Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОС по ГП и ГПП.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
273.46 Кб
Скачать

1. Предмет и метод гражданского права. Предметом отрасли права являются определенные общественные отношения, регулируемые нормами данной отрасли права. В соответствии со ст.2 ГК РФ предметом гражданского права являются, прежде всего, имущественные отношения, т.е. такие отношения, которые возникают между субъектами гражданского права по поводу вещей, прав и обязанностей.Например, к имущественным следует отнести отношения между продавцом и покупателем по поводу проданной вещи; между заемщиком и заимодавцем по поводу определенной денежной суммы или иного имущества, обладающего родовыми признаками и др. Вместе с тем, к имущественным следует отнести и отношения, возникающие между наследниками и кредиторами в связи с тем, что наследодатель в свое время не возвратил свой долг. Здесь к наследникам перешли также обязанности наследодателя. Или, наоборот, когда наследодатель не успел получить долг со своего контрагента, то право требовать уплаты долга переходит к: наследникам. В данном случае наследники, в числе прочего имущества, унаследовали также и право требования, которым обладал наследодатель. Предметом гражданского права являются также личные неимущественные отношения, связанные с имущественными: к такого рода отношениям относят отношения в области интеллектуальной собственности. Так, субъекты авторского или патентного права, помимо личных неимущественных прав на объект авторского или патентного права (повесть, стихотворение, изобретение, полезная модель и т.д.), обладают также имущественными правами. Например, в связи с использованием произведения автор вправе требовать выплаты ему соответствующего вознаграждения. Особую группу отношений, относимых к предмету гражданского права, составляют отношения, возникающие по поводу неотчуждаемых прав и свобод человека и некоторых других нематериальных благ (жизнь и здоровье, честь и достоинство личности, деловая репутация, личная и семейная тайна и др.) В силу своей специфики неотчуждаемые права и свободы человека защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. Таким образом, данные отношения не регулируются гражданским законодательством. В своем ненарушенном состоянии они как бы безразличны для норм гражданского права и лишь в случае их нарушения, соответствующие права и нематериальные блага могут защищаться средствами гражданского права.. Под методом гражданского права понимается совокупность приемов, способов воздействия на субъектов гражданского права. Основными признаками гражданско-правового метода являются:

- юридическое равенство участников правоотношения;

- автономия их воли;

- имущественная самостоятельность.

2.Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан.

Под правоспособностью гражданина понимается его способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность признается равной за всеми гражданами независимо от пола, возраста, национальности, имущественного положения и т.д. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Если ребенок родился мертвым считается, что правоспособность у него не возникает. Если же он родился живым, то правоспособность у него возникла вне зависимости от срока жизни. В этом случае правоспособность у ребенка прекращается смертью. Данное обстоятельство может иметь значение при определении круга наследников по закону. Содержание правоспособности составляет право граждан иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом, деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительство; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Правоспособность гражданина следует отличать от конкретного субъективного права, поскольку своим субъективным правом гражданин может распорядиться, например, жилым домом, принадлежащим ему на праве собственности, он вправе продать, подарить и т.д. Однако гражданин не может отказаться от своей правовой способности быть вообще собственником, т.е. иметь на праве собственности жилой дом, квартиру или иное имущество. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и другие сделки направленные на ее ограничение ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. Гражданин может быть ограничен в правоспособности лишь в случаях и в порядке, установленном законом, например, суд может определить гражданину наказание в виде лишения свободы. В этом случае он лишается не только права на выбор места жительства (место отбывания наказания будет определяться в соответствии с действующим законодательством), но и право избирать род занятий и др. Под дееспособностью гражданина понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность предполагает способность лица к самостоятельным волевым действиям. Это возможно лишь при наличии у физического лица известной психической зрелости. В связи с этим согласно п.1ст.21ГК РФ в полном объеме дееспособность у гражданина возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении им восемнадцатилетнего возраста. Вместе с тем, действующее законодательство допускает возникновение дееспособности в полном объеме у лиц, не достигших 18-летнего возраста в следующих случаях:

1. При вступлении в брак (п.2 ст.21 Г К РФ) дееспособность в полном объеме возникает у гражданина со времени вступления в брак.

2. Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипация). Объявление гражданина полностью дееспособным производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда (ст. 27 ГК РФ).

В зависимости от объема дееспособности действующее за­конодательство выделяет несколько категорий граждан:

1. Дееспособность малолетних (ст. 26 ПС РФ).

2. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ).

Полный или частичный отказ гражданина от дееспособности и другие сделки, направленные на ее ограничение ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. Ограничение дееспособности возможно лишь в случаях и порядке, установленном законом. Так, гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжкое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности и над ним устанавливается опека. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный вред. Действующее законодательство допускает признание гражданина недееспособным. Такое возможно если будет установлено, что лицо вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Признание гражданина недееспособным возможно лишь в судебном порядке. Над гражданином в таком случае устанавливается опека. От имени лица, признанного недееспособным, все сделки совершает опекун.

3.Понятие и признаки юридического лица. Под юридическим лицом понимается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В связи с изложенным, можно сформулировать следующие признаки юридического лица:

1. Организационное единство. Организационное единство выражается в том, что юридическое лицо обладает определенной внутренней структурой: цеха, отделы, участки и т.д., подчиняющиеся органам юридического лица. В учредительных документах и законодательных актах закреплена компетенция органов юридического лица, определен порядок принятия решений в данной организации. Данный признак юридической личности необходим для того, чтобы в гражданском обороте соответствующая организация выступала как единое целое.

2. Наличие обособленного имущества. Юридическое лицо должно обладать имуществом, обособленным от имущества учредителей юридического лица, других организаций и государства. В данном случае к имуществу юридического лица относятся вещи, денежные средства, обязательственные права, например, права требования. При учреждении юридического лица в соответствии с законодательством формируется уставный или складочный капитал, который служит основой его дальнейшей деятельности. Исходя из смысла п. 1ст.48 ГК РФ видно, что юридические лица могут иметь имущество по различным правовым основаниям: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления.

3. Самостоятельная имущественная ответственность. Указанный признак свидетельствует о том, что юридическое лицо самостоятельно и своим имуществом отвечает по своим обязательствам. Кредиторы, по общему правилу, не вправе привлекать к ответственности учредителей (участников) юридического лица по его долгам. Лишь только в случаях, предусмотренных законом, учредители (участники) могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица. Следует также отметить, что юридическое лицо не отвечает по дол­гам своих участников.

4. Способность выступать в гражданском обороте от своего имени. Юридическое лицо должно иметь определенное наименование, которое бы индивидуализировало данную организацию от других. От своего имени юридическое лицо приобретает права и несет обязанности, выступает в суде в качестве истца или ответчика. Если организация является юридическим лицом, она не может вступать в гражданские правоотношения от имени своих учредителей, других юридических лиц, государства.

Юридическое лицо считается созданным с момента его го­сударственной регистрации. С этого же момента юридическое лицо наделяется правоспособностью, т.е. способностью иметь гражданские права и нести обязанности. С момента регистрации юридическое лицо становится субъектом гражданского права.

4.Правовое положение и виды хозяйственных товариществ и обществ. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена (наименования) всех его участников и слова "полное товарищество" либо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания" и слова "полное товарищество". Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Участниками полных товариществ могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дело совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам. Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности, а также обязан внести не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его регистрации. Остальная часть должна быть внесена в сроки, установленные учредительным договором. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иными соглашениями участников. Специфической особенностью правового положения полного товарищества является то, что его участники солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участие в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Правовое положение полных товарищей в товариществе на вере такое же, что и в полном товариществе. Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена (наименование) всех полных товарищей и слова "товарищество на вере", либо имя (наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов "и компания" и слова "товарищество на вере". Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного договора. Вкладчиками в товариществе на вере могут быть граждане и юридические лица, вне зависимости от того занимаются они предпринимательской деятельность или нет. Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал. Вкладчик имеет следующие права: получать часть прибыли; знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад; передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными товарищами. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участниками общества с ограниченной ответственностью могут быть граждане и (или) юридические лица, как занимающиеся, так и не занимающиеся предпринимательской деятельностью. Уставный капитал должен быть сформирован участниками общества в объеме не менее 100 минимальных размеров оплаты труда. На момент регистрации уставный капитал должен быть оплачен участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся не оплаченная часть уставного капитала общества подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности общества. Высшим органом деятельности общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников. В обществе создается также исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитане общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества.

Однако отчуждение участником общества своей доли (ее части) третьим лицам возможно, если только иное не предусмотрено уставом общества. Участники общества при этом пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) пропорционально размерам своих долей, если уставом общества или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества, если учредительными документами общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных участников общества. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников. При этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующая его доле в уставном капитале общества в установленном законом и учредительными документами порядке. Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. Помимо дополнительной ответственности участников общества, его правовое положение более ничем другим не отличается от правового положения общества с ограниченной ответственностью. Поэтому при характеристике правового положения общества с дополнительной ответственностью применимы те же положения, что и для общества с ограниченной ответственностью. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. В законодательстве различается два типа акционерных обществ: закрытое и открытое. Данная дифференциация основывается на способе распределения акций между акционерами. Если акции распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц, данное общество признается закрытым. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. В случае продажи одним из акционеров закрытого общества своих акций, другие акционеры имеют преимущественное право приобретения этих акций перед другими лицами, но по той же цене. В открытом акционерном обществе акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любому лицу. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу. Акции подразделяются на обыкновенные и привилегированные. Владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных законом или уставом общества. Дивиденды выплачиваются данным лицам независимо от наличия прибыли в обществе, а в случае его ликвидации, они прежде владельцев обыкновенных акций вправе получить часть имущества общества. Учредительным документом акционерного общества является устав. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Для закрытых акционерных обществ минимальный размер уставного капитала установлен в 100 минимальных размеров оплаты труда, для открытых - 1000 минимальных размеров оплаты труда. Высшим органом общества является общее собрание акционеров. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров (наблюдательный совет). Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор).

5. Правовое положение и виды некоммерческих организаций В соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ некоммерческими юридическими лицами признаются такие организации, которые не имеют в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли и ее распределение между участниками данной организации. В настоящее время к некоммерческим организациям относятся следующие юридические лица: - потребительский кооператив; -общественные и религиозные организации (объединения); - фонды; - учреждения; - объединения юридических лиц; - некоммерческое партнерство; - автономная некоммерческая организация и др. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Наименование потребительского кооператива должно содержать ука-зание на основную цель его деятельности, а также или слова "кооператив", или слова "потре-бительский союз" либо "потребительское общество". Учредительным документом потребительского общества является его устав. В п.4 ст. 116 ГК РФ установлена субсидиарная ответст-венность членов потребительского кооператива по его обязательствам. Согласно указанной норме члены потребительского кооператива обязаны в течение 3-х месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. Если кто-либо из членов потребительского кооператива данную обязанность не исполнит, то в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива, все члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность. Общественными и религиоз-ными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в установ-ленном законом порядке объединившиеся на основе общности их интересов для удовлетворе-ния духовных или иных нематериальных потребностей. Участники (члены) общественных религио-зных организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собствен-ность имущество, в том числе на членские взносы. Участники данных организаций не отвечают по их обязательствам, указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов. Фон-дом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная граждана-ми и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно-по-лезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда и используется для целей, определенных в его уставе. Учредители фонда не отвеча-ют по его обязательствам, а сам фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Порядок управления фондом и порядок формирования его органов определяются уставом фонда. Сле-дует отметить, что в уставе должно быть указание о попечительском совете, осуществляющим надзор за деятельностью фонда, а также о судьбе имущества фонда в случае его ликви-дации. Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления уп-равленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансиру-емая им полностью или частично. Учреждение не обладает правом собственности на имущество, предоставленное собственником. Указанной организации имущество предоставляется на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества, т.е. лицо создавшее учреждение. Объединение юридических лиц. Юридические лица в целях координации своей деятельности, а также представления и защиты общих интересов могут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов. Согласно ст. 121 ГК РФ такого рода объединения могут создаваться либо коммерческими, либо некоммерческим организациями. Одновременно участие в объеди-нении как коммерческих, так и некоммерческих организаций не допускается. Члены объедине-ния сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Объединение не отвечает по обязательствам своих членов, а члены объединения несут субсидиарную ответст-венность по его обязательствам. Учредительным документом объединения является учредительный договор и устав. Объединения (ассоциации, союзы) не вправе осущест-влять предпринимательскую деятельность, как в случае учреждения объединений коммерческими, так и некоммерческими организациями. Если по решению участников объединения на него возлагается ведение предпринимательской деятельности, такое объединение преобразуется в хозяйственное общество или товарищество, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

6.Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. В соответствии со ст. 124 ПК РФ к публично-правовым об­разованиям, являющимися субъектами гражданского права, относятся: - Российская Федерация; - субъекты Российской Федерации: республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа; - муниципальные образования. Указанные субъекты не являются юридическими лицами. Однако при участии их в гражданских правоотношениях с гражданами и юридическими лицами, к указанным субъектам применяются нормы, относящиеся к юридическим лицам, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Таким образом, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования - это особые субъекты гражданского права. Вместе с тем, несмотря на то, что указанные субъекты являются носителями власти, в гражданские пра­воотношения они вступают на равных началах с остальными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации приобретают права и осуществляют обязанности, выступают в суде органы государственной власти, в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. От имени муниципальных образований приобретают права и осуществляют обязанности органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. В случаях и порядке, предусмотренных Федеральными законами, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ и муниципальных образований от их имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане. Публично-правовые образования имеют имущество на праве собственности: государственной (собственность РФ и субъектов РФ) и муниципальной (собственность городских и сельских поселений). Имущество, находящееся в собственности РФ и субъектов РФ закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Имущество, находящееся в собственности муниципальных образований, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Не закрепленное за предприятиями и учреждениями имущество, например, средства бюджета РФ, субъект РФ и муниципального образования составляют соответственно государственную казну РФ, субъекта РФ или муниципального образования. Данное обстоятельство имеет значение в случае привлечения к гражданско-правовой ответственности публично-правовых образований. По своим обязательствам они отвечают принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое было закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. Нельзя обращать взыскание также на иму­щество, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности. Публично-правовые образования могут быть участниками таких договоров как подряд, купля-продажа, поставка, найм и т.д.; они могут наследовать имущество граждан; быть участниками инвестиционных правоотношений и пр. Публично-правовые образования нередко привлекаются к ответственности: за причинение вреда органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда; за причинение вреда государственными органами и органами местного самоуправления. Пуб­лично-правовые образования могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений и др. Законодательство персонифицирует ответственность публично-правовых образований. Так, Российская Федерация не отвечает по обязательствам субъектов РФ и муниципальных образований, а субъекты РФ и муниципальные образования не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам Российской Федерации. Исключением из этого правила являются случаи, когда Российская Федерация принимает на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта РФ или муниципального образования или, наоборот, субъекты РФ или муниципальные образования приняли на себя гарантию (поручительство) по обязательствам Российской Федерации. Особенности отношений Российской Федерации и субъектов РФ с иностранными юридическими лицами и гражданами основываются на иммунитете государства и его собственности.

