов.

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц определены статьями 46, 116-118, 120 и 121 ГК. Гражданский кодекс предусматривает следующие формы некоммерческих юридических лиц:

  • потребительские кооперативы,

  • общественные или религиозные организации,

  • благотворительные или иные фонды,

  • учреждения,

  • объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Однако п. 3 ст. 46 ГК разрешает создавать некоммерческие организации и в других формах, предусмотренных законодательством.

117 Крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель.

Крестьянское (фермерское) хозяйство - широко распространенная традиционная организационно-правовая форма ведения сельскохозяйственного производства во всем мире. Ее особенность состоит в том, что производство ведется отдельным гражданином или семьей с использованием земель сельскохозяйственного назначения. В отличие от простого товарищества крестьянское (фермерское) хозяйство является семейно-трудовым объединением. Его участником не может быть юридическое лицо

Крестьянские (фермерские) хозяйства относятся к группе коммерческих организаций, поэтому отношения, связанные с их созданием и деятельностью регулируются всеми актами законодательства о коммерческих юридических лицах.

Право на создание крестьянского (фермерского) хозяйства имеют дееспособные граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь. Иностранные граждане и лица без гражданства признаются постоянно проживающими на территории Республики Беларусь, если они имеют выданное им органами внутренних дел разрешение на постоянное жительство в Республике Беларусь.

Учредительным документом крестьянского (фермерского) хозяйства является устав фермерского хозяйства. Он утверждается решением собрания учредителей фермерского хозяйства, оформляемым протоколом собрания учредителей, который подписывается всеми учредителями. Если фермерское

119 Понятие учреждения содержится в ст.120 ГК.

«Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично».

Из этого определения следует, что учреждение может быть учреждено любым собственником, но не может быть создано субъектом права хозяйственного ведения или оперативного управления.

Подавляющее большинство учреждений создано государством и административно-территориальными единицами. Учреждениями являются органы государственной власти и управления, учреждения юстиции, культуры, здравоохранения, просвещения и науки, спорта и т. п.

Учреждения могут создаваться гражданами и юридическими лицами, образованными на основе частной собственности, различными общественными и религиозными организациями, благотворительными и иными фондами, объединениями юридических лиц (ассоциациями и союзами), иностранными физическими и юридическими лицами, международными организациями.

Учреждения действуют на основании устава или положения, утвержденного собственником или уполномоченным им органом. Многие учреждения действуют на основании общего положения об учреждениях данного вида.

В уставе (положении) учреждения собственник устанавливает цели и задачи учреждения, которыми определяются пределы специальной правоспособности учреждения.

Имущество учреждения остается в собственности его учредителя, который сохраняет на это имущество вещные права. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества (п. 1 ст.277 ГК). Без согласия собственника оно не имеет права отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

Уставом (положением) учреждению может быть предоставлено право осуществлять деятельность, приносящую доходы. Полученные от такой деятельности доходы и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение (но не в собственность) учреждения и учитываются на отдельном балансе, если иное не предусмотрено законодательством (п. 2 ст.279 ГК).

Руководитель учреждения назначается учредителем учреждения (собственником его имущества). Он является единоличным исполнительным органом учреждения. В некоторых учреждениях могут создаваться коллегиальные исполнительные органы (советы).

Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано по общим правилам реорганизации и ликвидации юридических лиц, но оно не может быть объявлено банкротом, поскольку субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник имущества учреждения.

121 Ст. 1231 ГК содержит следующее определение государственного объединения: «Государственным объединением (концерном, производственным, научно-производственным или иным объединением) признается объединение государственных юридических лиц, государственных и иных юридических лиц, а также государственных и иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемое по решению Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, а также по их поручению (разрешению) республиканскими органами государственного управления либо по решению органов местного управления и самоуправления».

Государственное объединение создается, как правило, по отраслевому принципу. Его основными функциями являются: осуществление общего руководства, общего управления деятельностью, координация деятельности и представление интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав объединения (п. 2 ст. 1231 ГК). Государственное объединение находится в подчинении Правительства Республики Беларусь, республиканского органа государственного управления, органа местного управления и самоуправления или государственной организации, выполняющей отдельные функции республиканского органа государственного управления (п. 3 ст. 1231 ГК).

Как правило, государственные объединения являются некоммерческими организациями. Исключение составляют случаи принятия в соответствии с законодательством решений о признании их коммерческими организациями (п. 4 ст. 1231 ГК).

Правовое положение государственных объединений, права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в их состав, определяются ГК и иными актами законодательства о таких объединениях, а также их уставами (п. 6 ст. 1231 ГК).

Участники государственных объединений сохраняют права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые могут быть ограничены или иным образом изменены в соответствии с законодательством (п. 2 ст. 1232 ГК).

Государственное объединение не отвечает по обязательствам его участников, а участники государственного объединения не отвечают по обязательствам этого государственного объединения, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами (п. 5 ст. 1232 ГК).

120 Общественные объединения- некоммерческие объединения граждан на основе общности их интересов для реализации общих целей. Организационно-правовые формы общественных объединений: общественные организации, включая партии (объединения на основе членства); общественные движения (массовые объединения, не имеющие членства, например, движение «зеленых»); общественные учреждения (организации, финансируемые их участниками для оказания конкретного вида услуг); органы общественной самодеятельности (не имеющие членства объединения, созданные для совместного решения социальных задач граждан по месту жительства, учебы, работы). Правовой основой деятельности общественного объединения является устав, зарегистрированный в установленном порядке. Участники общественных объединений не сохраняют право переданное ими имущество, в том числе и взносы. Они не отвечают по обязательствам объединений, последние, в свою очередь, не несут ответственность по обязательствам своих участников. Религиозные организации - это объединения граждан, имеющих основной целью совместное исповедание и распространение веры

и обладающие соответствующими этим целям признаками (наличие вероучения и религиозной догматики, религиозных обрядов и церемоний, совершение богослужений, проповеднической деятельность- религиозное обучений и воспитание, и иные формы распространения вероучения). свою деятельность религиозные организации осуществляют на основе утвержденного в установленном порядке устава (положения). религиозные организации в соответствии со споим уставом могут учреждать благотворительные заведения (приюты, больницы), а также строительные, издательские, производственные, реставрационные, сельскохозяйственные и иные предприятии, подлежащие государственной регистрации.

135 Ст. 158 п.1 выделяет условные сделки – сделки, в которых стороны ставят возникновение или прекращение прав и обязанно-стей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления какого-либо условия. Для условия должно быть характерно, что стороны не знают, наступит оно или не наступит. Поэтому услови-ем не может быть срок; в качестве условия не могут выступать действия сторон (их всегда можно совершить).

Условия могут быть отлагательные и отменительные. Сделка считается заключенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления либо ненаступления какого-либо условия. 

Сделка считается заключенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления какого-либо условия. Права и обязанности возникают в момент заключе-ния договора, но при наступлении или ненаступлении условия сделка прекращается (ст.158 ГК). Закон запрещает недобросовестно содействовать или препятствовать наступлению или ненаступлению условия. Если сторона недобросовестно воспрепятствовала ненаступлению условия – оно считается наступившим, и наоборот.

