Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМК по Гражданскому праву.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
02.04.2015
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Тема 40. Обязательства из неосновательного обогащения.

Понятие и сфера применения обязательств вследствие неосновательного обогащения. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав.

Возращение неосновательного обогащения в натуре.

Возмещение стоимости неосновательно полученного.

Последствия неосновательной передачи прав другому лицу. Возмещение потерпевшему неполученных доходов.

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.

Тема 41. Авторское право.

Понятие и значение авторского права. Объекты авторского права. Субъекты авторского права.

Соавторство. Личные неимущественные и имущественные права, авторов произведений науки, литературы, искусства. Сроки действия авторских прав.

Авторские договоры. Защита прав авторов. Понятие и значение смежных прав. Правовая охрана исполнений и постановок. Правовая охрана фонограмм. Правовая охрана передач эфирного и кабельного вещания. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.

Тема 42. Патентное законодательство.

Понятие и значение патентного законодательства.

Понятие и признаки изобретения. Авторы и патентообладатели на изобретение. Оформление прав на изобретение. Неимущественные и имущественные права изобретателей и патентообладателей.

Использование изобретений и лицензионные договоры. Правовые особенности охраны полезных моделей. Понятие и признаки промышленного образца, его виды. Субъекты прав на промышленный образец, их личные неимущественные и имущественные права. Оформление и защита прав на промышленный образец. Понятие, значение, виды товарных знаков. Оформление прав на товарный знак. Использование товарного знака. Срок действия свидетельства на товарный знак. Понятие наименования места происхождения товара, условия его правовой охраны. Оформление прав на наименование места происхождение товара и его использование. Защита прав на товарный знак и наименование места происхождение товаров. Особенности правовой охраны топологии интегральных микросхем.

Раздел 2. Краткий лекционный курс по дисциплине

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

ЛЕКЦИЯ. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Гражданское право является важнейшей отраслью права, а Граж­данский кодекс — это, по мнению В.Ф. Яковлева, второй по значению после Конституции РФ законодательный акт, сам являющийся Конституцией новой эконо­мики России, законом для всех1.

Гражданское право регулирует экономические отноше­ния, без которых человечество не может существовать.

Предмет гражданского права может быть в общих чертах определен по ст. 2 Гражданского кодекса Россий­ской Федерации: это имущественные и связанные с ними личные не­имущественные отношения. Имущественными являются отношения по поводу вещей и иных материальных благ. Следовательно, имущественные отношения — это отношения по поводу владения, пользования и распоряжения вещами, а также иные отношения, связанные с передачей материальных благ.

От­ношения, объектом которых становятся действия, не связанные с пере­дачей вещей и иных материальных благ или нематериальные блага, представляют собою отношения неимущественные.

Личные неимущественные отношения, составляющие предмет гражданско-правового регулирования, делятся на две группы, имею­щие различную историю и разное обоснование.

Одна группа личных неимущественных отношений принадлежит предмету гражданского права вследствие их давней связи с иму­щественными отношениями, регулируемыми гражданским правом. На­пример, между организацией, избравшей и зарегистрировавшей опре­деленный товарный знак, и окружающими лицами складываются лич­ные неимущественные отношения: никто не вправе пользоваться таким же товарным знаком. Однако эти отношения связаны с имущественны­ми, поскольку зарекомендовавшая себя продукция узнается, в частнос­ти, по товарному знаку и незаконное пользование им способно причинить убытки его законному владельцу.

Иначе обстоит дело с личными неимущественными отношениями второй группы. Здесь и объекты другие, не отделимые от личности (например, честь и достоинство), и нет непосредственной связи с иму­щественными отношениями, которая могла бы обусловить принадлеж­ность данных отношений к гражданскому праву. Связь этих личных неимущественных отношений с имущественными установилась недав­но вследствие введения имущественного возмещения морального вреда при нарушении личных неимущественных прав либо посягательстве на принадлежащие гражданину иные нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом (ст. 151 ГК РФ).

Помимо предмета правового регулирования, гражданское право от­личается от других отраслей права и определенным методом регулирования, т.е. способом воз­действия на участников регулируемых отношений и организации их правовой связи. Гражданско-правовой метод — метод преимуществен­но дозволительный, он характеризуется наделением субъектов на нача­лах их равенства способностью правообладания, диспозитивностью и инициативой, обеспечивает установление правоотношений на основе правовой самостоятельности сторон. Гражданское право рассматрива­ет стороны как не подчиненные друг другу. Следователь­но и споры между ними должны разрешаться третьим, незаинтересо­ванным лицом либо органом.

Метод регулирования имеет важное значение в правотворчестве. Перед законодателем всегда стоит вопрос, какой метод избрать, хотя возможность выбора связана с характером регулируемых общест­венных отношений. Метод правового регулирования необходимо иметь в виду в правоприменительной практике, иначе решение, правильное по существу, может оказаться неправильным по форме изложения, что способно затруднить его исполнение,

Таким образом, гражданское право — это совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отно­шения, возникающие между экономически обособленными участ­никами гражданского оборота на началах, равенства, автономии воли и диспозитивности.

ЛЕКЦИЯ.ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Участниками гражданских правоотношений выступают граждане и организации, обладающие указанными в законе признаками юридичес­ких лиц. Особыми субъектами гражданского права являются государ­ственные и муниципальные образования.

Наиболее важными качествами субъектов гражданского права яв­ляются их правоспособность и дееспособность.

Гражданская правоспособность определена в ст. 17 ГК как способность иметь гражданские права и нести обязанности.

В юридической литературе нет единого мнения по вопросу о соотно­шении таких правовых категории, как правоспособность и правосубъектность. Ряд авторов утверждает, что правосубъектность включает в себя правоспособность и дееспособность. В то же время многие ученые отождествляют понятия правосубъектности и правоспособнос­ти, указывая, что правосубъектность «означает не что иное, как право лица быть субъектом правоотношений». Именно эту возможность от­ражает и правоспособность.

Гражданин выступает в правоотношениях как индивидуальный субъект гражданского права. Для этого он должен, во-первых, быть личностью, т.е. обладать личной определенностью, и, во-вторых, иметь имущественную обособленность. «Личная определенность достигается путем наделения каждого гражданина именем и указания его места рождения и жительства, имущественная обособленность происходит с помощью права собственности, права пользования, права получения имущества и других прав».

Согласно ст. 19 ГК гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или националь­ного обычая. В определенных случаях и в порядке, установленном за­коном, гражданин вправе пользоваться псевдонимом (вымышленным именем). Закон устанавливает для гражданина также возможность перемены имени. При этом гражданин, переменивший имя, обязан уведомить об этом должников и кредиторов. Приобретение прав и обя­занностей под именем другого лица не допускается (п. 4 ст. 19).

Начало правоспособности гражданина определено моментом его рождения (ст. 17 ГК).

Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами независимо от пола, расы, национальности и вероисповедания. Нарав­не с гражданами РФ гражданской правоспособностью пользуются иностранные граждане и лица без гражданства. Отдельные исключения из этого правила, касающиеся иностранцев и лиц без гражданства, уста­навливаются законодательством.

Содержание гражданской правоспособности образует совокупность прав и обязанностей, которые может иметь лицо в соответствии с дей­ствующим гражданским законодательством.

Согласно ст. 18 ГК граждане могут иметь имущество на праве соб­ственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпри­нимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью (ст. 23, 24, 25 ГК); создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательст­вах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущест­венные и личные неимущественные права.

В законе не установлен исчерпывающий перечень гражданских прав, так как многообразие общественных отношений, основанных на нормах гражданского права, предполагает наличие и таких прав, кото­рые хотя и не предусмотрены законом и иными правовыми актами, но не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодатель­ства (п. 1 ст.8 ГК).

Дееспособность граждан определяется как способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК).

В отличие от правоспособности, которая означает возможность иметь права и обязанности, дееспособность предполагает осущест­влять их сознательными, волевыми действиями лица. Ум и воля граж­данина зависят от его возраста, психического состояния и других фак­торов. Поэтому, если у всех граждан равная правоспособность, то не все обладают дееспособностью, и на ее объем оказывают влияние данные факторы.

Полная дееспособность возникает с наступлением совершенноле­тия, т.е. с 18 лет. Из этого правила есть два исключения.

В соответствии со ст. 2 ГК предпринимательской является самосто­ятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, про­дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги­стрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельнос­тью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК).

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными на­питками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособ­ности в порядке, установленном гражданским процессуальным законо­дательством (ст. 30 ГК).

