Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilety_Tron РЧП.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
30.06.2019
Размер:
137.85 Кб
Скачать

Билет 1. 1. Понятие РЧП. Соотношение частного и гражданского права в Риме. Периодизация и особенности развития. 2. Основания возникновения права собственности. 3. Договор товарищества

1 РЧП – система норм регулирующих имущественные, а также личный неимущественные отношения между физ и юр лицами в Древнем Риме.

ЧП понятие большее по объёму чем ГП, т.к ГП регулирует отношения между гражданами (в Риме этим занимались нормы ius civilis),а ЧП включает в себя отношения между всеми лицами, в случае Рима это ЛПГ.

РЧП – это совокупность права народов, цивильного и преторского права.

Ius civili(квиритское право)-регулиров. Имущ и личн не имущ отн только между гражданами Рима.

Ius gentium(право народов)-рег отн между гражданами латинами и перегринами, это право более приспособлено к торговым отношениям, возникло в результате развития соц- эконом отн между колониями рима и собственно рима, частично вклчало в себя нормы покорённых народов.

Ius praetorium(преторское право) – правовые нормы исходящие от преторов, для корректировки и пополнения ius civili, которое устаревало в следствие развития соц отношений.

Периодизация развития РЧП:

1)Доклассический пероид (6-3вв днэ)

2)Классический период (3вднэ-3внэ)

3)Пост классический(3внэ-6внэ)

2 Право собственности- наиболее полное исключительное господство лица над вещью. Способы приобретения права собственности делятся на первоначальные и производные

Первоначальные

Производные

1)Оккупаця- присвоение и завладение вещами, с целью удержать их за собой. Осуществлялся через захват бесхозной вещи (вражеская вещь-бесхозная)

1)Манципация- передача ПС на Итал земли, скот, рабов и сервитуты. Через обряд с свидетелями, весами и медью.

2)Клад-всякая ценность, которая была сокрыта так давно, что уже нельзя найти её собственника.

2)Традиция- передача ПС путём простой передачи вещи.

3)Приобретение ПС по давности владения.(Давн влад не начинала отсчёт при временном держании вещи, кражи вещи, насильственное изъятие вещи)

3)In ure cession -мнимый суд перед претором. Истец требовал вещь, ответчик отдавал без возражений.

4)Спецификация- переработка вещи или создание новой.

4)Наследование, по закону и по завещанию

3 Дог тов-доступный всем лицам, консенсуальный договор, который заключался в объединении двух и более лиц для достижения какой-либо общей, законной цели. Основные элементы: 1)Объединение лиц 2)достижение какой-либо законной цели. Societas в Риме возникла на почве семейной общности имущества главным образом среди сонаследников, объединявшихся для совместной охраны своего имущества и управления им. Договор Т предполагал обязанность каждого из товарищей внести вклад в виде: денег, иного имущества, труда или услуг, права пользования имуществом. Члены тов, сообща управляли всеми делами, но могли и назначить ответственного. Распределение убытков и доходов в общем деле было равным, если в договоре не установлено иное, но нельзя чтобы одно лицо несло только убытки, а другое только получало прибыль.

Билет 2. 1. Защита права собственности. 2.Множественность лиц в обязательствах. ??????? 3. Открытие наследства и его последствия. Призыв наследников.

1 А)Виндикционный иск – вещный иск, применявшийся для возвращения вещи в законное обладание собственником из чужого незаконного владения. Требование не владеющего собственника, к владеющему не собственнику о возврате вещи со всеми плодами (с момента предъявления иска). Цель иска – возвращение вещи в соответствующем состоянии. Истец- собственник, ответчик – владелец, арендатор, держатель или наниматель вещи и тд. Предмет иска – вещь со всеми плодами и приращениями. Недобросовестный владелец отвечал за гибель вещи, даже если она погибла до предъявления иска.

Б)Негаторный иск-иск предоставлявшийся собственнику в тех случаях, когда он не утрачивая владения над вещью встречал помехи или притеснения в её использовании.

В)Иск о воспрещении-иск, дававшийся собственнику для доказывания воспрещения пользоваться и извлекать плоды другим лицом.

Г)Публицианов иск- иск для защиты бонитарного собственника и лица добросовестно приобрётшего вещь от не собственника.

