Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_VO_RChP_1.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
64.71 Кб
Скачать
  1. Предмет римского частного права.

    1. Институты имущественного права периода принципата и абсолютной монархии.

    2. Деление на публичное и частное право и методы регуляции.

    3. Сфера действия была широка. Даже частное правонарушение.

    4. Институты частного права и учение об исках.

    5. Несколько систем.

  2. Системы норм римского частного права. Дуализм гражданского права.

    1. Цивильное право.

    2. Преторское право.

    3. Право народов.

    4. Естественное право.

    5. Понимание «гражданского» права. Civilis – цивильное право и несоответствие с настоящим пониманием.

  3. Деление права на неписаное (обычай) и писаное. Закон как источник римского права.

    1. Неписаное – это в самой практике.

    2. Долгое время н было писаного права.

    3. Мнение об издании царских законов в дореспубликанский период недостоверно, а 12 таблиц – это кодификация обычаев.

    4. Затем неписаное стало уступать законам, так как императоры этому способствовали, говоря обычай значителен, но закон сильнее.

    5. Республиканский период законы проходят через народное собрание.

    6. Пэтелиев закон, Аквилиев закон, Фальцидиев закон.

    7. Принципат – издание сенатом сенатусконсульта.

    8. Окончательное укрепление привело к тому, что начали издаваться императорами конституции.

  4. Эдикты магистратов как источник права.

    1. Первоначально – устное объявление магистрата по тому или иному вопросу.

    2. Потом получил специальное значение программного объявления.

    3. Включали в себя правила, лежащие в основе деятельности, случаи подачи иска. Такие назывались постоянными, в отличие от разовых объявлений по отдельным случайным поводам.

    4. Формально эдикт на год и на одного магистрата, но фактически наиболее удачные закреплялись и за следующим.

    5. Эдикт мог придать практическое значение закону или лишить силы, но не мог отменить или принять закон.

    6. Эдикт мог расширить закон.

    7. Кодификация Юстиниана – появление постоянного эдикта в дигестах.

  5. Деятельность римских юристов как источник права.

    1. Консультация юристов, ограждение интересов путем совета, руководство процессуальными действиями.

    2. Юристы – жрецы понтифы, которые толковали закон.

    3. После обнародования своих консультаций Корунканием юриспруденция стала публичной, монополия понтифов разрушилась.

    4. Получили авторитет, стали разъяснять и применять именно это разъяснение.

    5. Принципат – апогей развития и получение правотворства – давать официальные консультации, опиравшиеся на авторитет принцепса.

    6. При разногласиях силу закона имело большинство, а если равно, то мнение Папиниана.

  6. Формы гражданского судопроизводства.

    1. Легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы.

    2. Судебное разбирательство регулировалось частным правом.

    3. Деление на две стадии ius и iudicium.

    4. Легисакционный: 1-ая стадия – явление к магистрату и выполнение всех обрядов, ритуалов, установление претензии и отказа. Это называлось legis action.

    5. Легисакционный был только на основе какого-нибудь закона и должны подходить этим словам.

    6. Заключительный этап первой стадии – это засвидетельствование спора.

    7. 2-ая стадия – рассмотрение дела и вынесение решения.

    8. Упрощенный порядок – формулярный. Претензия и возражения давались без каких-либо формальностей и заканчивалось вручением истцу записки (формулы), адресованной судье, с условиям, при которых надо удовлетворить иск.

    9. Отличие еще в том, что претор не был связан старым правилом изложения в точных словах, давая исковую защиту. Своим imperium, он получил возможность признавать новые отношения или оставлять без защиты старые.

    10. Обжалование ни то, ни другое не подлежало.

    11. Экстраординарный не делится на 2 стадии. Дело сразу рассматривается магистратом, административным органом. Иногда дела рассматривались императором. Допущено апеллирование.

  7. Формула иска и её значение в развитии права.

    1. Начиналась с назначения судьи.

    2. Интенция – содержание претензий иска.

    3. Кондемнация – удовлетворить иск, если интенция подтвердится.

    4. Адъюдикация – полномочие судьи установить новую право.

    5. Эксцепция и прескрипция – возражение ответчика на иск и указание на то, что истец взыскивает часть долга соответственно.

    6. Формула предназначена для судьи.

  8. Понятие и виды исков. Исковая давность.

    1. Иск (actio) – это средство защиты нарушенного субъективного права в судебном порядке.

    2. Вещные иски (признание права на вещь) и личные (исполнение обязательств).

    3. Реи персекуторные – для восстановления нарушенного состояния имущественных прав, Штрафные иски – наказание ответчика и смешанные.

    4. Кондикшинез – направлены на получение вещей или совершение действий.

    5. Цивильные и преторские, по основанию. Иск, требовательный пункт которого направлен на утверждение существования или несуществования какого-либо права, согласно цивильному праву, называется action in ius concepta, а иск, не соответствовавшим этим, но в силу факт требовало признания – actiones in factum.

    6. Популярные иски – предоставлялись всякому гажданину.

    7. Action directa – первоначальный иск, а action utilis – аналогичный. Фиктивный иск – это тот, в формуле которого содержится фикция.

    8. Actiones arbitrarie – особое решение судьи. Объем возмещения определяется судьей.

    9. Actiones stricti iuris (строгое право – буквальное применение закона) и bonae fidei (добрая совесть применение из соображений справедливости).

    10. Классическое право не знало исковой давности, только законные сроки некоторых исков.

    11. В 5 веке введена исковая давность почти для всех личных исков и исков на вещи.

    12. Начало течения исковой давности – с момента возникновения притязания.

    13. Общий срок – 30 лет при Юстиниане, но есть и другие сроки.

    14. Исковая давность учитывалась лишь только в том, случае, если ответчик предъявлял эксцепцию.

  9. Особые средства преторской защиты.

    1. Интердикт (запрещения) – распоряжение претора о немедленном прекращении каких-то действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан. Сначала по факту, а потом условные интердикты из-за многочисленности.

    2. Восстановление в первоначальное положение. Уничтожение наступивших юридических последствий.

  10. Понятие «persona» и субъект права.

    1. Лицом признавался не каждый человек.

    2. Различие физических и юридических лиц разработано не было, но различие это было известно на практике.

    3. Правоспособность – caput.

    4. Полная правоспособность состоит из: состояния свободы, гражданства и семейного состояния.

    5. С точки зрения семейного состояния различались свободные, отцы семейства и подвластные какого-либо лица.

    6. По мере развития римского гос-ва различия между гражданами и перегринами стали сглаживаться, а пропасть между свободными и рабами оставалась. В конце достигнуто формальное равенство свободных людей в частном праве.

    7. Обладание тем или иным статусом было предметом спора, поэтому возникали специальные средства защиты правоспособности – статутные иски.

  11. Правоспособность физических лиц и её ограничение.

    1. Изменение в состоянии статусов называлось capitis deminutio.

    2. Полная правоспособность: быть свободным, принадлежать к римским гражданам и не быть подчиненным власти главы семьи. Любое изменение этого изменяло объем правоспособности.

    3. Полная правоспособность складывается из ius conubi (право создавать римскую семью) и ius commercii (право быть субъектом имущественных правоотношений).

    4. Зачатый ребенок признавался субъектом, если соответствовало его интересам.

    5. Еще одна ограничение правоспособности было в умалении гражданской чести.

    6. Intestabilitas – лицо было свидетелем сделки, а потом отказывалось подтвердить это. Влекло запрет на дальнейшее свидетельствование сделок.

