Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕОР ГОС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
223.74 Кб
Скачать

10. Понятие и признаки соучастия, его значение в уголовном праве. Виды соучастников преступления. Эксцесс исполнителя.

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Совершение преступления в соучастии представляет, как правило, повышенную опасность по сравнению с преступлением, совершенным в одиночку. Это объясняется тем, что объединение усилий соучастников делает совершение преступления более продуманным; при этом появляются большие возможности для сокрытия совершенного Преступления. Соучастие характеризуют две группы признаков:

- объективные, к ним относятся: количественный (в совершении преступления принимают участие два и более лица) и качественный (деятельность этих лиц является совместной) признаки; Совместность участия проявляется в наличии причинной связи между совершенными участниками действиями и наступившими негативными последствиями.

- и субъективные признаки: умышленная деятельность нескольких лиц, вменяемых, достигших возраста уголовной ответственности, в совместном совершении одного и того же преступления или нескольких преступлений; - соучастие возможно только в совершении умышленного преступления, а умысел при присоединении лица к преступной деятельности других может быть только прямым.

Российское уг.законодательство выделяет 4 вида соучастников:

1. Исполнитель. Это лицо, непосредственно совершившее преступление. Исполнителем преступления признается также лицо, использующее для реализации преступной цели невменяемого либр не достигшего возраста Уг.От. Данные лица, не подлежащие УО, используются им в качестве орудия преступления. Исполнителем следует признать и тех лиц, которые достигают поставленной преступной цели принуждая других, находящихся в состоянии крайней необходимости либо используя для этого животных. Объективная сторона преступления может исполняться одновременно несколькими лицами. В этом случае соисполнителями будут признаны и те, кто хотя сами и не совершали деяний, но в момент совершения преступления оказывали непосредственную помощь другим соисполнителям (держат потерпевшего при избиении, убийстве и т.п.).

2. Организатор. Это лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими. Организатор как инициатор и вдохновитель преступления - фигура, близкая к подстрекателю, но, несомненно, более значительная.

3. Подстрекатель. Это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Внутренний механизм связи подстрекателя и исполнителя заключается в том, что подстрекатель своими действиями всегда вызывает 5. Многократность применения и длительность действия 6. Их строгая соподчиненность и иерархичность

7. Охрана норм права государством 8. Применение гос-го принуждения в

случае нарушения содержащихся в нормах права велений. Юридическая структура нормы - это упорядоченное единство необходимых элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. Данная структура показывает, из каких частей состоит норма права и как они взаимосвязаны. Структура_нормы права состоит из трех частей: гипотезы, диспозиции и санкции.

1 ипотеза - элемент нормы права, указывающий на условия ее действия (время, место, субъективный состав и т.п.), которые определяются путем закрепления юрид. фактов.

Диспозиция - элемент нормы права, определяющий модель поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юрид.фактов; диспозиция выступает основной регулирующей частью нормы, её ядром.

Санкция - элемент нормы права, предусматривающий последствия для субъекта, реализующего диспозицию. Они могут быть как негативными (меры наказания), так и позитивными (меры поощрения). Выделяют следующие основные виды правовых норм:

1. По функциональной роли: исходные (определяют основы правового регулирования общественных отношений, его цели, задачи, пределы, направления), общие (присущи общей части той или иной отрасли права) и специальные нормы (относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных отношений);

2. По предмету правового регулирования: конституционные, гражданские, административные, земельные и т.п.;

3. По характеру: материальные (уголовные, экологические и пр.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные);

4. По методу правового регулирования: императивные (содержащие властные предписания), диспозитивные (содержащие свободу усмотрения), поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение), рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый вариант поведения);

5. По времени действия: постоянные (содержатся в законах) и временные (содержаться, например, в Указе Президента о введении чрезвычайного положения в определенном регионе в связи со стихийными бедствиями).

Нормы права получают внешнее выражение и закрепление в статьях НПА. При этом между нормой и статьей нет прямого соответствия: одна статья может содержать несколько юридических норм, и

наоборот, элементы одной и той же нормы могут находиться в нескольких статьях НА или даже в разных НПА, хотя может иметь и прямое совпадение - в одной статье содержится одна норма права. Используются следующие способы изложения норм права в НПА:

-прямой, когда все элементы юридической нормы воспроизводятся в статье непосредственно и в очевидной взаимосвязи друг с другом;

- отсылочный, когда в статье один из элементов юридической нормы указывается путем отсылки к другой, конкретной, как правило, родственной статье этого же НПА;

- бланкетный, когда статья указывает на элемент нормы права путем отсылки к другому порядку правового регулирования - правилам совершения какого-либо вида деятельности (пр: к правилам международного договора). В данном случае статья является своего рода «бланком», который заполняется другим законом, другим источником права.

13. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды, характеристика. Инкорпорация - это вид систематизации, при котором НПА подвергаются только внешней обработке (или вообще не подвергаются обработке) и размещаются в определенном порядке - алфавитном, хронологическом, систематическом (предметном) в единых сборниках и других изданиях. Она может носить как официальный, так и не официальный характер. Субъектами инкорпорации могут быть органы государства, общественные организации и частные лица. Она не затрагивает нормативного содержания акта: нормы права инкорпорируются в том виде, в каком они действуют на момент систематизации. Нормативные акты могут инкорпорироваться как в том виде, в каком они были приняты, так и подвергаться внешней обработке. Внешняя обработка заключается:

- в удалении из текста отдельных статей, пунктов, абзацев, утративших силу, и включении всех последующих (с момента издания акта) изменений;

- в исключении частей, которые не содержат нормативных предписаний; Основные направления развития и совершенствования права связаны с социально-экономическими и политическими реформами происходящими в стране одновременно идут глубинные процессы изменения самого содержания права, обновления законодательства и осознание новой роли правовых явлений в жизни человека и общества. Здесь можно выделить следующие тенденции:

1)общие которые характерны для права в целом включает в систему права и в систему законодательства как 2 стороны одного целого явления.

2)тенденция развития структуры права.

3) тенденции совершенствования законодательства. К общим тенденциям относят: постепенное изменение, соотношение человека и права.

С одной стороны речь идет о создании такой правовой системы где в центре внимания всегда были человек его права и свободы. Реальные шаги в этом направлении сделаны в декларации прав и свобод человека, конституционные права. Относятся изменения методов правового регулирования, переход от императивных к диспозитивным методам. Преобладание общедозволительного типа регулирования в отношениях м/у людьми. Все больше выкристаллизовывается сфера действия частного права.

С другой стороны наблюдается определенное ограничение в публично-правовом регулировании которые в прежние времена было доведено до абсурда. В настоящее время происходит выравнивание м/у отношением государства и отдельно человеком с точки зрения гарантий их реализации.

Децентрализация правового регулирования в КРФ и федеративный договор создали базу для законодательного стимулирования, развития субъектов федерации органов местного самоуправления. Значительное развитие здесь получили такие средства децентрализованного регулирования как договоры, субсидиарное применение. Аналогия закона и прав. При этом процесс децентрализации регулирования должен осуществляться в строгом в соответствии с требованием норм, конституций в частности требований ст.4, где сказано что верховенство конституции распространяется на всю ее территорию и что КРФ и ФЗ также имеют верховенство и обладают высшей юридической силой.

16. Толкование права: понятие, виды, характеристика. Способы толкования. Толкование - это установление содержания НП предписаний для их практической реализации. Цель толкования состоит в выявлении точного смысла юридических правил, правовых предписаний содержащихся в НПА. Установлению подлежит государственная воля, которая объективно выражена и закреплена в тексте НПА. Объектами толкования выступают юридические нормативные акты как письменные акты-документы, содержащие нормы права. Стратегическая задача толкования заключается в эффективной реализации правовых предписаний в режиме строгой законности. Процесс толкования не должен изменять действующие юридические нормы или создавать новые. Толкование бывает в виде: уяснения - интеллектуально-мыслительный процесс, направленный на познание юридических норм для себя; иразъяснения - когда субъект толкования в той или иной форме выражает результаты уяснения для других лиц.

В зависимости от субъектов толкование подразделяют на: официальное (дается уполномоченными на то субъектами, содержится в спец. акте и влечет юридические последствия) и неофициальное (не имеет юридически обязательного значения и лишено властной силы). Официальное толкование в свою очередь бывает нормативным (распространяется на большой круг лиц и случаев) и казуальным (обязательно только для данного конкретного случая). Нормативное толкование подразделяется на аутентичное (дается тем же органом, который издал НА) и легальное (исходит от уполномоченных на то субъектов). Неофициальное толкование бывает: обыденным (не требует специальных познаний и дается любым гражданином); профессиональным (дают юристы) и доктринальным (научное разъяснение юридических норм).

Необходимость толкования НПА обусловлена существованием целого ряда препятствий на пути к уяснению точного смысла юридических норм. Эти препятствия преодолеваются с помощью совокупности специальных приемов - способов толкования.

Известны способы: грамматический, логический, систематический, историко-политический, специально-юридический, теологический.

Грамматический способ. При нем выясняется граммат.содержание прав.норм. Рассматрив.значение слов, словосочетаний, связи м/у предложениями. Особое значение имеют знаки препинания, союзы. В связи с этим одним из основных правил гр.толкования явл.определение значения слов и контексте статьи.

Логический способ. Заключается в уяснении и разъяснении правовых норм с использованием законов формальной и диалектической логики.