2 Множественность лиц в обязательстве – это такая ситуация, когда на одной из сторон участвует несколько лиц. Если в обязательстве несколько кредиторов, то это активная множественность. Когда несколько должников – пассивная множественность.

Обязательства с множественностью лиц бывают делимыми и солидарными.

Делимые подразделяются на идеальные доли. Если несколько должников, то каждый исполняет свою часть обязательства, а если несколько кредиторов, то каждый принимает свою часть. По сути, делимые обязательства представляют собой несколько самостоятельных обязательств, возникших из одного обязательства. В солидарном обязательстве кредитор вправе требовать исполнения в полном объеме от любого из должников. При этом обязательства между кредиторами и всеми содолжниками прекращаются, а между должником, исполнившим основное обязательство и остальными должниками, могут возникнуть регрессные обязательства. Солидарные обязательства возникают при неделимости предмета обязательства, а также, если это предусмотрено законом или договором, например, деликтные обязательства являются солидарными в силу закона.

3 Открытие наследства и его последствия. Призыв наследников. Наследование – преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые были непосредственно связаны с личностью умершего.

Наследство открывалось со смертью наследодателя. В этот же момент определялись лица, призываемые к наследству. Если гражданин умирал в плену, то была фикция- момент смерти считается момент пленения. Для открытия наследства необходимо также, чтобы умерший оставил имущество.

За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежало никакому лицу – лежачее наследство. В древнейшем римском праве это имущество считалось бесхозным, любое лицо, захватив вещи из лежачего наследства и провладев ими год, становилось собственником. В более развитом праве лежачее наследство до принятия наследником как бы числили за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

После открытия наследства начинается призыв к наследству. С этого момента у призванных наследников появляется право на наследство.

Наследники по закону считались вступившими в права наследства помимо их воли. Для них требовалось особое заявление об отказе от наследства, если они не желали его принять или не желали связывать себя вытекающими из наследства обязательствами. Все прочие имели «право на размышление» и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актом или подразумевающими его действиями (торжественное объявление о принятии, действительное вступление в управление, использование наследственного имущества и т. д.).

Для домашних, восходящих и нисходящих родственников устанавливался 1 год для объявления о принятии завещанного. Отсутствие таких действий или заявлений подразумевало, что право на принятие наследства переходит к следующему из числа |наследников по завещанию или по закону.

Билет 3 1. Система РЧП. Дуализм частного права. Деление частного и публичного права. 2. Понятие и формы брака. 3. Наследование по закону.

2 Модестин писал: «Брак – это союз мужчины и женщины, соединение божественных и человеческих дел». Существовали браки с мужей властью (cum manu) и без мужней власти (sine manu). Обе формы появились в архаичный период, и уже в классическую эпоху брак cum manu был редкостью. Как правило, браки заключались неформально. В браке с мужней властью жена не имела имущества в собственности, но получала право наследования после смерти мужа и его родственников. Вступая в такой брак, женщина переходила в агнатскую семью мужа. В браке без мужней власти юридически жена оставалась в прежней семье и могла обладать имущественной самостоятельностью. Конкубинат – это дозволенное законом сожительство. Эта форма была введена законом Юлия о прелюбодеяниях. Конкубина и её дети имели право на алименты и на некоторую долю в наследстве. Дети были незаконнорожденными.

3 Наследование – преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые были непосредственно связаны с личностью умершего.

Наследование по закону носило второстепенный характер. Наследование по закону открывалось в следующих случаях:

1. Лицо не оставило завещания;

2. Если завещание признано недействительным либо аннулировано;

3. Если наследник по завещанию не принял наследства.

По Законам XII таблиц существовали три очереди наследников, которые состояли только из агнатских родственников: 1-я очередь, подвластные наследодателя (дети, жена находящаяся под властью мужа, внуки от ранее умерших детей, усыновленные) Жена и дети, делили имущество поровну, а внуки получали долю , которую получил бы их отец и делили её на равные части. Они не могли отказаться от наследства!!!!!

