
- •Контрольні питання з Історії держави і права зарубіжних країн для студентів і курсу усіх форм навчання Частина і
- •1. Предмет і метод науки історії держави і права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук.
- •2. Специфічні риси політичної організації давньосхідних суспільств (Східна деспотія).
- •3. Державний лад Вавилона в часи Хаммурапі.
- •4. Загальна характеристика Законів царя Хаммурапі, їхня структура.
- •5. Правовий статус основних груп населення за Законами царя Хаммурапі.
- •6. Регулювання майнових відносин за Законами царя Хаммурапі.
- •7. Злочин і покарання за Законами царя Хаммурапі.
- •8. Суспільний і державний лад Стародавнього Єгипту.
- •9. Основні джерела для вивчення історії Індії із середини II - до середини I тисячоріччя до н. Е.
- •10. Державний лад Стародавньої Індії і положення індійських царів в імперії Маур’їв.
- •11. Загальна характеристика Законів Ману.
- •12. Регулювання майнових відносин за Законами Ману.
- •13. Злочин і покарання за Законами Ману.
- •14. Основні риси суспільного і державного ладу Стародавнього Китаю. Реформа Шан Яна.
- •15. Джерела й основні риси права Стародавнього Китаю.
- •16. Утворення Афінської держави. Реформи Тесея.
- •17. Реформи Солона і Клісфена в Афінах. Плутарх про реформи Солона. Аристотель про реформи Клісфена.
- •18. Державний лад Афін у V–IV ст. До н. Е. Реформи Ефіальта і Перикла.
- •19. Рабовласницька демократія в Афінах у V ст. До н. Е. Народні збори. Рада п’ятисот. Геліея.
- •20. Суспільний і державний лад Спарти.
- •21. Основні риси Афінського права.
- •22. Періодизація історії держави і права Риму.
- •23. Виникнення держави в Стародавньому Римі. Реформи Сервія Туллія.
- •24. Правове положення населення Римської республіки.
- •25. Державний лад Римської республіки.
- •26. Характеристика принципату і домінату як двох етапів в історії Римської імперії.
- •27. Джерела Римського права найдавнішого періоду.
- •28. Джерела Римського права класичного періоду (преторське право і право народів).
- •29. Законодавство римських імператорів класичного періоду — найважливіше джерело права (едикти, рескрипти, декрети, мандати).
- •30. Джерела Римського права посткласичного періоду (Інституції Юстиніана, Дигести, Кодекс).
- •31. Зобов’язальне право класичного і посткласичного періодів Риму. Розподіл договорів на основні групи.
- •32. Публічне і приватне право класичного і посткласичного періодів Риму.
- •33. Право приватної власності за Законами XII таблиць.
- •34. Делікти за Законами XII таблиць.
- •35. Манципація — спосіб відчуження речей за Законами XII таблиць.
- •36. Сільські сервітути за Законами XII таблиць.
- •37. Нексум — договір позики в Римі за Законами XII таблиць.
- •38. Злочин і покарання в Стародавньому Римі за Законами XII таблиць.
- •39. Процес у Стародавньому Римі за Законами XII таблиць.
- •40. Ранньофеодальна франкська монархія. Реформи Карла Мартелла.
- •41. Державний лад франків при Меровінгах.
- •42. Походження Салічної правди і її загальна характеристика.
- •§ 1. Якщо хтось вкраде молочне порося і буде викритий, засуджується до сплати 120 ден., що становить 3 сол.
- •§ 4. Якщо хтось вкраде річну свиню і буде викритий, засуджується до сплати 120 ден., що становить 3 сол., не враховуючи вартості вкраденого і відшкодування збитків.
- •§ 3. Якщо ж до переселенця протягом 12 місяців не буде ви сунуто протесту, він має залишитися недоторканним, як й iнші сусіди.
- •43. Злочин проти особистості по Салічній правді.
