Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rimskoe_pravo_Vse_lektsii_docx.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
214.02 Кб
Скачать

Обязательственное право.

  1. Понятие обязательства

По определению римских юристов, под обязательством понималась правовая связь между лицами, содержанием которой является действие.

Признаки обязательства:

  • Личное отношение (требование кредитора имеет силу только в отношении определенное должника)

  • Содержанием обязательства является действие:

dare – действие, которое приводит к установлению вещного права;

facere – общее выражение для всякого действия кроме того, которым устанавливается вещное право (договор найма услуг: у нанявшегося появляется обязанность совершать действия по оказанию определенных услуг);

prestare – отвечать за вредоубытки, но не все юристы рассматривали как отдельное самостоятельное действие

  • Действие, которое составляет содержание обязательства, должно представлять интерес для кредитора

Особенности обязательственного права классического периода:

  1. К этому времени сложилась замкнутая система контрактов и деликтов

  2. Главным источником обязательства является договор (контракт)

  3. Взыскание обращается на имущество должника, а не на его личность

  4. Ослабление формализма

Основания возникновения обязательств (источники обязательств):

  1. Контракт (договор)

  2. Деликт

  3. Квазиконтракт

  4. Квазиделикт

Основания прекращения обязательств:

  1. Исполнение обязательств (обязательства может быть исполнено не только должником, но и любым другим лицом, иногда без ведома должника; не допускалось частичное исполнение обязательства; должно соответствовать обязательству, но допускалось согласие кредитора на замену обязательства; если должник готов предоставить предмет обязательства, а кредитор не принимает его, то нужно предложить этот предмет кредитору в присутствии свидетелей, а затем, если он отказывается, сдать этот предмет на хранение в государственную или храмовую казну – считается, что обязательство погашено и проценты расти не будут)

  2. Зачет: при наличии встречных требований между кредитором и должником, допускался взаимозачет, и взысканию подлежал только остаток, на которое одно требование превышало другое, а если они были равнозначны, то вообще хорошо

  3. Смерть одной из сторон (погашало обязательства из деликтов, а обязательства из договоров переходили к наследникам)

  4. Совпадение должника и кредитора в одном лице («к рабу иска нет» (Гай)

  5. Освобождение от долга

  6. Новация (обновление) – обязательство прекращается путем замены его новым обязательство.

Один из видов новации – делегация – замена кредитора/должника

  1. Невозможность исполнения

Виды обязательств:

  1. По основаниям возникновения:

  • Из договора (контракта)

  • Из деликта

  • Из квазиконтракта

  • Из квазиделикта

  1. Цивильные обязательства – имели исковую защиту

  2. Натуральные обязательства – не обеспечены исковой защитой, но имели юридическое значение (уплаченное по такому обязательство не могло быть востребовано обратно; как правило, обязательства рабов, подвластных, лиц, состоявших под опекой)

  3. Альтернативное обязательство (в современном ГП; не встречается прямо в РП) – при альтернативном обязательстве должник выбирает предмет обязательства

  4. Факультативные – предполагают возможность предоставление другого предмета вместо обусловленного

  5. Обязательство со множественностью лиц:

  • Долевая – права и обязанности кредиторов и должников определяются долями предмета обязательства (3 должника заняли 3 тысячи, каждый обязуется отдать по 1 тысяче.)

  • Солидарное обязательство – активное (несколько кредиторов), пассивное (несколько должников): устанавливаются по закону (3 лица совместно совершили кражу)

Защита обязательства осуществлялась с помощью личного иска.

  1. Гарантии обязательств

  • Задаток – ценный объект, который покупатель передавал продавцу при договоре купли-продажи с условием, что не сможет истребовать этот предмет в случае неисполнения обязательства.

  • Штрафная стипуляция – такой способ, когда должник посредством стипуляции дает обещание уплатить определенную сумму в качестве штрафа в случае неисполнения основного обязательства

  • Признание собственного долга – неформальное обещание, которым лицо ручается исполнить обязательства в определенный срок

  • Клятвенное обещание – служит в качестве гарантии, если дано лицом моложе 25-ти лет, чтобы подтвердить сделанный им долг

  • Признание чужого долга – аналогично признание своего долга, только третьим лицом

  • поручительство – имеет место, когда наряду с основным должником есть третье лицо, которое принимает на себя тот же долг посредством стипуляции (женщины не могли ручаться за чужие долги)

  1. Понятие и виды договоров

В Риме понятие договора складывалось постепенно. В законах 12 таблиц: древний договор займа – описывается форма. Постепенно юристы стали переходить от этой идеи: важно не только форма, но и содержание. К классическому периоду римские юристы признали, что под договором понимается соглашение двух или нескольких лиц (нет никакого договора без соглашения (Ульпиан)), имеющее исковую защиту.