2-я очередь – ближайшие агнаты (мать, братья и сестры умершего);

3-я очередь – сородичи (это члены одного рода). Наследование сородичей быстро отпало. Между этими очередями, а также между наследниками одной очереди преемство отсутствовало. Иначе говоря, если призванные наследники по каким-то причинам не принимали наследство, то следующая очередь к нему не призывалась, а наследство становилось выморочным. Например, если родной брат умершего отказался от наследства, то для двоюродных братьев оно повторно не открывалось. Если наследники так и не находятся, то наследство признаётся вымороченым, а в древние времена бесхозным.

Наследование в преторском эдикте. Постепенно когнатское родство начинает вытеснять агнатское, это проявляется в первую очередь в наследственном праве. Наряду с цивильными наследниками, появились наследники, которых преторов ввёл в владение наследством - bonorum possesors

Наследование по новеллам Юстиниана. Юстиниан упростил наследственное право построив его исключительно на когнационном родстве. Лица 1-ого разряда-нисходящие умершего (дети, внуки,). Лица 2-ого разряда отец мать дед и бабка. Лица 3-его разряда неполнородные братья и сёстры (одна мать, но разный отец и т.д.). Если нет наследников 1 2 и 3 разрядов, наследство получают остальные родственники. Супруга наследует в последнюю очередь.

Билет 4. 1. Источники РЧП: система, обычай как источник права 2. Понятие вещи. Классификация вещей. 3. Обязательства из неосновательного обогащения

  1. Все источники РЧП можно разделить на 2 группы: писанные и неписанные.

Источники РЧП: Обычай, закон, деятельность юристов, эдикты преторов, сенатусконсульты, императорские конституции.

Обычай – исторически обусловленное поведение сложившееся и закрепившееся в результате многократного поведения. Признаки обычая в рчп – давнее существование. и молчаливое согласие общества.

Обычай как источник права. Обычай являлся самым древним источником права.

Закон 12 таблиц (450 г.д.н.э.)- первый документ собравший в себе обычаи.

Виды обычаев: 1) обычай предков 2) религиозный обычай 3) судебный обычай

Обычай считался основным источником права наряду с остальными, до 319гнэ, когда были запрещены обычаи противоречащие закону.

  1. В римском праве термин вещь (res) понимался широко: 1) Предметы материального мира, обладающие полезными свойствами; 2) Права и обязательства. Вещь в гражданско-правовом смысле выступает объектом правоотношений, а наличие права всегда связано с тем или иным интересом субъекта.

Классификация вещей:

1)Телесные вещи/ Бестелесные вещи(право наследования, узуфрукт)

2)Манципируемые(Скот, рабы, италийские земли,сельские сервитуты) /Неманципируемые

3)Движимые/ недвижимые

4)Публичные/частные вещи

5)Делимые/неделимые

6)Родовые(их количество определяется мерой и при их утрате есть возможность замены)/индивидуально определённые

7) Потребляемые/Непотребляемые(утрачивают полезные свойства в результате многократного пользования)

8)В обороте/вне оборота(луна звёзды и тд.)

3. Неосновательное обогащение-поступление денег и вещей, в имущество лица за счёт имущества другого лица, без юридического на то основания. Не всегда в следствие неосновательного обогащения, обогатившееся лицо должно вернуть неосновательно обогащение другому лицу, но иногда такое обязательство возникало.

Для истребования неосновательного обогащения выдавался кондикционный иск.

Основные категории обязательств из неосновательного обогащения:

1)Condictio indebiti – ошибочный платёж в действительности несуществующего долга, порождал обязанность получившего предмет долга вернуть полученное уплатившему. Нет основания для платежа, значит и нет оснований оставлять своё имущество у другого лица. Предпосылки для истребования посредством condictio indebiti: 1)факт платежа 2)несуществование долга 3)платёж должен быть осуществлён ошибочно

2)Condictio causa – иск о возврате предоставления, цель которого не осуществилась Предпосылки для востребования имущества посредство condictio causa: 1) передача одним лицом имущества другому лицу(одна семья дала приданное другой семье) 2) Передача была с определённой целью(в нашем случае свадьба) 3)Цель не была осуществлена (в нашем случае свадьбы не было).

3)Condictio ex causa- иск о возврате полученного посредством кражи.

Билет 5 1. Закон как источник РЧП. Развитие закона в различные периоды. Сенатусконсульты. 2.Вещное право: понятие и содержание. Отличие от

обязательственного. 3. Вступление в наследство. Последствия вступления в наследство.