- •§ 2. Якщо ж вбитий не перебував на королівській службі, вбивця засуджується до сплати 24 тис. Ден., що становить 600 сол.)
- •§ 2. Якщо ж у нього покалічена рука залишиться висіти, засуджується до сплати 2 тис. 500 ден., що становить 62,5 сол.
- •§ 3. Якщо хтось відірве великий палець на руці або на нозі, засуджується до сплати 2 тис. Ден., що становить 50 сол.
- •§ 5. Якщо ж хтось відірве другий палець, саме той, яким натягують лук, засуджується до сплати 1 тис. 400 ден., що становить 35 сол.
- •§ 1. Якщо хтось назве іншого виродком, засуджується до сплати 3 сол.
- •44. Судовий процес у Франкській державі.
- •§ 2. Якщо ж хтось, викликавши іншого до суду, сам не з'явиться і якщо його не затримає будь-яка законна перешкода, засуджується до сплати 15 сол. На користь того, кого він викликав до суду.
- •§ 4. Якщо ж відповідач буде зайнятий виконанням королівської служби, він не може бути викликаний до суду).
- •45. Виникнення і розвиток сеньйоральної монархії у Франції. Реформи Людовіка IX.
- •46. Станово-представницька монархія у Франції в XIV–XV ст. Генеральні штати.
- •47. Зміни в правовому положенні станів у період абсолютної монархії у Франції.
- •48. Джерела феодального права у Франції.
- •49. Джерела права на півдні Франції (рецепція римського права, міське право, канонічне право, королівське законодавство).
- •50. Основні риси права феодальної власності на землю у Франції.
- •51. Державна регламентація виробництва і торгівлі у Франції в період абсолютизму.
- •52. Сімейне і спадкове право у Франції в XVI–XVII ст. (майорат).
- •53. Каральний характер кримінального права у Франції в XVI–XVII ст.
- •54. Судовий процес феодальної Франції.
- •55. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави в Англії.
- •56. Норманське завоювання і його вплив на суспільний лад Англії в XI–XIII ст. Реформи Генріха II.
- •57. Утворення станово-представницької монархії в Англії. Виникнення парламенту.
- •58. Прийняття Великої хартії вольностей 1215 р. В Англії і її основні положення.
- •59. Абсолютна монархія в Англії і її особливості.
- •60. Правове положення різних груп населення Англії по Великій хартії вольності 1215 р.
- •61. “Загальне право” і судовий прецедент у феодальному праві Англії.
- •62. “Суди справедливості” і “право справедливості” у феодальному праві Англії.
- •63. Злочин і покарання за феодальним правом Англії.
- •64. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині. “Священна Римська імперія”.
- •65. “Золота булла” 1356 р., видана німецьким імператором і чеським королем Карлом IV.
- •66. Органи станового представництва в Німеччині (рейхстаг і ландтаг).
- •67. Особливості абсолютизму в Німеччині.
- •68. Саксонське і Швабське зерцала.
- •69. “Кароліна” як найважливіше джерело права феодальної Німеччини в XVII ст.
- •70. Еволюція суспільного і державного ладу Візантії. Імператор і центральний державний апарат.
- •71. Загальна характеристика і джерела права у Візантії.
- •72. Кодификація Юстиніана у Візантії.
- •73. Роль Еклоги у Візантійський судах.
- •74. Законотворча діяльність візантійських імператорів македонської династії (іконопочитателів) Василя I і Лева VI. Прохірон.
- •75. Виникнення феодальної держави в Болгарії. Закон Судний людям.
- •76. Виникнення Сербської держави. Законник Стефана Душана.
- •77. Виникнення і розвиток Арабського халіфату.
- •78. Особливості суспільного і державного ладу Арабського халіфату.
- •79. Джерела мусульманського права. Коран, Суна, Іджма, Фетва, Кияс, Фірмани.
- •80. Право власності за мусульманським правом.
- •81. Шлюбно-сімейне і спадкове право за мусульманськими законами.
