Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы правоведения. Ч.1 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
888.32 Кб
Скачать

Тема 5. Субъекты и объекты гражданского права.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.

Понятие и элементы гражданского правоотношения.

Гражданское право – отрасль права, регулирующая главным образом имущественные отношения, т.е. отношения, складывающиеся по поводу различного рода материальных благ (вещей, услуг, выполнения определенных видов работ и пр.), и непосредственно с ними связанные личные неимущественные отношения (защита чести, достоинства, деловой репутации).

В гражданском праве выделяют 5 подотраслей: 1) вещное право, направленное на оформление принадлежности вещей (имущества) участникам имущественных отношений в качестве необходимой предпосылки имущественного оборота; 2) обязательственное право, оформляющее собственно имущественный оборот; 3) исключительные права, входящие в институт так называемой интеллектуальной собственности (права, оформляющие принадлежность и режим использования нематериальных объектов, являющихся результатами творческой деятельности, - произведений искусства, науки, литературы и т.п.), и институт так называемой промышленной собственности (связан с установлением правового режима товарных знаков, промышленных образцов и т.д.); 4) наследственное право, опосредующее общественные отношения, связанные с переходом имущества умершего лица к его наследникам; и 5) защиту нематериальных (личных неимущественных) благ, включая защиту чести, достоинства, жизни, здоровья, личной неприкосновенности граждан, защиту их деловой репутации и т.д.

Гражданское правоотношение является одной из разновидностей правовых отношений. Оно представляет собой возникающее на основе норм гражданского права отношение. В каждом гражданском правоотношении можно выделить его элементы или составные части:

а) субъекты;

б) содержание;

в) объект.

Под субъектами гражданского правоотношения понимаются его участники, носители гражданских правомочий и обязанностей. Субъектами гражданского правоотношения могут быть физические лица (граждане, лица без гражданства, иностранцы), юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, иностранные государства, муниципальные образования.

Содержание гражданского правоотношения составляют правомочия (права) и обязанности его участников (субъектов). Правам одной – управомоченной стороны всегда отвечают (корреспондируют) юридические обязанности другой стороны.

Объектом гражданского правоотношения должно быть признано то, на что направлена деятельность его участников. Согласно ст.128 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) к объектам гражданского правоотношения относятся:

1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;

2) работы и услуги (имеются в виду, например, услуги образовательного, медицинского, культурно-зрелищного и тому подобного характера);

  1. информация;

  2. результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);

  3. нематериальные блага.

Рассмотрим подробнее правовое положение физических и юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений.

О гражданах как субъектах юридических прав и обязанностей можно говорить лишь в неразрывной связи с понятиями правоспособности и дееспособности. Правоспособность – это признаваемая за всеми гражданами Российской Федерации способность иметь гражданские права и брать на себя обязанности. В ст.18 ГК РФ содержится перечень имущественных и личных неимущественных прав, которые составляют содержание правоспособности граждан РФ. В соответствии с данной статьей граждане России могут: 1) иметь имущество на праве собственности; 2) наследовать и завещать его; 3) заниматься предпринимательской и любой не запрещенной законом деятельностью; 4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 6) избирать место жительства; 7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Правоспособность гражданина – это неотчуждаемое и непередаваемое свойство, которое может быть ограничено лишь в предусмотренных законом случаях и только по решению суда. Наряду с правоспособностью физическое лицо должно обладать и дееспособностью, под которой понимается способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя и исполнять гражданские обязанности, нести ответственность за их неисполнение.

Полная дееспособность наступает у физических лиц с наступлением их совершеннолетия, т.е. по достижению 18-летнего возраста. Лицо, не достигшие 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Полная дееспособность наступает у несовершеннолетнего лица и тогда, когда по достижении 16-летнего возраста гражданин работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Наряду с полной дееспособностью предусматривается существование неполной (частичной) дееспособности – дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно ст.26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать лишь следующие действия: 1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведений науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые и иные сделки, предусмотренные законом. Во всех других случаях при совершении тех или иных сделок они действуют с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя.

Разновидностью неполной (частичной) дееспособности является дееспособность несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних). Согласно ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно лишь следующие сделки: 1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Все прочие юридические действия за малолетних и от их имени совершают их законные представители. Они же несут ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, отвечают за вред, причиненный малолетними.

В соответствии с действующим гражданским законодательством допускается ограничение дееспособности физических лиц. В отношении лиц, обладающих неполной (частичной) дееспособностью, ГК РФ предусматривает, что при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. Исключение составляют те случаи, когда имела место эмансипация ил же когда лицо в соответствии в законом вступило в брак до достижения своего совершеннолетия и тем самым приобрело полную дееспособность.