Под злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами в соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. «О практике, рассмотрения судами РСФСР дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляю­щих спиртными напитками или наркотическими веществами» понимается чрезмерное или систематическое употребление данных средств, которое находится в противоречии с интересами его семьи. Тяжелое материальное положение, согласно разъяснениям Пленума, создает такое злоупотребление спиртными напитками или наркотическими ве­ществами, которое влечет за собой непосильные денежные расходы на их приобретение. При этом наличие у других членов семьи заработка или иных доходов не является основанием для отказа в удовлетворении просьбы заявителя, если семья не получает от гражданина, злоупотреб­ляющего спиртными напитками или наркотическими веществами, не­обходимых средств либо вынуждена содержать его полностью или час­тично.

ЛЕКЦИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА.

Юридическое лицо — это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (абз. 1 п. 1 ст. 48 ГК).

Любому юридическому лицу должны быть присущи определенные признаки:

1. Организационное единство. От простой совокупности граждан коллектив юридического лица отличается тем, что он должен быть в необходимой степени организованным, устойчивым. Поставленные перед юридическим лицом задачи предполагают целеустремленность деятельности его членов на выполнение этих задач. Поэтому все дейст­вия лиц, входящих в юридическое лицо, организуются, объединяются такой необходимостью, стабилизируются, упорядочиваются в этом единстве. Структура (внутреннее строение) юридического лица может быть простейшей (в небольших организациях) или сложной (в круп­ных).

2. Имущественная обособленность. Участие юридических лиц в товарно-денежных отношениях имеет смысл лишь тогда, когда их имуще­ство обособлено от имущества других участников этих отношений.

Под имущественной обособленностью нужно понимать отделение имущест­венного комплекса того или иного юридического лица от имущества других юридических лиц и граждан, как входящих, так и не входящих в данное юридическое лицо, от имущества Российской Федерации, её субъектов, муниципальных образований.

3. Самостоятельная имущественная ответственность. Поло­жение любой организации, участвующей в отношениях товарообмена, предполагает обособление не только ее имущественных активов, но и ее долгов. В соответствии с общим правилом, закрепленным в законе (п.1 ст. 48 ГК), юридическое лицо отвечает по своим обязательствам только имуществом, закрепленным за ним без привлечения имущества других юридических лиц, государства, граждан.

4. Способность выступать в гражданском обороте от собст­венного имени. Этот признак имеет двоякое значение. Во-первых, он является как бы итогом, следствием того, что организация обладает тремя первыми признаками (организационным единством, имущест­венной обособленностью, самостоятельной имущественной ответст­венностью). Во-вторых, он имеет и самостоятельное значение. Наличие «собственного имени» является обязательным качеством участника товарооборота, так как позволяет не смешивать его с другими участни­ками, следовательно, обеспечивает индивидуализацию его самого, результатов его деятельности и его имущественной ответственности.

Юридическое лицо считается созданным с момента его государст­венной регистрации (п. 2 ст. 51 ГК); регистрации подлежат все юридические лица; она производится в органах юстиции в порядке, определя­емом законодательством о регистрации юридических лиц. Данные госу­дарственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Нарушение установленного порядка образования юридического лица или несоответствие его учредительных документов закону влечет отказ в государственной регистрации юридического лица. Отказа реги­страции по мотивам нецелесообразности создания юридического лица не допускается. Отказ в государственной регистрации и уклонение от нее могут быть обжалованы в суд (абз. 3 п. 1 ст. 51 ГК).

Подразделения юридического лица, действующие вне места его нахождения, по своему правовому положению могут быть либо его пред­ставительствами, либо филиалами.

Представительство — это обособ­ленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту (например, представительство организации-покупателя вместе прохождения поставщика для принятия и оплаты поставляемого по дого­вору товара — п. 1 ст. 55 ГК).

Филиал — это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции (например, филиал учебного заведения) или их часть, в том числе функции представительства (филиал магазина) — п. 2 ст. 55 ГК.

Как представительства, так и филиалы не являются юридическими лицами, и их руководители действуют от имени юридического лица на основании полученной от него доверенности (абз. 1 п. 3 ст. 55 ГК). Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавших их юридических лиц. Ответственность за их действия несут сами юридические лица, при которых они созданы.

ЛЕКЦИЯ.ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Объектом гражданского правоотношения считают то, по поводу чего оно складывается, или то, на что направлены субъективные права и обязанности его участников. Безобъектных гражданских правоотно­шений не существует.

Объекты гражданских правоотношений служат средством удовле­творения потребностей граждан и юридических лиц.

Насколько широк круг материальных и духовных потребностей участников гражданских правоотношений, настолько многообразен и разнопланов круг объектов гражданских прав.

По своему целевому назначению и правовому режиму они подразде­ляются на следующие группы: вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество, в том числе имущественные права; действия (работы и услуги); информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собствен­ность); нематериальные блага (ст. 128 ГК).

Самым распространенным объектом гражданских прав являются вещи. Как объекты права собственности они предопределяют возник­новение, изменение значительной части гражданских правоотношений.

Вещи — это существующие независимо от субъекта пространст­венно ограниченные предметы и явления материального мира как в их естественном состоянии, так и приспособленные человеком к его по­требностям, признаваемые объективным правом в качестве объектов субъективных прав, в том числе некоторые виды энергии, освоенной человеком (атомная, лучевая, электрическая, тепловая и т.д.).

В зависимости от того, насколько те или иные вещи могут быть вовлечены в гражданский оборот, различают три группы вещей: свобод­но обращающиеся, ограниченные в обращении и полностью изъятые из оборота.

Свободное обращение объектов гражданских прав является общим правилом, в то время как ограничение оборотоспособности, тем более изъятие из оборота — исключение из этого правила. Такое решение является чисто юридическим.

Ограничение в обращении может быть обусловлено рядом обстоя­тельств: в силу большого значения ряда объектов в сфере экономики страны; в силу соображений общественной и государственной безопас­ности; в силу иных государственных и общественных интересов.

ГК особо выделяет в качестве ограниченных в оборотоспособности землю и другие природные ресурсы. Эти объекты могут отчуждаться или иным способом переходить от одного лица к другому только в той мере, в какой оборот таких объектов допускается законами о земле и других природных ресурсах (п. 3 ст. 129). В частности, лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, от­давать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте (п. 1 ст. 260 ГК).

Ограничены в обороте и валютные ценности. В целях обеспечения стабильности отношений собственности в сфере культуры ограничены в обороте предметы антиквариата.

В силу соображений общественной и государственной безопасности такие объекты, как оружие, сильнодействующие яды и т.п. могут при­обретаться и отчуждаться только в специально установленном порядке. Лицензия выдается органом внутренних дел по месту жительства граж­данина сроком на пять лет и является одновременно разрешением на хранение и ношение оружия. Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие могут приобретать граждане РФ, имеющие охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.

Изъятыми из оборота считаются те вещи, по поводу которых не могут заключаться никакие гражданско-правовые сделки. К таким вещам относятся объекты государственной собственности, находящие­ся в общественном пользовании: земля, недра, воды, леса, ископаемые, энергетические и иные ресурсы. Не могут быть предметом гражданско-правовых сделок вещи, запрещенные действующим законодательст­вом, например, порнографические издания, приспособления для неко­торых азартных игр, поддельные денежные знаки и платежные докумен­ты, самодельные наркотические вещества.

Характерным признаком недвижимых вещей первой группы являет­ся то, что они прочно связаны с землей и перемещение без несоразмер­ного ущерба их назначению невозможно. В ст. 130 ГК дается примерный перечень недвижимых вещей — это земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.

Ко второй группе недвижимых вещей относятся подлежащие госу­дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

Осуществление правомочия использования в отношении некоторых вещей может повлечь за собой появление новых вещей — плодов, продукции, доходов.

Плоды — результат естественного органического развития как оду­шевленных (животные), так и неодушевленных вещей (урожай фрукто­вых деревьев, приплод скота, животных, молоко, яйцо птицы и т.п.).

Продукция — результат производительного использования вещи (в процессе производства на предприятии) в виде окончательного резуль­тата производственного цикла, полуфабриката, сырья для дальнейшего производства.

Доходы — денежные поступления от вещи, вовлеченной в граждан­ский оборот (арендная плата, проценты по вкладу в банке и т.п.).

В соответствии со ст. 136 ГК РФ поступления, полученные в резуль­тате использования имущества (плоды, продукция, доходы) принадле­жат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или догово­ром об использовании этого имущества.

Объектами интеллектуальной собственности являются результаты интеллектуальной деятельности. К их числу относят произведения ли­тературы, науки и искусства, объекты так называемых смежных прав (фонограммы, исполнения, постановки, передачи организаций эфирно­го или кабельного вещания), промышленной собственности (изобрете­ния, полезные модели, промышленные образцы), приравненные к ним — товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров, программы для электронных вычислительных машин и баз данных, типологии интегральных микросхем, фирменные наименования и др.

Деньги как законное платежное средство (ст. 140 ГК) представляют собой своеобразный объект гражданских правоотношений. Их цен­ность определяется в зависимости не от количества бумаги или металла, в которых они воплощены, а от того, каково их достоинство. Деньги относятся к категории делимых вещей.