7.Объекты гражданских правоотношений. Под объектами гражданских правоотношений следует понимать все то, по поводу чего возникают правоотношения между субъектами гражданского права. Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских правоотношений относятся: - вещи, включая деньги и ценные бумаги; - имущественные права; - работы и услуги; - результаты интеллектуальной деятельности;- нематериальные блага. Из перечисленных объектов наибольшее распространение имеют вещи. Вещи - это предметы материального мира, по поводу которых возможно возникновение гражданских правоотношений с целью удовлетворения потребностей субъектов. ГК РФ предусматривает юридическую классификацию вещей. Имеются различные критерии данной классификации. Так, в зависимости от своей оборотоспособности вещи классифицируются на: - вещи не ограниченные в обороте; - вещи ограниченные в обороте; - вещи изъятые из оборота. В зависимости от возможности вещей к перемещению в пространстве без несоразмерного ущерба их назначению вещи классифицируются на: - недвижимые вещи; - движимые вещи. В законодательстве установлены более жесткие правила к совершению сделок по поводу недвижимых вещей. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничение этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре учреждений юстиции. Подлежат государственной регистрации и ряд сделок с недвижимым имуществом, например, купля-продажа жилого помещения (ст. 558 ГК РФ), договор ренты (ст. 584 ГК РФ), договор аренды нежилого помещения на срок не менее года (ст.651 ГК РФ) и др. При этом следует иметь в виду следующее: сделка, требующая государственной регистрации, считается заключенной с момента такой регистрации, а права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав.

В зависимости от возможности сохранять свою ценность и сущность вещи классифицируются на: - делимые; - неделимые. К делимым относятся вещи, которые при их разделе не утрачивают ценности как таковой, сущности и способности отвечать предназначению, что и вещь в целом. Наоборот, неделимые вещи при разделе уже не соответствуют своему предназначению, их ценность и сущность изменяется, например, мебельный гарнитур, коллекция монет. В зависимости от возможности индивидуализации вещи классифицируется на: - индивидуально-определенные вещи (жилой дом, квартира, автомашина и т.д.); - вещи, обладающие родовыми признаками или родовые вещи (сахар, мука, цемент). В зависимости от характера использования, вещи могут быть классифицированы на: - потребительские; - непотребительские. В ГК РФ имеются и другие признаки, позволяющие осуществлять дальнейшую классификацию вещей, например, деньги, ценные бумаги. Ценой бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможна только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят удостоверенные ею права в совокупности. К ценным бумагам относятся: - государственная облигация; - облигация;- вексель;- чек;- депозитный и сберегательный сертификат;- банковская сберегательная книжка на предъявителя;- коносамент;- акция.В зависимости от того, кому могут принадлежать права, удостоверенные ценной бумагой, ценные бумаги классифицируются на: - именная ценная бумага (права принадлежат лицу, названному в ценной бумаге); - ценная бумага на предъявителя (права принадлежат предъявителю ценной бумаги); - ордерная ценная бумага (права принадлежат лицу, названному в ценной бумаге, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением другое управомоченное лицо). Объектом гражданского правоотношения может являться работа, когда одна сторона правоотношения выполняет работу по заданию другой стороны и результат этой работы передается заказчику. Такого рода объект характерен для подрядных договоров.

Под услугой понимается осуществление определенного рода деятельности по заданию заинтересованной стороны, В данном случае результат такой деятельности не приобретает какой-либо овеществленной формы. Услуги могут быть фактические (хранение, перевозка), юридические (поручение, комиссия) и др. К результатам интеллектуальной деятельности относятся: произведения литературы, искусства, науки, изобретения, промышленные образцы и др. По своей сути это нематериальные блага. Они являются объектами гражданских правоотношений, если будут выражены в какой-либо объективной форме: рукопись, картина и др. В этом случае они могут восприниматься другими субъектами гражданского права, следовательно, могут быть нарушены исключительные права создателей указанных результатов творческой деятельности.

Объектами гражданских правоотношений могут быть такие особые нематериальные бла-га, как жизнь и здоровье, честь и достоинство личности, деловая репутация, личная и семейная тайна и др. Данные нематериальные блага принадлежат гражданину от рождения или, в силу закона, они неотчуждаемы и непередаваемы, не имеют экономического содержания. В связи с нарушением прав граждан в отношении указанных благ гражданину может быть причинен моральный вред. Потерпевший вправе не только требовать восстановления своих нарушенных прав, но и компенсации морального вреда.

8.Сделки в гражданском праве.Под сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка это прежде всего, действие физического или юридического лица, которая предполагает наличие воли у сторон в сделке. Лицо вступающее в сделку прежде должно осознать целенаправленность своего действия. Кроме того, сделка, как действие лица, должна преследовать определенный правовой результат: установление, прекращение или изменение гражданских прав и обязанностей. Для совершения сделки недостаточно только внутренней воли субъекта, ее следует довести до сведения других лиц, то есть требуется еще волеизъявление. Способы волеизъявления могут быть следующими:- прямое волеизъявление, когда воля субъекта доводится до сведения других лиц в устной или письменной форме; - косвенное волеизъявление, когда воля изъявляется вовне посредством таких действий, из которых становится понятным намерение совершить сделку. Подобные действия называются конклюдентными: изъявление воли посредством молчания. Данный способ волеизъявления допустим лишь в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. В зависимости от используемых критериев сделки можно классифицировать на односторонние, двусторонние и многосторонние. В данном случае в основе классификации находится такой признак, как количество сторон в сделке, т.е. волеизъявлений. Под односторонней понимается сделка, для совершения которой достаточно волеизъявления одного лица, например: завещание, принятие наследства, отказ от наследства и др. Для совершения двусторонней сделки необходимо волеизъявление двух лиц (сторон). Примером двусторонней сделки может служить большинство гражданско-правовых договоров. Наконец, к многосторонним сделкам относятся сделки, в которых участвуют три и более стороны, например, договор простого товарищества (совместной деятельности). В зависимости от момента, с которым связывается заключение сделок, они могут быть консенсуальными и реальными. Консенсуальная сделка считается заключенной с момента достижения сторонами соглашения. Реальная сделка считается заключенной не с момента соглашения, что недостаточно, а с момента передачи вещи или совершении какого-либо иного действия. В соответствии с действующим законодательством следует различать также следующие виды сделок: - возмездные и безвозмездные; - условные и безусловные;- бессрочные и срочные; - абстрактные и казуальные. Для действительности сделки необходимо наличие следующих условий ее действительности:1. Наличие у субъекта свободно сформированной, юридически значимой воли на совершение сделки: 2. Совпадение воли и волеизъявления: 3. Соответствие закону или иным правовым актам содержания сделки: 4. Соблюдение требований, предъявляемых к. оформлению сделки. В случае несоблюдения требований законодательства в отношении хотя бы одного из указанных выше условий, сделка считается недействительной. Таким образом, под недействительными сделками понимают такие действия граждан и юридических лиц, которые хотя и были направлены на достижение определенного правового результата, но, в связи с нарушением требований предъявляемым к сделкам, не создали соответствующих правовых последствий. Недействительные сделки классифицируются на: - оспоримые, к которым относятся сделки, признанные не­действительными решением суда; - ничтожные сделки, которые считаются недействительными независимо от признания ее недействительной решением суда. В случае недействительности сделки закон предусматривает следующие последствия: - двусторонняя реституция; - односторонняя реституция; - взыскание всего полученного или причитающегося по сделке в доход Российской Федерации; -возмещение реального ущерба.

9.Понятие, виды и условия гражданско-правовой отвественности. Вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности является одним из дискуссионных в науке гражданского права. По данной проблеме высказано большое количество суждений. Наибольшее распространение получило понятие ответственности, сформулированное О.С. Иоффе, согласно которому под гражданско-правовой ответственностью понимается санкция за правонарушение, оказывающая для нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав, либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей. В зависимости от основания возникновения гражданско-правовую ответственность классифицируют на:-договорную (возникающую в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязанностей); -внедоговорную (возникающую из иных гражданско-правовых правонарушений, например: деликтов, квазиконтрактов и др.).

Если на обязанной стороне имеет место множественность лиц, то в зависимости от того, как распределены обязанности между ними принято различать следующие виды ответственности::- долевую;- солидарную;- субсидиарную. Долевая ответственность предполагается во всех случаях множественности субнитов на обязанной стороне обязательства. Соли­дарная и субсидиарная ответственность имеет место в случаях предусмотренных законом или договором. При долевой ответственности каждый из участников правоотношения на обязанной стороне отвечает в пределах своей доли. После исполнения соответствующей обязанности для дольщика ответственность прекращается. При солидарной ответственности управомоченное лицо (кредитор) вправе требовать совершения определен­ных действий как от всех участников на обязанной стороне совместно, так и от каждого из них в отдельности. При этом после полного возмещения убытков кредитору, должник вправе требовать от остальных должников возмещения уплаченного в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого. Субсидиарная ответственность является дополнительной ответственностью третьего лица за основное обязанное лицо в случае невыполнения им или ненадлежащего выполнения своей обязанности. К субсидиарному должнику можно предъявить требование тогда, когда основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование. По объему возмещаемых убытков ответственность можно классифицировать на: - полную; - ограниченную;- повышенную.

Условиями гражданско-правовой ответственности являются: 1. Наличие вреда или убытков. В связи с невыполнением или ненадлежащим исполнением договорного обязательства, причинением вреда, кредитору могут быть причинены убытки, под которыми понимаются расходы необходимые для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества, а также неполученные доходы. В некоторых случаях гражданско-правовая ответственность возможна лишь при наличии морального вреда, т.е. физических или нравственных страданий кредитора. Следует также иметь в виду, что иногда гражданско-правовая ответственность возможна при отсутствии вреда или убытков, например, в случае взыскания неустойки.. 2. Противоправность причиненных убытков или вреда. Для привлечения к ответственности необходимо установить, что убытки были причинены в связи, например, с нарушением закона, договора и т.д. В некоторых случаях убытки или вред могут быть причинены правомерным действием и тогда, как правило, ответственность не наступает, например необходимая оборона, исполнение обязанностей и др. 3. Причинная связь. Должника можно привлечь к ответственности, только в том случае, если будет установлено, что между его действиями (бездействием), например, неисполнением договора и наступившими убытками имеется юридически значимая связь, т.е. причинная связь. Если такая причинная связь не будет установлена, это будет означать, что убытки произошли вследствие каких-то других обстоятельств, за которые должник не отвечает. 4. Вина должника. Под виной понимается психическое отношение должника к своим действиям (бездействию) и наступившим результатам своей деятельности. Гражданско-правовая ответственность основывается на презумпции вины должника. Однако лицо признается невиновным, если должнику удастся доказать, что он принял все меры для надлежащего исполнения обязательства, которые от него требовались по характеру и условиям обязательства.. Следует также иметь в виду, что в гражданском праве возможна и безвиновная ответственность, т.е. для привлечения лица к ответственности не требуется, чтобы оно было виновным. Достаточно будет установить первых три условия ответственности. Без вины, в частности, отвечают: - лица, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности; - владельцы источников повышенной опасности; - органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда за вред, причиненный в связи с незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу и т.д.;- иные случаи безвиновной ответственности.

10.Сроки в гражданском праве. Под сроком понимают периоды или моменты времени, с наступлением или ненаступлением которых закон или договор связывает наступление или ненаступление гражданско-правовых последствий. Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. В законодательстве регламентируются вопросы окончания срока, определенного периодом времени. Так срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший, следующий за ним, рабочий день. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Если какое-либо действие можно осуществить через организацию связи, то письменное заявление и извещение можно сдать в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока. В гражданском праве сроки могут быть классифицированы на следующие виды:: - пресекательные сроки, т.е. сроки существования субъективного права; - претензионные сроки, т.е. сроки в течение которых управомоченная сторона может или должна обратиться к контрагенту для досудебного урегулирования спора; - гарантийные сроки, т.е. сроки, в течение которых должна быть обеспечена безотказная работа определенных вещей, а изготовитель (продавец) и т.д. обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки; - срок транспортабельности товара, т.е. срок, в течение которого возможна транспортировка соответствующего груза без ухудшения его качества и др.

Среди сроков в гражданском праве особое место занимает исковая давность, под которой понимается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности установлен в три года. Законом в отдельных случаях может устанавливаться специальный срок исковой давности, например: один год, десять лет. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права. Начавшееся течение исковой давности может быть приостановлено рядом обстоятельств, например, если истец или ответчик находились в Вооруженных силах, переведенных на военное положение. После отпадения этих обстоятельств начавшееся течение исковой давности продолжается. Иногда возможен перерыв течения срока исковой давности, например, в связи с признанием должником своего долга. После перерыва течение исковой давности начинается заново, а время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. В связи с истечением срока исковой давности суд, по требованию одной из сторон, выносит решение об отказе в иске. В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.) нарушенное право гражданина подлежит защите. На некоторые требования исковая давность не распространяется, например: на требование о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов и др.

11. Понятие, содержание и формы права собственности. Право собственности принято различать в объективном и субъективном смысле. Под правом собственности в объективном смысле принято понимать совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником своим имуществом. Под правом собственности в субъективном смысле принято понимать определенную законом меру поведения субъекта гражданского права по владению, пользованию и распоряжению им своим имуществом своей властью в своем интересе. Содержание субъективного права собственности закон определяет через триаду следующих правомочий собственника, а именно:- владение; - пользование; - распоряжение. Собственник вправе по-своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другим способом, распоряжаться им иным о бра зо м.

Право собственности является элементом абсолютных правоотношений. Все лица обязаны воздерживаться от каких-либо действий, направленных на создание собственнику препятствий в осуществлении им своего прав а собственности. .В то же время именно собственник обязан содержать свое имущество: своевременно проводить необходимый ремонт, уплачивать налоги и др., т.е. собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. В ряде случаев бремя содержания собственником своего имущества трансформируется в его обязанность перед обществом, за неисполнение которой или ненадлежащее исполнение собственник может быть лишен права на соответствующее имущество, например: согласно ст. 240 ГК РФ может быть произведен выкуп бесхозяйственно содержимых собственником культурных ценностей; в соответствии со ст. 293 ГК РФ может быть прекращено право собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение и т.д. В зависимости от субъектного состава в Российской Федерации существуют следующие формы собственности:- частная;- государственная; - муниципальная. Действующее законодательство в настоящее время не содержит упоминаний о коллективной форме собственности. В науке гражданского права, однако, данный вопрос обсуждается. Ряд ученых высказываются в пользу признания данной формы собственности. В связи с чем, следует отметить, что в ст. 212 ГК РФ указывается, что возможны и иные формы собственности. К частной собственности относится собственность граждан и юридических лиц. В их собственности может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов, которые, согласно закону, не могут принадлежать гражданам и юридическим лицам. Государственной собственностью в РФ является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям и т.д. (собственность субъекта Российской Федерации). Муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям..

