
- •Защита интеллектуальной собственности
- •(Конспект лекций)
- •1. История возникновения и развития изобретательского права
- •2. Авторское право и смежные права.
- •3. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
- •5. Патентное право или промышленная собственность – основные положения и этапы развития
- •Объекты и нормы патентного права.
- •5.2. Международные аспекты в области патентного права.
- •5.3. Лицензии на объекты промышленной собственности
- •6.2. Биотехнологии.
- •6.3. Топологии интегральных микросхем.
- •6.4. Репрография.
- •6.5. Домашние аудио - и аудиовидеозаписи
- •6.7. Цифровые системы распространения
- •6.8. Доменные имена
- •6.9. Электронная торговля
- •7. Патентные поверенные.
Объекты и нормы патентного права.
Патентное право или промышленная собственность, в соответствии с современными представлениями, – это совокупность норм, определяющих и регулирующих неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов промышленной собственности. Как уже говорилось выше, к объектам патентного права относятся, следующие разновидности промышленной собственности – изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также товарные знаки, фирменные наименования, географические указания и др.
В настоящее время в Российской Федерации действует, принятый 23 сентября 1992 года, Патентный закон РФ, в который, 7 февраля 2003 года Федеральным законом № 22-ФЗ, были внесены изменения и дополнения с некоторыми оговорками, о чем будет сказано ниже.
На основе последней редакции Патентного закона, в 1993 году были разработаны «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки - на выдачу охранных документов на изобретение, полезную модель или промышленный образец», которые были уточнены в 1998 году.
30.12. 2003 г. «Российской газете» № 262 были опубликованы «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение» с небольшими изменениями, которые применяются в настоящее время. В это же время вышли «Правила …» для оформления документов на полезные модели.
Нормы патентного права содержаться в законах данной страны, в развивающих и уточняющих их подзаконных актах, в документах судебной практики и международных договорах и соглашениях, которые являются источниками патентного права.
Далее рассмотрим объекты патентного права.
Изобретение - это новая идея, которая позволяет на практике решить конкретную проблему в области техники. Изобретения охраняются, как правило, с помощью патентов. Все страны, которые предоставляют правовую защиту изобретений, а всего их более 140, делают это применением патентов. Хотя в некоторых странах имеются и иные средства охраны.
Основная цель патентной системы проста и разумна: обеспечить прогресс в области промышленных технологий в общих интересах. Для поощрения технических усовершенствований и содействия их раскрытию любое лицо, разработавшее усовершенствование, или иное изделие, или способ его изготовления, или новое вещество, и/или способ его получения, может после раскрытия деталей Патентному бюро своей или иной страны получить определенный набор исключительных прав на определенный период времени. По истечении этого периода изобретение входит в общегражданский оборот. Очевидно, что это более предпочтительно, нежели использовать усовершенствования тайно. Известен исторический факт, когда Леонардо да Винчи (1452 – 1519гг) - итальянский художник, скульптор и теоретик искусства, техник, естествовед и философ, автор технических и научных открытий и т. д., во избежание обнародования результатов своих работ, вел свои записи левой рукой справа налево и вывернутыми наизнанку буквами, а во всех технических эскизах обнаруживается лишняя шестеренка, делающая невозможной работу изобретенного механизма при его воспроизведении. Это привело к тому, что история человечества, возможно, на какой то момент замедлилось в своем техническом развитии.
В соответствии с законодательством в области изобретательства большинства стран для того, чтобы какая-либо идея могла стать объектом правовой охраны, то есть стала патентоспособной, необходимо, чтобы она была новой в том смысле, что она:
1. Еще не была опубликована или публично использована;
2. Должна быть неочевидной, то есть иметь «изобретательский уровень» в том смысле, что она не возникла бы у любого специалиста в соответствующей отрасли промышленности, если бы его попросили найти решение данной конкретной проблемы;
3. Должна сразу же быть пригодной для применения в промышленности в том смысле, что она может быть изготовлена или использована промышленным путем.