В классический период соглашение делились на 2 группы:

  1. Контракты (договоры) – имеют исковую защиту

  2. Факты – не имеют исковую защиту

В КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД КОНТРАКТ И ДОГОВОР ЭТО ИДЕНТИЧНЫЕ ПОНЯТИЯ

Виды договоров:

  1. По моменту возникновения обязательства:

  • Вербальные

  • Литеральные

  • Реальные

  • Консенсуальные

  1. По наличию каузы (цели договора):

  • Каузальные (цель ясно видна)

  • Абстрактные

  1. Односторонние и двусторонние (не путать со сделками) – договор всегда двусторонняя сделка, т.к. в нем выражается воля двух лиц;

односторонние – у одной стороны только права, а у другой только обязанности (договор займа)

двусторонние – каждая из сторон имеет и права и обязанности

  1. Возмездные и безвозмездные

Условия действительности договоров:

  1. Стороны, заключающие договор должны быть правоспособными (раб может заключать договор – пекулий)

  2. Совпадение воли (внутреннее желание, направленность на что-то) сторон, совершающих договор

Римские юристы в договорах признавали, что более важным является воля, а не волеизъявление. До 1 н.э. сделки с искажением воли (под влиянием обмана, насилия, заблуждения, ошибки) признавались действительными.

Издается преторский эдикт, который запрещал оспорить такую сделку в течение года после его совершения.

  1. Правомерность содержания договора – договор должен соответствовать как нормам права, так и нормам морали

  2. Содержание договора должно быть определенным (стороны должны четко знать свои права и обязанности)

  3. Содержание договора должно быть возможным

  4. Договор должен представлять интерес для кредитора

Порядок исполнения договоров.

Договор имеет силу закона и должен быть исполнен строго в соответствии с содержанием.

Место исполнения договора, как правило, оговаривается сторонами при его заключении. Если это не было сделано, то место исполнения определяется по правилу о подсудности (по месту жительства должника)

Время исполнения договора, как правило, тоже оговаривается, если этого не сделано, то долг возникает немедленно и долг должен быть возвращен по первому требованию кредитора.

Просрочка в исполнении – просрочившейся стороне делают напоминание, только после этого можно подавать иск.

Вербальные контракты - такие договоры, которые вступают в силу с момента произнесения определенных формул или фраз.

Виды:

  • Стипуляция (сохранилась до классического периода благодаря своей абстрактности – в него можно вложить любое содержание) – вербальный контракт, который заключается посредством вопроса со стороны будущего кредитора и совпадающего с этим вопросом ответа со стороны будущего должника. Строго односторонний договор. В вопросе и ответе должен быть один предмет.

  • Клятвенное обещание вольноотпущенника патрону

  • Установление приданого

Литеральные контракты – договор, который заключался посредством записи в приходо-расходную книгу кредитора долга, возникшего ранее. Вступали в силу в момент этой записи.

Характерные черты:

  • Письменный характер

  • Формальный характер – запись в приходо-расходную книгу, такие книги вели все римские paterfamilias; к классическому периоду эти книги исчезали, потому что появились банки, и обязанность записывать торговые операции была возложена на банкиров. Вместе с ними исчезли и литеральные контракты. В дигестах только 3 статьи, посвященные литеральным контрактам.

  • Несамостоятельный характер – обязательство возникает не впервые из сделанной записи, эта запись в приходо-расходной книге подтверждает то обязательство, которое появилось ранее.

2 вида литеральных контрактов:

  1. Когда обязательство возникло ранее из другого договора

  2. Когда имело место перевод долга с одного лица на другое

В классический период литеральные контракты были заменены долговыми расписками: синграфы и хирографы. Из вербальных – осталась только стипуляция.

Реальные контракты – такие договоры, которые вступают в силу с момента передачи вещи (договор займа, ссуды, хранения)

Договор займа:

Юридическая сущность: договор, согласно которому одна сторона предоставляет другой стороне определенное количество родовых вещей с тем, чтобы в назначенный срок или до востребования было возвращено то же количество таких же самых вещей.

В реальных контрактах соглашение обязательно должно иметь место, оно предшествует передачи вещи; отсутствие соглашения может привести к тому, что договор будет недействительным.

Предметы договора займа: только родовые вещи; вещь передается заемщику в собственность, поэтому на заемщике как на собственности лежит риск случайной гибели вещи.

У заимодавца только право требовать возврата такого же количества таких же самых вещей, у заемщика только обязанность такое же количество таких же самых вещей.

Не является обязательным элементов этого договора – проценты (может быть беспроцентным)

Консенсуальные контракты – такие договоры, которые вступают в силу с момента принятия соглашения (купля-продажа, договор найма, договор товарищества, договор поручения)

Договор найма: наем вещей, наем услуг, наем работы.