    7. Infamia – не допущение к осуществлению публичных функций лиц с сомнительной репутацией.

    8. Turpitudo – умаление чести, связанное с занятием некоторыми профессиями.

  12. Дееспособность физических лиц и её ограничение.

    1. Римское право не делило на такие категории, но ограничения были.

    2. Дееспособность выделяется по возрасту: до 7 лет – infantes (полностью недееспособные), с 7 до 14 мальчики и с 7 до 12 девочки – impuberes (разрешалось совершать сделки, влекущие в одному приобретению. Для более серьезных требовалось разрешение опекуна.

    3. С 14 (12) - дееспособно.

    4. Все лица, понесшие ущерб от обмана моложе 25 лет, получат эксцепцию и реституцию.

    5. В связи с этим на практике лица моложе 25 лет, не смотря на то, что были дееспособны, действовал с попечителем. В последствии введен институт снисхождения к возрасту, то есть получение свободно вести хозяйство.

    6. На дееспособность влияли и душевные расстройства и слабоумие, дефект формирования воли.

    7. Ограничения для женщин. Они находились под опекой мужа. В эпоху Юстиниана ограничения в дееспособности и правоспособности ослабены.

  13. Опека и попечительство.

    1. Опека – над несовершеннолетним и над женщинами, а попечительство – над совершеннолетними, не достигшими 25 лет и над душевнобольными.

    2. Разрешение опекуна дается при совершении сделки. Отчуждать имущество он не может.

    3. Для не достигшего 25 лет, действительность сделок, связанных с уменьшением имущества, достигалась согласием попечителя, которое дается в любое время.

    4. Расточитель мог совершать только сделки на приобретение и за деликты отвечал сам. Остальное с разрешения попечителя.

  14. Правовое положение латинов и перегринов.

    1. Латины – жители Лациума, но затем под получением латинского гражданства стали понимать определенную категорию.

    2. В области имущественного права не отличалась от положения римских граждан, но не имели ius conubii (только в специальных случаях), ius commercii, способность вести гражданский процесс и составлять завещания.

    3. Права римского гражданства получалось переселением в Рим, исполнением обязанностей декуриона (члена муниципального сената) и жившие в Италии.

    4. Перегрины – чужеземцы, не состоявшие в подданстве Рима и Римские подданные, не получившие ни римской, ни латинской правоспособности. Они сначала признавались бесправными, но потом стали правоспособными по праву народов.

    5. В начале 3 века Каракалла предоставил права римского гражданства всем подданными Римского государства.

  15. Правовое положение вольноотпущенников и колонов.

    1. Правовое положение вольноотпущенников определялось лицом, отпустившим. Если от квиритского собственника – римский гражданин. Если по преторскому эдикту – то латинское гражданство. При Юстиниане различия сглажены.

    2. Вольноотпущенник, даже становясь римским гражданином, не приравнивался к свободнорожденному.

    3. У вольноотпущенников запрет на вступление в брак со свободнорожденным и с сеньором, находился в зависимости от своего господина (не мог вызвать на суд и выполнял услуги для него, наследование после вольноотпущенника.

    4. Колона – это арендатор земли (мелкий фермер), формально свободен, но экономически зависим от землевладельца.

    5. Появились, так как сократилось численность рабов. Они выплачивали натуральную подать.

    6. В 4 веке закон запретил свободным арендаторам оставлять арендуемые земли, а землевладельцам запретили отдельно отчуждать земли без колон.

    7. В результате – колоны превращаются в крепостных. Прикреплен к земле лично и дети тоже.

    8. Могли вступать в брак, иметь собственное имущество.

  16. Правовое положение рабов. Пекулий.

    1. Обязательства рабов – натуральные обязательства (не имеет исковой защиты). Браки между рабами не допускались.

    2. Не совершают сделок, однако могли выполнять распорядительные указания. За рабов отвечал господин, иск шел к нему.

    3. Рабский пекулий – это имущество господина, переданное рабу в управление. Они не договорные.

    4. Рабство устанавливалось: рождением от матери раба, взятием в плен или захватом лица, продажей рабов, лишением свободы с присуждением смертной казни, проявлением грубой неблагодарности в отношении лица, отпустившего раба.

  17. Юридические лица в римском праве.

    1. В законах 12 таблиц упоминаются различные частные корпорации религиозного характера, профессиональные объединения ремесленников.

    2. Корпорация в древнереспубликанский периода – имущество на общей собственности членов.

    3. Затем заметили, что имущество закрепляется за организацией. Сравнение с кораблем и легионом.

    4. Долги и права принадлежат корпорации, а не отдельным членам.

    5. Сравнение с товариществом по имуществу и по членам.

    6. Римские юристы говорили, что организация действует вместо лица или вместо отдельных лиц. Примерами являются: казна, мунципии, союзы лиц, благотворительные учреждения.

    7. Возникновение свободное, главное не противоречие законам. В последствии Августом была установлена разрешительная система созданий (сенатом или санкцией императора).

    8. Прекращалось с достижением цели, распадением личного состава (минимум 3 члена), ведение противозаконной деятельности.

    9. Правоспособность понималась своеобразно. ЮЛ признавалось способным иметь права патроната, но не способно получать имущество по наследству. Дела велись физическими лицами.

  18. Понятие семьи и виды родства. Свойство.

    1. Семья (familia) – круг лиц, объединенных под властью домовладыки (paterfamilias). Семью образуют лица, проживающие совместно и ведущие общее хозяйство.

    2. Домовладыка – единственный полноправный гражданин.

    3. В начале домовладыка обладал одинаковой властью manus над своей семьей + виндикационный иск на всех. Но постепенно эта власть дифференцировалась.

    4. Родство – агнатское – лица, под властью одного домовладыки, только по мужской линии.

    5. Власть домовладыки была безгранична, но потом обрела эти границы в связи с развитием торговли.

    6. Когнатское родство – по крови – лица, произошедшие одно от другого или имеющие общего предка. Имеется прямая и боковая линия (братья, дед, прадед). Прямая делится на восходящую и нисходящую. Также различают степени (количество рождений отдельных лиц от общего предка).

    7. Свойство – отношение супруга с родственниками другого супруга. Брак между свойственниками запрещался.

  19. Понятие и формы брака. Конкубинат.

    1. Брак – по Модестину – это союз мужа и жены, соединение всей жизни, общность божественного и человеческого права.

    2. Различался законный римский брак, имевшим ius conubii и брак с не имевшими этого – конкубинат.

    3. Конкубинат – это дозволенное законом постоянное сожительство мужчины и женщины, не отвечающее требованиям законного брака.

    4. Мужчине дозволялось иметь законный брак с одной и конкубинат с другой.

    5. Последствия конкубината незначительны.

    6. Различалось два вида брака: cum manu – с властью мужа и sine manu – без власти мужа и жена оставалась подвластной прежнему владыке.

    7. Невесте предоставляется приданое, которое потребовать нельзя обратно.

    8. Заключением брака было неформальным, но для предоставления cum manu нужные формальные действия.

  20. Условия заключения и прекращения брака.

    1. Заключение брака: согласие жениха и невесты с домовладыкой, достижение брачного совершеннолетия 14 (12), лицо не должно состоять в браке, наличие ius conubii.

    2. Брак признавался ничтожным между родственниками и свойственниками.

    3. Не мог вступать провинциальный магистрат с гражданкой своей провинции.