Более того, законодательством некоторых стран некоторые конкретные виды изобретений исключены из числа патентоспособных: например, изобретения веществ, полученных с помощью преобразований на ядерном уровне.
Охрана, предоставляемая патентом на изобретение, означает, что любой, кто хочет использовать изобретение, должен получить разрешение лица, получившего патент (патентовладельца), на такое использование. Срок охраны ограничен и в большинстве стран составляет 20 лет после даты подачи заявки на получение патента.
Права, предоставляемые патентами, определяются патентным законодательством страны, выдавшей патент, Эти права обычно именуются исключительными правами использования и включают в себя:
в случае патента на изобретение изделия — право изготовлять, использовать, продавать и импортировать изделия, которые включают в себя изобретения;
в случае патента на изобретение способов — право использовать способ, включающий изобретение, а также право изготовлять, использовать, продавать и импортировать изделия, которые были изготовлены с помощью способа, включающего данное изобретение.
Использование запатентованного изобретения без такого разрешения является противоправным. Однако из этого правила есть исключения: в патентном законодательстве могут быть предусмотрены случаи, в которых запатентованное изобретение может быть использовано без разрешения патентовладельца, например использование его государством или от имени государства в интересах общества или использование на основании принудительной лицензии. Принудительная лицензия является разрешением на использование изобретения, выдаваемым правительственным учреждением, как правило, в очень ограниченном числе случаев, прямо предусмотренных законом, причем только в тех случаях, когда лицо, желающее использовать запатентованное изобретение, не в состоянии получить разрешение патентовладельца. Условия выдачи принудительных лицензий подробно регулируются в соответствующем законодательстве. В частности, постановление о выдаче принудительной лицензии обычно включает указание о выплате вознаграждения патентовладельцу. Кроме того, как правило, такие постановления могут оспариваться.
Подсчитано, что, например, в 1995 г. во всем мире было выдано около 710 тыс. патентов, и на это же время насчитывалось около 3,7 миллиона уже действующих патентов.
Как уже говорилось, в истории патентов можно выделить три важных периода:
Привилегии (XV—XVIII в.):, когда суверен - монарх предоставляет монополию по своему усмотрению; важную роль играют концепция полезности и — иногда — концепция фаворитизма.
Национальные патенты (1790—1883 гг.): любой изобретатель вправе подать заявку на патент, выдача которого зависит исключительно от объективных условий; охрана местных изобретений за рубежом не практикуется.
Интернационализация (с 1883 г. по настоящее время): вместе с международной торговлей развивается охрана изобретений за пределами страны происхождения; этому развитию способствуют всемирные и региональные конвенции. Полезные модели
Полезная модель является следующим объектом патентного права. Выражение «полезная модель» используется для наименования определенных видов изобретений. В большинстве национальных законодательств, содержащих положения о полезных моделях, в эту категорию входят изобретения в области механики. Объектами полезных моделей являются устройства, приспособления и полезные предметы. Полезные модели иногда иначе называют «малыми патентами».
Полезные модели, как правило, отличаются от изобретений, на которые выдаются обычные патенты, следующим:
- более низким изобретательским уровнем;
- обычно значительно меньшим сроком охраны;
- более низким размером пошлин.
Более того, в определенных странах также имеются значительные различия в процедуре предоставления охраны полезной модели: данная процедура обычно короче и проще, чем в случае патентов на изобретение.
Промышленный образец представляет собой орнаментальный аспект полезного изделия. С расцветом искусства дизайна за последние несколько лет потребители все больше стремятся к тому, чтобы полезность товаров сочеталась с приятным внешним видом. Как следствие этого, фирмы-изготовители увеличили свои расходы на дизайн и соответственно на охрану результатов творческого труда дизайнеров путем регистрации соответствующих промышленных образцов. Орнаментальный аспект может состоять из трехмерных элементов (форма изделия) или двумерных элементов (очертание, рисунок, расцветка), при этом он не должен диктоваться исключительно или главным образом техническими или функциональными соображениями. Для того чтобы промышленный образец подпадал под охрану в области промышленной собственности в стране, он должен быть оригинальным или новым и должен быть зарегистрирован в государственном ведомстве (обычно в том же ведомстве, которое выдает патенты).