В отношении лиц, обладающих полной дееспособностью, ГК РФ устанавливает, что физические лица – граждане, которые вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свои семьи в тяжелое материальное положение, могут быть ограничены судом в дееспособности в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Над каждым из этих лиц устанавливается попечительство.

Ограничение дееспособности выражается в том, что: 1) любые сделки по распоряжению имуществом (купля-продажа, дарение, обмен, завещание и т.д.), кроме мелких бытовых, ограниченно дееспособное лицо не вправе совершать без согласия попечителя; 2) он также не имеет права сам получать заработную плату, пенсию, стипендию и какие-либо иные доходы (авторский гонорар, вознаграждение за изобретение и т.п.). При отпадении оснований, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, суд отменяет это ограничение и установленное над гражданином попечительство.

Наряду с ограничением дееспособности в Гражданском кодексе РФ предусматривается также возможность признания гражданина недееспособным. Основанием для такого признания является психическое расстройство лица, вследствие которого оно не может понимать значения своих действий или руководить ими. Все сделки и иные юридические действия от имени лица, признанного недееспособным, совершает опекун. При отпадении оснований недееспособности суд выносит решение о признании гражданина дееспособным и отмене опеки.

Наряду с гражданами – физическими лицами участниками гражданско-правовых отношений являются также организации, создаваемые для участия в имущественном обороте, - юридические лица. Основными признаками юридического лица, закрепленными в законодательном порядке, являются следующие: 1) наличие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества; 2) организационное единство организации – юридического лица в виде целостного объединения, структурно распадающегося в ряде случаев на различные подразделения и имеющего свои управленческие органы; 3) выступление в имущественном обороте и во всех иных делах от своего имени; 4) самостоятельная имущественная ответственность юридического лица по своим обязательством; 5) способность не только приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права, но и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 6) наличие самостоятельного баланса и сметы.

Правоспособность юридического лица, так же как и его дееспособность, возникает в момент создания юридического лица и прекращается в момент завершения его ликвидации. Моментом создания юридического лица считается момент его государственной регистрации в органах юстиции в порядке, определенном законом о регистрации юридических лиц. Нарушение установленного законом порядка образования юридического лица или несоответствие его учредительных документов закону влечет за собой отказ в государственной регистрации юридического лица.

Моментом прекращения существования юридического лица считается завершение ликвидации юридического лица после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Юридическое лицо может быть ликвидировано как по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, так и по решению суда. Причинами его ликвидации в первом случае могут быть: а) истечение срока, на который было создано юридическое лицо; б) достижение цели, ради которой оно создавалось, и в) признание судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носили неустранимый характер. Основаниями для ликвидации юридического лица в судебном порядке могут служить: 1) осуществление им деятельности без надлежащего разрешения (лицензии); 2) осуществление деятельности, запрещенной законом; 3) осуществление деятельности, сопровождающейся «неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов»; 4) «систематическое осуществление общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям»; 5) иные случаи, предусмотренные ГК РФ (п.2 ст. 61). Юридическое лицо, которое является коммерческой организацией ликвидируется также вследствие признания его несостоятельным (банкротом) (ст. 65 ГК РФ). Ликвидация юридического лица влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации в зависимости от цели их деятельности. Коммерческие юридические лица (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия) преследуют в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Некоммерческие организации (потребительские кооперативы, общественные и религиозные объединения, благотворительные и иные фонды) не имеют целью своей деятельности извлечение прибыли и распределения ее между участниками данной организации. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь в той мере, в какой это служит достижению целей, ради которых они созданы, и в какой мере это соответствует данным целям. Наряду с коммерческими и некоммерческими организациями гражданское законодательство допускает «создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов» (ст.50 ГК РФ).

Объем гражданской правоспособности юридических лиц различен. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут совершать любые гражданско-правовые сделки, иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом (п.1. ст.49 ГК РФ). Следовательно, они наделены общей правоспособностью. Однако отдельными видами деятельности юридические лица могут заниматься только на основании специального разрешения – лицензии. Наоборот, некоммерческие юридические лица могут иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести только те обязанности, которые связаны с этой деятельностью. Таким образом, правоспособность некоммерческих организаций является специальной. Сделки, совершенные юридическим лицом с нарушением его специальной правоспособности, недействительны.

Юридические лица, так же как и физические лица – участники гражданско-правовых отношений, по своим обязательствам несут имущественную ответственность. Во всех случаях, когда имеет место несостоятельность (банкротство) юридического лица, вызванное учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательством.

