
- •§ 2. Юридические лица как субъекты гражданского права
- •1. Общие положения о юридических лицах.
- •48 Гк рф. Создавая юридическое лицо, учредители наделяют его известным имуществом
- •1, 5 Закона банк может заниматься строго определенной деятельностью (привлечение во
- •1. Поскольку возникновение и прекращение правоспособности и дееспособности
- •2. Нередко деятельность организации подвергается изменениям объективного и
- •3) Единственным учредительным документом общества является его устав.
- •35 Закона об ао).
- •2) Учредителем унитарного предприятия может быть только публичный собственник:
- •Задача № 6.1.
- •Участники Общества обратились к Вам с просьбой посоветовать, каким образом следует защитить их права. Определите предмет и основание иска. Будет ли он удовлетворен?
2. Нередко деятельность организации подвергается изменениям объективного и
субъективного порядка. Так, организация может быть реорганизована или ликвидирована. С
юридической точки зрения в обоих случаях речь идет о прекращении юридического лица.
Различие между реорганизацией и ликвидацией базируется на критерии наличия или
отсутствия правопреемства. Реорганизация – это прекращение юридического лица с
переходом прав и обязанностей другим юридическим лицам. Следовательно, ликвидация – это
прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей другим юридическим
лицам.
Реорганизация юридического лица может быть осуществлена в одной из следующих пяти
форм:
1) слияние означает, что права и обязанности двух и более юридических лиц переходят к
вновь возникшему юридическому лицу;
2) присоединение одного юридического лица к другому означает, что к последнему
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица;
3) разделение юридического лица влечет переход его прав и обязанностей к вновь
возникшим юридическим лицам;
4) при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц
к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица;
5) преобразование юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида
(изменение организационно-правовой формы) означает переход прав и обязанностей к вновь
возникшему юридическому лицу.
Помимо форм реорганизации необходимо выделить два порядка реорганизации:
добровольный и принудительный. Первый из них означает, что решение о реорганизации
принято самим юридическим лицом или его участниками по их инициативе. Принудительная
реорганизация может быть предусмотрена в законе. Так, общество с ограниченной
ответственностью обязано в течение года преобразоваться в открытое акционерное общество,
если количество его участников превысит пятьдесят (п. 3 ст. 7 Закона об ООО).
Принудительное разделение и выделение могут быть продиктованы требованиями
антимонопольного законодательства в случае, когда один из участников рынка занимает
доминирующее положение, что препятствует развитию конкуренции на рынке9
. В этом
случае решение о реорганизации принимает суд по иску антимонопольного органа.
Реорганизация является случаем универсального правопреемства. Вместе с тем в случае
выделения и разделения права и обязанности переходят к нескольким правопреемникам. В
этих случаях важно определить, какие права и обязанности перешли к тому или иному
юридическому лицу в результате реорганизации. Сделать это позволяет специальный
документ – разделительный баланс (при выделении и разделении) или передаточный акт (во
всех других случаях). Эти документы утверждаются лицами, принявшими решение о
реорганизации. Если из содержания передаточного акта или разделительного баланса
невозможно определить правопреемника, то вновь возникшие юридические лица несут
солидарную ответственность перед кредитором10
.
По поводу процедуры реорганизации складываются определенные организационные
отношения, урегулированию которых посвящены ст. 57 – 60 ГК РФ, а также некоторые нормы
Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Отметим лишь, что поскольку процедура реорганизации может
затронуть интересы кредиторов реорганизуемых юридических лиц, то закон предусматривает
для последних ряд гарантий (в частности, потребовать досрочного исполнения должником
лежащего на нем обязательства – п. 2 ст. 60 ГК РФ). Момент завершения реорганизации, и
соответственно – прекращения реорганизуемых юридических лиц, как и в случае создания
9
См. ст. 38 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
10
См. п. 8 ст. 29 Закона об УП, п. 5 ст. 51 Закона об ООО, п. 6 ст. 15 Закона об АО. юридического лица, также приурочен к моменту внесения соответствующих записей в
ЕГРЮЛ.