126 Вещи как объекты гражданских прав - это предметы материального мира в различном физическом состоянии (например: дерево, нефть, энергия, газ), по поводу которых возникают гражданские правоотношения. Наука гражданского права осуществляет классификации вещей в целях определения их правового режима. Это позволяет значительно сократить по объему законодательство. По правовому режиму вещи делят на:

1)движимые и недвижимые (ст. 130 ГК) К недвижимым вещам законодательство относит: объекты естественного происхождения (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты);объекты, прочно связанные с землей (здания, сооружения, леса, многолетние насаждения и др.); предприятия как имущественные комплексы; воздушные, морские и речные суда, космические объекты; имущество, установленное законом и подлежащее государственной регистрации и в письменной форме осуществление всех сделок с ним. К движимым объектам относят все остальные вещи.

2) оборотоспособные, ограниченные в обороте и изъятии из оборота (ст. 129 ГК). По общему правилу вещи считаются не ограниченными в обороте, но закон устанавливает ограничение и изъятие вещей из оборота. Ограничения в обороте могут быть установлены по соображениям государственной и общественной безопасности, обеспечения здоровья населения и т.п. К таким объектам относят природные ресурсы, оружие, сильнодействующие яды, наркотики, валютные ценности и др. Изъятыми из оборота считаются те веши, которые не могут быть предметом гражданско-правовых сделок. К ним относятся объекты, находящиеся в общем пользовании (общественные здания и сооружения, дороги, реки, национальные библиотеки, архивы и т.п.); вещи, запрещенные законодательством (поддельные денежные знаки, платежные и иные документы, самодельные наркотики, порнография и т.п.). Такие объекты прямо указываются в законе. 3) вещи индивидуально-определенные или определенные родовыми признаками (ст. 138 ГК) Индивидуально-определенная вещь имеет только присущие ей признаки, отличающие ее от других вещей. Индивидуально-определенная вещь незаменима. Признаки родовой вещи присущи всему ролу вещей, поэтому гибель вещи не снимает с должника обязанности.

4)вещи потребляемые и непотребляемые Потребляемая вещь в процессе ее использования теряет свои потребительские свойства (продукты питания) либо преобразуется в другую вещь (строительный материал в дом)..

5)вещи делимые и неделимые (ст. 133 ГК) Данная классификация важна при разделе имущества, ибо делимая вещь не утрачивает первоначального назначения при разделе, а неделимая вещь теряет свое назначение либо несоразмерно утрачивает свою ценность.

8) животные (ст. 137 ГК)

9)деньги (валюта) (ст. 141,142 ГК) Деньги выступают в качестве особого объекта гражданских правоотношений. Они являются всеобщим эквивалентом стоимости материальных благ, т.е. они могут фактически заменить любой другой объект.

123 Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций (п.2 ст. 121 ГК). Хотя п. 2 ст. 121 ГК в отличие от п.1 ст. 121 не определяет цели общественных и иных некоммерческих организаций, которые они ставят перед собой, объединяясь в ассоциацию (союз), эти цели не отличаются от целей, для достижения которых коммерческие организации и (или) индивидуальные предприниматели создают ассоциацию (союз).

Термины «ассоциация» и «союз» в ст. 121 и 123 ГК употребляются как синонимы, хотя используются для обозначения при создании ассоциаций и союзов юридических лиц избирательно, в зависимости от того, какие юридические лица объединяются. Ассоциации создают юридические лица одного типа, а союзы - юридические лица, осуществляющие свою деятельность на определенной территории.

Ассоциации (союзы) являются некоммерческими юридическими лицами. Они, как уже отмечалось, создаются для координации деятельности их членов, представления и защиты их общих интересов. Они не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Если перед объединением ставится задача ведения предпринимательской деятельности, оно преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном законодательством, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. Однако полученные от такой деятельности доходы не подлежат распределению между организациями, образовавшими ассоциацию (союз), и используются для нужд последней.

124 Государство как субъект гражданского права. государство является особым субъектом гражданских правоотношений. Это проявляется в следующем: государство само определяет правила поведения субъектов в гражданском обороте, т.к. само принимает законы, которыми должны руководствоваться все субъекты гражданского права, в том числе и те, которые эти законы не принимают; государство участвует в гражданском обороте не в своих частных интересах, а в интересах человека и общества, обеспечивает направление и координацию государственной и частной экономической деятельности в социальных целях (см.: ч. 5 ст. 13 Конституции Республики Беларусь); государство обладает суверенитетом, который не позволяет во внешнеэкономической деятельности предпринимать в его отношении принудительные меры. Иммунитет государства означает его неподсудность в отношениях с иностранными субъектами права. Особенностью правосубъектности государства является то, что государство участвует в гражданском обороте не только через СВОИ государственные органы, юридические лица разных уровней, но и даже через физических лиц, которые выполняют функции представителя его интересов в различных сферах деятельности. Непосредственное участие государства во внутреннем гражданском обороте осуществляется путем участия органов государственной власти, действующих не как юридические лица, а как представители государства, от его имени и в пределах их полномочий. От имени государства в гражданском обороте могут выступать как исполнительные, так и представительные республиканские и местные органы власти, так и любые другие лица по их поручению. Государство участвует также в гражданском обороте и качестве собственника через уполномоченные на то органы или должностные лица, посредством которых оно приобретает, осуществляет или прекращает право собственности на свое имущество (национализация, приватизация и другие сделки).

125 Объекты гражданских прав. Их классификация. Объекты гражданских правоотношений - это материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты вступают в правовые отношения между собой. К материальным благам относят все объекты материального мира в любой форме их проявления, полезные свойства которых осознаны и освоены людьми. Другими словами, это те предметы материального мира, которые, применительно к гражданскому праву, вовлечены в том или ином качестве в гражданский оборот. Нематериальные блага, хотя и не имеют экономического содержания, но могут быть тесно связанными с материальными объектами, так как многие из них объективизируются в процессе духовной деятельности и в итоге имеют определенную материальную стоимость, хотя духовно они, порой, бесценны. Другая группа нематериальных благ неотделима от личности их носителя. Виды объектов гражданских прав определены в ст. 128 ГК. К объектам гражданских прав относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемая информация; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. Что касается понятия «имущества», то оно является собирательным, и его содержание, применительно к конкретным правоотношениям, изменяется. Оно может рассматриваться как вещь или совокупность вещей, т.е. как объект виндикационного иска; как вещи и имущественные права, т.е. как объект ответственности лица по обязательствам; как совокупность вещей, имущественных (в т.ч. исключительных) прав и обязанностей (как имущественный комплекс предприятия, как наследственная масса).