    4. Брачный союз прекращался: смертью одного из супругов, разводом, утратой свободы одним из супругов.

    5. Развод сначала допускался свободно, но потом в период Юстиниана закрепились значительные ограничения.

  21. Личные и имущественные права супругов.

    1. Жена получала сословное положение мужа, разделяла место жительства мужа, на обеих супругах лежала обязанность сохранять верность, жену можно было истребовать у третьего лица.

    2. Имущество жены – полная собственность мужа. При sine manu – имущество оставалось раздельным, но жена сама могла передать это имущество под мужа. Но при возникновении спора, на муже презумпция принадлежности вещи ему, пока жена не докажет обратное.

    3. При браке cum manu, приданое не выделяется, так как становится собственностью мужа. Доходы от приданого – собственность мужа.

    4. В классический период, мужу стало запрещено продавать приданое, если нет согласия жены.

    5. Риск случайной гибели приданого лежит на жене. В древнейшем праве, при разводе – приданое остается у мужа, но в последующем преторским эдиктом установилось обратное по дополнительному обязательству.

    6. Дарения между супругами запрещены.

  22. Отцовская власть: установление и прекращение.

    1. Возникает с рождением суна или дочери в семье, а также путем узаконения или усыновления.

    2. Дети могут быть узаконены от конкубины.

    3. Усыновление возможно при: может только мужчина, усыновитель не должен быть подвластен, усыновитель должен быть старше усыновляемого не менее, чем на 18 лет.

    4. Прекращение отцовской власти: смерть, утратой свободы, лишение прав отцовства, приобретение почетных званий подвластным, путем эмансипации (по решению императора, домовладыки, фактической самостоятельности).

    5. Может быть отменена, если нанесена тяжкая обида прежнему домовладыке.

  23. Личные и имущественные отношения родителей и детей.

    1. В древнейшее время: отец имел полную власть, вплоть до жизни и смерти, но затем это смягчилось. Не могли вступать в брак без согласия родителей.

    2. Предъявлять друг другу алименты.

    3. При разводе, право на воспитание принадлежит невиновной стороне, в иных – отцу.

    4. Сын – commercium, но все приобретение к отцу.

    5. При совершении деликта сыном, отец мог уплатить штраф или же отдать его в каббалу.

    6. Выделение пекулия для сына. Возможность установления обязательственных отношений внутри семьи, но они натуральные.

    7. Выделение военного пекулия – на собственности (если умирал без завещания, то пекулий к домовладыке) в том числе.

    8. Бона адветицио – любое имущество не от отца.

    9. Право собственности сына на имущество матери ограничивалось лишь тем, что отцу принадлежало пожизненного пользования и управления этим имуществом. В дальнейшем, все приобретенное подвластным не на средства отца, принадлежало подвластным.

  24. Вещь как объект права. Классификация вещей и её значение.

    1. Вещь (res) – предметы материального мира, имеющие полезные свойства. В широком смысле - + к этому юридические отношения и права.

    2. Вещи делятся на телесные (нельзя осязать) и бестелесные (наследство, узуфрукт, обязательства). Для передачи бестелесных используются особые способы. Новация и цессия. Бестелесные могут быть делимы.

    3. Движимые (домашняя утварь, рабы, животные) и недвижимые (Земельные участки, недра земли и все созданное чужим трудом на земле собственника). Сделанное на поверхности следует за поверхностью. В эпохи принципата специальное регулирование недвижимости.

    4. Манципируемые (италийские земли, рабы, крупный скот и сельские сервитуты) и неманципируемые (не относящиеся к манципируемым). Торжественный обряд для манципируемых.

    5. Делимые (от разделения не изменяют ни своего рода, ни своей ценности) и неделимые. Имеет значение при разделе общей собственности и при исполнеии обязательств по частям.

    6. Потребляемые и не потребляемые.

    7. Вещь, определенная родовыми признаками и индивидуальные (уникальные и единственные в своем роде). Имеет значение при обязательствах.

    8. Простые (физически связанное, не распадающееся на составные части) и сложные (искусственное соединение разнородных частей, имеющих связь и носящих одно название).

    9. Главные и побочные (зависящие от главной и подчинены юридическому положению последней).

    10. Вещи в обороте и изъятые из оборота (могли быть таковыми в силу естественного права, публичности вещи, имущества общин-городов, вещи божеского права).

  25. Отличие вещных правоотношений от обязательственных.

    1. Разграничение вещных и обязательственных прав римскому праву неизвестно, говорили лишь о вещных исках и личных исках. Но учеными на основе материала римских юристов это было сделано, хотя Павел подметил различие двоякого положения лица.

    2. По объекту: ВП – телесная вещь, ОП – действия должника.

    3. По субъектному составу: ВП – абсолютное право. ОП – относительное.

    4. По характеру защищенности: ВП – абсолютная защита (иск следует за вещью), а ОП – относительная защита (иск дается против стороны обязательства).

    5. ВП носят бессрочный характер, а ОП – срочный, кроме залога.

    6. ВП защищаются вещными исками, а ОП – личными.

  26. Понятие и содержание права собственности в классический период.

    1. Классическая юриспруденция понимала собственность как неограниченное и исключительное правовое господство лица над вещью, как право, свободное от ограничений по самому своему существу и абсолютное по своей защите.

    2. Власть собственника ограничивается законом. Запрещено злоупотребление своим правом.

    3. Со временем становится больше ограничений: сервитутами, содержание имущества и уплата налогов, риск гибели и случайного повреждения имущества.

    4. 5 правомочий.

    5. Границы земли считаются сакральными не могут быть захвачены.

    6. Виды собственности: квиритская, собственность перегринов, провинциальная собственность (собственность римского народа по праву завоевания и носила публично-правовой характер), бонитарная (вещь манципируемая отчуждалась традицио, но претор признавал переход права собственности).

    7. Выделение общей собственности – право совместного владения и пользования вещью.

    8. В республиканский период была общинная, частная и государственная собственность.

  27. Владение и держание.

    1. Нет единства в вопросе о природе владения: 1) Владение – ограниченное вещное право. 2) Владение – не право, а факт.

    2. Термин possessio используется широко и имеет различные смыслы. Объект владения – это вещь, могущая быть в собственности.

    3. Владение состоит из 2 элементов corpus и animus.

    4. Держание (detentio) – не пользуется самостоятельной защитой, не течет приобретательной давности.

    5. 3 случая, когда держатель пользуется владельческой защитой: залогодержатель, секвестр (хранение вещи на время судебного спора) и прекарное пользование (безвозмездное пользование чужой вещью до времени истребования).

    6. ЮП владения.

    7. Между приобретателем или отчуждателем отсутствует правопреемство.

    8. Владение приобретается: захватом, манципацией, традицией и т.д.

  28. Виды владения.

    1. Цивильное владение. Нужно быть persona. Главный случай – это владение собственно на себя, на свое имя.

    2. Посредственное владение. Фактическое осуществление владения за других лиц на почве экономической зависимости от них. Оно характеризуется держанием.

    3. Преторское владение. Практика претора предоставляла еще до истечения срока давности владельцу защиту интердиктами. В последующем такая защита предоставлялась всякому, имеющему владение с 2 элементами.

    4. Правомерное (при наличии юридического основания) и неправомерное владение.

    5. Добросовестное и недобросовестное. Знал или нет владеющим о правомерности или неправомерности владения.

  29. Установление и прекращение владения.