3. Ликвидация юридических лиц по существу означает полное прекращение
юридического лица (без перехода прав и обязанностей к другим юридическим лицам).
Ликвидация, так же как реорганизация, может быть добровольной, то есть по инициативе
самого юридического лица или его участников (например, если достигнуты цели, ради
которых организация создавалась) и принудительной. В последнем случае ликвидация
происходит в судебном порядке11
. Однако, и в этом случае обязанность по исполнению
судебного решения может быть возложена на участников юридического лица или его органы
(п. 3 ст. 61 ГК РФ).
Фактическим основанием для ликвидации может быть одно из следующих обстоятельств:
1) при создании юридического лица были допущены грубые нарушения закона и эти
нарушения носят неустранимый характер;
2) осуществление организацией деятельности без лицензии, либо осуществление
запрещенной законом деятельности;
3) осуществление организацией деятельности с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении
некоммерческой организацией, деятельности, противоречащей ее уставным целям
4) иные случаи, предусмотренные ГК РФ.
Истцом по делу о ликвидации юридического лица может быть строго ограниченный круг
лиц, – это государственный орган или орган местного самоуправления, которому право на
предъявление такого требования предоставлено законом.
Процедура ликвидации юридического лица урегулирована ст. 61 – 64 ГК РФ и состоит из
следующих этапов:
1) принимается решение о ликвидации, назначается ликвидатор, который принимает на
себя полномочия по управлению организацией, определяются порядок и сроки ликвидации;
2) ликвидатор публикует в органах печати сообщение о ликвидации и сведения о порядке
и сроке заявления требований его кредиторами. Затем ликвидатор принимает меры к
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно
уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица;
3) после окончания срока для предъявления требований кредиторами составляется и
утверждается промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;
4) производятся расчеты с кредиторами в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК
РФ и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом. Если денежных средств
организации недостаточно, то ликвидатор продает имущество юридического лица с
публичных торгов;
5) составляется и утверждается ликвидационный баланс, распределяется оставшееся
имущество (при наличии такового), в ЕГРЮЛ вносится запись о прекращении юридического
лица.
Важным аспектом при ликвидации юридического лица является соблюдение очередности
удовлетворения требований кредиторов. Согласно ст. 64 ГК РФ требования погашаются в
следующем порядке:
1) требования граждан вследствие причинения вреда их жизни или здоровью, а также
требования о компенсации морального вреда, о компенсации вреда, причиненного
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований
к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;
2) требования о выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности;
11
Справедливости ради следует отметить, что и добровольная ликвидация иногда может быть произведена
исключительно в судебном порядке. Так, защищая интересы лиц, внесших взносы в имущество фонда от
возможных злоупотреблений со стороны ликвидаторов, ст. 119 ГК РФ устанавливает правило о том, что фонд
может быть ликвидирован исключительно в судебном порядке. В частности, именно суд определит судьбу
имущества, оставшегося после ликвидации фонда.3) требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
4) все другие требования.
При этом действуют следующие правила:
1) требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного
удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди (принцип последовательности);
2) при недостаточности имущества внутри очереди оно распределяется между
кредиторами пропорционально суммам их требований (принцип пропорциональности);
3) требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества
ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными (за исключением долгов
казенного предприятия и учреждения – по этим долгам кредиторы вправе обратиться в суд с
иском к собственнику имущества предприятия или учреждения);
4) оставшееся после расчетов имущество юридического лица передается его участникам,
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительными
документами юридического лица.
Специальный порядок ликвидации юридических лиц предусмотрен Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
(ст. 2 Закона). Банкротом может быть признана любая организация за исключением
казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации.