127 Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности (п. 1 ст. 143 ГК). Ценные бумаги в учебной и научной литературе классифицируются по следующим основаниям (критериям): 1) по способу выпуска они делятся на: эмиссионные (выпускаются сериями, которые имеют индивидуальный объем прав); неэмиссионные (выпускаются штучно и имеют индивидуальный объем прав).2) по способу обозначения управомоченного лица: именные (выписаны на имя конкретного лица с правом передачи в порядке цессии); ордерные (выписаны на имя конкретного лица, но с правом передачи другим лицам в порядке индоссамента); предъявительские (без указания конкретного правообладателя). 3) по виду лица (эмитента), выпускающего бумаги: государственные ценные бумаги (эмитент - государственные и коммунальные образования); частные (эмитент - юридические и физические лица). 4) по содержанию имущественного права: денежные (на получение определенной денежной суммы - чеки, векселя, облигации); товарные (на получение определенного количества товара -коносаменты, складские свидетельства); корпоративные (включая участие в управлении АО - простые акции).

Акции могут быть только именными. Облигация - это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от эмитента в установленный срок денежной суммы в размере ее номинальной стоимости, а также зафиксированного в ней процента, или иных имущественных прав (например, дефицитного товара). Вексель - ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (указанного им лица) выплатить определенную сумму держателю векселя по наступлению предусмотренного векселем срока. Чек - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя плательщику (банку) уплатить держателю чека указанную в нем сумму.

128 Информация – это нематериальные блага, зафиксированные в объективной форме (бумаге). Она включает в себя сведения различного характера: • технические

• коммерческие

• организационные

• и т.д.

Разновидностью информации является коммерческая тайна и государственные секреты. Государственные секреты – это сведения, несанкционированное распространение которых создает угрозу национальной безопасности. Они могут быть: • государственной тайной

• служебной тайной

Государственная тайна – это информация, распространение которой может повлечь тяжкие последствия для РБ. Служебная тайна – информация, распространение которой может причинить существенный вред РБ. Служебная тайна может быть частью государственной тайны. В зависимости от категории сведений, составляющих государственные секреты, установлены 3 типа секретности и соответствующие грифы секретности. Использование грифов секретности для засекречивания других сведений запрещено. Коммерческая тайна – информация, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу ее неизвестности третьим лицами, отсутствия доступа к ней и применению мер ее охраны. К ней относятся сведения о переговорах, заключенных сделках, имущественное положение и другое. К коммерческой тайне не относятся сведения УК незаконной деятельности субъекта, а также государственные секреты. Интеллектуальная собственность – это результат интеллектуальной деятельности лиц, т.е. произведения литературы, искусства, науки, фонограммы, изобретения товарные знаки и т.д. Эти результаты являются объектом гражданского права. Если они выражены в объективной форме: устной, письменной, изображением, аудиозаписью и т.д.

130 Право интеллектуальной собственности - это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, связанные с творческой деятельностью. При этом гражданское право не регулирует непосредственно саму творческую деятельность, ибо процесс творчества остается за пределами действия его норм. Функции гражданского права заключаются в признании авторства на уже созданные результаты творческой деятельности, установлении их правового режима, моральном и материальном стимулировании и защите прав авторов и иных лиц, имеющих авторские права.

Авторские, изобретательские и подобные им права обычно называют исключительными, т.е. абсолютными субъективными правами, обеспечивающими их носителям правомочия на совершение различных действий с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия.

Интеллектуальная собственность имеет свою существенную специфику, заключающуюся в нематериальной природе объектов права интеллектуальной собственности, творческом характере труда по их созданию, т.е. это институт собственности на нематериальные блага его субъектов. Содержание права интеллектуальной собственности составляют личные неимущественные (духовная собственность) и связанные с ними имущественные права ее субъектов. Специфика содержания права интеллектуальной собственности состоит в двуединой структуре и в том, что здесь имущественные права не просто связаны с не имущественными, они исходят от неимущественных прав и основываются на духовной собственности создателей. Объекты права интеллектуальной собственности следует отличать от материального носителя, в котором выражено произведение или иной результат интеллектуального труда. Если право на объекты интеллектуальной собственности принадлежит только авторам и их законным преемникам, то право собственности на материальные носители, в которых выражено произведение, может принадлежать неограниченному кругу лиц, но уже не на праве интеллектуальной собственности, а в порядке обычного имущественного права.

131 Личные неимущественные блага (права), не имеющие экономического содержания и не отделимые от личности их носителя, признанные действующим законодательством (см. ст. 151 ГК). Первая группа этих прав принадлежит лицам от рождения и защищается гражданским законодательством. К ним следует отнести: право на жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, личная и семейная тайна, неприкосновенность частной жизни, честь, достоинство, деловая репутация и т.п. Вторая группа нематериальных благ и прав принадлежит лицам в силу закона и регулируется гражданским законодательством. К ним следует отнести: право свободного передвижения, право на имя, право выбора места жительства и т.п.

Право свободного передвижения, выбора места жительства или места пребывания обеспечиваются тем, что только сам гражданин может решать, где может находиться его преимущественное и постоянное место жительства (см.: ст. 19 ГК; ст. 22 КоБС). Личная и семейная тайна может состоять из сведений о личной (семейной) жизни, состоянии здоровья, распоряжения имуществом, рождении ребенка от донора или суррогатной матери и т.п. Неприкосновенность частной жизни предполагает, прежде всего, неприкосновенность жилища, тайны переписки, телефонных переговоров, интимной жизни, частной документации, внешнего облика и т.п. Честь - это объективная оценка лица, его моральных и иных качеств окружающими, в конечном итоге обществом. Достоинство - это субъективная внутренняя оценка лица своих личных качеств и общественного значения. Деловая репутация - это оценка профессиональных качеств лица (как физического, так и юридического) со стороны других лиц. Защита нематериальных благ осуществляется различными способами. К ним можно отнести и общие способы защиты: возмещение имущественного вреда (убытков) при виновном распространении порочащих сведений; компенсация морального вреда (ст. 152 ГК), независимо от вины распространителя, кроме компенсации морального вреда юридическим лицам (п. 7 ст. 153 ГК); Вместе с тем, для защиты чести, достоинства и деловой репутации по гражданскому законодательству предусмотрен специальный способ защиты: опровержение распространенных порочащих сведений. В случае смерти лица, защиту его чести, достоинства и деловой репутации вправе совершать любые заинтересованные лица. Для достижения опровержения порочащих сведений необходимы следующие условия: сведения должны быть порочащими, т.е. содержать положения о нарушении лицом правовых или моральных принципов, умоляющих его честь и достоинство; сведения не должны соответствовать действительности; сведения должны быть распространены любым существующим способом. Даже передача их в устной форме любому третьему лицу является распространением.

132 Важной гарантией обеспечения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией, является судебная защита.

При разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует обеспечивать равновесие между правом граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации и иными гарантированными Конституцией правами и свободами. К таким правам и свободам относятся, в частности, право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации, свобода мнений, убеждений и их свободное выражение (ст.33, 34 Конституции).

Специальное правило о гражданско-правовой защите чести, достоинства и деловой репутации закреплено в ст.153 Гражданского кодекса РБ (далее — ГК), в которой предусмотрено, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности (часть первая п.1 ст.153 ГК). Правила о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица, кроме возмещения морального вреда (п.7 ст.153 ГК).