- •82. Злочин і покарання за мусульманським правом.
- •83. Особливості розвитку феодальної держави в Китаї.
- •84. Джерела права феодального Китаю.
- •85. Особливості розвитку феодального суспільства і держави в Японії.
- •86. Джерела права феодальної Японії.
- •87. Передумови утворення Російської централізованої держави. Місце церкви в цьому процесі.
- •88. Правове положення населення Росії в XV ст. Розвиток процесу покріпачення селянства.
- •89. Формування і зміцнення самодержавної влади в Московській державі. Боярська дума.
- •90. Розвиток російського феодального права. Судебники 1497 р. І 1550 р. Загальна характеристика.
- •91. Форми феодальної власності на землю за Судебниками 1497 р. І 1550 р.
- •92. Злочин і покарання по Судебниках 1497 р. І 1550 р.: поняття, види.
- •93. Станово-представницька монархія в Росії. Земські собори: склад, компетенція.
- •94. Соборне уложення 1649 р.: історія прийняття, джерела.
- •Глава XI "Суд про селян" встановлює повне і загальне закріпачення селян.
- •95. Правове положення населення за Соборним уложенням 1649 р.
- •Глава XVI Соборного уложення узагальнила всі існуючі зміни у правовому статусі помісного землеволодіння:
- •96. Злочин і покарання за Соборним уложенням 1649 р.
- •Глава XXII Соборного уложення, "Указ, за які провини кому чинити смертна кара, і за які провини смертю не стратити, а чинити, покарання" передбачає покарання за злочин проти особистості.
34. Делікти за Законами XII таблиць.
Загальним поняттям делікту охоплюються досить конкретизовані у римському праві окремі види правопорушень, на підставі кожного із яких виникає той чи інший різновид деліктного зобов’язання.
Класифікуючи зобов’язання із деліктів необхідно враховувати, що римською юриспруденцією і писаним правом делікти поділялись на дві групи: делікти публічні (delicta publica) і делікти приватні (delicta privata).
Публічними деліктами визнавалися правопорушення, які посягали на публічні інтереси. Це такі, як, наприклад, злочини проти народу та його безпеки (D. 48.4.1.1); висунення неправдивих звинувачень чи неповідомлення про дійсно вчинений злочин (D. 48.16.1.1) тощо. Особливості деліктів цієї категорії полягали в наступному. По-перше, санкції за такі правопорушення були звернені, переважно, проти особи порушника публічного порядку. По-друге, у тих випадках, коли за публічний делікт до правопорушника застосовувалися майнові санкції, то відповідні стягнення здійснювалися на суспільні потреби або в державну казну, а не на користь особи, яка потерпіла від правопорушення. По-третє, справи стосовно публічних деліктів були підвідомчими особливим, кримінальним судам і розглядалися за спеціальними правилами судочинства.
Що ж стосується приватних деліктів, то їх суть полягає у їхній спрямованості на захист інтересів приватних осіб, які потерпіли від правопорушення і на користь яких здійснювалися відповідні майнові стягнення з порушника. Саме так розцінювалися римською юриспруденцією делікти цієї категорії, і саме вони були безпосередньою підставою виникнення цивільних деліктних зобов’язань, сторонами в яких порушник виступав як боржник (debitor), а потерпілий – як кредитор (creditor). Позови із таких деліктів пред’являлися безпосередньо потерпілими, тобто приватними особами.
Римське приватне право мало чітку уяву про наступні різновиди деліктів, а, отже, і різновиди зобов’язань, які виникали із них:
1) особиста образа;
2) крадіжка;
3) пограбування;
4) протиправне пошкодження або знищення чужого майна;
5) загроза;
6) обман;
7) обман кредиторів.