Современный институт банкротства в гражданском праве призван решить весьма
трудновыполнимую задачу – обеспечить интересы кредиторов организации, с одной стороны,
и интересы должника – с другой. Защита интересов должника достигается путем применения
к нему специальных процедур, направленных на его реабилитацию. Интересы кредиторов
обеспечиваются путем выявления всего имущества должника, формирования конкурсной
массы и распределением имущества должника под контролем суда на принципах
очередности и пропорциональности12
.
4. Отдельный способ прекращения юридического лица предусмотрен Законом о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Речь
идет об исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица в порядке ст. 21.1 Закона.
В соответствии с данной статьей юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ при
совокупности следующих юридических фактов:
1) юридическое лицо в течение последнего года, предшествующего моменту принятия
регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы налоговой
отчетности;
2) не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету;
3) юридическое лицо признается фактически прекратившим свою деятельность
(недействующим юридическим лицом).
4) налоговый орган принимает и публикует в «Вестнике государственной регистрации»
решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ;
5) в течение трех месяцев со дня опубликования решения недействующее юридическое
лицо, его кредиторы или иные заинтересованные лица могут направить заявление о своем
несогласии с принятым решением;
Если такие заявления не были направлены, то юридическое лицо по решению
регистрирующего органа может быть исключено из ЕГРЮЛ. В случае направления хотя бы
одного заявления решение об исключении принято быть не может и такое юридическое лицо
может быть ликвидировано в обычном порядке.
2. Классификация юридических лиц. Отдельные виды юридических лиц.
1. Задача любой научной классификации состоит в получении наиболее полного
представления об изучаемом предмете. В свою очередь, задачей юридической
классификации является разделение явлений, объединяемых общими родовыми признаками,
на такие виды, с которыми связаны юридически значимые особенности13
. Важно лишь
12
Именно поэтому традиционно процедуру банкротства именуют конкурсным процессом, имея в виду то,
как конкурируют между собой интересы кредиторов и их требования к должнику.
13
Агарков М. М. Учение о ценных бумагах. М., 1994. С. 188.помнить, что всякая классификация является результатом некоторого огрубления
действительных граней между видами, ибо они всегда условны и относительны14
.
Классификация юридических лиц может быть проведена по самым различным
основаниям. Однако наиболее важными необходимо назвать следующие.
(1) По целям деятельности выделяют коммерческие и некоммерческие организации.
Это деление предусмотрено в ст. 50 ГК РФ. Коммерческой организацией является
юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности. Некоммерческая организация, напротив, не имеет извлечение прибыли в
качестве основной цели и, соответственно, не распределяет полученную прибыль между
своими участниками.
Это различие установлено в законе по нескольким соображениям. Во-первых,
коммерческая организация может иметь весьма широкий спектр участия в гражданских
правоотношениях, поэтому имеет смысл наделить ее общей правоспособностью (за
некоторыми исключениями). Что касается некоммерческих организаций, то их деятельность
обычно бывает связана с общественно полезными и иными неимущественными целями,
поэтому занятие коммерческой деятельностью может навредить осуществлению основной
деятельности. Исходя из этого, закон ставит правосубъектность некоммерческих организаций
в известные рамки. Отсюда правило ст. 50 ГК РФ о том, что некоммерческие организации
могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Так,
университет, будучи некоммерческой организацией в форме учреждения, не вправе
заниматься торговлей продовольственными товарами и т.п. Однако, он вполне может
заниматься реализацией книжной продукции, издательскими услугами и иными видами
деятельности, являющимися вспомогательными для осуществления основного вида
деятельности – оказания образовательных услуг.
Во-вторых, как известно, к деятельности коммерческих организаций закон предъявляет
повышенные требования. Так, например, коммерческие организации не вправе дарить друг
другу имущество (п. 1 ст. 575 ГК РФ). Что касается ответственности, возлагаемой на
предпринимателей, то она обычно носит более строгий характер (ст. 401 ГК РФ).