Право собственности

Одним из важнейших юридических институтов гражданского права является право собственности. Понятие права собственности употребляется в объективном и субъективном значениях этого термина. Право собственности в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по владению, пользованию, распоряжению имуществом. В субъективном смысле право собственности представляет собой законодательно закрепленную за собственником возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах путем совершения в отношении этого имущества любых, не противоречащих гражданскому законодательству и не нарушающих права и законные интересы других лиц, действий, а также возможность устранения вмешательство любых третьих лиц в сферу его непосредственного хозяйственного господства.

Содержание права собственности составляют правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имущества. Правомочие владения представляет собой физическое и хозяйственное господство собственника над вещью. Правомочие пользования – это право извлекать из вещи полезные свойства в процессе ее личного или производительного потребления, получение от нее плодов, продуктов, доходов. Извлечение полезных свойств вещи происходит по-разному для непотребляемых и потребляемых вещей. Потребляемые вещи утрачивают свой первоначальный вид уже при однократном использовании (продукты питания, топливо и т.п.) В процессе однократного использования непотребляемые вещи не теряют своей первоначальной формы. Правомочие пользования непотребляемой вещью может осуществлять и несобственник (например, арендатор, получивший вещь в пользование от собственника на определенный срок). Правомочия распоряжения – это право определять юридическую судьбу вещи. Это правомочие реализуется путем передачи права собственности на вещь (собственник вправе продать, подарить, произвести обмен этой вещи) или без перехода права собственности передать другому субъекту вещь во владение, пользование.

Приобретение права собственности возможно по разным основаниям. Под основаниями (способами) приобретения права собственности понимаются юридические факты, с которыми закон связывает возникновение права собственности на конкретное имущество у конкретных физических или юридических лиц. Все основания возникновения (приобретения) права собственности подразделяются на первоначальные и производные. Первоначальными принято считать такие основания приобретения права собственности, которые не зависят от прав предшествующего собственника. К числу первоначальных способов относятся: а) изготовление (создание) лицом для себя новой вещи (движимого или недвижимого имущества), получение плодов, продукции, доходов; б) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей – сбор ягод, лов рыбы, при условии, что оно осуществляется в соответствии с законом, разрешением собственника или местным обычаем; в) приобретение права собственности на бесхозяйные вещи (находки, безнадзорных животных, клады и т.п.).

Производными являются те основания, при которых право собственности возникает в полном соответствии с волей как нового, так и предшествующего собственника. К производным основаниям относятся: 1) договоры купли-продажи, мены, дарения, иные сделки об отчуждении имущества; 2) переход имущества по наследству или его переход при реорганизации юридического лица в порядке правопреемства; 3) приватизация, в силу которой имущество из государственной или муниципальной собственности переходит в собственность других физических или юридических лиц.

Исходя из широты, устойчивости и огромной практической значимости института права собственности, в системе гражданского права традиционно уделяется особое внимание не только основаниям (способам) приобретения права собственности, но и основаниям его прекращения. Основаниями прекращения права собственности являются юридические факты, с которыми закон связывает утрату права собственности. Основания прекращения права собственности можно разделить на те, которые происходят по воле собственника, и на те, которые имеют место помимо его воли. Основаниями прекращения права собственности в добровольном порядке являются: а) сделки по отчуждению имущества или расходованию денежных средств (купля-продажа, мена, дарение и др.); б) отказ собственника от права собственности (выброс имущества); в) уничтожение собственником ненужных ему вещей. К основаниям прекращения права собственности в принудительном порядке относятся: 1) обращение взыскания на имущество собственника по его долгам; 2) отчуждение имущества у собственника, которые в силу закона не может ему принадлежать; 3) отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка; 4) гибель имущества вследствие стихийного бедствия или в результате неправомерного поведения субъектов, уничтожающих чужое имущество; 5) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей или домашних животных в случае ненадлежащего обращения с ними; 6) реквизиция – изъятие имущества в силу обстоятельств, носящих чрезвычайный характер; 7) конфискация имущества как санкция за совершенное правонарушение; 8) национализация, осуществляемая на основании специального федерального закона и с возмещением собственнику стоимости имущества и всех причиненных убытков; 9) отчуждение имущества в случаях, специально предусмотренных ГК РФ (п.4. ст. 252; п.2. ст. 272; ст.282; ст.285; ст.293).

Согласно п.1. ст. 212 ГК РФ в Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

По своим субъектам частная собственность подразделяется на частную собственность граждан и юридических лиц. В собственности граждан может находится любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может им принадлежать. В частности, граждане могут быть собственниками различных видов недвижимости (предприятий, имущественных комплексов, жилых домов, квартир, земельных участков), а также движимого имущества и отдельных обязательственных прав. Лишь имущество, изъятое из оборота, составляющее объект исключительной собственности государства, не может быть собственностью граждан.

