Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (10 ТЕМ).doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
21.03.2015
Размер:
807.94 Кб
Скачать

3. Порядок и способы создания юридического лица

Согласно Гражданскому законодательству учредителями могут быть собственники имущества, либо уполномоченные органы или лица, а в случаях специально предусмотренных заключительными актами, иные органы.

Юридическое лицо действует на основе Устава, или учредительных договоров и Устава, или только учредительного договора.

Учредительный договор заключается, а Устав утверждается его учредителями.

В учредительных документах должно быть наименование юридического лица, место нахождения, цели деятельности, состав и компетенции органов и другие сведения, предусмотренные законом о юридическом лице соответственного вида.

В учредительном договоре стороны-учредители обязуются создать юридическое лицо, определенный порядок совместной деятельности по ею созданию, в условиях передачи в свою собственность своего имущества и участии в его деятельности.

Документом определяется условие и порядок распределения между учредителями прибыли и убытков, управление деятельностью юридического лица, выхода учредителей из его состава, утверждается его Устав, если он необходим для юридического лица данного вида.

Юридическое лицо подлежит регистрации в органах юстиции (регистрационные палаты) в порядке установленных законодательных актов.

Нарушение, установленного законодательными актами, порядка образованного юридическим лицом или не соответствия его учредительного документа влекут отказ государственной регистрации юридического лица.

Отказ регистрации по мотивам нецелесообразности созданным юридическим лицам, не допускается.

Отказ государственной регистрации может быть обжалован в арбитражном суде.

Юридическое лицо считается созданным с момента его регистрации, данные государственной регистрации сообщаются в десятидневный срок в Министерство финансов для включения в единый государственный реесгр.

В законе есть 2 основных способа создания:

  1. Разрешительный способ - он касается юридического лица публичной формы собственности.

  2. Нормативно-явочный - когда достаточно решения самих участков и подача заявления.

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ЕЕ ВИДЫ

Реорганизация юридического лица - это изменение правового статуса юридического лица.

Существуют следующие виды реорганизации.

    1. Слияние - это объединение двух и более юридических лиц, при котором образуется новое юридическое лицо. Это юридическое лицо може! сохранить какую-то из организационных форм объединенных юридических лиц.

    2. Присоединение - это объединение двух и более юридических лиц в одно юридическое лицо, причем сохраняется одно из объединенных юридических лиц, сохранение юридического лица часто сохраняет и свою организационно-правовую форму.

И при слиянии и при присоединении нрава и обязанности юридических лиц переходят к объединенному юридическому лицу.

    1. Разделение - это разъединение юридических лиц на 2 и более юридических лиц, причем старое юридическое лицо не сохраняется, может быть сохранена организационно-правовая форма за одним или несколькими вновь созданными юридическими лицами.

    2. Выделение - это разделение юридического лица на 2 и более лиц, при этом с сохранением старого юридического лица в прежней организационно- правовой форме.

И при разделении и при выделении права и обязанности переходят к вновь созданным юридическим лицам, в объеме соответствующим наделенным их функциям.

    1. Преобразование - это придание юридическому лицу новой организационно-правовой формы (пример: было ОООН - стало акционерное общество) - оно может быть произведено по решению учредителей в любое время в соответствии с требованиями, предъявленными к организационно- правовой форме, которой придается юридическое лицо.

Вместе e тем могут предусматриваться случаи, когда юридическое лицо должно быть преобразовано в другую организационно-правовую форму (пример: превышение количества участников свыше 50 обязывает учредителей преобразовать ОООН в акционерное общество).

В некоторых случаях при решении вопроса о реорганизации юридического лица надо получить согласие уполномоченных гос.органов.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

11редприятие может быть ликвидировано по двум основаниям:

  1. По решению учредителей в любое время, но чтобы соблюдались условия закона.

  2. По решению суда:

а) при признании предприятия банкротом, в тех случаях, когда были приняты меры для его оздоровления и без принятия таких мер;

б) если принято решение о запрете деятельности юридического лица и за невыполнение условий, которые заложены в учредительных документах;

в) если решением суда были признаны недействительными учредительные акты о созданном юридическом лице;

г) по другим основаниям, предусмотренными законами, которые могу т касаться отдельных юридических лиц.

После принятия решения о ликвидации предприятия создается ликвидационная комиссия, которая извещает всех кредиторов и должников и других заинтересованных лиц о ликвидации предприятия и о приеме всех претензий и требований к юридическому лицу.

Комиссия производит расчеты с государственными органами (уплата налогов, платежи) с физическими лицами.

После всех выплат остается имущество, которое делится между участниками, согласно внесенного ими вклада, доля каждого из участников называется - ликвидационная квота.

Решение о ликвидации вносится в единый государственный реестр. С этого момента юридическое лицо - ликвидировано.

Вместе с тем могут предусматриваться случаи, когда юридическое лицо должно быть преобразовано в другую организационно-правовую форму (пример: превышение количества участников свыше 50 обязывает учредителей преобразовать ОООН в акционерное общество).

В некоторых случаях при решении вопроса о реорганизации юридического лица надо получить согласие уполномоченных гос.органов.

Согласно п.1 ст. 55 ГК РФ представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенного вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Понятие представительства включает четыре признака:

  • во первых, это подразделение юридического лица;

  • во вторых, обособленное;

  • в третьих расположенное вне места нахождения юридического лица;

  • в четвертых представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

Если в ст. 24 Основ Гражданского законодательства - указывается, что представительство создается для совершения от имени юридического лица сделок и иных правовых действий, то в ГК РФ п.1 ст. 55 определение представительства ограничивается лишь определением, что представительство представляет интересы юридического лица. Это не означает, что в новом законодательстве суживается прав, положение представительств, т.к. представление интересов включает в себя и совершение от имени представляемого правовых действий.

Согласно п.2 ст.55 ГК. РФ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенного вне места его нахождения и осуществляющий все его функции или их часть, в том числе и функции предпринимательства.

Филиал отличается от представительства, тем, что выполняет вне места расположения юридического лица не одну, а все его функции или их часть, в том числе и функции представительства. Филиалы некоммерческих, а также унитарных предприятий и некоторых других организаций, на которых распространяется принцип спец. правоспособности юридических лиц, могут выполнять только те функции, которые соответствует целям деятельности, предусмотренных в уч. документах юридического лица. Филиалы коммерческих организаций, на которых не распространяется принцип спец. правоспособности, могут заниматься любой не запрещенной законной деятельностью, если иное не вытекает из учредительных документов юридического лица, или его филиала. В правовом режиме филиалов и представительств много общего:

  • и филиал, и представительство должны действовать на основе положения, утверждаемого юридическим лицом. В связи с этим и филиалы, и представительство, подобно самому юридическому лицу приобретают и утрачивают свой статус с момента внесения соответствующих изменений в гос. реестр юрид. лиц.

  • руководители филиала и представительства назначаются на должность юрид. лицом.

  • представительство и филиалы должны быть указаны в учредительных документах юрид. лица.

- так как ни филиал, ни представительство самостоятельными субъектами прав не являются, представителями юрид. лица, с точки зрения ГК признаются не посредственно руководители филиала и представительства и именно они должны иметь доверенность юридич. лица, а не филиал и предпринимательство.

На основании п.З ст.55 ГК РФ представительство и филиалы не являются юридич. лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их юрид. лицом и действую на основании утвержденных им положений.

В связи с этим при возникновении споров по обязательствам юрид. лиц претензии и новые требования не могут предъявляться от имени филиалов и представительств и к филиалам и представительствам (гост. Пленума ВАС. РФ ст. 212. 1993г. №34).

Представительство и филиал наделяются имуществом юрид. лицом их создавшим.

Это имущество по-прежнему считается собственностью юрид. лица, хотя представительство и филиал и обладают опр. обособленностью на выделение им имущества. В связи с этим возникновение долгов с юридич. лица распространяется и на имущество филиалов и представительств, даже если возникновение долга не связано с деятельностью их подразделений юридич. лица. И в свою очередь - в случае возникновения долга сверенного с деятельностью филиалом и представительств взыскание обращается не только на их имущества, а и на имущество других подразделений юридич. лица, т.е. на все имущество юридич. лица.

Как правило, имущество филиала и представительства заноситься на

баланс, который представляет который представляет собой часть

самостоятельного баланса юрид. лица.

Представительство создается для предоставления и защиты интересов юрид. лица, т.е. с целью постоянного совершения для него опр. действий.

Филиал занимается той же деятельностью, что и создавшие его юридич. лицо, однако одновременно осуществляет и функции пред-ва. В этой роли может выступать (Н-р: ему расположенный их или иное производство и другие). Филиалами иногда могут выступать и вполне самостоятельные в экономич. и структур, смысле ор-ии - однако полный контроль за их деятельностью осуществляется юрид. лицом.

VII. Общ. Положения о товариществах и обществах.

На основании ст. 66/ГК хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.

Хоз. товарищество и общества обычно и наиболее распространенное в нормальном / имущественном обороте форма коллективной предпринимательской деятельности. В ГК РФ установлен целый перечень

VII. Общие положения о товариществах и обществах.

На основании статьи 66 ГК хозяйственными товариществами и обществами призываются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.

Хозяйственные товарищества и общества - обычная и наиболее распространенная в нормальном имущественном обороте форма коллективной предпринимательской деятельности. В ГК РФ установлен целый перечень хозяйственных товариществ и обществ. В европейских странах, где существует дуалистическая система права, такие юридические лица носят название «Компании», а в странах с общей системой права - «Корпорации».

Впервые товарищества и общества упоминаются и нашли свое нормативное закрепление в основах гражданского законодательства в 1991 году, а затем в российском законе о предприятиях и предпринимательской деятельности.

Но наиболее полное и окончательное закрепление товарищества и общества получили в новом ГК РФ, который явился и причиной утраты юридической силы прежних нормативных актов о хозяйственных товариществах и обществах. И товарищества, и общества являются коммерческими организациями, основная задача которых получение прибыли и распределение ее между участниками. Они могут осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом на основании абзаца 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ. Несмотря на то, что уставный капитал разделяется на доли участников, это не означает, что в данном случае присутствует долевая собственность участников, т. к. единственными собственниками своего имущества являются лишь общества и товарищества на основании п.З ст. 213 ГК РФ.

Весь капитал товарищества или общества представляет собой условную величину, складывающуюся из стоимости вкладов участников. В связи с этим доля в таком капитале является условной, которая в свою очередь определяет объем требований участника к обществу или товариществу. Учредители (участники) после передачи имущества в виде вкладов в товарищества и общества утрачивают право собственности на это имущество и приобретают обязательственные права требования на часть дохода (дивиденды) и на ликвидационную квоту (часть имущества после ликвидации юридического лица и уплаты всех долгов и платежей). Кроме того, они имеют право на участие в управлении делами общества.

Эти юридические лица создаются на основе соглашения учредителей на добровольной основе. Учредители также определяют структуру этих юридических лиц, формируют органы, а также осуществляют контроль за их деятельностью.

Кроме того, что и товарищества, и общества имеют много общего, они также имеют и различия. Основные отличия: товарищества - это объединение лиц, а общества - это объединение капиталов. Это объясняется тем, что сущностью товарищества является не только сосредоточение вкладов, но и главным образом предполагается непосредственное личное участие в делах товарищества. Помимо этого, при участии в предпринимательской деятельности ее участник должен иметь статус либо коммерческой организации, либо индивидуального предпринимателя.

Общества, предполагающие в первую очередь объединение капиталов, не предполагают обязательного личного участия учредителей в делах общества, хотя и не запрещают. В связи с этим участники обществ, в отличие от участников товариществ, имеют право на одновременное участие в нескольких обществах. Закон также допускает, исходя из характера обществ, участие в них любых лиц, а не только предпринимателей. Различие между товариществами и обществами прослеживается и в части ответственности участников по долгам юридических лиц. Так, участники товариществ (полные товарищи) несут ответственность своим имуществом в полном объеме (т. е. в этом случае имеет место неограниченная ответственность), за исключением вкладчиков

коммандитного товарищества (товарищества на вере). Вкладчики несут только риск убытков по своим вкладам.

Участники обществ не отвечают по долгам обществ, а только несут ответственность в части риска убытков, т. е. утраты внесенных вкладов.

Гражданское законодательство РФ устанавливает 2 вида товариществ: полные товарищества, коммандитные товарищества (товарищества на вере). В п. 3 ст. 66 ГК РФ устанавливаются виды хозяйственных обществ: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью. Этот перечень является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит. Однако законом допускается создание смешанных форм на основе участия других юридических лиц, в результате которых создаются, например, дочерние и зависимые общества. Эти общества могут быть либо акционерными, либо с ограниченной ответственностью, либо с дополнительной ответственностью.

Участниками товариществ и обществ могут быть как физические, так и юридические лица в различных сочетаниях. Общества, в отличие от товариществ, могут создаваться и одним участником. Гражданским законодательством предусмотрены некоторые ограничения на состав участников обществ и вкладчиков в товариществах на вере. Так, п. 4 ст. 66 ГК РФ указывает на то, что государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиков в товарищества на вере, если иное не установлено законом.