Далее, существенным различием между сравниваемыми видами юридических лиц
является то, что перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций
устанавливается ГК РФ. Иными словами, не допускается создание коммерческих организаций
в формах, не предусмотренных ГК РФ. Данное правило установлено с целью охраны
интересов третьих лиц, вступающих в отношения с коммерческими организациями.
Благодаря установленной Кодексом типизации юридических лиц третьи лица имеют
возможность легко определить, какова гражданская правосубъектность их контрагента.
Формы некоммерческих организаций, напротив, предусматриваются помимо ГК РФ также
иными федеральными законами.
(2) Другая классификация юридических лиц связана с правами учредителей на имущество
создаваемого юридического лица.
Создавая юридическое лицо, учредители непременно наделяют его известным
имуществом. Права на это имущество они могут утратить вообще, могут сохранить, а могут
получить взамен другие права – обязательственные. Так, в классическом примере
юридического лица – акционерном обществе участники (акционеры), приобретая акции,
получают обязательственные права в отношении общества: право на получение части дохода
общества (дивиденды), а также право на получение оставшегося после ликвидации
имущества (право на ликвидационную квоту).
Напротив, в таких некоммерческих организациях как фонды и ассоциации учредители
теряют всяческие права на переданное имущество. Учредители не получают доходов от
использования данного имущества и даже в случае ликвидации юридического лица не
распределяют оставшееся имущество. И, наконец, в унитарных предприятиях учредитель
сохраняет за собой право собственности на имущество предприятия, само же предприятие
обладает имуществом на ограниченном вещном праве.
С учетом изложенного, выделяют три вида организаций в зависимости от прав
учредителей (участников) на имущество юридического лица (ст. 48 ГК РФ):
14
См.: Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1981.1) юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные
права (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские
кооперативы).
2) юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право собственности
или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения).
3) юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав (общественные объединения, фонды, ассоциации и союзы).
(3) Третьим важным критерием деления всех юридических лиц можно назвать деление на
корпорации и унитарные организации (учреждения). Корпорациями в строгом смысле этого
слова называют объединения граждан и юридических лиц, основанные на членстве. К числу
корпораций относятся, в частности, хозяйственные товарищества и общества. Напротив,
унитарные организации (государственные или муниципальные унитарные предприятия,
учреждения) членства не имеют.
Юридическое значение такого подразделения состоит в том, что в корпорациях
присутствуют правоотношения двоякого рода. Во-первых, это отношения между самой
корпорацией и ее участником. Так, например, участник общества с ограниченной
ответственностью вправе участвовать в управлении делами общества, знакомиться с
информацией о его деятельности и т.д. Этому праву участника корреспондирует
соответствующая обязанность общества (ст. 8 Закона об ООО).
Во-вторых, помимо названных отношений в корпорациях существуют отношения между
самими участниками корпорации. Примером таких отношений можно назвать реализацию
преимущественного права участников общества перед другими лицами на покупку доли в
уставном капитале общества (п. 4 ст. 21 Закона об ООО). Более того, взаимные права и
обязанности участников общества могут быть предусмотрены соглашением между ними (п. 3
ст. 8 Закона об ООО).
Корпоративные права участников по отношению к самой корпорации подразделяются на
три группы15
:
1) организационно-управленческие (право на управление корпорацией, право на
получение информации о ее делах и т.д.);
2) имущественные права (право на участие в распределении прибыли, право на
получение части оставшегося в результате ликвидации имущества – ликвидационной квоты);
3) преимущественные права (преимущественное право приобретения акций и долей в
уставном капитале – ст. 93 ГК РФ, п. 4 ст. 21 Закона об ООО, п. 3 ст. 7, ст. 40, 41 Закона об
АО).
В унитарных организациях членства быть не может, поэтому и отношения здесь могут
быть лишь одни – между учредителем и самой организацией.
