Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции Лещенко ОК.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
02.03.2021
Размер:
466.43 Кб
Скачать

VI систематизация римского частного права. Первые попытки систематизации в императорский период. Частные сборники. Кодификация юстиниана, ее составные части, цитирование корпус юрис сивилис.

Причина кодификации римского права – к III в. н. э. накопился большой объем несистематизированных римских законов, противоречащих b.

Первые попытки кодификации римского права предпринимали частные лица. После смерти Марка Аврелия Papirius Iustus собрал его конституции. В 295 г. в Берите (Бейруте) появился кодекс гре-горианцев (Codex Gregorianus), который содержал конституции императоров от Адриана (117 г. н. э.) до Диоклетиана (295 г. н. э.) в 14 книгах. Дополнением к нему служил кодекс Гермогенианус (Codex Hermogenianus), составленный между 314и 324 г. н. э. в 1 книге, содержащий конституции до Константина.

В начале IV в. на базе работ Ульпиана был разработан учебник – переработанные сочинения Павла «Синтенции» в Дигестах.

Официальная кодификация римского права началась в первой половине V в. н. э., итогом которой стал кодекс Феодосия (Codex Theodosianus) 437 г., содержащий в 16 книгах конституции императоров начиная от Константина. Кодекс Феодосия содержал вещное и обязательственное право (две части имущественного права).

Кодификация Юстиниана. Первая половина VI в. н. э. ознаменовалась стремлением императора Юстиниана восстановить и вновь объединить когда-то блестящую Римскую империю.

Колоссальный труд составления юстиниановского Свода был выполнен в несколько приемов и в сравнительно короткий срок.

Прежде всего внимание юстиниана обратилось на собрание императорских конституций. Необходимо было привести в порядок конституции, накопившиеся за столетний промежуток после издания «Феодосийского кодекса» («Codex Theodosianus»). Но Юстиниан возымел более широкую мысль — пересмотреть и прежние кодексы (Грегорианский, Гермогенский и Феодосийский), вычеркнуть из них все устаревшее, а все действующее объединить в одном сборнике. С этой целью Юстиниан назначил комиссию из 10 человек. Через год комиссия окончила свою работу, и указом «Summa rei publicae» был обнародован «Codex Justinianus» (Кодекс Юстиниана), отменивший собой три прежние.

Собрав и систематизировав законы, Юстиниан решил совершить то же самое и по отношению к «давнему праву» (jus vetus). Эта задача представляла, конечно, гораздо больше трудностей, но быстрый успех с Кодексом и наличность энергичных помощников укрепили Юстиниана в его намерении.

Свод законов императора Юстиниана включил три крупных сборника римского права: институции, Дигесты и Кодекс.

После опубликования Свода Юстиниан подготовил собрание императорских конституций за период с 535 по 565 г., не вошедших в Свод. Это собрание получило название Новеллы.

Все указанные части юстиниановской кодификации должны были, по мысли Юстиниана, составлять одно целое, один «Corpus» права, хотя они и не были тогда соединены под одним общим названием. Лишь в Средние века, когда возродилось изучение римского права (начиная с XII столетия), весь юстиниановский Свод стал называться общим именем «Corpus juris civilis», под таким названием он известен и теперь.

Кодекс Юстиниана. В 529 г. появился Кодекс Юстиниана — собрание императорских конституций от Адриана (117–138 гг.) до Юстиниана. До нас дошла вторая редакция кодекса (534 г.). Кодекс посвящен вопросам граждан ского, уголовного, и государственного права. Он делится на 12 книг, книги делятся на 98 титулов, титулы — на фрагменты. Внутри титула конституции (числом 4600) расположены в хронологическом порядке. Они пронумерованы. В начале каждой конституции указано имя императора, ее издавшего, и имя лица, к которому она обращена, — инскрипция. В конце указана дата издания конституции — субскрипция.