12.Приобретение и прекращения права собственности. Основанием возникновения права собственности, как и многих других субъективных гражданских прав, являются определенные законом жизненные обстоятельства (юридические факты), с которыми связывается установление соответствующих правоотношений. К ним можно отнести, прежде всего, договоры, например, купли-продажи; юридические поступки, например, обнаружение потерянной вещи (находка); сделки, например, принятие наследства и т.д.

Указанные основания возникновения права собственности принято еще называть способами приобретения права собственности, которые в литературе классифицируются на: - первоначальные; - производные.

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся следующее:

1. Производство. При данном способе право собственности возникает на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя. Если, однако, такой вещью являются здания, сооружения и другое недвижимое имущество, подлежащее регистрации, то право собственности на такую вещь возникает не с момента завершения ее производства, а с момента государственной регистрации.

2. Переработка..Специфика возникновения права собственности при этом способе заключается в том, что право возникает на движимую вещь в результате переработки чужих материалов, т.е. принадлежащих не переработчику, а другому лицу. Однако такой вариант развития событий возможен только тогда, когда стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, переработчик действовал добросовестно, т.е. не знал и не должен был знать, что перерабатываются чужие материалы, и последнее, переработчик произвел вещь для себя.

3. Приобретательная давность. При данном способе гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее, как своим собственным, недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество. К первоначальным способам приобретения относятся также: - приобретение права собственности на бесхозяйные вещи и на безнадзорных животных; - присвоение плодов и доходов; - находка; - обнаружение клада и др. К наиболее распространенным способам производного приобретения права собственности относятся:- гражданско-правовой договор; - наследование. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. При этом под передачей понимается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей. К передаче вещи приравнивается также передача коносамента или иного товарораспоряди­тельного документа на нее. Обладая таким правом, как право на распоряжение, т.е. определение юридической судьбы принадлежащего собственнику имущества, последний вправе по собственной инициативе прекратить свое право собственности путем отчуждения имущества другим лицам, отказа собственника от права собственности и т.д. С тем, чтобы гарантировать неприкосновенность собственности, в законе перечислены основания, по которым право собственности может быть прекращено принудительно. Перечень данных оснований исчерпывающий. К ним относятся: - обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника; - отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному собственнику; - отчуждение имущества в связи с изъятием участка;- выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных;- отчуждение жилого дома (жилого помещения) в связи с его бесхозяйственным содержанием;- реквизиция; - конфискация и др.

13. Наследование собственности граждан.Под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.. Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место тогда, когда оно неизмененно завещанием, а также в ряде иных случаев, предусмотренных ПС РФ. Под завещанием понимается распоряжение гражданином своим имуществом на случай смерти. Завещатель вправе завещать имущество любым лицам по - своему усмотрению, лишать наследства наследников по закону, а также включать в завещание иные распоряжения. предусмотренные ГК РФ. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются также завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях и т.д., удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами; завещание граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов; завещания граждан, находящихся в разведывательных, арктических и т.п. экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций и др. Несоблюдение требований закона о письменной форме завещания и его удостоверении влечет недействительность завещания. Особый порядок оформления завещаний предусмотрен на случай составления его в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно ст. И 29 ГК РФ гражданин, находясь в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности совершить завещание в соответствии с требованием ГК РФ, может изложить свою последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. Данное завещание утрачивает силу, если в течение месяца, после прекращения чрезвычайных обстоятельств, завещатель не воспользовался возможностью совершить завещание по общему правилу. В целях усиления правовой защиты интересов как чрезвычайного завещателя, так его наследников по закон}', предусмотрено правило, в котором говорится, что завещание, совершенное в чрезвычайных об­стоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Завещатель в своем завещании вправе совершить следующие распоряжения:. - подназначение наследника; - завещательный отказ; - завещательное возложение.

Если завещание отсутствовало, либо все наследники или часть их отказались от наследства, а также в других предусмотренных законом случаях, наследование осуществляется по закону. В этом случае к наследованию призываются граждане в порядке очереди установленной ГК РФ. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления. Некоторые лица из "числа наследников по закону призываются к наследованию, даже вопреки завещанию. Так, согласно ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспо-собные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. К наследникам второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления. К наследникам третьей очереди относятся дяди и тети на­следодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники третьей, четвертой, пятой степени родства (ст. 1145 ГК РФ), которые призываются, соответственно, в порядке четвертой, пятой и шестой очереди. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют вместе и поровну с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников, нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. . При отсутствии указанных выше наследников, а также при отказе от наследства и в других случаях (ст. 1151 ГК РФ) имущество умершего считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ.. Принятие наследства осуществляется подачей заявления нотариусу или другому указанному в законе лицу о принятии наследства, а также путем фактического принятия наследства. Данные действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

14.Право публичной собственности. В настоящее время весьма распространенной является позиция, что нет принципиальных различий между правом публичной и правом частной собственности. По мнению ЕЛ. Суханова "право частной и право публичной собственности следует теперь рассматривать не в качестве "разновидностей права собственности" (с различными возможностями для соответствующих собственников), а как обобщенное обозначение различий в правовом режиме отдельных объектов права собственности." С данным утверждением трудно согласиться. Если частный собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом для удовлетворения своих (частных) интересов, то субъекты права публичной собственности и владеют, и пользуются и тем более распоряжаются имуществом исключительно в публичных интересах, т.е. в интересах народа, проживающего в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. При разработке ГК РФ, его авторы, видимо, ориентировались на установки, созвучные позиции Е.А. Суханова. Не случайно в п.З ст.214 ГК РФ и в п.2 ст.215 ГК РФ указано, что от имени публичных собственников, их права собственников осуществляют соответствующие органы публично-правовых образований. В итоге получилось, что государственным и муниципальным имуществом владеют, пользуются и распоряжаются органы указанных публично-правовых образований от имени и в интересах именно этих публично-правовых образований. В таком случае тогда следует признать, что у публично-правовых образований есть какой-то особый частный интерес. Видимо, в связи с изложенным, в ст.ст.214, 215 ГК РФ ничего не говорится о народе, проживающем в соответствующих публично-правовых образованиях. В результате есть частный интерес у физических и юридических лиц, а также частный интерес у публично-правовых образований. Однако здесь было упущено из вида, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является народ, точно также как и в указанных публично-правовых образованиях. Именно народ осуществляет власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Народ формирует указанные органы с тем, чтобы они действовали именно в его интересах. Поэтому у публичного собственника нет и не может быть какого-либо особого (частного) интереса в отношении государственного или муниципального имущества. Данное обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует о том, что право публичной собственности, несмотря на используемую триаду, представляет качественно иное явление, в отличие от права частной собственности. У публичного и частного собственников и возможности разные. Не частный собственник ограничивает право собственности публичных собственников, а наоборот, государство, как суверен и публичный собственник, ограничивает в правах частных собственников. Только сам публичный собственник может ограничивать себя в своих правах и никто другой. Для публичной собственности, в отличие от частной, характерным является наличие некоторых специфических оснований приобретения и прекращения права собственности. Так, право публичной собственности может возникнуть вследствие:- реквизиции;- конфискаци,- налогов и пошлин. Допустимым является также и такой способ как национализация (п.2 ст.235 ПС РФ). Право публичной собственности может быть прекращено в результате приватизации государственного и муниципального имущества (СТ.217ГКРФ). В соответствии с действующим законодательством право публичной собственности представлено в двух формах: - право государственной собственности; - право муниципальной собственности. Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям и т.д. (собственность субъекта Российской Федерации). Государственное имущество закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями. Все то имущество, которое осталось не закрепленным, а также средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество составляют государственную казну Российской Федерации или субъекта РФ. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям является муниципальной собственностью. Данное имущество закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями. То имущество, которое осталось не закрепленным за муниципальными предприятиями и учреждениями, а также средства местного бюджета и иное имущество составляют муниципальную казну соответствующего муниципального образования.

15.Право общей собственности. Отношения общей собственности имеют место тогда, когда одна и та же вещь принадлежит на праве собственности двум или нескольким лицам. Имущество при этом может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке устанавливаемым судом. Участник долевой собственности вправе по-своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю и т.д., но если он отчуждает свою долю на возмездных началах, то другие участники общей долевой собственности имеют преимущественное право покупки данной доли по цене, за которую она продается и на прочих равных условиях. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю посто­роннему лицу с указанием цены и всех других условий. Если остальные участники долевой собственности откажутся от ее покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество, в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки, любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Участники долевой собственности могут по-своему соглашению разделить имущество, находящееся в долевой собственности. Каждый из участников долевой собственности может в одностороннем порядке требовать выдела своей доли из общего имущества. При не достижении соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них, участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела своей доли в натуре из общего имущества. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости доли другими участниками долевой собственности, с получением которой собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.В соответствии с ГК РФ совместная собственность возможна в двух случаях:: 1. Совместная собственность супругов.

2. Совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства..

С учетом того, что данная собственность является бездолевой, в законе установлены принципиально иные условия владения, пользования и распоряжения общим имуществом, в отличие от имущества, находящегося в долевой собственности. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется с согласия всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом. При этом каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом. Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество, при этом доли, по общему правилу, предполагаются у всех участников равными. Для совместной собственности супругов характерно то, что указанный правовой режим распространяется на имущество, нажитое супругами во время брака. Однако супруги по договору между собой могут установить на данное имущество правовой режим долевой или раздельной собственности. Имущество принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака, в порядке наследования или по договору дарения является его собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находится предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов.

Доли у членов крестьянского (фермерского) хозяйства в праве собственности на имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное. Особенностью правового режима совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства является то, что при выходе одного из его членов из хозяйства, земельный участок и средства производства разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации соразмерной его доли в общей собственности на указанное имущество.

16.Органиченные вещные права. В соответствии с действующим законодательством отдельными нравами на имущество собственника могут обладать другие лица. Такие права принято называть ограниченными вещными правами. Указание на ограниченный характер вещных прав лиц, не являющихся собственниками, необходимо для того, чтобы подчеркнуть приоритетное положение права собственности в системе вещных прав. Для вещных прав характерным является то, что существование их не зависит от сохранения права собственности за конкретным лицом. Согласно п. 3 ст. 216 ГК РФ переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. Такое явление называют "право следования". Вещные права, так же как и право собственности, может защищаться посредством виндикационного и негаторного исков. При этом обладатели вещных прав вправе осуществлять их защиту даже против собственников спорного имущества. Вещными правами, в частности, являются: 1. Право хозяйственного ведения. 2. Право оперативного управления. 3. Сервитуты. 4. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 5. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Правом хозяйственного ведения наделяются государственные или муниципальные унитарные предприятия, которые владеют, пользуются и распоряжаются предоставленным им имуществом в установленных законом пределах. Указанные предприятия, например, вправе самостоятельно распоряжаться движимым имуществом, кроме случаев, установленных законом или иными правовыми актами. Однако предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.Значительно меньшим объемом прав обладают предприятия и учреждения в отношении закрепленного за ними имущества на праве оперативного управления. Так, собственник имущества, закрепленного за предприятием или учреждением, вправе изъять излишнее, не используемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по с в о е м у ус мот ре нию.

17.Защита права собственности и других вещных прав. Защита прав собст-венности и других вещных прав осуществляется, прежде всего, посредством виндика-ционнного и негаторного исков. Данные иски направлены на защиту интересов собст-венника от любых третьих лиц, в связи с чем, такого рода защиту еще называют абсо-лютной защитой. Под виндикационным иском понимается иск невладеющего собстве-нника к владеющему несобственнику об истребовании имущества из чужого незаконного владе-ния. Удовлетворение иска зависит от ряда факторов. Прежде всего, от добросовестности владельца спорного имущества. Добросовестным владельцем спорного имущества признается такой, кто приобретая имущество, не знал и не должен был знать, что приобретает имущество от неуправомоченного лица. Наоборот, к недобросовестным относятся такие лица, которые приобретая имущество, знали или должны были знать, что приобретают имущество от неуправомоченного лица. Из этого следует, что если спорное имущество сохранилось в натуре, то от недобросовестного владельца имущество истребуется всегда. В этой ситуации интересы собственника подлежат безусловной защите. Если же владелец имущества является добросовестным приобретателем, то удовлетворение иска об истребовании имущества обусловливается рядом дополнительных факторов, закон при этом допускает возможность и отказ в иске собственнику имущества. Так, деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. И, наоборот, если имущество приобретено безвозмездно, то собственник вправе истребовать имущество от добросовестного приобретателя во всех случаях. Если же добросовестный приобретатель приобрел имущество на возмездных началах, то собственник вправе его истребовать в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. При возврате имущества из незаконного владения часто необходимы определенные расчеты между собственником и незаконным владельцем. Собственник вправе потребовать от недобросовестного приобретателя возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения. От добросовестного приобретателя собственник вправе потребовать возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества. В то же время как добросовестный приобретатель, так и недобросовестный, в свою очередь, вправе потребовать от собственника возмещения произведенных им необходимых зат-рат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имуще-ства. Добросовестный приобретатель вправе оставить за собой произведенные им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение невозможно, добросовестный приоб-ретатель имеет право требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества. Под негаторным иском понимается иск собственника об устранении всяких нарушений его права, хотя эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Посредством данного иска собственник защищает свои права тогда, когда вещь остается у него, но какое-либо третье лицо препятствует или оказывает какие-то помехи в осуществлении своего права.. Вещно-правовые иски (виндикационный и негаторный) вправе предъявлять также лица, хотя и не являющиеся собственниками, но владеющие имуществом в силу оснований, предусмотренных законом или договором. Кроме вещно-правовых исков, защита права собственности и других вещных прав может осуществляться посредством обязательственно-правовых исков. Такая защита является уже не абсолютной, а относительной, поскольку в данном случае собственник будет защищать свои права только от конкретного обязанного лица (должника), например, иск о возмещении вреда, причиненного пор-чей или уничтожением вещи; иски о возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества и т.д. Собственник также может защищать свои права посредством иска о признании права собственности и др.