Выбор способа защиты чести, достоинства и деловой репутации принадлежит гражданину. Задача суда — обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дела, обеспечив защиту прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц.

В то же время следует обратить внимание, что суды нередко при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, несмотря на небольшое их количество, допускают поспешность и ошибки, которые влекут отмену судебных постановлений. При этом возникают вопросы о правильности применения норм не только материального, но и процессуального права.

При рассмотрении дел этой категории судам следует руководствоваться ст.151-153 ГК, положениями Гражданского процессуального кодекса РБ (далее — ГПК), Законом РБ от 17.07.2008 № 427-З «О средствах массовой информации» (далее — Закон о СМИ), разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда РБ в постановлениях от 23.12.1999 № 15 «О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» (далее — постановление № 15), от 28.09.2000 № 7 «О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда», и другими нормативными правовыми актами.

133 Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников. Субъективное гражданское право есть мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право – сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей, представленных субъекту. Юридические возможности как составные части содержания субъективного гражданского права называются правомочиями.. Классической моделью субъективного гражданского права, включающего в свое содержание всю триаду правомочий, является субъективное право собственности. Субъективная обязанность – мера должного поведения участника гражданского правоотношения. Сущность обязанностей кроется в необходимости совершения субъектом определенных действий или воздержания от социально-вредных действий.

В гражданских правоотношениях различают два типа обязанностей – пассивный и активный. Это обусловлено наличием в гражданско-правовом регулировании общественных отношений двух способов законодательного закрепления обязанностей – позитивного обязывания и метода запретов (негативного обязывания). Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско-правовых запретов и по своей природе означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих интересы государства и управомоченных лиц. Одна из главных функций запретов состоит в установлении пределов осуществления субъективных гражданских прав (например, собственник при осуществлении своих правомочий наносить ущерб окружающей среде). Запреты порождают обязанности одного субъекта гражданского правоотношения перед другим: запрет одностороннего отказа от исполнения договора, перевод долга без согласия кредитора и им подобные.

Всякая гражданско-правовая обязанность активного типа содержит требование к субъекту совершить действие либо по передаче имущества или иного социального блага, либо по выполнению работы, созданию и использованию произведений литературы, науки и искусства, либо по оказанию услуги. Требование, заключенное в обязанности и составляющее ее содержание, означает для обязанного субъекта необходимость действовать в интересах управомоченного субъекта, так как оно обеспечивается санкцией за неисполнение обязанности. Социальное назначение гражданско-правовых обязанностей активного типа состоит в побуждении субъектов к совершению общественно полезных действий.

134 Понятие сделки содержится в ст. 154 ГК РБ:

«Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление или прекращение гражданских прав и обязанностей». Следовательно, сделка – действие, имеющее юр. последствия (юр-кий факт). Юридич. действие считается сделкой только в том случае, если оно правомерно, поэтому не явл. сделками те юр. действия лиц, кот. не соответствуют зак-ву, хотя по внешнему виду могут быть приняты за сделку.Такие действия относятся к неправомерным юр-ким фактам. Сделка – правомерное юр-кое действие, направленное на достижение определенного юр-кого результата. Этим сделка отличается от др. правомерных юр-ких действий, именуемых юридическими поступками. Сделкой признаётся действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка – действие волевое, совершаемое по воле участника сделки. Воля должна быть выражена внешне, иначе она не порождает никаких последствий. Внешнее выражение воли – это волеизъявление. Каждая сделка заключается с определённой достижимой и законной целью.

Сделки делятся на виды по различным классификационным основаниям.

1)по числу сторон, заключивших сделку: -односторонние (завещание, принятие наследства); -двусторонние; -многосторонние (договор о совместной дея-сти по долевому строительству жилого дома ) сделки.

2)в зависимости от интереса сторон в сделке: -возмездные(выполняет работу, передаёт имущество); -безвозмездные.

3)в зависимости от того, в какой момент сделка признаётся совершённой: -консенсуальные(договор аренды, подряда); -реальные (договор займа);

4)в зависимости от оснований различают: -каузальные (покупка, оказание услуг); -абстрактные (надлежаще оформленный вексель).

5)особый вид сделок составляют биржевые сделки ;

6)фудуциарные сделки (договор поручения).

136 -Сделка признаётся действительной при условии, что лица, участвующие в сделке, дееспособны для её совершения, их воля совпадает с их внешним выражение – волеизъявлением, содержание сделки соответствует зак-ву и надлежаще оформлена. Если сделка не удовлетворяет хотя бы одному из этих условий, она недействительна или может быть признана таковой.

-Лицо, совершившее сделку, должно быть дееспособным для совершения сделки. Из этого правила имеются искл. Для отдельных категорий граждан с учётом объёма их дееспособности.

Сделка – действие волевое. Совершая сделку лицо проявляет свою волю, т.е. совершает волеизъявление. Оно порождает правовые последствия, поэтому оно должно совпадать с действительной волей участника сделки.

-Содержание сделки, как юр-кого факта, является совокупность её условий. Чтобы сделка была действительной, её условия должны соответствовать зак-ву, не нарушать императивных норм права.

-Условием действительности сделки во многих случаях является облачение её в предписанную законом форму.

143 Кабальная сделка. Стечение тяжелых обстоятельств, повлекших заключение сделки на крайне невыгодных для себя условиях, - это такое стечение обстоятельств, когда потерпевший сознает ее кабальный характер (крайне невыгодные для него условия), но в силу тяжелых обстоятельств совершает ее. Другой участник сделки понимает это и, пользуясь таким состоянием потерпевшего, заключает с ним сделку на крайне невыгодных для последнего условиях. В судебной практике последних лет такие сделки не встречались.

146 Недействительность части сделки влечет за собой недействительность сделки в целом, если сделка может быть совершена и без включения недействительных условий. Если сделка была признана недействительной это

влечет за собой определенные правовые последствия. К таким последствиям относятся:

двухстороння реституция;

односторонняя реституция;

недопущение реституция;

дополнительные имущественные последствия.

Сделка признанная недействительной, может быть полностью или частично

исполнена.

140 Участники сделки должны быть дееспособными лицами для совершения данной сделки.

Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), ничтожна, за исключением сделок, перечисленных в п.2 ст.27 ГК, которые они вправе совершать самостоятельно. Однако в интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего (п.2 ст.173 ГК).

Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со ст.25 ГК, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя (ст.176 ГК).

Сделка по распоряжению имуществом, совершенная гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или психотропными веществами, может быть признана судом недействительной по иску попечителя (п.1 ст.178 ГК). Это правило не распространяется на мелкие бытовые сделки, заключенные таким гражданином.

Недействительна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. Такая сделка ничтожна. Однако в интересах гражданина, признанного недееспособным по этому основанию, может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина (ст.172 ГК).

Недействительной может быть признана сделка, совершенная юридическим лицом в противоречие с целями его деятельности либо юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью. Иск о признании такой сделки недействительной может предъявить учредитель (участник) этого юридического лица или государственный орган, осуществляющий контроль или надзор за деятельностью юридического лица. Иск подлежит удовлетворению, если другая сторона в сделке знала или в силу акта законодательства обязана была знать о ее неправомерности, но заключила такую сделку умышленно или по неосторожности (ст.174 ГК).