Охрана промышленного
образца подразумевает, что без согласия
владельца охраняемого промышленного
образца третьи стороны не могут
изготавливать, продавать или импортировать
изделия, содержащие или включающие
образец, который является копией или,
так
называемой,
«существенной копией»,то есть имеет
достаточную степень совпадения
охраняемого промышленного образца,
если такие действия осуществляются в
коммерческих целях.
Промышленный образец должен поддаваться тиражированию в промышленных масштабах. Отсюда и название «промышленный образец». Если этот последний критерий не удовлетворяется, объект может классифицироваться как произведение искусства и охраняться авторским правом, но не законами по промышленной собственности. При этом не исключается, что орнамент, получая охрану в рамках законодательства по промышленной собственности, может также одновременно получать авторско-правовую охрану.
В соответствии с законодательством ряда стран, для того чтобы промышленный образец мог подлежать охране, он должен быть новым, а по законам других стран он должен быть оригинальным. Охрана предоставляется на ограниченный срок, который обычно составляет 5, 10 или 15 лет. Документ, удостоверяющий охрану промышленного образца, может называться свидетельством о регистрации или патентом. В последнем случае к слову «патент» всегда должны добавляться слова «на промышленный образец».
Подсчитано, что в конце 20 века во всем мире было осуществлено более 250 тысяч регистрации и продлений регистрации промышленных образцов. А на начало 21 века их насчитывалось около 1,5 млн. регистраций промышленных образцов.
Товарный знак, являющиеся одним из объектов патентного права, представляет собой обозначение - рисунок, надпись или их сочетание, которое служит для отличия товаров и услуг одних предприятий от однородных товаров или услуг других предприятий. Он охраняется государством в соответствии с Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров».
В качестве примеров товарных знаков можно привести:
1.Название «SONY» - одноименной японской фирмы, выпускающей электронную бытовую и др. технику,
2. Волжский автомобильный завод (ВАЗ) – рисунок в виде стилизованной Ладьи под парусом,
3. Русский национальный цирк – металлический круг диаметром 25мм., в центральной части которого нарисованы контуры медведя на мяче, находящегося на поле земного шара, а по окружности имеется надпись – «Русский национальный цирк» на русском и английском языках.
В современной практике, на фоне укрупнения транснациональных корпораций, товарный знак может использоваться для того, чтобы отличать товары, производимые одной и той же фирмой, названия которой потребитель может и не знать. Примером тому могут служить всемирно известные товарные знаки: «Snickers», «Whiskas», и «Uncle Bens», принадлежащие одной компании - Mars Incorporated, производящей пищевые продукты
Товарный знак, как уже говорилось, может состоять из одного или нескольких характерных слов, букв, цифр, рисунков и или изображений, эмблем, монограмм или подписей, а также ,цветов или комбинаций цветов. Кроме того, он может быть трехмерным, как, например, форма или любое другое, например, специальное оформление контейнера или упаковки товара, при условии, что это не вытекает исключительно из функций контейнера или упаковки, а имеет более широкое понятие. Знак может, также, состоять и из комбинации всех или некоторых из вышеперечисленных элементов.
Сегодня товарные знаки широко используются практически во всем мире — в развивающихся и промышленно развитых странах, странах с рыночной и плановой экономикой. Повсюду они играют важную экономическую роль в маркетинге и торговле.
В товарных знаках в равной степени заинтересованы те, кто предлагает товары и услуги на рынке, т. е. производители, дистрибьюторы, оптовики и представители розничной торговли, но и потребители, государственные органы и вся экономика страны в целом.