Финансируемые собственниками учреждения как некоммерческие организации не вправе участвовать в товариществах, а участие в обществах для них возможно лишь с прямого разрешения собственника. Это связано с узкими правами этих организаций (см. статьи 296-298 ГК РФ).

Не могут быть участниками товариществ физические лица - индивидуальные предприниматели, объявленные банкротами, т. к. после объявления их банкротами утрачивает силу их государственная регистрация в этом качестве (см. п. 7 ст. 25 ГК РФ). Если лицо является единственным участников общества, то законом запрещено быть единственным участником другого общества.

На участников товариществ и обществ, помимо других обязанностей, возлагаются обязанности: внести имущественный взнос (вклад), неразглашение конфиденциальной информации о деятельности товарищества или общества. Учредительными документами могут предусматриваться и другие обязанности, например, внесение дополнительных имущественных взносов.

П. 66 ст. 66 предусматривает, какое именно имущество может стать вкладом в капитал общества или товарищества. Это могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги; другие имущественные права, например, право требования. Могут быть и неимущественные права, однако это могут быть лишь охраноспособные объекты неимущественного характера, которые должны иметь денежную оценку. Сюда могут относиться результаты интеллектуальной деятельности - объекты авторского и патентного права и др. Эти объекты чаще всего имеют нематериальную природу, а их создатели получают на них не вещные, а исключительные права. Иногда пользование этими правами должно сопровождаться специальными лицензионными договорами о праве пользования.

Все виды вкладов должны быть оценены в денежном выражении. Эта оценка обычно определяется самими участниками по соглашению между собственниками, однако закон допускает независимую оценку (внешний визит), а иногда закон может устанавливать и необходимость такой оценки для защиты прав кредиторов и других лиц. Товарищества и общества могут быть преобразованы из одного вида в другой при наличии выполнения условий в каждом конкретном случае.

Объекты гражданских правоотношений.

  1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.

  2. Вещи как объекты гражданского правоотношения. Классификация вещей.

  3. Качественная характеристика вещи.

  4. Деньги как объекты гражданских правоотношений.

  5. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.

  6. Имущество как объект гражданских правоотношений.

  7. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.

  8. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений.

  9. Информация как объект гражданских правоотношений.

  10. Понятие, признаки и виды неимущественных прав как объектов гражданских правоотношений.

11 Защита чести, достоинства и деловой репутации и иных личных

неимущественных прав.

12. Компенсация морального вреда.

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений

Объектом гражданских правоотношений являются материальные и нематериальные блага, но поводу которых субъекты вступают в правоотношения между собой. Объектами гражданских прав являются вещи, включая деньги, ценные бумаги, иное имущество; в т.ч. имущественные права, работа и услуги, информация; результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.

Таким образом, все объекты подразделяются на материальные и нематериальные блага. Материальные блага - это блага способные удовлетворить потребность людей (пища, одежда), наиболее существенными являются вещи, результаты работы, услуги, имущественные права.

Материальные блага - это объекты материального мира, полезные свойства которых осознаны и освоены людьми. Нематериальные блага - это честь, достоинство, имя и т.д.

Нематериальные блага - это блага, не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителя.

Наиболее распространенным объектом гражданских прав является вещь. Вещи - предметы природы (земля и ее недра, дикие звери и т.д.) или результаты труда (дома, машины и т.п.), по поводу которых возникают гражданские правоотношения.

Порядок пользования, способы и пределы распоряжения, и иные правомерные действия людей в отношении вещи, определяемые правовыми нормами, - все это в совокупности называется правовым режимом вещи.

Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом, если в соответствии с законом они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

Вещи как объекты. Классификация вещей.

Вещи это предметы материального мира находящейся в твёрдом, жидком, газообразном или ином физическим состоянии. С этой точки зрения электрическая энергия рассматривается ГК в качестве вещей (ст. 538 - 548 ГК РФ). Главным названием вещей является удовлетворение потребностей субъектов гражданского права. В зависимости от вида гражданское законодательство определяет правовой режим развитие вещей т.о. допускаются способы при обеспечении прав на них, объём и соединение этих прав, а так же обязательных прав и их обязанностей и т.д.

Понятие вещей в ГП отлично от обиходного понятия вещей. Так вещи в ГП могут признаваться жидкие, сыпучие, газообразные вещества, если они отделены от общей массы например: мешок сахара, канистра бензина. ГП признаются вещами дома, крупные морские суда, мелкие предметы обихода - ручка. Другими словами ГП распространяет понятие вещи на большой круг объектов мира. Вместе с тем все вещи в ГП подлежат классификации в зависимости от определённых критериев.

В зависимости от назначения вещи:

а). Средства производства

б). Предметы потребления

Далее основано на экономических признаках, учитывая которые закон устанавливает различные правовые режимы. В настоящие время средства производства, в частную опеку. Предметы потребления создаются для физических лиц и в основном им принадлежат.

  1. В зависимости от индивидуальности вещи; подразделяются

а). Вещи определяемые родовыми признаками

б). Вещи определяемые индивидуально определёнными признаками. Данное основано на признаке индивидуальности соответствующего объекта имущественного права. Каждая вещь не зависит от количественных и качественных состояний, всегда индивидуально и особенно. Но в практике не всегда необходима такая степень индивидуальности, при которой были зафиксированы все индивидуальные - веши.

Родовые признаки.

Это такие признаки которые указывают на родовую принадлежность качественное состояние и количественное меру вещи (сыпучие свойства, жидкие и другие), которые в экономических отношениях допускают индивидуальным путём указания на количество и определенные родовые признаки.

Индивидуально определенные.

Это вещи индивидуализация которых в гражданском обороте осуществляется путём выделение из рода их подобных на качественное состояние и количественную меру. Индивидуальные вещи это не только вещи единственные в своём роде, но и все иные вещи, выделяемые из массы им подобным, и которые физически ограничены от предметов того же рода. Вещи определено родовыми признаками после её выделения по индивидуальном признаком. Индивидуальная и переходит в группу индивидуально определённых.

3. В зависимости от деление вещей. Вещи бывают:

а). Делимые

б). Не делимые

Делимые - это вещи которые после их разделения на физические части не утрачивают своего назначения, (газ воду разлить в бутылки). Не делимые - это вещи которые при разделении на части либо полностью либо частично утрачивается свойства этих вещей (деление мебели на дрова частично в авто что бы забрать)

  1. В зависимости от потребляемости

а). Потребляемые

б). Не потребляемые

Потребляемые вещи после разового применения теряет свои свойства (энергоресурсы, уголь)

Не потребляемые вещи, которые поле их много применения сохраняют свои качества (стол, стул и т.д.).

  1. В зависимости от главенства вещи:

а). Главная вещь

б) Вторая принадлежность

Главная вещь это такая вещь которая может состоять из одной, двух или более вещей, которая служит для конкретного назначения.

Принадлежность это вещь которая используется для сохранения главной вещи, для устранения дефектов регулировки. Иногда принадлежность может сама выступать в гражданских правоотношениях не зависимо от главной вещи, то есть её юридическая судьба может определяться самостоятельно. Это бывает лишь в том случае, если принадлежность выступает как вещь в еденачальном роде.

  1. В зависимости от происхождения

а). Плоды

б). Доходы

Плоды это новые вещи которые возникают в результате граничного развития других плодоносящих вещей. К ним относятся урожай деревьев, кустарников и т.д. В соответствии с законодательством всё принадлежит собственнику вещи, если что не установлено законом.

Доходы это те поступления в виде денег или иных благ которые получает лицо, в силу того что эта вещь передана другому лицу (например: доходы арендодателя сдавшего свою вещь в аренду).

  1. В зависимости от связи физической вещи между собой.

Простая состоит из одной вещи. Сложная из нескольких вещей (пара лыж). Сложная вещь характеризуется следующими признаками:

    1. Она состоит из разнородных вещей, поэтому в качестве сложной не может рассматриваться совокупность однородных вещей.

    2. Состоящей частью из которых состоит сложная вещь физически связана между собой (телевизор состоящий из разнородных деталей) это не сложная вещь.

    3. Совокупность вещей образует единое целое, которое исполняется по общему назначению.

    4. Каждая из частей может использоваться самостоятельно потому же назначению, что и вместе с ним и при этом не выполняют применительно к ним и не выполняет роль принадлежности.

3. Качественная характеристика вещи.

Практика имущественных отношений показывает, что количественная характеристика вещи как объекта гражданского права осуществляется путем использования существующих метрологических единиц (длины, веса, объема и т.д.)

Существует 3 метода фиксации качества:

  1. Договорный - это метод, при котором стороны сами своим соглашением устанавливают какими свойствами, составом, прочностью или иными параметрами должна обладать соответствующая вещь.

  2. Стандартный - существующий качественный показатель, который заранее содержится в технических условиях, других аналогичных документах, в соответствии с которыми должны изготовляться, поставляться продукция.

Стандарт - это утвержденный компетентными государственными органами технический документ, содержащий в себе технические нормативы ( требования), которые предъявляются к определенному виду вещи.

  1. Комбинированный - сочетание договорного и стандартного метода, где при их использовании одна часть условий определяется по стандартному методу, а другая - по соглашению сторон. Т.к. соответствующие условия не зафиксированы в стандарте или по договорному методу часть этих условий по изготовлению продукции более высокого качества по сравнению с теми показателями, которые закреплены в технических нормах. Например - изготовление каких-то швейных изделий; в случае, если покупатель рассчитывает на получение продукции более высокого качества, чем предусмотренное ГОСТОМ; невыполнение требований, содержащихся в соглашении, даже если продукция соответствует стандарту, считается нарушением условий по качеству.

В случае применения договорного метода при наличии стандартных технических норм законом предусмотрены условия, что нормы, устанавливаемые договором должны быть более жесткими, чем установленные стандартом, другими словами, сторонам разрешается только улучшать качество продукции по сравнению со стандартом, но не ухудшать. В этих случаях могут применяться образцы.

4. Деньги как объекты гражданских правоотношений.

Рубль является законным платежным средством обязательным к приему на всей территории РФ. На территории ПМР - приднестровский рубль. Деньги выступают в качестве особого объекта гражданского права. Они могут быть предметом некоторых гражданско-правовых сделок: договоров займа, договоров дарения, кредитных договоров. Чаще всего деньги являются законным средством платежа в возмездных договорах. Деньги представляют собой движимое имущество и относятся к категории делимых вещей.

Рубли являются законным средством платежа, т.е. могут служить средством погашения денежного обязательства. Существует два вида денежных расчетов:

  1. наличных денег;

  2. безналичных расчетов.

При расчетах, путем наличных денег, средством платежа являются реальные денежные знаки, которые передаются одним субъектом другому за товар, услуги, работы или иные установленные законом случаи (например, штраф).

При безналичных расчетах используются цифровые записи, обращающиеся в денежной массе. При этом определенные денежные суммы списываются со счета одного субъекта и зачисляются на счет другого. Возможны и иные формы безналичных расчетов.

Т.о., деньги выступают в качестве особого объекта гражданского права. Будучи всеобщим эквивалентом стоимости материальных благ. Они, в принципе, могут заменить собой любой другой объект возмездных имущественных отношений. Это означает, что деньгами можно погашать практически любое имущественный долг, если это не запрещено законом, или нет возражений кредитора. Так как средством платежа на территории РФ признается рубль, то рублями положено погашать любое денежное обязательство, даже то, которое выражается в иностранной валюте.

Статья 140 ГК закрепляет принцип номинализма рубля, т.е. содержание обязательства, выраженного в рублях, остается неизменным, несмотря на любые последствия изменения его курсов стоимости. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории РФ определяются законом или в установленном им порядке.

Следует иметь в виду, что при наличных расчетах деньги подразделяются на родовые и делимые вещи, т.е. банковские билеты и монеты, потребительское качество которых определяется только выраженной в них денежной суммы. А при безналичных расчетах - имущественные права клиента, выраженные в записях о движении денежных сумм на его счете.

5. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.

В ГК ценные бумаги как объекты граждански ix правоотношений выделены в отдельную главу и рассматриваются в качестве самостоятельного института гра­жданского права. Подобное правовое регулирование ценных бумаг предусмотре­но законами о ценных бумагах. Например: порядок выпуска и обращения акций регулируется законом «О рынке ценных бумаг».

В ГК впервые предусмотрен правовой режим бездокументарных ценных бумаг (ст. 149 ГК). Это отражает их возрастающую роль и место в современной хозяйственной жизни, специфику их регулирования.

Бездокументарными ценными бумагами могут быть только акции и облига­ции согласно ст. 2 ГК «О рынке ценных бумаг».

Ценная бумага - это документ, удостоверяющий в установленной форме имущественные права ее владельца на определенные материальные блага, осуще­ствление или передача которых возможна только при его предъявлении.

Классификация ценных бумаг:

  1. По способу обозначения уполномоченного лица:

Именные ценные бумаги, т.е. выписанные на имя конкретного лица с пра­вом ее передачи другим лицам в порядке сецессии - уступки требований. В каче­стве именной ценной бумаги могут фигурировать акции, чеки, сберегательные сертификаты и т.п.