(4) Классические юридические лица, известные российскому и зарубежному
правопорядкам, принято делить на хозяйственные товарищества и хозяйственные
общества. Обычно в науке гражданского права первые принято именовать объединениями
лиц, а вторые – объединениями капиталов. За этим, казалось бы, терминологическим
различием кроются гораздо более важные юридические особенности.
Поскольку товарищество – это объединение лиц, то отсюда следует сразу несколько общих
правил (имеющих известные исключения):
1) товарищество не может быть создано одним лицом (п. 1 ст. 69, ст. 81 ГК РФ);
2) товарищи обязаны участвовать в делах товарищества (п. 1 ст. 73 ГК РФ);
3) товарищи несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по долгам
товарищества в случае, если последнее не исполняет свои обязательства (п. 1 ст. 75 ГК РФ);
4) лицо может состоять товарищем лишь в одном товариществе (п. 2 ст. 69 ГК РФ).
Помимо этого товарищества характеризуются лично-доверительным характером
отношений между товарищами, что отражается на особенностях ведения дел товарищества,
основаниях возникновения и прекращения корпоративных прав товарищей и т.д.
Для хозяйственных обществ, основанных на объединении капиталов, названные правила
не характерны.
15
Подробнее об этом см.: Корпоративное право. Учебник / Под ред. И. С. Шиткиной М.: Кнорус, 2011. С. 451
и след.(5) Вместе с тем применительно к хозяйственным обществам закон выделяет категории
дочерних и зависимых обществ (ст. 105 и 106 ГК РФ).
Дочерним является общество, в отношении которого другое (основное) хозяйственное
общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом.
Зависимым является общество, более двадцати процентов голосующих акций
акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью которого принадлежат другому (преобладающему или
участвующему) обществу.
Категории дочерних и зависимых обществ введены в закон с целью защиты интересов
третьих лиц, вступающих в отношения с холдинговыми компаниями, поскольку и дочернее, и
зависимое общества в известной мере лишены своей самостоятельности и находятся под
контролем другого общества. Разница лишь в том, что степень зависимости у них отличается.
Если для зависимых обществ устанавливается вполне определенный количественный
критерий – 20% уставного капитала, то для дочерних закон говорит о преобладающем
участии (таковым при определенных обстоятельствах может быть даже 10-20%) и иной
возможности определять решения дочернего общества.
Поскольку степень зависимости в обоих случаях имеет разное выражение, то и закон
устанавливает различные последствия такой зависимости.
Применительно к дочерним обществам, казалось, было бы логично установить общую
ответственность основного и дочернего обществ по любым долгам последнего. Однако, нельзя
не учесть, что и дочернее общество, являясь отдельным лицом, может совершать действия,
выходящие за пределы данных ему указаний. Принимая в расчет это обстоятельство, закон
устанавливает правило о том, что основное общество (товарищество) отвечает солидарно с
дочерним обществом лишь по сделкам, заключенным последним во исполнение таких
указаний.
Что касается отношений зависимости, то здесь закон устанавливает иное последствие:
преобладающее (участвующее) общество обязано незамедлительно публиковать сведения о
приобретении им 20% уставного капитала зависимого в порядке, предусмотренном законом
(как правило, путем размещения информации на сайте, в печатном органе).
Ознакомление с общей классификацией юридических лиц позволяет перейти к
характеристике их конкретных организационно-правовых форм. Этой характеристике и
будет посвящено дальнейшее изложение16
.
А. Коммерческие организации.
2. Полное товарищество (ст. 66 – 81 ГК РФ).
1) Полное товарищество – это организация, участники которой (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом.
Полное товарищество:
− является коммерческой организацией;
− имеет общую правоспособность;
− относится к числу корпораций.
2) Участниками полных товариществ могут быть только индивидуальные
предприниматели и коммерческие организации. При этом действует правило: одно лицо
может быть участником только одного полного товарищества. Это сделано с целью обеспечить
правило об ответственности полных товарищей по долгам товарищества. Предельное
количество товарищей законом не устанавливается.