Товарный знак позволяет фирме, использующей его, обратить внимание потенциальных покупателей на существование товара, привлечь к нему внимание и, после того как покупатели познакомились с товаром, отличать его от аналогичных товаров, имеющихся на рынке. Ценность товарного знака проистекает из ассоциативных ощущений человеком между товарным знаком и изделием. После того как товарный знак завоевал хорошую репутацию, для товара становится значительно легче проникать на новые рынки сбыта и, тем самым. стимулировать его продвижение на внутреннем рынке и, как максимальный результат – экспортные поставки его за рубеж и в достаточно большом объеме.
Эффективная система товарных знаков содействует также защите потребителей от различных форм недобросовестной торговли - использование знаков, способных вызвать смешение с другими знаками или вводящих в заблуждение потребителей.
Во многих государствах отсутствует законодательство по охране прав потребителей, а в тех из них, в которых такое законодательство существует, потребители зачастую не в состоянии обеспечить должное соблюдение собственных прав. В этих случаях законодательство по товарным знакам может явиться единственным средством судебной защиты прав потребителя.
Товарные знаки также полезны и для государственных органов, которые отвечают за проверку качества товаров и услуг. Товарные знаки могут помочь им опознать товары и услуги, не отвечающие требованиям закона и выявленные в результате жалоб или лабораторных проверок, выделив их из группы аналогичных или идентичных товаров.
И, наконец, регистрация товарных знаков является полезным источником статистической и экономической информации для государственных органов..
Естественно, возникает интерес к истории возникновения товарных знаков. Появились они достаточно давно. Как знаки происхождения, они проставлялись изготовителями кирпича, кожи, книг, оружия, кухонной утвари и других вещей уже в древних культурах. Такими знаками были либо буквы - инициалы, либо изображения в виде символов, которые присутствовали в виде клейма на товарах, как указатели изготовителя продукции. Они, тем самым, обозначили важный элемент в праве на товарный знак, который действует и сегодня, а именно то, что знаки создают связь между товаром и его производителем.
Такая маркировка использовалась, также, в качестве обозначения на владение чем-либо. Английское слово «Brand» означает дословно — «Тавро», часто используемое сегодня в качестве синонима «товарного знака». Оно берет свое начало от обычая фермеров ставить клеймо на скот с помощью раскаленного железа.
Товарные знаки имели особое значение в условиях растущего производства товаров для экспорта. Сталь, оружие, столовые приборы и драгоценные металлы, изготовленные в Англии задолго до промышленной революции, уже тогда несли на себе традиционные обозначения их производителей.
Преобразование городской жизни в те времена, основывающейся на профессиональном мастерстве, составляло основную форму ремесленного производства, которые организовывались в сообщества - гильдии. Они носили достаточно закрытый характер: в гильдию мог вступить лишь профессионал, доказавший свои знания и умения в какой – то определенной профессии. Товары маркировались обозначениями гильдии и (или) мастера-ремесленника, который избирались раз и навсегда, при предоставлении ему статуса мастера. Эти обозначения могли принимать форму печатей, прикрепляемых к материалам и товарам, или пробирных клейм на изделиях из драгоценных металлов.
Цель использования таких обозначений заключалась в том, чтобы установить, соблюдается ли профессиональный уровень производства и качество выпускаемых изделий, Эти знаки нацеливали на появление у ремесленников чувства ответственности за качество своих изделий и в большинстве случаев были обязательными. Однако в те времена, они не играли сколько-нибудь значительной роли в привлечении покупателей.
Во Франции законом от 17 марта 1791 г гильдии были упразднены, а привилегии английских гильдий исчезли в 1835 г. Однако, система гильдий начала приходить в упадок задолго до этого времени, уступая место нерегулируемым профессиям, международной торговле и, начиная с эпохи промышленной революции — крупным промышленным предприятиям. Исчезновение правил гильдий привело к исчезновению знаков гильдий, которые были заменены более современными типами товарных знаков.