    1. Владение начинается с момента фактического завладения и отношения вещи как к своей.

    2. Большинство владений на первоначальных способах.

    3. Общий акт – это завладение apprehension. Особенно это касалось диких животных владение начиналось в момент поимки.

    4. Установить факт владения вещью легко. Animus определяется по следующему: лицо является на земельный участок, нужно выяснить правовое основание для этого. Для определения использовался принцип – никто не может изменить сам себе основание владения.

    5. Владение может быть установлено и через представителя.

    6. Владение утрачивалось с утратой одного из двух этих элементов.

    7. Владение передается traditio и всегда первоначально.

  30. Защита владения.

    1. Характерная защита – это в процессе владения не только не требовалось доказательства права на данную вещь, но даже не допускалась ссылка на такое право. Нужен был только сам факт. Такая защита называлась поссессорной, а требующая наличия у лица права – петиторная.

    2. Обычно не требовалось доказывание права собственности, но если за владельцем признавалось незаконное владение, то он мог прибегнуть к петиторному процессу, чтобы доказать, что он собственник.

    3. Изменение фактического положения возможно только через суд путем иска – это борьба с самоуправством.

    4. Владение защищается с помощью интердикта в упрощенном административном порядке. Интердикты выносились при наличии угрозы нарушения права.

    5. При вынесении интердикта выясняются два момента: была вещь получена тайно или насильно, а для движимых – у кого вещь находится в данный момент, а для недвижимых, кто больше владел в последнем году.

    6. Интердикты делятся на: на удержание владения и для защиты владения недвижимостью, для защиты владения движимой вещью.

    7. Добросовестный владелец, кроме интердиктов имел еще action in rem Publuciana. Это иск с допущением фикции. И получал эту защиту только в отношении недобросовестных владельцев и преторского собственника. Давался он тому, владение которого отвечало всем требованиям приобретения вещи по давности, кроме истечения давностного срока. Судье в формулу предписывалось предположить, что истец провладел давностный срок и приобрел право собственности.

  31. Способы приобретения права собственности.

    1. Делятся на цивильные (манципация и приобретательная давность) и право народов (традиция).

    2. Формальные (mancipatio, in iure cession, adjudication, assignation) и неформальные (traditio, usucapio, occupatio, thesaurus, specificatio, accesio (приращение), alluvio (наносные почвы), separatio).

    3. Первоначальные (захват вещи, приобретательная давность узукапио (2 и 1 для недвижимых и движимых), спецификация, соединение и смешение) и производные (манципация, im iure cessio, традиция.

  32. Защита и прекращение права собственности.

    1. Для защиты используются вещные: виндикационный, публицианов и негаторный иски. И личные.

    2. Иск утверждался посредством негаторной формы (истец обязан доказать право собственности). Формула виндикационного иска – арбитрарная (необходимые расходы на вещь взыскиваются путем эксцепции).

    3. Виндикаация у добросовестного и недобросовестного владельцев разная.

    4. Право собственности утрачивается: вещь погибает физически или юридически, собственник отказывается от своего права, собственник лишается права помимо своей воли.

    5. Публицианов иск – это разновидность виндикационногго иска, п которому добросовестный приобретатель получал право истребования вещи на том же основании, как если бы он был собственником.

    6. Негаторный иск – это иск, представляющий собой требование владеющего вещью собственника к третьим лицам об устранении препятствий, связанных с осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению имуществом.

  33. Общая собственность.

    1. Каждый собственник имеет долевое право собственности на всю вещь в целом.

    2. Если право одного отпадает, то другого расширяется.

    3. Доли могут быть равные и неравные.

    4. Любой собственник мог потребовать раздела собственности по иску.

  34. Понятие и виды сервитутов.

    1. Сервитут – право пользования чужой вещью, которое устанавливалось или для создания определенных выгод при эксплуатации определенного земельного участка или в пользу определенных лиц.

    2. Земельные сервитуты: сельские (дорожные и водные) и городские.

    3. Личные сервитуты (пожизненные права пользования чужой вещью): узуфрукт, квази узуфрукт (пользователь становился собственником объектов узуфрукта и должен был под обеспечение обещать, что по окончании пользования выплатит твердо установленную в начале стоимость принятого), узус (более ограниченное), хабитацио, пожизненное право пользования чужими животными или рабами.

  35. Установление, прекращение и защита сервитутов.

    1. Условия установления: возможность осуществления в длительный или бессрочный срок, собственник вещи не несет перед сервитуарием никаких обязанностей.

    2. Может быть установлен по воле собственника или договором или же судебным решением или же в силу закона. Также можно приобрести по давности.

    3. Личный сервитут прекращался со смертью пользовавшегося или же с гибелью вещи.

    4. Никто не может иметь сервитутного права на свою вещь.

    5. Сервитутное право защищалось абсолютным иском action confessoria.

    6. Сервитут утрачивался по отказу или non usus 10 лет или 20 лет.

    7. Actio confessoria противоположность action negatoria.

  36. Эмфитевзис и суперфиций.

    1. Эмфитевзис – сельскохозяйственный, а суперфиций – городской.

    2. Установление одного из этих прав делает право собственности на эту землю почти номинальным.

    3. Эмфитевзис – право пользование участком, с правом изменения его в лучшую сторону. Право закладывать, отчуждать и передавать по наследству.

    4. Право отчуждения ограничено обязанностью уведомлять об этом собственника и у него было право преимущественной покупки.

    5. Субъект выплачивает арендную плату и налог.

    6. Суперфиций. Право собственности на строения принадлежало собственнику земли. Вышеизложенное относится и к суперфицию.

  37. Залог как право на чужую вещь и его формы.

    1. Залог – один из способов исполнения обязательств. А залоговое право – это разновидность прав на чужие вещи.

    2. Залоговое право – это право обращения взыскания (в случае неисполнения обязательств) на определенную заранее вещь: 1) независимо от того, продолжает ли она принадлежать должнику или нет, и 2) предпочтительно перед всеми другими требованиями.

    3. Залоговое право придаточное и существует, пока есть обеспечиваемое залогом обязательство.

    4. 3 формы залога:

    5. Фидуция – манципацией вещь отдается залогодержателю в собственность, но с оговоркой вернуть. Невыгодна для должника.

    6. Пигнус – вещь передается не в собственность, а во владение.

    7. Рассказать про тяжелое положение должника и появление ипотеки.

    8. При ипотеке вещь остается у должника, но в случае невыполнения обязательств кредитор её истребует и затем продает.

    9. Неуверенность деловых отношений по обману была ли эта вещь уже заложена.

  38. Понятие и виды обязательств.

    1. Обязательство – правовые оковы , в силу которых мы принуждаемся что-нибудь исполнить согласно заслонам нашего государства.

    2. Сущность обязательства в том, чтобы другой что-нибудь дал или сделал, предоставил, а не сделал нашим какой-либо предмет.

    3. Обязательство – требование + обязанность исполнить требование.

    4. Содержание обязательства в совершении обязанным dare (дать), facere (сделать), praestare (предоставить).

    5. Действия, совершаемые в силу обязательства всегда имеют денежный эквивалент.

    6. По происхождению: цивильные (обязательства из литеральных контрактов, из стипуляции и самозаклада) и преторские (по деятельности претора).

    7. Натуральные – не снабженные исковой защитой.

    8. Родовые – предметом является родовая вещь.

    9. Альтернативные – обязательство с несколькими предметами.