3) В наименовании полного товарищества должны содержаться имена или наименования
всех товарищей либо одного из них с добавлением слов «и товарищи» («и компания»).
Учредительным документом товарищества является учредительный договор, заключаемый
товарищами и регулирующий их права и обязанности.
4) Управление товариществом происходит:
− по общему согласию товарищей, либо
16
В рамках настоящего пособия будут рассмотрены не все, а лишь основные и наиболее важные, по мнению
автора, формы коммерческих и некоммерческих организаций. − путем принятия решений большинством голосов (если такой порядок предусмотрен
учредительным договором товарищества). В этом случае товарищи голосуют по принципу
«один товарищ – один голос», если иной порядок не определен в учредительном договоре
(например, определение количества голосов по сумме вклада).
Создание органов товарищества законом не предусмотрено, потому как:
− по общему правилу от имени товарищества может выступать каждый товарищ, либо
− товарищи действуют совместно, или
− ведение дел поручено кому-либо из товарищей.
5) Собственное имущество товарищества формируется за счет вкладов товарищей.
Минимальные требования к складочному капиталу и размеру вкладов законом не
установлены, поскольку требования кредиторов обеспечиваются возложением
ответственности на самих товарищей. В качестве вклада может быть внесено любое
имущество (деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права и т.д.).
Прибыль товарищества распределяется соглашением самих товарищей, а при его
отсутствии – пропорционально долям в складочном капитале.
6) В исключение из принципа раздельной ответственности товарищи несут субсидиарную
ответственность по долгам товарищества. По долгам товарищества отвечает в первую
очередь само товарищество (основной должник), и уже затем – все товарищи и каждый из
них в порядке ст. 399, 323, 325 ГК РФ.
3. Товарищество на вере (ст. 82 – 86 ГК РФ).
Товарищество на вере, или коммандитное товарищество – это такая разновидность
товарищества, в которой наряду с полными товарищами, имеется один или несколько
участников – вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с
деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают
участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
Таким образом, специфика коммандиты – в том, что в ней выделяются два вида
участников – полные товарищи и вкладчики (товарищи на вере). Учитывая это различие, ГК
РФ специально определяет правовое положение вкладчиков, в остальном отсылая к нормам о
полном товариществе (п. 5 ст. 82 ГК РФ).
Вкладчиками могут быть граждане и юридические лица (п. 4 ст. 66 ГК РФ). Права
вкладчика оформляются учредительным договором, либо договором об участии, заключаемом
с другими товарищами. Гражданин может быть вкладчиком одновременно в нескольких
товариществах на вере.
Правовое положение вкладчика таково, что в управлении товариществом он не участвует
и дела товарищества не ведет (за исключением представительства по доверенности).
Основной обязанностью вкладчика является внесение вклада, о чем вкладчику выдается
соответствующее свидетельство.
Кодекс предусматривает следующие права вкладчика:
− получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном
капитале;
− знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества;
− по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад;
− передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или
третьему лицу17
.
− иные права, предусмотренные учредительным договором.
Защищая имущественные интересы вкладчиков, Кодекс устанавливает императивное
правило о том, что в случае ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют
преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов из имущества
товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов (п. 2 ст. 86 ГК
РФ).
4. Общество с ограниченной ответственностью (ст. 87 – 94, Закон об ООО).
1) Общество с ограниченной ответственностью – это юридическое лицо, уставный
капитал которого разделен на доли и участники которого не отвечают по его обязательствам и
17
При этом другие вкладчики пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли
или ее части в порядке, предусмотренным для участников обществ с ограниченной ответственностью (п. 2
ст. 93 ГК РФ).несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости
принадлежащих им долей.
Общество с ограниченной ответственностью:
− является коммерческой организацией;
− имеет общую правоспособность;
− относится к числу корпораций.