Ордерные ценные бумаги, т.е. это бумаги, выписанные на имя конкретного лица с правом ее передачи другим лицам в порядке индоссамента, т.е. с поручи­тельством за исполнение.

Предъявительские - это ценные бумаги без указания конкретного право­обладателя. У них повышенная оборотоспособность.

  1. По способу выпуска ценных бумаг:

Эмиссионные ценные бумаги. Они выпускаются сериями, имеют равный объем и сроки осуществления прав. Например: выпуск денег.

Неэмиссионные ценные бумаги, выпускаются штучно, имеют индивиду­альный объем прав в каждом документе. Ими являются чеки, векселя, коносамен­ты и т.п.

  1. По виду выпускающего бумаги лица (эмитента):

Государственные ценные бумаги - это бумаги, которые выпускаются пуб­личными субъектами, т.е. государственными и муниципальными организациями.

Частные ценные бумаги - выпускаются частными субъектами, т.е. юриди­ческими и физическими лицами.

  1. По содержанию имущественного права:

Денежные ценные бумаги, т.е. которые направлены на получение опреде­ленной денежной суммы. Например: чеки, векселя, облигации.

Товарные ценные бумаги, т.е. которые направлены на получение опреде­ленного количества товаров. Например: коносоменты.

Корпоративные ценные бумаги - это те, которые направлены на участие в управлении акционерным обществом, их еще называют голосовыми акциями.

  1. По способу фиксации прав:

Документарные ценные бумаги - это ценные бумаги, означающие бумаж­ные документы в установленной форме с обязательными реквизитами и повы­шенной степени защиты от подделки.

Бездокументарные ценные бумаги - это ценные бумаги, которые подразу­мевают запись на лицевом счете реестра, владельца ценных бумаг, выписки из ко­торого не считаются ценными бумагами.

  1. По форме ценных бумаг:

Акция - это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на участие в управлении делами акционерного общества, на получение части прибыли в виде дивиденда и части имущества при его ликвидации. Акции бывают:

    1. Обыкновенные, когда акционеры участвуют в управлении делами.

    2. Привилегированные, акционеры не участвуют в управлении в обмен на твердый размер дивиденда и преимущества при получении ликвидаци­онного остатка.

Облигация - это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от эмитента в установленный срок денежной суммы в размере ее но­минальной стоимости, а также зафиксированного в ней процента, либо иные имущественные права. Эмитент - это государство, либо частные лица.

Вексель - это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя или указанного им лица, выплатить определенную сумму держателю векселя по наступлению предусмотренного векселем срока. Вексель может быть:

  1. Простым векселем, т.е. плательщиком (должником) является эмитент, а получателем платежа (кредитором) векселедержатель, либо указанное им лицо.

  2. Переводной вексель, плательщиками является векселедержатель (главный должник или трасат) лица, осуществляющего его передачу (индасанты или тра- санты) и давшие поручительство в оплате (овалисты), а получателем платежа (кредитором) его последний держатель (реметент).

Вексель является универсальным средством расчетов с отсрочкой платежа.

Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя - плательщику - уплатить держателю чека указанную сумму. Чек подлежит оплате в срок, установленный законом. Чеки могут быть:

    1. Именные - передаче не подлежат.

    2. Переводные, могут передаваться по правам, которые установлены для ордерных ценных бумаг.

Депозитный или сберегательный сертификаты - это ценные бумаги, удостоверяющие права вкладчика, т.е. юридического или физического лица на получение по истечению установленного срока суммы вклада и процентов в лю­бом учреждении данного банка. Сертификаты могут быть: именными или предъя­вительскими, срочными или до востребованными.

Банковская сберегательная книжка на предъявителя - это ценная бума­га, удостоверяющая право ее владельца на получение суммы в соответствии с ус­ловиями вклада. Владельцами книжки могут быть физические лица. Права вклад­чика передаются простым вручением.

Коносамент - это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от перевозчика указанного в ней груза. Он является товарораспоряди­тельным документом, удостоверяющим право его держателя распоряжаться ука­занным в нем грузом. Коносамент может быть: именным, ордерным, предъяви­тельским. Он используется на морском транспорте при перевозке грузов.

Складское свидетельство - это ценная бумага, удостоверяющая право его держателя на получение со склада указанного в ней товара. Оно может быть:

  1. Простое - оно является предъявительской ценной бумагой, передача прав которой происходит путем ее вручения новому владельцу товаров, а залог товара, путем ее вручения залогодержателю. У залогодателя остается ее копия с записью о его залоге.

  2. Двойное, является ордерной ценной бумагой и состоит из двух частей: складского свидетельства и залогового свидетельства (варанты), которые при за­логе могут быть отделены друг от друга и вращаться по средствам индоссамента. Варант вручается залогодателю, а складское свидетельство остается у залогодате­ля, который может распоряжаться товаром (кроме взятия со склада). Получить то­вар со склада может только держатель и складского свидетельства, и одновремен­но - варанта.

Приватизационные ценные бумаги - это государственные ценные бумаги целевого назначения, которые используются в качестве платежного средства для приобретения объемов для приватизации. Приватизационные ценные бумаги 1993 года, полученные всеми гражданами России, являлись предъявитель­скими ценными бумагами, не утрачивая при этом своего назначения.

№ 6 Имущество как: объект гражданских правоотношений

Основная часть гражданских правоотношений носит имущественный характер, имея объектом то или иное имущество.

Имущество представляет собой совокупность принадлежащих субъекту гражданского права вещей, имущественных прав и обязанностей.

Принадлежащие лицу вещи и имущественные права (например, право получения объявленного дивиденда по принадлежащим ему акциям или право требовать возврата данных взаймы другому лицу денег) составляют актив его имущества, т.е. наличное имущество. А обязанности (долги) составляют пассив имущества.

Состав и стоимость (объем) принадлежащего субъекту гражданского права имущества важны, прежде всего, потому, что его активом (наличным имуществом) прямо или косвенно определяются пределы возможной ответственности этого субъекта по долгам перед другими участниками гражданских правоотношений, а тем самым и реальные возможности его участия в гражданском (имущественном) обороте.

Таким образом, под имуществом в одних случаях понимается совокупность принадлежащих лицу вещей, а также имущественных прав и обязанностей, а в других - только наличное имущество, т.е. актив имущества в виде вещей и имущественных прав. Иногда понятие имущество используется в еще более узком смысле. При этом в его состав включаются только вещи, принадлежащие конкретному лицу (когда, например, говорится об истребовании имущества из чужого незаконного владения).

Следовательно, термин "имущество", обозначающий объект правоотношений, употребляется в гражданском праве в различных значениях применительно к конкретным правоотношениям. В связи с этим при применении соответствующих норм требуется всякий раз уяснять значение термина "имущество".

Имущество лица может быть единым объектом гражданских правоотношений, например, при переходе имущества гражданина в качестве его наследства в порядке наследственного преемства или при переходе имущества реорганизуемого юридического лица к его правопреемнику.

Однако объектом гражданских прав могут быть и отдельные части имущества, в том числе принадлежащие лицу обязательственные права требования и пользования. Обязательственные права переходят к другим лицам с помощью заключения специальной сделки цессии - уступки прав. Особым объектом гражданских прав могут быть и корпоративные права, переходящие от одних лиц к другим путем передачи акций или долей (паев), а также некоторые виды исключительных прав.

Таким образом, самостоятельными объектами имущественного оборота могут быть и отдельные имущественные права.

Нематериальные блага неотчуждаемы. Вещи, отчуждение которых не допускается (вещи, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в Законе. Вещи, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо приобретение или отчуждение которых допускается по специальному разрешению (вещи, ограниченно оборотоспособные), определяются законодательством.

Каждый объект гражданских правоотношений предположительно находится в том или ином состоянии присвоенности или отчужденности.

Присвоенность - это отношения, выражающие меру принадлежности объекта данному лицу.

Отчужденность-это социологический антипод присвоенности, т.е. отношения выражающие меру принадлежности объекта другому лицу, которое противостоит первому лицу.

Почти все рассматриваемые объекты могут быть охвачены также понятием объектов гражданского (имущественного) оборота.

Лишь личные неимущественные блага не могут быть объектом оборота, поскольку они неотчуждаемы от их обладателей. Однако гражданские правоотношения, во всяком случае, могут возникать по поводу их защиты. Поэтому понятие объекта гражданских правоотношений (объекта гражданских прав) оказывается шире понятия объекта гражданского оборота.

Таким образом, объект гражданскою правоотношения - это то, по поводу чего складывается определенная правовая связь между лицами и каждый объект гражданского правоотношения обладает способностью удовлетворять те или иные потребности людей.

7.Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. Действия. На ряду с результатами творческой деятельности, объектами гражданских правоотношений выступают результаты иных действий. Предметом договора подряда является результат работы подрядчика, на момент заключения договора подряда данного результата ещё не существует в природе, но это не означает, что данные возникшие правоотношения не являются солидными. Объект в нём присутствует, если в начале он выражается в задании заказчика в нематериальной форме, т.е. в виде желаемого для заказчика результата, который должен быть достигнут подрядом. В дальнейшем он приобретает вещественную форму.

В этой связи закон не придаёт особого значения тому, кто именно выполняет работу. В частности, подрядчик не спрашивая согласия заказчика, может перепоручить выполнение всей или части работы другому лицу, оставаясь, однако, ответственным перед заказчиком за конечный результат. Гражданско-правовые отношения складываются в данном случае именно по поводу результата работы подрядчика. Заказчика интересует прежде всего результат действий подрядчика, а не выполнение последним тех или иных работ само по себе. По этому если результат не достигнут, то даже тогда, когда подрядчик в этом не повинен, нельзя говорить об исполнении договора подряда. На этом, собственно, основывается одно из главных различий в регулировании отношений, связанных с выполнением работ, гражданским и трудовым правом. Если последнее имеет своим предметом регулирование самой трудовой деятельности работников, то гражданское право исходит из того, что подрядчик сам организует свой труд и отвечает, как правило, лишь за достижение конечного результата.

Характерным признаком результата работы, как субъекта гражданских правоотношений является то, что он может быть достигнут и гарантирован любым лицом, которое обладает необходимыми знаниями, навыками и

квалификацией. При этом результат работы не имеет тех черт уникальности, новизны, неповторимости, свойственны результатам творческой деятельности. Важнейшим квалификационным признаком гражданских правоотношений является то, что результат работы должен быть выражен в вещественной форме, т.е. материализован в созданных , отремонтированных, и т.п.вещах. Другими словами, этот результат должен обладать способностью отделения от действий лица, выполняющего работу, быть осязаемым и способным к передаче лицу, для которого выполняется работа. Если такой способностью результат работы не обладает, то объект гражданских правоотношений не работа, а услуга.

Таким образом работа - это действие направленное на достижение определённого результата, отделённого от самих действий ( создание вещи, её качественное изменение)

Услуги. В качестве самостоятельного объекта гражданских правоотношений услуга юридической наукой стала выделятся относительно недавно. Понятие услуга включает совершенно различное содержание, от самого широкого, когда охватывается любая полезная деятельность, до предельно узкого, когда услуга сводится к предмету договора возможного оказания услуг. Более правильным является объединение тех действий субъекта гражданского оборота, которые либо вообще не завершается каким-либо определённым результатом, заключающих полезный эффект в самих себе, либо имеют такой результат, который нельзя воплотить в вещественной форме. Для первого вида услуг примером является деятельность просветительская, развлекательная, и другого характера. Для этого рода услуг характерно, что с их помощью потребности человека удовлетворяются в процессе самой деятельности услугодателя.

Для второго вида услуг: медицине, посредничестве и т.д. эти услуги могут иметь какой то результат ( излечение больного, выявление ошибок

бухгалтерской отчётности и т.п.), который тем не менее не приобретает какой- либо вещной формы.

Так гражданское право делит услуги на две группы :

  1. - услуги фактического характера (хранение, перевозка и т.д.)

  2. - Услуги юридического характера (поручение, комиссия и т.д.)

Так обр. услуги это действия или деятельность, осуществляемая в интересах заказчика, не имеющая материального результата, либо имеющая не отделимый от самих действий ( хранение, перевозка )

8. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских

правоотношений.

Большая группа гражданских правоотношений возникает в связи с созданием и использованием результатов творческой деятельности - произведений науки, литературы, изобретений и т.п. Эти продукты творческой деятельности являются объектами интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность - это условное, собирательное понятие, которое используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран ( РФ и ПМР в т.ч.) для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной, и, прежде всего, творческой деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц ( продукции, работ и услуг)- товарный знак, знак обслуживания.

Интеллектуальная собственность - это исключительное право физического или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности.

Результаты творческой деятельности, в отличие от вещей, представляют собой нематериальные блага. Так, произведение науки, литературы и искусства - это совокупность новых идей, образов, понятий, изобретений и т.п. Но объектами гражданских правоотношений они становятся лишь тогда, когда им передается объективная форма, которая обеспечивает их восприятие другими людьми. Например, какое-либо литературное произведение, зафиксированное в рукописи или в звукозаписи и т.д. Материальный носитель творческого результата, т.е. рукопись, магнитофонная запись, чертеж, выступает в качестве вещи и может передаваться в собственность другим лицам, может быть уничтожен, но сам результат творческой деятельности, являясь нематериальным благом, сохраняется за его издателем и может использоваться

другими лицами лишь по согласованию с ним, за исключением случаев, указанных в законе.

