Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GP_otvety_k_ekzamenu.docx-33296827.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
233.8 Кб
Скачать

50. Проблемы субъектов и объекта наследственного правоотношения.

Наследственное правоотношение, представляющее собой юридическую форму перехода прав и обязанностей наследодателя в случае его смерти к наследникам в порядке универсального правопреемства, относится к числу комплексных гражданских правоотношений. Данная черта наследственного правоотношения по-разному отражена в теории наследственного права, иногда ее связывают со стадийностью, множественностью пра- воотношений или длящимся характером его протекания во времени [7, с. 22-25]. Однако какой бы теоретический поход не будет взят за основу, не вызывает сомнений, что природа наследственного отношения обусловливает необходимость рассмотрения его основных элементов как сложных системных образований. Сказанное целиком применимо к такому элементу правоотношения, как его субъект. В связи с этим перед цивилтс- ческой наукой стоит задача анализа данного элемента наследственного правоотношения с тем, чтобы были созданы основы системы субъектов, обозначены проблемы и выявлены тенденции ее функционирования. В сферу наследственных правоотношений вовлечены и наследодатель, и наследник. Причем среди исследователей достаточно часто встречается утверждение о признании наследодателя субъектом наследственных правоотношений. Среди современных авторов так считает, к примеру, И. Л. Корнеева, которая безапелляционно утверждает, что к субъектам наследственного правоотношения следует относить наследодателя и наследника [5, с. 20]. Данное суждение обосновывается двумя аргументами. Во-первых, составляя завещание, наследодатель уже выступает субъектом наследственных правоотношений. И во-вторых, наследодатель — субъект наследственного преемства и уже поэтому, в силу указанного обстоятельства, признается субъектом наследственного правоотношения. Высказывается также суждение, что включение наследодателя наряду с наследником в круг субъектов наследственных отношений позволяет выделить в их структуре управомоченную и обязанную стороны. Вместе с тем согласиться с таким подходом нет достаточных оснований. Во-первых, основным возражением является то обстоятельство, что наследодатель к моменту открытия наследства и стало быть возникновения наследственного правоотношения утратил в силу смерти гражданскую право- и дееспособность, а следовательно, перестал быть субъектом права, что не позволяет считать его субъектом каких-либо правоотношений, включая и наследственные. Во-вторых, безосновательна ссылка на составление завещание как основание возникновения наследственного правоотношения. При таком подходе искажается природа завещания, поскольку само лишь его составление, до наступления факта открытия наследства, не может порождать наследственных правоотношений. Действия по составлению завещания, включая факт обращения к нотариусу, изготовление текста завещательного документа, процедуру его удостоверения и т. д., безусловно, являются правоотношениями, однако во всяком случае никак не наследственными. Скорее речь может идти об организационных или проце- дурных правоотношениях. При этом нельзя отрицать, что прижизненные отношения наследодателя, которые связаны с составлением, удостоверением, изменением и отменой завещания, не будучи наследственными, тем не менее входят в предмет наследственного права. Такой подход логически объясняет структурную принадлежность соответствующих гражданско-правовых норм именно разделу о наследственном праве, а не какому-либо иному, например о сделках.

Совокупность имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей, принадлежавших умершему на момент смерти и переходящих к новому субъекту в порядке наследственного правопреемства, носит название наследства или наследственного имущества (наследственной массы) и представляет собой объект наследования (наследственных прав).

В связи с расширением круга объектов, которые могут находиться в собственности граждан, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», дал некоторые разъяснения. Так, в наследственную массу в установленных законом случаях могут включаться земельные участки, находившиеся в собственности либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в стоимости производственных фондов колхозов (совхозов) или акции на сумму этой доли, владельцем которых являлся наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое в силу ст. 213 ГК РФ может являться объектом права собственности граждан.

Не может быть включено в наследственную массу  имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю.

При характеристике состава наследства в юридической литературе справедливо подчеркивается, что в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых на законных основаниях был при жизни сам  наследодатель. Учитывая изложенное, суд не вправе удовлетворять требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные строения или помещения.

Существенный теоретический и практический интерес представляет позиция, согласно которой в состав наследства входят не только права и обязанности, но также правовые образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью), находящиеся на пути от правоспособности к субъективному праву. В судебной практике часто  возникают споры о включении в состав наследственной массы квартир, право собственности на которые на день открытия наследства не оформлено в установленном порядке.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]