Товарные знаки
начали играть свою сегодняшнюю роль в
девятнадцатом веке. Появление массового
производства, установление более сложной
системы распределения товаров от
изготовителя до покупателя, растущая
торговля товарами — все это принесло
с собой необходимость повсеместной
идентификации товаров. Товары должны
были
получать
новые наименования в дополнение к своим
родовым признакам, таким как инструменты,
спички, пиво и т. д.
С возрастанием примеров использования товарных знаков наступило и увеличение случаев их подделки. Дешевые товары могли сойти за более дорогие путем копирования знаков, которые обычно ставились на более дорогие товары, и таких случаев было достаточно много. Обычно законные пользователи знаков не имели средств остановить тех, кто подделывал их знаки. Маркировка их товаров не предоставляла им никакого юридически признаваемого права, а право в целом не было где-либо развито до такой степени, чтобы такая подделка могла быть квалифицирована в качестве обманного действия или действия, противоречащего честной деловой практике. Коммерческая мораль, также, не рассматривала такие действия, как – не правовые. Однако с течением времени стали разрабатываться средства защиты судебными органами, а на практике стали приниматься меры к запрещению подделок товарных знаков с использованием законодательных норм.
В Англии средство защиты от такого нарушения было выработано судебными органами в середине девятнадцатого века. Пользователь товарного знака стал рассматриваться как лицо, имеющее право на «исключение других лиц от умышленного использования репутации, приобретенной им под данным знаком». Так появилась знаменитая доктрина «выдачи за иное», то есть никто не вправе выдавать свои товары за товары другого лица.
В Соединенных Штатах Америки, на правовую систему которых оказала гигантское влияние Великобритания, также были выработаны судебные решения в области товарных знаков, сходные с решениями в Соединенном Королевстве. В конечном счете, коалиция владельцев товарных знаков стала настолько сильной, что убедила федеральный Конгресс США принять в 1870 г. закон о товарных знаках. Однако этот закон просуществовал лишь семь лет, после чего был объявлен неконституционным. Потребовалось время, и в 1905 г. был принят новый всеобъемлющий закон о товарных знаках. Одновременно и в Соединенном Королевстве был принят подобный закон о товарных знаках.
В Европе из-за отсутствия системы обычного, то есть прецедентного права, охрана товарных знаков устанавливалась лишь законодательной властью. Одной из первых стран, принявших всеобъемлющий закон, была Франция, в которой закон от 1857г. действовал более 100 лет.
В Германии правовая охрана зарегистрированных товарных знаков впервые была введена законом от 1874г, то есть спустя лишь три года после образования германской империи Этот закон был весьма ограничен по предмету регулирования и допускал к регистрации лишь изобразительные, то есть в виде рисунков, товарные знаки. Первый всеобъемлющий закон в Германии был принят в 1896 г. Развитие в других государствах Европы проходило по такой же схеме.
Двадцатый век принес новое понимание по использованию товарных знаков.
Британский закон 1938 г. впервые создал новые права для владельца товарного знака, а именно право исключить другим лицом любое использование товарного знака независимо от того, имеется ли вероятность смешения или нет. Так, согласно британскому праву, представляется, что, если конкурент ссылается на некую продукцию с товарным знаком для того, чтобы подчеркнуть преимущества своей собственной продукции, в этом случае, ему по суду можно запретить нарушать право на применение товарного знака. Таким образом, широко известный запрет на сравнение двух разных марок однотипного товара в рекламе, который, например, в Российской Федерации провозглашен в законе «О рекламе», согласно британскому праву, осуществляется через законодательный механизм товарных знаков.
Были проработаны подходы к использованию и регистрации товарных знаков как основы для возникновения прав, а также на законодательном уровне были признаны такие современные способы использования товарных знаков, как их уступка и лицензирование.
На развитие права
на товарные знаки внутри стран в
значительной степени оказало влияние
развитие международного регулирования
интеллектуальной собственности.