Это родовые, практически полностью обезличенные вещи, всеоб­щее платежное средство, с которым имеют дело все субъекты имуще­ственных правоотношений.

Ценная бумага — это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК).

В гражданском праве термин «имущество» может иметь различное значение.

Чаще всего под имуществом подразумеваются определенные пред­меты (вещи), совокупность предметов, обладающих потребительской стоимостью. Например, по договору аренды одно лицо обязуется предо­ставить другому лицу имущество во временное пользование (ст. 606 ГК). Очевидно, что здесь под имуществом следует иметь в виду только предметы в натуре, обладающие полезными свойствами, которые хочет извлечь арендатор.

Иногда понятие «имущество» охватывает более широкий круг объ­ектов — не только предметы в натуре, но и особый вид предметов — деньги, ценные бумаги. Обычные вещи обладают полезностью в силу собственных свойств, а деньги — в силу общественных свойств.

ЛЕКЦИЯ. СДЕЛКИ

Сделки являются наиболее распространенным основанием возникновения гражданских прав и обязанностей, поэтому они занимают особое место в системе юридических фактов гражданского права. В Гражданском кодексе им посвящена специальная глава 9 (ст. 153—181).

В юридической литературе проблеме сделок посвящено множество статей и монографий.

Действующее гражданское законодательство (ст. 153 ГК) содержит определение сделки: сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Исходя из данного определения в науке гражданского права принято выделять четыре признака сделки. Сделка характеризуется как:

1) юридический факт;

2) правомерное юридическое действие;

3) волевой акт, в котором проявляется воля лица, совершающего действие;

4) действие, характеризующееся особой направленностью — установлением, изменением и прекращением прав и обязанностей.

Воля рассматривается как элемент (составная часть) сделки наряду с такими элементами, как субъекты, объекты, волеизъявление, содержание, форма, основание (правовая цель) сделки. Воля — это субъективный элемент сделки, желание совершить сделку. Она формируется под влиянием различных обстоятельств, важнейшие из которых определяются материальными и духовными потребностями. Люди осознают возникшие у них потребности и стремятся их удовлетворить, прибегая к различным средствам, в том числе к сделкам.

В ряде случаев, предусмотренных законодательством России (п. 3 ст. 158 ГК), воля субъекта может быть выражена молчанием. В таких случаях субъект ведет себя пассивно, молчит и никаких действий на предпринимает. Однако сама пассивность, молчание рассматриваются как способ волеизъявления.

В юридической литературе обращено внимание на недопустимость смешения правового результата, к которому стремятся лица, совершающие сделку, и цели сделки — намерения лиц достигнуть этого результата, ибо намерение достигнуть предусмотренного сделкой правового результата и есть признак и элемент сделки. Сам же правовой результат находится за пределами сделки, не является ее элементом и есть лишь следствие, вызываемое сделкой'. Цель сделки следует отличать от мотива. Мотив — это то, что побуждает человека к действию. Мотив не является элементом сделки.

Сделки следует также отличать от административных актов. Если сделки совершаются субъектами гражданского права по их воле, то административные акты, адресованные конкретным субъектам, порождают между ними гражданские правоотношения независимо от их же­лания вступить в это правоотношение. Сделка как правомерное действие отличается от юридического факта — правонарушения.

Действующее гражданское законодательство и наука гражданского права проводят определенную классификацию сделок, подразделяя их на отдельные виды, что имеет большое теоретическое и практическое значение. В основу классификации могут быть положены различные критерии, признаки, характеризующие тот или иной вид сделок. Такими критериями являются, например, число сторон, участвующих в сделке, соотношение прав и обязанностей сторон, участвующих в сделке, соотношение прав и обязанностей сторон по сделке, момент заключения сделки, значение оснований сделки для ее действительности и т.д.

Пункт 1 ст. 154 ГК предусматривает, что сделки могут быть двусторонними, многосторонними (договоры) и односторонними, т.е. в данном случае классификация договоров проводится по числу сторон, необходимых для совершения сделок.

С учетом момента, к которому приурочивается возникновение сде­лок, они разграничиваются на консенсуальные и реальные. В тех слу­чаях, когда для совершения сделок достаточно волеизъявления, они называются консенсуальными. Если же для совершения сделки кроме волеизъявления требуется еще и передача вещи, то такая сделка называется реальной. Только после передачи вещи сделка считается совершенной и возникают права и обязанности у сторон.

Существует подразделение сделок на каузальные и абстрактные. Такая классификация проводится по значению основания сделки для ее действительности. Основанием сделки признается та правовая цель, для достижения которой сделка совершается.

Достичь поставленных сделками целей — правовых последствий можно лишь в том случае, если они будут удовлетворять предъявляе­мым к ним требованиям, условиям, т.е. если они будут действитель­ными.

Все условия действительности сделок принято делить на четыре группы. Первую группу требований или условий действительности сделок составляют условия, относящиеся к содержанию сделки.

Вторую группу составляют условия, относящиеся к участникам сделки. Для того чтобы сделка была действительной и достигла опреде­ленных юридических последствий, она должна быть совершена лицом правоспособным.

Третью группу составляют условия, касающиеся субъективной стороны сделки. От участника сделки требуется, чтобы он имел серьез­ное намерение достичь правового результата.

Четвертая группа условий касается соблюдения требований в отношении формы сделки. Сделка должна быть облечена в определен­ную форму, устанавливаемую в ряде случаев законом или сторонами, если форма не устанавливается законом.

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соот­ветствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмот­рены, наступают последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (п. 1 ст. 162ГК).

Статьи 166—168 ГК устанавливают общие правила о недействи­тельности сделок. Эти правила носят императивный характер: они никем не могут изменяться. Если, например, суд рассматривает кон­кретный гражданско-правовой спор, то они не вправе отступать от этих общих правил и признавать сделку действительной, хотя она не отвечает требованиям закона.

Законодательством, несмотря на наличие общих правил, предусмот­рены специальные случаи признания сделок недействительными. Речь идет о конкретных сделках, закрепленных ст. 169 ГК, которая предус­матривает недействительность сделки, совершенной с целью, против­ной основам правопорядка и нравственности. Законодательством обо­значены и другие случаи признания недействительными сделок (ст. 170—180 ГК).

Недействительные сделки делятся на две группы: первую группу составляют абсолютно недействительные, или ничтожные, сдел­ки, вторую — относительно недействительные, или оспоримые, сделки.

ЛЕКЦИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

Дееспособный субъект гражданского права, как правило, самосто­ятельно осуществляет права и исполняет обязанности. Однако нередки случаи, когда при реализации своей правоспособности или осуществле­нии своих субъективных прав и обязанностей, в силу тех или иных обстоятельств, он лишен способности или возможности совершать те или иные юридические действия.

Эти обстоятельства могут быть правовыми и фактическими.

Правовыми обстоятельствами считаются те, которые в силу закона не позволяют субъектам права принять личное участие в том или ином гражданско-правовом отношении (недееспособным лицам, несовер­шеннолетним в возрасте до 14 лет).

Фактические обстоятельства не указаны в законе, но препятству­ют субъекту своими действиями приобретать права и осуществлять обязанности (командировка, занятость, болезнь, юридическая неосве­домленность и т.п.).

Субъектный состав представительства охватывает три категории лиц: представляемый, представитель, третье лицо.

Представляемый — это лицо, нуждающееся в оказании ему помо­щи в приобретении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей путем совершения юридических действий.

Представитель — это лицо, юридическими действиями которого приобретаются, изменяются или прекращаются права и обязанности для представляемого по отношению к третьим лицам.

Третье лицо — гражданин или организация, с которым вследствие действий представителя возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности у представляемого.

Граждане вправе осуществлять функции представителя, как прави­ло, по достижении совершеннолетия (полностью дееспособные).

В виде исключения представителем может быть лицо, достигшее трудового совершеннолетия (16-летнего возраста).

Законодателем предусмотрен ряд случаев, когда те или иные лица не могут выступать в качестве представителей.

Представитель всегда действует от имени представляемого, он не является стороной в сделке, совершаемой для представляемого, своими действиями создает права и обязанности не для себя, а для представля­емого.

Представителя необходимо отличать от органа юридического лица, который является структурным подразделением в составе юриди­ческого лица и в наделении представительскими полномочиями для совершения сделок не нуждается.

Таким образом, представительство можно охарактеризовать как. правоотношение (внутреннее), в силу которого юридичес­кая деятельность одного лица в пределах полномочия создает, изменяет или прекращает права и обязанности для другого лица в новом правоотношении (внешнем). Правовые отношения для представляемого в результате деятельности представителя возникают лишь в тех случаях, когда представитель действует в пределах представ­ленных ему полномочий.

Представительство по доверенности возникает по воле представля­емого. Полномочия представителя в этих случаях определены особым документом — доверенностью. Доверенность порождает полномочие сразу в момент подписания, а если для нее требуется особая форма — то с момента оформления.