Дигесты Юстиниана. В 533 г. был обнародован результат работы комиссии в виде Дигест (digesta — упорядоченное) или Пандект (pandectae — все в себе вмещающее). Комиссия использовала около 2000 книг, написанных 39 юристами. Наибольшее количество отрывков заимствовано из сочинений Ульпиана — до 1 / 3 всего объема Дигест и Павла — около 1 / 6. Кроме того, сочинения Папиниана составили 1 / 18 часть, Юлиана — 1 / 20, Помпония и Сервия Сцеволы — 1 / 25, Гая — 1 / 30, Модестина — 1 / 45, Марцелла — 1 / 60 и т. д. Почти все из цитируемых юристов, кроме трех (Квинт Муций Сцевола, Алфен Вар, Элий Галл), жили в период империи и большинство — в период принципата. Дигесты состоят из 50 книг. Книги (кроме 30 и 32) делятся на титулы, числом 432. Титулы — на фрагменты, числом 9123. А фрагменты в новейших изданиях Дигест — на параграфы. Комиссии было предписано воспользоваться сочинениями только тех юристов, которые обладали ius respondendi, однако она в этом случае такой строгости не проявила. Основным содержанием Дигест являются фрагменты, относящиеся к частному праву, но многие места Дигест относятся к публичному праву, а также к тому, что мы назвали бы общей теорией права. Так, уже в первом титуле первой книги Дигест дан ряд общих определений, ставших хрестоматийными: определение правосудия, предписания права, определение науки права или юриспруденции. Здесь же говорится о разделении права на частное и публичное, цивильное и право народов. Большой интерес представляет фрагмент из Помпония о происхождении и развитии римского права. В третьем титуле речь идет о законах, сенатусконсультах и длительном обычае, а в четвертом — о конституциях принцепсов. К публичному же праву относятся книги 47, 48 и отчасти 49 (Уголовное право и процесс). Кроме того, вопросы публичного права включены в титулы 11 (о праве фиска) и 14 (о военном или лагерном пекулии), а также в книгу 49 и в книгу 50 в титул 6 (об иммунитетах). Наконец, в различных книгах Дигест встречаются положения, которые по современной юридической систематике относятся к международному праву.

Институции и новеллы. В 533 г. профессорами-юристами Феофилом и Дорофеем под руководством Трибониана был составлен элементарный учебник гражданского права — Институции (institutiones). Институции были изданы в учебных целях для начинающих юристов, но они получили официальный характер, т. е. приобрели силу закона. В основу этого официального руководства комиссия положила институции Гая, дополнив их сочинениями некоторых других авторов и некоторыми конституциями. Материалы она расположила по той же системе, что и в институциях Гая. А именно: personae, res, actiones (лица, вещи, иски). Институции Юстиниана состояли из четырех книг: первая — лица и семейное право; вторая — вещи и права на вещи, а также завещания; третья — наследование по закону и обязательства; четвертая — обязательства по деликтам и искам.

После смерти Юстиниана издаются так называемые Новеллы (novellae), т. е. конституции самого Юстиниана, составленные позже Кодекса и Дигест. Юстиниан намеревался собрать эти Новеллы в единый сборник. Но, очевидно, не успел этого сделать. До нас дошли только три частных сборника Новелл, по большей части на греческом языке. Самый большой из упомянутых сборников состоит из 168 новелл. Новеллы относятся главным образом к публичному и церковному праву, но есть и нормы частного права — они толкуют о браке и наследовании.

Защита нарушенных прав

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ И ГРАНИЦЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ

ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ЧАСТНЫХ ПРАВ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА. IUDICIA PUBLICA IUDICIA PRIVATA. ДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОРДЕ НА СТАДИИ ИН ЮРЕ И ИН ЮДИЦИО.

Самый первый способ защиты нарушенных прав - самоуправство. Осуществляоось путем самостоятельной расправы с нарушителем. Это было нормальным средством в древнейшее время. В классический и постклассический периоды самоуправство предпринималось только в пределах необходимой обороны. Самоуправство было возможно только как средство защиты. Требования правомерности самоуправства:

1) Отражение насильственного нарушения прав.

2) Защита реальных, а не мнимых прав

3) Осуществление защиты непосредственно потерпевшим

4) Действия могли бы только ответными

5) Ответные действия должны осуществляться только в момент нарушения права.

Самоуправство было запрещено в 389 году декретами Марка Аврелия и декре ами Валентиновна, Феодосия и Аркадия.

Государственная защита - юридические действия по охране и восстановлению частных прав. ЗДТ зафиксировали властные полномочия суда как государственного органа, право организовывать судопроизводства имели только магистратов, обладающие империумом. Суд мог быть единоличным или коллегиальным, судья назначался претором. Судьей мог быть в ранний период всякий взрослый римский гражданин, впоследстви сенатор или всадник. Стороны выступали в ролях истца и ответчика. В случае нарушения частных прав дела рассматривались в порядке юдиция привата. Если затронуты вопросы публичного права - то юдиция публика.

3 формы судопроизводства = формы гражданского процесса.

1) Legis Actionis

2) Legis Formularis

3) Legis Extraordinaris

Для периодов республики и принципата процесс в форме акционерное или формулярного считался нормальным и привычным. Этот порядок назывался orde iudiciorum privatorum. Особенность - деление на стадии.

1) In jure - проходила перед претором. Дело подготавливать к дальнейшему рассмотрению.

