Добавил:
lyubaev_s@mail.ru Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

62-92

.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
08.10.2018
Размер:
121.94 Кб
Скачать

62. Наслед-е право. Понятие и основные категории.

Наслед. право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в к-х человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений.

Наслед. право регулирует переход имущественных прав и обязанностей от умершего человека к его преемникам, т. е. регулирует наследств. правопреемство.

Наследств. правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).

Наследственное правопреемство имеет следующие особенности:

1. Оно имеет значение только для имущества, принадлежащего гражданам. Отношения, вызванные прекращением юридического лица, регулируются другими нормами ГП.

2. Это универсальное (общее) правопреемство. К наследнику переходит весь комплекс имущественных прав и обязанностей, он не может принять одни права и обязанности, а от других отказаться.

3. Наследственное правопреемство всегда непосредственно: наследник получает права и обязанности прямо от наследодателя, без участия третьих лиц. Если же наследодатель обязывает наследника передать часть имущества какому-либо лицу, то это лицо уже будет не наследником, а сингулярным правопреемником (отказополучателем).

Категории наследственного права:

Наследодатель – тот, чье имущество переходит в порядке наследственного правопреемства. Это граждане, иностр. граждане, лица без гражданства (не обязательно дееспособные).

Наследник – лицо, к к-му переходит имущество наследодателя в порядке наследственного правопреемства. Им может быть гр-н, юр. лицо, гос. или муниц. образование. Наследником может быть также лицо, зачатое при жизни наследодателя и родившееся после его смерти. Не могут быть наследниками гр-не, которые своими противозаконными действиями против наследодателя, других наследников способствовали призванию наследства на себя, если эти обстоятельства подтверждены судом. Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав, а также дети и родители, злостно уклонявшиеся от обязанностей по содержанию наследодателя.

Наследственная масса – это имущественный комплекс, т. е. совокупность имущественных прав и обязанностей, переходящих от наследодателя к наследнику. Однако необходимо помнить, что не переходят по наследству права и обязанности личного характера (ех: право на получение алиментов и т. п.).

Открытие наследства – это возникновение наследственных правоотношений. Временем открытия наследства считаются тот день и час, когда лицо умерло, что подтверждено мед. справкой, или момент вступления в силу решения суда об объявлении гр-на умершим. До этого времени независимо от состояния здоровья наследодателя никаких наследственных правоотношений возникнуть не может. По времени открытия наследства определяются состав наследуемого имущества, сроки принятия или отказа от наследства и т. д.

Виды наследования. ГП признает за гр-ном как за собственником своего имущества право распоряжаться своим имуществом, в т.ч и на случай смерти, что выражается в составлении завещания. Если же завещание отсутствует, то зак-во старается восполнить волю наследодателя, ориентируясь на среднестатистич. чел-ка, а потому призывает к наследству супруга, детей, родителей и т. д.

Поэтому выделяются два вида наследования: 1) наследование по завещанию; 2) наследование по закону. Этот порядок применяется лишь при отсутствии завещания наследодателя, т. е. носит восполнительный, субсидиарный характер.

65. Некоммерческие унитарные организации.

Фонд - унитарная некоммерч. орг-я, не имеющая членства, учрежденная гр-ми и (или) юр. лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.

Устав фонда должен содержать сведения о наименовании фонда, включающем слово "фонд", месте его нахождения, предмете и целях его деятельности, об органах фонда, в том числе о высшем коллегиальном органе и о попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда, порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения от исполнения обязанностей, судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. Реорганизация фонда не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законами, устанавливающими основания и порядок реорганизации фонда.

Учреждение - унитарная некоммерч. орг-я, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерч. характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество, закрепленное собственником за учреждением и приобретенное учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного управления. Учреждение может быть создано гр-ном или юр. лицом (частное учреждение) либо соответственно РФ, субъектом РФ, муниц. образованием (гос. учреждение, муниц. учреждение). При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или имущества субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случаях, предусмотренных законом, несет собственник соответ-щего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя, являющегося органом учреждения. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, руководитель государственного или муниц. учреждения может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По решению учредителя в учреждении могут быть созданы коллегиальные органы, подотчетные учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их создания и принятия ими решений определяются законом и уставом учреждения.

Автономная некомерч. орг-я – унит.некомерч.орг-я, не имеющая членства и созданная на основе имущ. взносов гр-н и юл.лиц в целях предостовления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некомерч.деят-ти. Наимен. должно содержать слово «автономная». Учредители не отвечают по обязательствам авт.неком.орг. Мб преобразована в фонд.