Представительские полномочия могут возникнуть у граждан, приня­тых на работу на предприятия сферы оказания услуг. Это представи­тельства продавца, кассира, приемщика багажа, работника ателье, официанта ресторана и т.д. Эти работники совершают договоры опре­деленных видов от имени организации, где они работают. Для осущест­вления функции представителя им не нужно особой доверенности, их полномочия подтверждаются обстановкой, в которой они совершают юридические действия. Указанные работники должны рассматриваться в качестве представителей лишь при условии выполнения ими своих обязанностей в соответствующей обстановке (во время пребывания за прилавком, за кассой и т.п.). Если продавцу будет поручено за купить для магазина инструмент, оборудование и т.п., то он может совершить такую покупку лишь при наличии доверенности.

От оснований возникновения полномочия следует отличать основа­ния возникновения представительства. В основу классификации оснований представительства должно быть положено общее деление юридических фактов на события и юридичес­кие действия. Такая группировка оснований представительства имеет определенный смысл. В одних случаях представительство возникает независимо от воли представляемого, в других — устанавливается по воле представляемого. Исходя из таких различий в основаниях предста­вительства, можно подразделить его на два вида: представительство, вытекающее из закона (законное или обязательное) и основанное на договоре (договорное или добровольное).

Доверенность — это документ, выдаваемый представителю в целях определения характера и объема предоставляемых ему полномочий (в буквальном изложении ст. 185 ГК — письменное уполномочие, выда­ваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьи­ми лицами). Когда доверенность выдана, представитель и представляе­мый именуются: поверенный и доверитель.

Этот документ может быть как в форме собственно доверенности, так и в форме письма, телеграммы, факса, препоручительного индосса­мента (абз. З п. З ст. 146 ГК) и т. п. (в случаях, не требующих нотариаль­ного удостоверения).

Главное, чтобы в нем, как и в любой сделке, были указаны: а) доверитель; б) поверенный; в) объем и характер полномочий поверен­ного; г) дата выдачи доверенности; д) подпись доверителя.

По содержанию и объему полномочий различают два вида доверен­ности: общую и специальную.

Общая (генеральная) доверенность определяет полномочия на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий (на управление имуществом гражданина, руководителю филиала юриди­ческого лица).

Специальная доверенность выдается для совершения однородных действий (на распоряжение вкладом, на вождение автомобиля, на веде­ние судебных и арбитражных дел).

ЛЕКЦИЯ. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Собственность основана на разли­чении понятий «моего» и «твоего». На одной стороне находится собст­венник, относящийся к вещи, как к своей, на другой— несобственники, т.е. все третьи лица, которые относятся к ней, как к чужой, и должны воздерживаться от посягательств на чужую вещь. Следовательно, собственность — отношения между людьми по поводу вещей.

Отношения собственности — это материальные, экономические от­ношения, складывающиеся в целом независимо от воли и сознания людей. Но поскольку в эти отношения вступают люди, имеющие созна­ние и волю, конкретные экономические отношения становятся волевы­ми. Отношения собственности представляют собою единство матери­ального содержания и волевого опосредствования.

Объектами экономических отношений собственности являются средства производства и предметы потребления. Содержание этих отношении составляют экономические категории владения, пользования и распоряжения, выражающие каждая определенную сторону отноше­ний собственности.

Владение означает состояние нахождения (закрепленности) средств и продуктов труда у определенного лица или коллектива. Владение — хозяйственное господство собственника над вещью — выражает стати­ку отношений собственности.

В пользовании выражается производительное или личное потребле­ние средств и продуктов производства в целях удовлетворения соответ­ствующих потребностей, извлечение из вещи ее полезных свойств.

Распоряжение в экономическом смысле означает совершение соб­ственником актов по реализации и обмену вещей, перенесение их из одного состояния в другое, совершение в отношении вещи актов, опре­деляющих ее судьбу.

Собственность как экономическая категория не совпадает с поняти­ем права собственности, в котором экономические отношения получа­ют юридическое выражение.

Собственность как экономическая категория возникает вместе с человеческим обществом. Правовое закрепление эти отношения полу­чают значительно позднее, с появлением государства и права. Господ­ствующий класс, собственник основных средств производства закреп­ляет и обеспечивает правовыми нормами и принудительной силой своей политической организации — государства выгодные для него отноше­ния собственности.

Различают право собственности в объективном смысле и право собственности в субъективном смысле.

Право собственности в объективном смысле — это совокупность правовых норм, закрепляющих и охраняющих отношения по присвоению (принадлежности) средств и продуктов производства и обеспечи­вающих собственнику (индивиду или коллективу) право владения, поль­зования и распоряжения имуществом.

Право собственности о субъективном смысле, всегда принадлежит определенному лицу (или группе лиц) и относится к конкретному имуществу. Субъективное право собственности может возникнуть лишь при наличии определенных юридических фактов: купли-продажи, изго­товления новой вещи, принятия наследства, получение дара и т.д.

Правоотношение собственности, как и любое другое правоотноше­ние, складывается между субъектами, имеет объекты и содержание.

Субъектами правоотношения собственности выступают граждане, юридические лица, коммерческие и некоммерческие организации, Рос­сийская Федерация, субъекты Российской Федерации, городские и сельские поселения и другие муниципальные образования.

Правоотношение собственности имеет известную структурную осо­бенность. Любое другое гражданское правоотношение существует как отношение между конкретными субъектами, в правоотношении же соб­ственности конкретным, определенным является лишь управомоченный субъект — собственник. На стороне обязанного субъекта выступа­ет неопределенное множество. Все и каждый в отдельности обязаны воздерживаться от нарушения права собственности.

Объектами права собственности могут быть средства и продукты производства, любые предметы материального мира — вещи, ценные бумаги, денежные знаки и т.д. Личные нематериальные блага — жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и т.д., результаты творческой интеллектуальной деятельности человека — произведения литературы, науки, искусства, открытия, изобретения, рационализа­торские предложения и т.д. не могут находиться в собственности. Одна­ко материальные предметы, в которых это творчество воплощено (кар­тины, рукописи, изобретенная машина, скульптура и т.д.), могут быть объектами права собственности наравне с другими вещами.

Объектами правоотношения собственности могут быть лишь вещи, определяемые индивидуальными признаками. Родовые вещи могут стать объектами права собственности лишь после обособления ка­кой-то части из массы вещей того же рода.

Содержание права собственности составляет субъективное право собственника и соответствующая этому праву обязанность всех других воздерживаться от нарушений его правомочий. Субъективное право собственности означает обеспеченную зако­ном меру дозволенного поведения собственника по владению, пользо­ванию и распоряжению вещами.

Правомочие владения это юридически обеспеченная возмож­ность непосредственного господства над вещью. Владеть — означает держать вещь в своих руках, в своем хозяйстве, в местах своего пребы­вания. Владение может отделяться от собственника и принадлежать другому лицу. Владение несобственника может быть законным и неза­конным.

Владение собственника является первоначальным, владение других лиц — производным.

Правомочие пользования тесно связано с правомочием владения. Пользование вещью означает получение связанных с нею выгод и удов­летворение с ее помощью производственных или потребительских нужд, получение плодов, доходов, эксплуатация вещи в соответствии с ее социально-хозяйственным назначением.

Право пользования вещью также может отделяться от собственни­ка. По договору с собственником оно может быть передано другому лицу временно (ст. 275 ГК) или даже бессрочно (ст. 10 ЖК).

Правомочие распоряжения — возможность определять юридичес­кую и фактическую судьбу вещи, т.е. совершать действия, направлен­ные на установление, изменение или прекращение права собственнос­ти. Объем правомочий по распоряжению имуществом зависит как от субъектного состава, т.е. оттого, кто является собственником, так и от объекта, находящегося в распоряжении.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Норме ст. 8 Конституции РФ соответствует ст. 212 ГК.

Закон называет лишь основные формы собственности, не считая этот перечень исчерпывающим и допуская возможность образования и иных форм собственности.

В составе частной собственности различается собственность граж­дан и юридических лиц. В составе государственной — федеральная соб­ственность, собственность субъектов Российской Федерации (респуб­лик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов).

Субъектами муниципальной собственности выступают городские и сельские поселения, а также иные муниципальные образования.

Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности (абз. 2 п. 2 ст. 212 ГК).

ЛЕКЦИЯ.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Обязательство представляет собой гражданское правоотношение, в котором одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия (передать вещь, выполнить работу, оказать услуги и др.), а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК).

Обычно каждая сторона в обязательстве имеет и права, и обязанности, поэтому должник, исполнив свою обязанность (передав вещь кредитору), становится кредитором. Он вправе требовать уплаты ему стоимости переданного имущества. Таким образом, в одном обязательстве каждый субъект выступает и на стороне должника, и на стороне кредитора.