Особиста образа (injuria). Як різновид приватних деліктів, класичне римське право injuria розглядало як будь-яке фізичне ушкодження, завдане окремій фізичній особі (каліцтво, наклеп тощо). Висловлюючись мовою сучасного права континентальної Європи, у тому числі мовою сучасного вітчизняного приватного (цивільного) права, терміном injuria позначалася будь-яка завдана потерпілому моральна шкода, тобто правопорушення, вчинене проти особистих немайнових прав особистості.
Зрозуміло, що зазначеними протиправними діями майнова шкода потерпілому не завдавалася.
В стародавні часи римська юриспруденція ще чітко не мотивувала того чи іншого розміру ушкоджень, завданих потерпілому у разі його особистої образи. Навряд чи це було можливим з точки зору рівної ваги (ecviva- lentnocti). Ціль полягала хіба що в досягненні відносин суспільної рівноваги, відновленні їх загальної гармонії. Тому уявляється, що більш точнішим було б вести мову не про “штрафну функцію римського права”, а про застосування “компенсаційного штрафу” як одного із елементів реалізації компенсаційної функції римського приватного права. По-перше, майнові стягнення з порушника на користь потерпілого мали своєю спрямованістю ліквідацію наслідків неправомірного втручання в його охоронювану правом особисту сферу. По-друге, цілеспрямованість таких норм присвячувалася певною мірою пом’якшуванню правових наслідків правопорушень, що негативно впливали на самий емоційний стан, навіть, на стан здоров’я потерпілого. Нарешті, якогось іншого способу ліквідації наслідків такого роду правопорушень історія просто не знає. Цілком можливо, що в подібних випадках малася на увазі ідея, щоб порушник не залишався безкарним. Однак, інтереси потерпілого також не залишалися поза увагою нормотворців.
Слід відмітити, що поняття injuria у римському праві охоплювало делікти тільки у вигляді саме особистої образи потерпілого, за яку, наприклад, Закони ХІІ таблиць передбачали штраф у розмірі 25 асів. Поняттям injuria також включало й такі делікти, які своїм наслідком мали наприклад, членоушкодження.
Згодом, жорстка система штрафів за injuria, перш за все за причини девальвації аса, була визнана такою що не відповідала духові часу. Тому розмір стягнень за injuria визначався на розсуд претора, або потерпілого. Претор дозволяє нам самим оцінювати injuria, і суддя присуджує нам таку суму, на яку ми оцінили кривду, або меншу, згідно зі своїм розсудом. Але оскільки жорстоку injuria, зазвичай, оцінює претор ... хоча суддя може присудити меншу суму, однак в більшості випадків він не насмілюється зменшити її внаслідок авторитету претора (G. 3. 224).
Преторська практика істотно розширила обсяг деліктів, охоплюваних поняттям injuria. Іnjuria вважалася тяжкою за діями, якщо хтось, наприклад, кимось поранений, висічений або побитий палицями; або з урахуванням місця завдання образи (у театрі, на площі); тяжкою вважалося також injuria, завдана магістрату чи кривди буде завдано сенатору простою людиною, тобто людиною низького походження (G. 3. 225).
З розвитком римської юриспруденції делікти під назвою injuria набули ознак публічно-правових, тобто ознак кримінальних злочинів, за які імператорське законодавство встановлювало кримінальну відповідальність. Щоправда, у зазначених ситуаціях, як про це можна сказати мовою сучасної кримінально-правової доктрини, йшлося про справи приватного звинувачення. Існувало правило, у відповідності до якого потерпілий міг самостійно вимагати за завдання образи або кримінального переслідування порушника, або визначення і стягнення майнової винагороди за образу.
Крадіжка (furtum). На відміну від особистої образи (injuria), римська юриспруденція розглядала крадіжку (furtum) як делікт, пов’язаний з протиправним посяганням на чужий майновий інтерес. Слід, однак, відмітити, що римським правом крадіжка тлумачилася у більш широкому розумінні, ніж в наступні історичні епохи.