Нормы, определяющие условия возникновения, исполнения и защиты исключительных прав, установлены специальными законами. Исключительные права делят на несколько групп в зависимости от их использования и защиты:

  1. промышленная собственность (объекты промышленной собственности) - изобретения, полезные модели, промышленные образцы а также средства индивидуализации и ее изготовителя, т.е. фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.д.

  2. произведения литературы, науки, искусства, в том числе права на программы ЭВМ и баз данных - художественная собственность.

Исключительное право на объекты промышленной собственности, а также на средства индивидуализации удостоверяются охранительными документами, такими как патенты и свидетельства. Использование этих объектов третьими лицами оформляется договорами, где правообладатель дает согласие на их использование.

Исключительные права на художественную собственность не требует их государственной регистрации и иного оформления. Основанием для защиты служит сам факт создания произведения, который доступен для восприятия другими лицами. Согласие авторов на использование произведения оформляется авторскими договорами.

Исключительные права защищаются нормами как гражданского, так и административного и уголовного права.

№9 Информация как объект гражданских правоотношений

Результатами интеллектуальной деятельности рассматриваются в качестве определенного вида информационные ресурсы, которые могут существовать в виде различных знаний научного, технического и коммерческого характера.

Информация-это знания различного характера.

В современных условиях она приобретает товарный характер и выступает в качестве особого объекта договорных отношений. Это обуславливает некоторые особенности информации как объекта ГП.

  1. Информация является непотребляемым объектом, т.е. оно может подвергаться лишь моральному старению.

  2. Она является нематериальным объектом, т.е. понятие информация не должно сводиться к ее материальному носителю.

  3. Она предоставляет возможность неограниченного распространения и приобретения в форме ее фиксации.

  4. Информация пользуется правовой защитой, если является результатом

интеллектуальной деятельности коммерческой и служебной тайной.

  1. В отношении информации, не являющейся результатом интеллектуальной деятельности, коммерческой служебной тайной, не возможно установление монополии одного лица на ее использование.

Служебная и коммерческая тайна — это особая разновидность информации. Эти виды информации могут выступать в качестве объектов рыночного оборота, т.е. обладают коммерческой ценностью.

Ст. 139 ГК РФ гласит: "информация составляет коммерческую и служебную тайну в случае, когда информация имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности". Однако следует различать понятия "информация, составляющая служебную и коммерческую тайну" и "коммерческая тайна". Последнее понятие означает "конфиденциальность" информации, позволяющая обладателю информации получить коммерческую выгоду.

Необходимо помнить, что понятия коммерческой и служебной тайны являются разноплановыми. Так различны основания, по которым они признаются конфиденциальными. Сохранение в тайне служебной информации не обусловлено ее коммерческой ценностью, хотя такая информация и может содержать сведения коммерческого характера. Запрет ее разглашения регламентируется законодательством об отдельных видах деятельности. Так банковский работник не должен разглашать информацию о состоянии счетов и т.п.

Признание технических или иных сведений коммерческой тайной производится самими участниками гражданского оборота с учетом требований закона. Так в ст. 5 закона «О коммерческой тайне» перечисляются сведения, в отношении которых не может быть установлен режим

коммерческой тайны. Это следующие сведения:

  • сведения, отнесенные к государственной тайне

  • сведения содержащиеся в учредительных документах

  • сведения, содержащиеся в документах, дающих право заниматься предпринимательской деятельностью

  • сведения, содержащиеся в годовых отчетах, бухгалтерских балансах и других формах бухгалтерской отчетности, в иных документах, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей.

  • сведения об оплачиваемой деятельности государственных служащих, о задолженности работодателей по выплате заработной платы и другим выплатам социального характера.

  • сведения о наличии свободных рабочих мест.

  • сведения, связанные с соблюдением экологического и антимонопольного законодательства, с необеспечением безопасности труда, с реализацией продукции, причиняющей вред здоровью населения, с другими нарушениями законодательства РФ.

  • сведения о платежеспособности коммерческих организаций. Права обладателя коммерческой информации возникают с момента установления лицом в отношении такой информации режима коммерческой тайны. Эти права входят в комплекс исключительных прав, не являющихся при этом абсолютными, т.е. принадлежащих одновременно нескольким лицам.

Передача прав на информацию, составляющую коммерческую тайну (например, от первоначального создателя информации к лицу, заинтересованному использовать ее в своей коммерческой деятельности), осуществляется на основании заключаемого между лицами гражданско- правового договора о предоставлении права использовать информацию в хозяйственной деятельности на условиях конфиденциальности в режиме коммерческой тайны - лицензионный договор. Элементы этого договора могут включаться и в другие гражданско-правовые договоры: в договор коммерческой концессии, в договоры на выполнение НИОКР и др. На пользователя информации в этих случаях возлагается обязанность по соблюдению ее конфиденциальности. Таким образом, правообладатель может сам использовать принадлежащую ему информацию, составляющую коммерческую тайну, а может и вводить ее в гражданский оборот, т.е. распоряжаться своим правом на договорной основе.

Пункт 2 ст. 139 ГК РФ предусматривает имущественную ответственность

для:

  • Лиц, получивших охраняемую информацию незаконным путем

  • Контрагентов, разгласивших информацию в нарушение заключенного с ним и правообладателем гражданско-правового договора

  • Работников, разгласивших информацию вопреки трудовому договору

10. Понятие, признаки, и виды неимущественных прав как объектов гражданских правоотношений.

Одним из элементов предмета гражданско - правового регулирования является лично - неимущественные отношения, которые не связаны с имуществом. В гражданском праве отсутствуют нормы, которые регулируют нематериальные блага. Они их только охраняют, что является недостатком действующего законодательства, как считает большинство ученых. Некоторые ученые придерживаются такой точки зрения, что личные неимущественные права существуют как субъективные права и регулируются гражданским правом независимо от их нарушения, поэтому представление о том, что гражданское право может лишь защищать, но не в состоянии регулировать данные отношения является недостаточно полным и точным. В Кодексе 1964г. таких норм было ограниченное количество, но такое регулирование все же осуществлялось.

Нематериальные блага - это блага и свободы не имеющего оконченного содержания и не отделимы от личности как их носителя, и которые признаны действующим законодательством. Гражданское право нематериальные блага делит следующим образом:

  1. - блага, принадлежащие лицам от рождения, и защищаемые гражданским законом: жизнь, честь, достоинство, деловая репутация, личная и семейная тайна и т.д.

  2. - права, принадлежащие лицу в силу закона и регулируемые гражданским законодательством: право на имя, свободу передвижения, выбор места жительства, иные личные неимущественные права. Помимо уже рассмотренного деления нематериальных благ на принадлежащие гражданам от рождения (блага первого уровня) и приобретаемые в силу закона (блага второго уровня), они могут подразделяться на отдельные группы по иным основаниям.

Помимо уже рассмотренного деления нематериальных благ на принадлежащие гражданам от рождения и приобретаемые в силу закона, они могут подразделяться и по иным основаниям.

По степени связанности личных неимущественных прав с имущественными правами обладателей этих прав личные неимущественные права подразделяются на личные неимущественные

права, связанные с имуществом, и личные неимущественные права, не связанные с имуществом.

По целевой направленности личные неимущественные права можно классифицировать на:

  1. - личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности; право на имя ( наименование юридического лица), право на честь, достоинство , деловую репутацию и т.п.

  2. - личные неимущественные права, направленные на обеспечение физической неприкосновенности личности (жизнь, свобода, выбор места пребывания, места жительства и т.д. )

  3. - личные неимущественные права, направленные на неприкосновенность внутреннего мира личности и её интересов ( личная и семейная тайна, невмешательства в частную жизнь и т.п.)

Признаки, определяющие юридическое содержание:

    1. - они принадлежат к числу абсолютных - означает что лицу, которое управомоченно в этих отношениях противостоит неограниченный круг обязанных лиц. Эти лица должны воздерживаться от совершения действий, которыми можно нарушить личные неимущественные права управомоченного лица.

    2. - Субъект, пр* принадлежит к числу непередаваемых. Это связанно с неотделимостью самого материального блага. В связи с этим в нормах заложено обстоятельство, исключающее переход личных неимущественных

прав от одних субъектов к другим. По этому невозможно передать право на свою личную жизнь, здоровье и т.д.

Признаки, определяющие социальное содержание, являются личными и складываются по особой категории объектов не материальных благ и носят чётко выраженный личный не материальный характер. Такие блага принадлежат к конкретному индивиду и неразрывны с ним. По этому они носят неповторимую индивидуальную окраску. Они не имеют непосредственной связи с имуществом и являются не имущественными. Эти отношения складываются в нематериальной, т.е. духовной сфере жизни общества. Виды личных неимущественных прав:

  1. Честь - объективная оценка человека, при оценке его нравственных качеств.

  2. Достоинство - субъективная оценка самого себя при оценке своих нравственных качеств.

  3. Репутация - сложившееся мнение о человеке, основанное на оценке его общезначимых качеств.

  4. Деловая репутация - оценка его профессиональных качеств, как физических, так и юридических лиц.

  5. Доброе имя - совокупность чести, достоинства и деловой репутации. Оно защищается и гарантируется Конституцией.

  6. Поро^шцие сведения - Пленум Верховного суда РФ от 18.08. 1992 г дал определение; порочащим сведениям как сведениям, содержащим сведения о нарушении гражданином или организацией действующего законодательства и моральных принципов, которые умоляют его честь и достоинство. Статьей 152, ч.З ГК РФ предусмотрена ситуация, когда в СМИ публикуются сведения, которые сам/и по\себе не являются порочащими, а соответствую! действительности, но в\ какой-то мере ущемляют права и отражаются на деловой репутации лица. В практике прежде всего связанно с критикой лица, в данном случае лицо вправе требовать комментария или реплики в СМИ.

Ь. Неприкосновенность частной жизни - неприкосновенность жилища, средств личного общения, тайна переписки и телефонных переговоров, внешнего облика.

Щ. Личная и семейная тайна - состоит из сведений касающихся здоровья, усыновлениям денежных сбережений, сведений о личной жизни. f. Право на имя - право гражданина в течении месяца получить имя и сохранить его в течении жизни, а так же на перемену имени при наличии уважительных причин.

(ф. Право свободного передвижения, свободного пребывания, места жительства, означает что сам гражданин определяет где и когда проживать, где будет находиться его временное или постоянное место жительства. Некоторые учёные считают, что личные не имущественные права существуют как субъективные права и регулируются гражданским правом не зависимо от их нарушения, по этому представление о том, что гражданское право может лишь защищать их, но не в состоянии регулировать данные отношения, является не достаточно полным и точным.

Защита чести, достоинства, деловой репутации и иных, личных

не имущественных прав.

Согласно Гражданскому законодательству физические или юридические лица в прав требовать по суду опровержения порочащих его чести, достоинства, репутации. Если распространением такие сведенья не допускают что они соответствуют действительности.

Любое лицо в отношении которого были распространены эти сведенья, является лицом чьи права нарушены. Остуда субъект права может требовать опровержения - это лицо, имеющее достаток юридического основания обратится за защитой своего права в принудительном порядке. В качестве истца может выступать физическое и юридическое лицо. Если эти лица (физические) не обладают недостаточной дееспособностью, то тогда выступает их представитель. Субъект обязан дать опровержения - это лицо которое распространило указанную информацию. В настоящие время в судебной практике и гражданской правовой науки существует единство взглядов относительно определение обязательного лица. Признаки обязанного вреда: ;

  1. Если сведенья опубликованы в стеной печати или много тиражной газете, то ответчиком является автор и юридическое лицо, чьим органом является много тиражная газета или стеная печать.

  2. Если сведенья опубликованы в периодической печати, то ответчика/ выступает автор, и редакция, которая является юридическим лицом.

  3. Если сведенья, опубликованные под условным именем или без обозначения имени, то ответчиком является орган печати, если не указан автор.

Распространение сведений - это опубликования их в печати или сообщая в ином, в том числе устной форме неопределённого кругу лиц, несколькими или одному.

Форма распространения различны. Что касается формы закон не определяет ни каких требований.

Порочащие сведенья - сведенья умоляющие чести достоинства в общественном мнении или в мнении отдельных граждан. С точки зрения соблюдения законов обще принятых норм. К этим сведенья может относиться только те сведенья, которые отрицательно оценивают с правовых и материальных позиции. Признаки характерные для порочащих:

  1. Они могут включать особую оценку поведению.

  2. Информация может касаться любой сферы жизнедеятельности.

  3. Информация должна касаться конкретных фактов поведения лица или других обстоятельств его жизни.

Зашита чести, достоинства и деловой репутации - это близкие между собой категории.

Честь - объективная оценка человека при оценке нравственных качеств. Достоинства - субъективная оценка самого себя при оценке своих нравственных качеств.

Репутация - сложившиеся мнения о человеке основанное на оценке его общезначимых качеств.