Объектом обязательства всегда будут правомерные действия договору купли-продажи продавец обязан совершить действия передаче вещи, покупатель обязан принять вещь, оплатить ее стоимость.

Как правило, на должнике лежит обязанность совершить активные действия. Однако в некоторых обязательствах на должнике лежит пассивная обязанность — несовершение запрещенных действий. Так, за­ключив договор имущественного найма, наниматель обязуется исполь­зовать имущество по назначению, не портить его, не переоборудовать без разрешения наймодателя.

Обязательство — сложное правоотношение. Должник обязан со­вершить ряд действий. Эти действия всегда конкретны.

Обязательство обладает рядом характерных признаков:

а) Обязательство является относительным правоотношением, здесь стороны точно определены. Конкретному управомоченному лицу (лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (лица).

б) В отличие от вещного права (права собственности), где правомо­чия владения, пользования и распоряжения вещью осуществляет сам собственник, в обязательстве кредитор реализует свои правомочия (право на получение стоимости проданной вещи) посредством действия должника. Можно сказать, что кредитору принадлежит право на действие другого лица — должника.

в) Надлежащее исполнение обязательств обеспечивается мерами государственного принуждения, содержащимися в санкциях. К таким мерам воздействия на нарушителя относятся взыскание убытков, неус­тойки (ст. 394 ГК).

г) Для обязательств характерна исковая форма защиты нарушенных прав. В процессе рассмотрения иска реализуются установленные зако­ном или договором санкции. Исковую защиту признают формой приве­дения санкций в действие.

Обязательственное право представляет собой совокупность право­вых норм, регулирующих имущественные отношения путем установле­ния правовой связи между конкретными субъектами обязательства.

Обязательственное право регулирует отношения между организа­циями в сфере предпринимательской деятельности по поводу приобре­тения имущества в собственность (купля-продажа, поставка), во вре­менное пользование (аренда), производства работ и оказания услуг (подряд, перевозка) и др.; отношения, возникающие с участием граждан при продаже товаров, оказании услуг, приобретении и пользовании жилым помещением и др. Особую часть обязательственного права со­ставляют нормы, предусматривающие условия и порядок возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями, возврат неоснова­тельно приобретенного либо сбереженного имущества за счет другого лица.

Содержание обязательства, как и любого правоотношения, состав­ляют права и обязанности сторон. Здесь особенно четко проявляется единство прав и обязанностей. В любом обязательстве праву одной стороны соответствует обязанность другой (подрядчик обязан постро­ить объект, заказчик вправе требовать совершения этих действий). Кредитор может требовать совершения только тех действий, которые должник обязан исполнить.

В большинстве своем обязательства представляют собой имущест­венные отношения, в которых действия должника направлены на пере­дачу имущества, выполнение работ, уплату денежной суммы и т.п., т.е. на удовлетворение имущественных интересов граждан и организаций (ст. 307ГК РФ).

Субъектами обязательств могут быть граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль­ные образования. Каждый из них может выступать на стороне должника и на стороне кредитора.

Обычно на каждой стороне обязательства выступает одно лицо, однако закон допускает участие на одной или обе их сторонах нескольких лиц. Такие обязательства называют обязательствами со множествен­ностью лиц. Наличие нескольких лиц на стороне кредитора образует активную множественность. Так, при покупке жилого дома нескольки­ми лицами у всех покупателей возникает право требовать передачи им дома (части его).

Участие в обязательстве нескольких лиц на стороне должника обра­зует пассивную множественность. Например, лица, причинившие вред, выступают в качестве должников в этом обязательстве.

Множественность лиц возможна одновременно и на стороне должника, и на стороне кредитора (несколько продавцов и несколько покупателей в одном договоре купли-продажи).

ЛЕКЦИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установле­нии, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).

Он возникает всегда в результате выражения воли двумя или несколькими лицами. Волеизъявление указанных лиц должно быть взаимно согласованным. Однако договором является не любое соглашение лиц, а только такое, которое специально направлено на то, чтобы вызвать юридические последствия, т.е. на возникновение, регу­лирование, изменение или прекращение гражданских прав и обязан­ностей. В связи с этим соглашение двух или более лиц, например, о посещении театра, музея, выставки не может рассматриваться в каче­стве гражданско-правового договора, поскольку оно не направлено на достижение определенного правового результата, возникновение юри­дических прав и обязанностей. Соглашение же двух лиц о купле-прода­же, ремонте, строительстве дома является договором, так как в этом случае продавцом и покупателем, подрядчиком и заказчиком устанав­ливаются права и обязанности, регулируемые нормами гражданского законодательства.

Договор — это юридический факт, порождающий, изменяющий или прекращающий гражданские права и обязанности. Но в отличие от других юридических фактов (например, событий, причинения вреда и т.д.), которые влекут только установление, изменение или прекраще­ние гражданских правоотношений, договор, кроме того, непосредствен­но и регулирует в соответствии с законом и соглашением сторон пове­дение сторон, определяет их права, обязанности и ответственность.

Договор — разновидность сделки, одно из наиболее распространен­ных оснований возникновения обязательств. Сделка — более широкое понятие, чем договор. Любой договор — всегда сделка. Однако не вся­кая сделка является договором. Только двусторонняя или многосторон­няя сделка, в которой происходит взаимное согласование волеизъявле­ния двух или более лиц, будет договором. Например, завещание, отказ от наследства— сделки, но не договоры, поскольку в обоих случаях выражена воля одного лица.

На договор как разновидность сделок распространяются положения гражданского законодательства о сделках (об условиях действительнос­ти, форме сделок, последствиях признания их недействительными и некоторые другие).

Договор является наиболее распространенным основанием возник­новения большинства гражданско-правовых обязательств.

Это основной документ, определяющий предмет, цену, срок испол­нения обязательств, права и обязанности, ответственность сторон по поставке всех видов продукции, в том числе для государственных нужд, контрактации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст­вия, капитальному строительству, снабжению энергией и газом, пере­возке на всех видах транспорта, выполнению научно-исследователь­ских, конструкторских, проектно-изыскательских работ, оказанию раз­личных услуг и др.

Вследствие большого разнообразия договоров в гражданском праве возникает необходимость в их классификации. Классификация догово­ров проводится по различным признакам, которые, как правило, за­креплены в законе. К ним относят: основания, момент возникновения договора, характер распределения прав и обязанностей, возмеэдность и др.

1. В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между сторонами договоры делятся на односторонние и двусторонние или взаимные.

Односторонним признается договор, в котором у одной стороны имеются только права, а у другой стороны— лишь обязанности, К таковым относится договор займа, в силу которого должник имеет толь­ко обязанность вернуть долг, а кредитор— право требовать этого.

Двусторонним называется договор, в котором каждая из сторон имеет права и обязанности. Здесь обе стороны выступают одновремен­но в качестве должника и кредитора. Например, по договору купли-про­дажи продавец обязан передать проданную вещь покупателю, но имеет право требовать от последнего уплаты денег за нее, а покупатель обязан уплатить ее стоимость и вправе требовать передачи вещи. Большинство договоров являются двусторонними (купля-продажа, имущественный наем, поставка, контрактация, подряд, перевозка и др.).

2. По характеру возникающих правоотношений различают договоры возмездные и безвозмездные.

Возмездный — это договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязан­ностей (например, деньги за переданную вещь, выполненную работу, оказанную услугу, за другое имущество взаимен переданного). Боль­шинство договоров возмездные, что объясняется использованием в нашем обществе товарно-денежных отношений (п. 1 ст. 423 ГК).

Безвозмездный — это договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления (п. 2 ст. 423 ГК). К безвозмездным относятся, например, договор дарения, безвозмездного пользования имуществом, в некоторых случаях — хранения.

3. По моменту возникновения прав и обязанностей различают догово­ры консенсуальные и реальные.

Консенсуальный — это договор для заключения которого достаточ­но одного соглашения сторон, права и обязанности по которому возни­кают с момента достижения соглашения сторон (например, купля-про­дажа, имущественный наем, подряд и др.).

Реальный — это договор, права и обязанности по которому устанавливаются только с момента передачи вещи или для возникновения ко­торого, кроме соглашения сторон, необходима и передача вещи (напри­мер, договор займа, хранения с участием граждан).

4. Потому, в чьих интересах заключается договор, различают договоры в интересах его сторон и в пользу третьего лица.

По первому договору, а их подавляющее большинство, права и обя­занности возникают только у сторон, заключивших его, независимо от того, кто будет принимать его исполнение — сторона по договору или по ее указанию другое лицо.

Договор в пользу третьего лица — это договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (п. 1 ст. 430 ГК).

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) – ст. 454 ГК РФ.

Договор купли-продажи – один из древнейших гражданско-правовых договоров. Его роль в современных условиях существенно возрастает.