У відповідності загальновідомого визначення Павла, крадіжка – це вилучення речі обманним шляхом з ціллю збагачення, чи то вилучення самої речі, чи користування, чи володіння річчю (D. 47.2.1.3). Крадіжка буває не тільки тоді, коли хтось таємно потягнув річ, але і взагалі, коли хтось привласнює собі річ всупереч волі її господаря (G. 3.195). Крадіжкою також визнавалося користування річчю, переданою на зберігання. Вважалося, якщо хто отримає річ для певного користування і зверне її на інше вживання, то він відповідає як злодій (G. 3.196). У певних випадках крадіжкою визнавалися дії стосовно власною речі, коли, наприклад, боржник викрадає річ, дану у заставу, або таємно віднімає власну річ у її сумлінного володільця. Тому було встановлено: той, хто приховує факт повернення до нього раба, яким сумлінно володів інший, вчиняє furtum (G. 3.197).
Як бачимо у римському праві деліктом furtum охоплювалася крадіжка у буквальному її розумінні, а також і будь-як умисне недобросовісне привласнення чужого права незалежно від того, чи то супроводжувалося заволодінням майном у цілому, чи мало місце привласнення чужого майнового права іншим чином (наприклад, шляхом шахрайства).
Римські юристи вказували на декілька видів furtum. Так, зокрема у Законі ХІІ таблиць розрізнялись явна і таємна крадіжка, залежно від чого для порушника встановлювалися відповідні санкції.
За критерієм своєї спрямованості розрізнялися furtum: крадіжка користування; крадіжка володіння; крадіжка власності.
Відповідальність за furtum встановлювалася різними правовими засобами. Серед основних із них слід назвати віндикаційний позов (res vindicatio), за яким шкода, завдана крадіжкою потерпілому, відшкодовувалася шляхом витребування у порушника вкраденої речі і компенсацією інших пов’язаних з крадіжкою втрат. При застосуванні цього речово-правового способу захисту майнового інтересу на потерпілого покладався тягар доказу не тільки факту крадіжки, але й наявності вкраденої речі у її первісному стані. Ця обставина, як зазначають надавала віндикаційному позову характер незручності. Крім того, віндикаційний позов не завжди забезпечував захист порушеного інтересу. Його застосування часто унеможливлювалося, наприклад, коли краденою була споживна річ або річ, що характеризується родовими ознаками (genera). Тому більш доступними були зобов’язально-правові способи захисту порушеного крадіжкою майнового інтересу.
Зобов’язання із furtum полягали у тому, що на порушника накладався обов’язок сплатити потерпілому штраф. В деяких випадках у разі furtum до порушника могли бути застосовані і засоби, так би мовити, особистого на нього впливу аж до позбавлення його життя. Відповідальність порушника за furtum визначалася у залежності від характеру порушення, зокрема, враховувалися: вчинення явної крадіжки (furtum manifestum); вчинення таємної крадіжки (furtum nec manifestum).
Явна крадіжка мала місце тоді, коли злодія було схоплено на місті злочину або чужу річ знайдено у нього внаслідок спеціального обшуку. За Законами ХІІ таблиць у таких випадках порушник піддавався досить жорсткому покаранню: він міг бути вбитий, відданий на розправу потерпілому або проданий в рабство. А якщо крадіжку вчинював раб, то передбачалось тілесне покарання батогом і скидання його зі скелі. Виняток встановлювався лише для неповнолітніх, по відношенню до яких на розсуд претора застосовувалося тілесне покарання або стягнення збитків.
Власне кажучи, у разі завдання явною крадіжкою шкоди, її відшкодування могло і не відбуватися, а застосовувалася помста. Цілком вірогідно, що це було наслідком успадкування Законами ХІІ таблиць прадавніх звичок. І мабуть тому в більш пізніші часи римського права претор замінив санкції особистого характеру у випадках явної крадіжки, на компенсацію завданої шкоди у чотирикратному розмірі вартості привласненої речі.