1 В Древнем Риме законом являлось решение комиций-народного собрания того или иного вида (по куриям, центуриям, трибам).

Стадии законотворчества:

1)Магистрат-создавал проект закона и созывал народное собрание.

2)Народное собрание одобряло законопроект полностью/частично или вообще не одобряло. Без какого-либо обсуждения!!!

3)Если закон был принят народным собранием, то требовалось одобрение Сената и только тогда закон вступал в силу. Законы создаваемы таким образом назывались leges rogatae.

В начале принципата свою силу набирают постановления Сената(редкие при республике) так называемые сенатусконсульты. С 1 по 3 внэ этом была основная форма законодательства, хотя считалось что сенат только советует и подсказывает. Сенатусконсульты содержали только принципы и начала права, а затем преторам указывалось в своих эдиктах дать им средства практического осуществления.

Закон назывался в честь человека, предложившего его.

2 Если лицо имеет такое право на вещь, которое предоставляет его носителю возможность непосредственного воздействия на вещь, то такое право называют вещным(правом на вещь).

Если у субъекта нет непосредственного права на вещь, а есть только право требовать от лица предоставления ему определённой вещи, то такое право называется обязательственным..

Таком образом, если ОБЪЕКТОМ право является вещь, то это вещное право, а если ОБЪЕКТОМ права является действие другого лица и субъект права может лишь требовать выполнения этих действий, то это обязательственное право Критерии разграничения. 1. По объекту: Объектом вещного права является телесная вещь. Субъект вещного права имеет непосредственное владение над вещью. Количество вещных прав является ограниченным. Объектом обязательственного права являются действия должника. Обязательства. Права возникают из договоров, деликтов и иных оснований. 2. По субъектному составу: Вещные права – абсолютные; Обязательственные права – относительные. Абсолютное право – управомоченному субъекту противостоит неопределенный круг обязанных лиц; обязанности, которые носят пассивный характер. Обязательствен. права – возникают между определенными лицами, поэтому нарушение обязательства может исходить из стороны обязательства. 3. По характеру защиты: Вещные права обладают абсолютной защитой. «Иск следует за вещью» т.е. иск дается против любого нарушителя. Обязательств. права получают относительную защиту. Иск дается против стороны обязательства. 4. Вещные права носят бессрочный характер. Обязательственные права носят срочный характер (исключение – залог).

К вещным правам относятся

1)Право собственности 2) Права на чужие вещи

А) Сервитутное право

Б) Залоговое права

В) Эмфитевзис

Г) Суперфиций

РЧП не знало классификации прав на вещные и обязательственные, это было выработано позднее.

3 Наследование – преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые были непосредственно связаны с личностью умершего. Принятие наследства было регламентированной процедурой. Наследник (безразлично, по закону или по завещанию) должен составить опись наследственного имущества (ее составление следовало начать в течение 1 месяца со дня открытия наследства, а закончить в 3 месяца с участием кредиторов, нотариуса и других заинтересованных лиц). Моментом принятия наследства определялся общий переход всех прав и обязанностей наследодателя, невзирая на составление описи и факт ее окончания.

Принятие наследства могло происходить единственным в правовом смысле путем: или по завещанию, или по закону. Если наследник умер, не приняв наследство без вины, то его права переходят к его наследникам – наследственная трансмиссия.

Если в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери, эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследодателя (наследование по праву представления).

Если наследник не один, а несколько, все они являлись совместными собственниками в размере своих наследственных долей (сонаследниками). Наследственные требования и долги распадались на соответственные доли. Требования и долги неделимые создавали солидарные права и солидарную ответственность всех наследников вместе. Но каждый наследник в любой момент мог потребовать раздела наследства.

При наследовании нескольких сонаследников имела место обязанность присчитать к подлежащей разделу наследственной массе некоторые виды своего собственного имущества

Принятие наследства было бесповоротным актом, т. е., приняв наследство, нельзя было в дальнейшем отказаться от него.

Вследствие принятия наследства прекращалось переходное состояние как наследства, так и наследника. Принявший наследство делался наследником.

Наследник как бы продолжал личность наследодателя: к нему переходило семейное имущество, а также все права покойного, за исключением строго личных.