Деловая репутация - оценка его профессиональных качеств.

Пленума Верховного суда РФ от 18.08.1992 г. дал определение порочащих сведений. Порочащие сведенья являются сведенья содержащие нарушение гражданином или организации, о совершении не честного поступка, не правильное поведение в трудовом коллективе и д.р. Сведенья, порочащие производственно хозяйственную и общественную деятельность, деловую репутацию и т.д.

Судебная практика твёрдо придерживается точки зрения, что способ опровержения должен соответствовать способу которое порочащие сведенья были распространены. Предусмотрены такие ситуации, когда в средствах массовой информации публикуются сведенья, которые не являются порочащими и соответствуют действительности, но в тоже время они ущемляют права и законные интересы гражданина, отражающиеся на его деловой репутации. В практике это чаще всего связано с критикой высказанной в адрес лица. В этих случаях гражданин в праве требовать опубликованного ответа. Законы а средствах массовой информации устанавливают требования опубликования, опровержение или ответ в средствах массовой информации необходимо предварительно сообщить, которое заключается в обязательном изложить в письменной форме в течении одного месяца, юридическим или физическим лицом о предполагаемом сроке помещения опровержения либо в отказе в опровержения. В случае отказа в опровержении или нарушении порядка опровержения, или истечение срока эти соответсвуюшие требования в течении года могут быть обжалованы в суде

Компенсация морального вреда.

Наиболее общей нормой, которая предусматривала возмещение морального вреда, стала ст. 131 Основ гражданского законодательства 1991 года, которая бы­ла введена в действие на территории РФ с 3 августа 1992 года. В этой норме впер­вые была предпринята попытка определить понятие морального вреда, а также за­крепить условия и способы его возмещения.

Моральный вред - это физические или нравственные страдания, которые претерпевает лицо в результате нарушений или посягательств на его права. Пле­нум Верховного суда от 2 декабря 1994 года называет некоторые вопросы приме­нения законодательством о компенсации морального вреда дает более широкое понятие.

Под моральным вредом понимается нравственное или физическое страда­ния, причиненные действием или бездействием посягательства на принадлежа­щих гражданину от рождения или в силу закона, нематериальные блага (т.е. жизнь, здоровье, деловая репутация), неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п. или нарушениями его личного неимущественного права (право на пользование своим именем, авторством и другие не имущественные права в соответствии с Законом «Об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности», либо нарушениями имущественного права физического лица). В основе гражданского законодательства 1991 года, компенсация морального вреда впервые нашла закрепление в разделе «Основ о деликатных обязательствах». Кроме того, до введения ГК РФ нормы о компенсации морального вреда, содер­жались в основах компенсирования морального вреда, установилось во всех слу­чаях нарушения гражданских прав, как имущественных, так и неимущественных.

В ГК РФ предусматривается, что моральный вред подлежит возмещению только тогда, когда он причиняется действиями, нарушая личные неимуществен­ные права, блага гражданина. Кроме того, ГК РФ предусмотрено, что возмещение морального вреда возникает в связи с нарушениями имущественных прав граж-

дан, допускается лишь в случаях специально предусмотренных законом. Так в си­лу ст. 13 Закона «О защите прав потребителей следует, что моральный вред, при­чиненный потребителю или гражданину вследствие нарушения его прав, преду­смотренных Законом «О защите прав потребителей», возмещается причинителем вреда при наличии его вины. Ст. 151 ГК РФ не связывает компенсацию морально­го вреда непременно с виной причинителя. Таким образом, моральный вред воз­мещается на тех же основаниях, на которых строится ответственность за причи­нение имущественного вреда.

Отсюда следует, что независимо от вины, возмещается моральный вред, ес­ли он причинен в результате действий, связанных с повышенной опасностью для окружающих, незаконным привлечением к уголовной ответственности, заключе­нием под стражу и т.д.

На основании ст. 151 ГК РФ моральный вред компенсируется только де­нежной суммой, хотя основы допускали возможность компенсации морального вреда не только в денежной, но и в материальной форме. Размер компенсации мо­рального вреда может быть определен исходя из ст. 151 ГК РФ, где приводятся критерии определенного размера морального вреда. Сюда включаются: степень вины причинителя; степень физических и нравственных страданий; связано с ин­дивидуальными особенностями потерпевшего и иные заслуженные внимания об­стоятельства.

Практика применения нормы о компенсации морального вреда выработала и дополнила рекомендации для определения размера компенсации. Так по делам «О защите прав потребителей» Пленум Верховного суда от 29 сентября 1994 года указал, что размер компенсации не может быть поставлен в зависимости от стои­мости товара, услуги, работы или суммы подлежащей взысканию неустойки, а должен основываться на характере и объеме причиненных потребителю нравст­венных и физических страданий в каждом конкретном случае.

А Пленум Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 года «О судебной практи­ке» по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, приве­дены дополнительные обстоятельства, которые следует учитывать при определе-

нии размера компенсации за моральный вред, степень тяжести травм и иного по­вреждения здоровья, имущественного положения причинителя. Подчеркивается, что размер компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимо­сти от размера удовлетворяющего иска и о возмещении материального вреда, убытков и других материальных требований.

Тема: Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей

  1. Понитие осуществления субъективного гражданского права. Способы осуществления гражданских прав.

  2. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы исполнения гражданских обязанностей.

  3. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнение обязанностей.

  4. Пределы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения гр. обязанностей.

I. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Способы осуществления гражданских прав.

Наличие субъективных прав еще не означает, что лицо извлекает для себя в связи с этим выгоду. Необходимо, чтобы эти субъективные права были реализованы. В связи с этим пЛст.9 ГК РФ физические и юридические лица могут по своему усмотрению осуществлять принадлежащие им гражданские права. Т.о. использование субъективных прав, в том числе по объему и способу решается управомоченными лицами по их собственному усмотрению. При этом им эти лица вправе отказать от осуществления субъективных прав или передать их другим лицам.

Законом предусмотрено, что в случае отказа лиц от использования субъективных прав ни в коем случае не означает прекращение этих прав, за исключением случаев прямо предусмотренных законом. Например: наследник не получивший без уважительных причин в наследство 74%. вместе с тем, законодательство предписывает обязательно учитывать 2 фактора:

  • существует группа субъективных прав, которые выступают одновременно в качестве гражданско-правовых обязанностей. Отсюда следует, что некоторые субъективные права осуществляются не только в зависимости от усмотрения управомоченных лиц, но и от предписаний закона.

  • здесь присутствуют конкретные субъективные права, которыми обладают физические и юридические лица. Если речь идет о правах, которые могут возникнуть в будущем, то это должно решаться в соответствии с правами, что полный и частичный отказ лица от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или в способности, ничтожны за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом на основании п.Зст.22 ГК РФ.

Т.о. осуществление гражданского права - реализация возможностей, которые представляются законом или договором обладателю субъективного права, т.е. реально воспользоваться юридической свободой, "которая гарантирована субъекту государством.

Способы осуществления гражданских прав

Существуют 2 способа осуществления гражданских прав:

1 - юридически значимые активные действия управомоченных лиц.

В научной литературе принято считать, что это главный способ осуществления суб. пряв, т.к. центральным элементом любого субъективного права юридическая свобода, т.е. свобода выбора соответствует поведению самим управомоченным субъектом. Исходя из

принципов гражданского права, в частности на инициативность, а также исходя из

юридически;:.... что основным способом явл. юридически значимые

у. Первый способ осуществлении субъективных прав очень тесно связан со вторым спо'собом, т.к. первый способ не может существовать без второго. Это следует из отношения прав и обязанностей ... правоотношений. Т.о. осуществление субъективных

\

прав в большинстве случаев представляет собой единство: возможность совершения соответствующих действий управомоченным лицом соответственно одной стороны и возможность требовать исполнение или соблюдение юридических обязанностей другими лицами с другой стороны, отсюда следует, что реализация этих возможностей и представляет собой способы осуществления права.

Любое лицо при осуществлении своего субъективного права производит выбор способа не только в зависимости от своего усмотрения, но и от конкретного содержания субъективного права. Содержание субъективного права охраняется целями для достижения которых оно и представляется управомоченному лицу.

Осуществление права может исчерпываться одним действием или повторяющихся действиях управомоченного субъекта (такие действия носят название длящихся).

По мнению доцента МГУ существуют две группы способов осуществления субъективных гражданских прав.

  1. - фактические способы

Фактические способы - действие или система действий управомоченного лица, не обладающих признаками сделок или иные юридически значимые действия. Например: использование юридическим лицом оборудования по прямому назначению.

  1. - юридические способы

Юридические способы - действие или система действий обладающие признаками сделок или иные юридически значимые действия. В данном случае имеется ввиду односторонние и двусторонние сделки. Например: согласие на оплату (..._)

Например: договор купли-продажи и передача в связи с этим имущества - это пример юридически значимого действия из 2-х сторонних сделок.

II. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы исполнения гражданских обязанностей.

Исполнение гражданских обязанностей очень тесно взаимосвязано с осуществлением гражданских прав.

Если осуществление гражданских прав - это мера дозволенного поведения лица, т.е. исполнение гражданских обязанностей, то'исполнение гражданских обязанностей - это ера должного поведения лица.

Т.о. гр. правовая обязанность характеризуется как мера должного поведения обязанного лица, которой оно должно следовать в соответствии с требованиями управомоченного субъекта. Исходя из видов правоотношений, в частности абсолютных и относительных гражданских прав, обязанности имеют разное содержание.

Формой исполнения обязанностей вытекающих их запретов явл. их соблюдение, путем воздержания от запрещенных действий. А формой исполнения обязанностей, вытекающих из какого-либо действия в интересах управомоченного лица исполняется в форме совершения оборонным лицом действия.

Исполнение гражданско-правовых обязанностей может быть:

а) обязанности пассивного типа

Эти обязанности исполняются лицами, путем возложенных на них запретов. Право требования у субъектов какого-либо имущества . удовлетворение появляется при соблюдение запретов только в случаях, предусмотренных законом или соглашением с лицом в пользу которого установлен запрет.

б) обязанности активного типа:

Исполнение обязанностей активного типа во всех случаях явл. юридическим фактом., порождающим у обязанного лица право получения встречного удовлетворения или прекращающее встречное субъективного право.

Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей

Доцент МГУ ... выделяет следующие способы исполнения гражданско-правовых обязанностей:

  1. исполнение обязанностей активного типа может быть:

а) добровольное - это такое исполнение обязанностей со стороны обязанного лица, которое не требует применения властных полномочий соответствующих органов, а также принятия актов правовых органов в отношении этот лица к нарушению его к исполнению обязанностей.

б) принудительное - исполнение обязанностей на основе актов правоохранительных органов помимо воли обязанного субъекта, в том числе и без его участия.

  1. исполнение обязанностей активного типа при множественности может

быть:

а) долевая множественность субъектов обязанности - исполнение обязанности в данном случае осуществляются каждым обязанным лицом в ровной доле с другими обязанными лицами, в том случае если из закона или договора не вытекает иное.

б) солидарная множественность субъектов обязанности - исполнение обязанности где управомоченный субъект вправе требовать исполнение как о донного из них исполнения, так и от всех обязанных лиц - солидарно.

В этом случае управомоченное лицо имеет право в случае неисполнения кем-либо из обязанных лиц требовать полного исполнения у остальных обязанных субъектов. Следовательно у остальных субъектов появляется право регулярного требования к этому лицу.

III. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнение обязанностей.

Под принципами вообще понимают основополагающие начала чего-либо.

Принцип осуществление прав и исполнение обязанностей - это закрепленные в нормах гражданские права руководящие начала, определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе осуществления ими гражданских прав и исполнения обязанностей.

В юридической литературе выделяются основные принципы осуществления гражд. прав и исполнения обязанностей. i -

    1. Принцип законности

В соответствии с этим принципом все субъекты должны соблюдать законодательно установленный порядок осуществления гражд. прав и исполнения обязанностей и использовать при этом допустимые способы и средства.

    1. принцип подчиненности правилам деловой этики и нравственные принципам общества.

Этот принцип очень тесно связан с первым принципом (т.е. принципом законности). Т.к. по мнению многих авторов первый принцип вытекает как раз из принципа подчинения правилам деловой этики нравственным принципам общества.

Так в некоторых случаях нарушение правил этики деловых взаимоотношений или нравственных принципов образует состав гражд. правонарушения, если это предусмотрено законом. Таким нарушением можно считать получение имущественных и иных благ в результате использования, разглашения или угрозы разглашения таких профессиональных тайн. Следовательно, если будет использован хотя бы один из перечисленных фактов с целью заключить сделку - это может служить основанием для признания сделки недействительной. v

А если юридические действия совершенные в виде сделки противоречат основам нравственности, то это явл. основанием для признания такой сделки юридически ничтожной (т.е. также недействительной).

  1. Принцип разумности и добросовестности

\

Имеется в виду, что когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права субъектами разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность субъектов предполагается:

В большинстве случаев в законе не описываются конкретные составы недобросовестных и неразумных действий, т.к. формы недобросовестных и неразумных действий субъектов невозможно предусмотреть. Но в некоторых случаях закон может описывать некоторые составы. . «■

  1. принцип солидарности и делового сотрудничества Этот принцип может складываться из трех элементов

а) осуществление прав не должно нарушать права и интересы других лиц

б) контрагенты при осуществлении прав и исполнении обязанностей должны оказывать друг другу содействие при достижении общего результата.