18.Объекты и субъекты авторского права.Личные неимущественные и имущественные права авторов. Под объектом авторского права следует понимать произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения, достоинства и способа выражения произведения, существующие в какой-либо объективной форме. К объектам авторского права, в частности, относятся: - литературные произведения;- музыкальные произведения с текстом или без текста;- произведения живописи, скульптуры и т.д.;-произведения архитектуры и др.; Субъектами авторского права являются:- авторы;- соавторы (следует различать нераздельное и раздельное соавторство);- наследники и др. Автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права: - право авторства;

- право на имя;- право на обнародование;- право на защиту репутации автора;- право на отзыв;- право доступа к произведению изобразительного искусства;- право следования в отношении произведений изобразительного искусства и др. Автору в отношении его произведения принадлежат ис­ключительные права на использование произведения в любой форме и любыми способами, в связи с чем он наделяется следующими правами: - правом воспроизведения;- правом на распространение;- правом на импорт;- правом на публичный показ;- правом на публичное исполнение;-правом на передачу в эфир;- правом на сообщение для всеобщего сведения по кабелю; - правом на перевод; - правом на аранжировку; - правом на переработку и др.

19.Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно соответствует следующим условиям патентоспособности: 1. Представляет собой решение технической задачи, В связи с чем не признаются патентоспособными изобретениями научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы планирования зданий и др. 2. Обладает мировой новизной, т.е. изобретение неизвестно из уровня техники; 3. Имеет изобретательский уровень. Считается, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. При этом следует иметь в виду, что уровень техники включает в себя любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. 4. Является промышленно применимым. Таковым изобретение будет в том случае, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях деятельности. Промышленной модели предоставляется правовая охрана, если она соответствует следующим условиям патентоспособности: 1. Является конструктивным выполнением средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. В связи с этим не охраняются полезные модели, если они являются способами, веществами, культурами клеток и растений и т.д. 2. Обладает мировой новизной. 3. Имеет существенные отличия от имеющихся решений. 4. Является промышленно применимой.

К промышленному образцу относятся: 1. Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющие его внешний вид. 2. Обладающее мировой новизной. 3. Являющееся оригинальным, то есть его существенные признаки обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия. 4. Обладающее возможностью быть многократно воспроизведенным путем изготовления соответствующего изделия.

Не могут быть признаны промышленным образцом решения: - обусловленные исключительно технической функцией изделия; - объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений; - печатной продукции как таковой и др.

20. Понятие обязательства и общая характеристика способов обеспечения его исполнения. Под обязательством следует понимать гражданское правоотношение, по которому одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, например: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности.

Основаниями возникновения обязательств являются:

- договор;

- причинение вреда (деликт);

- юридический поступок;

- судебное решение;

- акт публичной власти и др.

В зависимости от избранного критерия обязательства могут быть классифицированы на следующие виды. По основаниям возникновения обязательства могут быть:

- договорные, т.е. возникающие на основании договора;

- деликтные, т.е. возникающие в связи с причинением вреда (деликта).

Если каждая из сторон в обязательстве обладает только правом или только обязанностью, то такие обязательства называют простыми.

Если стороны в обязательстве обладают как правами, так и обязанностями, то такие обязательства называют сложными.

В зависимости от определенности предмета обязательства делятся на альтернативные и факультативные. В альтернативном обязательстве должник обязан, например, передать вещь или уплатить денежную сумму. Предмет исполнения выбирает сам должник.

В факультативном обязательстве должник обязан исполнить конкретные действия, например, передать вещь, но вправе самостоятельно заменить предмет исполнения, уплатить деньги.

Обязательства могут подразделяться также на:

- основные;

- дополнительные.

Обязательства с множественностью лиц на стороне должника могут быть:

- долевые;

- солидарные;

- субсидиарные.

Исполнение обязательства может обеспечиваться:

- неустойкой;

- залогом;

- удержанием имущества должника;

- поручительством;

- банковской гарантией;

- задатком.

Под неустойкой понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Под залогом понимаются отношения, где кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства, получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя).

При удержании имущества должника, кредитор, у которого находится соответствующая вещь, подлежащая передаче должнику либо другому лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником своих обязательств по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Если же должником обязательство не будет исполнено, кредитор вправе получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. При поручительстве одна сторона (поручитель) обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение, последним, его обязательства полностью или частично.

В силу банковской гарантии банк, или иное кредитное учреждение (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму по предоставлению бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

21.Гражданско-правовой договор. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Из содержания указанного определения видно, что оно напоминает сделку. И это не случайно, поскольку любой договор — это сделка. К договорам нельзя отнести только односторонние сделки. При заключении договора волеизъявления исходят от двух или более лиц, а сам договор в этом случае выступает в качестве правовой формы, в которую облекается единое волеизъявление. Если договор заключен, следует признать, что в них отражена единая воля участников договора.

В соответствии с п.1 ст. 421 ПС РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Свобода договора проявляется в том, что сами субъекты решают вопрос по поводу заключения договора, они же избирают для себя контрагентов, вырабатывают условия договора и пр.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К числу существенных условий относятся условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

При заключении договора кто-то из контрагентов делает другой стороне предложение о заключении договора, которое называют офертой. Под офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать все существенные условия договора.

Другая сторона по договору, получив оферту, должна выразить согласие на заключение договора, иначе говоря, акцептовать оферту. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. То есть в акцепте не допускается выдвижение оферент)7 каких-либо условий, дополнительно к тем, что были изложены в оферте. В противном случае такой ответ будет расцениваться не как акцепт, а как новая оферта. Лицо, акцептующее оферту, называют акцептантом.

Договор признается заключенным, а момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. В этот момент два волеизъявления сторон: оферта и акцепт сформировались в общую волю участников договора.

Изменить или расторгнуть договор, по общему правилу, возможно по соглашению сторон. Если соглашение об этом не достигнуто, то по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда. Однако такой вариант развития событий допустим при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

В то же время следует иметь в виду, что в ряде случаев по закону допускается односторонний отказ от исполнения договора полностью или частично или одностороннее его изменение. Например, согласно ст. 523 ПС РФ по договору поставки поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае неоднократного нарушения покупателем сроков оплаты или неоднократной невыборки товаров. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если поставщик допустил неоднократное нарушение сроков поставки товара или поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок.

В зависимости от избранных критериев договоры могут быть классифицированы на следующие виды:

- односторонние, двусторонние и многосторонние;

- возмездные и безвозмездные;

- консенсуальные и реальные;

- основные и предварительные.

Кроме того, действующее гражданское законодательство предусматривает следующие виды договоров:

- публичные;

- присоединения;

- в пользу третьего лица и др.

22.Понятие, элементы и виды договора купли-продажи. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену).

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые веши, с соблюдением правил об их оборотоспособности. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем. Условие договора о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

При заключении договора цена товара может быть указана в договоре. Если цена не будет указана, то она должна быть определена исходя из правил п.З ст.424 ГК РФ. То есть, товар должен быть оплачен по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

В зависимости от обстоятельств форма договора купли-продажи возможна как устная, так и письменная (простая или нотариальная). В ряде случаев договор купли-продажи может быть заключен посредством конклюдентных действий.

Продавцом по договору выступает собственник продаваемой вещи (товара) или иное управомоченное лицо.

Покупателем может быть любое лицо с соблюдением правил о дееспособности.

Видами договора купли-продажи являются:

Договор розничной купли-продажи. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Договор поставки товаров. По договору поставки поставщик -продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Договор контрактации. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.

Договор энергоснабжения. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор продажи недвижимости. По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здания, сооружения, квартиру или другое недвижимое имущество.

Договор продажи предприятия. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.

23.Договор мены, дарения, ренты. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Если из договора мены не вытекает иное, товары подлежащие обмену, предполагаются равноценными. Если в соответствии с договором обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар.

Правовому регулированию мены посвящено всего лишь несколько статей главы 31 ГК РФ. В случае необходимости к договору мены применяются правила купли-продажи, если это не противоречит существу мены.

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьими лицами.

Дарение не допускается, за исключением обычных подарков, если стоимость их не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда:

1. От имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;

2. В отношениях между коммерческими организациями;

3. Работникам лечебных, воспитательных и тому подобных учреждений гражданами, находящимися у них на лечении и т.д.;

4. Государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или исполнением служебных обязанностей.

По действующему законодательству даритель вправе отменить дарение или отказаться от исполнения договора дарения. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. ,

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

Видами ренты являются: постоянная рента, пожизненная рента, пожизненное содержание с иждивением.

24.Понятие, элементы и виды договора аренды. По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, а арендатор обязуется принять имущество и вносить арендную плату.

Предметом договора аренды являются индивидуально определенные, непотребляемые вещи. В аренду, в частности, могут быть переданы: здания, сооружения, оборудование, земельные участки и др. Арендатором по договору аренды может быть любое лицо с соблюдением правил о дееспособности. Арендодателем, как правило, является собственник имущества. Другие лица могут быть арендодателями, если они управомочены законом или собственником сдавать имущество в аренду. Договор аренды может быть заключен как на определенный срок, так и без указания срока. В последнем случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при сдаче в аренду недвижимого имущества - за три месяца. В письменной форме договор аренды заключается тогда, когда срок аренды более года, а так же если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо. Договор аренды недвижимости подлежит государственной регистрации.

Арендная плата устанавливается обычно в твердой сумме, однако, может быть также определена в виде доли, получаемой в результате использования арендованного имущества, продукции, плодов или доходов, а также предоставления арендаторам услуг, работ и т.д.

Видами договора аренды являются:

Договор проката. По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование.

Договор аренды транспортного средства с экипажем. По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование, и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

Договор аренды транспортного средства без экипажа. По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.

Договор аренды здания или сооружения. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение.

Договор аренды предприятий. По договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства; передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства; права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Передача прав владения и пользования находящимся в собственности других лиц имуществом, в том числе землей и другими природными ресурсами, производится в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

Договор финансовой аренды. По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.

25.Понятие и виды договора найма жилого помещения. Права и обязанности сторон по договору. По действующему законодательству есть два вида договора найма жилого помещения:

- договор социального найма жилого помещения;

- договор коммерческого найма жилого помещения. Общим для этих договоров будет то, что в соответствии с договором найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользо­вание для проживания в нем. По договору социального найма жилого помещения нанимателем является лицо, получившее ордер на занятие соответствующего жилого помещения. Следовательно, заключению договора предшествуют определенные действия организационного характера: постановка на учет нуждающихся в жилье граждан, пребывание на учете, предоставление жилого помещения управомоченным органом и т.д.

При заключении договора коммерческого найма не требуется совершения каких-либо действий организационного характера, что было отмечено выше. Заключение договора основывается на использовании рыночных механизмов: спрос и предложение на жилье.

Содержание прав и обязанностей по договорам найма жилого помещения значительно подробнее регламентируется в отношении участников договора социального найма.

В случае проживания граждан по договору коммерческого найма, права и обязанности сторон урегулированы законодательством лишь в необходимом объеме. Стороны в данной ситуации вправе предусматривать отдельные права и обязанности непосредственно в договоре.

К основным правам граждан, проживающих по договору социального найма, можно отнести следующие:

- право на вселение других лиц в занимаемое жилое помещение;

- право на сохранение жилого помещения за нанимателем и членами его семьи в случае временного отсутствия;

- право на бронирование жилого помещения;

- право на обмен жилого помещения;

- право на изменение договора найма жилого помещения и др. По договору коммерческого найма жилого помещения, согласно нормам главы 35 ГК РФ, к основным правам можно отнести следующие:

- право на вселение, которое по своему объему значительно меньше, чем аналогичное право по договору социального найма жилого помещения;

- преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый срок;

- право на сохранение договора найма жилого помещения при переходе права собственности на жилье к другому лицу и др.

26. Понятие, элементы и виды договора подряда. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Предметом договора является работа и ее результат. Субъектами договора выступают подрядчик и заказчик. В качестве заказчика и подрядчика, по общему правилу, вправе выступать любое лицо с соблюдением требований закона о дееспособности.

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены промежуточные сроки.

В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы. Цена работы может быть приблизительной или твердой. Если в договоре каких-либо указаний в отношении цены нет, то цена работы считается твердой.

Видами договора подряда являются следующие:

Договор бытового подряда. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Договор строительного подряда. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект, либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

27.Авторские договоры в гражданском праве.По авторскому договору правообладатель (автор, наследник и др.) обязуется передать пользователю право использования произведения науки, искусства или литературы способом и на условиях, предусмотренных договором, а пользователь обязуется надлежащим образом использовать произведение и уплатить вознаграждение.

В зависимости от объема передаваемых прав договоры подразделяются на два вида:

- авторский договор о передаче исключительных прав;

- авторский договор о передаче неисключительных прав.

По авторскому договору о передаче исключительных прав разрешается использование произведений определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, а также право запрещать подобное использование произведений другими лицами.

По авторскому договору о передаче неисключительных прав пользователю разрешается использование произведения наравне с правообладателем (автором, наследником и др.) и другим лицом, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом.

В авторском договоре необходимо указать: способы использования произведения; срок и территорию; размер вознаграждения, а также порядок и условия его выплаты и др.

Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это прямо предусмотрено договором.

Авторский договор должен быть заключен в письменной форме, кроме использования произведения в периодической печати. В данном случае договор может быть заключен в устной форме.

Сторона, не использовавшая или ненадлежащим образом использовавшая обязательства по авторскому договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду. Если, однако, автор не представил заказанное произведение, в соответствии с условиями договора заказа, то он обязан возместить реальный ущерб, причиненный заказчику.

28.Патентно-лицензионные договоры в гражданском праве.В системе патентно-лицензионных договоров особое место занимают лицензионные договоры.

Под лицензионным договором понимается соглашение, по которому правообладатель (изобретатель, наследник и др.), именуемый лицензиар, обязуется передать другому липу (лицензиату) право на использование охраняемого объекта патентного права способом и на условиях, предусмотренных соглашением, а лицензиат обязуется надлежащим образом использовать объект промышленной собственности и уплатить вознаграждение. Договор подлежит регистрации в патентном ведомстве.

В зависимости от объема передаваемого права лицензии делятся на:

- исключительные;

- неисключительные.

При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объектов промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе предоставление лицензий третьим лицам.

Право на использование объекта промышленной собственности может быть предоставлено любому лицу без заключения лицензионного договора, В этом случае патентообладатель подает заявление в патентное ведомство о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). Однако лицо, изъявившее желание использовать соответствующий объект промышленной собственности, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах.

Патентообладатель может уступить полученный патент любому лицу. Договор об уступке патента подлежит регистрации в патентом ведомстве.

29.Договор коммерческой концессии.По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав: товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Сторонами по данному договору могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Договор должен быть зарегистрирован органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего в качестве правообладателя. Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранных государствах, регистрация договора осуществляется органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем.

Правовое значение регистрации состоит в том, что участники договора (правообладатель, пользователь) в праве ссылаться на договор в отношениях с третьими лицами только с момента регистрации.

Если по договору правообладатель предоставляет пользователю право на использование объектов, охраняемых в соответствии с патентным законодательством (изобретение, промышленный образец, товарный знак и т.д.), договор подлежит также регистрации в Патентном ведомстве РФ. 1ри несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

В обязанности правообладателя входит:

- передача пользователю технической и коммерческой до­кументации и предоставление иной информации, необходимой пользователю для осуществления прав предусмотренных договором;

- проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

- выдача пользователю, предусмотренные договором лицензии и др.