2) In judicio - проходила перед судьей, проводилась проверка обстоятельств дела и выносились решение

ЛЕГИС АКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. СОДЕРЖАНИЕ СТАДИЙ ИН ЮРЕ И ИН ЮДИЦИО, ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛИТИС КОНТЕСТАЦИО.

Легис акционный процесс обозначился легис акцио или иск из закона.

Характерные черты:

1) Формализм - четкое следование букве закона. Нет закона - нет иска.

2) Личное присутствие истца и ответчика

3) Истец обязан обеспечен присутствие необходимых лиц в процессе.

4) Участие ответчика в избирательстве обеспечивалось поручительством третьих лиц.

5) Нет апелляции.

6) Публичный характер.

7) Безвозмездный характер

8) Устный характер, без протоколов.

Ин юре проходило перед магистратом. Истец провозглашал претензии ответчику. Магистрат устанавливал содержание и правомочность требования. Цель стадии - определение правового характера спора те. того, может ли данное дело может тыбть предметом разбирательства.

Защита предоставлялась только в случае, если требование истца соответствовало формулировкам закона. Если ответчик признавал иск, то дело заканчивалось в стадии ин юре, если нет - ин юдицио.

СТАДИЯ ИН ЮДИЦИО.

Спор размещался судьей по существу. Не рньле, чем черкзт30 дней после ин юре. Если одна из сторон не явилась по уважительной причине, то разбирательство откладывалось. Если нет - проигрыш. Стадия начиналась с изложения сторонами сущности спора и доказательств. Судья оценивал доки по собственному усмотрению. Решение устное.

Виды легис акционного процесса, виды рассмотрения исков

1) Легис акцио сакраменто - иск путем священного залога. Рассматривался иск с помощью процесса пари. Наиболее распространенная форма. Рассматривались вопросы о праве собственности и ски из обязательств. Перед претором лежала спорная вещь или ее образ. По знаку претора истец налагал а вещь прутик индикту. Далее он произносил (без ошибок!) требование в строго определенных выражениях. Ошибка в Формулирование иска вела к проигрышу. Ответчик возражал так же в формальных выражениях, мог отказаться от объяснений. После этого стороны вносили залог. В итоге залог получал тот, кто выигрывал дело.

Далее - заключительный акт литис контестацио - закрепление спора. Свидетели подтверждали совершенные истцом и ответчиком действия. Значение ЛК: если она прошла, то это исключало возможность повторного обращения за защитой того же права по тому же основанию.

2) Legis actio per manus inectio nem - иск с властью истца над ответчиком. Рассматривался путем процесса наложением руки. Применялся по искам из долгов. Истец приводил ответчика к магистратуры и произносил слова "чтобы ты уплатил мне долг такой-то или я накладывают руку". Ответчику давалась отсрочка в 30 дней. Если он не оплачивал долг, истец уводил его к себе, налагал оковы и держал 30 дней. Потом рабство.

3) Legis actio per pignoris capionem - иск с захватом вещей ответчика в залог. Рассматривался путем процесса обмена жертвы. Иски по вопросам купли-продажи. В случае не платежа за преданую вещь истец, произнося формулировку, самоуправления забирал вещь обратно, либо иную вещь должника в качестве залога. Можно только в праздничный день. Далее процесс проходил в порядке, похожем на пари.

4) Legis actio per judices postulacionem - иск сводился к просьбе назначить судью. Рассматривался путем процесса назначением судьи. Главную роль в этом процессе имел обмен истца и ответчика торжественными формулами, причем эти формулы имели косвенное отношение к предмету спора. Они представляли собой обращение к суду для закрепления тех или иных правомочий, прямо не предусмотренных законом ответчик мог как признать иск, так и не признать. Процесс применялся при спорах о разделе наследства и общей собственности.

5) Legis actio per condictio nem - прохождение иска определялось договоренностью сторон. Рассматривался путем процесса под условием. Применялся при неопределенных исках и при обязательствах вследствии кражи. Требование истца заявлялось аналогично процессу назначением судьи, далее следовало возражение ответчика и приглашение явиться через 30 дней за извещением о назначении судьи. Проигравшая сторона теряла треть спорной суммы в пользу выигравшей.

6) Legis actio per sponsio nem prejudicialem - иск для предварительного решения о наличии права.

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС. ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕТОРСКОГО ПРАВА. УПРОЩЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАДИЙ ИН ЮРЕ И ИН ЮДИЦИО. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРЕТОРСКОЙ ФОРМУЛЫ.

Возникновение формулярного процесса связывается с перерождение исходных фидов легис акционного. С развитием отношений леоис акционный перестал удовлетворять требованиям общества, возникла потребность в предоставлении защиты не римлянам. Претор перегринов не мог применять формы процесса римских граждан. Установил иную форму процесса, которая была воспринята впоследствии городским претором, а со временем вытеснила леои акционный процесс - формулярный процесс.