Этот договор регулируется ст. 454-566 ГК РФ. Но в них содержатся лишь общие положения о купле-продаже. К купле-продаже валютных ценностей и ценных бумаг общие нормы о купле-продаже применяются при условии, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами об этих видах купли-продажи. Специальному правовому регулированию подвергнуты купля-продажа в кредит, купля-продажа недвижимости, розничная купля-продажа и др. Поэтому рассматриваемый договор, кроме ГК РФ, регулируется также многочисленными специальными нормативными актами, в числе которых – Закон о защите прав потребителей и большое число актов Правительства РФ и ведомственных актов.

К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, продажа недвижимости, продажа предприятий) общие положения, содержащиеся в параграфе 1 главы 30 ГК РФ, применяются при условии, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров (п. 1, ст. 454 ГК РФ).

Характерные черты договора купли-продажи:

  1. На его основе происходит передача имущества от одного субъекта к другому в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление.

  2. Передача эта производится возмездно.

Данный договор заключается по усмотрению сторон.

Купля-продажа за наличный расчет может быть совершена в устной форме на любую сумму. Иногда в удостоверение заключенного договора продавец выдает покупателю товарный или кассовый чек или справку-счет. Но это не рассматривается как письменная форма договора. Купля-продажа в кредит, купля-продажа с условием, что расчеты за купленную вещь осуществляются безналичным способом, требует письменной формы. Купля-продажа недвижимости (земельного участка, здания, сооружения) не требует нотариальной формы, но должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке.

В договоре купли-продажи существенным и являются условия о его предмете и цене. Предметом купли-продажи чаще всего являются вещи, не изъятые из гражданского оборота.

Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не следует из характера товара. Условие договора купли-продажи товара о его предмете считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 2 и 3 ст. 455 ГК РФ).

Количество товара, подлежащего передаче покупателю, указывается в договоре в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть установлено также посредством указания порядка его установления.

Условие о количестве товара для договора купли-продажи является существенным: если оно не определено тем или иным способом, договор не считается заключенным (ст. 465 ГК РФ).

Предметом купли-продажи могут быть также валютные ценности и ценные бумаги.

Продаваемая вещь может быть как индивидуально-определенной, так и определяемой родовыми признаками.

Другим существенным условием договора купли-продажи является цена его предмета. Цена устанавливается соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях цена в договоре устанавливается с учетом ее нормативного регулирования.

За нарушение условий договора купли-продажи стороны несут гражданско-правовую ответственность. Как уже упоминалось, одной из основных обязанностей продавца является передача товара в собственность, хозяйственное ведение или в оперативное управление покупателя. Если продавец уклоняется от исполнения этой обязанности, то покупатель вправе требовать через суд передачи ему купленной индивидуально определенной вещи и возмещение убытков, понесенных от нарушения договора, либо отказаться от договора и потребовать возмещения убытков (ст. 463 ГК РФ)

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА (АРЕНДЫ)

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество во временное владение и пользование либо во временное пользование за плату.

Продукция, плоды и иные доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью (п. 1 ст. 606 ГК РФ).

В законодательстве, договорной практике, в практике судов договор аренды нередко именуют договором имущественного найма или прокатом. Все эти термины однозначны.

Предметом договора аренды (имущественного найма) могут быть лишь вещи индивидуально определенные. По договору аренды арендателю по окончании срока его действия должно быть возвращено то же самое имущество, которое было передано арендатору, а это невозможно, если предмет аренды определен родовыми признаками.

Предоставляемые в пользование вещи должны быть рассчитаны на более или менее длительный срок их использования. Поэтому в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи) (п. 1 ст. 607 ГК РФ).

Не могут быть предметом аренды вещи, потребляемые при однократном акте пользования (продукты питания, горючее для транспортных средств и т.п.), так как такое имущество после его использования не может быть возвращено арендодателю.

В договоре аренды должен быть точно определен его предмет: наименование, характеристика, качество, индивидуализирующие признаки (например, номер), а для недвижимости – местонахождение и другие признаки, позволяющие точно установить предмет договора и его состояние ко времени заключения договора. Если эти требования не удовлетворены (не соблюдены), договор аренды не считается заключенным.

Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которых в аренду не допускается или ограничивается. Кроме того, законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других природных объектов.

Наибольшее сходство договор аренды имеет с договором о безвозмездном пользовании имуществом. Но между ними есть и немалые различия, обусловленные тем, что первый возмезден, в то время как второй является безвозмездным.

По договору имущественного найма нанимателю, как правило, кроме правомочия пользования, передается и право владения нанятым имуществом. Однако возможны случаи, когда передается только пользование вещью, в то время как сама вещь остается во владении арендодателя.

Сторонами в договоре аренды являются арендодатель и арендатор. Арендодателем может быть либо собственник отдаваемого в аренду имущества, либо лицо, уполномоченное на это законом или собственником (ст. 608 ГК).

Срок в этом договоре имеет очень большое значение. По общему правилу стороны устанавливают срок аренды при заключении договора. Срок пользования имуществом может быть определенным (устанавливается посредством указания календарной даты или периода времени), или неопределенным.

Если договор аренды заключен без указания срока, он считается заключенным на неопределенный срок, и каждая из сторон вправе отказаться от него в любое время, предупредив об этом другую сторону за 1 месяц, и при найме недвижимого имущества – за 3 месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.

Договор аренды может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. Ст. 609 ГК РФ установлено, что договор найма между гражданами на срок более 1 года требует письменной формы. Письменная форма необходима независимо от срока договора, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом. Если по договору аренды предусмотрен в дальнейшем переход арендованного имущества в собственность арендатора, такой договор заключается в форме, установленной для договора купли-продажи (ст. 609 ГК РФ).

Договор аренды является двухсторонним, возмездным и консенсуальным. На основании этого договора права и обязанности приобретают обе его стороны.

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка грузов, пассажиров, багажа осуществляется железнодорожным, морским, речным (внутренним водным), воздушным и автомобильным транспортом на основании договора перевозки. Обязательства по перевозкам регулируются ГК РФ (Глава 40, ст. 784-800), но лишь в самых общих чертах.

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по договору перевозки в значительной мере определяются транспортными кодексами и уставами, иными правовыми актами и правилами, установленными в соответствии с указанными нормативными актами. Основная масса нормативного материала транспортного права содержится в специальных нормативных актах: транспортных уставах и кодексах.

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон, если в ГК РФ, транспортными кодексами и уставами, иными законами и издаваемыми в соответствии с нами правила не установлено иное (ч. 2 п.2 ст.784 ГК РФ). Сделанная в этом абзаце оговорка существенно ограничивает действие самого правила. Фактически это правила применяются, когда перевозчиком выступает гражданин или юридическое лицо, не являющееся транспортной организацией.

Большинство норм транспортного права являются императивными и содержащиеся в них правила не могут быть изменены соглашением сторон. Это обусловлено техническими и технологическими особенностями транспорта и необходимостью обеспечения безопасности перевозок.

Вследствие указанных причин подавляющее большинство договоров перевозки являются договорами присоединения.

Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки. В законе даны различные определения договора перевозки. В законе даны различные определения договора перевозки грузов и договора перевозки пассажиров и багажа.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установить плату.

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной, коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим уставом или кодексом (ст. 785 ГК РФ).

Среди иных документов, подтверждающих заключение договора перевозки, могут быть названы: дорожная ведомость (в ней повторяются сведения, содержащиеся в накладной) и грузовая квитанция (на железнодорожном транспорте).

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа – также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа – и за провоз багажа.

Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа – багажной квитанцией. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами (п. 1 ст. 786 ГК РФ).

Из этих определений видно, что договор перевозки груза и договор перевозки багажа и пассажиров являются разновидностями единого договора перевозки.

Сторонами в обязательстве по перевозке являются перевозчик и грузоотправитель или пассажир. В качестве третьего лица в отношениях по перевозке может выступать грузополучатель.

Перевозчиками чаще всего выступают транспортные предприятия. Их принято называть транспортными организациями общего пользования. Перевозка признается осуществляемой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданной этой организации осуществляется перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению гражданина или юридического лица.

Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором (ст. 789 ГК РФ). Транспортными организациями общего пользования в настоящее время следует считать железные дороги, входящие в общую сеть железных дрог, автотранспортные предприятия, указанные в ст. 4 УАТ, а также водные и воздушные транспортные организации общего пользования.

Перевозки разнообразны и классифицируются по различным признакам.

По видам транспорта различаются перевозки:

  1. Железнодорожные;

  2. Морские;

  3. По внутренним водным путям;

  4. Воздушные;

  5. Автомобильные.

По предмету перевозки:

  1. грузовые;

  2. пассажиров и багажа;

  3. почты.

Железнодорожные перевозки различаются на:

а) местные (между станциями одной железной дороги);

б) прямые (между станциями разных железных дорог);

в) смешанные (разными видами транспорта по одному транспортному документу).