В тих же випадках, коли мали місце таємна крадіжка, тобто, якщо злодія не спіймано на місці злочину, за Законами ХІІ таблиць на нього за позовом потерпілого покладався обов’язок сплатити подвійну вартість привласнених чужих речей.
Таким чином, з furtum виникало виникало два зобов’язання. Перше на підставі кондиції із furtum, за якою злодій присуджувався до повернення речі з усім її приростом; друга – на підставі позову action furti, за яким злодій спійманий на місці злочину, присуджувався до сплати штрафу в розмірі чотирикратної вартості краденої речі, а злодій, не спійманий на місці злочину – до її подвійної вартості. Кредитором (потерпілим, позивачем) у зобов’язаннях із furtum зазвичай був власник; але ним міг бути також володілець або утримувач речі (G. 3. 206).
Пограбування (rapina). В дослідженнях, присвячених римському праву, пограбування як різновид деліктів, з яких виникає недоговірне зобов’язання часто не згадується. Дійсно, тривалий час римське право не виділяло його в окремий вид, поглинаючи його крадіжкою. Однак, історичні обставини змінювались, обумовлюючи потребу удосконалення і посилення правових засобів захисту порушених майнових прав у зв’язку з протиправним заволодінням чужим майном із застосуванням насильства. Особливо такі явища набули свого розповсюдження у І ст. до н.е., коли заколоти та бунти були нерідким явищем, різноманітні угрупування рабів нападали на своїх панів, вчинювали розбійницькі напади.
Особливої гостроти соціальні конфлікти набули в умовах громадянської війни в Італії, що спалахнула в 76 р. до н.е., в умовах якої банди розбійників особливо свавільничали. За таких обставин та на вимогу пануючих верств населення претор М.Теренцій Лукулл видав спеціальний едикт, яким переслідувалось пограбування, вчинене озброєними натовпами людей. І вже в Інституціях Гая пограбування виокремлюється в окремий вид деліктів.
Суть зобов’язання із делікту (rapina) зводилась до того, що на порушника покладався обов’язок сплатити чотирикратний розмір вартості пограбованого майна. Щоправда, така санкція зберігала силу протягом одного року з моменту правопорушення. Зі спливом цього строку санкція не могла виходити за межі фактично завданої шкоди.
Неправомірне знищення або пошкодження чужого майна (damnum injuria datum) – це делікт, який відрізняється від особистої образи за умов, якщо ним потерпілому ця образа не завдається. Якщо внаслідок нього заподіювач не набуває тих чи інших вигод, то цей делікт виходить також і за межі крадіжки.
Стародавньому римському праві делікт, пов’язаний з damnum injuria datum не був відомий. Закони ХП таблиць передбачали лише деякі розрізнені випадки завдання шкоди (наприклад, вирубка дерев; ушкодження, завдані чужому рабу; знищення врожаю; підпалення чужого будинку чи скирти хліба тощо). Піддавався страті той, хто вчинював даний делікт зі злим наміром.
Відповідальність за неправомірне знищення або пошкодження чужого майна отримала самостійну трактову в законі, запропонованому плебейським трибуном Аквілієм (приблизно 286 р. до н.е.), у якому була зроблена спроба систематизації деліктів цієї категорії. Ульпіан писав, що закон Аквілія скасував усі закони, видані раніше, в яких йшлося про протиправно завдані збитки (D. 9.2.1).
Аквілієвий закон складався із трьох глав, дві із яких (перша і третя) встановлювали деліктну відповідальність за завдання шкоди чужому майну. Перша глава передбачала відповідальність за незаконне вбивство чужого раба і за вбивство певної кількості тварин (G. 3. 210; D. 9.2.2). Третьою главою встановлювалась відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень чужому рабу, за вбивство тварин, що не входили до встановленого першою главою переліку, а також за знищення чи пошкодження чужої речі.
