
- •1. Понятие, объект, предмет, структура и функции общей теории государства и права.
- •2. Методология общей теории государства и права. Значение общей теории государства и права для системы юридических наук.
- •3. Светское государство.
- •4. Теория насилия, органическая и договорная теории государства.
- •5. Классовая теория права и государства
- •6. Понятие социальной власти и её виды. Особенности государственной власти.
- •7. Понятие и признаки государства. Сущность, социальное назначение и функции государства.
- •8. Государственный и иные виды суверенитета. Особенности государственного суверенитета в условиях федерации и межгосударственных объединений.
- •9. Соотношение общества и государства. Понятие гражданского общества.
- •10. Типы государства и права: формационный и цивилизационный подходы.
- •12. Классификация и содержание функций государства.
- •13. Механизм государства: понятие, структура и соотношение с государственным аппаратом.
- •14. Государственный орган: понятие, признаки и классификация.
- •15. Форма государства: понятие, элементы, виды и факторы влияния.
- •16. Форма правления: понятие и классификация.
- •17. Форма государственного устройства: понятие и классификация. Особенности территориальной и национально-культурной автономии.
- •18. Государственный режим: понятие и типы. Соотношение государственного и политического режимов.
- •19. Государственные и правовые основы политической системы общества.
- •20. Социальное государство: понятие и функции.
- •21. Государство и личность: взаимодействие и взаимная ответственность.
- •22. Разделение властей: понятие и сущность. Правовые механизмы взаимного сдерживания ветвей государственной власти.
- •23. Понятие и признаки правового государства
- •24. Государственно-правовые основы экономической системы общества.
- •25. Социальные нормы: понятие и виды. Право в системе социальных норм.
- •26. Право как социально-культурная ценность. Основные типы правопонимания.
- •27. Естественно-правовая концепция и историческая школа права.
- •28. Нормативизм, позитивизм и социологическая теории права.
- •29. Принципы права: понятие, виды и формы реализации.
- •30. Права и свободы- человека и гражданина: понятие, классификация, механизмы юридической защиты.
- •31. Понятие и соотношение субъективного права и законного интереса.
- •32. Система права: понятие и структура. Основные критерии выделения структурных элементов системы права. Система современного российского права.
- •33. Соотношение материального и процессуального права. Соотношение публичного и частного права.
- •34. Соотношение внутригосударственного (национального) и международного права.
- •35. Норма права: понятие, признаки, структура и классификация. Основные способы изложения правовых норм.
- •36. Действие норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц и по предмету.
- •37. Источники (формы) права: понятие, соотношение и классификация.
- •38. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и классификация.
- •39. Закон: признаки и виды. Понятие законодательства.
- •40. Правовое отношение: понятие и классификация.
- •41. Структура правового отношения.
- •42. Субъект права и субъект правового отношения. Основные виды субъектов правового отношения. Правосубъектность и правовое положение.
- •43. Юридический факт: понятие и классификация. Особенности юридического состава.
- •44. Соотношение правообразования и правотворчества. Виды и стадии правотворчества.
- •45. Законотворчество и законодательный процесс.
- •46. Правовое регулирование: понятие, механизм и типы. Соотношение нормативного и индивидуального правового регулирования.
- •47. Соотношение системы права и законодательства.
- •48. Систематизация законодательства: понятие и виды.
- •49. Реализация права: понятие, формы и способы.
- •50. Социальный и юридический механизмы реализации права.
- •51. Применение права: понятие и стадии.
- •52. Акты применения права: понятие, структура и виды.
- •53. Юридическая квалификация.
- •54. Толкование права: понятие, субъекты, виды и способы.
- •55. Пробелы в законодательстве: понятие, основные причины возникновения, способы их восполнения и устранения. Аналогия закона и права.
- •56. Юридическая техника: понятие и значение в правотворчестве, правоприменении и систематизации законодательства.
- •57. Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения. Конкуренция правовых норм.
- •58. Правовые аксиомы. Правовые презумпции. Правовые фикции. Преюдиция.
- •59. Понятие законности. Соотношение законности, легитимности и демократии.
- •60. Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком и законностью.
- •61. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. Эффективность права.
- •62. Правомерное поведение лица: понятие и виды.
- •63. Правонарушение: понятие, признаки и виды.
- •64. Состав правонарушения: понятие, элементы и виды.