Actionis per formulas - юридический предмет спора формулировала не сторона, а претор. Претор перегринов не ограничивался юс цивиле и со временем стал предоставлять защиту по своему усмотрению руководствуясь принципами справедливости и общей собственности. Переход к формулярному процессу вывел претора на первый план. Признание права на ск претором означало признание наличия материального права. Претор играл ведущую роль в понимании, толковании и применении норм права. Поэтому с формулярный процессом связывают развитие преторского права.

Состоял из 2 стадий. Вызов ответчика производился истцом по уважительной причине дело переносилось, неуважительной - штраф. Процесс устный, Публичный, в ранних формах неапеляционный, позже - да.

Безвозмездный характер, истец и ответчик излагали свои требования перед претором в любых выражениях. Претор, признавая допустимость иска, излагал его сущность в специальной записке - формула.

Литис контестацио считалась состоявшейся с момента получения формулы судьей.

Стадия ин юдицио проходила перед профессиональными судьями не позднее 18 месяцев после составления формулы. Начиналось с изложения сторонами доказательств. Ими могли быть показания свидетелей, сведущих лиц, осмотр на месте и письменные документы. Бремя доказывания лежало на истце и ответчика. Они доказывали факты, которыми обосновывал иск. Судья руководствовался выводами, которые сделал претор в формуле. Судья был обязан удовлетворить иск при подтверждении выводов претора. Т.о. решение дела целиком зависило от содержания формулы, а следовательно претора. Исполнение решения суда в течение 30 дней добровольно. В случае принудительного исполнения, сумма удваивалась.

Формула состояла из нескольких частей

1) Имя судьи

2) Основные части

-интенцио - исковая претензия с указанием истца ответчика поручителя и объекта спора

- кондемнацио - указание судье удовлетворить иск если выводы претора подтвердились

3) Дополнительные части

- демонстрацио - основание, из которого вознпло требование истца

- адъюдикацио - иски о разделе общей собственности, содержала предписание судье присудить вещь, находящуюся в общей собственности.

- эксцепцио - ответчик, признавая требование истца в целом обоснованным, выражал несогласие по некоторым моментам, например - несправедливость, обман при сделке, угрозы при сделке, насилие и тд

- прескрипцио - служила интересам истца, если контракт не имел названия в цивильном праве, если истец хотел взыскать только часть того, что должен ответчик, для устранения неблагоприятных последствий литис контестацио. Служила интересам ответчика, если он утверждал, что до этого дела должно быть рассмотрено более важное.

ЗАКОННЫЕ СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕРЫВ ТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Время является одним из оснований для прекращения, возникновения или изменения правоотношений. Время - основа некоторых понятий.

Приобретательская давность - приобретение владельцем права собственности в следствие давности владения.

Погасительная давность - некоторые субъективные прав существуют в рамках обозначенного срока и утрачиваюся по его истечении.

Давность - промежуток времени с точно обозначенными границами.

Незапамятное время - промежуток времени, в котором начало правомочия невозможно установить, т.к. живущее поколение не помнит иного положения.

Способы исчисления времени:

1) По подвижным дням - точно от момента того дня, когда совершилось событие, до соответствующего момента дня истечения срока.

2) По полным дням - первым днем считается тот, в которое совершилось событие, последний определяется по-разному:

- если право приобретается, то срок заканчивается с наступлением последнего дня.

- если право утрачивается, то срок истекает в последний момент последнего дня.

Изначально римскому праву были известны только законные сроки.

Срок для преторских исков - 1 год.

Срок исков курульных эдилов, из купли-продажи, в связи с недостатками вещи - 6 месяцев.

Для цивильных исков из права наследования - 5 лет.

Отличия законных сроков от исковой давности: законные сроки действуют в течение определенного времени, независимо от деятельности или бездеятельности управомоченного лица.

Исковая давность - погашение возможности процессуальной защиты права вследствие хозяйственной и правовой бездеятельности управомоченного лица в течение определенного времени. Она была закреплена в этом смысле конституция императоров Гонория и Феодосия II в 424 году и была равна 30 годам, для церкви и благотворительных учреждений в модификации Юстиниана она равнялась сорока годам.

Течение исковой давности начинается с ммента, когда появляется возможность предъявить иск.

В вещных правоотношениях - с момента нарушения господства лица над вещью

При обязательствах не делать чего-либо - с момента, когда обязанное лицо совершит действие, противоречащее обязанности.

При обязательствах что-либо сделать - когда возникает возможность требовать исполнение обязанности.