Сделка может быть признана судом недействительной на том основании, что гражданин или орган юридического лица при заключении сделки вышел за пределы полномочий, предоставленных ему договором (например, договором поручения) или учредительными документами юридического лица (ст.178 ГК). Иск о признании такой сделки недействительной может предъявить лицо, в интересах которого установлены ограничения полномочий его представителя или органа.

138 Правовые последствия признания сделок недействительными.

Недействительной сделкой именуют действие (юридический факт), направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения, которое не порождает правовых последствий, желаемых сторонами, а влечёт иные негативные для сторон последствия. Общее правило о недействительности сделок содержится в ст. 167 ГК, согласно кот. сделка явл. недействительной по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, в силу признания её таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Текст ст.167 ГК даёт основание сделать вывод, что для признания сделки ничтожной не требуется чьё-либо решение, в частности решение суда.

Основанием признания сделки недействительной явл. несоблюдение сторонами хотя бы одного из условий, установленных зак-вом для действительности сделок. В зависимости от того, какое из условий было нарушено, можно выделить недействительные сделки: 1)с пороками субъективного состава; 2)с пороками воли; 3) с пороками содержания; 4) с пороками формы.

Существует два вида имущественных последствий недействительности сделки: основные и дополнительные. Основные последствия делятся на три вида:

1) восстановление обеих сторон в первоначальное положение (применяется, когда специальной нормой для того или иного вида недействительной сделки не установлены иные последствия. Эти последствия применяются лишь в случаях, прямо указанных в специальных законах.); 2)восстановление одной стороны в первоначальное положение и

взыскание всего исполненного или подлежащего исполнению второй стороной в доход государства (лишь одна из сторон сделки (добросовестная) имеет право на возврат того, что она

передала другой стороне);3)взыскание переданного или подлежащего передаче по сделке имущества в доход государства (носит характер имущественных санкций, налагаемых законом на стороны, совершившие сделку, которая признана недействительной).

137 Словесные сделки можно разделить на:

1) устные сделки –

  • сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законодательством размер минимальной заработной платы, если иное не предусмотрено законодательством,

  • исполняемые при самом их совершении, независимо от суммы, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

2) письменные сделки могут заключаться в простой письменной форме либо требуют нотариального удостоверения.

В простой письменной форме заключаются

  • сделки юридических лиц между собой и с гражданами,

  • граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законодательством размер минимальной заработной платы, если иное не предусмотрено законодательством.

Сделка совершается путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного сторонами, либо уполномоченными лицами.

В случае несоблюдения простой письменной формы законодательством предусмотрены определенные правовые последствия:

- во-первых, стороны лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания (суд в таких случаях принимает во внимание только письменные подтверждения совершенного факта);

- во-вторых, сделки признаются недействительными в случаях, прямо указанных законодательными актами или соглашением сторон (например, несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки, ст.163 п.3).

Ряд сделок требует помимо письменного оформления еще и нотариального удостоверения (ст.164 ГК):

139 Сделки с пороками содержания

Такие сделки признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов.

Среди таких сделок выделяют:

1. Сделки, совершаемые с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст.169 ГК).

Сделки, совершаемые с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности представляют собой квалифицированный состав недействительной сделки, не соответствующей требованиям закона. К составу недействительной сделки с пороком содержания добавляется квалифицируемый субъективный момент - цель. Следовательно, при установлении факта нарушения требований закона в условиях сделки такая сделка признается недействительной, но если при этом сделка была совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, то наступают более жесткие последствия, предусмотренные

законом, - взыскание всего полученного в доход государства.

2. Мнимые и притворные сделки (ст.170 ГК) - сделки с отсутствием основания, т.е. того типового юридического результата, который должен был бы иметь место в действительной сделке. Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Подобные сделки, как правило,

совершаются с целью создать видимость правовых последствий, не желая их наступления в действительности. Мнимые сделки ничтожны. В притворной сделке отсутствует основание, стороны стремятся достигнуть отнюдь не правового результата, которой должен возникнуть из совершаемой сделки. В этой ситуации имеется две сделки: одна притворная, а другая та, которую стороны действительно имели в виду. Таким образом, притворная сделка как бы прикрывает своей формой истинную сделку. Поскольку притворная сделка не имеет основания, она недействительна. Однако, притворные сделки не всегда возникают вследствие неблаговидных действий, нередко граждане просто не понимают, какую сделку им следовало бы совершить.

144 Сделка, совершенная под влиянием насилия. Насилие - противоправное умышленное физическое (избивают, истязают и т.п.) либо психическое (не дают спокойно жить, создавая шум, оскорбляя, распространяя клеветнические измышления и т.п.) воздействие на психику будущего участника сделки, с целью понудить его заключить сделку. Не требуется, чтобы насилие применялось к самому будущему участнику сделки. Оно может быть направлено против близких ему лиц, например, детей или родителей. Насилием может быть воздействие на волю подчиненного лица другим лицом, использующим свое служебное положение. Для признания сделки недействительной, вследствие того, что она совершена под влиянием насилия необязательно привлечение виновного к уголовной ответственности. Но осуждение за это преступление имеет значение: истцу не надо будет доказывать факт насилия, достаточно сослаться на приговор суда.

4) Сделка, совершенная под влиянием угрозы. Угроза- это умышленное противоправное психическое воздействие на волю предполагаемого участника сделки с целью понудить его вступить в сделку путем сообщения о причинении в будущем, самому угрожаемому либо близким ему лицам физических или моральных страданий. Угрожать могут не только причинением вреда личности (будем бить, распространим позорящие сведения и т.п.), но и причинением вреда имуществу (поджогом, уничтожением посевов или животных и т.п.). Чтобы угроза служила основанием для признания сделки недействительной, она должна быть: во-первых, осуществимой (нельзя считать угрозой то, что угрожающий осуществить не может); во-вторых, реальной (она имеется в действительности, а не только в воображении), в-третьих, значительной (не такой, которой можно пренебречь); в-четвертых, противоправной (ее содержание составляют действия, запрещенные законом). Вопрос о том, является ли в данном случае угроза таковой, решает суд с учетом личности лица, которому угроза была адресована, и всех обстоятельств дела.

5) Сделка, совершенная путем злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной.

141 К ним относятся сделки, совершенные без внутренней воли на совершение сделки либо сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно. Участник таких сделок вправе оспорить действительность сделки, ссылаясь на несоответствие его воли волеизъявлению. К сделкам с пороками воли относятся сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделки, которые граждане вынуждены совершать на крайне невыгодных для себя условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств (кабальная сделка) (ст.ст.179, 180 ГК).