Наследство во всех своих составных частях сливалось с собственным имуществом наследника в одну безраздельную массу; наследник делался собственником наследственных вещей, кредитором наследственных требований и должником по наследственным долгам. Если между ним и наследодателем существовали раньше какие-либо обязательства, то они погашались посредством слияния.

Но это слияние наследства в одну безразличную массу с собственным имуществом наследника могло оказаться невыгодным для разных лиц: – для кредиторов покойного наследодателя: при жизни последнего они могли получить полное удовлетворение из его имущества; вследствие его смерти наследство попадало в руки наследника, который, возможно, чрезмерно обременен долгами, вследствие чего кредиторы покойного смешивались с многочисленными кредиторами наследника, рискуя по своим требованиям получить лишь незначительный процент. Ввиду этого претор предоставлял кредиторам наследства особую возможность. Они могли испросить у претора отделения наследственной массы от личного имущества наследника и обращения ее на преимущественное удовлетворение только их требований. Если после их полного удовлетворения еще что-либо оставалось, то остаток поступал в имущество наследника и, таким образом, шел на удовлетворение его личных кредиторов: но если наследства не хватало, то наследственные кредиторы не могли уже участвовать в конкурсе над наследником;

– для кредиторов наследника, если он принимал обремененное долгами наследство. Однако для них претор этой льготы не делал на том основании, что вообще должнику не запрещалось иметь другие долги, так как положение прежних кредиторов ухудшалось;

– для наследника, когда в наследстве оказалось больше долгов, чем имущества, и ему приходилось отвечать за наследственные долги из своего собственного кармана.

Билет 5. доп 1. Исковая давность. 2. Заключение и прекращение брака. 3. Условия действительности и недействительности договора

1. Лицо имеет право выбора между пользоваться исковой защитой или нет, осуществление данного выбора в течение неопределённого промежутка времени вредит хозяйственным отношениям. Классическое римское право не знало понятия исковой давности (давностный срок), а знало понятие законного срока предъявления иска. Отличие заключалось в том, что законный срок предъявления иска прекращает право на иск независимо от действия или бездействия лица, а исковая давность прекращает право на иск ввиду бездействия лица в период определённого времени. В 5 веке н.э. в Риме появилась исковая давность, срок исковой давность был установлен в 30 лет. Начало течения срока начинается с момента искового притязания. Течение исковой давности может приостанавливаться на то время, когда существуют препятствия для предъявления иска, признаваемые уважительными (отсутствие по гос. службе), после отпадения такого препятствия течение давностного срока продолжается. ИД может быть прервана признанием требования со стороны обязанного лица, в этом случае потраченное время в расчёт не принимается, может начаться только новая давность, если обязательство исполнено не было. течение же законного срока не прерывается.

2 Модестин «Брак – это союз мужчины и женщины, соединение божественных и человеческих дел». В РЧП существовали две формы брака: cum manu – брак с властью мужа над женой и sine manu – брак без власти мужа над женой.

Брак заключался неформально тремя способами: религиозный обряд, покупка женихом невесты путём манцмпации и по приобретательной давности.

Условия вступления брак:1) Согласие Ж и М, а если они находились под властью домовладыки, то также согласие домовладыки 2) Достижение лицами брачного возраста М-14, Ж-12 лет.3)Лица вступающие в брак должны обладать ius conubi.4) Лица должны не состоять в другом браке. 5)Отсутствие родства между супругами.

Основания прекращения брака в римском праве:

1. Смерть одного из супругов.

2. Утрата свободы одним из супругов, т. е. обращение его в рабство.

3. Утрата гражданства одним из супругов.

4. Умаление гражданской правоспособности в виде кровосмешения

5. Воля главы семьи.

6. Развод.

7. Назначение мужа вольноотпущенницы сенатором.

Формы развода в римском праве:

1. объявление о разводе перед свидетелями

2. письменное соглашение;

3. фактическое прекращение совместного проживания.

Начиная с постклассической эпохи с введением христианской морали на разводы наложили строгие запреты.