    10. Казуальные – материальное основание заключения обязательства имеет значение, и абстрактные – не имеет значение цель и не влияет на действия.

    11. Делимые и неделимые – предмет поддается делению без ущерба для его ценности.

    12. Факультативное обязательство – возможность уплаты вместо обусловленного предмета другим.

  39. Стороны обязательств.

    1. Строго личный характер -> на 3-их лиц не распространяется. Поэтому действуют 2 стороны: кредитор и должник. Иногда трехсторонние (договор перевозки – грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель).

    2. Иногда многосторонние (договор товарищества).

    3. Но лиц за двусторонними договорами может быть несколько, а сторон всего две.

    4. Положения должников и кредиторов не всегда одинаковое. Иногда выделяют главного и добавочного (договор займа с поручительством).

    5. Не было прямой замены лиц. Замена лиц могла быть путем новации (одно обязательство прекращается и возникает другое).

    6. Процессуальное представительство (замена кредитора без согласия должника). Отношения прекращались со смертью.

    7. Обязательства передаются по наследству.

    8. Личность должника может замениться только с согласия кредитора.

  40. Виды множественности сторон (лиц), классификация обязательств с множественностью лиц.

    1. Если предмет обязательства делим, то обязательство дробится между несколькими участниками.

    2. Ответственность могла быть солидарная и множественная.

    3. Ответственность солидарная (один из должников мог погасить всю задолженность) и корреальная (предъявление иска к одному из должников погашало обязательство).

    4. При совершении некоторых правонарушений несколькими лицами, все должны были уплатить штраф отдельно.

  41. Возникновение и прекращение обязательств.

    1. Обязательство возникает только по юридическим фактам, в силу закона возникнуть не может.

    2. Обязательства возникают из контрактов, деликтов, квазиделиктов и из иных оснований.

    3. Обязательство прекращается исполнением, смерть одной стороны, слияние кредитора и должника в одном лице, прощение долга, невозможность исполнения, новация (возникает новое обязательство), зачет встречных требований (требования из ссуды, поклажи и кражи не подлежали зачету).

    4. Исполнение обязательства возможно любым лицом.

    5. Также с согласия кредитора – замена исполнения.

  42. Основания и виды ответственности в обязательственном праве.

    1. Ответственность имела личный характер (заключение в тюрьму, продажа в рабство и т.д.). В последующем сменилась имущественной.

    2. Строилось на принципе вины. Отвечал только, если виновен в ущербе.

    3. Наиболее тяжкое – умышленное. Другая форма – неосторожность (грубая и легкая небрежность). При установлении руководствовались абстрактным масштабом.

    4. Как правило, каждый отвечал за свою вину.

    5. Еще было понятие случайного вреда, за которое никто не отвечает.

    6. Также признавался вред из-за неодолимой силы.

    7. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет собственник.

    8. Виды убытков: реальный ущерб и упущенная выгода.

    9. Ответственность: договорная, деликтная.

  43. Понятие и виды договора.

    1. Договоры делились на контракты (признан цивильным правом и снабжен исковой защитой) и пакты (неформальное соглашение, не пользовавшееся исковой защитой). Все, что не входит в контракт, именуется пактом.

    2. 4 вида контрактов: реальные, вербальные, литеральные (письменные) и консенсуальные.

    3. Договоры бывают односторонние, двухсторонние и многосторонние.

    4. Казуальные и абстрактные.

    5. Также были безымянные контракты, не получившие названий.

    6. Пакты делятся на голые и одетые. Последние на: присоединенные к договору, получившие защиту от претора, получившие защиту от императора.

  44. Предмет и содержание договора.

    1. Dare, facere, praestare – смотреть выше.

    2. В договоре есть пункты и части, без которого договора не может существовать. Это существенные части.

    3. Также бывают случайные, включающиеся по воле сторон.

    4. Также может установиться условие condicio. Условия бывают отлагательные и отменительные.

    5. Срок – юридические последствия ставятся в зависимость от известного события. Различают срок, при котором известно, что событие наступит и когда именно. А срок, когда известно, что событие наступит, но неизвестно, когда. Сроки тоже делятся на отлагательные и отменительные.

    6. Предметом является тот объект, на который распространяется обязательство.

    7. Предмет может быть определен индивидуально или родовыми признаками.

  45. Цель и её значение в договоре.

    1. Causa – цель, ради которой заключается договор и материальное основание, которое привело к заключению договора.

    2. Лицо может иметь несколько целей, но для права важная непосредственная цель.

    3. Каузу надо отличать от мотива.

    4. Бывают договоры с неразличимыми кауза, называемыми абстрактными.

    5. Не достижение каузы приводит к недействительности договора.

    6. Если цель предоставения отпала, то исполненное можно истребовать назад с помощью кондикционного иска.

  46. Заключение договора.

    1. Процесс заключения зависит от договора. Привести примеры.

    2. Офферт – предложение заключить договор.

    3. Акцепт – принятие предложения.

    4. Договор заключается лично.

    5. Представительство не прижилось, но допускалось в виде исключения в позднем праве.

  47. Условия действительности договора.

    1. Должны быть согласованные воли в надлежащей форме – convention.

    2. Законность содержания договора.

    3. Недействителен договор, страдающий полной неопределенностью.

    4. Обязательства бывают определенные и неопределенные.

    5. Родовые обязательства подвид неопределенных.

    6. Действия должны быть возможными.

    7. Действие, составляющее предмет договора, должно представлять интерес для кредитора.

  48. Пороки воли и их влияние на действительность договора.

    1. Воля и волеизъявление.

    2. В классический период волеизъявление перестало иметь исключительное значение. Поэтому при расхождении воли и волеизъявления, ни к какому юридическом результату не приводит.

    3. Затем же решили, признавать договор заключенным по воле, даже если волеизъявление было другое.

    4. Пороки воли: заблуждение – неправильное представление лица о фактических обстоятельствах (как неведение фактов, так и неправильное представление о них), которое побудило заблуждающегося сделать данное волеизъявление.

    5. Заблуждение может относиться к самому характеру сделки, к личности контрагента, в предмете.

    6. Обман (dolus) – умышленное введение кого-либо в заблуждение с намерением вызвать волеизъявление, причиняющее ущерб лицу. Для обмана нужно ухищрение. Такой договор вызывал юридические последствия, но обманутому давались средства, чтобы лишить договор силы actio doli, который влек infamia, поэтому был субсидиарным (запасным).

    7. Принуждение – физическое насилие или психическое давление. Признавалось, только если было противозаконно, реально и представлялось важным злом. Предоставлялись правовые средства для оспаривания.

    8. Давалась реституция или особый иск с 4-х кратным возмещением.

  49. Ничтожность и недействительность договора.

    1. Ничтожность и оспоримость.

    2. Ничтожными были те, которые страдали явными пороками. Их недействительность не требовала доказательства.

    3. Пороки: ничтожность предмета договора, содержания договора, несовпадение воли и волеизъявления, не отвечало формальным требованиям цивильного права.

    4. Когда пороки неявные, то сделка оспоримая. Последствия – двусторонняя реституция. Реституция допускалась если: был материальный ущерб, прошло не боолее 1 года со дня появления основания, и было основание.

    5. Признание недействительности – крайняя мера.

    6. Сделка, действительная по цивильному праву может быть отменена преторским средством.

  50. Исполнение договора.

    1. Исполнение – платеж к деньгам.