Мена была, но она не вошла в систему договоров. Мена не имеет исковой защиты – основана на принципе добросовестности.

Преторский эдикт: если одна из сторон исполнила обещанное предоставление, то претор дает ей иск. Обязательство при мене появляется, когда одна из сторон совершает обещанное предоставление.

Оценочный договор – предоставление определенной вещи для продажи по определенной цене.

К 3 веку возникла необходимость систематизировать договоры. Павел взял за основу систематизации действие.

Безымянные контракты – такие договоры, которые вступают в силу после исполнения одной из сторон обещанного действия.

Павлом была составлена следующая юридическая схема безымянных контрактов. В основе этой схемы были положены действия: дать и сделать.

Мена – я даю тебе, чтобы ты дал мне

Оценочный договор – я даю тебе, чтобы ты сделал мне

Я сделаю тебе, чтобы ты сделал мне

Я сделаю тебе, чтобы ты дал мне

Квазиконтракты (средневековый термин) – возникшие как бы из контрактов – имеет место одностороннее действие как бы предполагающее договор, но реально этого договора не было.

3 вида квазиконтракта:

  1. Ведение чужих дел без поручения – имело место, когда какое-либо лицо без явно выраженного распоряжения другого лица начинало выполнять какие-либо действия материального или юридического характера в интересах этого лица. Если такая деятельность была полезной, и со стороны хозяина не было воспрещения, то возникало обязательство, подобное тому, какое имело место при договоре поручения.

  2. Уплата недолжного – имело место в случае, если кто-то на основе доверия возвращал долг другому лицу, выполняя при этом мнимое обязательство. Совершалась при этом двойная ошибка: исполнитель платил воображаемый долг, а получатель этот долг принимал. Если ошибка была допущена со стороны заплатившего, считалось, что это был акт доверия, а если ошибка была допущена со стороны получившего, то это рассматривалось как кража. На основании этого можно было предъявить иск.

  3. Неосновательное обогащение – имело место тогда, когда одна сторона незаконно обогатилось за счет другой стороны, и это привело к разорению последней. Сначала такие ситуации не имели исковой защиты, в дальнейшем ее получило, и эта ситуация стала квазиконтрактом.

Ульпиан : само по себе соглашение не приводит к обязательству

Факты – соглашения, не имеющие исковой защиты (facto nudo); те, которые со временем получили исковую защиту (одетые факты): преторские факты (получили защиту с помощью преторского эдикта) – дополнительные к основному договору соглашения;

Императорские факты: соглашение о дарении и т.д.

Деликты – это правонарушение. В классический период в римском праве существовали 2 термина:

  • Delicto – нарушение частных интересов, которое преследовалось при помощи гражданских исков, и наказанием являлся денежный штраф.

  • Cremino – действие, нарушающее интересы общества или государства, такие дела рассматривались в уголовном суде, и наказания носили физический характер или штрафы, уплачиваемые в казну (публичные деликты, но такого понятия в классический период не было)

Виды деликтов:

  1. In iure – посягательство на личность – на телесную неприкосновенность, наказанием служил фиксированный штраф.

В преторском праве in iure это всякое посягательство на личность. Размер штрафа определяется судьей в каждом конкретном случае.

  1. Furtum – всякое посягательство на имущество (в цивильном праве). Поначалу объектом кражи являлось только движимое имущество, но затем и в отношении недвижимости. В классическом праве под кражей стали понимать только похищение движимых вещей.

Кража: явная (вор схвачен на месте преступления, в цивильном праве разрешалось такого вора убить) и неявная (при обыске, убийство не разрешалось – двойной штраф, infamia).

В преторском праве из furtum в качестве самостоятельных деликтов выделились rapina (грабеж), dolus (обман, мошенничество), metus (угроза).

В преторском праве вора можно было убить только в случае угрозы.самообороны????

  1. Damnum in iuria datum – повреждение или уничтожение чужих вещей (ответственность наступала по законам Аквилия, который применялся при наличии следующих условий:

  • вред должен быть причинен действием правонарушителя;

  • вред должен быть причинен непосредственным материальным воздействием на вещь;

  • вред должен быть причинен собственнику)

В классический период в случаях, когда по вине лица был причинен вред, но не было непосредственного материального воздействия на вещь, давался иск по аналогии с законом Аквилия.

Квазиделикты – вредоносные действия, имеющие сходства с деликтом:

  1. ответственность судьи за умышленно неправильное решение или за нарушение судейских обязанностей;

  2. ответственность лица, из дома которого было что-либо вылито или выброшено на улицу или на площадь; отвечал всегда хозяин дома; размер ответственности зависел от причиненного вреда;

  3. ответственность хозяина дома, у которого что-либо поставлено или повешено так, что могло причинить вред прохожим;

  4. ответственность хозяина корабля за действие их слуг по отношению к проезжающим.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]