Исковая давность погашается, если в течение срока ее действия управомоченного лицо не предъявляет иск.

Перерыв течения срока исковой давности: в случае предъявления иска в пределах срока давности или в случае совершения обязанным лицом действий, свидетельствующих признаний им прав управомоченного лица. Особенность перерыва в том, что истекшее до перерыва время во внимание не принимается и течение давности после перерыва начинается сначала.

Приостановление течения срока происходило по различным причинам, например для составления описи наследственного имущества. При устранении основания приостановления давности течение исковой давности продолжалось или возобновлялось, а из общего срока давности исключалась только время приостановления.

ЛИЦА= СУБЬЕКТ ПРАВА=ПЕРСОНА

ПОНЯТИЕ ЛИЦА.

Термином лицо или персона обозначается субъект права. Лицами в римском обществе были

1) Физические лица.

2) Сообщества физических лиц (родовая организация).

3) Юридические лица.

Людям, сообществам или юр лицам качества лица придает caput или правоспособность.

Правоспособность - способность лица иметь права и обязанности. Приобретается в момент рождения, теряется со смертью. Исключение: субъектом права признавался зачатый, но нерожденный ребенок.

Элементы правоспособности:

1) Ius canubi - право вступать в законный римский брак.

2) Ius commercii - право быть субъектом имущественных правоотношений.

Условия или предпосылки приобретения правоспособности:

1) Status libertatis - статус свободы

2) Status civitatis - состояние гражданства

3) Status familia - семейное состояние.

Утрата одного из статусов влекла изменение содержания правоспособности

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РИМСКИХ ГРАЖДАН. УТРАТА И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ.

Главным условием правоспособности человека было состояние свободы. По этому критерию римское общество делилось на свободных(liberi) и рабов(servi). Правоспособными признавались только свободные, рабы - объекты прав. В конце республики и начало империи в принцип не правоспособности рабов были внесены смягчающие обстоятельства:

1) Не все свободные были одинаково правоспособными. Полностью правоспособными только римляне, носители статуса гражданства. Неримляне, даже свободные, не имели правоспособности ни в одной из сфер и считались врагами.

Дальнейшее развития общества обусловило предоставление иностранцам элементов правоспособности. Поэтому статус гражданства перестал играть важную роль в сфере частного права. Этому способствовали законы Юлия и Папирия в первом веке до нашей и эдикт Каракалы от 212 года "О гражданстве для всей империи"

Еще одной предпосылкой правоспособности является статус семьи. Это вытекало из разделение членов семьи ра 2 категории

1) Persona sui iuris - лица своего права.

2) Persona alieni iuris - чужого

Члены семьи могли совершать некоторые сделки, но все их приобретения - собственность отца семейства.

К концу существования римского государства лица чужого права получили значительные права.

Способы приобретения римского гражданства:

1) Рождение - ребенок, рожденный в браке, следует состоянию отца, вне брака - матери.

2) Освобождение из рабства

3) Усыновление

4) Предоставление гражданства конкретным лицам и территориям актами публичного права.

Полной правоспособностью обладали свободнорожденные римские граждане. В некоторых случаях правоспособность могла быть утрачена или ограничена. Это называлось capitis deminutio. Ограничение было трех степеней - capitis deminutio maxima, media и minima.

Кроме capitis deminutio правоспособность ограничивалась например вследствие удаления гражданской чести - если лицо отказалось от своих показаний в качестве свидетеля, то оно впоследствии не могло быть свидетелем и не могло приглашать свидетелей к себе.

Магистратов могла быть ограничена правоспособность, например запрет для лиц с сомнительной репутацией участвовать в суде и выполнять должностные функции, или удаление из легионов за безнравственно поведение или двойное обручение.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ, ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Дееспособность - способность лица своими действиями приобретать для себя права и обязанности. Дееспособность зависела прежде всего от возраста.

1) Infantes - дети до 7 лет, полностью недееспособны.

2) Infantide majores или impuberes (малолетние) - мальчики от 7 до 14 и девочки от 7 до 12, могли заключать сделки, направленные на приобретение имущества.

3) Puberes minores - лица до 25, дееспособные, могли вступать в брак, обладали завещательной правоспособностью, свободно распорядились имуществом. Особенность в том, что они могли просить о реституции, если совершали невыгодную сделку. С конца третьего века юноши могли отчуждать имущество только с согласия попечителя. Совершеннолетие - 25 лет, но по разрешению императора граница могла быть снижена для юношей до 20 лет, для девушек до 18 лет.

Опека и попечительство - правовой институт, направленный на восполнение отсутствующей или ограниченной дееспособности лица путем действий специальных лиц - опекунов или попечителей. Опека устанавливалась над несовершеннолетними и женщинами, попечительство над юношами, душевнобольных и расточителями.