1) Сделка, совершенная под влиянием обмана. Обман - умышленное введение участником сделки другого участника этой сделки в заблуждение, имеющее значение для потерпевшего от обмана, путем создания у него неправильного представления о самой сделке, ее предмете, его качестве, стоимости, пригодности для использования по назначению, в мотивах заключения сделки и т. п. Обман может осуществляться не только активными действиями виновного в обмане, но и его пассивным поведением, когда он не сообщает известные ему факты, зная, что, если он сделает это, другая сторона откажется заключать сделку. Если в процессе рассмотрения спора не удается доказать, что сообщение о фактах, которые могли бы воспрепятствовать заключению сделки, являются обманом, такое поведение дает основание признать сделку совершенной под влиянием существенного заблуждения. Например, продавец квартиры не сообщил покупателю, что зимой, осенью и весной в квартире появляется сырость, и ему не удавалось устранить этот недостаток. Покупатель может добиться признания такой сделки недействительной не потому, что он был обманут, а потому, что имело место существенное заблуждение в предмете и качестве предмета сделки. Сообщение ложного мотива, который вызвал заключение сделки, также может быть доказательством обмана. Утверждение продавца, что он продает вещь значительно ниже ее цены вследствие срочной нужды в деньгах из-за болезни сына, может послужить основанием, чтобы признать такую сделку, совершенной под влиянием обмана, если покупатель позже узнает, что ему продали краденую вещь.

Обман может совершаться действиями не стороны в сделке, а третьими лицами, например, соседями продавца жилого дома, к которым обращался покупатель с вопросами, касающимися качества продаваемого жилого дома. Если продавец знал об этом, сделку можно признать недействительной, как совершенной под влиянием обмана, а если он не знал, что соседи сообщили покупателю неправильные сведения, покупатель может требовать признания сделки недействительной, как совершенной под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.

142 Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения. Заблуждение в отличие от обмана, не является результатом умышленных действий друг ого участника сделки. Заблуждение может быть результатом неосмотрительности (неосторожности) обоих участников сделки или одного из них. Оно может быть результатом действий третьих лиц (эксперта, оценщика имущества и т.п.).

Не всякое заблуждение может повлечь недействительность сделки. Такие последствия могут наступить, когда заблуждение имеет существенное значение. Это несоответствующее действительности представление о каких-либо существенных для данной сделки обстоятельствах или незнание их. Заблуждение должно относиться к основным условиям сделки. Оно имеет место относительно вида сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Устранение последствий такого заблуждения в ряде случаев невозможно либо требует неоправданно значительных затрат.

Не влияет на действительность сделки заблуждение в содержании норм права, которыми руководствовались стороны, совершая сделку. Ссылка на то, что истцу не было известно содержание закона, регулирующего заключение таких сделок, не является заблуждением в смысле ст.179 ГК и не имеет значения.

Иск о признании сделки, совершенной под влиянием заблуждения, недействительной, могут предъявить каждая из сторон и прокурор. Такие сделки являются оспоримыми.

145 Мнимые и притворные сделки (ст.170 ГК) - сделки с отсутствием основания, т.е. того типового юридического результата, который должен был бы иметь место в действительной сделке. Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Подобные сделки, как правило, совершаются с целью создать видимость правовых последствий, не желая их наступления в действительности. Мнимые сделки ничтожны.

В притворной сделке отсутствует основание, стороны стремятся достигнуть отнюдь не правового результата, которой должен возникнуть из совершаемой сделки. В этой ситуации имеется две сделки: одна притворная, а другая та, которую стороны действительно имели в виду. Таким образом, притворная сделка как бы прикрывает своей формой истинную сделку. Поскольку притворная сделка не имеет основания, она недействительна. Однако, притворные сделки не всегда возникают вследствие неблаговидных действий, нередко граждане просто не понимают, какую сделку им следовало бы совершить.

148 Понятие, значение и виды представительства в ГП. Под пред-вом в ГП понимается совершение одним лицом (представителем) в силу имеющегося у него полномочия сделок и иных юр действий от имени и в интересах другой стороны (представляемого), которые непосредственно создают, изменяют и прекращают гр-ие права и обяз-ти представляемого.

Признаки представительства:

-представитель действует не от своего имени, а от имени представляемого;

-действия представителя в пределах его полномочий считаются действиями представляемого, следовательно, права и обязанности по сделке, заключенной представителем, возникают непосредственно у представляемого;

-представитель действует строго в рамках предоставленных ему полномочий. Сделка, совершенная представителем с превышением своих полномочий, создает права и обязанности для него самого, а не для представляемого, если последний впоследствии прямо не одобрит указанную сделку;

-представитель действует от имени представляемого осмысленно и разумно. Следовательно, представителем по общему правилу может быть либо дееспособный гражданин, либо юридическое лицо.

Представитель не может совершать действия в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является. Через представителя нельзя осуществлять права строго личного характера ( вступление в брак, усыновление детей, составление завещания).

Виды представительства.

1)Обязательное {законное) пред-во — возникающее в силу прямого указания закона вне зав-ти от воли представляемого, имеющее своим основанием зак-во либо акт упол-го на то гос органа или органа местного упр-ия и само¬уп-ия (ст. 183 ГК). Законными представителями н\л в возрасте до 14 лет явл их родители, усыновители или опекуны; а граждан, признанных недееспособными, — их опекуны.

2)Добровольное (договорное) пред-во — осуществляемое на основании договора. Оно отличается тем, что всегда требует спец оформления; основано на воле как представляемого, так и представителя, выраженной в выданной доверенности, заключенном договоре. При добровольном пред-ве круг действий представителя, т. е. его полномочие, определяется представляемым.Коммерческое пред-во является особой разновидностью добровольного пред-ва (ст. 185 ГК).

147 Правовые последствия признания сделок недействительными зависят от того, исполнена или не исполнена сделка.

Если сделка не была исполнена, она не порождает никаких правовых последствий. Она считается несостоявшейся. Ни одна из сторон не вправе требовать ее исполнения. Иначе решается вопрос в случаях, когда сделка частично или полностью исполнена. Встает вопрос о судьбе имущества, переданного одной или обеими сторонами во исполнение сделки. Решение вопроса зависит от основания, по которому сделка признана недействительной, от наличия умысла у одной или каждой из сторон и от того, обе стороны или одна из них исполнила сделку.

Последствием признания сделки недействительной может быть двусторонняя или односторонняя реституция либо недопущение реституции (от лат. restituere – [снова ставить, вновь приводить в порядок], возмещать, восстанавливать).

Общее правило о последствиях недействительности сделок содержится в п.2 ст.168 ГК: «При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены настоящим Кодексом либо иными законодательными актами». Иначе говоря, по общему правилу недействительность сделки влечет двустороннюю реституцию.

149 А)Доверенностью признается письм уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для предст-ва перед третьими лицами. Доверенность яв-ся односторонней сделкой, т. е. в ней выражена воля представляемого. По общему правилу доверенность должно быть совершена в простой письм форме.

Дб нотариально удостоверена доверенность:

-на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных зак-вом;

-на совершение действий за границей;

-выдаваемая в порядке передоверия. Согласно п. 5 ст. 186 ГК доверенность от имени юр лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учр-ми документами юр лица. Подпись скрепляется печатью этой организации. Руководитель юр лица в пределах своей компетенции действует от его имени без' доверенности.