    2. В эпоху господства формализма, для исполнения нужны были формальные действия. Принцип contrarius actus. В классику это отпало.

    3. Исполнение должно быть произведено способным ухудшать свое положение.

    4. Личное исполнение должника требовалось только, когда строго личный характер.

    5. Исполнение производится лицу, способному его принять.

    6. Исполнение должно соответствовать содержанию обязательства.

    7. Место исполнения – это место, где можно предъявить иск из данного обязательства.

    8. Исполнение должно быть в срок.

  51. Прекращение договора помимо исполнения.

    1. Смерть одной из сторон (исключение), так как большинство из обязательств передаются по наследству. Под этом правило подходят обязательства тесно связанные с личностью контрагента.

    2. Слияние кредитора и должника в одном лице. Происходит при правопреемстве.

    3. Прощение долга – формально совершался акт обратный обязательству.

    4. Невозможность исполнения.

    5. Новация. Одно обязательство прекращается и возникает новое.

    6. Зачет встречных требований – не признается цивильным правом. Зачет допускался когда требования являлись встречными, однородными, ясными, зрелыми по сроку.

  52. Ответственность сторон в договорных отношениях.

    1. Просрочка должника. Пропуск исполнения должника не приводил к последствиям, если должник не напоминал об этом, поэтому в Юстиниане это сделали необходимым. Однако если срок был указан, то срок сам говорил за человека.

    2. Нужно, чтобы неисполнение произошло без уважительных причин.

    3. Неисполнение влекло неблагоприятные последствия, кредитор мог потребовать возместить ущерб.

    4. В императорский период смягчили положение должника, дали ему право доказывать, что при своевременном исполнении кредитор бы не избежал этого вреда.

    5. За просрочку взыскивались проценты.

    6. Просрочка кредитором, если он без уважительных причин не принимал исполнение обязательства, предложенное ему должником надлежащим образом.

    7. Неблагоприятные последствия могут выразиться в ослаблении ответственности должника.

  53. Понятие и виды контрактов.

    1. Контракт см. выше.

    2. Контракты бывают односторонние, двусторонние и многосторонние.

    3. Контракты бывают: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные.

    4. Вербальные бывают стипуляция, поручительство, введение дополнительного кредитора adstipulatio, dotis diction – соглашение о приданом и т.д.

    5. Литеральные – синграфы и хирографы.

    6. Выделяют договоры nexum и безымянные контракты.

  54. Вербальные контракты.

    1. Вербальный контракт – это договор, устанавливающий обязательство verbis (словами), то есть договор получающий юридическую силу посредством и с момента произнесения известных фраз.

    2. Основная форма – стипуляция – устный договор, заключенный посредством вопроса будущего кредитора и совпадающего с вопросом ответа.

    3. Поначалу были жесткие формальные требования, затем стали мягче. Требования: присутствие договаривающихся в одном месте, устный вопрос кредитор и ответ должника.

    4. Стипуляция недоступная немому и глухому. Затем допустили соглашение в каких угодно выражениях. Обязательство из стипуляции – обязательство строгого права.

    5. Стипуляционное обязательство – одностороннее и имело абстрактный характер.

    6. Стипуляцию использовали как новацию из-за абстрактности.

    7. Для обеспечения стали составлять письменный акт caution.

    8. Dotis diction – назначение приданого и lurata operarum promissio – клятвенное обещание услуг со стороны вольноотпущенника по отношению к патрону, отпустившему на свободу.

  55. Литеральные контракты.

    1. Литеральный – письменный контракт. Возник по записям в приходно-расходные книги.

    2. В более древней форме – это договор, заключавшийся посредством записи в приходно-расходную книгу кредитора или существовавшего до того долга данного должник или дога другого должника, переводимого на данного на основании соответствующего соглашения стороннюю.

    3. В классический период приходно-расходные книги утратили значение.

    4. Появились долговые документы синграфы (в 3-ем лице) и хирографы (в 1-ом лице). Нужно присутствие свидетелей.

  56. Договор займа.

    1. Заем (mutuum) представляет собой договора, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или известное количество иных вещей, определенных родовыми признаками с обязательством заемщика вернуть по истечении указанного в договоре срока либо по востребованию такую же денежную сумму или такое же количество вещей того же рода, какие были получены.

    2. Договор реальный.

    3. Dissensus – не влечет заключение договора.

    4. Древнейшая форма mutuum – nexum (с помощью меди и весов, а также стипуляцией).

    5. Предмет договора – денежная сумма или известное количество других вещей (родовых).

    6. Вещи передаются в собственность заемщика.

    7. Обязательство вернуть такое же количество и качество.

    8. Обязательства строго односторонние.

    9. Заемщик обязан платить проценты. Классика – 1 % в месяц.

    10. Заключались хирографы для доказательства.

    11. Доказывание отрицательного факта – кондиционный иск и эксцепция.

  57. Договора ссуды.

    1. Commodatum – это такой договор, по которому одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне (ссудополучателю) индивидуально определенную вещь во временное безвозмездное пользование с обязательством второй стороны вернуть по окончании пользования ту же самую вещь в целости и сохранности.

    2. Контракт – реальный.

    3. Предмет договора только индивидуально вещь.

    4. Ссудополучатель отвечал за всякую вину с вещью, даже за незначительную небрежность.

    5. Только случайный вред causa оставался на плечах собственника.

    6. Договор обоюдный – обязательство возникает для обоих.

    7. Если переданная вещь причиняла убытки ссудополучателю, то их выплачивает отдавший.

    8. Ссудодатель несет ответственность за dilus, culpa lata.

  58. Договор хранения.

    1. Depositium – реальный контракт, по которому лицо, получившее от другого лица индивидуально-определенную вещь (поклажеприниматель, депозитарий), обязуется безвозмездно хранить её в течение определенного срока или до востребования и по окончании хранения возвратить в целости и сохранности лицу, передавшему вещь на хранение (поклажедателю, депоненту).

    2. Включение срока несущественно.

    3. Иногда бывает исключительное хранение (необычное), когда принимается вещь определенная родовыми признаками. Отличие такого договора от займа в цели и назначении.

    4. Поклажедатель мог требовать возврата вещи и защищается прямым иском и только в случайных случаях давали иск поклажепринимателю, которым он мог взыскать за убытки.

    5. Поклажеприниматель мог хранить вещь так, как это делают обычные заурядные граждане и принимать обычные меры. Отвечал за dolus и culpa lata, но не за culpa levis.

    6. Предшественником такого договора был фидуциарный (доверительный), когда вещь передавалась в собственность с обязанностью вернуть по истечении времени.

    7. Необходимые издержки не ложатся на поклажепринимателя. Поэтому он мог с помощью иска взыскать за это.

    8. Что касается хозяйственно целесообразных, то вопрос спорный. Например, поклажеприниматель, принявший обязанности в тяжелых условиях, при причинении вреда отвечал в двойном размере.

  59. Договора купли-продажи.

    1. Консенсуальный контракт, посредством которого одна сторона – продавец (venditor) обязуется предоставить другой стороне – покупателю (emptor) в собственность вещь, товар (merx), а другая сторона – покупатель обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную цену (pretium).

    2. Товаром может быть телесные вещи и бестелесные вещи (право требовать), не изъятые из оборота.

    3. Если продавец обязался продать, а вещи нет, то он должен возместить покупателю.

    4. Практиковалась купля-продажа под отлагательным условием (урожай).

    5. Вещь была индивидуализированная.