Различие между опекой и попечительством состоит в порядке деятельности опекуна и попечителя: опекун сам совершал необходимые действия по сделкам, либо выражал свою волю в особой форме в момент заключения договором опекаемым. Попечитель выражал свое согласие неформально, до или после совершения сделки.

Исторически первым видом опеки была обязательная опека отца семейства в отношении всех подвластных. Позже попекуном становился ближайший агнат подопечного. Этот вид опеки назывался tutela legitima.

Завещательная опека (tutela testamentaria) - устанавливалась по завещанию отца семейства в отношении наследника, если наследник не был sui juris.

Далее опека стала рассматриваться как общественная обязанность, от роли опекуна нельзя было отказаться без уважительных причин, поэтому возникает опека наставленная (tutela dativa) - при отсутствии родственников опекун назначался по решению гос органа.

1) Опека над несовершеннолетними

2) Опека над женщинами - постоянная. К концу республики женщинам предоставили некоторые права, женщины могли участвовать в сделках. Опекун требовался только для участия в легис акционного процессе. В первой половине первого века была отменена опека ближайших агнатов над женщинами, затем отменена по завещанию мужа или отца. Привилегии: могли не отвечать за чужие долги, допускалось ссылаться на незнание законов. Дееспособность ограничена, они не могли быть представителями в суде, опекунами (кроме своих детей и внуков), не могли завещать и предоставлять в залог.

3) Попечительство над юношами - до 25 лет, назначался по декрету магистрата, который заведовал попечительскими делами. Попечительство устанавливалось с целью признания их сделок.

4) Попечительство над душевнобольными и расточителями - по решению гос органа. В некоторых случаях попечитель принимал на себя ведение всех дел опекаемого (как опекун) - в отношении душевнобольных. Светлые промежутки - когда душевнобольной приходил в сознание. Сделки признавались действительными. Над душевнобольными - не могли отчуждать имущество, но могли приобретать.

Требования к личности и действиям опекуна/попечителя

1) Свободный

Мужчина

Римлянин

Совершеннолетний

Душевноздоровый, зрячий, говорящий

Не солдат и не священник

Не кредитор и не должник подопечного

2) Нельзя брать на себя более 3 опек

3) Нельзя обогащаться за счет опекаемого

4) Не мог быть участником сделок по поводу опекаемого имущества, если одна из сторон - сам опекун

5) Нельзя отчуждать опекаемую собственность.

Прекращение опеки:

1) В следствие прекращение оснований опеки

2) В следствие смерти или capitis deminutio maxima опекуна или подопечного

3) В следствие устранения опекуна - недоверие из-за обмана, расточительство или захвата вещи, лености, глупости, неопытности, простодушия, бездеятельности.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ РИМА

1) Свободные

2) Вольноотпущенники

3) Латины

4) Перегрины

5) Рабы

6) Колоны.

Латины - древнейшие жители Лациума и их потомство

В сфере публичного права все латины не имели права служить в римских легионах или на почетных должностях. В частном праве их правоспособность зависела от категории, к которой они относились. Различались: latini veteres (древнейшие жители Лациума и их потомство); latini coloniarii (жившие за пределами Лациума) и latini juniani (вольноотпущенники).

Latini veteres имели почти те же права, что и римские граждане (как ius conubii, так и ius commercii).

Остальные латины имели только ius commercii. Но и эта правоспособность ограничивалась для латинов-вольноотпущенников. О них говорили, что "они живут как свободные, умирают как рабы", так как они не имели права составлять завещаний, после них не допускалось наследование по закону, а все их имущество (без обременения обязательствами умершего) переходило к господину. Споры латинов решались теми же судами и в том же порядке, что и споры римских граждан. Латины при известных условиях могли перейти из состояния латина в состояние римского гражданства. В I в. до н.э. всем жителям Италийских земель было предоставлено римское гражданство; а с III в. н.э. сохранились ограничения правоспособности только для латинов-вольноотпущенников, но и эта категория была упразднена Юстинианом.

Перегрины

Перегринами назывались все другие подданные Римского государства, не имевшие римского или латинского гражданства. Если в древнейшем Риме неграждане составляли категорию врагов (hostes), лишенных всяких прав, то со временем те неримляне, которым была сохранена свобода, стали называться перегринами. В публичном праве они были лишены каких бы то ни было прав, а в частном подчинены своему национальному праву. С развитием частно-торгового оборота для регулирования отношений между перегринами и римлянами, а также перегринов между собой претор перегринов с помощью юристов постепенно выработал ius gentium. Приобретение римского гражданства для перегринов было затруднено и предоставлялось Римским государством в награду за различные услуги.