Срок действия доверенности ограничен 3 годами. Это ее макс срок. Конкретный срок указывается в самой доверенности. Если срок действия в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность без указания даты совершения — ничтожна. Нотариально удостоверенная доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

Виды доверенности. По объему полномочий, которыми наделяется представитель, следует различать три вида доверенностей:

-разовая доверенность выдается на совершение сделки или иного юр действия, которые носят конкретный разовый хар-р;

-специальная — выдается на совершение нескольких однородных действий в течение определенного периода времени;

-генеральная — указывает круг самых различных юр действий, которые вправе совершать представитель от имени представляемого.

Б) Возможно заключение сделки, совершение иного юр действия лицом, которое вообще не уполномочено на заключение такой сделки (совершение иного юр действия), либо лицом, которое превысило при этом предоставленные ему полномочия. ГК предусматривает, что такая сделка (иное юр действие) считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица (п. 1 ст. 184 ГК). Однако, если другое лицо (представляемый) впоследствии одобрит совершенную неуполномоченным лицом либо лицом, превысившим предоставленные ему полномочия, сделку, то ее одобрение создает, изменяет и прекращает для представляемого гр-ие права и обяз-ти по данной сделке с момента ее заключения (п.2 ст.184 ГК).

153 Срок — календарная дата либо период времени, с на­ступлением или истечением которого возникают, изменя­ются или прекращаются ГПО

Сроки можно классифицировать по различным осно­ваниям:

1)В зависимости от того, кем устанавливаются сроки:

-сроки нормативные (установленные законодательством). Носят императивный характер (сроки исковой давности, приобретательской давности);

-сроки договорные (устанавливаемые соглашением сто­рон). Могут быть изменены соглашением сторон;

-сроки судебные (устанавливаемые судом). Не могут быть изменены сторонами (по делам о защите чести, достоин­ства граждан суд устанавливает срок совершения ответ­чиком действий по опровержению порочащих истца све­дений).

2)По правовым последствиям, которые порождает на­ступление или истечение сроков:

-правообразующие\

-правоизменяющие;

-правопрекращающие.

3)По способу обозначения:

-установленные календарной датой;

-возникающие с истечением периода времени;

-определенные наступлением событий.

4)По назначению сроков в реализации гражданских прав и обязанностей выделяют:

-сроки осуществления гр прав — сроки, в течение которых управомоченное лицо может потребовать от обязанного лица совершения определенных действий по реализации своего права либо само реализовать при­надлежащее ему право. Эти сроки, в свою очередь, под­разделяются на:а)пресекательные (преклюзивные) сроки — предостав­ляются управомоченному лицу для реализации субъектив­ного права; б) гарантийные сроки — определяют период времени, в течение которого обязанное лицо (продавец, изготовитель или иной услугодатель) отвечает за ненадле­жащее качество изделий длительного пользования или выполненных работ; в) претензионные сроки — устанавли­вают обязанность управомоченного лица предварительно (до суда) обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований к предполагаемому нарушителю для их удов­летворения в добровольном порядке;

-сроки исполнения обязанностей — сроки, в течение ко­торых обязанные лица должны исполнить лежащие на них обязательства;

-сроки защиты нарушенных гр прав — предо­ставленные управомоченным лицам периоды времени для обращения к правонарушителю или к суду с требованием о защите или принудительном осуществлении своих прав (ИД)

156 Суд обязан принять к рассмотрению требования о защите нарушенного права независимо от истечения срока исковой давности, поэтому право на предъявление иска в процессуальном смысле не погашается действием исковой давности в связи с отсутствием каких-либо сроков на предъявления иска судья не вправе отказать в принятии заявления либо возвратить его истцу, сославшись на то, что срок давности по исковому требованию истёк. Установление нового порядка исключало бы возможность законодательного закрепления правила о защите нарушенного права гражданина при восстановлении срока давности, пропущенного по уважительной причине.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Это правило отражает назначение института исковой давности: несвоевременное предъявление иска лишает управомоченное лицо возможности осуществить нарушенное субъективное право в принудительном порядке. Пропуск срока давности – это самостоятельное основание к отказу в иске.

С истечением срока исковой давности по главному требованию истекшим считается и срок исковой давности по дополнительным требованиям (взыскание неустойки, процентов, задатка и т.д.). Они прекращаются вместе с основным требованием, исполнение которого обеспечивают, и не могут существовать без него самостоятельно.

115 КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

в соответствии со ст. 115 ГК в случаях, предусмотренных законодательством об унитарных предприятиях, по решению Правительства Республики Беларусь на базе имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, может быть образовано унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (казенное предприятие). Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый Правительством Республики Беларусь. Фирменное наименование предприятия, основанного на оперативном управлении, должно содержать указание на то, что предприятие является казенным. Права казенного предприятия назакрепленное за ним имущество определяются в соответствии со ст. 277 и 278 ГК (см. Право оперативного управления). Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства Республики Беларусь.

152 Соответственно различаются и сами виды представительства: а) представительство, основанное на административном акте, б) представительство, основанное на законе, в) представительство, основанное на договоре.

Представительство, основанное на административном акте, есть такое представительство, при котором представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряжения последнего. Чаще всего оно имеет место тогда, когда орган юридического лица издает приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных представительских функций, например, представительством в суде, составлением юридических актов, заключением сделок и т.д. Полномочия представителя в этом случае определяются изданным административным актом, либо следуют из должностной инструкции работника, либо явствуют из обстановки, в которой действует представитель (продавец, кассир, приемщик заказов и т.п.).

В ряде случаев представительские отношения возникают по прямому указанию закона, в силу чего данный вид представительства часто именуется представительством законным. Так, законными представителями малолетних детей являются их родители, полномочия которых основываются на фактах материнства и отцовства. Аналогичную роль играет усыновление, установление опеки. Особенностями данного вида представительства является то, что, во-первых, оно возникает независимо от волеизъявления представляемого, и, во-вторых, полномочия представителя непосредственно определены законом.

Представительство, основанное на договоре, в отличие от двух рассмотренных выше видов обязательного представительства, является представительством добровольным. Это означает, что оно возникает по воле представляемого, который определяет не только фигуру представителя, но и его полномочия. Кроме того, на со-вершение юридических действий от имени представляемого требуется согласие самого представителя. Между представляемым и представителем заключается договор, определяющий их внутренние взаимоотношения (обычно договор поручения).

Если стороной такого договора становится лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательства, возникает так называемое ком-мерческое представительство (ст. 185 ГК РБ). Данный вид представительства имеет ряд существенных особенностей по сравнению с обычным, некоммерческим представительством. Главная из них заключается в том, что коммерческому представителю разрешено быть одновременно представителем разных сторон в сделке. Это допускается тогда, когда обе стороны согласны с таким представительством либо когда оно прямо предусмотрено законом. Коммерческий представитель при этом обязан исполнять данное ему поручение с заботливостью обычного предпринимателя.