Общество с ограниченной ответственностью наряду с акционерным обществом воплощает
в себе классическую конструкцию юридического лица и потому является одной из наиболее
востребованных форм коммерческих организаций, наиболее подходящих для организации
малого и среднего бизнеса.
2) Участниками общества с ограниченной ответственностью могут быть граждане,
юридические лица и публично-правовые образования. Число участников общества не может
превышать пятьдесят (в противном случае общество обязано преобразоваться в акционерное
общество). При этом общество может состоять из одного участника (т.н. «компания одного
лица»), за исключением участника – другого хозяйственного общества, состоящего, в свою
очередь, из одного лица. Такое правило введено в закон с целью не допустить
злоупотребления, связанные с обходом ст. 56 и 105 ГК РФ об ответственности участника
юридического лица.
3) Единственным учредительным документом общества является его устав. Договор о
создании общества не является учредительным документом и регулирует организационные
отношения, связанные с учреждением общества.
Структура органов управления в обществе с ограниченной ответственностью состоит из
обязательных (общее собрание участников, единоличный исполнительный орган) и
факультативных (наблюдательный совет) органов18
.
Высшим органом управления является общее собрание участников общества. Оно
компетентно решать наиболее важные вопросы деятельности общества (ст. 33 Закона об
ООО). Голосование участников общества происходит по традиционному для корпоративного
права принципу пропорциональности: каждый участник имеет количество голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале (п. 1 ст. 32 Закона об ООО). В то же время
закон не исключает иной порядок определения числа голосов в соответствии с уставом.
Решения собрания принимаются простым большинством (общее правило),
квалифицированным большинством, либо единогласно (см. п. 8 ст. 37 Закона об ООО).
Единоличным исполнительным органом общества является должностное лицо (директор,
президент, генеральный директор и пр.), руководящее текущей деятельностью организации.
Руководитель назначается и снимается с должности по решению общего собранием
участников общества из числа самих участников или нет. В его обязанности, как правило,
входит: совершение сделок от имени общества, прием и увольнение работников, совершение
любых других юридически значимых действий без доверенности.
Помимо вышеуказанных обязательных органов устав общества может предусматривать
создание еще одного органа – наблюдательного совета (совета директоров)
19
. Поскольку
создание такого органа оставлено на усмотрение участников корпорации, то именно на них и
возлагается обязанность по наделению этого органа компетенцией. При этом компетенция
наблюдательного совета должна быть четко определена в уставе и не должна нарушать
исключительную компетенцию общего собрания участников общества.
5) Общество с ограниченной ответственностью является собственником своего имущества.
Создавая общество, участники обязаны сформировать уставный капитал общества,
минимальный размер которого составляет 10 000 рублей. Уставный капитал – это общая
стоимость имущества, вносимого учредителями в качестве оплаты приобретаемого права
участия обществе. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей участников
общества. Его не следует понимать как некое раз и навсегда зарезервированное имущество.
Сущность уставного капитала состоит в том, что это некая номинальная величина, о которой
объявили участники общества. Уставный капитал призван выполнять три функции:
− распределительную – через него определяются размеры долей участников;
18
В соответствии с этим выделяют двухзвенную и трехзвенную системы управления обществом с
ограниченной ответственностью.
19
В действующем российском законодательстве понятия «наблюдательный совет» и «совет директоров»
употребляются как синонимы.− материально-обеспечительную – имущество, внесенное в уставный капитал, служит
материальной базой деятельности общества;
− гарантийную – общество обязано иметь имущество на сумму не ниже уставного
капитала в целях обеспечения потенциальных требований кредиторов.
Вкладом участника в уставный капитал может быть любое имущество, в том числе права
(например, участник в качестве своего вклада может внести право пользования своей вещью,
или права на арендованное им нежилое помещение на определенный срок). До момента
полной оплаты доли участник несет солидарную ответственность в пределах ее неоплаченной
части.
