Спадкове право
1. Поняття спадкового права.
2. Спадкоємство за законом.
3. Спадкоємство за заповітом.
4. Прийняття спадщини.
5. Сінгулярне наступництво.
1. Поняття спадкового права.
Спадкове право – це сукупність правових норм, які регулюють порядок переходу майнових прав і обов’язків померлої особи до її правонаступників.
В системі римського приватного права спадкове право тісно пов’язане з усіма видами майнових прав. Після смерті особи найчастіше залишається його майно, яке є об’єктом переходу за спадщиною до інших осіб. Римські юристи вважали, що помирає власник, але його власність залишається; помирає боржник, але не борг. У римському спадковому праві склався цілий комплекс правових приписів які регулювали перехід майна власника після його смерті до інших осіб. До них відносились такі категорії та положення як спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, універсальне та сингулярне наступництво, відкриття та набуття спадщини, легати, фідеїкоміси та інші.
Спадкування – перехід майна після смерті його власника до інших осіб. Під майном прийнято розуміти сукупність прав і обов’язків померлого. Отже, до складу спадщини належать як права, так і обов’язки, актив і пасив, наявне майно померлого і його борги, які він не встиг скасувати за життя. Перехід майна чи майнових прав і обов’язків, що належали певній особі, можливий лише після смерті власника. Спадкування майна за життя його власника не буває.
Спадщина – це сукупність прав і обов’язків померлого, яка визначається на момент смерті спадкодавця. Спадкодавець (defunсtus) – особа, після смерті якої залишилося майно. Ним може бути лише фізична особа. Юридична особа не може вмерти, її діяльність припиняється, але в цьому випадку права спадкування в неї не настає.
Спадкоємець (heres) – особа, до якої переходить у встановленому порядку май но померлого. Ним може бути як фізична так і юридична особа.
Перехід майна померлого (наступництво) до інших осіб можливий за однією із двох правових підстав – чи за заповітом, чи за законом.
Римське спадкове право не допускало одночасного спадкування за заповітом і за законом: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest – не може бути спадкування в одній частині майна померлого за заповітом, а в другій – за законом. Цей принцип римського спадкового права закладений ще в Законах ХІІ таблиць і зберігся в праві Юстініана.
Разом з тим наступництво у правах і обов’язках померлого могло бути двояким за характером – чи універсальним, чи сінгулярним. За універсальним наступництвом до спадкоємців переходили права й обов’язки як єдине ціле, все повністю. Не можна було погодитися на наступництво лише в правах, відмовившись від обов’язків (боргів), чи покласти на одного спадкоємця борги спадкодавця, а іншому передати тільки права. Тому спадкоємці несли відповідальність за борги спадкодавця. Римські юристи, розв’язуючи в такий спосіб питання про борги спадкодавця, ніби підкреслювали, що в особі спадкоємців продовжує свою юридичну особистість спадкодавець.
Разом з універсальним наступництвом в римському спадковому праві розвивалося й сінгулярне наступництво, відповідно до якого до окремих осіб переходили лише права спадкодавця, не обтяжені обов’язками.
Проте наступництво в правах і обов’язках мало місце лише після смерті спадкодавця, коли спадщина як майно власника ставало ніби не захищеним, відкритим, яке нікому не належало. Тому смерть спадкодавця дістала назву відкриття спадщини. Часом відкриття спадщини римське право вважало день смерті спадкодавця. При цьому у спадкоємців виникало право на набуття спадщини, а не на саму спадщину. Для набуття спадщини необхідно було її прийняти, тобто здійснити передбачені законом дії, попередньо визначивши коло осіб, які відповідно до закону могли мати право на набуття спадщини – закликання до спадкування. Закликаний до спадкування спадкоємець повинен був висловити свою волю на прийняття спадщини або на відмову від неї.
Набувати спадщину могли: римські громадяни і юридичні особи, але не всі, а лише фіск, общини, церква й благодійні заклади. Деякі особи не користувалися повною правоздатністю спадкоємства (in capacitas). За правом Юстиніана неодружені (celibes) не могли нічого набувати за заповітом, хоч вони й могли бути законними спадкоємцями.
Бездітні (orbi) за заповітом могли набувати тільки половину спадщини. Не могли набувати спадщину особи, негідні по відношенню до спадкодавця; в останньому випадку спадщина переходила фіску.
Лежача спадщина (hereditas iacens). З моменту відкриття спадщини до прийняття її міг пройти певний
проміжок часу. У такому невизначеному стані спадщина називалася лежачою.
У давньому праві лежача спадщина нікому не належала і могла шляхом володіння по давності бути
придбаною у власність після закінчення року. Таке придбання не вважалося спадщиною.
У праві Юстиніана придбання спадщини шляхом володіння по давності не припускалось.
Існувала фікція, що спадщина є представником спадкодавця, особа спадкодавця продовжує існувати в
спадщині, і є господарем речей. З прийняттям спадщини фікція припинялась.
В ході історичного розвитку спадкового права можна простежити чотири етапи: спадкове право за ius civile,
преторське право (bonorum possessio), імператорське законодавство до Юстиніана і реформа імператора
Юстиніана.
1. В епоху Законів ХІІ таблиць зароджується поняття необмеженої квіритської власності. Принцип свободи заповітів веде боротьбу з пережитками сімейної, агнатичної власності. Кровна спорідненість не дає права спадкування.
2. Преторське право відображає розпад старої сім’ї і послідовне витіснення агнатичного споріднення кровним спорідненням. Вперше права спадкування набувають кровні родичі і один з подружжя, що пережив іншого.
3. За імператорським законодавством до Юстиніана право приватної власності досягає свого найвищого розвитку. Відбувається узагальнення і закріплення основних начал преторської системи спадкування.
4. За законодавством Юстиніана в його новелах проводиться широка реформа спадкового права. Кровне споріднення остаточно витісняє споріднення агнатичне.