в) управомоченные субъекты должны принять все меры от них заявление для предотвращения убытков или их уменьшение, если таковые могут возникнуть в результате виновных действий обязанных лиц.

  1. Принцип осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей в соответствии с их социальным назначением . Этот принцип по своему объему и содержанию шире принципа солидарности и делового сотрудничества в связи с тем, что последний вытекает из принципа осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей в соответствии с их социальным назначением.

Для данного принципа характерно то, что его действие заключается в назначении социальных и юридических пределов осуществления гражданских прав и определения юридических обязанностей в случае выхода участника за эти границы. Гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей.

Гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей - это реальность их осуществления и исполнения на основе способности экономической, политической и правовой систем общества обеспечить наиболее полным образом интересы физических и юридических лиц, создать предпосылки для творческой, свободной и инициативной деятельности.

IV. Пределы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения гр. обязанностей. ' '

Законом предусмотрен ряд требований, которые могут рассматриваться в качестве общих границ (пределов) осуществления любых субъективных прав. Эти пределы можно вывести из общих начал гражданского права.

Пределы осуществления субъективных гражд. прав - это границы деятельности управомоченных лиц по реализации содержания этих прав.

Разными авторами по разному предлагаются варианты ограничения пределов суб. гражд. прав . Так профессором Сергеевым А.П. выделяются следующие пределы:

    1. - осуществление прав не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц.

Осуществляя свои права, субъект должен считаться, что другие лица явл. обладателями прав, которые также охраняются законом.

    1. - осуществление гражд. прав должно производится разумно и добросовестно. Данное требование заключается в том, чтобы ориентировать субъектов, а также правоприменительные органы на обязательный учет в своей деятельности правил общепринятой морали.

    2. гражданские права должны осуществляться в соответствии с их назначением.

Назначение права - цель для достижения которой право предоставлено лицу.

    1. правомерность права зависти от объема правосубъектности лиц

\

5. хозяйственным субъектом занимающим на ранке доминирующее положение запрещается злоупотреблять этим обществом, с целью недопущения, ограничения или устранения конкуренции. Доцент МГУ Ем. выделяет следующие ограничения.:

  1. Еременные границы осуществления субъективных прав. Право может быть осуществлено или защищено в сроки установленные законом или договором.

  2. недопустимость или допустимость тех или иных способов осуществления суб. гражд. прав.

Запреты однородны с запретами, устанавливающими недопустимость нарушения формы и процедуры осуществления суб. гражд. прав.

  1. строго ограниченные формы и средства защиты. Осуществление гражданских прав ограничивается запретами на использование права для достижения социально вредных целей. Главным средством установления пределов осуществления суб. гражд. прав явл. законодательные запреты.

Понятие злоупотребления правом

Злоупотребление правом - особый тип гражданского правонарушения, совершаемого уполномоченным лицом при осуществлении или принадлежащего ему права с использованием недозволенных форм.

Что касается форм злоупотребления правом, то здесь среди ученых нет расхождений.

Все сходятся на том, что хоть ...?.основных вида форм:

1 - действия, осуществленные исключительно с намерением причинить вред другому лицу - шикана

термин «шикана» - заимствован Российским законодательством из Германского уложения

Шикана - действия физических, юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом и иных формах. Кроме того, этот вид - использование гражд. прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Т.о этот вид включает в себя 2 составляющие:

  • действия с существенной целью причинить1 вред

  • действие предпринимателей, которые направлены на ограничение конкуренции

  1. - реализация права недозволенными средствами и использование субъектом недозволенных средств его защиты. Кафедрой гражд. права юридического факультета МГУ еще след. вид.

  2. - злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить вред, но объективно причиняющие вред другому лицу.

Составы злоупотребления правом совершенные без намерения причинить вред, но объективно причиняющие вред могут конкретно описываться в законе.

Право на защиту как субъективное гражданское право

  1. Понятие и содержание субъективного права на защиту

  2. Способы защиты гражданских прав

  3. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав

  4. Меры гос. Принуждения, применяемые при защите гражданских прав.

I. Понятие и содержание субъективного права на защиту

Субъективное право на защиту - юридически закреплённая возможность управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права.

Содержание права на защиту - возможность управомоченного субъекта в процессе осуществления, определяются комплексом норм гражданского, материального и процессуального права

Содержание включает следующие составляющие:

а) само содержание правоохранительной меры;

б) основания её применения;

в) круг субъектов, правомочных на её применение;

г) процессуальный и процедурный порядок ёё применения

д) материально-правовые и процессуальные Црава субъектов по отношению, к которым применяется данная мера.

Т.о. право на защиту - представленная управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для восстановления его, нарушенного или оспариваемого права.

Право на защиту являются составной частью самого субъективного прача наряду с правом на собственные действия, а так же правом требовать определённо поведение от обязанных лиц.

Право на защиту представляет собой самостоятельное субъективное право. Это право в качестве реальной правовой возможности появляется у обладателя регулятивного гражданского права лишь в момент нарушения оспаривания последнего и регулируется в рамках возникающего охранительного гражданского правоотношения. Право на защиту как субъективное право включает:

  • возможность совершения управомоченным лицом собственных положительных действий.

  • возможность требования определённого поведения от обязанного лица. Предмет защиты - субъективные гражданские права и охраняемые законом

интересы.

В основе этого субъективного права лежит тот или иной интерес, для удовлетворения которого субъективное право и представляется уполномоченному лицу.

В тех случаях когда субъекты гражданского права могут обладать такими интересами, которые не опосредуются субъективными правами а существуют самостоятельно в форме охраняемых законом интересов, следовательно подлежат защите в случае их нарушения.

Т.о. охраняемый законом интерес не редко выступает в гражданском г.раве в качестве самостоятельного предмета защиты. Формы защиты

Проф. Сергеев выделяет следующие формы защиты:

1. юрисдикционная форма - деятельность уполномоченных государством организаций по защите нарушенных ими оспариваемых субъективных прав.

\

/

Смысл состоит в том, что при нарушении прав и обязанностей лицо обращается за защитой к компетентным органам.

а ) общий порядок защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном порядке путём предъявления иска, заявления или жалобы, б) специальный порядок - это административный порядок защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, осуществляется на основе поданной жалобы в соответствующие управленческие органы.

2. юрисдикционная форма - действия граждан по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно без обращения за помощью к компетентным государственным органом, т.е. «самозащита».

Форма защиты - комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов.

II. Способы защиты гражданских прав

Способ защиты субъективных гражданских прав - материальные, правовые меры принудительного характера, .утверждённые законом, при помощи которых производится восстановление нарушенных прав, а так же воздействия на правонарушителя. В ст. 12 ГК РФ утверждается общий перечень мер защиты:

а) признание субъективного права.

Признание права является средством устранения неопределённости во взаимоотношениях субъектов, создание необходимых условий для его реализации и предотвращения со стороны третьих лиц.

Чаще всего требования о признании субъективного права являются необходимой предпосылкой применения иных способов защиты.

б) восстановление положения существовавшего до нарушения права.

Этот способ имеет место тогда, когда нарушенное право существует на момент восстановления и может быть восстановлено посредством устранения последствий правонарушения. Этот способ включает в себя, в том числе возврат собственнику его имущества и т.д.

в) Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Этот способ очень часто применяется вместе ^другими способами.

Сущность способа состоит в том, что в устранении препятствий для осуществления права, создаваемых нарушителем.

г) Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий её недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки.

В данном случае происходит восстановление положения, которое существовало до заключения сделки.

Кроме того могут применяться конфискацпионные меры в виде взыскания всего полученного или причитающегося по сделке в доход государства.

д) Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления.

Если созданный акт нарушает гражданские права или охраняемые интересы физических или юридических лиц, а в случаях предусмотренных законом и нормативный акт - они могут быть обжалованы в суд.

е) не применение судом акта гос. Органа или органа местного самоуправления противоречащего закону.

Исходя из общих принципов гражданского права как способ защиты этот вид как бы противоречит сути этих принципов. Вместе с тем специальное указание в Законе об этом является положительным, так как при игнорировании незаконного правового акта суд может опираться на конкретную норму закона.

\

Однако суд должен обосновать, почему не применяется тот или иной правовой акт и какой норме или закону он противоречит.

ж) Присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Очень часто это понимается как реальное исполнение, как самостоятельный способ защиты.

Исполнение в натуре противопоставляется исполнению в денежном выражении. Лицо, чьи права нарушены вправе требовать, чтобы его контрагент фактически совершил действие являющееся предметом соответствующего обязательства (т.е. реально исполнил работу, реально передал имущество и т.д.)

з) возмещение убытка и взыскание неустойки

Это распространённые способы защиты гражданских прав и интересов. Они могут применяться как при договорных, так и внедоговорных общественных отношениях.

В отличии от возмещения вреда в натуре, в данном случае имущественный интерес потерпевшего может удовлетворяться за счёт денежной компенсации понесённых имущественных потерь.

Основной формой компенсации является - возмещение убытков. Дополнительной формой - взыскание неустойки, и ) Компенсация морального вреда, заключается в том, что на нарушителя возлагаются обязанности по выплате потерпевшему денежной компенсации за страдания (физические или нравственные).

Применяются при соблюдении 2-х условий:

  • требование заявляется конкретным физическим или юридическим лицом.

  • по общему правилу нарушенные права должны носить личный неимущественный характер.

к) прекращение или изменение правоотношения.

Этот способ защиты реализуется в юрисдикционном порядке. Т.к. связан с принудительным прекращением или изменением правоотношения. Он может применяться как в связи с виновными, так и невиновными действиями контрагента. М.. .все способы классифицирует по следующим группам:

а) фактические действия управляемых субъектов, носящие признаки самозащиты гражданских прав.

б) меры определённого воздействия на нарушителя гражданских прав

в) меры правоохранительного характера применяемые к нарушителям гражданских прав полномочными государственными или иными органами.

Выбор способа защиты лица чьё право нарушено осуществляется исходя из предписаний закона, если об этом прямо указано в законе вместе с тем чаще обладателю субъективного права предоставляется возможность определенного выбора способа защиты своего нарушенного права.

III. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав

\

Самозащита гражданских прав - совершение управомоченным лицом не разрешённых законом действий фактического порядка, направленных/на охрану как его личных или имущественных интересов, так и интересов других лиц.

Способы самозащиты

1. Одним из способов самозащиты является - необходимая оборона. При необходимой обороне не подлежит возмещению вред причинённый в состоянии необходимой обороны если не были превышены её пределы.

Отсюда меры защиты прав причиняющие вред нарушителю - не подлежат возмещению со стороны причинившего вред.

\

В гражданском праве под необходимую оборону подпадают действия, которые

могут мер юридической ответственности.

Для признания наличия необходимой обороны должно быть наличие следующих моментов:

  • действительность (реальность) нападения

это означает, что должно быть посягательство на чьи либо права и интересы. Факт нападения означает, что нападение уже началось, либо на лицо его непосредственная угроза.

  • противоправность нападения

Необходимая оборона должна иметь место только против правонарушения. Она недопустима против правонарушений, хотя и подпадающих под признаки гражданского правонарушения, но не подпадающая под признаки уголовного преступления.

  • превышение пределов необходимой обороны возможно в отношении выборов средств защиты, интенсивности обороны и её своевременности.

Превышение пределов необходимой обороны может быть явное несоответствие средств защиты характеру и опасности нападения.

В этом случае вред подлежащий взысканию, однако, в некоторых случаях не

подлежит при посягательства потерпевшего на законные обороняемого лица.

2. Действия в условиях крайней необходимости как способ защиты гражданских прав.

Крайняя необходимость - действия, которые предпринимаются лицом для устранения опасности угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не мола быть устранена иными способами.

При предотвращении вреда большего чем вред причинённый является основанием того что соблюдены пределы крайней необходимости. В силу ст. 1067 ГК РФ вред возмещается третьему лицу которому он непосредственно при чинён причинителем.

Однако суд, может возбудить обязанность по возмещению на лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда постоянно или частично как третье лицо так и причинителя.

При превышении пределов крайней необходимости лицо причинившее вред возмещает вред.

IV. Меры государственного принуждения,! применяемые при защите гражданских прав.

Государственные принудительные меры принятие компетентными

государственными органами мер при разрешении гражданско-правовых споров, в том случае если стороны были не в состоянии урегулировать возникший между ними конфликт.

В данном случае предусматривают 2 особенности:

  • речь может и не идти о конкретном правонарушении

  • меры не связанны с применением санкции

Выделяется 3 группы гражданско-правовых мер: 1- группа меры направленные на устранение разногласий между участниками гражданских правоотношений

  1. - меры направленные на восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны. К ним относятся меры по истребованию имущества (.иск), а так же меры по устранению нарушений иск). Кроме того, сюда 'включаются имущественная компенсация морального вреда.