- •65. Вина: понятие и формы. Принцип объективного и субъективного вменения.
- •66. Юридическая ответственность: понятие, основание, содержание, принципы и виды. Соотношение юридической ответственности и государственною принуждения.
- •67. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности.
- •68. Правосознание: понятие, структура и виды. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
- •69. Злоупотребление правом.
- •70. Правовая культура: понятие, элементы и виды.
- •71. Понятие правовой системы. Классификация правовых систем.
- •72. Особенности правовой системы современной России: ее связь с основными группами правовых систем современности.
28. Нормативизм, позитивизм и социологическая теории права.
Нормативисткая теория наиболее логически завершенную форму получила в XX в. Представители: Штаммлер, Новгородцев, Кельзен и др. Основные идеи:
1) исходным, в частности для концепции Кельзена, является представление о праве как о системе (пирамиде) норм, где на самом верху находится основная (суверенная) норма, принятая законодателем, и где каждая низшая норма черпает свою законность в норме более значительной юридической силы;
2) по Кельзену, бытие права принадлежит сфере должного, а не сущего. Оно, таким образом, не имеет обоснования вне сферы норм долженствования и его сила зависит от логичности и стройности системы юридических правил поведения. Поэтому Кельзен считал, что юридическая наука должна изучать право в чистом виде, вне связи с политическими, социально-экономическими (и другими сущими) оценками;
3) в основании пирамиды норм находятся индивидуальные акты – решения судов, договоры, предписания администрации, которые тоже включаются в понятие права и которые тоже должны соответствовать основной (прежде всего конституционной) норме.
Достоинства:
– верно подчеркивается такое определяющее свойство права, как нормативность, и убедительно доказывается необходимость соподчинения правовых норм по степени их юридической силы;
– нормативность в данном подходе органически связана с формальной определенностью права, что существенно облегчает возможность руководствоваться юридическими требованиями (в силу более четких критериев) и позволяет субъектам знакомиться с последними по нормативным актам;
– признаются широкие возможности государства влиять на общественное развитие, ибо именно государство устанавливает и обеспечивает основную норму.
Слабые стороны:
– слишком значителен «сдвиг» к формальной стороне права, что повлекло за собой игнорирование его содержательной стороны (прав личности, нравственных начал юридических норм, соответствия их объективным потребностям общественного развития и т.п.). Поэтому представители данной теории недооценивают связь права с социально-экономическими, политическими и духовными факторами, т.е. излишне очищают от них право;
признавая тот факт, что основную норму принимает законодатель, Кельзен преувеличивает роль государства в установлении эффективных юридических норм. В силу разных причин оно может удовлетворяться и устаревшими нормами, и необоснованными.
Социологическая теория наиболее логически завершенную форму получила в XX в. Представители: Эрлих, Жени, Муромцев и др. Основные идеи:
1) разделяют право и закон, хотя и делают это не так, как идеологи естественно-правовой Доктрины. Право воплощается не в естественных правах и не в законах, а в реализации законов. Если закон находится в сфере должного, то право – в сфере сущего;
2) под правом, следовательно, понимаются юридические действия, юридическая практика, правопорядок, применение законов и т.п. Право – это реальное поведение субъектов правоотношений – физических и юридических лиц. Отсюда другое название данной доктрины – теория живого права;
3) формулируют такое живое право прежде всего судьи в процессе юрисдикционной деятельности. Они «наполняют» законы правом, вынося соответствующие решения и выступая в этом случае субъектами правотворчества.
Достоинства:
– такое понимание ориентирует на реализацию права, на сущее, где оно обретает практическое осуществление;
– совершенно обоснованно отмечается приоритет общественных отношений, как содержания, над правовой формой;
– эта теория хорошо согласуется с ограничением государственного вмешательства в экономику, с децентрализацией управления.
Слабые стороны:
– если под правом понимать реализацию законов, реальный правопорядок, то теряются четкие критерии правомерного и неправомерного, ибо сама по себе реализация может быть как законной, так и противозаконной;
в силу переноса «центра тяжести» правотворческой деятельности на судей и администраторов увеличивается опасность некомпетентного и откровенного произвола со стороны нечистоплотных должностных лиц.
В результате революций в развитых странах Европы были проведены преобразования правовых систем, особенно частного права, непосредственно связанного с регулированием товарно-денежных отношений. Основные принципы гражданского общества воплотились в действующем, позитивном праве.