Юридические лица являются собственником своего имущества, включая имущество, переданное им в виде вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами). Исключением признается лишь имущество унитарных государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником. В круг объектов права собственности юридических лиц может входить как недвижимость (здания, сооружения и т.д.), так и неизъятое из оборота движимое имущество. В отношении права собственности общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов закрепляется положение о том, что они являются собственниками приобретенного ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами.

Количество и стоимость имущества, которое находится или может находиться в собственности граждан и юридических лиц, не подлежат ограничению, за исключением случаев, когда такие ограничения устанавливаются законом в целях защиты основ конституционного строя РФ, обеспечения обороны стран и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц (п.2. с.213 ГК РФ).

Государственная собственность в РФ подразделяется на федеральную собственность и собственность субъектов Федерации (республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, автономных округов). Объектами государственной собственности могут быть недвижимость (земельные участки, предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения), движимое имущество, предметы потребительского характера, ценные бумаги, вклады в кредитных учреждениях, иностранная валюта и валютные ценности, памятники истории и культуры. Имущество, составляющее государственную собственность, подлежит регистрации по каждому объекту в реестре собственности, который ведет Комитет по управлению государственным имуществом.

Муниципальной собственностью признается имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. Права собственника от имени муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. В состав муниципальной собственности входят средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки, муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения и другое имущество.

Как правило, собственником имущества выступает одно лицо (гражданин, юридическое лицо, государственное или муниципальное образование). Но возможны случаи, когда одно и тоже имущество принадлежит на праве собственности нескольким лицам, т.е. является общей собственностью. Общая собственность может возникнуть в силу совместного труда нескольких лиц, состояния в браке, членстве в крестьянском (фермерском хозяйстве) и т.д. Различают два вида общей собственности – общая долевая и общая совместная собственность.

Общая долевая собственность принадлежит по долям нескольким лицам сообща. Если трое граждан внесли равные суммы денег на приобретение автомобиля, то доля каждого из них в праве собственности на автомашину равна одной трети. В отношении общей долевой собственности правомочия владения, пользования, распоряжения общим объектом осуществляются по соглашению всех ее участников. Это означает равенство голосов всех сособственников независимо от размера доли каждого из них. В случае разногласия спор решается судом. Плоды, продукция и доходы от пользования общим долевым имуществом распределяются между сособственниками соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Налоги, иные платежи и издержки по содержанию общего имущества также распределяются между сособственниками соразмерно доле каждого из них. При продаже доли в общей собственности постороннему лицу остальные сособственники имеют право преимущественной покупки продаваемой доли. Это означает, что продать свою долю постороннему лицу сособственник вправе лишь в случае, когда остальные участники общей собственности, будучи извещенными о его намерениях, отказались от покупки или не приобрели ее в течение установленного срока. Долевая общая собственность может быть разделена ее участниками по соглашению между ними.

Участники общей совместной собственности обладают равными правами на общее имущество в целом. Доли могут быть определены лишь при разделе или выделе общего имущества. Сделки по распоряжению имуществом, находящимся в совместной собственности, вправе совершать каждый из сособственников, но при этом предполагается наличие согласия всех ее участников. Возникновение общей совместной собственности допускается лишь в случаях, предусмотренных законом. Так, имущество, нажитое супругами во время брака, признается их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Другим примером допущения законом общей совместной собственности может служить имущество крестьянского (фермерского) хозяйства, которое принадлежит его членам, если законом или договором между ними не установлено иное. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства общее имущество подлежит разделу по общим правилам раздела общей собственности. Земельный участок и средства производства при выходе одного из членов разделу не принадлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество.

Право собственности, равно как и любое иное, право имеет смысл для конкретного лица – субъекта тех или иных правовых отношений, лишь в том случае, если оно не только провозглашается, но и всесторонне защищается и реализуется. Под гражданско-правовой защитой отношений собственности понимается система мер, которые применяются в связи с совершенными против этих отношений гражданскими правонарушениями. К таким мерам относятся вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты.

Вещно-правовая защита складывается из двух исков: виндикационного и негаторного (оба термина пришли к нам из Римского права). Виндикационный иск есть требование собственника о принудительном истребовании имущества из чужого незаконного владения. Негаторный иск представляет собой требование об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения. Этот иск направлен на защиту правомочий пользования (например, иск о переносе забора, затеняющего окна дачи собственника, и др.) и распоряжения имуществом (иск об освобождении имущества от ареста, запрещающего отчуждать имущество). Иногда иск об устранении препятствий в пользовании или распоряжении имуществом сопровождается требованием о возмещении причиненного этими препятствиями ущерба.

Для осуществления обязательственно-правовой защиты собственности требуется, чтобы собственник определенного имущества находился с правонарушителем не только в вещном, но и в обязательственном правоотношении, возникшем из договора аренды, безвозмездного временного пользования имуществом, хранения, залога, причинения вреда и т.д. В этих случаях обязательственно-правовая защита состоит в том, что при защите нарушенных обязательственных прав тем самым защищается и право собственности истца. Так, иск поклажедателя к хранителю о возврате переданной на хранение вещи будет представлять собой обязательственно-правовое требование, так как оно вытекает прежде всего из факта нарушения ответчиком лежащей на нем договорной обязанности. Но оно защищает и право собственности на переданную по договору вещь.

Общее учение об обязательствах

Одну из наиболее крупных и значительных подотраслей гражданского права составляет обязательственное право, регулирующее обязательственные правоотношения (обязательства). Нормы обязательственного права охватывают весьма широкий круг общественных отношений, связанных с оказанием разного рода услуг, с различными видами страхования, перевозкой пассажиров, грузов и багажа, приобретением в собственность недвижимости, транспортных средств и различных товаров, использованием литературных произведений, а также произведений науки и искусства, сдачей имущества в аренду и субаренду и многие другие.

Обязательство представляет собой гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательственные правоотношения, как и любые иные правовые отношения, возникают, изменяются и прекращают свое существование не иначе как на основе и в связи с определенными обстоятельствами – юридическими фактами. Применительно к процессу возникновения обязательств их называют основаниями возникновения обязательств. В качестве оснований возникновения обязательственных правоотношений могут выступать:

1) договор, т.е. соглашение двух или более лиц, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;

2) односторонняя сделка, представляющая собой такое волеизъявление одного лица, которое порождает права и обязанности у других лиц (завещание, принятие или отказ от наследства и др.);

3) конкурс, понимаемый как публичное обещание вознаграждения за лучшее исполнение какой-либо работы;

4) административные и административно-плановые акты, порождающие в силу закона гражданско-правовые последствия (например, акт органов государственного управления о передаче зданий или сооружений в ведение другого юридического лица, ордер на заселение жилой площади и др.);

5) создание изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, произведений науки, литературы, искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности;

6) причинение вреда личности или имуществу другого лица;

7) неосновательное приобретение или сбережение имущества за счет другого лица (неосновательное обогащение);

8) иные действия граждан и юридических лиц, например, лицо, без соответствующих полномочий предотвратившее угрозу ущерба имуществу других лиц, при определенных условиях имеет право требовать вознесения понесенных им убытков;

9) события, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий (наступление страхового случая – наводнения, землетрясения и др.)

Исполнение обязательств состоит в совершении должником в пользу кредитора определенных, обусловленных законом или договором, активных действий или в воздержании его от совершения определенных действия. Согласно ГК РФ (ст. 309) все обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Среди требований, принципов и условий исполнения обязательств выделяются следующие:

а) принципы надлежащего и реального исполнения обязательств, суть которых заключается в том, чтобы должником в интересах кредитора были совершены именно те действия, которые предусмотрены в законе или договоре, и чтобы они не подменялись денежной компенсацией в виде уплаты неустойки или возмещения убытков. В п.1 ст.396 ГК РФ в связи с этим четко формулируется правило, согласно которому уплата неустойки и возмещения убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором;

б) требование недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения условий договора, за исключением случаев, предусмотренных законом;

в) требование исполнения обязательства только надлежащему лицу. В связи с этим ГК РФ устанавливает (ст. 312), что если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, то «должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом и несет риск последствий непредъявления такого требования;

г) требования, касающиеся соблюдения сроков исполнения обязательств. Согласно ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течении которого оно должно быть исполнено, оно подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. По общему правилу, взаимные обязательства по договору стороны должны исполнять одновременно. Когда обязательство не предусматривает срок его исполнении и не позволяет его определить, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в 7-дневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. Просрочка в исполнении или принятии исполнения обязательства рассматривается как его нарушение и влечет ответственность нарушителя;

д) требования, относящиеся к определению места исполнения обязательств. По общему правилу место исполнения обязательств определяется законом, иными правовыми актами, договором, обычаями делового оборота или же существом самого обязательства. Во всех других случаях законодательно устанавливается следующий порядок относительно определения места исполнения обязательств:

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение ли любое иное недвижимое имущество местом передачи его будет место нахождения имущества;

по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающее его перевозку, местом передачи его будет место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество местом передачи будет считаться место изготовления или хранения имущества при условии, что это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

по денежному обязательству местом передачи денежных средств будет считаться место жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо – место его нахождения в момент возникновения обязательства. В случае, если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил свое место жительства (место нахождения) и известил об этом должника, то местом исполнения финансового обязательства будет считаться новое место жительства или место нахождения кредитора;

по всем другим обязательствам местом их исполнения будет считаться место жительство (место нахождения) должника.

Способами обеспечения исполнения обязательств называются предусмотренные законом или договором меры имущественного характера, гарантирующие выполнение законных обязательств должника перед кредитором, а в случае невыполнения - получение кредитором определенной компенсации. Согласно ст. 329 ГК РФ к таким способам относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и ряд других способов, предусмотренных законом или договором.

Неустойка – это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. В зависимости от юридического основания неустойка может быть договорной или законной. Если требование об уплате неустойки основано на соглашении сторон, оно должно быть облечено в письменную форму. Неустойка может быть установлена в твердой сумме или в процентном отношении к стоимости предмета исполнения. В случае неисполнения обязательства в установленный срок применятся неустойка в форме пени.

Залог как способ обеспечения исполнения обязательства характеризуется тем, что кредитор-залогодержатель обладает правом в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит имущество (залогодателя), за изъятиями, которые установлены законом.

Удержание имущества должника заключается в том, что кредитор в случае невыполнения обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков вправе удерживать вещь до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Поручительство представляет собой договор, по которому поручитель обязуется перед кредитором должника отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Письменная форма является обязательной для договора, ее несоблюдение влечет недействительность договора. В соответствии с ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своего обязательства, обеспеченного поручительством, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если в законе или договоре поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Банковская гарантия характеризуется тем, что в силу ее как института банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон (должником) в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне (кредитору) в доказательство заключения договора и в обеспечении его исполнения. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны; если же за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Согласно гражданскому законодательству должник несет перед кредитором ответственность за нарушение обязательства. В зависимости от характера применяемых санкций различаются такие формы ответственности как возмещение убытков должником кредитору, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением; уплата неустойки в виде штрафа или пени и др. Под убытком понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Ответственность за нарушение обязательств, по общему правилу, наступает при наличии вины в форме умысла или неосторожности. Лицо признается невиновным, если оно при необходимой степени заботливости и осмотрительности приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Обязательство прекращается по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, правовыми актами или договором. В гражданском законодательстве закрепляются следующие способы прекращения обязательств:

1) прекращение обязательства его надлежащим исполнением. Исполнение обязательства есть одна из разновидностей сделок, поэтому здесь должны соблюдаться все общие правила о форме сделок и специальные правила об оформлении исполнения обязательства, в частности, правило о том, что кредитор, принимая исполнение, должен вернуть должнику долговой документ или выдать расписку о получении исполнения;

2) прекращение обязательства невозможностью его исполнения, под которой понимается неосуществимость реального исполнения, за которое ни одна из сторон не отвечает. Причины, вызывающими невозможность исполнения, могут быть хозяйственно-технического (гибель индивидуально-определенной вещи т.п.), юридического (наступление пресекательных сроков и др.) или стихийного характера (наступление тех или иных природных катастроф и др.);

3) прекращение обязательства зачетом имеет место тогда, когда сталкиваются два встречных однородных требования и одно из них, меньшее по сумме, погашается в части, равной меньшему требованию;

4) прекращение обязательства прощением долга, заключающее в освобождении кредитором должника от лежащих на нем обязательств при условии, что это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (например, прощение долга в связи с предстоящим признанием кредитора банкротом и др.);

5) прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Такое совпадение происходит в результате наследования: если между наследодателем и наследником существовали отношения кредитора и должника, обязательство прекращается в момент открытия наследства. Другим случаем совпадения сторон в одном лице будет слияние двух юридических лиц или присоединения одного из них к другому, если эти лица были связаны между собой обязательствами.

Помимо рассмотренных способов прекращения обязательств можно назвать следующие: прекращение обязательств по соглашению сторон путем предоставления взамен его исполнения отступного в виде уплаты денег, передачи имущества и т.п.; прекращение обязательств новацией, т.е. заменой первоначального обязательства, существовавшего между сторонами, другим обязательством между ними, предусматривающим иной предмет или способ исполнения обязательства; прекращение обязательства на основании акта государственного органа, в соответствии с которым, например, накладывается арест на имущество должника, запрещается вывоз имущества должника за пределы определенной территории и т.п.; прекращение обязательства ликвидацией юридического лица – должника или кредитора, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо; прекращение обязательств смертью гражданина.

Наследственное право.

Под наследованием понимается переход имущества и некоторых неимущественных прав умершего к его наследникам в установленном законом порядке. Имущество, переходящее в порядке наследования, называется наследством (наследственной массой). При этом права умершего, переходящие по наследству, составляют актив, а долги умершего – пассив наследства. Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследователя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества наследователя.

Среди основных понятий, характерных для наследования, немаловажное значение имеют понятия открытия наследства, время и место его открытия, принятие наследства.

Открытие наследства понимается как возникновение наследственных отношений, связанное с определенным юридическим фактом. Таким фактом является смерть наследователя или объявление гражданина умершим. Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5-ти лет. Если же он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагалось его гибель от определенного несчастного случая (стихийного бедствия, аварии и катастрофы на транспорте и т.п.), срок отсутствия сведений о месте пребывания такого гражданина сокращается до 6-ти месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим по истечении 2-х лет со дня военных действий.

Объявление умершим проводится в порядке особого производства в суде. После объявления умершим в книгу органов загса вносится запись о смерти, открывается наследство, брак такого лица считается прекращенным. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Гражданин, в отношении которого отменено решение об объявлении его умершим, может потребовать от любого лица возврата имущества, безвозмездно перешедшего к этому лицу после объявления гражданина умершим. При невозможности возврата имущества в натуре возмещается его стоимость.

Временем открытия наследства признается день смерти наследователя, а при объявлении его умершим – день вступления в силу судебного решения об объявлении умершим, если в решении не указан другой день. Со времени открытия наследства определяются состав наследственного имущества, круг возможных наследников, сроки принятия и отказа от наследства, предъявления претензий кредиторами.

Местом открытия наследства считается последнее место жительства наследователя, а если оно неизвестно – место нахождения имущества или его основной части. По месту открытия наследства принимаются меры охраны наследственного имущества, решается вопрос о применении права той или иной страны, выдается свидетельство о праве на наследство.

Принятием наследства называется выражение согласия на его принятие. Такого рода согласие может быть выражено в одной из двух следующих форм: 1) путем фактического вступления во владение наследственным имуществом (фактическое проживание в квартире, принадлежащей наследователю, пользование и управление его имуществом, уплата налогов по имуществу и т.д.); 2) подача нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства или выдача свидетельства о праве на наследство.

Для принятия наследства установлен 6-месячный срок со дня открытия наследства. Пропуск срока, установленного для принятия наследства, по общему правилу, влечет для наследника утрату права наследования. Но при наличии уважительных причин суд может продлить этот срок. Возможны случаи, когда наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев принять или отказаться от него. Права на принятие наследств такого наследника переходит к его наследникам. Переход по наследству права наследования называется наследственной трансмиссией.

С момента открытия наследства и до его принятия наследниками может пройти какое-то время. Чтобы предотвратить расхищение или сокрытие наследственного имущества, в этом случае принимаются меры его охраны. Они проводятся нотариальными конторами или местной администрацией по месту открытия наследства, а в отношении имущества, находящегося за границей – консульскими учреждениями. Меры охраны заключаются в производстве описи наследственного имущества и в последующей передаче его на хранение наследникам или иным гражданам.

Наследование имущества и некоторых личных неимущественных прав гражданина осуществляется двояким образом – по завещанию или по закону. Наследование по закону возможно тогда, когда круг наследников и порядок наследования не изменен завещанием. Наследовать по завещанию могут граждане, юридические лица, муниципальные образования, государство.

Завещание есть выраженная в предусмотренной законом форме воля завещателя по поводу перехода его имущества к другим лицам в случае его смерти. По своей юридической природе завещание является односторонней сделкой, к которой применимы общие правила о действительности сделок. Завещание должно быть совершено лично лишь дееспособным лицом в нотариально удостоверенной форме. К нотариальному завещанию приравниваются завещания, удостоверенные в установленном законом порядке соответствующими должностными лицами (ст. 1127 ГК РФ). Например, завещание граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверяются капитанами этих судов; завещания граждан находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверяются начальниками этих экспедиций. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

В законодательстве в принципе выражена свобода завещательного распоряжения гражданина в том смысле, что он вправе завещать свое имущество полностью или в соответствующей части гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству, муниципальным образованиям, юридическим лицам. Однако, предоставляя завещателю свободу распоряжения своим имуществом, закон устанавливает одно важное изъятие из этого правила. Согласно ст.1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследователя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Указанные лица называются необходимыми (обязательными) наследниками. При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Завещателю предоставлено право возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещение или его определенной частью.