  2. группа - меры направленные на обеспечение реального исполнение обязанностей должником. Речь идёт об исполнении обязанностей в принудительном порядке.

Принуждение может выражаться в следующем:

  • принуждение должника к возврату долга, передаче покупателю проданной вещи;

\

  • исправление или замена вещи должником по гарантийному обязательству.

  • возмещение ответчику материальной части расходов, которые он понёс по изготовлению вещи, если отношения между сторонами прерваны по требованию заказчика и при отсутствии вины подрядчика.

Наиболее серьёзной мерой государственно-принудительного порядка являются юридически отношения. Санкции являются мерой ответственности.

Тема: Гражданско-правовое нарушение и гражданско-правовая ответственность.

  1. Понятие, состав и виды гражданско-правового нарушения.

  2. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.

  3. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.

  4. Применение гражданско-правовой ответственности и её отдельные меры.

I. Понятие, состав и виды гражданско-правового нарушения.

Гражданское правонарушение - виновное действие или бездействие субъекта, которое противоречит установленному правопорядку и нарушающее субъективные права других участников гражданских правоотношений.

Основанием возникновения (юридическим фактом) охранительного правоотношения в данном случае является само гражданское правонарушение.

Состав правонарушения.

Состав правонарушения - это юридически значимая нормативная характеристика нарушителя (субъекта правонарушения), противоправного виновного деяния, вредных последствий (вреда) и причинной связи между деянием и вредным последствием. Кроме этих элементов некоторыми ученными называются ещё: противоправность и вина.

    1. Субъектами правонарушения являются полностью деликтоспособные физические лица (т.е. лица, достигшие 14 лет), сюда также относятся лица, которые ограничены в дееспособности в связи со злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами.

Что касается лиц, не достигших 14-летнего возраста или лиц являющихся недееспособными, то противоправные действия этих лиц не порождают ответственности этих лиц. Вместе с тем, противоправные действия этих лиц являются элементами юридического состава, на основании которого возникает ответственность их законных представителей.

Лица, совершившие правонарушения в состоянии, когда они не могут понимать значения своих действий и руководить ими, несмотря на то, что они обладают полной деликтоспособностью - по общему правилу освобождаются от гражданско-правовой ответственности.

В связи с тем, что юридические лица и публично-правовые образования обладают полной деликтоспособностью, то они отвечают своим имуществом за совершение правонарушения.

    1. Противоправное виновное деяние может выражаться как в действиях, так и в бездействие. Действие - это активная форма волеизъявления, а бездействие - это пассивная форма волеизъявления.

Противоправность - это оценочная категория, которая выражает объективный факт противоречия акта поведения требованиям закона, иным актам или договорам. Как правило, это: осуществление права за пределами границ установленных дозволениями; нарушение субъективных прав других лиц; невыполнение лицом обязанностей, возложенных на него договором; нарушение правопорядка; причинение имущественного вреда.

    1. Вина - это исключительное отношение субъекта к своему противоправному деянию (т.е. действию или бездействию) и к его вредному результату.

Вина может быть в форме умысла или неосторожности. Полная характеристика вины даётся уголовным законодательством.

Умысел бывает прямым и косвенным.

Прямой умысел: когда лицо сознаёт противоправность своего поведения и предвидит наступление вредных последствий и прямо желает их наступление.

Косвенный умысел: когда лицо осознает противоправный характер своего поведения, предвидит наступление вредных последствий и сознательно допускает их наступление.

В свою очередь неосторожность бывает в форме: самонадеянности и небрежности.

Самонадеянность - это когда лицо осознает противоправность деяния, предвидит его вредные последствия, но легкомысленно надеется предотвратить их наступление.

Небрежность - это когда лицо не осознает противоправности деяния, не предвидит наступление вредных последствий, хотя мог и должен был их предвидеть.

Определение степени заботливости и осмотрительности лица, осуществляется характером обязательств, условиями оборота, а также другими фактическими обстоятельствами.

Кроме того, для гражданского права характерно разграничение неосторожности на простую и грубую.

Если при определенных обстоятельствах возможность наступления вреда была очевидной в большей степени - то наблюдается грубая неосторожность. В гражданском праве по общему правилу степень неосторожности никакой роли не играет, она лишь имеет значение при смешанной ответственности, т.е. при ответственности, когда учитываются не только вина нарушителя, но и степень вины потерпевшей стороны.

В ряде случаев вина в гражданском праве вообще не становится необходимым условием имущественной ответственности, т.е. ответственность может применяться и при отсутствии вины. Чаще всего это встречается в договорных отношениях, где стороной являются юридические лица, где вину конкретного должностного лица устанавливать нет необходимости. Здесь важен сам факт правонарушения со стороны юридического лица, которого могло и не быть при наличии должной заботливости и осмотрительности.

Таким образом, понятие вины в гражданском праве значительно отличается от вины в ^ уголовном праве.

Следовательно, согласно абз. 2 п.1 ст. 401 ГК РФ и абз. 2 п.1 ст. 418 ГК ПМР. вина - это не использование правонарушителем всех возможных мер по недопущению неблагоприятных последствий своего поведения при той степени заботливости и осмотрительности, которая необходима в связи с характером лежащих на нем обязанностей.

Отличие вины в гражданском праве от уголовного заключается еще в том, что в уголовном - это субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а в гражданском - непринятие объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий. Кроме того, в отличие от уголовного права в гражданском праве действует презумпция вины правонарушителя. Так, согласно п.2 ст. 401 ГПК РФ и п. 2 ст. 418 ГК ПМР отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательства, а также согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ и п. 2 ст. 1099 ГК ПМР - лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Отсюда следует, что правонарушитель признается виновным если не докажет обратное. Данное положение основано на следующих признаках (составляющих):

  • на общей свободе участия субъекта в гражданском обороте. Это подразумевает принятие на себя риска, в том числе и неблагоприятных последствий, с правом и необходимостью доказывания своей невиновности для исключения ответственности;

  • гражданско-правовая ответственность имеет частноправовой характер, т. е. презумпция вины не ограничивает прав и свобод лица, а также не умоляет его чести, достоинства и деловой репутации;

  • так как данная ситуация возникает в связи с противоправными действиями одного из субъектов, то для сохранения равного положения для сторон, необходимо, чтобы потерпевшая сторона доказала, что её права нарушены, а вторая сторона, что действовала не виновно.

Что касается сферы предпринимательства, то здесь действует иное правило - сторона, нарушившая обязательство, несет ответственность не зависимо от наличия или отсутствия вины (см. п.З ст. 401 ГК РФ и п.З ст. 418 ГК ПМР). Однако этой же номой установлено исключение ответственности при наличии чрезвычайных и непредотвратимых в данных условиях обстоятельств (например, стихийных бедствиях).

В связи с тем, что норма установленная п.З ст. 401 ГК РФ и п.З ст. 418 ГК ПМР, является диспозитивной, то стороны могут своим соглашением устанавливать ответственность только при наличии вины.

Гражданским законодательством предусматриваются и могут предусматриваться другие случаи наступления ответственности без наличия вины, например причинение вреда источником повышенной опасности (см.ст.1079 ГК РФ и ст.1113 ГК ПМР).

4. Вред.

Под вредом понимается неблагоприятные последствия противоправных действий лица, возникающие в имущественных и неимущественных сферах потерпевшей стороны.

Вред - это всякое умаление личного или имущественного блага.

Различают материальный и моральный вред.

а) Материальный вред - это утрата вещи, ее повреждение расходы, утрата возможности получить доходы. Материальный вред имущественные потери, т.е. уменьшение стоимости поврежденной вещи, уменьшение или утрата дохода, необходимость новых расходов и т.д.

Имущественный вред, оцененный в деньгах может выражаться в убытках.

Убытки - это реальный ущерб и упущенная выгода.

Реальный ущерб - это неполученные стороной доходы, которые она смогла бы получить при обычных условиях, если бы его право не было нарушено.

В гражданском праве понятие «ущерб» часто используется как синоним понятия «имущественный вред».

Гражданское законодательство предполагает полное возмещение убытков (см. п.1 ст. 15 ГК РФ и п.1 ст. 15 ГК ПМР; а также п.1 ст. 1064 ГК РФ и п.1 ст. 1099 ГК ПМР). Однако законом (в том числе и в порядке очередности ст.400 ГК РФ и ст.417 ГК ПМР) устанавливается ограниченная ответственность.

б) Моральные вред - это физические или нравственные страдания лица, явившиеся результатом нарушения его личных неимущественных прав , а также посягательство на его честь, достоинство, деловую репутацию неприкосновенность личности, здоровья и т.д.

Моральные вред также может быть результатом причинения имущественного вреда (например, причинение имущественного вреда предпринимателю повлекло невыполнение последним своих обязательств, что в свою очередь нанесло вред его деловой репутации). 5. Причинная связь между противоправным деянием и наступившим вредом. Под причинной связью понимается существующая зависимость между противоправным деянием как одним явлением деятельности, т.е. в этом случае одно явление (причина) порождает другое явление (следствие).

При применении ответственности учитывается причинная связь между поведением субъекта и вредом, который причинен другому лицу. Учет причинной связи является целью возложения ответственности на причинителя, т.е. на субъекта, деянием которого причинены вредные последствия.

Так как деяние порождает непосредственно результат или создает реальную возможность его возникновения, то в гражданском праве различают:

  • прямая причинная связь;

  • косвенная причинная связь;

В гражданском праве учитывается и прямая и косвенная причинная связь. Таким образом, при установлении ответственности необходимо установить наличие или отсутствие причинной связи, а также характер этой связи.

Виды гражданского правонарушения.

  • злоупотребление правом;

  • совершение сделок, не соответствующих требованиям закона;

  • неисполнение договорных обязательств;

  • ненадлежащее исполнение договорных обязательств;

  • осуществление ;

  • причинение внедоговорного вреда;

  • неосновательное обогащение;

  • причинение морального вреда.

II. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.

Гражданско-правовая ответственность - это гарантированные силой государства юридические формы реакции потерпевшего лица на совершение субъектом правонарушение, выражающиеся в возложении, не правонарушителя мер воздействия имущественного характера.

Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.

Гражданско-правовая ответственность - характеризуется следующими чертами:

  • юридические формы реакции на правонарушение и принципы избрания конкретных мер предусмотрены в нормах гражданского законодательства;

  • она не имеет публично-правового характера: это ответственность субъекта перед другим равным ему участником гражданских правоотношений. Однако, когда есть исключения. При нарушении правопорядка или нравственных устоев общества - ответственность уже наступает перед государством. Однако ответственность в этом случае все равно гражданско-правовая;

  • гражданско-правовая ответственность имеет имущественный характер и выполняет обычно компенсационную функцию. Они заключаются в возмещении убытков, а также на правонарушителя возлагаются дополнительные имущественные тяготы: неустойка, утраты задатка и т. д.

  • гражданско-правовая ответственность строится как на началах вины, так и на началах причинения (т. е. отсутствие вины).

Формы ответственности.

Форма гражданско-правовой ответственности - это способ воздействия на правонарушителя. Существуют следующие формы ответственности:

  • .. .-ограничивающая - сюда относятся: лишение права (в том числе конфискация); отказ в защите права; отказ в признании права;

  • штрафная - это наличие всех видов неустойки (зачетная, альтернативная, исключительная, штрафная), а также компенсация морального вреда;

  • компенсационная форма ответственности - она представлена универсальной мерой - это возмещение убытков и возмещение внедоговорного вреда, т.е. вреда возникающего из внедоговорных обязательств.

Виды гражданско-правовой ответственности.

  1. По основаниям возникновения:

  • договорная ответственность - это ответственность, связанная с нарушением договорных и сходных с ними обязательств (т.е. из односторонних сделок, из административных актов и т. д.).

  • внедоговорная ответственность - это ответственность, связанная с нарушением прав субъектов, которые не связаны договорами, либо па нарушения, которые выходят за пределы отношений, которыми связаны субъекты;

  • ответственность за нарушение правопорядка - это о тветственность за нарушение основ правопорядка и нравственности, злоупотребление правом.

    В этих случаях, возникают охранительные правоотношения, в которых субъектом притязания выступает государство. Здесь используются такие меры воздействия как: лишение права, отказа от его защиты, конфискация имущества и т.д.

    1. В зависимости от числа обязанных лиц:

    • долевая ответственность - эта ответственность заключается в ответственности каждого из обязанных содолжников отвечает в объеме, соразмерном его доле в обязательстве. Согласно ст. 321 ГК РФ и ст. 338 ГК ПМР доли предполагаются равными. Но так как норма содержащаяся в этих статьях является диспозитивной, то стороны могут установить и неравные доли;

    • солидарная ответственность - эта ответственность заключается в том, что один из солидарных должников по требованию кредитора обязан возместить как полную сумму ущерба за всех, так и в определении его части. Если у одного должника средств не хватает для полного возмещения требуемых сумм, то требование кредитора может быть адресовано к другому должнику или должникам. Это право выбора потерпевшего предоставляет ему возможность требовать возмещение с того причинителя, который в наибольшей степени способен компенсировать неблагоприятные последствия для должника.