    6. Цена в денежной форме и определенная.

    7. Продавец несет ответственность за эвикцию вещи (виндикация со стороны третьего лица).

    8. Вещь должна быть надлежащего качества. Ответственность за это распространялась постепенно. Продавец отвечает, если отсутствовало лишь то, что прямо обещано. Или имеется dolus.

    9. После заключения договора, риск случайной гибели вещи лежал на покупателе.

  60. Договор найма и его виды.

    1. Классика знала три договора найма: наем вещей, наем услуг и наем работы или же подряд.

    2. Наем вещей – это такой договора, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) одну или несколько определенных вещей для временного пользования, а другая сторона обязуется уплачивать за пользование предоставленными вещами определенное вознаграждение и по окончании пользования возвратить вещи в сохранности наймодателю.

    3. Предметом могут быть движимые и недвижимые, но только не потребляемые.

    4. При аренде земли допускалась выплата натурой.

    5. Наймодатель должен предоставить вещь своевременно и проводить необходимый ремонт. Отвечал за всякую вину.

    6. Наниматель мог, если отдал деньги вперед, но пользоваться вещью уже нельзя, вернуть свои деньги.

    7. Если была неодолимая сила, то наниматель освобождался от наемной платы.

    8. Нес ответственность за ухудшения вещи по его вине. Наниматель мог передать нанятую вещь третьему лицу.

    9. Договор может быть прекращен односторонним отказом.

    10. Договор найма услуг – договор, по которому одна сторона (нанявшийся) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (нанимателя) определенные услуги, а наниматель принимать на себя обязательство платить за эти услуги условленное вознаграждение.

    11. Предметом является повседневные домашние работы, не требующие специальных навыков.

    12. Договор подряда – договор, по которому одна сторона (подрядчик) принимал на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (заказчика) известную работу, а заказчик принимал на себя обязательство уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение.

    13. Отличие от предыдущего в том, что существенным является наличие определенного результата.

    14. Подрядчик отвечал за всякую вину.

    15. Перед сдачей риск случайно гибели ложится на подрядчика, после передачи – на заказчика.

  61. Договор поручения.

    1. Mandatum – одно лицо (доверитель, мандант) поручало, а другое лицо (мандатарий, поверенный) принимало на себя исполнение безвозмездно каких-либо действий.

    2. Предметом могли быть как юридические факты, так и услуги фактического характера.

    3. Безвозмездность существенная черта. Но допускалась благодарность, не соразмерный подарок.

    4. Мандатарий должен довести принятое до конца. Если же не мог, обязан известить, иначе – ответственность.

    5. Мандатарий не обязан был исполнять договор лично, если об этом не сказано в договоре.

    6. Мандатарий отвечает за всякую вину и несет все убытки.

    7. Мандатарий не должен терпеть какой-либо ущерб, выполняя поручение.

    8. Договор прекращался односторонним отказом или смертью одной из сторон.

  62. Договор товарищества.

    1. Societas – договор, по которому два лица или несколько лиц объединялись для достижения какой-либо общей хозяйственной цели (не противоречащее праву).

    2. Создавалась имущественная собственность. Могла быть любой по усмотрению членов.

    3. Товарищи участвовали в прибыли и убытках.

    4. Договор, по которому двое или несколько лиц объединяются для осуществления известной общей дозволенной хозяйственной цели, участвуя в общем деле имущественным вкладом или личной деятельностью, или сочетанием имущественного взноса с личными услугами, с тем, что прибыль и убытки от ведения общего дела распределяются между всеми товарищами в предусмотренных долях, а при отсутствии в договоре указаний – поровну.

    5. Каждый товарищ должен оказать определенный вклад.

    6. Риск случайно гибели ложился на всех товарищей.

    7. Товарищ должен относится к делам товарищей, также, как относится и к своим.

    8. За dolus отвечал каждый товарищ.

    9. Выступаю, каждый товарищ действовал от себя лично.

    10. Как отпадает согласие всех участников на продолжение дела, договор прекращался и со смертью участника.

  63. Безымянные контракты.

    1. Отношения стали сложными, а названные договоры не отвечали требованиям, поэтому возник безымянный контракт.

    2. Делятся на 4 основных типа по дигестам: 1) Я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты передал мне право собственности на другую вещь. 2) Я передаю тебе право собственности с тем, чтобы ты совершил известное действие. 3) Я совершаю для тебя известные действия с тем, чтобы ты передал мне право собственности на известную вещь. 4) Я совершаю для тебя известное действие с те, чтобы и ты совершил для меня какое-то действие.

    3. Обычно называются договор мены, оценочный договор в качестве примеров.

    4. Меня близка к купле-продаже. Смотреть аналогично.

    5. Оценочный договор – это такой договор, по которому определенная вещь передавалась одной стороной другой для продажи по известной оценке с тем, чтобы другая сторона или предоставила первой сумму, в которую оценена переданная вещь, или возвратила саму вещь.

    6. Вещь передается по воле собственника.

  64. Способы обеспечения исполнения договора.

    1. Цели и средства – повысить уверенность кредитора, что обязательство будет исполнено.

    2. Средства обеспечения обязательств служат: задаток, неустойка, поручительство и залог.

    3. Задаток (arra) – денежная сумма или ценность, которая одна сторона вручала другой стороне в момент заключения договора. Цель – подкрепить факт заключения сделки.

    4. Неустойка – принимаемое должником обязательство уплатить определенную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Заключается в форме стипуляции.

    5. Поручительство – осуществляется путем стипуляции и излагается в связи с этим договором.

    6. Залог дает вещное обеспечение его требования. В основании залога лежит ответственность должника по обязательству.

    7. Антихреза – вид залога, когда должник за неимением средств отдавал землю во владение и пользование кредитору, чтобы плоды шли в уплату долга.

  65. Пакты «голые» и «одетые».

    1. Развитие пактов способствовало усложнение отношений и заключались неформальные соглашения, поэтому возник тип, который защищался иском.

    2. Снабженные «одетые» иском пакты делятся на: pacta adiecta – присоединенные к договору, защищаемому иском, pacta praetoria – получившие защиту от претора и pacta legitima – получившие защиту от императоров.

    3. Pacta adiecta нужны были, чтобы видоизменить юридические последствия договора. Такой пакт заключался непосредственно в момент заключения договора или же после заключения.

    4. Преторские пакты – например, constitutum debiti – неформальное соглашение, по которому одно лицо обязывалось уплатить другому лиц уже существующий долг, подтверждая долг. Это имело смысл, что уточнял срок платежа.

    5. Также к преторским относятся receptum.

    6. Receptum arbitrii – соглашение с третейским судьей, receptum nautarum – соглашение с хозяином корабля, гостиницы и т.д., receptum argentarirum – соглашение с банкиром об уплате третьему лицу известной суммы а контрагента, заключившего пакт.

    7. Pacta legitima – права защищались посредством condictio ex lege, кондикционного иска.

    8. Примеры: compromissum (соглашение лиц, между которыми имеется спор относительно прав , о передаче этого спора на разрешение третейского судьи) и pactum donationis (неформальное соглашение о дарении, по которому одна сторона даритель предоставляет другой стороне, одаряемому, вещь с целью проявить щедрость в отношении одаряемого.

    9. Дарственное обещание имеет силу, если облечено в форму стипуляции.

    10. Неблагодарность одаренного – основание отмены дарения.

  66. Деликтные обязательства.