Распределение прибыли общества происходит по решению общего собрания участников
общества пропорционально размерам их долей ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Иные правила могут действовать, если они предусмотрены уставом общества.
6) Корпоративные права участников возникают в результате приобретения доли в
уставном капитале (при учреждении общества, на основании сделки, в результате
правопреемства и т.д.).
Доля – это номинальная величина, выражаемая в процентах или дробях по отношению к
уставному капиталу в целом. Однако размер уставного капитала далеко не всегда совпадает с
реальными размерами имущества организации. Поэтому выделяют номинальную стоимость
доли (т.е. размер доли по отношению к уставному капиталу) и действительную стоимость
доли (ее размер по отношению к стоимости чистых активов общества – п. 2 ст. 14 Закона об
ООО)
20
.
Поскольку доля в уставном капитале – это имущество, то ее можно продать, заложить,
передать по наследству и распорядиться иным образом (с соблюдением преимущественного
права других участников или самого общества на приобретение доли в порядке ст. 93 ГК РФ
и п. 4 ст. 21 Закона об ООО). Отчуждением доли корпоративные права прекращаются. Они
также прекращаются в случае выхода участника из общества или его исключения (ст. 26, 10
Закона об ООО). В обоих этих случаях ему выплачивается действительная стоимость доли (п.
4, 6.1 ст. 23 Закона об ООО).
5. Акционерное общество (ст. 96 – 104, Закон об АО).
1) Акционерное общество – это организация, уставный капитал которой разделен на
определенное число акций и участники которой не отвечают по ее обязательствам и несут
риск убытков, связанных с ее деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих
им акций.
Акционерное общество:
− является коммерческой организацией;
− имеет общую правоспособность;
− относится к числу корпораций.
Считается, что именно акционерное общество воплощает в себе классический образец
юридического лица. «Благодаря именно этому юридическому институту обеспечивается
капиталистический режим», именно акционерные общества «образуют арматуру
капиталистического строя»
21
. Акционерное общество находит свое применение в сфере
крупного бизнеса, то есть там, где концентрация капитала достигает наивысшего предела.
Юридическая конструкция акционерного общества позволяет сосредоточить крупные
капиталы в сравнительно небольшие сроки, при этом ограничив ответственность акционеров.
Российский закон знает два типа акционерных обществ: закрытые и открытые.
Различие между ними состоит в порядке приобретения и отчуждения корпоративных прав.
В открытом акционерном обществе участники могут отчуждать принадлежащие им
акции без согласия других акционеров, а само акционерное общество – путем открытой
подписки на выпускаемые им акции и их свободной продажи. Напротив, в закрытом
акционерном обществе акции распределяются только среди его учредителей или иного
заранее определенного круга лиц.
20
Например, уставный капитал общества, состоящего из четырех участников, составляет 20 000 руб.
Следовательно, номинальная стоимость доли размером 25% будет соответствовать 5 000 руб. Если
предположить, что общая стоимость чистых активов этого общества составляет 120 000 руб., то тогда
действительная стоимость доли размером 25% будет равняться 30 000 руб.
21
Цит. по: Кулагин М. И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо // Избранные
труды по акционерному и торговому праву. М., 1997.2) Участники акционерных обществ именуются акционерами. Ими могут быть любые
субъекты гражданского права. Количество акционеров открытого акционерного общества
законом не ограничивается, в то время как в закрытом их количество не может превышать
пятидесяти. Права акционеров возникают в результате приобретения акций, т.е.
бездокументарных ценных бумаг, удостоверяющих корпоративные права акционеров.
Именно это обстоятельство – способ фиксации прав – принципиально отличает акционерное
общество от общества с ограниченной ответственностью. Благодаря удостоверению прав с
помощью ценных бумаг корпоративные права приобретают необходимую мобильность:
купить и продать акции гораздо проще, чем долю в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью.