Обязательственное право.
Понятие обязательства
По определению римских юристов, под обязательством понималась правовая связь между лицами, содержанием которой является действие.
Признаки обязательства:
Личное отношение (требование кредитора имеет силу только в отношении определенное должника)
Содержанием обязательства является действие:
dare – действие, которое приводит к установлению вещного права;
facere – общее выражение для всякого действия кроме того, которым устанавливается вещное право (договор найма услуг: у нанявшегося появляется обязанность совершать действия по оказанию определенных услуг);
prestare – отвечать за вредоубытки, но не все юристы рассматривали как отдельное самостоятельное действие
Действие, которое составляет содержание обязательства, должно представлять интерес для кредитора
Особенности обязательственного права классического периода:
К этому времени сложилась замкнутая система контрактов и деликтов
Главным источником обязательства является договор (контракт)
Взыскание обращается на имущество должника, а не на его личность
Ослабление формализма
Основания возникновения обязательств (источники обязательств):
Контракт (договор)
Деликт
Квазиконтракт
Квазиделикт
Основания прекращения обязательств:
Исполнение обязательств (обязательства может быть исполнено не только должником, но и любым другим лицом, иногда без ведома должника; не допускалось частичное исполнение обязательства; должно соответствовать обязательству, но допускалось согласие кредитора на замену обязательства; если должник готов предоставить предмет обязательства, а кредитор не принимает его, то нужно предложить этот предмет кредитору в присутствии свидетелей, а затем, если он отказывается, сдать этот предмет на хранение в государственную или храмовую казну – считается, что обязательство погашено и проценты расти не будут)
Зачет: при наличии встречных требований между кредитором и должником, допускался взаимозачет, и взысканию подлежал только остаток, на которое одно требование превышало другое, а если они были равнозначны, то вообще хорошо
Смерть одной из сторон (погашало обязательства из деликтов, а обязательства из договоров переходили к наследникам)
Совпадение должника и кредитора в одном лице («к рабу иска нет» (Гай)
Освобождение от долга
Новация (обновление) – обязательство прекращается путем замены его новым обязательство.
Один из видов новации – делегация – замена кредитора/должника
Невозможность исполнения
Виды обязательств:
По основаниям возникновения:
Из договора (контракта)
Из деликта
Из квазиконтракта
Из квазиделикта
Цивильные обязательства – имели исковую защиту
Натуральные обязательства – не обеспечены исковой защитой, но имели юридическое значение (уплаченное по такому обязательство не могло быть востребовано обратно; как правило, обязательства рабов, подвластных, лиц, состоявших под опекой)
Альтернативное обязательство (в современном ГП; не встречается прямо в РП) – при альтернативном обязательстве должник выбирает предмет обязательства
Факультативные – предполагают возможность предоставление другого предмета вместо обусловленного
Обязательство со множественностью лиц:
Долевая – права и обязанности кредиторов и должников определяются долями предмета обязательства (3 должника заняли 3 тысячи, каждый обязуется отдать по 1 тысяче.)
Солидарное обязательство – активное (несколько кредиторов), пассивное (несколько должников): устанавливаются по закону (3 лица совместно совершили кражу)
Защита обязательства осуществлялась с помощью личного иска.
Гарантии обязательств
Задаток – ценный объект, который покупатель передавал продавцу при договоре купли-продажи с условием, что не сможет истребовать этот предмет в случае неисполнения обязательства.
Штрафная стипуляция – такой способ, когда должник посредством стипуляции дает обещание уплатить определенную сумму в качестве штрафа в случае неисполнения основного обязательства
Признание собственного долга – неформальное обещание, которым лицо ручается исполнить обязательства в определенный срок
Клятвенное обещание – служит в качестве гарантии, если дано лицом моложе 25-ти лет, чтобы подтвердить сделанный им долг
Признание чужого долга – аналогично признание своего долга, только третьим лицом
поручительство – имеет место, когда наряду с основным должником есть третье лицо, которое принимает на себя тот же долг посредством стипуляции (женщины не могли ручаться за чужие долги)
Понятие и виды договоров
В Риме понятие договора складывалось постепенно. В законах 12 таблиц: древний договор займа – описывается форма. Постепенно юристы стали переходить от этой идеи: важно не только форма, но и содержание. К классическому периоду римские юристы признали, что под договором понимается соглашение двух или нескольких лиц (нет никакого договора без соглашения (Ульпиан)), имеющее исковую защиту.
В классический период соглашение делились на 2 группы:
Контракты (договоры) – имеют исковую защиту
Факты – не имеют исковую защиту
В КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД КОНТРАКТ И ДОГОВОР ЭТО ИДЕНТИЧНЫЕ ПОНЯТИЯ
Виды договоров:
По моменту возникновения обязательства:
Вербальные
Литеральные
Реальные
Консенсуальные
По наличию каузы (цели договора):
Каузальные (цель ясно видна)
Абстрактные
Односторонние и двусторонние (не путать со сделками) – договор всегда двусторонняя сделка, т.к. в нем выражается воля двух лиц;
односторонние – у одной стороны только права, а у другой только обязанности (договор займа)
двусторонние – каждая из сторон имеет и права и обязанности
Возмездные и безвозмездные
Условия действительности договоров:
Стороны, заключающие договор должны быть правоспособными (раб может заключать договор – пекулий)
Совпадение воли (внутреннее желание, направленность на что-то) сторон, совершающих договор
Римские юристы в договорах признавали, что более важным является воля, а не волеизъявление. До 1 н.э. сделки с искажением воли (под влиянием обмана, насилия, заблуждения, ошибки) признавались действительными.
Издается преторский эдикт, который запрещал оспорить такую сделку в течение года после его совершения.
Правомерность содержания договора – договор должен соответствовать как нормам права, так и нормам морали
Содержание договора должно быть определенным (стороны должны четко знать свои права и обязанности)
Содержание договора должно быть возможным
Договор должен представлять интерес для кредитора
Порядок исполнения договоров.
Договор имеет силу закона и должен быть исполнен строго в соответствии с содержанием.
Место исполнения договора, как правило, оговаривается сторонами при его заключении. Если это не было сделано, то место исполнения определяется по правилу о подсудности (по месту жительства должника)
Время исполнения договора, как правило, тоже оговаривается, если этого не сделано, то долг возникает немедленно и долг должен быть возвращен по первому требованию кредитора.
Просрочка в исполнении – просрочившейся стороне делают напоминание, только после этого можно подавать иск.
Вербальные контракты - такие договоры, которые вступают в силу с момента произнесения определенных формул или фраз.
Виды:
Стипуляция (сохранилась до классического периода благодаря своей абстрактности – в него можно вложить любое содержание) – вербальный контракт, который заключается посредством вопроса со стороны будущего кредитора и совпадающего с этим вопросом ответа со стороны будущего должника. Строго односторонний договор. В вопросе и ответе должен быть один предмет.
Клятвенное обещание вольноотпущенника патрону
Установление приданого
Литеральные контракты – договор, который заключался посредством записи в приходо-расходную книгу кредитора долга, возникшего ранее. Вступали в силу в момент этой записи.
Характерные черты:
Письменный характер
Формальный характер – запись в приходо-расходную книгу, такие книги вели все римские paterfamilias; к классическому периоду эти книги исчезали, потому что появились банки, и обязанность записывать торговые операции была возложена на банкиров. Вместе с ними исчезли и литеральные контракты. В дигестах только 3 статьи, посвященные литеральным контрактам.
Несамостоятельный характер – обязательство возникает не впервые из сделанной записи, эта запись в приходо-расходной книге подтверждает то обязательство, которое появилось ранее.
2 вида литеральных контрактов:
Когда обязательство возникло ранее из другого договора
Когда имело место перевод долга с одного лица на другое
В классический период литеральные контракты были заменены долговыми расписками: синграфы и хирографы. Из вербальных – осталась только стипуляция.
Реальные контракты – такие договоры, которые вступают в силу с момента передачи вещи (договор займа, ссуды, хранения)
Договор займа:
Юридическая сущность: договор, согласно которому одна сторона предоставляет другой стороне определенное количество родовых вещей с тем, чтобы в назначенный срок или до востребования было возвращено то же количество таких же самых вещей.
В реальных контрактах соглашение обязательно должно иметь место, оно предшествует передачи вещи; отсутствие соглашения может привести к тому, что договор будет недействительным.
Предметы договора займа: только родовые вещи; вещь передается заемщику в собственность, поэтому на заемщике как на собственности лежит риск случайной гибели вещи.
У заимодавца только право требовать возврата такого же количества таких же самых вещей, у заемщика только обязанность такое же количество таких же самых вещей.
Не является обязательным элементов этого договора – проценты (может быть беспроцентным)
Консенсуальные контракты – такие договоры, которые вступают в силу с момента принятия соглашения (купля-продажа, договор найма, договор товарищества, договор поручения)
Договор найма: наем вещей, наем услуг, наем работы.
Мена была, но она не вошла в систему договоров. Мена не имеет исковой защиты – основана на принципе добросовестности.