    Затем у ответчика, который удовлетворил требование за всех, появляется право требования к остальным должникам (это требование именуется регрессным). Регрессное требование по своему характеру является уже долевым.

    Солидарная ответственность может устанавливаться только тогда когда это прямо предусмотрено в законе или договоре.

    • субсидиарная ответственность - это ответственность установленная законом или договором за правонарушения, совершенные основным должником, дополнительно к ответственности должника.

    Отсюда следует, что эта ответственность является дополнительной по отношению к ответственности, которую несет перед потерпевшим основной правонарушитель. Кроме того, субъект несущий дополнительную ответственность может не являться сопричинителем имущественного вреда, а также вообще не совершает каких-либо правонарушений. Субсидиарная ответственность для несущего ее лица наступает, когда основной ответчик отказался удовлетворить требования потерпевшего, либо не ответил на требование в разумный срок. При этом не требуется, чтобы основной ответчик вначале ответил перед потерпевшим всем своим имуществом и только при его недостатке к ответственности был привлечен субсидиарный ответчик.

    Особенно: .и субсидиарной ответственности:

    а)- она возлагается на лицо, не являющемся правонарушителем;

    б)- она является дополнительной - требования лицу предъявляются после того, как эти требования предъявляются основному должнику;

    в)- требования кредитора покрываются в части не покрытой основным должником;

    г)- субсидиарная ответственность имеет временные границы в рамках дополнительного обязательства, из которого она вытекает;

    д)- лицо, удовлетворившее субсидиарное требование имеет право регресса к основному должнику;

    1. В зависимости за чьи действия наступает ответственность должника:

  • ответственность за собственные действия - это ответственность правонарушителя за собственные деяния, повлекшее причинение вреда или иных неблагоприятных последствий;

  • ответственность должника за действия третьих лиц - это ответственность должника, в случае если исполнение обязательства в силу закона или договора возложено на третье лицо;

  • третье лицо не является стороной в обязательстве, оно выступает всего лишь как его исполнитель. По общему правилу, если третье лицо tie исполнит обязательство или исполнит его ненадлежащим образом - ответственность возлагается на должника. Этот вид ответственности может возникать как из договора, так и из закона. Например, по договору подряда - ответственность подрядчика за действия субподрядчика (из договора). Исполнение сделок за малолетних исполняют их законные представители, они не несут ответственность (из закона).

    1. С учетом специфики оснований различают смешанную ответственность:

    Смешанная ответственность - это ответственность, при которой вред или убытки

    наступают по вине обеих сторон. По общему положению охранительные отношения связываются, как правило, только с противоположным поведением нарушителя. Однако в законе выделяются возможные формы противоправного поведения потерпевшей стороны, которые вместе с правонарушение .: причините. ; . образуют юридический состав, который является основанием возникновение хранительного обязательства.

    Смешанный характер ответственности состоит в том, что с учетом вины кредитора размер ответственности должника \ менынается.

    5. В связи с вторичностью возникновения требований и их связей с первичными требованиями, различают - ответственность в порядке регресса.

    Ответственность в порядке регресса - это ответственность, при которой регрессное требование к непосредственному причинителю вреда или убытков предъявляет лицо, исполнившее за него обязанности по их возмещению в соответствии с п. 2 ст. 325 ГК РФ и с п. 2 ст. 342 ГК ПМР, должник исполнивший солидарную обязанность имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.

    III. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.

    Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности - это различные обстоятельства, с которыми закон или договор связывает последствия, заключающиеся в освобождении соответствующих субъектов от гр ; кданско-правовой ответственности.

    В законе не выделены эти обстоятельства в отдельную группу, а находят отражения в различных институтах гражданского законодательства.

    Эти обстоятельства можно подразделить по их характеру на:

    а) субъективный случай;

    б) объективный случай;

    в) вина кредитора (потерпевшего);

    г) управомочие на причинение вреда, необходимая оборона, крайняя необходимость;

    д) согласие кредитора.

    Законом предусмотрено право (исходя из смысла гражданского законодательства) должнику ссылаться как на достаточное для исключения ответственности. Помимо этого суд управомочен учитывать другие обстоятельства, в том числе грубую неосторожность потерпевшего при причинении вреда его имуществу, состояние крайней необходимости и т.д.

    а) этот случай при возложении ответственности на должника на началах вины.

    В данных обстоятельствах возложение ответственности на должника на началах вины, означает, что невиновность своего поведени:: как правило, доказывает должник (т.е. причинитель). В абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ и абз.2 п.1 ст. 418 ГК ПМР даются критерии невиновности: это принятие лицом мер по надлежащему исполнению обязательства, свидетельствующих о проявлении им той степени заботливости и осмотрительности, которая требуется по характеру обязательства или по условиям оборота. Отсюда следует, что в качестве критериев называется:

    • объективно предъявляемые требования к степени заботливости и осмотрительности, вытекающие из специфики обязательства или условия оборота;

    • субъективные возможности лица предвидеть достаточность принимаемых мер и вероятные последствия своего поведения при исполнении конкретного обязательства в конкретных условиях оборота. Необходимо учитывать, что если речь идет о внедоговорной сфере, то критериями невиновности по анал ни могут быть степень заботливости и осмотрительности, требуемые при совершении действий в данной обстановке, с учетом объективных условий, а также возможности лица адекватно оценивать ситуацию, предвидеть вероятные последствия своего повед ия.

    б) объективный случай. Законодательство с язывает объективность с обстоятельствами независящими от воли субъектов. В данных Зстоятельствах это в основном связано с непреодолимой силой.

    При чем он учитывается как граница гражда око-правовой ответственности, строится на началах причинения.

    Непреодолимая сила в гражданском праве - то чрезвычайные и непредотвратимые при дополнительных условиях обстоятельства. 1 данном случае под обстоятельствами понимаются реальные явления естественного ( е. природного) и социального порядка. К этим обстоятельствам относятся: землетрясенн : наводнение; извержение вулкана; другие природные катаклизмы. Непредотвратимосп как признак непреодолимой силы

    свидетельствует о неподвласности человеку разрушительного процесса, а также о невозможности при данном уровне техники, либо устранить последствия, либо уменьшить его последствия.

    Необходимо отметить, что субъекты сами могут создавать условия для возникновения непреодолимой силы (ядерное испытание).

    Что касается социальных событий, то к ним относятся войны, волнения и т. д.

    Во всех случаях непреодолимая сила как юридически значимый объективный случай рассматривается в качестве основания, исключающего отношение, которое при условии если оно причинно связано с вредными последствиями, возникшими у кредитора. Но сторона не может ссылаться на непреодолимую силу, если срыв выполнения произошел по его вине, либо если он не связан с непреодолимой силой.

    в) вина кредитора (потерпевшего)

    Согласно п. 1 ст. 404 ГК РФ и п.1 ст. 421 ГК ПМР предусматривают уменьшение ответственности должника, которое вправе устанавливать суд. В данном случае устанавливается общее положение (общее требование) гражданского законодательства.

    Однако во внедо говори ой сфере (в частности в деликтных обязательствах) вред

    возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит (см. ст п. 1 ГК

    ПМР).

    В части второй этой же статьи отмечено, что при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя в случаях когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. Т. е. законом предусматривается возможность отказа потерпевшему в возмещении ущерба, и при наличии со стороны потерпевшего грубой неосторожности, судом. За исключением причинения вреда жизни или здоровью гражданина.

    г) Необходимо отметить, что управомочие на причинение вреда; необходимая оборона; состояние крайней необходимости - это такие основания, которые исключают ответственность, и которые такие используются по общему правилу во внедоговорной сфере.

    д) согласие кредитора. Это основание может касаться как договорных так и не договорных обязательств. Так согласно ст. 415 ГК РФ и ст. 432 ГК ПМР (прощение долга) - следует, что обязательство прекращается освобождением должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. Прощение долга обычно имеет место после соответствующей договоренности с должником или же при очевидной невозможности исполнения обязательства должником. Чаще всего прощение долга может касаться денежных обязательств, когда интересы других лиц не затрагиваются.

    IV. Применение гражданско-правовой ответственности и её отдельные меры.

    Причинение гражданско-правовой ответственности увязывается с применением в гражданском праве отдельных мер ответственности в сочетании с иными последствиями правонарушения:

    1. возмещение убытков - в этом случае ответственность подчиняется принципу полного возмещения имущественного вреда (см. п. 1 ст. 15 ГК РФ и п. 1 ст. 15 ГК ПМР). Это означает, что возмещению подлежит реальный ущерб и упущенная выгода, которая явилась результатом правонарушения. По общему правилу убытки взыскиваются всегда, ... если это не предусмотрено договором, за исключением случаев, когда применяется неустойка (за исключением штрафной). Расчеты подлежащих возмещению убытков дается в ст. 393 ГК РФ и ст. 15 ГК РФ, а так же в ст. 410 ГК ПМР и ст. 15 ГК ПМР.

    Как правило, убытки должны исчисляться по ценам в листе исполнения обязательства. Размер убытков может зависеть и существенно изменяться от даты их исчисления. Для достижения справедливого решения суд, в соответствии с п. 2 ст. 393 ГК РФ и п. 2 ст. 410 ГК ПМР, может применить цены, существующие в день вынесения решения по требованию о присуждении убытков.

    1. понуждение исполнить обязательство в натуре.

    Поскольку возмещение убытков и уплата неустойки, по общему правилу, не исключает исполнение обязательства в натуре, что закреплено в п. 1 ст. 396 ГК РФ и п. 1 ст. 413 ГК ПМР - то согласно договоренности между сторонами обязательство должно быть исполнено в натуре.

    Отсюда следует, что понуждение исполнить обязательство в натуре закреплено в диспозитивной форме, т.е. стороны могут отказаться от него или изменить. Из закона следует, что уплата неустойки и возмещение убытков увязывается с невозможностью исполнить обязательство в натуре или в том случае, когда обязательство исполнено не надлежаще либо с другим нарушением.

    1. взыскание неустойки (см. ст. 394 ГК РФ и ст. 411 ГК ПМР)

    Взыскание неустойки - это способ обеспечения исполнения обязательств с одной стороны, и дополнительная гражданско-правовая мера ответственности. Кроме того неустойка может служить и формой отсудного, согласно норме вышеперечисленных статей, законом или договором

    могут быть предусмотрены случаи:

    • когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков;

    • когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки

    Согласно ст. 347 ГК ПМР - неустойка - это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

    1. взыскание процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами. На основании ст. 412 ГК ПМР и ст. 395 ГК ПМР за пользование чужими денежными средствами за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства и его соответствующей части. Суд может определить сумму исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения - если иное не предусмотрено законом или договором. Убытки в этом случае возмещаются в размере..обще суммой взыскиваемых процентов.

    2. ограничение размера ответственности.

    Так как согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ и п. 1 ст. 15 ГК ПМР убытки лица, чье право нарушено взыскиваются в полном объеме, то это означает, что взыскивается весь причиненный реальный ущерб и упущенная выгода. Вместе с тем эта норма является диспозитивной, т. е. законом или договором может быть определена ответственность в меньшем размере. Так в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 187 ГК ПМР и абз. 3 п. 1 ст. 171 ГК РФ предусмотрена обязанность недобросовестной дееспособной стороны возместить реальный ущерб, причиненный недееспособному лицу в связи недействительной сделкой. При этом упущенная выгода не возмещается. Стороны также могут предусматривать возмещение или реального ущерба или убытков, в определенной сторонами сумме.

    Согласно п. 1 ст. 417 ГК ПМР и п.1 ст. 400 ГК РФ законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограничение ответственности), но отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности. Так как п. 1 ст. 15 ГК РФ и п. 1 ст. 15 ГК ПМР содержат диспозитивную норму о взыскании убытков в полном объеме его стороны имеют право уменьшить её. Однако п. 2 ст. 417 ГК ПМР и п. 2 ст. 400 ГК РФ устанавливаются перечень случаев, когда эти соглашения не допускаются:

    • договоры присоединения; ??????????????

    • иные договоры, в которых кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя

    Имеется в виду, что данные соглашения признаются..'ЧнУ.если размер ответственности для данного вида обязательств или данное нарушение определено законом и

    если соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

    При применении некоторых видов неустойки (кроме штрафной - где взыскивается в полном объеме и неустойка и убытки) применяется, как правило, ограниченная ответственность исходя из видов и характера неустойки.

    Кроме этого, согласно ст. 350 ГК ПМР и ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно не соразмерна последствиям нарушения обязательства, вправе уменьшить неустойку.

    Гражданским законодательством размер ответственности может быть уменьшен в тех случаях, когда убытки или вред, причиненный потерпевшему, стали результатом виновного поведения кредитора или обеих сторон (в частности п. 1 ст. 404 ГК РФ и п. 1 ст. 421 ГК ПМР - предусматривают право суду уменьшить размер ответственности должника). Что касается деликтных обязательств, то согласно ч. 2 ст. ..г///.7? ГК ПМР и ч. 2 ст.

    ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала

    возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда - размер возмещения должен быть уменьшен. А при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствия вины причинителя, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или вообще отказано в возмещении вреда.