В обязанности пользователя входит:

- использование при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменного наименования и (или) коммерческого обозначения правообладателя указанным в договоре образом;

- обеспечение точного соответствия качества производимых им на основе договора товаров качеству аналогичных товаров, услуг и т.д., производимых непосредственно правообладателем;

- не разглашение секретов производства правообладателя и др.

Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров, продаваемых пользователем в соответствии с договором.

По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю товаров правообладателя, пользователь и правообладатель несут солидарную ответственность.

30. Понятие и элементы договора перевозки грузов. Права и обязанности сторон по договору.По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Сторонами по договору перевозки груза являются:

- грузополучатель;

- перевозчик;

- грузоотправитель.

Грузополучателем и грузоотправителем может быть одно лицо, если грузоотправитель отправляет груз для себя.

В том случае, когда грузоотправитель отправляет груз какому-либо иному лицу, например, по договору поставки, грузополучатель в заключении договора участия не принимает. Вместе с тем он является управомоченным на получение груза, лицом. Такую правовую ситуацию принято объяснять с позиций договора в пользу третьего лица.

Предметом договора является услуга, оказываемая перевозчиком грузоотправителю по перевозке груза.

За перевозку груза взимается провозная плата, устанавливаемая соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами.

Еще одним элементом договора перевозки груза является срок. По общему правилу срок перевозки груза устанавливается транспортными уставами и кодексами. Если такой срок не установлен, груз должен быть доставлен в разумный срок.

Договор перевозки грузов на железнодорожном и внутренневодном транспорте оформляется следующими документами:

- транспортной накладной;

- дорожной ведомостью;

- квитанцией о приемке груза.

Договор перевозки грузов на воздушном транспорте оформляется грузовой накладной или договором фрахтования воздушного судна.

Основными обязательствами перевозчика являются:

- доставить вверенный груз в пункт назначения;

- выдать груз управомоченному лицу;

- обеспечить сохранность груза и др.

Основными обязанностями грузоотправителя являются:

- уплатить за перевозку груза установленную плату;

- соблюдать правила производства погрузочно-разгрузочных работ и др.

К основным обязанностям грузополучателя относятся::

-получение груза от перевозчика; - оплата за перевозку;

- соблюдение правил производства погрузочио-разгрузочных работ и др.

31Ответственность сторон по договору перевозки грузов.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения странами своих обязательств, вытекающих из договора перевозки, они могут быть привлечены к гражданско-правовой ответственности.

Перевозчик, например, может быть привлечен к ответственности за несохранность груза, т.е. за его утрату, недостачу или повреждение.

В случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, ответственность наступает в размере объявленной ценности груза. Если при сдаче груза к перевозке его ценность не объявлялась, то ответственность перевозчика наступает в следующих размерах:

  1. В случае утраты или недостачи грузи - в размере стоимости утраченного или недостающего груза.

  2. В случае повреждения (порчи) груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости.

Наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением груза, перевозчик возвращает отправителю (получателю) провозную плату, если эта плата не входит в стоимость груза.

Перевозчик освобождается от ответственности, если докажет, что утрата, недостача, повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не смог предотвратить и устранение которых от него не зависело, например, причин, зависящих от грузоотправителя или грузополучателя, особых естественных свойств перевозимого груза и др.

В силу специфики морской перевозки грузов убытки в данном случае подразделяются на общую и частную аварии.

Общей аварией признаются убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопасности, в целях сохранения от общей опасности судна, фрахта и перевозимого судном груза. Данные убытки распределяются между судном, грузом и фрахтом соразмерно их стоимости.

Убытки, не подпадающие под признаки общей аварии признаются частной аварией. Такие убытки не подлежат распределению между судном5 грузом и фрахтом и несет их тот, кто их потерпел, или тот, кто несет ответственность за их причинение.

До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию, либо неполучения от перевозчика ответа в установленный срок. Срок исковой давности установлен в одни год.

32.Договор хранения.По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем) и возвратить эту вещь в сохранности.

По смыслу п.1 ст. 886 ПС РФ видно, что договор хранения, по общему правилу, является реальным договором. Однако в случаях, когда хранение осуществляется профессиональным хранителем, договор хранения может быть консенсуальным (п.2 ст. 886 ГК РФ). Сторонами по договору выступают:

- хранитель;

- поклажедатель.

Предметом договора являются вещи. При этом хранитель, по общему правил^', обязан возвратить ту же самую вещь, которая была передана поклажедателю на хранение. Однако в случаях, прямо предусмотренных договором, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. Такие отношения называются хранение с обезличением. При таком договоре поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей такого же рода и качества.

Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. В этом случае хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи, потребовать от поклажедателя взять ее обратно, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем даной обязанности дает право хранителю, после письменного предупреждения поклажедателя, самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке пре­вышает 100 минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю, за вычетом сумм, причитающихся хранителю.

Договор хранения может быть как возмездным, так и без­возмездным. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах. При возмездном хранении поклажедатель уплачивает хранителю вознаграждение. По общему правилу в вознаграждение включаются расходы хранителя на обеспечение сохранности вещи.

Договор хранения между юридическими лицами и между юридическими лицами и гражданами должен быть заключен в письменной форме. Договор между гражданами в письменной форме заключается, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в 10 раз минимального размера оплаты труда.

Несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в подтверждении договора и его условий. Однако передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, внезапная болезнь, стихийное бедствие и т.п.) может быть доказуема свидетельскими показаниями.

В случае порчи вещи, ее утраты и т.д. хранитель по безвозмездному договору обязан возместить поклажедателю убытки в виде реального ущерба. При возмездном хранении может быть взыскан как реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Следует различать следующие виды хранения:

- хранение на товарном складе;

- хранение в ломбарде;

- хранение в гостинице;

- хранение в гардеробах организации и др.

33.Договор поручения, комиссии, агентский договор.По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия (п.1 ст.421 ГК РФ). Особенностью данных отношений является то, что права и обязанности по сделкам, совершаемым поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Сторонами договора выступают:

- поверенный; .

- доверитель.

Если договор связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель, по общему правилу, обязан уплатить поверенному вознаграждение. В иных случаях обязанность доверителя по уплате вознаграждения может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами или договором.

Предметом договора являются юридические услуги.

В обязанности поверенного входит:

- лично исполнить данное ему поручение;

- передать доверителю без промедления все полученное по сделкам;

- сообщить доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения и др.

В обязанности доверителя входит:

- выдать поверенному доверенность;

- обеспечить поверенного средствами;

- возместить поверенному понесенные издержки и др.

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По договору нрава и обязанности приобретает комиссионер. Договор всегда возмездный, комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение. Следует также отметить, что по данному договору комиссионер действует от своего имени.

В его обязанности входит:

- исполнить принятое на себя поручение комитента;

- представить отчет комитенту;

- обеспечить сохранность находящегося у него имущества комитента и др.

В обязанности комитента входит:

- принять от комиссионера все исполненное по договору;

- уплатить вознаграждение;

- освободить комиссионера от принятых им на себя перед третьим лицом обязанностей по исполнению поручения и др.

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По данному договору могут совершаться как юридические, так и фактические действия.

Если агент совершает сделку от своего имени за счет принципала, права и обязанности приобретает агент.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

При регламентации отношений по данному договору можно применять в зависимости от обстоятельств, правила, регулирующие поручение либо комиссию.

34.Договор доверительного управления имуществом.По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Если выгодоприобретатель будет не учредитель управления, а назначенное им третье лицо, такой договор будет соответствовать конструкции договора в пользу третьего лица.

Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, исключительные права и др. имущество. Деньги могут быть объектом доверительного управления лишь в случаях, предусмотренных законом.

Сторонами договора являются: ,

- учредитель управления (как правило, собственник имущества);

- доверительный управляющий, который может быть индивидуаль­ным предпринимателем или коммерческой организацией, за исключением унитарных предприятий.

В случаях, предусмотренных законом, доверительным управляющим могут быть граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимате­лями, а также некоммерческие организации, кроме учреждений.

Договор должен быть заключен в письменной форме. Если объектом доверительного управления является недвижимое имущество, договор подлежит государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы договора или требования о его регистрации влечет недействительность договора.

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.

ГК РФ предусматривает следующие существенные условия договора:

- состав имущества, передаваемого в доверительное управление;

- размер и форма вознаграждения, если это предусмотрено договором:

-- срок действия договора и др.

В связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей доверительный управляющий возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду. Учредителю управления, кроме упущенной выгоды, также должны быть возмещены убытки, причиненные утратой или повреждением имущества с учетом его износа.

Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением, погашаются за счет имущества, переданного в управление.

В случае недостаточности данного имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества, на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление.

35. Понятие и элементы договора страхования. Виды договора страхования. Права и обязанности сторонПо договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) выплатить другой стороне (страхователю) или иному лицу (страховую сумму, страховое возмещение) в связи с предусмотренным договором событием (страховым случаям).

Договоры страхования могут быть следующими:

Договор имущественного страхования. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодонриобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Договор личного страхования. По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя, или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), по достижению им определенного возраста, или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

Участниками страхового правоотношения являются:

- страховщик;

- страхователь;

- выгодоприобретатель;

- застрахованный.

Существенными условиями договора имущественного страхования являются:

- определенное имущество или имущественный интерес, являющийся объектом страхования;

- характер события, на случай которого осуществляется страхование (страховой случай);

- размер страховой суммы;

- срок действия договора.

Существенными условиями договора личного страхования являются:

- указание на застрахованное лицо;

- характер событий (страховой случай);

- размер страховой суммы;

- срок действий договора..

Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение указанной формы влечет, по общему правилу, недействительность договора. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения страховщиком страхователю на основании письменного или устного заявления страхового полиса.

Обязанностями страхователя являются:

- уплата страховой премии;

- уведомление страховщика о наступлении страхового случая;

-уведомление страховщика о ставших известными страхователю значительных изменений обстоятельств, если они могут существенно повлиять на увеличение страхового риска и др.

Обязанностями страховщика являются:

- выплата страховой суммы (страхового возмещения);

- соблюдение тайны страхования;

- предоставление страхователю полной и достаточной информации об условиях страхования и т.д.

Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы и страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:

- воздействия ядерного взрыва, радиации и т.д.;

- военных действий, маневров и пр.;

- гражданской войны, забастовок и др.

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, кроме предусмотренных законом случаев, а также при иных обстоятельствах.

36. Понятие, элементы и виды договора займа.По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику), деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Сторонами по договору являются:

- заемщик;

- заимодавец.

Предмет договора составляют деньги или иные вещи, обладающие родовыми признаками.

Договор, в котором в качестве заимодавца выступает юридическое лицо, должен быть заключен в письменной форме. В отношениях между гражданами письменное оформление договора требуется в случае, если сумма займа равна десяти и более минимальных размеров оплаты труда.

Договор займа предполагается беспроцентным в случаях:

- заключение договора между гражданами на сумму, не превышающую 50 кратного минимального размера оплаты труда, если при этом договор не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;

- по договору заемщику передаются не деньги, а вещи, оп­ределенные родовыми признаками.

Во всех остальных случаях договор займа, по общему правилу, является возмездным.

Займодовец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа.

Разновидностью займа являются:

- целевой заем;

- вексель;

- облигация.

Самостоятельным видом договора займа признается кредитный договор, в силу которого банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Разновидностями кредитного договора являются:

- договор товарного кредита;

- договор коммерческого кредита.

37. Договоры банковского счета и банковского вклада.По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

По общему правилу, банк обязан заключить договор с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком условиях. Основаниями к тому, чтобы отказать клиенту в открытии счета, могут быть отсутствие у банка возможности принять клиента на банковское обслуживание, а также в иных случаях предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Договор может быть заключен в виде одного документа, подписанного сторонами или путем подачи клиентом заявления в банк, на котором может быть сделано соответствующее распоряжение об открытии счета. При заключении договора клиент должен представить в банк учредительные документы, надлежащим образом удостоверенные образцы подписей лиц, имеющих права осуществлять от имени клиента распоряжение средствами, находящимися на счете, оттиски печати и т.д.

В соответствии с договором банк, в частности, обязан: принимать и зачислять на счет поступающие денежные средства; перечислять средства по указанию клиента; выдавать суммы со счета; гарантировать тайну банковского счета; уплачивать проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете и др.

Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Если сумма средств, находящихся на счете достаточна для удовлетворения требований, предъявленных к счету, списание средств осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента. При недостаточности средств, требования на списание средств со счета удовлетворяются в соответствии с установленной законом очередностью.

В случае необоснованного списания банком средств клиента со счета или в связи с их несвоевременным зачислением на счет, банк обязан уплатить на соответствующую сумму проценты.

По договору банковского вклада одна сторона (банк), принявшая от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме, например, посредством сберегательной книжки, сберегательных или депозитных сертификатов и др. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность данного договора.

Виды вкладов:

- вклад до востребования;

- срочный вклад.

В обязанности банка входит:

- возврат суммы вклада;

- обеспечение возврата сумм вклада;

- выплата вкладчику процентов на вклад;

- сохранение банковской тайны и др.

Ответственность банка по данному договору наступает в случае невыполнения им своих обязанностей по обеспечению возврата вклада, при утрате обеспечения или ухудшения его условий. Клиент вправе потребовать от банка немедленного возврата сумм вклада, уплаты процентов и возмещения причиненных убытков.

38. Правовое регулирование безналичных расчетов.Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами или в безналичном порядке.

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, по общему правилу, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты счета соответствующих лиц.

При осуществлении безналичных расчетов допускаются следующие формы расчетов:

- расчеты платежными поручениями;

- расчеты по аккредитиву;

- расчеты по инкассо;

- расчеты чеками.

При расчетах платежными поручениями банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или договором.

Под аккредитивом понимается денежное обязательство, принимаемое банком, по поручению плательщика произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлению последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку произвести такие платежи.

Виды аккредитивов:

- покрытые и непокрытые;

- отзывные и безотзывные и др.

При расчетах по инкассо банк обязуется по поручению клиента осуществлять за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа.

Чекам признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

Чек должен содержать:

- наименование "чек";

- поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;

- наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж;

- указание валюты платежа;

- указание даты и место составления чека;

- подпись чекодателя.

39. Условия возникновения обязательств из причинения вреда.Под обязательством из причинения вреда следует понимать правоотношение, в котором одна сторона (кредитор, потерпевший) вправе требовать от другой стороны (должника, причинителя вреда) возмещения причиненного вреда в полном объеме, а причинитель вреда обязан возместить причиненный вред.