Преторский эдикт: если одна из сторон исполнила обещанное предоставление, то претор дает ей иск. Обязательство при мене появляется, когда одна из сторон совершает обещанное предоставление.
Оценочный договор – предоставление определенной вещи для продажи по определенной цене.
К 3 веку возникла необходимость систематизировать договоры. Павел взял за основу систематизации действие.
Безымянные контракты – такие договоры, которые вступают в силу после исполнения одной из сторон обещанного действия.
Павлом была составлена следующая юридическая схема безымянных контрактов. В основе этой схемы были положены действия: дать и сделать.
Мена – я даю тебе, чтобы ты дал мне
Оценочный договор – я даю тебе, чтобы ты сделал мне
Я сделаю тебе, чтобы ты сделал мне
Я сделаю тебе, чтобы ты дал мне
Квазиконтракты (средневековый термин) – возникшие как бы из контрактов – имеет место одностороннее действие как бы предполагающее договор, но реально этого договора не было.
3 вида квазиконтракта:
Ведение чужих дел без поручения – имело место, когда какое-либо лицо без явно выраженного распоряжения другого лица начинало выполнять какие-либо действия материального или юридического характера в интересах этого лица. Если такая деятельность была полезной, и со стороны хозяина не было воспрещения, то возникало обязательство, подобное тому, какое имело место при договоре поручения.
Уплата недолжного – имело место в случае, если кто-то на основе доверия возвращал долг другому лицу, выполняя при этом мнимое обязательство. Совершалась при этом двойная ошибка: исполнитель платил воображаемый долг, а получатель этот долг принимал. Если ошибка была допущена со стороны заплатившего, считалось, что это был акт доверия, а если ошибка была допущена со стороны получившего, то это рассматривалось как кража. На основании этого можно было предъявить иск.
Неосновательное обогащение – имело место тогда, когда одна сторона незаконно обогатилось за счет другой стороны, и это привело к разорению последней. Сначала такие ситуации не имели исковой защиты, в дальнейшем ее получило, и эта ситуация стала квазиконтрактом.
Ульпиан : само по себе соглашение не приводит к обязательству
Факты – соглашения, не имеющие исковой защиты (facto nudo); те, которые со временем получили исковую защиту (одетые факты): преторские факты (получили защиту с помощью преторского эдикта) – дополнительные к основному договору соглашения;
Императорские факты: соглашение о дарении и т.д.
Деликты – это правонарушение. В классический период в римском праве существовали 2 термина:
Delicto – нарушение частных интересов, которое преследовалось при помощи гражданских исков, и наказанием являлся денежный штраф.
Cremino – действие, нарушающее интересы общества или государства, такие дела рассматривались в уголовном суде, и наказания носили физический характер или штрафы, уплачиваемые в казну (публичные деликты, но такого понятия в классический период не было)
Виды деликтов:
In iure – посягательство на личность – на телесную неприкосновенность, наказанием служил фиксированный штраф.
В преторском праве in iure это всякое посягательство на личность. Размер штрафа определяется судьей в каждом конкретном случае.
Furtum – всякое посягательство на имущество (в цивильном праве). Поначалу объектом кражи являлось только движимое имущество, но затем и в отношении недвижимости. В классическом праве под кражей стали понимать только похищение движимых вещей.
Кража: явная (вор схвачен на месте преступления, в цивильном праве разрешалось такого вора убить) и неявная (при обыске, убийство не разрешалось – двойной штраф, infamia).
В преторском праве из furtum в качестве самостоятельных деликтов выделились rapina (грабеж), dolus (обман, мошенничество), metus (угроза).
В преторском праве вора можно было убить только в случае угрозы.самообороны????
Damnum in iuria datum – повреждение или уничтожение чужих вещей (ответственность наступала по законам Аквилия, который применялся при наличии следующих условий:
вред должен быть причинен действием правонарушителя;
вред должен быть причинен непосредственным материальным воздействием на вещь;
вред должен быть причинен собственнику)
В классический период в случаях, когда по вине лица был причинен вред, но не было непосредственного материального воздействия на вещь, давался иск по аналогии с законом Аквилия.
Квазиделикты – вредоносные действия, имеющие сходства с деликтом:
ответственность судьи за умышленно неправильное решение или за нарушение судейских обязанностей;
ответственность лица, из дома которого было что-либо вылито или выброшено на улицу или на площадь; отвечал всегда хозяин дома; размер ответственности зависел от причиненного вреда;
ответственность хозяина дома, у которого что-либо поставлено или повешено так, что могло причинить вред прохожим;
ответственность хозяина корабля за действие их слуг по отношению к проезжающим.