Возникли следующие виды разводов:

1) Развод с плохими последствиями:

 по вине одного из супругов (супружеская неверность, тяжкое преступление, аморальный образ жизни);

 без вины супруга ,т.е. неправильное одностороннее расторжение брака. Такой развод карался строгими санкциями — от изъятия приданого до высылки, но брак считался расторгнутым;

2) Развод без последствий:

 развод по взаимному согласию супругов ;

 развод по воле одного из супругов . Такой развод был возможен только по уважительной причине: импотенция, уход в монастырь и др

3 Условия действительности договора:

1)наличие у лиц ius commerci

2)наличие согласной воли той и другой стороны, выраженной в форме слова, письма, жеста, иногда молчания. Стороны могли выражать свою волю любым способом по своему усмотрению Воля отсутствовала где был обман, угрозы, шутка;

3)соблюдение установленной формы договора. Для некоторых сделок закон предписывал точно определенную форму выражения воли (манципация, стипуляция, устный, совершаемый простой передачей вещи);

4)законность содержания договора. Договор не должен был иметь своим предметом действие, нарушающее нормы права (например, недействительно было соглашение о ростовщических процентах), либо соглашение, противоречащее морали или добрым нравам (например, было недействительно обязательство не вступать в брак);

5)наличие существенных условий в договоре, т. е. таких условий, без которых договор не мог существовать и признавался незаключенным. В каждом договоре существовали свои существенные условия, и стороны обязаны были их согласовать (например, цена в договоре купли-продажи). Во всех договорах существенным условием являлся предмет договора;

6)наличие цели договора (causa) – материального обоснования, которое приводило к заключению договора. Договоры, связанные с определенной хозяйственной целью, назывались казуальными (например, договор купли-продажи, найма имущества). Недостижение цели в казуальном договоре приводило к его недействительности. Однако существовали абстрактные договоры, из которых не было видно, какая цель лежала в их основании, и неосуществление цели не препятствовало наступлению юридических последствий такого договора (например, стипуляция – ни на чем не основанное обещание выплатить определенную сумму денег).

7)Наличие личной выгоды для кредитора.

8) Предметом договора должно являться осуществимое действие. Нельзя заключить договор, по которому некто обязуется достать до Луны или вычерпать воду из моря. Договор был недействительным и в том случае, если невозможность исполнения наступала ранее его заключения;

Условия недействительности сделки:

1)Отсутствие одних из условий действительности сделки.

Билет 6. 1.Понятие и содержание права собственности в классический период. 2. Преторское право. Эдикты магистратов как источник права. 3.Договор поручения.

1 Право Собственности – наиболее полное исключительное господство лица над вещью.

Содержание права собственности: 1)Право владеть вещью 2)Право истребовать вещь из рук каждого её фактического обладателя 3)Право пользования вещью 4)Право извлечения плодов и доходов 5)Право распоряжения. Данный перечень является не полным т.к римские юристы считали, что собственник вправе делать с вещью всё, что ему прямо не воспрещено.

2 С развитием экономических отношений, ростом рабовладения и укреплением основного капитала в руках господствующей верхушки параллельно цивильному праву начала складываться система преторского права, призванная пополнять корректировать устаревшие нормы цивильного права. Данная работа осуществлялась постепенно и легла на магистрат, в основном на преторов. В результате появился ряд институтов разработанные преторами и снабжённые новыми средствами преторской защиты(например, бонитарная собственность и преторский владелец наследства). Так, например, в классическом периоде преторы разработали систему наследования.

3 Mandatum (поручение) представляет собою договор, по которому одно лицо (mandans, доверитель) поручает, а другое лицо (поверенный, по римской терминологии - procurator) принимает на себя исполнение БЕЗВОЗМЕЗДНО каких-либо действий. Предмет договора поручения – действия мандатария по выполнению поручений мандата. Своё происхождение договор берёт из общественного долга или службы, а эти понятия несовместимы с вознаграждением по понятию римлян, поэтому безвозмездность – одно из главных условий договора. Также это можно объяснить тем, что хозяйством во время отъезда хозяина управляли рабы, а с ними заключать договор было нельзя. Выполнение услуги за вознаграждение – наём. Mandatum мог осуществляться в интересах: только мандата; только 3-его лица; мандатария, 3-его лица и мандата.

Обязанности мандатария:1) Мандатарий должен довести принятое на себя дело до конца, не должен если исполнение поручения стало невозможным. Тогда он должен отказаться и оповестить мандата.