    1. Деликт бывает частный и публичный.

    2. Частный деликт – это такое правонарушение, которое рассматривалось как нарушение главным образом прав и интересов отдельных частных лиц (а не прав и интересов государства в целом) и потому порождало обязательство лица, совершившего делит, уплатить потерпевшему штраф или, по крайней мере, возместить убытки.

    3. Круг обширный (увечье, кража и т.д.).

    4. Возникновение. Замена штрафом вместо мести. Эти соглашения стали санкционированы правом.

    5. В древнейшем не учитывалась субъективна вина нарушителя, позднее это стало необходимым условием.

    6. Законченное понятие предполагало 3 элемента: Объективный вред, вину лица, признание со стороны объективного права данного действия деликтом.

    7. Договорное обязательство переходило в качестве правопреемства и на наследников должника.

    8. Ответственность чаще всего взыскивалась по принципу кумуляции (умножения).

    9. Деликты подвластных носили ноксальную ответственность (возместить или выдать).

    10. Виды деликтов: iniuria – личная обида (повреждение конечностей – око за око, повреждение внутренней кости – штраф, другие – штраф). Затем инюрия расширен.

    11. Furtum – кража. Также относится присвоение, растрата и furtum usus. Также всякое противозаконное корыстное посягательство на чужую вещь. В древнейшем, если не застигнут с поличным – штраф, если застигнут – бичевание или смерть. Позднее это отменили. Возможен кондикционный иск + штрафной.

    12. Неправомерное уничтожение или повреждение чужих вещей. Аквилиев закон.

  67. Квазидоговоры.

    1. Обязательства, возникающие при отсутствии между сторонами договора, но по своему характеру и содержанию сходные с обязательствами, возникавшими из договоров.

    2. Основные виды – 1) Ведение чужих дел без поручения и 2) Обязательства из неосновательного обогащения.

    3. 1) защищался преторским иском bona fidei. Необходимые предпосылки: ведение чужих дел, лично перед хозяином дела на гесторе не было обязанности совершать это, действия совершаются за счет другого лица и безвозмездность.

    4. Лицо отвечало за всякую вину, но издержки возмещались хозяином.

    5. 2) Для истребования предоставлялся кондикционный иск. И иск в зависимости от предмета разный – ошибочный платеж, возврат предоставления, цель которого не осуществилась и иск о возврате, полученного кражей.

    6. Такой иск дается, если вещь приобретена без юридического обоснования.

  68. Квазиделикты.

    1. Когда нет ни одного из предусмотренных нормами деликта – возникает квазиделикт, потому что РП не знало общего принципа.

    2. Пример про вылито или брошено из окна. Давался преторский эдикт, любому, кто понес ущерб.

    3. Потенциальная опасность на подоконнике.

  69. Понятие наследования. Виды правопреемства.

    1. Переход имущества умершего к другим лицам.

    2. Наследование в общем смысле – универсальное правопреемство.

    3. Римскому праву еще известно сингулярное правопреемство – предоставление отдельных прав, т. н. легаты.

    4. В Риме либо по закону, либо по завещанию.

    5. Различение открытия наследства и вступления в наследство.

    6. Наследование по цивильному праву (hereditos) и по преторскому – bonurum possessio. Оба универсальное правопреемство, оба приоритет по завещанию.

    7. ЦН: агнатическое родство, категория необходимых наследников, нет преемства между очередями, формализм завещания, нет законного срока приобретения наследства.

    8. ПН: когнатские родственники, добровольное принятие, преемство между очередями, упрощение требований к завещанию, наследство принимается в судебном порядке и + срок.

    9. В наследстве есть актив и пассив.

  70. Завещание как основание наследования (понятие и форма).

    1. Testamentum – распоряжение, которое содержало назначение наследника.

    2. Односторонняя сделка.

    3. Форма была сначала громоздкая и постепенно уменьшалась.

    4. Также совершались публичные завещания путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или магистрата или путем передачи в императорскую канцелярию на хранение.

    5. Требовалось присутствие 7 свидетелей.

    6. Сначала были только публичные завещания. Потом частные (в письменной или устной форме) при присутствии свидетелей.

    7. Если тот, кому принадлежала обязательная доля обходился завещанием, то у него был иск. Претор также дал свой иск.

    8. Оспаривание ведет каждый отдельно.

  71. Условия действительности и содержание завещания.

    1. Назначения наследника допускалось под отлагательным условием.

    2. Не допускается срок.

    3. Для совершения специальная способность. Она требовалась в момент совершения завещания.

    4. Наследник назначается лично завещателем. Неопределенное допускается, если имеется в виду зачатого.

    5. В древнейшую эпоху допускались любые доли. Затем появились ограничения и появилась обязательная доля.

    6. Если правила не соблюдались для сыновей, то открывалось наследство по закону. Если для дочерей внука, внучки, то завещание сохраняло силу, но прирастали обойденные.

  72. Наследование по закону и его эволюция.

    1. В 12 таблицах первоочередными наследниками признаются подвластные. Они свои и они необходимо принимают наследство. Дальше ближайший агнат. Если его нет, то – выморочное.

    2. Далее претор придал наследование когнатское. Первые – дети liberi. Вторая – legitima – агнатские родственники. Далее когнатские родственники до 6 степени по близости. И наконец – пережившему супругу.

    3. Императорское – приоритет преторскому. Поменяли: за мать перед агнатами после детей и наоборот.

    4. Коренное изменение у Юстиниана: 1) Нисходящие родственники. Допускается наследование по праву представителя (не смешивать с наследственной трансмиссией). Между нисходящими одной степени делилось поровну. 2) Восходящие родственники и полнородные братья и сестры. 3) Не полнородные братья и сестры. 4) боковые кровные родственники. 5) переживший супруг. Но если была бедная вдова, то – необходимое наследование.

  73. Открытие наследства его последствия, правила призыва к наследству.

    1. Лежачее наследство. В древнейшую – бесхозная вещь и после захвата на год собственность, а потом это отменили.

    2. Правила см. выше.

  74. Понятие наследства и его последствия.

    1. Вступление – прямое выражение воли.

    2. Ответственность могла быть ограничена при описи и т.д. активом имущества, иначе как свой долг.

    3. Если наследство принялось с долгами, а у наследника долги, то удовлетворение будут искать в общем имуществе. Из-за этого преторский иск. Рассказать.

    4. После приобретения наследства погашаются взаимные обязательства.

    5. Если было множество наследников, они становились собственниками вещей по своим долям.

    6. Срок отсутствовал.

  75. Легаты и фидеикомиссы.

    1. Легат (завещательный отказ) – распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному 3-ему лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.

    2. Отсюда сингулярное правопреемство.

    3. 2 основных вида легатов: 1) Легат, в силу которого легатарий приобретает вещное право на вещь из состава наследства. 2) Легат, в силу которого легатарий получал право требования к наследнику.

    4. Легат действителен, если покрыты наследственные долги.

    5. Фидеикомисс (порученное совести) – может быть возложен и на наследника по закону, мог устанавливаться позднее, нет обязательной формы (первоначально).

    6. Юстиниан слил воедино их. Отличие было в том, что фидеикомиссы не имели исковой защиты.

    7. Допускался универсальный фидеикомисс – передача всего наследства. Только создало проблему непринятия наследства, поэтому ¼ оставалась принимающему.

    8. Из-за легатов и фидеикомиссов возник институт необходимого наследования.

    9. Ограничения легатов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]