Парижская конвенция, которая является
основой для международной охраны
промышленной собственности |и товарных
знаков, в частности, и Мадридское
соглашение о Международной регистрации
знаков 1891г. и их имплементация на
национальном уровне существенно
способствовали превращению права
промышленной собственности в реально
действующий механизм охраны, эффективно
действующий и в настоящее время.
Международные конвенции, с одной стороны,
воплощают общие воззрения международного
сообщества на право промышленной
собственности. С другой стороны, положения
между
народных
договоров постоянно вносятся в
национальные законодательства
. Таким образом, можно говорить о взаимном влиянии национального законодательства и международных норм в области товарных знаков в частности и промышленной собственности в целом.
Фирменные наименования включают в себя название, термины или наименования, служащие для того, чтобы опознать фирму и ее профессиональную деятельность и отличить их от других фирм. В то время как товарные знаки отличают товары и услуги, наименование фирмы идентифицирует все предприятие безотносительно к товарам или услугам, реализуемым ею на рынке, и является символом репутации и реноме соответствующей фирмы. Таким образом, фирменное наименование является ее ценным активом, а также источником полезной информации для потребителей.
Охрана наименований соответствует интересам, как производителей, так и потребителей, в равной степени заинтересованных в том, чтобы были предусмотрены правовые инструменты, предотвращающие использование фирменного наименования способами, вводящими в заблуждение или приводящими к смешению.
Фирменные наименования являются объектом охраны по законодательству большинства стран, однако правовые режимы, регулирующие их использование, бывают разные. Как правило, правовой статус фирменных наименований определяется сочетанием положений гражданского, торгового законодательства, а также законов, регулирующих деятельность компаний, использование товарных знаков и/или законов в области недобросовестной конкуренции и/или специальных законов о фирменных наименованиях. Во многих странах предусмотрена система регистрации фирменных наименований, хотя между ними имеются значительные различия по территории (местная или международная), а также с точки зрения правовых последствий регистрации.
Указания происхождения и наименование места происхождения, совместно именуемые «географическими указаниями», являются еще двумя типами коммерческих обозначений.
Указание происхождения — это наименование, выражение или знак, указывающие, что изделие или услуга имеют свое происхождение в стране, регионе или конкретном месте, например, «сделано во Франции». В то же время, использование ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения является, как правило, противоправным.
Наименование места происхождения — это наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо природными условиями и людскими факторами - одновременно.
Использование наименования места происхождения является правомерным только для определенного круга лиц или предприятий, расположенных в соответствующем географическом районе, и только в связи с конкретными изделиями, происходящими оттуда, например, «Вологодское масло», «Шампанское» и т. п.
Наименования мест происхождения кроме простого называния места происхождения товара выполняют еще одну функцию, а именно указывает дополнительно на характерные качества товара, определяющиеся географическим районом его происхождения, фигурирующим в наименовании изделия. Другое отличие состоит в том, что указание происхождения может быть выражено любым выражением или знаком (гербом, флагом и т, п.), в то время как наименование места происхождения товара всегда является словесным географическим названием.
Правовое признание
и охрана указаний происхождения и
наименований места происхождения
представляют всеобщий интерес, так как
они передают потребителям важную
информацию о географическом происхождении
товаров и услуг и, в косвенной форме, о
присущих им качествах и характеристиках.
Надлежащее использование географических
указаний может помочь населению в
принятии решений о покупке тех или иных
товаров и часто является мощным средством
воздействия на людей. Неправильное или
неправомерное использование
географических указаний может ввести
потребителей в заблуждение относительно
географического места происхождения
товара или услуги, что может повлечь
убытки у производителя.
Более того, предприятие, неправомерно использующее географическое указание, может не только ввести общество в заблуждение, но также приобрести неправомерное преимущество над конкурентами, включая тех, кто работает в указанном географическом районе. То есть предприятие может потерять часть своих покупателей или клиентов, а также свое доброе имя, связанное с таким указанием.