От завещательного отказа надо отличать особый вид завещательного распоряжения – возложение. Завещатель может возложить на наследника исполнение действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Изменение завещания совершается в одной из следующих двух форм – путем составления нового завещания, в котором указывается, какие изменения вносятся в прежнее завещание. Если такого рода указаний нет, то завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное в части, в которой оно ему противоречит. Отмена завещания также может быть произведено двояко: 1) путем составления нового завещания, в котором указывается, что оно заменяет прежнее; 2) путем подачи в нотариальный орган заявления об отмене прежнего завещания без замены его новым. В последнем случае после смерти наследователя открывается наследование по закону.

Исполнение завещания, как правило, возлагается на указанных в завещании наследников. Но завещатель вправе поручить исполнение завещания особому лицу – исполнителю завещания. Назначение исполнителя завещания может быть произведено с согласия последнего и только в самом завещании. Вознаграждение за свой труд исполнитель завещания не получает, но он имеет право на возмещение понесенных им необходимых расходов за счет наследственного имущества. По исполнении завещания его исполнитель обязан представить наследникам по их требованию отчет о своих действиях.

При наследовании по закону определяется, во-первых, круг лиц, которые призываются к наследованию; во-вторых, очередность их призвания. Наследниками первой очереди по закону в равных долях являются дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются братья и сестры умершего, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Внуки и правнуки наследователя не составляют самостоятельной категории наследников по закону. Они являются наследниками лишь в том случае, когда ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Они наследуют только по праву представления, т.е. праву нисходящих наследников, и делят между собой ту долю, которая полагалась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследователем до его смерти не менее одного года независимо от их очереди и наследственной доли. Антиквариат, предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность, не относятся к обычной домашней обстановке и обиходу.

В случае смерти кого-либо из супругов сначала определяется размер доли пережившего супруга в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится на равные части среди наследников по закону соответствующей очереди. Создается, таким образом, общая долевая собственность. Принявший наследство наследник вправе требовать раздела имущества или выдела причитающейся ему наследственной доли. В большинстве случаев раздел или выдел имущества происходит по соглашению между всеми наследниками, принявшими наследство. При недостижении соглашения раздел или выдел производится в судебном порядке.

В случае раздела или выдела доли в судебном порядке имущество подлежит разделу в натуре, если это возможно без причинения несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению. В случае невозможности раздела имущества в натуре на указанных условиях наследник получает денежную компенсацию. Если же наследники оказываются не в состоянии выплатить денежную компенсацию, имущество подлежит продаже, а полученная от продажи денежная сумма распределяется между всеми сонаследниками пропорционально наследственной доле каждого из них.

Наследник по закону или по завещанию в течение 6-ти месяцев со дня открытия наследства вправе отказаться от наследства. Отказ от наследства может быть фактическим, когда в течение указанного срока наследник не совершает действий, из которых можно было бы заключить о его намерении принять наследство. Но наследник может выразить свое нежелание принять наследство и в юридической форме – путем подачи в нотариальную контору по месту открытия наследства заявления об отказе от наследства.

Отказ от наследства является односторонней сделкой. Отказавшийся от части наследства признается отказавшимся от всего наследства. Отказ от наследства бесповоротен: отказавшийся от наследства не вправе в дальнейшем его получить. Отказ от наследства может быть совершен лишь дееспособным наследником. За недееспособного наследника опекун заявить об отказе от наследства без согласия органов опеки и попечительства не может. В действующем законодательстве предусмотрены две формы отказа от наследства: 1) отказ от наследства без указания лица, в пользу которого он сделан. В этом случае доля отказавшегося от наследства распределяется между другими наследниками по закону или по завещанию в равных долях, как бы «прирастает» к их долям; 2) отказ от наследства с указанием другого лица из числа наследников по закону или завещанию, в пользу которого он сделан, в пользу государства или юридического лица. Отказ государства от наследства ни при каких обстоятельствах не допускается.

В заключении следует отметить, что гражданское право – одна из ведущих отраслей правовой системы. Оно является юридической базой формирования рыночной экономики, создает гарантии ее нормального функционирования, закрепляет личные и имущественные права граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, различные договоры, обеспечивает возмещение имущественного и морального вреда.

Гражданское право, также как трудовое и семейное, относится к сфере частного права. В ней действуют отдельные лица (субъекты гражданских правоотношений), которые защищают свои личные выгоды и интересы. Отношения между частными лицами складываются «по горизонтали», и каждый участник выражает свою автономную волю и следовательно само гражданское правоотношение может возникнуть лишь по доброй воли. Особенность субъектов гражданско-правовых отношений заключается в том, что в юридическом отношении они равны между собой, в имущественном и организационном плане полностью самостоятельны и независимы друг от друга. Государство в сфере частных отношений не властвует, а выступает как равный партнер. Способы защиты в гражданском правоотношении субъективных прав и меры ответственности носят в основном имущественный характер.