2)Поручение должно быть исполнено в полном соответствии с его содержанием.3) Личное исполнение поручения не всегда обязательно. Если содержание поручения не предполагает непременно личную деятельность мандатария и в самом договоре не предусмотрено непременно личное исполнение поручения, мандатарий вправе привлечь к исполнению поручения других лиц. 4) Мандатарий обязан передать манданту результаты исполнения поручения.

Обязанности манданта: 1) Мандант обязан возместить мандатарию издержки, понесенные при исполнении поручения.

Прекращение договора: 1) Договор поручения может быть в любое время отменен мандантом. 2)Мандатарий имеет право отказаться от договора, но должен предупредить об этом мандата заранее. 3) Договор поручения прекращается смертью мандатария, но при смерти мандата мандатарий должен довести дело до конца, чтобы не нанести ущерб наследнику.

Билет 7. 1. Деятельность юристов как источник РЧП. Их роль в развитии права. 2. Установление и прекращение сервитутов. Защита сервитутов. 3. Квази-деликты: понятие и виды.

1 Юристами в Древнейшую эпоху были жрецы(понтифы), но истинная римская юриспруденция берёт своё начало от практической деят., в респ., пер. Деятельность заключалась:

–в консультации граждан, обратившихся за юридической помощью;

–в даче образцов и редактированию договоров и судебных исков;

–руководству юридическими действиями сторон без их защиты в суде. -помощь в составлении к-л документов

Деятельность юристов приобрела правотворческий характер в период принципата. Чтобы сделать юристов орудиями своей политики, наиболее выдающимся дали право проводить официальные консультации. Заключения юристов наделённые этим правом, стали носить обязательный характер для судьи. Данные заключения опирались на авторитет принцепса. Так, правотворчество юристов получило официальное провозглашение. С 5 века происходит упадок деятельности юристов и снижение её творческого характера, их начинают использовать не как творцов права, а как гос чиновников. В 426г- закон о цитировании юристов Ульпиниан, Папиниан, Павел, Гай и Модестин. Пример выдающихся юристов – Марк Манилий, Юний Брут, Лабеон, Капитон.

2 Сервитут- право пользования чужой вещью, которые устанавливались или для создания определенных выгод при эксплуатации определенного земельного участка, или в пользу определенных лиц. Способы Возникновение сервитутов:

1.In ure cessio (для всех сервитутов)

2.Манципация (для сельских сервитутов);

3. Вследствие приобретательской давности (осуществление сервитутов в течение 2 лет)

4. Из завещания (наследодатель возлагал на наследника обязанность установить сервитут в пользу третьего лица);

5. Из судебного решения, касающегося раздела общей собственности (к примеру, землю суд поделил так, что выход к морю достался одному брату, а выход к лугу – другому брату);

6. Из договора;

7. Из закона (узуфрукт отца на имущество сына).

Сервитут утрачивается: – с гибелью вещи, которая служит ее предметом. К физической гибели приравнивается юридическая. В случае разделения земельного участка на части предиальный сервитут связывается с каждой частью, т. е. если разделен господствующий участок, то для каждого вновь образованного участка приобретается самостоятельный сервитут. Если разделен служащий участок, то сервитут обременяет каждый из образованных участков; – со смертью субъекта (только личные сервитуты); – вследствие отказа от него; – в случае неосуществления в течение 10 и 20 лет Основное средство защиты сервитутного права – конфессорный иск (иск давался для устранения препятствий пользования сервитутом)

Также использовались специальный преторские интердикты - interdicta utilia de aqua, de rivis, de fonte, aquaehaustu

3 Квазиделикты (как бы из деликтов) — обязательства, порождающие ответственность как при деликтах, возникающие из обстоятельств, которые не могли быть подведены под понятие деликта либо вследствие отсутствия необходимого элемента, либо вследствие осложнения моментами, выходящими за пределы деликта.

Виды квази деликтов

1) Ответственность судьи за умышленно неправильное или небрежное ведение дела. В этих случаях судья несёт ответственность за весь ущерб, понесённый потерпевший от его действий.

2)Ответственность лица из дома которого, хотя бы и без его вины было что-нибудь вылито или выброшено на улицу, хозяин в таком случае возмещал весь причинённый ущерб.