Вольноотпущенники (libertini)

По акту об освобождении раб становился вольноотпущенником. Он получал римское гражданство лишь в том случае, если освобождался римским гражданином одним из формальных способов освобождения с соблюдением всех ограничений, установленных законом.

Однако римляне-вольноотпущенники не были уравнены в правах со свободными римскими гражданами. Вольноотпущенники не имели права занимать почетные должности (ius honorum), не имели избирательных прав, имели ограниченный ius connubii (не имели права вступать в брак с сенаторами, а ранее и со свободнорожденными). Они были связаны с бывшим господином (теперь патроном) обязанностями патроната. Вольноотпущенник-клиент должен был оказывать патрону и члену его семьи почтение: подносить подарки, оказывать материальную помощь, выкупать патрона из рабства, но не предъявлять патрону некоторых исков, исполнять для патрона некоторые виды работ, обусловленные актом об освобождении: либо обычные работы по дому, либо сельскохозяйственные работы, работы в ремесленной мастерской и т.п.

Имущество вольноотпущенника, не оставившего потомства или завещания, переходило патрону. Патронатные отношения могли быть погашены в исключительных случаях либо по милости императора, либо ввиду неблаговидного поведения патрона.

Латинами становились рабы, отпущенные на волю латином-господином либо римским гражданином без соблюдения формальностей.

Вольноотпущенники-латины получали лишь ius commercium в ограниченном объеме. Они не имели права свободно распорядиться имуществом на случай своей смерти, все их имущество наследовал патрон.

Перегринами становились освобожденные рабы, которые во время рабства были окованы, клеймены и пытаемы, осуждены на гладиаторские бои или борьбу со зверями. Их правовое положение было таким же, в каком находились представители враждебных народов, покоренные вследствие войны. Они обладали ограниченной свободой, не могли проживать в Риме и его окрестностях (100 миль от стен города), не могли достигнуть ни статуса римского гражданина, ни статуса латина. Нарушение запретов каралось возвращением в рабство.

В постклассическом праве были отменены различия в правовом положении вольноотпущенников.

Юстиниан отменил различия между вольноотпущенниками и свободнорожденными, кроме некоторых отношений патроната, соединив всякое освобождение с aureorum anulorum (правом ношения золотого кольца) и natalium restitutio (возврат свободного происхождения).

Колоны

В период империи целый ряд причин (среди которых прекращение завоевательных войн, поставлявших рабов; большая смертность рабов; слабый естественный прирост) сделал невыгодной и неэффективной обработку земли рабами. Труд рабов стал вытесняться колонами, которые брали в аренду мелкие участки земли за натуральный оброк (colonia partiaria), а иногда на условиях барщины. Представляя беднейшие слои населения, колоны попадают вначале в экономическую зависимость от землевладельцев, а затем и в юридическую. Целым рядом императорских конституций они прикрепляются к земле: в кадастрах в числе доходных статей земли стали указываться и жившие на ней колоны; в 322 г. предписывается принудительно возвращать колонов на самовольно оставленные ими земли; в 357 г. запрещается продажа земли без живших на ней колонов; владелец земли может виндицировать колона, оставившего землю (по образцу виндикации раба), мужчину в течение 30, а женщину - 20 лет.

К основаниям возникновения колоната Кодекс Юстиниана относит: рождение от родителей, из которых хотя бы один является колоном; соглашение между будущим колоном и землевладельцем; проживание в течение 30 лет на чужой земле на условиях колона; превращение в колонов трудоспособных лиц, занимающихся нищенством. Прекращение колоната происходит по двум основаниям: приобретение колоном занимаемого участка в собственность и возведение колона в епископский сан.

Таким образом, на смену рабству как основной форме эксплуатации в рабовладельческом Риме приходит колонат. Колоны представляли собой прообраз крепостных крестьян в феодальном обществе.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Виды юр лиц:

1) Univircitas - учреждения, коллегии и тд.

2) Socitas - товарищества или союзы.

В РП термина юр лицо не было, однако объединения с признаками юр лица постепенно складывались и развивались. в законах 12 таблиц разрешалось образование частных корпораций при условии что они не нарушают норм публичного права.

Еще со времен Законов XII Таблиц в имущественных отношениях наряду с физическими лицами участвовали и организации (объединения), определенным образом организованные и располагавшие обособленным имуществом, по современной терминологии - юридические лица. Термин был неизвестен римскому праву. Постглоссаторы ввели в оборот понятие persona fictiva. Римляне использовали целый ряд наименований: collegia, societas, universitas, муниципии и т.п.