Условиями возникновения обязательства из причинения вреда являются:

1. Наличие вреда. Вред может быть причинен как имуществу гражданина или юридического лица, так и личности гражданина. Вред, причиненный имуществу называют имущественным вредом. В случае причинения вреда личности (жизни, здоровью человека) потерпевший вправе потребовать возмещения имущественных последствий данного правонарушения. Здоровье, тем более жизнь, возместить невозможно. В случае причинения вреда здоровью возможно лишь постановка вопроса о его восстановлении. Если вред был причинен личности, возможна также компенсация морального вреда, т.е. нравственных и физических страданий потерпевшего.

2. Противоправность поведения причинителя вреда. Вред подлежит возмещению (моральный вред - компенсации), если поведение причинителя нарушило нормы действующего законодательства. Правомерно причиненный вред по общему правилу не возмещается, например: вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если не были превышены ее пределы; при исполнении причинителем вреда своих обязанностей, например, повреждение имущества при тушении пожара и др.

3. Причинная связь между действием (бездействием) причинителя вреда и возникновением вреда.

4. Вина причинителя вреда.

Вина в гражданском праве возможна как в форме умысла, так и неосторожности. При этом вина причинителя вреда предполагается, это означает, что причинитель вреда освобождается от ответственности (от возмещения вреда), если докажет отсутствие своей вины в причинении вреда.

Следует иметь в виду, что в случаях предусмотренных законом, причинитель вреда обязан его возместить даже при отсутствии своей вины, например, причинение вреда владельцем источника повышенной опасности и др.

40. Ответственность владельцев источников повышенной опасности.В соответствии со ст. 1079 ГК РФ к источникам повышенной опасности относится деятельность юридических лиц и граждан, связанная с повышенной опасностью для окружающих, например: строительная деятельность, деятельность по использованию транспортных средств, взрывчатых веществ, механизмов, сильнодействующих ядов и т.п.

К ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, привлекаются лица, владеющие источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, а также по иным законным основаниям (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством и т.д.).

Особенностью ответственности в данном случае является то, что владелец источника повышенной опасности обязан возместить причиненный им вред независимо от вины. Он может быть освобожден от ответственности, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

41.

Широкое внедрение компьютерной техники во все сферы деятельности человека привело к изменениям в обществе, пожалуй, не меньшим, чем промышленная революция XIX в. За несколько десятилетий ЭВМ превратились из чисто "вычислительных" машин в мощные системы по обработке, хранению, передаче информации.

В результате создания глобальных компьютерных сетей произошел настоящий переворот в области передачи и распространения информации. С использованием средств удаленного доступа стали проводиться торги, участники которых имеют возможность совершать сделки, не покидая своего офиса. Поручения о переводе денег могут передаваться в банк в виде компьютерных данных за считанные секунды. Чтобы заключить договор в письменной форме, уже необязательно писать его на бумаге и заверять подписью и печатью - достаточно заверить компьютерный файл с текстом договора электронной цифровой подписью и направить его по телекоммуникационным каналам партнеру.

Именно компьютеризация информационной деятельности помогла человечеству существенно ускорить процессы обработки, поиска, передачи информации, повысить надежность хранения больших ее массивов и тем самым преодолеть так называемый "второй информационный барьер".

Вместе с тем компьютеризация привела к возникновению целого ряда проблем, в том числе и правовых. Традиционные правовые системы создавались в эпоху, когда главенствующую роль в рыночном обмене занимали материальные товары ("индустриальная цивилизация"), а теперь, когда информация в стоимостном выражении стала существенной частью рынка, когда новые компьютерные технологии существенно изменили функционирование самого рынка, указанные системы часто уже не дают адекватных ответов на многие вопросы.

К числу таких проблем можно отнести следующие:

1) появление нового типа преступлений - преступлений в сфере компьютерной информации, связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации, созданием и распространением компьютерных вирусов и т.п.;

2) обеспечение правовой охраны программ для ЭВМ; определение правового режима компьютерной информации, баз данных;

3) регламентация доступа к базам данных, содержащим сведения о личной жизни граждан, определение ответственности за несанкционированное разглашение таких сведений;

4) правовое регулирование использования систем электронного документооборота и в связи с этим определение правового статуса электронных документов;

5) правовые проблемы, связанные с функционированием глобальных сетей, трансграничной передачей данных и трансграничными компьютерными преступлениями, и ряд других.

Обсудить все перечисленные проблемы в рамках одной статьи не представляется возможным. Мы рассмотрим лишь некоторые аспекты проблем, указанных в пп. 4 и 5.

Системы электронного документооборота

Развитие компьютерных технологий позволило во многих областях заменить бумажный документооборот безбумажным (электронным).

Первые системы электронного документооборота (ЭДО) появились в банковской сфере. В западной литературе такие системы получили название "системы электронного перевода денежных средств" (The Electronic Funds Transfer Systems (EFTS)). Одна из таких систем SWIFT1 функционирует с начала 1970-х годов.

В дальнейшем системы ЭДО стали широко применяться и для обмена другой коммерческой информацией. (Английское название таких систем Electronic Data Interchange, или сокращенно EDI.) Уже много лет такие системы используются для продажи и бронирования авиационных билетов; пятнадцать национальных союзов предприятий химической промышленности стран Западной Европы создали специальную организацию для осуществления обмена электронными документами; аналогичная организация была учреждена и западноевропейскими производителями автомобилей; транснациональная текстильная компания "Benetton" использует систему ЭДО для передачи необходимой информации между своими подразделениями, занимающимися продажей и производством продукции.

Даже эти несколько примеров показывают, насколько широк спектр применения систем безбумажного документооборота в коммерческой деятельности в индустриально развитых странах. И в такой сфере, как оформление таможенных документов, где, казалось бы, трудно избежать заполнения бумажных форм и бланков, в некоторых странах (например, во Франции, Норвегии) стало возможным представление деклараций в электронном виде. К проекту TVINN2 Норвежского таможенного управления присоединилось около семидесяти крупнейших норвежских компаний. В рамках этого проекта создана система ЭДО, позволяющая ее участникам использовать электронные таможенные декларации, которые направляются в таможенные органы из центральных офисов фирм по телекоммуникационным сетям.

В последние годы системы ЭДО стали активно внедряться и в нашей стране. Ряд крупных банков и банковских объединений (например Межбанковский финансовый дом) создают и используют в работе с клиентами и в межбанковском обмене указанные системы.

Очевидно, масштабы использования систем ЭДО в коммерческой деятельности будут увеличиваться благодаря множеству несомненных преимуществ этих систем перед традиционным документооборотом на бумажных носителях.

Во-первых, существенно возрастает скорость передачи и обработки информации. Правда, скорость выше только по сравнению с передачей бумажных документов по почте или с курьером, а такие средства обмена сообщениями, как телетайп и телефакс, позволяют обеспечить практически одинаковую с ЭДО скорость. Но и по сравнению с ними ЭДО имеет существенное преимущество. Системы ЭДО позволяют передавать структурированную определенным образом информацию, что в свою очередь позволяет автоматизировать обработку принимаемых сообщений. Естественно, при этом стороны должны предварительно договориться об обмене электронными документами и об их структуре. Проблема стандартизации документов в системах ЭДО является одной из важнейших на настоящий момент.

Во-вторых, значительно сокращается пространство, необходимое для хранения документации (например, вся "Большая советская энциклопедия" может быть записана на одном жестком магнитном диске персонального компьютера). Одновременно существенно упрощаются такие операции, как поиск необходимой информации, копирование документов.

В-третьих, использование систем ЭДО позволяет получить ощутимый экономический эффект. По оценкам американских фирм-производителей автомобилей, внедрение ЭДО позволяет сэкономить около 200 долл. на каждом автомобиле3. Суммарное годовое сокращение издержек благодаря использованию систем ЭДО в Норвегии оценивалось в 1989 г. в 5 млрд норв. кр.4 (около 1 млрд долл.).

Прежде чем перейдем к правовым аспектам использования систем ЭДО, остановимся вкратце еще на двух вопросах, имеющих непосредственное отношение к обсуждаемой теме.

Любой ли обмен данными в электронном виде можно считать электронным документооборотом?

Существуют два подхода к определению этого понятия. Первый подход (его можно назвать ЭДО в широком смысле) предполагает, что любой обмен компьютерными данными между различными субъектами можно считать ЭДО. В этом смысле, например, передача компьютерных файлов на дискете или система электронной почты, когда получаемая информация обрабатывается "вручную", подпадают под определение ЭДО. Например, П. Даукинс дает такое определение: "ЭДО есть передача коммерческой информации между организациями в электронном в иде и, в частности, между компьютерами различных организаций"5. При втором подходе (ЭДО в узком смысле) к подобным системам относят только передачу по каналам телекоммуникационной связи структурированной коммерческой информации, причем предполагается, что хотя бы первичная обработка сообщений производится автоматически, без участия человека. Д. Палмер пишет: "ЭДО - это передача структурированной деловой информации от компьютера к компьютеру"6. Приведем еще два определения: "ЭДО - это передача электронным способом структурированных в соответствии с согласованными стандартами сообщений между информационными системами"; "сообщение - это набор связанных между собой данных, структурированных в соответствии с согласованными стандартами; данные подготовлены в компьютерочитаемом формате и могут быть автоматически и однозначно обработаны; набор таких данных предназначен для передачи в электронном виде"7. Очевидно, таким требованиям удовлетворяют банковские системы, автоматизированные системы проведения торгов. В названных системах автоматически проверяется аутентичность документа, его допустимость, т. е. соответствие структуры документа согласованным стандартам, и возможно автоматическое выполнение определенных операций, предусмотренных для допустимых документов.

В дальнейшем в данной статье, если специально не будет оговорено другое, речь будет идти об ЭДО в широком смысле. Следует отметить, что в любом случае предполагается обмен деловой информацией между различными субъектами. Компьютерное же делопроизводство в рамках одной организации или частная переписка с использованием электронной почты, например, не подпадают под данное определение ЭДО.

Кто относится к субъектам электронного документооборота?

Принципиально возможны две схемы организации ЭДО. Первая схема предполагает прямую передачу данных участниками ЭДО без привлечения третьих лиц.

Схема 1

———————————————————————————————————————————————————————————

| Участник А | | Участник Б |

———————————————————————————————————————————————————————————

В этой ситуации стороны сами устанавливают "правила игры", т. е. определяют стандарты сообщений, выбирают оборудование и программное обеспечение, определяют процедуры разрешения конфликтов. При решении вопроса о распределении риска убытков здесь возможно участие третьих лиц (разработчиков программного обеспечения, поставщиков специального оборудования); подробнее эти вопросы будут рассмотрены в следующей статье. Более распространенной является вторая схема, в которой присутствует фирма-провайдер, обычно берущая на себя установку программного обеспечения и оборудования, контроль за их работой, следит за корректностью передачи данных, оказывает услуги по ведению архива передаваемых данных и т. п.

Схема 2

—————————————— —————————————— . . ——————————————

| Участник А | | Провайдер | | Участник В |

—————————————————————|——————————————|———————————————————|

. . | | . |

. . | | . |

—————————————— . . |——————————————|. . ——————————————|

| Участник Б | | Провайдер | | Участник Г |

————————————————————————————————————————————————————————

Для организации такого варианта ЭДО можно использовать две структуры договорных связей.

В первом случае обычно провайдер и несколько сторон создают начальную сеть ЭДО, в дальнейшем к ним может присоединиться произвольное количество новых участников. Здесь, как и в случае, представленном в схеме 1, участники ЭДО (а также провайдер) связаны между собой договором, в котором определены права и обязанности сторон, описаны процедуры разрешения конфликтов, распределение риска убытков. Поскольку функционирование системы ЭДО начинается после подписания такого договора, то данный договор заключается в традиционной письменной форме (на бумаге). Это обстоятельство, как будет показано далее, является существенным для признания арбитражными судами электронных документов в качестве доказательств.

Второй случай характерен для открытых сетей. Здесь участники ЭДО заключают договор только с провайдером. В такой ситуации участники (которые, возможно, физически располагаются даже на разных континентах, что затрудняет их непосредственное общение) могут заключить договор об использовании системы ЭДО в электронном виде. Упомянутый договор может содержать свои (отличные от общих) стандарты сообщений и другие положения, аналогичные описанным в предыдущем случае, но эти две модели организации систем ЭДО, похожие по сути, существенно различаются с точки зрения возможности использования электронных документов в качестве доказательств в суде.

Назовем теперь основные, на наш взгляд, юридические проблемы, которые могут возникнуть в процессе функционирования систем ЭДО. К ним относятся:

проверка подлинности электронного документа;

возможность использования электронных документов (ЭД) в качестве доказательств в арбитражных судах;

распределение риска убытков, которые могут возникнуть в процессе функционирования систем ЭДО;

взаимоотношения юридических лиц, использующих ЭДО, с аудиторскими фирмами, налоговыми и другими государственными органами, куда необходимо представлять отчетность о своей деятельности;

международноправовые проблемы, которые могут возникнуть, когда, например, два участника ЭДО и провайдер находятся в разных странах;

стандартизация;

защита информации в системах ЭДО.

Остановимся подробнее на первой из перечисленных проблем.

Понятие электронного документа

С точки зрения традиционного документооборота можно выделить две основные функции бумажного документа: информационную и доказательственную (т. е. возможность использовать его в качестве допустимого доказательства). Главной причиной, по которой именно бумажные документы выполняют эти функции, является то, что именно бумага была на протяжении многих столетий наиболее распространенным материальным носителем, используемым для передачи и хранения информации. В последние десятилетия ситуация резко изменилась, объемы передаваемых в электронном виде данных стремительно растут. Как отмечалось ранее, системы безбумажного документооборота получают все более широкое распространение в самых разных областях. В связи с этим важное значение приобретает определение правового статуса электронного документа - очерчивание областей, где возможно и допустимо его применение.

Прежде всего попытаемся сформулировать, что же такое традиционный документ (документ на бумажном носителе). Нам представляется, что наиболее полное и точное его определение дал В. Я. Дорохов: "Документ - письменный акт установленной или общепринятой формы, составленный определенными и компетентными учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами, а также гражданами для изложения сведений о фактах или удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, или для подтверждения прав и обязанностей"8.

Требования к документу, вытекающие из приведенного определения, можно разделить на три группы. Первая отражает информационную функцию документа: документом может быть не любая информация, зафиксированная на бумажном носителе, а только сведения определенного характера (это требование согласуется с приведенным ранее определением ЭДО). Вторая (требования к форме) группа - это, по существу, требования, обеспечивающие доказательственную функцию документа (реквизитами формы могут служить наличие печати и подписи определенного лица, персональные данные о лице, издавшем документ, а также требования к бумажному носителю, например, бумага с защитными знаками и т. п.). Третья группа (компетентность источника документа) как бы связывает первые две, придает юридическую значимость документу. Документ, изданный некомпетентным органом, подписанный не уполномоченным на то лицом либо анонимный, не может служить подтверждением изложенных в нем сведений о фактах, удостоверять факты или подтверждать права и обязанности.