Религиозная орг-я - добровольное объединение постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ граждан РФ или иных лиц, образованное ими в целях совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве юр. лица (местная религ. орг-я), объединение этих орг-й (централиз. религ. орг-я), а также созданная указанным объединением в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях в целях совместного исповедания и распространения веры орг-я и (или) созданный указанным объединением руководящий или координирующий орган.

Гражданско-правовое положение религиозных организаций определяется гражд. зак-вом и законом о свободе совести и о религиозных объединениях. Религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами и внутренними установлениями, не противоречащими закону.

Порядок образования органов религиозной организации и их компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее органов, определяются в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях уставом и внутренними установлениями религиозной организации.

Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое лицо другой ОПФ.

68. Образование и прекращение деятельности юр. лиц.

Согласно ГК юр. лицо подлежит гос. ре­гистрации в уполномоченном гос. органе в порядке, опреде­ляемом законом о гос. регистрации юр. лиц. Дан­ные гос. регистрации включаются в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления.

Порядок государственной регистрации юридических лиц определен Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О гос. Регистр. Юр. лиц».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 «Об уполномоченном фед. органе исполнит. вла­сти, осуществляющем гос. регистрацию юр. лиц» (с изменениями от 12 августа 2002 г.), таким регистрирующим органом является Министерство РФ по налогам и сборам.

Юр.лицо считается созданным со дня внесения соответ­ствующей записи в единый гос.реестр юр. лиц.

Для регистрации обычно представляются:

– заявление учредителей о регистрации;

– устав организации;

– учредительный договор или решение учредителей о создании юр. лица или протокол собрания;

– документ об уплате регистрационной пошлины;

– документ об оплате половины уставного капитала коммерч. организации.

Регистрирующий орган проверяет соблюдение необходимых для создания субъекта права условий, регистрирует учредительные доку­менты и принимает решение о признании организации юридическим ли­цом. После этого основные данные об организации включаются в единый государственный реестр юридических лиц и становятся доступными для всеобщего обозрения.

Отказ в регистрации допускается лишь в случаях несоответствия учред. док-в закону и несоблюдения установленного по­рядка образования юр.лица. Отказ, а также уклонение регист­рирующего органа от регистрации мб обжалованы в суде.

Основания прекращения юридического лица.

1. По решению учредителей или органа юр. лица.

2. По решению суда.

Формы прекращения юридического лица:

1) реорганизация;

2) ликвидация;

3) банкротство.

1. Прекращение юр. лица путем реорганизации.

Реорганизация юр.лица осущ-ся в таких формах, как:

– слияние нескольких юридических лиц в одно;

– присоединение одного или нескольких юр.лиц к др.;

– разделение юр. лица на несколько самост. Орг-й;

– выделение из состава юр.лица (не прекращающего при этом своей деятельности) одного или нескольких новых юр.лиц;

– преобразование юр. лица из одной опф в другую.

71. Понятие обязатель­ства из неосновательного обогащения: лицо, которое без установленных законом, иными прав. актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потер­певшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретен­ное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмот­ренных ГК.

В данных обязательствах потерпевший является кредитором, а должником – лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель). Например, когда гражданин, действуя по поручению другого, ошибочно передает долг доверителя не заимодавцу, а другому лицу; когда организация повторно оплачивает полученные на ее имя товары, и т. п. Сбережение имущества означает, что лицо должно было израсхо­довать свои денежные средства или иное имущество, но не израсходо­вало их либо благодаря затратам другого лица, либо в результате невы­платы другому лицу положенного вознаграждения. Например, если по платежному поручению товарищества банк ошибочно списывает деньги со счета другого товарищества, то налицо сбережение имущества у од­ного товарищества и соответствующее его уменьшение у другого.

Неосновательное приобретение или сбережение могут возникнуть вследствие действий и событий. Действия, приводящие к неосновательному приобретению (сбере­жению) имущества, разнообразны. Это могут быть действия самого по­терпевшего (уплата чужого долга, повторная оплата уже оплаченного то­вара и т. п.); действия третьих лиц (ошибочная выдача груза железной дорогой не получателю, указанному в накладной, а другому лицу и т. п.); действия самого приобретателя имущества (получение почтового пере­вода, пришедшего на имя однофамильца, и т. п.). Сами действия, порождающие обязательства из неосновательного обогащения, могут быть как правомерными, так и неправомерными.