Морские перевозки различаются на:

  1. каботажные;

  2. в заграничном сообщении.

Каботажные делятся на перевозки в большом и малом каботаже. Кроме того, морские перевозки делятся:

  1. перевозки по коносаменту;

  2. перевозки по договору фрахтования (чартеру).

Договор перевозки в большинстве случаев заключается в устной форме или конклюдентными действиями и сопровождается выдачей транспортных документов (накладной, коносамента др.) о чем уже упоминалось. Транспортное законодательство подробно регулирует порядок заключения договора перевозки.

Договор перевозки – двухсторонний, возмездный, чаще всего – реальный, т.е. такой, по которому права и обязанности сторон возникают лишь после передачи вещи, т.е. в данном случае – с момента сдачи грузоотправителем груза перевозчику.

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР ПОДРЯДА:ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика) и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы (ст. 702 ГК РФ).

Договор подряда является двусторонним, возмездным и консенсуальным. Он регулируется нормами Главы 37 ГК РФ. В этой главе содержатся нормы, как общего, так и специального характера. Последние регулируют отдельные виды договора подряда. К этим отдельным видам (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ, договор на подрядные работы для государственных нужд) общие положения о подряде применяются при условии, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих видах договоров.

Упомянутая выше Глава 37 ГК РФ включает в себя ст. 702-768.

Кроме того, подрядные отношения регулируются специальным законодательством, включающим постановления Правительства и ведомственные нормативные акты.

Значение договора подряда велико. Он широко применяется в отношениях между юридическими лицами и гражданами, особенно в сфере бытового обслуживания населения.

Предметом договора подряда может быть изготовление или переработка либо обработка вещи или другая работа с передачей ее результата заказчику. По договору подряда на изготовление вещи подрядчик, выполнив работу, обязан передать права на эту вещь заказчику. Это же правило применяется к случаям обработки и переработки вещи. (ст. 703 ГК РФ).

Сторонами договора подряда являются подрядчик и заказчик. На той и другой стороне могут выступать как граждане, так и юридические лица.

Выполнение гражданами случайных подрядных работ не подлежит специальному учету и регистрации. Если же выполнение заданий заказчиков за вознаграждение носит систематический характер, гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

По общему правилу подрядчик выполняет подрядную работу своими силами. Однако если из закона или договора не следует обязанность для подрядчика выполнить работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В .§1 Главы 37 нет статьи, посвященной форме договора подряда. Поэтому по общему правилу к форме такого договора применяются требования, установленные для формы сделок.

Основной обязанностью подрядчика является выполнение обусловленной договором работы по заданию заказчика своевременно, доброкачественно и передача заказчику результата работы. Предметом договора подряда, как уже упоминалось, является не сама работа, а ее результат.

Подрядчик отвечает за недоброкачественность предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. (п.2 ст. 704 ГК РФ). Обременение указанного имущества правами третьих лиц может иметь место, если оно находится в залоге или принадлежит на праве собственности не подрядчику, а другому лицу. В такого рода случаях на подрядчика может быть возложена обязанность либо заменить упомянутое имущество другим, не имеющим обременения, либо обеспечить прекращение обременяющих прав по согласованию с третьими лицами.

Если результат работы не был, достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия – непригодным для обычного использования по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты, выполненной им части работы. Это право подрядчик может осуществить, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала (ст. 713 ГК РФ).

Подрядчик обязан обеспечить сохранность вверенного ему заказчиком имущества (материалов, оборудования, вещи, переданной для обработки или переработки) или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с использованием им договора подряда (ст. 714 ГК РФ). Он несет ответственность за всякое упущение, повлекшее утрату, гибель или повреждение этого имущества. При этом вина подрядчика в несохранности имущества заказчика предполагается.

В зависимости от предмета договора подряда качество работы может быть определено как в самом договоре, так и в приложенных к нему документах (в описании, проекте, чертежах и т.п.). Возможно выполнение работы по образцу или рисунку.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству более высоким, чем это установлено обязательными для сторон требованиями (ст. 721 ГК РФ).

ЛЕКЦИЯ. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД

Договор банковского вклада (депозита) - это разновидность договора займа, в котором заимодавцем является вкладчик, а заемщиком - банк. Определение этого договора содержится в ст. 834 ГК РФ. По договору банковскою вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается публичным договором.

Из этого определения видно, что одной из сторон этого договора всегда является банк. Вклады населения банк может принимать при наличии лицензии на такого рода операции. Вкладчиком банка может быть любой субъект гражданского права.

При заключении договора банк не вправе оказывать предпочтение одним вкладчикам перед другими (например, для своих служащих устанавливать более высокую процентную ставку). Но это правило действует только в отношении вкладов, внесенных на одинаковых условиях. Банк вправе дифференцировать свои процентные ставки в зависимости от сроков действия договоров, сумм вкладов и условий их возврата.

На правоотношения по договору банковского вклада, вкладчиком по которому является гражданин, распространяет свое действие Закон о защите прав потребителей (его общие положения).

К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета, если иное не предусмотрено в Главе 44 ГК РФ или не следует из существа договора банковского вклада. Однако юридические лица, являющиеся вкладчиками, не вправе перечислять находящиеся на вкладах (депозитах) денежные средства другим лицам (п. 3 cт. 834 ГК РФ).

Депозитный счет существенно отличается от банковского счета. Последний используется для расчетных операций, а депозитный счет юридических лиц не может быть использован для этих целей.

По окончании срока депозитного договора с вкладчиком - юридическим лицом сумма вклада должна быть ему возвращена в безналичном порядке или в предусмотренных законодательством случаях - наличными деньгами. Но вкладчик - юридическое лицо не вправе дать банку указание о перечислении суммы вклада на счет третьего лица. Однако это правило не лишает вкладчика возможности уступить сумму вклада третьему лицу в порядке цессии. Договор банковского вклада, заключенный с гражданином, также не может предусматривать возможности перечисления суммы вклада на счета третьих лиц.

Граждане и юридические лица вправе открывать любое необходимое им количество депозитных счетов в любой валюте (cт. 30 Закона РФ «О банках и банковской деятельности»)

Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом (п. 1 ст. 835 ГК РФ).

В случае принятия вклада от гражданина юридическим лицом, не имеющим на это право, или с нарушением порядка, установленного законом или принятыми в соответствии с ним банковскими правилами, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процента в размере ставки рефинансирования (ст. 395 ГК РФ) и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков.

Договор банковского вклада должен быть заключен в простой письменной форме. Письменная форма данного договора считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным вкладчику банком документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом или установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

За нарушение этого требования закона установлена жесткая санкция. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность (ничтожность) данного договора (ст. 836 ГК РФ).

Договор банковского вклада является возмездным. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада. Если условие о размере процентов в договор не было включено, банк обязан выплачивать проценты в размере ставки рефинансирования. Если иное не предусмотрено договором, банк вправе изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования.

Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении определенных договором обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом. По договору такого банковского вклада, заключенному банком с юридическим лицом, размер процентов не может быть односторонне изменен, если иное не предусмотрено законом или договором (и. 838 ГК РФ).

Проценты на сумму банковскою вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк до дня, предшествующего ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчики по иным основаниям.

Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а не востребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты.

При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты (ст. 839 ГК РФ).

При невыполнении банком предусмотренных законом или договором обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшения его условий, вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на него процентов в размере ставки рефинансирования и возмещения причиненных убытков (ст. 840 ГК РФ).

Упомянутое выше обязательное страхование - это страхование вкладов граждан за счет средств федерального фонда обязательного страхования вкладов, предусмотренного ст. 38 Закона «О банках и банковской деятельности». Для обеспечения интересов вкладчиков могут быть также использованы и традиционные способы обеспечения исполнения договорных обязательств (например, залог, поручительство, банковская гарантия).

Обычно вкладчик сам вносит денежные средства на свой счет, но закон (ст. 841 ГК) допускает внесение средств и другими лицами. Если договором банковского вклада не предусмотрено иное, на счет по вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение средств oт таких лиц, предоставив им необходимые сведения о счете по вкладу.

ЛЕКЦИЯ. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ:ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем) и возвратить ее в сохранности (п.1 ст. 886 ГК РФ). В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая за хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель) может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренном договором срок.

Договор хранения в ГК РФ регулируется Главой 47 (ст. 886-926). Об обязанности хранить имущество как дополнительной обязанности той или иной стороны говорится в статьях ГК, регулирующих договоры купли-продажи, подряда, комиссии и др. Нормы, регулирующие отношения хранения содержатся также в ряде специальных нормативных актов.

Лицо, принимающее вещь на хранение, называется хранителем, а его контрагент по договору – поклажедателем.