Систематический способ. При систематическом толковании уясняются: связь толкуемой нормы с нормами, объясняющими терминами использованные в ней, связь общих и спец.норм. Представляет с собой сложную систему, в которую входят разнообразные взаимосвязанные нормы.

Историко-политический. Обусловлен необходимостью уяснения исторической обстановки, в кот.выноситься то или иное правотворческое или правоприменительное решение. Правовые отношения м/б правильно поняты только в контексте породивших их соц.факторов. Историко-полит. Толкование преследует цель установить смысл норм права исходя из условий их возникновения.

Специально-юридический. Законодательство содержит не только общеупотребительные слова, но и специальные термины. Например, резидент, акцент, комитет, страховщик. Объясняет то что нуждается в разъяснении. Данный способ предполагает также интерпретацию оценочных терминов и выражений, учет роли правосознания. ,

Теологический способ. Ориентирует на цель принятия того или иного акта. Знание цели принятия акта облегчает уяснение его содержания и толкование.

17. Понятие законности и правопорядка. Пути укрепления законности и правопорядка. Законность - это требование точного и неуклонного соблюдения и исполнения законов, иных

нормативных актов всеми государственными органами, должностными лицами, негосударственными организациями и гражданами.

Понятие законности многомерно, ее понимают как цель и требование права, как принцип и свойство юридической деятельности, как метод государственного руководства обществом, как режим общественной жизни. Проблема законности выглядит по разному с позиции юридического позитивизма и естественного права.

Юридический позитивизм в своей классической форме выносит ценностные установки за рамки юриспруденции. С этой т.зр. законность предполагает соблюдение действующих в государстве правовых норм независимо от их смысла.

С позиции теории естественного права нельзя говорить о законности, если действующие нормы противоречат принципам естественного права. В современной отечественной юр.литературе преобладает естественно-правовая, либеральная трактовка законности.

В целях проведения принципа законности в жизнь государство, его органы используют 4 основных метода: убеждение, организационно-распорядительный, охранительный, правозащитный методы.

Правопорядок - это упорядоченная организация общественных отношений, основанная на правовой регламентации и законности.

Правопорядок представляет собой фактический результат действия принципа законности. Юридической основой правопорядка, выступают не любые общеобязательные властные веления государства, а лишь нормы, правильно отражающие происходящие в обществе процессы, явления и способствующие прогрессивному развитию общества, созданию необходимых условий для реализации прав и свобод граждан.

Жизненную силу правопорядку придают действия людей, готовых следовать требованиям норм права не только на стадии формирования конкретных правоотношений, но и реально выполнять взятые на себя юридические обязанности. При этом человек может выступать в 2 социальных ролях, в качестве: 1) частного лица вступавшего в правоотношение от своего имени и для удовлетворения личных потребностей; 2) лица, наделенного властными полномочиями и осуществляющего эти полномочия от имени государства, органов местного самоуправления либо органа управления организацией, учреждением.

Для обеспечения необходимого уровня законности и правопорядка законодательство должно не только отвечать объективным потребностям, но и быть технически совершенным. Вместе с тем нужно учитывать, что законность предполагает реализацию не только правовых предписаний, но и обеспечения прав и свобод человека.

18. Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.

На стадии формирования правовой основы могут возникнуть помехи в процессе правоприменения из-за

наличия в законодательстве пробела, который представляет собой отсутствие конкретного

нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового

регулирования.

С точки зрения причин возникновения пробельность в законодательстве может быть первоначальной и

последующей.

Первоначальная имеет место в том случае, когда обстоятельства, требующие правового

урегулирования, уже существовали, но законодатель их упустил, не охватил формулировками НПА.

Последующая пробельность является следствием появления новых отношений в предмете правого

регулирования, возникших в результате развития регулируемой социальной сферы, т.е. той сферы, на

которую законодатель в целом уже распространил свою волю.

Таким образом, в каком-то смысле образование подобных пробелов в законодательстве - явление

закономерное, хотя в таких ситуациях в полной мере должно проявлять себя правовое прогнозирование.

Традиционно в юриспруденции выделяют два способа восполнения пробелов в праве - аналогию закона

и аналогию права. Некоторые авторы в качестве еще одного способа называют субсидиарное

применение права.

Аналогия закона предполагает соблюдение ряда условий:

- наличие общей правовой урегулированности данного случая;

- отсутствие адекватной юридической нормы;

- существование аналогичной нормы, т.е. нормы, в гипотезе которой указаны обстоятельства, сходные с теми, с которыми столкнулся правоприменитель. Сходство юридических фактов как раз и позволяет задействовать диспозицию аналогичной нормы.

Аналогия права представляет собой менее точный прием решения юридического дела по аналогии и предполагает соблюдение таких условий, как:

- наличие общей правовой урегулированности данного случая;

- отсутствие адекватной юридической нормы;

- отсутствие аналогичной нормы.