Полномочия коммерческого представителя должны быть прямо отражены в договоре, который заключается в письменной форме, либо указаны в выдаваемой ему доверенности. В тех случаях, когда коммерческий представитель одновременно выступает от имени разных сторон в сделке, он вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения, понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Для представительства перед третьими лицами представляемый обычно выдает представителю особый письменный документ, именуемый доверенностью.

70 Исходя из содержания норм Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), состав пра- вонарушения слагается из 4 элементов: противоправного деяния, вреда, причинной связи и вины причинителя. В соответствии с законодательством Республики Беларусь существуют случаи возложения ответ- ственности за гражданское правонарушение при отсутствии четвертого элемента состава правона- рушения – вины причинителя. Ответственность без вины именуется эвентуальной. Возникла эвентуальная (от лат. eventus – слу- чай, исход) ответственность в римском праве, где она называлась ответственностью за случай (casus). Случаи в свою очередь подразделялись как на простые, так и на связанные с воздействием непрео- долимой силы (casus maior). Интересно то, что уже в Древнем Риме ответственность за случай, свя- занный с действием непреодолимой силы не наступала. Вопрос о наложении ответственности за правонарушение, совершенное без вины, является до- статочно острым в гражданском праве, так как в этом случае правонарушитель отвечает за невино- вное нарушение обязательства (причинение вреда) и возможность освобождения его от ответствен- ности закон связывает только с непреодолимой силой (п.3 ст. 372 ГК). Таким образом, лицо не освобождается от ответственности при наличии такого основания, как случай. Например, водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который при переходе дороги почувствовал себя плохо и упал в обморок. Такая ситуация является случайностью. Умысла в нанесении вреда в данном слу- чае не было. Однако водитель, как владелец источника повышенной опасности, будет нести ответ- ственность независимо от его вины. С точки зрения большинства людей эти действия не считались бы правонарушением, однако законодатель говорит об обратном. Вред был нанесен, а, следователь- но, кто-то должен ответить за это. На наш взгляд, в данном случае водитель должен нести ответ- ственность, однако пониженную. В этой связи, для правильного разрешения подобных ситуаций, считаем необходимым законода- тельно закрепить понятие «случай», подробно раскрыв его содержание. Для этого следует разрабо- тать определение данного понятия, так как в ГК оно отсутствует и встречается только в юридической литературе. На наш взгляд, наилучшим образом передает суть данного понятия следующее опреде- ление: «Случай – событие, которое могло бы быть, но не было предотвращено ответственным за это лицом лишь потому, что его невозможно было предвидеть и предотвратить ввиду внезапности на- ступления». Именно внезапность наступления случайного события лишает причинителя вреда воз- можности принять необходимые меры, чтобы избежать правонарушения. Защита потерпевшего от случайного нарушения его прав – одна из задач эвентуальной ответственности.

150-151 Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Однако в силу ст. 188 ГК оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность, например, при заболевании представителя. При этом передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные (п.4 ст.188 ГК).

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Действие доверенности прекращается по основаниям, указанным в п.1 ст. 189 ГК. В связи с тем, что доверенность - документ срочный, то истечение срока доверенности прекращает ее действие.

К другим основаниям прекращения доверенности относятся:

• прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

• прекращение юридического лица, которому выдана доверенность;

• смерть гражданина, выдавшего доверенность, объявление его умершим, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

• смерть гражданина, которому выдана доверенность, объявление его умершим, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.

Неуполномоченным признается лицо, заключившее сделку, на совершение которой у него не было полномочий, либо превысившее данное полномочие.

Действующий ГК иначе, чем ГК Республики Беларусь 1964 года определяет правовые последствия заключения сделок неуполномоченным лицом. Ранее такие сделки не влекли никаких правовых последствий и признавались недействительными не соответствующие закону.

В соответствии с п.1 ст. 184 ГК сделка, заключенная неуполномоченным лицом считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица. Это означает, что права и обязанности по данной сделке возникают у неуполномоченного лица, которое и должно исполнять возникшие на ее основе обязательства и нести имущественную ответственность перед третьими лицами за неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Однако если впоследствии представляемый одобрит действия неуполномоченного лица, то сделка будет считаться совершенной от имени представляемого (по обычным правилам о представительстве). Одобрение должно последовать в разумный срок. Оно должно быть явно выражено – в письменной форме или путем конклюдентных действий, свидетельствующих об одобрении. Одобрение может быть обращено к представителю или другой стороне в сделке.

Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

154 Исковая давность (ИД) — установленный зак-ми актами срок, в пределах которого лицо может защитить свое нарушенное субъективное право путем предъявления иска. Иском в гпр следует считать предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в определенном порядке требование истца к ответчику о за­щите нарушенного или оспариваемого права либо охра­няемого законом интереса. Целью установления ИД-ти явл-ся устранение неопределенности в гр-ом обороте и упорядочение ГПО.

Правила об ИД-ти носят императивный ха­рактер. ИД применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения су­дом решения.

ГК предусматривает два вида сроков ИД-ти:общий (3 года);специальный.Общий срок устанавливается для всех ПО, за исключением тех, для которых установлен спец срок или нет давностного срока вообще. Специальные сроки ИД-ти мб по продолжительности как более, так и менее общего срока.Течение срока ИД-ти начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 201 ГК). По некоторым видам требований начальный момент течения срока ИД-ти опр-ся спец-ми правилами (по искам о недостатках выполненной по договору подряда работы течение срока исковой давности начинается со дня принятия результата работы).Приостановление срока ИД-ти связано с на­личием обстоятельств, которые препятствовали своевре­менному предъявлению иска потерпевшей стороной. Перечень таких обстоятельств является исчерпывающим: непреодолимая сила (чрезвычайное и непредотврати­мое при данных условиях обстоятельство — ураган, земле­трясение и др.);нахождение истца или ответчика в составе Вооружен­ных Сил РБ, переведенных на военное положение; установление Прав-ом РБ отсрочки исполнения обяз-ств (моратория);приостановление действия соответствующего законо­д-го акта, регулирующего данные отношение.

63 Согласно пункту 3 ст. 420 ГК одностороннее изменение договора, односторонний отказ от исполнения договора полностью или в части допускаются только в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон. В частности, односторонний отказ от исполнения договора предусмотрен при существенном нарушении требований к качеству товара покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи (подпункт 1 пункта 2 ст. 445 ГК); в случае если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным - заказчик вправе отказаться от исполнения договора (пункт 4 ст.669 ГК) и т.п. Как правило, в нормативных актах односторонний отказ предусмотрен в качестве ответной меры за неисполнение либо ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств по договору. Поэтому, формулируя в договоре возможность отказаться от исполнения в одностороннем порядке, логично и грамотно с юридической точки зрения предусмотреть перечень конкретных нарушений, которые могут повлечь за собой отказ от исполнения обязательства «потерпевшей» стороной. Таким образом, в договоре наиболее эффективно предусматривать возможность расторжения договора в одностороннем порядке «по инициативе одной из сторон», что позволит избежать на практике проблем, связанных с необходимостью судебного порядка урегулирования

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]