Не создали римские юристы и законченной теории юридических лиц, так как в то время юридические лица только зарождались и мало участвовали в товарообороте. Признание юридической личности организации складывалось постепенно.

Первыми юридическими лицами были, по-видимому, муниципии, городские общины, которым государство предоставляло самоуправление и хозяйственную самостоятельность. Претор признавал за муниципиями право искать и отвечать в суде через особых представителей (actores), назначавшихся для каждого дела декретом муниципального совета. Вслед за муниципиями и по их образцу были признаны субъектами права и частные корпорации. Ряд государственных учреждений, латинские и перегринские общины, храмы, коллегии жрецов, коллегии государственных служащих осуществляли функции за счет своего имущества. Законы XII Таблиц (VIII, 27) предоставляли коллегиям (сообществам) право заключать любые соглашения, лишь бы они не нарушали какого-нибудь постановления, касающегося общественного порядка. Создавались в это время коллегии свободно. В классическом праве возникли крупные и многочисленные корпорации эквесторов (всадников), публиканов (откупщиков), аргентариев (банкиров) и т.д. Юридические лица, кроме религиозных и некоторых привилегированных (например, похоронных), стали создаваться с разрешения Сената и санкции императора.

В кодификации Юстиниана были четко разделены universitates personarum и universitates rerum. Появился новый вид: принудительные объединения.

Первые (среди них collegia, corpora, sodalitates, societas) являлись юридическими лицами либо c хозяйственной, либо с религиозной (и т.д.) целью, обладали собственным имуществом и имели в своем составе отдельных членов. Члены имели право голоса на собраниях, могли избираться в управление объединения.

Вторые (causae piae, фонды, именные фонды) не имели отдельного членства. К ним относились, например, сиротские дома, дома для престарелых, больницы, церкви и т.д. В постклассическом праве появились принудительные юридические лица. При их основании преобладало административное принуждение, членство было постоянным и длилось до самой смерти. Это профессиональные корпорации ремесленников, работников и торговцев. Членскими билетами в них были клейма, нанесенные на тела их членов (С. 11.10.3).

Прекращалась деятельность юридических лиц с достижением цели либо с распадением личного состава (по классическому праву минимальное число членов - три), если их деятельность принимала противозаконный характер.

Относительно содержания категории юридического лица (совокупности - universitas) положения римского права можно свести к следующим:

Юридические лица могут рассматриваться в сфере частного права как физические лица, т.е. являются наряду с физическими лицами субъектами частного права.

Юридическое лицо не прекращается выходом отдельных членов из его состава. Ульпиан пишет, что для советов муниципий и других совокупностей не имеет значения, все ли члены этой совокупности остаются, или остается часть, или весь состав переменился (Д. 3.4.7.2).

Юрист Алфен приводил сравнение с кораблем. Время от времени на корабле приходится менять то одну часть, то другую, и может наступить момент, когда все составные части корабля сменятся, а корабль будет все тот же (Д. 5.1.7б).

Юридическое лицо может быть истцом и ответчиком в суде.

От имени юридического лица действует не любой, а тот, кто уполномочен на это законом или решением самого юридического лица (Д. 3.4.3; 3.4.7.2; 3.4.9).

Юридическое лицо обладает имуществом, на которое его члены не имеют права. Марциан пишет, что театры, стадионы и т.п. принадлежат общине как совокупности, как целому, а не отдельным ее членам. Поэтому общий раб, принадлежащий общине, не считается принадлежащим отдельным лицам по долям, но принадлежит совокупности (Д. 1.8.6.1).

Юридическое лицо само отвечает по своим долгам своим имуществом. Члены юридического лица не отвечают по его долгам, так же как и юридическое лицо не отвечает по долгам своих членов. Ульпиан пишет, что если имеется долг в пользу совокупности, то это не является долгом отдельных лиц (Д. 3.4.7.1).

Правоспособность юридических лиц включала в себя права патроната (в отношениях со своими вольноотпущенниками). За немногими исключениями юридические лица не имели права наследовать после граждан.

Таким образом, как справедливо считают ученые, хотя римское право не знало термина "юридическое лицо" и не выработало законченной теории юридического лица, основная мысль о юридическом лице (совокупности - universitas) как приеме юридической техники для введения в оборот имущественной массы, обособленной от имущества физических лиц, была выражена римским правом отчетливо. В римском обществе юридические лица только зарождались и существовали в форме муниципий, религиозных организаций, профессиональных союзов ремесленников, работников, торговцев, благотворительных организаций и т.п.

СЕМЬЯ

Римская семья. Степень родства

Семья (familia) ее мог основать только римский гражданин. Семья – совокупность всего что находилось под властью семьи (имущественные рабы). Глава – патер фамилиас

Соседние файлы в предмете Римское право