Очевидно, легко обеспечить для данных, записанных в компьютерном формате, выполнение условий первой и третьей групп. Некоторые из требований к форме документа (например, соблюдение определенной последовательности изложения содержания и расположения текста ) тоже могут быть соблюдены. Другие требования второй группы (наличие печати организации, собственноручной подписи лица, специальный тип бумаги) принципиально неприемлемы для электронных документов вследствие специфической природы компьютерных носителей информации.

Именно физические характеристики электронных документов долгое время были объектом критики противников безбумажных систем документооборота. В частности, в качестве одного из аргументов приводилось следующее утверждение: то, что написано на бумаге, трудно удалить и оно остается навечно; данные же на компьютерных носителях могут быть легко уничтожены, они недолговечны. Но, во-первых, сохранность бумажных документов в значительной мере зависит от качества бумаги и для их длительного хранения необходимо применение специальных мер, а во-вторых, современные носители компьютерных данных позволяют хранить информацию достаточно долго и при осуществлении соответствующих мер безопасности (в том числе и периодическое копирование) их надежность не ниже, чем у традиционных. Кроме того, когда речь идет о деловой информации, обычно существуют определенные сроки хранения такой информации, исчисляемые годами или десятилетиями, а в течение указанных сроков возможна сохранность даже магнитных носителей, не говоря уже о дисках CD-ROM.

Еще один аргумент, приводимый в пользу бумажного документа, заключается в том, что он осязаем (т. е. любой может физически проверить наличие документа), каждый грамотный человек может прочитать такой документ. То, что электронный документ не может быть не посредственно воспринят человеком, не является непреодолимой сложностью. Теоретически, конечно, можно предположить, что создана система ЭДО, в которой один участник вносит в документ Manchester, а другой получает на экране монитора или при распечатке Live rpool. Однако данная проблема легко решается, если предположить, что существует согласованная участниками или определенная нормативным актом уполномоченного органа процедура изготовления по электронному оригиналу традиционной (бумажной) копии документа. (Более подробно об этом мы поговорим, когда будем рассматривать процедуры разрешения конфликтов, связанных с использованием ЭДО.)

И, наконец, пожалуй, самый существенный аргумент. Бумажный документ почти невозможно изменить, в электронный же документ легко внести поправки, и очень трудно потом доказать факт их внесения. Можно, конечно, отметить, что подделка традиционных документов имеет, наверное, не меньшую историю, чем история письменности, но это не снимает проблемы идентификации электронных документов.

Решить приемлемым образом данную задачу удалось только во второй половине 1970-х годов, когда американские математики У. Диффи и М. Э. Хеллмэн предложили использовать цифровую подпись для подтверждения подлинности электронных сообщений.

С учетом изложенного электронный документ можно определить как набор данных, записанных в компьютерочитаемом виде, для которых выполнено следующее условие: существует признанная участниками ЭДО или утвержденная компетентным органом процедура, позволяющая однозначно преобразовать эти данные в документ традиционного режима. Признание указанной процедуры должно быть подтверждено участниками системы ЭДО посредством традиционного (письменного) документа, либо такая процедура должна быть санкционирована уполномоченным государственным органом.

Необходимость традиционного документа или акта уполномоченного органа для признания процедуры преобразования объясняется тем, что в противном случае возможен порочный логический круг, когда вопросы признания или непризнания юридической силы электронного документа будут решаться на основании другого электронного документа, силу которого тоже можно оспорить.

Очевидно, что для создания такой процедуры нужно, чтобы подлинность данных была подтверждена с достаточной степенью надежности (например, с помощью электронно-цифровой подписи).

Понятие электронно-цифровой подписи

В 1976 г. американские математики У. Диффи и М.Э. Хеллмэн опубликовали работу под названием "Новые направления в криптографии", которая существенно повлияла на дальнейшее развитие криптографии и, в частности, привела к появлению такого понятия, как "цифровая подпись" (часто используется термин "электронно-цифровая подпись" (ЭЦП), поскольку применяется она в основном для подтверждения подлинности электронных документов).

Мы не будем здесь подробно останавливаться на криптографическом определении цифровой подписи, а лишь представим в самом общем виде математические принципы, положенные в основу использования ЭЦП.

Прежде всего рассмотрим понятие "односторонняя функция с секретом". Функция F(k,s), зависящая от двух числовых аргументов - k (секретный ключ) и s (цифровая подпись) - и устанавливающая соответствие между этими аргументами и документом 9, называется односторонней функцией с секретом. Ей присущи следующие свойства:

1. Для любого секретного ключа k и любой подписи s значение функции F можно вычислить достаточно просто (за приемлемое время)10, причем для вычисления по известному s значения m необязательно знать ключ k. Другими словами, зная саму функцию F и s (цифровую подпись под данным документом), легко вычислить значение m, т.е. проверить подлинность данной подписи s под данным сообщением m.

2. Если секретный ключ k неизвестен, то по известным s (подписи) и m (сообщению) невозможно достаточно просто (за приемлемое время) найти секретный ключ k11.

3. Если секретный ключ k известен, то по известному (заданному) m (сообщению) можно достаточно легко (за приемлемое время) вычислить s (подпись).

Суть использования односторонних функций для цифрового подписывания заключается в следующем. Любой документ, как отмечалось, можно рассматривать как некоторое число m. Документ, подписанный цифровой подписью, по существу, есть пара чисел m и s, где m - сообщение (договор, платежное поручение и т.п.), а s - подпись, которая получена путем решения уравнения F(k,s) = m (для каждого сообщения m вычисляется своя подпись s). Здесь F - известная всем участникам электронного документооборота односторонняя функция, а k - секретный ключ. Из третьего свойства односторонней функции следует, что существует алгоритм, позволяющий отправителю, знающему свой секретный ключ k, за приемлемое время вычислить подпись под документом m. Кто-либо другой (не знающий секретного ключа k) не сможет подписать документ (второе свойство односторонней функции), т. е. цифровую подпись практически невозможно подделать. Поэтому при возникновении спора о подлинности подписи лицо, чей секретный ключ был использован для подписывания документа, не сможет отказаться от исполнения обязательств по такому документу (если только не докажет ненадежность используемых в системе ЭЦП алгоритмов, о чем речь пойдет в следующей статье). Проверить подлинность подписи может любой участник ЭДО, знающий открытый ключ, т. е. саму функцию F (первое свойство односторонней функции).

Еще одним свойством ЭЦП, способствовавшим ее широкому практическому применение, является то, что подписанное сообщение можно, не опасаясь фальсификаций, передавать по любым, в том числе открытым, каналам связи. Если сообщение будет умышленно либо вследствие сбоев канала связи искажено, то подпись под ним окажется недействительной.

Представим схему практического использования ЭЦП на простейшем примере. Пусть несколько участников системы ЭДО договорились использовать ЭЦП для подтверждения подлинности своих электронных документов. Каждый участник i имеет свой открытый ключ Fi и секретный ключ ki, кроме того, каждому из участников известны все открытые ключи Fi. Получив от участника i подписанный документ, любой другой участник, зная соответствующий открытый ключ, может проверить подлинность подписи под документом и, если подпись признана программой проверки подлинной, быть уверенным в том, что документ отправлен именно участником i и в документ не были внесены никакие изменения.

Но, как говорится, было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Первая проблема заключается в том, что с момента введения математического понятия односторонней функции (1975 г.) ни для одной функции не удалось строго доказать, что она является односторонней. На практике применяется несколько функций, для которых второе свойство пока строго не доказано, но установлено, что задача нахождения секретного ключа k эквивалентна давно изучаемой трудной математической задаче, т. е. на настоящий момент не найдено достаточно быстрого алгоритма вычисления k. Это не означает, что такой алгоритм не будет построен (если только не удастся подтвердить односторонность функции). Здесь следует сказать, что для некоторых функций, относительно которых предполагалось, что они могут быть односторонними и могут использоваться для систем ЭЦП, были найдены полиномиальные (достаточно быстрые) алгоритмы нахождения секретного ключа k по документу и подписи под ним, т. е. было доказано, что они не являются односторонними. Поэтому выбор функции для реализации системы ЭЦП - один из самых ответственных моментов, ведь если будет построен быстрый алгоритм нахождения секретного ключа, участники ЭДО могут понести значительные убытки, так как станет возможной подделка электронной подписи под документами.

Второй, уже чисто практической является проблема вычислений с большими числами на ЭВМ. Поскольку длина сообщения m, вообще говоря, не ограничена и может быть достаточно большой, то для вычисления подписи, возможно, придется оперировать очень большими числами, что сложно реализовать на ЭВМ. Поэтому в используемых на практике системах ЭЦП подпись вычисляется не для самого сообщения m, а для некоторого числа определенной длины, которое получается из m посредством применения к нему специальной функции, называемой хэш-функцией. Другими словами, хэш-функция задает соответствие между документом произвольной длины и числом заранее заданной длины.

В некоторых странах с целью минимизировать риски, связанные с выбором для систем цифровой подписи хэш-функций и функций подписывания (упомянутых односторонних функций), введены государственные стандарты таких функций. В частности, в России в 1994 г. были приняты стандарты: ГОСТ Р 34.11-94 "Функция хэширования" и ГОСТ Р 34.10-94 "Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма".

Первый из этих ГОСТов определяет функцию преобразования любой конечной последовательности двоичных бит (т. е. любого документа) в бинарное (двоичное) число длины 256 (очевидно, что выбор длины существенно влияет на надежность системы ЭЦП).

Второй стандарт определяет функцию и алгоритм вычисления электронно-цифровой подписи, а также алгоритм проверки подлинности подписи.

Таким образом, система ЭЦП содержит три алгоритма: алгоритм хэширования (преобразования документа в двоичное число определенной длины), алгоритм выработки ЭЦП под документом и алгоритм проверки подписи. Поскольку результаты работы первого алгоритма скрыты от пользователя (они используются как исходные данные для второго алгоритма), то в популярной литературе обычно говорят о двух алгоритмах: подписывания и проверки подписи.

Функция, принятая в описанных стандартах, в качестве односторонней функции с секретом была предложена в 1977 г. американскими специалистами Р. Ривестом, А. Шамиром и Л. Адлеманом. Системы на основе этой функции получили название "RSA систем" (по первым буквам фамилий авторов).

Попытаемся проанализировать сравнительные характеристики различных способов подтверждения подлинности как традиционных документов, так и данных, обрабатываемых с помощью ЭВМ.

Бумажные документы заверяются обычно либо собственноручной подписью компетентного лица с указанием его полного имени и должности, либо мастичной печатью юридического лица (на практике часто используют оба эти способа одновременно; иногда вместо собственноручной подписи должностного лица пользуются штампом с ее факсимильным воспроизведением). В последнее время реже применяется ранее распространенный метод оттиска отпечатка пальца под документом. В случае компьютерных данных используются цифровая (электронно-цифровая) подпись, электронные (магнитные) карты/ключи, пароли.

Подпись требуется для идентификации подписывающего лица и для подтверждения того, что информация, приведенная в документе, достоверна. Традиционно считается, что собственноручная подпись под документом имеет достаточно высокий уровень надежности. За столетия своего развития графология достигла значительных успехов, и с ее помощью можно установить с высокой степенью точности подлинность традиционной подписи. Но тем не менее специалисты по графологии никогда не делают абсолютных заключений. Например, в практике Норвежского судопроизводства используются четыре уровня достоверности заключения о подлинности подписи: возможно, вероятно, очень вероятно, с уверенностью. В российской судебной практике используются аналогичные утверждения: не исключено, с большой степенью вероятности и т. п. Таким образом, собственноручная подпись не дает абсолютной защиты от фальсификации документов. Более надежным способом в этом смысле является оттиск отпечатка пальца под документом, потому что отпечаток пальца неповторим, уникален.

Использование штампов (печатей, факсимиле подписи и т. п.) также не может гарантировать от подделок. Кроме того, в этой ситуации возможен еще один способ фальсификации документов: печать может быть похищена, либо ее оттиск поставлен неуполномоченным лицом. А так как, в отличие от предыдущего случая, здесь нет физической связи между тем, кто заверяет документ, и полученным на бумаге оттиском, выяснить, кто в действительности поставил печать, практически невозможно (аналогичная ситуация складывается и с ЭЦП).

Использование электронных документов породило еще одну проблему, кроме указанных. Если для традиционных документов подпись или штамп всегда были жестко привязаны к самому документу, то, например, указание пароля либо предъявление магнитной карточки открывает вход в некую систему создания документов, и в дальнейшем такие документы не имеют жестко увязанного с ними подтверждения их подлинности. Например, вы вставляете магнитную карточку в банкомат и вводите ваш код, после этого делаете запрос (создаете электронный документ) на получение определенной суммы наличными. Никакого документа, аналогичного расходному ордеру с вашей подписью, который вы заполняете в сбербанке, в данной ситуации не существует. Поэтому для повышения безопасности таких систем часто используются комбинации различных методов (например, при оплате товара или услуги с помощью магнитной карточки приходится подписывать бумажный документ, подтверждающий платеж).

Таблица

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | | |

| Метод | II | III | IV |

|—————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|

| Собственноручная |Физическая | Высокий | Высокая |

| подпись |характеристика | | |

|—————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|

| | | | |

| Отпечаток |Физическая | Низкий | Высокая |

| пальца |характеристика | | |

|—————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|

| | | | |

| Электронная |Имеет | Низкий | Очень |

| карточка/ключ | | | низкая |

|—————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|

| | | | |

| Пароль |Знает | Средний | Очень |

| | | | Низкая |

|—————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|

| Электронно-цифровая |Знает | Средний | Высокая |

| подпись | | | |

| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

В предлагаемой таблице отображены характеристики различных способов подтверждения подлинности документов. В столбце II указан тип связи между лицом, использующим соответствующий способ, и используемыми средствами; в столбце III - уровень возможности идентификации заверившего документ лица по самому документу; в столбце IV - степень привязки к документу.

Из приведенной таблицы видно, что цифровая подпись служит достаточно надежным способом подтверждения подлинности документов. Она обеспечивает высокий уровень защиты документа от внесения несанкционированных изменений (столбец II), подделать ее практически невозможно. Единственный ее недостаток, по сравнению с обычной подписью, в том, что по ней нельзя с такой же степенью уверенности определить, кто именно подписал документ ( столбец III). Это обусловлено тем, что некоторые физические характеристики человека практически неповторимы (почерк, отпечаток пальца и т. п.), а о секретном ключе человек может умышленно либо случайно кому-то рассказать, ключ могут подсмотреть или украсть, если его записали. Но данное свойство цифровой подписи не является непреодолимым препятствием для ее широкого использования в гражданском обороте. Достаточно, чтобы каждый из участников системы ЭДО объявил о признании своих обязательств по всем документам, заверенным его цифровой подписью, пока в системе не будет официально объявлено о компрометации секретного ключа (подробнее на этом остановимся в следующей статье).