К критике естественно-правовой теории юридический позитивизм подошел иначе, чем историческая школа права. В отличие от последней, поначалу использовавшей терминологическую оболочку опровергаемой теории (естественное право в трактовке Г. Гуго тождественно позитивному), юридический позитивизм с самого начала принципиально отрицал иное право, кроме позитивного (отсюда само название этого направления). В поле зрения юридического позитивизма — не исторически сложившийся обычай, а закон, нормативный акт, установленный властью; происхождение закона, его обоснование, изучение причин его принятия вообще выводятся за пределы правоведения. Наконец, отождествление права с законом ("тексты закона дают право") обусловило распространение юридического позитивизма по мере ликвидации феодальных институтов и воплощения буржуазных правовых принципов в нормативных актах.
Одним из первых представителей юридического позитивизма был ученик Бентама, основатель аналитической школы Джон Остин (1790—1859), преподававший юриспруденцию в Университетском колледже (Лондон). Он издал в 1832 г. книгу "Лекции о юриспруденции, или философия позитивного права".
Остин различает и разграничивает этику (область оценок, суждений о добре, зле и др.), науку о законотворчестве (представления о том, каким должно быть право) и собственно науку о праве, юриспруденцию. Последняя "имеет дело с законами, или правом в собственном смысле этого слова, без рассмотрения того, плохи они или хороши". В таком понимании право — приказ власти, обращенный к управляемому, обязательный для подчиненного под угрозой применения санкции в случае невыполнения приказа. Первостепенное значение для юриспруденции имеет формальная логика, или "логика правовых конструкций".
Остин был приверженцем классического либерализма. Но он утверждал, что суверенная власть ничем не связана; преграды ее деятельности ставят только религия, мораль и согласие подданных, т.е. привычка большинства подданных к повиновению данной власти.
Распространение юридического позитивизма в странах континентальной Европы обусловлено развитием капитализма.
Источником единства правовой системы Кельзен называет основную норму — трансцендентально-логическое понятие ("мысленное допущение"), которое дается нашим сознанием для обоснования всего государственного правопорядка в целом. Основная норма непосредственно связана с конституцией, принятой в государстве, и может быть представлена в виде следующего высказывания: "Должно вести себя так, как предписывает конституция". Такое высказывание не содержит нормативных предписаний в собственном смысле слова. Его назначение в том, чтобы придать нашим представлениям о легитимности существующего правопорядка логически завершенную форму. "Согласно основной норме государственного правопорядка эффективное правительство, которое на основании действенной конституции создает действенные общие и индивидуальные нормы, есть легитимное правительство этого государства", — писал Кельзен.Политическое учение Кельзена построено на отождествлении государства и права. Как организация принуждения государство идентично правопорядку, считал родоначальник нормативизма. Аргументируя свою позицию, Кельзен пришел к выводу, что любое государство, включая авторитарное, является государством правовым. "Порядок Республики Советов следует понимать как правовой порядок точно так же, как порядок фашистской Италии или демократической капиталистической Франции". Этот вывод резко контрастировал с доктринами либеральной демократии середины XX в., в которых правовое государство рассматривалось как альтернатива тоталитарным политическим режимам.
В противовес этим доктринам Кельзен делил государства на демократические и недемократические. Согласно его учению демократия не сводится к утверждению законов большинством голосов и формально-юридическим способам решения социальных конфликтов. По своей сути демократия есть поиск компромисса: она предполагает уважение к чужим взглядам и требует защиты интересов меньшинства. "Движущим принципом всякой демократии в действительности служит не экономическая свобода либерализма, как иногда утверждали (ибо демократия может быть как либеральной, так и социалистической), а, скорее, духовная свобода — свобода высказывать свое мнение, свобода совести и убеждений, принцип терпимости и, особенно, свобода науки", — утверждал Кельзен. В признании им идеи социалистической демократии сказалась его близость к теоретикам австромарксизма.
В своих работах по международному праву Кельзен выдвинул проект установления мирового правопорядка на основе добровольного подчинения суверенных государств органам международной юрисдикции. Он различал предписания международного права и его основную норму, разрабатывал мысль о том, что основные нормы и конституции государств необходимо привести в соответствие с демократическими принципами (основной нормой) международного правопорядка.
«Чистое учение о праве» (нормативизм превращается в стройную концепцию и обретает полемическую направленность по отношению к прошлым и современным доктринам).