Слід відмітити, що за позовами із закону Аквілія передбачалось лише відшкодування оціненої шкоди. Щоправда, характеризуючи розміри компенсації завданої шкоди, перша глава передбачала оцінку раба або тварини за найвищою ціною поточного року, в той час коли третя глава передбачала оцінку раба або тварин за найвищою ціною минулого місяця.
З першого часу застосування Аквілієвого закону відшкодовувався лише прямий збиток. Однак, пізніше римські юристи признали необхідність компенсації, скажімо, упущеної вигоди (G. 3.212), коли власник понесе збиток у розмірі, більшому ніж вартість раба.
Для настання зобов’язання із делікту damnum injuria datum за Аквілієвим законом необхідна була наявність певних умов, а саме: а) наявність шкоди; б) завдана шкода мала бути наслідком безпосередніх дій правопорушника; в) наявність будь-якої вини правопорушника. Кредитором за даним зобов’язанням міг виступати тільки власник неправомірно знищеного або пошкодженого майна. І тільки згодом преторська практика стала застосовувати закон Аквілія, надаючи право на позов також іншим зацікавленим особам (наприклад, кредиторам власника пошкодженого чи знищеного майна, володільця майна тощо).
У післякласичному та юстиніанівському приватному праві спостерігається подальше розширення правової бази для відшкодування шкоди. Значно пізніше основні ідеї римського приватного права щодо відповідальності за завдану шкоду були сприйняті приватноправовими системами країн континентальної Європи та іншими сучасними правовими системами.
Загроза (metus) як делікт, з якого виникає зобов’язання, на ранніх етапах розвитку римського права взагалі не згадувалася. Тільки пізніше (приблизно в І ст. до н.е.) metus як delictum privatum стала переслідуватись преторським правом.
Зазвичай загроза охоплювала факти правопорушень, як-то: вимагання, примушування до вчинення правочину під страхом завдання протиправної шкоди, у зв’язку з чим потерпілий був змушений діяти проти власної волі.
Проголошуючи metus деліктом, претор постановив таку ж саму відповідальність як і за пограбування, – в чотирикратному розмірі вартості набутого правопорушником внаслідок загрози майнової вигоди. Однак, на відміну від деліктів, пов’язаних з пограбуванням, загроза означала протиправний психічний вплив на потерпілого. Крім того, якщо до прийняття судового рішення правопорушник повертав набуте, то справа цим і обмежувалася.
Обман (dolus malus) тривалий час негативної реакції з боку стародавнього римського права не викликав. Як делікт dolus malus сформувався завдяки діяльності претора (І ст. до н.е.). За словами Ульпіана, претор неодноразово надає допомогу людям, які помилилися або були обмануті, або зазнали шкоди внаслідок чужого лукавства (D. 4.1.1). Своїм едиктом претор виступає проти дворушників та зловмисників, які шкодять іншим яким-небудь лукавством: підступність перших не повинна приносити їм користі, а простота других не повинна завдавати їм шкоди (D. 4.3.1). Однак відшкодування завданої обманом шкоди дорівнювалося не чотирикратному розміру шкоди, а дійсному її розміру.
Преторським правом був сконструйований також делікт під назвою fraus creditorum (обман кредиторів, шахрайський умисел, шахрайське завдання шкоди іншій особі - кредиторові). Поява делікту, пов’язаного з обманом кредиторів обумовлювалася тим, що, коли проти несправного боржника застосовувалося стягнення на його майно, виникала небезпека вчинення боржником відчуження майна (наприклад, дарування) з метою зменшення розміру примусових платежів, належних первісним кредиторам. Останнім у таких випадках преторське право надавало можливість ліквідації наслідків дій недобросовісного боржника, оспорюючи дійсність вчинених ним дій. Позов в таких випадках пред’являвся одночасно до боржника і до його контрагентів, з якими він укладав відповідні договори. Якщо контрагенти діяли недобросовісно, вони зобов’язувалися до відшкодування всієї завданої кредитором шкоди. Добросовісні контрагенти відшкодовували кредиторам шкоду лише у розмірі отриманого від боржника.