Для того чтобы цифровая подпись широко вошла в гражданский оборот и применялась наряду с традиционной (используемой уже тысячелетиями) подписью, требовалось выполнить несколько условий как правового, так и неправового характера.

1. Субъекты гражданского оборота оценили удобство и выгодность ее использования. Ранее были показаны преимущества использования систем ЭДО. Однако если такие системы не позволят совершать гражданско-правовые сделки, а будут только удобным инструментом для быстрого обмена информацией, то экономический эффект от их использования, очевидно, снизится.

2. Математики-криптологи предложили достаточно надежный способ подтверждения подлинности электронных документов и убедили в его надежности и возможности практического использования потенциальных пользователей, а также законодателя.

3. Наконец, законодатель: а) определил, что (представляет собой цифровая подпись (в отличие от традиционной подписи от руки, которую можно считать объектом очевидным и не нуждающимся в определении); б) закрепил возможность и сферы применения электронных документов и цифровой подписи; в) установил допустимость использования электронных документов в качестве доказательств в суде.

Мы уже обсудили первые две проблемы и рассмотрели стандарты, связанные с использованием цифровой подписи. Очевидно, что без утвержденного государством определения ЭЦП можно было только теоретически рассуждать о том, что некоторая последовательность байт, добавленная к файлу, является аналогом (на самом деле, как было показано, неполным) собственноручной подписи и может быть использована там, где требуется подпись под документом. Но если вспомнить, что даже криптографическое определение ЭЦП вводится через объекты (односторонние функции с секретом), существование которых строго математически не доказано, а с обыденной точки зрения ЭЦП вообще похожа на строку кабалистических символов, то станет ясно: были необходимы нормативные акты, где давалось бы четкое юридическое определение электронно-цифровой подписи под электронным документом. Такими актами и стали упомянутые стандарты. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что цифровой подписью является только последовательность байт, полученная путем применения алгоритмов и функций, описанных в стандарте12. Если будут использованы другие функции или, например, длина числа, в которое хэш-функция преобразовывает документ, отличается от указанной в стандарте, то полученная подобным образом подпись не будет ЭЦП в юридическом смысле (хотя с точки зрения криптографии она ничем не хуже и не лучше "официальной"). И, следовательно, документ, подписанный "нестандартной" ЭЦП, с юридической точки зрения не может рассматриваться как документ, заверенный ЭЦП.

В данной статье мы остановились лишь на самых общих вопросах, связанных с использованием систем ЭДО (участники таких систем, понятие электронного документа, понятие цифровой подписи). В дальнейшем предполагается рассмотреть такие вопросы, как правовой режим электронного документа, распределение риска убытков среди участников системы ЭДО, возможность использования электронных документов в качестве доказательств в суде, лицензирование деятельности, связанной с созданием средств функционирования систем ЭДО и некоторые другие.

42. Информация как объект гражданских правоотношений

Люди, общаясь между собой, обмениваются информацией. Вопрос состоит в том, какая информация может быть объектом гражданских правоотношений. Надо сказать, что информация как объект гражданского права появилась в Российском законодательстве лишь с 1 января 1995 г. (ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации). По-видимому, дореволюционная цивилистика также не знала информации как объекта гражданско - правовых сделок. Во всяком случае мне не удалось в известных книгах Шершеневича, лекциях Мейера обнаружить информацию в виде предмета гражданского оборота. Серьезная работа, посвященная Римскому законодательству, - "Римское частное право" (под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. - М.: Юристъ, 1996), также не содержит сведений об информации применительно к возможности совершения с нею гражданско - правовых сделок.

Полагаю, что включение информации в коммерческие отношения стало возможным в связи с развитием общества в целом - его коммуникационных связей, имеющих различную физическую природу. Информация стала реальной величиной, способной влиять на имущественное положение членов общества - участников гражданско - правовых отношений, в основном обеспечивающих экономическое развитие общества.

Прежде чем найти какие-нибудь критерии отнесения информации к объектам гражданских прав необходимо уяснить содержание самого понятия "информация".

"Говоря об информации, мы имеем в виду, прежде всего, особый способ взаимодействия, через который осуществляется передача изменения от B к A в процессе отражения, способ, реализующийся через поток сигналов, идущих от объекта к субъекту и особым образом в нем преобразуемых. Уровень сложности и форма информации зависят, следовательно, от качественных характеристик объекта и субъекта, от типа передающих сигналов, которые на самом высоком уровне реализуются в форме языковых знаковых систем" (Фролов И.Т. Введение в философию. - М. 1989. С. 322). Единственное, что хотелось бы добавить к данной выше общей характеристике информации, - это то, что на практике в качестве объекта может выступать иной субъект, передающий информацию. Проще говоря, передача информации может осуществляться между субъектами.

По мнению автора, информация - суть материальный, реальный объект, распространяемый, в частности, в виде радио- и телевизионных сигналов, световых сигналов (отраженный свет), - имеется в виду информация, получаемая индивидуумом при чтении печатных изданий.

Видимо, следует иметь в виду, что, помимо указанных выше способов "проникновения" в человека информации, есть и другие, обусловленные физиологией человека, в частности, путем проявления обоняния, осязания, чувства вкуса и т.д.

Я полагаю, что материальная природа радио-, теле- и световых сигналов, а именно о них, в основном, пойдет речь в данной работе, видится в том, что названные формы информации могут существовать после прекращения передачи информации, правда, лишь очень короткое время в масштабе земных расстояний.

Что касается содержания самой информации, то философы говорят, что "...знание - это всегда информация, но не всякая информация - знание" (Фролов И.Т. Введение в философию. - М. 1989. С. 322).

По-видимому, знание и представляет собой определенный интерес для гражданского оборота, который во многом носит коммерческий характер, поскольку "именно благодаря ему" обеспечивается функционирование общества в целом и рост благосостояния (хотя и не всегда) каждого гражданина в отдельности.

Для того чтобы выйти на критерии гражданско - правовой информации (как объекта гражданского права), "пойдем от противного" - попытаемся отбросить информацию, которая, очевидно, не может служить объектом гражданских правоотношений.

Во-первых, это информация, распространяемая любым способом, являющаяся элементом бытового общения.

Во-вторых, информация, связанная с обеспечением функций государства - внешних и внутренних. В основном, государство в ходе реализации своих полномочий выступает с позиции власти, а это означает, что гражданско - правовой обмен информацией в рамках властных отношений невозможен, поскольку предполагает равенство субъектов в процессе реализации создаваемых ими правил. (Но могут быть исключения, когда государство и иные аналогичные субъекты выступают в качестве участников гражданского оборота и, следовательно, вправе совершать сделки с информацией (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).)

В-третьих, информация, связанная с реализацией норм морали. По-видимому, в данном вопросе можно исходить из того, что раз нормы морали вне норм права, то, следовательно, информация, используемая в ходе регулирования "моральных" отношений не может являться объектом гражданско - правовых правил.

В-четвертых, информация, обеспечивающая отправление религиозных отношений. На практике нам известно, что все, что связано с распространением религиозных норм посредством передачи информации (проведение богослужений, показ религиозных обрядов на телевизионных каналах и т.д.), не является объектом гражданских правоотношений. Исключение может составлять распространение религиозной литературы (в том числе за плату), оказание платных религиозных услуг, в ходе которых совершаются определенные действия и потребляется информация, и т.д.

По-видимому, можно выделить еще много видов информации, которая не может являться объектом гражданского оборота. Однако попытаемся все-таки выделить критерии, по которым можно было бы отнести информацию к объектам гражданско - правовых сделок.

Первое. Информация как объект (ст. 128 ГК РФ) может быть предметом отношений лишь между участниками гражданского оборота.

Второе. Тесно связано с первым критерием. Отношения по поводу информации должны строиться на принципах, предусмотренных ст. 1 ГК РФ. То есть как только во взаимоотношениях субъектов появляется "неравенство" - информация как объект сделки "исчезает".

Третье. Гражданский оборот, в основном, обеспечивает экономическое развитие общества. Следовательно, в качестве критерия можно было бы выделить ее стоимость. Например, при создании книги, радио-, телепроизведения возникает стоимость информации, поскольку были затрачены определенные материальные и "духовные ресурсы".

Четвертое. Это полезность информации для субъекта. Надо сказать, что на практике возможен вид информации, который нельзя отнести ни к потребительской, ни к экономической информации. Допустим, это информация, связанная с некоторыми сторонами жизни политического либо государственного деятеля (информация, не затрагивающая прав и свобод этого лица). Такая информация не обладает ни экономическим, ни потребительским потенциалом, но эти сведения полезны для приобретателя информации, поскольку они могут повлиять на ход политической игры "в отдельно взятой стране". По-видимому, подобная информация в конечном итоге всегда затрагивает экономические интересы противоборствующих политических и финансовых групп.

Думаю, что при наличии у читателя некоторой любознательности можно попытаться найти еще какое-то качество признаков гражданско - правовой информации.

Допустим, мы установили, что информация как объект гражданских правоотношений должна удовлетворять указанным выше условиям, хотя следует признать, что границы приведенных требований к информации весьма зыбки, поэтому, по моему глубокому убеждению, реальный гражданский оборот и судебная практика еще внесут свои коррективы в предложенные автором "наброски" классификации гражданско - правовой информации.

Итак, стороны решили совершить юридические действия с информацией. Один субъект, у которого есть некоторая информация, желает ее передать другому субъекту (допустим, возмездно), которому данная информация необходима в силу ее коммерческих, потребительских и иных свойств.

При этом мы не будем говорить об информации, имеющей ограничения оборотоспособности, в частности, составляющей служебную и коммерческую тайну (ст. 139 ГК РФ). Кроме этого, предметом последующего анализа будет являться информация, распространяемая посредством радиоволн (теле- и радиоинформация), а также отпечатанная на бумаге в виде книг, газет и журналов, передаваемая заинтересованному субъекту в отраженном свете, т.е. путем распространения электромагнитных волн.

Рассмотрим случаи, когда информация распространяется посредством телевидения.

Между действием субъекта, передающего информацию, и получением информации потребителем практически отсутствует промежуток времени, когда телеинформация находилась между организацией, передающей информацию, и физическим лицом, ее воспринимающим. Следовательно, если пренебречь этим бесконечно малым промежутком времени, то, очевидно, можно говорить об информационной услуге (ст. 779 ГК РФ) как действии, неразрывно (почти неразрывно) связанном с информацией.

В данном случае информационная услуга выступает как объект сделки.

А теперь давайте попытаемся разобраться в правовой природе отношений, возникающих между телевизионным каналом, функционирующим в виде организационно - правовой формы, предусмотренной гражданским законодательством, и индивидуумом - физическим лицом.

То есть имеется телеканал как организация, который распространяет в эфире информацию, поступающую на телеприемник гражданина - потребителя информации.

Мы видим, что юридически есть и Услугодатель, оказывающий услугу в виде передачи конкретной информации, и Услугополучатель - физическое лицо, ее потребляющее. При этом нам известно, что информация является объектом гражданского права.

Следовательно, у нас есть все для установления гражданских правовых отношений - налицо субъекты и объект отношений. Но, как известно, для заключения договора необходимо получение лицом, направившим оферту, ее акцепта (ст. 433 ГК РФ).

В данном случае офертой является сама услуга, точнее, результат действий Услугодателя, выражающийся в объективном отражении информации на телеэкране гражданина - потребителя.

Человек, прежде чем акцептовать данную оферту, свободно решает, нужна ли ему эта информация. Если нужна, то он акцептует оферту путем совершения конклюдентных действий (продолжая смотреть телевизор). Если Услугополучатель не заинтересован в получении такой услуги, то он либо переключает программу, либо выключает телевизор.

Что касается формы договора, то она, естественно, является устной. При этом такое положение в отношении формы не противоречит требованиям ст. 434 ГК РФ. Известны случаи, когда заключение подобных договоров осуществлялось в письменной форме, но в рамках функционирования кабельного телевидения. В таких случаях, как правило, телеуслуги являются платными.

А теперь рассмотрим ситуацию, когда информация распространяется в письменной форме, т.е. в виде книг, газет, журналов.

По всей видимости, правовая природа таких отношений несколько иная. У нас с вами есть организация, выпускающая печатную информацию, распространяющая ее через определенную сеть распространителей - организаций или физических лиц, и потребитель информации, который ее покупает с целью удовлетворения своих информационных потребностей.

Как правило, между указанными лицами возникают отношения купли - продажи. Продавец - организация, выпускающая печатную продукцию, - и потребитель информации (всегда физическое лицо. - Прим. авт.). При этом информация, "потребленная" физическим лицом, может использоваться в целях повышения экономической эффективности лица юридического (допустим, в печатном издании содержится рекламная информация, позволяющая в будущем весьма расширить рынки сбыта продукции, производимой организацией).

И все-таки давайте ответим на вопрос (хотя бы для себя): когда мы покупаем книгу, что мы приобретаем - предмет, имеющий определенное количество страниц, или информацию, содержащуюся в этом предмете? Конечно, нас интересует информация, и только информация. Никто не приобретает книгу для того, чтобы забивать ею гвозди!

Следовательно, правила, предусмотренные § 2 гл. 30 ГК РФ, посвященные розничной купле - продаже, касаются информации. Применительно к данным условиям информация выступает как товар, вот и все.

Кстати, не противоречит природе "информационных отношений" ст. 495 ГК РФ, регламентирующая предоставление покупателю информации о товаре. В данном случае, если речь идет о книге, то покупатель получает от продавца предварительную информацию о том, какого рода предлагается ему книга - детектив, историческая и т.д.

Что касается газет, то применительно к ст. 495 ГК РФ информировать об информации нецелесообразно, поскольку информирование происходит в процессе чтения, причем покупатель примерно представляет, какого рода информацию он получит: политические новости, информацию о культурной жизни общества и т.д.

А если у кого-то возникнет необходимость приобрести информацию у конкретного субъекта. Конечно, в данной статье речь не идет об авторских отношениях. Мы говорим о сделке, объектом которой являются сведения. Как это сделать юридически корректно.

Думаю, что в таком случае в отношении формы сделки купли - продажи информации следует исходить из требований гл. 9 § 1 ГК РФ. В частности, нам известно, что форма сделки зависит от стоимости ее предмета.

Однако очень важно определить точно требования к предоставляемой информации. Ее объем, перечень вопросов, на которые она должна отвечать, т.е. количественные и качественные параметры информации. В противном случае, если представленная информация не будет соответствовать условиям договора, то, видимо, можно ставить вопрос о применении гражданско - правовой ответственности к недобросовестному контрагенту.

Надо сказать, что информация как объект купли - продажи уверенно "пробивает дорогу" в рамках ИНТЕРНЕТА, поскольку такие сделки купли - продажи информации уже совершаются. По всей видимости, не за горами то время, когда возникнут споры, касающиеся имущественной ответственности продавца информации, предоставившего "товар" не того качества и количества.