Субсидиарное применение права - это та же аналогия правовой нормы (аналогия закона), но принадлежащая другой, родственной, отрасли права. Такое возможно, например, между нормами гражданского и семейного, административного и финансового права. Субсидиарное применение не имеет смысла, если аналогичная норма содержится в той же отрасли права. По нормам международного права не допустима аналогия в сфере уголовного права.

19. Правоотношение: понятие, содержание и форма. Объект и субъект правоотношений. Виды правоотношений. Правоотношение можно определить как урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и гарантируемых государством.

Правовые отношения представляют собой многочисленные и многообразные связи их участников, осуществляемые посредством возлагаемых на них субъективных прав и юридических обязанностей. Наряду с совокупностью реальных действий, направленных на их использование и осуществление, они составляют содержание правоотношения.

Субъективное юридическое право - это представляемая и охраняемая государством мера возможного (дозволейного) поведения лица по удовлетворению своих законных интересов, предусмотренных объективным правом. В отличии от объективного права, представляющего собой совокупность реально существующих юридических норм, субъективное право выступает как право, принадлежащее лишь определенному субъекту и реализуемое не иначе как только по усмотрению этого лица. Юридическая обязанность представляет собой предусмотренную законом необходимость должного поведения одного лица - субъекта правоотношения в интересах другого, правомочного лица. Если содержанием субъективных прав является мера допустимого, дозволенного поведения, то содержанием юридической обязанности - мера должного, обязательного поведения.

Под субъектом права понимаются лицо или организация, за которыми государство признает способность быть носителями субъективных прав и юридических обязанностей.

Для того чтобы лицо или организация имели право быть участниками правоотношений, они непременно должны обладать правоспособностью и дееспособностью.

Правоспособность означает установленную законом способность лица или организации быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей. Правоспособность бывает: общая (способность любого быть субъектом права и признается государством за лицами с момента их рождения), отраслевая (юридическая способность быть субъектом той или иной отрасли права, в каждой отрасли сроки ее наступления могут быть неодинаковыми) и специальная (способность быть участником правоотношений, возникающих в связи с занятием определенных должностей - президент, судья, член парламента - или принадлежностью лица к определенным категориям субъектов права -работники правоохранительных органов, ряда транспортных средств. Возникновение специальной правоспособности всегда требует выполнения особых условий).

Дееспособность представляет собой установленную законом способность лица - участника

правоотношений своими непосредственными действиями приобретать и осуществлять субъективные

права и юридические обязанности. Характер и объем дееспособности определяются государством и

закрепляются в различных НПА.

Субъектами права могут быть физические лица (все граждане, иностранцы и лица без гражданства) и

юридические лица (гос-ые, общественные организации и учреждения; коммерческие организации и

некоммерческие объединения).

Можно выделить две основные теории объекта правоотношения: монистическую (её авторы отстаивают

единый объект правоотношения) и плюралистическую (признается множественность объектов

правоотношения).

Согласно монистической теории объектом правоотношения является поведение обязанного лица или то

фактическое общественное отношение, на которое правоотношение воздействует.

В плюралистической теории к объектам правоотношений относят след. материальные и

нематериальные блага:

- вещи; продукты духовного творчества (результаты авторской, изобретательской и иной деятельности);

личные нематериальные блага (жизнь и здоровье людей, достоинство личности, личная

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни

людей, личную и семейную тайну, право свободного передвижения, выбор места пребывания и

жительства, право на имя и др.); действия (воздержание от действия); результаты действий субъектов

правоотношений.

Признавая более близкой к реальности плюралистическую теорию, объект правоотношения можно

определить как явление внешнего мира, способное удовлетворить интерес управомоченного лица и

выступающее в виде вещи, услуги, продукта духовного творчества или личного нематериального блага,

ради которого и действуют субъекты правоотношения в рамках своих юридических прав и

обязанностей.

Существуют разные критерии классификации правоотношений:

1. По отраслевой принадлежности норм, на основе которых они возникают, изменяются или прекращаются: административно-правовые, уголовно-правовые, гражданско-правовые, трудовые и т.д.

2. По количеству участников и характеру распределения между ними прав и обязанностей: односторонние ( каждая из двух участвующих в них сторон имеет по отношению к другой или только права, или только обязанности - пр: договор дарения), двусторонние (подразумевают взаимные права и обязанности каждой стороны по отношению друг к другу - пр: договор купли-продажи, найма) и многосторонние (в правоотношении участвуют три и более сторон и у каждой из них имеются права и обязанности по отношению друг к другу - пр: любая гражданско-правовая сделка, где есть обязательный третий участник - посредник).

3. Так же бывают регулятивные правоотношения (связанные с установлением субъективных прав и обязанностей сторон и их реализацией) и охранительные (возникают в случае нарушения субъективных прав и обязанностей сторон и способствующие их восстановлению).