Сторонами в договоре хранения могут выступать как юридические лица, так и граждане. Гражданин может заниматься хранением чужого имущества как профессионально, так и от случая к случаю, чаще – в виде оказания товарищеской услуги. Юридические лица могут также быть как профессиональными, так и не профессиональными хранителями.

Предметом хранения, кроме вещей, могут быть ценные бумаги и другие документы. Деньги могут быть предметом хранения, если они индивидуализированы. При отсутствии этого передача денег производится на основании договора займа, а не хранения. Предметом хранения не могут быть животные. Они передаются не на хранение, а на содержание или в пользование.

Вопрос о форме договора хранения решается в основном применительно к требованиям ст. 161 ГК РФ. Договор хранения между юридическими лицами и юридических лиц с гражданами требует простой письменной формы. Договор хранения между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда должен быть заключен также в письменной форме. Договор хранения между гражданами на меньшую сумму может быть заключен в устной форме, однако по желанию сторон они вправе облечь его и в письменную форму.

Договор хранения, предусматривает обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение.

Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) может быть доказываема свидетельскими показаниями.

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено выдачей поклажедателю хранителем:

  • сохранной расписки, квитанции, свидетельстве или иного документа, подписанного хранителем;

  • номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение.

Несоблюдение простой письменно формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей (хранение с обезличием). В такого рода случаях поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества (ст. 890 ГК РФ).

Такие отношения чаще возникают при хранении в элеваторах, холодильниках, овощехранилищах общего пользования и т.п.

Важнейшей является обязанность хранителя обеспечить сохранность предмета хранения. Хранитель обязан принять все меры, предусмотренные договором для сохранения имущества (ч. 1 п. 1 ст. 891 ГК РФ).

Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан, заботится о принятой на хранение вещи как о своих вещах.

Вопрос о сроке хранения решается следующим образом. По общему правилу хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не установлен и не может быть определен исходя их, его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.

Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять вещь обратно, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем этого требования влечет последствия, предусмотренные ст. 899 ГК РФ.

Хранитель обязан возвратить поклажедателю или другому лицу, указанному им в качестве получателя, те же самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличием вещей. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств.

Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором хранения (ст. 900 ГК РФ).

Риск случайной гибели сданного на хранение имущества несет его собственник. Но если хранитель просрочил возврат предмета хранения, на него переходит риск случайной гибели или случайного ухудшения этого имущества.

Хранитель несет имущественную ответственность за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным ст. 401 ГК РФ (эта статья предусматривает общие основания ответственности за нарушение обязательств). Иначе говоря, в виде общего правила, хранитель ответственен за гибель, недостачу или порчу вещей, если это произошло по его вине. При этом вина хранителя предполагается. Но если имущество хранит организация, для которой хранение является основной или одной из целей деятельности, предусмотренных уставом (положением), т.е. профессиональным хранителем, то за допущение утраты или порчи имущества она несет ответственность независимо от вины. Хранитель освобождается от ответственности лишь в случаях, когда гибель, недостача или порча хранимого имущества произошла вследствии действия непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которой хранитель не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя (ст. 901 ГК РФ).

ЛЕКЦИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

Для защиты интересов граждан и юридических лиц, законом установлена гражданско-правовая ответственность за причинение вреда.

«Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».

Обязанность возмещения вреда законом может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом ил договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить компенсацию сверх возмещения вреда (ст. 1064 ГК РФ).

Таким образом, причинение вреда служит основанием возникновения гражданско-правовой обязанности по его возмещению.

Обязательства из причинения вреда являются одним из средств защиты собственности, а также жизни и здоровья граждан.

Они обеспечивают возможность восстановления за счет ответственного лица вещей, поврежденных противоправными действиями, возможность замены другими вещами за счет лица, ответственного за вред, вещей противоправно уничтоженных, похищенных, присвоенных.

Это сближает обязательства из причинения вреда с имущественным страхованием.

Обязательства из причинения вреда дают также возможность восстановить за счет лица, ответственного за вред, здоровье граждан их трудоспособность, нарушенные противоправным действием другого лица.

Если в результате неправомерного действия последовала смерть потерпевшего, обязательства из причинения вреда служат одним из средств обеспечения лиц, состоявших на иждивении умершего.

Эти функции обязательств из причинения вреда сближают их с личным страхованием. Но между этими видами обязательств есть и существенная разница. При страховании у страховщика сосредотачиваются крупные суммы от взносов многочисленных страхователей. Из этих взносов страховые организации возмещают вред, причиненный при определенных условиях страхователям. При помощи же обязательств из причинения вреда возмещение вреда возлагается на лиц, ответственных по закону за причинение этого вреда.

Обязательства из причинения вреда являются средством укрепления законности, так как защищают собственность, а также иные имущественные и неимущественные блага людей. Они прививают гражданам сознание необходимости строгого соблюдения законов, направленных на охрану собственности других имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц.

Поскольку рассматриваемое правоотношение является обязательством его сторонами являются кредитор и должник. Кредитором является потерпевший, т.е. лицо, понесшее ущерб вследствие нарушения его прав и охраняемых законом интересов. Должником как правило является причинитель вреда, т.е. лицо, которое своими действиями потерпевшему причинила вред. Однако в случаях предусмотренных договором страхования или законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, непосредственно не причинившего вреда потерпевшему (на страховщика, на родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и др.). Такое лицо принято называть ответственным за вред.

Обязательства из причинения вреда принадлежат к числу односторонних, поскоьку в них субъективное право (требовать возмещения вреда) находится лишь на одной стороне, а юридическая обязанность (возместить вред) – лишь на другой стороне.

Юридическим фактором, порождающим данное обязательство, является гражданское правонарушение, причинившее вред. Такое правонарушение в юридической литературе нередко называют латинским термином «деликт», а возникшее из него обязательство – деликтным обязательством.

Весьма часто причинившее вред действие с точки зрения уголовного права является преступным, и лицо, его совершившее, привлекается к уголовной ответственности. Последнее не исключает для причинителя вреда обязанности возместить причиненный вред. И это нельзя рассматривать как двойное наказание для преступника.

Гражданское правонарушение, порождающее обязательство из причинения вреда, как и любое другое правонарушение, имеет сложную структуру, включающую объект, объективную сторону, субъектов и субъективную сторону. Объекты и субъекты гражданских правоотношений регулируются нормами общей части гражданского права и нет необходимости к ним вновь обращаться, кроме случаев когда речь пойдет о так называемых специальных субъектах

Применительно к этому виду обязательств будут рассмотрены лишь некоторые из обстоятельств, относящихся к объективной и субъективной стороне состава гражданского правонарушения, а именно: наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда или лица, ответственного за вред; причиненная вязь между неправомерным поведением и вредом и вина лица, причинившего вред или ответственного за вред. Эти обстоятельства принято называть условиями возникновения обязательства из причинения вреда.

Термины «вред» и «ущерб» обычно рассматриваются как однозначные. Убытком принято называть денежное выражение вреда.

Предметом неправомерного воздействия могут быть как имущественные (вещи, имущественные права), так и неимущественные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и др.). Соответственно вред различается на имущественный и неимущественный. Характерным признаком имущественного вреда являются возможность его денежной оценки.

Вред, который не может быть выражен в деньгах, называется неимущественным вредом или, еще, моральным вредом. Нормы главы 59 ГК РФ ныне регулируют возмещение не только имущественного, но и морального вреда. Возмещение морального вреда регулируется также ст. 151 и 152 ГК РФ.

Имущественный вред может быть причинен потерпевшему не только посягательством на его имущество, но также и противоправным воздействием на его нематериальное благо, например, увечьем, уменьшающим трудоспособность потерпевшего.

Вред – необходимое условие возникновения рассматриваемого обязательства. При отсутствии вреда оно не может возникнуть. Обязанность доказывания наличия вреда и его размера возлагается на потерпевшего.

Вторым условием возникновения обязательства из причинения вреда является противоправность действий причинителя. Выше уже упоминалось, что этот вид обязательства возникает из правонарушения, но правонарушения нет, если нет противоправности поведения причинителя вреда.

Вред, причиненный правомерными действиями может подлежать возмещению, но лишь в случаях, предусмотренных законом (п. 3 ст. 1064 ГК РФ).

Третьим необходимым условием для возникновения обязательства из причинения вреда является причинная связь между противоправным действием и вредом. Причинная связь – это такая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует другому (следствию) и порождает его. Причинные связи разнообразны. Для наступления ответственности за вред требуется, чтобы между противоправным поведением и вредом имелась необходимая причинная связь. Необходимость здесь – синоним закономерности.

Вина лица, причинившего вред. Принцип ответственности за вину выражен в своеобразной форме: Лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Виной называется психическое отношение лица к совершенному им противоправному действию или бездействию и их последствиям. Ответственность за вред, причиненный неправомерным поведением, может наступить и при отсутствии вины, но лишь в случаях, указанных в законе.