3)Ответственность из квазиделиктов нёс хозяин корабля, постоялого двора, гостиницы за кражу совершённую его слугами у постояльцев.

4)Ответственность несло лицо из дома которого что-нибудь было поставлено или повешено так, что могло причинить вред людям, штраф 10к сестерциев.

5)Ответственность из квазиделиктов нёс хозяин животного, которое причинило вред людям.

Билет 8. 1. Corpus juris civilis. 2. Залог как право на чужую вещь, его формы. 3. Действительность завещания. Основания недействительности завещания

1 В 6 веке н.э. перед императором Юстинианом стояла задача в объединении всех норм права, которые были выработаны с в классическую эпоху. Для этого надо было переработать огромное количество законов, работ юристов и приспособить старые нормы к новым реалиям жизни. В итоге был составлен Corpus iuris civilis-свод гражданского права. Он состоял из четырёх частей:

1) Institutiones-учебник права

2)Digesta (Pandecte)-документ включавший в себя работы великих юристов

3)Codex-свод важнейших императорских законов

4)Novelle

2 Единого термина для обозначения залога римское право не знает: на разных стадиях развития залог именовался различно. Общее у залога на разных стадиях состоит в том, что он дает кредитору вещное обеспечение его требования. В основании залога лежит ответственность должника по обязательству; эта ответственность (obligatio) скрепляется вещным обеспечением, "ответственностью вещи".

Виды залога:

Фидуция. В начальном периоде залога интересы кредитора играют преобладающую роль. Должник в целях залога передает по манципации закладываемое имение в собственность залоговому кредитору; при этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, по которому залоговый кредитор обязан в случае своевременной уплаты долга возвратить заложенное имение должнику. Передавая закладываемую вещь в собственность кредитору, должник предоставляет кредитору больше прав, чем это требуется по залогу; должник таким образом оказывает доверие кредитору, ожидая, что в случае своевременной уплаты долга предмет залога будет ему возвращен. Вот почему этот вид залога носит название фидуции, а самая сделка относится к разряду фидуциарных, т.е. доверительных

Пигнус. При этом виде залога должник передавал кредитору в обеспечение долга вещь, но не в собственность, как при фидуции, а во владение.

Ипотека–вид залога, при котором предмет залога не передавался кредитору ни в собственность, ни во владение, должник мог свободно пользоваться заложенным имуществом, что позволяло должнику быстрее исполнить обязательство перед кредитором. Ипотеке подлежали недвижимые вещи. По ней был важен договор, а не традиция. В случае неисполнения должником своего обязательства предмет ипотеки не поступал в собственность кредитора, а подлежал обязательной продаже с торгов. Если вырученной суммы оказывалось недостаточно для удовлетворения требований залогодержателя-кредитора, он мог предъявить к должнику обязательственный иск на недостающую сумму.

Антихреза. Вид залога заключавшийся в том что, если должник не мог выплтить проценты по взятому земельному кредиту, он давал кредитору землю во владение, чтобы плоды полученные от её использования пошли в счёт процентов.

Залог товаров в обороте(залог лавки)-вид залога, при котором в залоге состоял товар, который в каждый данный момент находился в магазине. (такой залог заключался только между хозяином магазина и кредитором).

Залог права требования, например кредитор давал деньги под ремонт дома, который сдаётся в аренду, а в залог получал расписку, где было указано, что он имеет право требовать квартплату с жильцов этого дома, в качестве долга собственника дома.

Залог прекращался в случае: гибели вещи; исполнения обязательства; слияния в одном лице собственника и залогодержателя.

3 Условия действительности завещания:

А) Завещание должно быть установлена в определённой форме

Б) Лицо должно обладать активной завещательной правоспособностью

В) Наследник указаный в завещании должно быть лицо с пассивной завещательной правоспособностью.

Утрата завещательной силы происходила в следствие, нарушения правил составления завещания (не на народном собрании, если это устная форма, нарушение манципации, если это письменная, срыв печатей, если это письменная). Однако в Риме существовала тенденция, сохранять насколько это возможно силу завещаний.

Билет 9. 1. Ординарное судопроизводство в Риме. 2. Личные и имущественные отношения супругов. 3. Договор займа.

Соседние файлы в предмете Римское право