. Весьма интересной является правовая практика в плане Недобросовестной конкуренции. Защита от недобросовестной конкуренции уже в течение века считается частью системы охраны промышленной собственности. Ее признание состоялось в 1900 году на Брюссельской дипломатической конференции по пересмотру Парижской конвенции по охране промышленной собственности, когда в текст Конвенции была включена статья 10- bis. Текст «Стокгольмского акта» от 1967г. Парижской конвенции гласит:
«1. Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. 2. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах».
В комментариях к «Типовому закону для развивающихся стран по товарным знакам, наименованиям фирм и недобросовестной конкуренции» к недобросовестной конкуренции относятся следующие 12 видов 'деятельности:
подкуп покупателей конкурента с целью привлечения их на свою сторону в качестве покупателей;
промышленный шпионаж или подкуп служащих конкурента с целью разведывания деловой или коммерческой тайны;
использование или раскрытие без разрешения сводного технического ноу-хау конкурента;
подталкивание служащих конкурента к нарушению договоров о найме или к уходу с работы у конкурента;
угроза в адрес конкурентов предъявить иск за нарушение патента или товарного знака, если такая угроза делается недобросовестно и с целью сокращения товарного оборота конкурента и препятствия конкуренции;
бойкотирование торговли для препятствия конкуренции или ее предотвращения;
демпинг, т. е. продажа ниже себестоимости с целью воспрепятствовать конкуренции или если демпинг приводит именно к этому последствию;
создание впечатления, что предлагаются необычно благоприятные условия покупки, если это не соответствует действительности;
копирование товаров, услуг, рекламы и иных характеристик коммерческой деятельности конкурента;
поощрение невыполнения конкурентом контракта или использование этого в своих целях;
реклама, содержащая сравнение с товарами или услугами конкурента;
нарушение положений законов, не имеющих прямого отношения к конкуренции, с целью получения путем такого нарушения недобросовестного преимущества над другими конкурентами.
Выше говорилось, что промышленная собственность, закрепленная, например, в патенте, предоставляется патентовладельцу в виде исключительных прав в отношении объекта охраны в силу того, что он подал в патентное ведомство соответствующую заявку. Защита от недобросовестной конкуренции, в свою очередь, напротив, основывается не на предоставлении прав, а на понимании — будь то зафиксированном в законодательных документах или признаваемом в качестве общего принципа права, — что действия, идущие вразрез с общепринятой честной коммерческой практикой, недопустимы. Честная игра на рынке не может быть обеспечена только путем охраны прав промышленной собственности. Широкий круг недобросовестных действий, таких как вводящая в заблуждение реклама и нарушение коммерческой тайны, обычно не рассматривается конкретными законами в области промышленной собственности.
Решение вопроса
о том, что является недобросовестным
или нечестным, в значительной степени
определяется экономическими и социальными
реалиями в определенном месте и в
определенный момент времени.
Законодательство в области недобросовестной
конкуренции в большой степени зависит
от меняющихся обстоятельств и реа
лий.
Оно может, с одной стороны, предоставить
прочные правовые рамки, а с другой —
достаточно гибкую норму для формулирования
и применения мер, которые одновременно
могут корректироваться в свете конкретных
и постоянно меняющихся социальных и
экономических условий в той или иной
стране и служить эффективным средством
борьбы против определенных видов,
внушающих озабоченность государства
недобросовестных действий в области
торговли и услуг.
Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также на имя нескольких предприятий, объединившихся для выпуска товаров, характеризующихся едиными качественными или иными показателями. В последнем случае товарный знак называют коллективным.
Владельцу товарного знака Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ФОИВИС) выдаёт свидетельство о регистрации, которое действительно в течение 10 лет от даты поступления в ФОИВИС заявки на её регистрацию. По заявлению владельца срок действия свидетельства на регистрацию товарного знака может быть продлён на 10 лет - многократно.