Требование из неосновательного обогащения может быть заявлено и в случае причинения вреда. Если имели место противоправные действия лица по изъятию чу­жого имущества, возврат которого в натуре невозможен, в связи с чем возникли убытки в виде реального ущерба, нормы об обязательствах вследствие неосновательного обогаще­ния подлежат применению к требованиям:

1) о возврате исполненного по недействительной сделке;

2) об истребовании имущества собственником из чужого незакон­ного владения;

3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполнен­ного в связи с этим обязательством;

4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовест­ным поведением обогатившегося лица, если иное не установлено законом и не вытекает из существа отношений.

Приобретатель должен возместить по­терпевшему действительную стоимость неосновательно полученного или сбереженного имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если при­обретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Приобретение (сбережение) имущества признается неоснователь­ным, если его правовое основание отпало впоследствии (например, от­мена вступившего в законную силу решения суда). Отпадение правового основания означает исчезновение обстоятельств, позволяющих говорить о юридической основательности приобретения (сбережения) имущества.

Наиболее распространенной формой неосновательного обогаще­ния является получение приобретателем недолжного. Основная разно­видность этой формы – исполнение недолжного, т. е. передача потерпев­шим приобретателю имущественной выгоды, которая не должна была передаваться, потому что лежащие в основе передачи сделка или иное правовое основание изначально отсутствовали, или были недействи­тельны, или отпали впоследствии.

Получение недолжного имущества охватывает различные случаи неосновательного приобретения:

– исполнение несуществующей обязанности в результате факти­ческой ошибки (наследник платит мнимый долг наследодателя и т. п.);

– исполнение обязательства с превышением подлежащей уплате суммы либо количества подлежащего передаче имущества (пе­редача покупателю вследствие ошибки в цене излишних товаров и т. п.);

– исполнение уже прекратившегося обязательства (повторная уплата долга и т. п.).

Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобре­тателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приоб­ретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность (ст. 1104 ГК РФ).

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно по­лученное или сбереженное имущество приобретатель должен возмес­тить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на мо­мент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изме­нением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обога­щения.

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступ­ления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истече­нии срока исковой давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, посо­бия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в каче­стве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во испол­нение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обяза­тельства либо предоставило имущество в целях благотворительности (ст. 1109 ГК РФ).

77. Основаниями к отмене (изменению) судебных постановлений являются их незаконность и/или необоснованность.

Судебное решение считается необоснованным, если его мотивы не соответствуют действительным обстоятельствам дела либо не подтверждены доказательствами, исследованными судом.

Решение подлежит отмене (изменению) по причине его необоснованности, если:

– суд неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела;

– обнаруживается недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;

– обнаруживается несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Судебное решение незаконно, если оно вынесено судом с нарушением норм материального права или при несоблюдении норм процессуального права.

Решение подлежит отмене (изменению) в случае нарушения норм материального права, если:

– суд не применил закон, подлежащий применению;

– суд применил закон, не подлежащий применению;

– суд неправильно истолковал закон.

Основания отмены (изменения) решения суда первой инстанции вследствие неправильного применения норм процессуального права делятся на безусловные и условные.

Безусловные основания отмены решения независимо от доводов жалобы (представления):

– дело рассмотрено судом в незаконном составе;

– дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных о времени и месте судебного заседания;

– при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на котором ведется судебное производство;

– суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

– решение не подписано судьей (судьями) либо подписано не тем судьей (судьями), который указан в решении суда;

– решение принято не теми судьями, которые входили в состав суда;

– в деле отсутствует протокол судебного заседания либо он не подписан секретарем или председательствующим;

– при принятии решения суда были нарушены правила о тайне совещания судей.

В иных случаях решение суда может быть отменено (изменено) по причине неправильного применения норм процессуального права, при условии, если это нарушение привело или могло привести к неправильному разрешению дела (условные основания отмены судебного решения).

При наличии безусловных оснований отмены судебного решения в случае нарушения норм процессуального законодательства суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей апелляционного производства.

Поскольку исполнительный лист должен быть выдан тем судом, которым в результате рассмотрения дела по существу было вынесено судебное постановление, являющееся основанием для выдачи исполнительного листа, то если судом апелляционной инстанции изменено решение суда первой инстанции или вынесено новое решение, исполнительный лист выдается судом апелляционной инстанции.

В результате рассмотрения и разрешения дела апелляционная инстанция вправе:

– отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения (ст. 220 и 222 ГПК РФ);

– оставить апелляционную жалобу (представление) без рассмотрения по существу, если они поданы по истечении срока апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока.

Постановление суда апелляционной инстанции выносится в форме апелляционного определения и вступает в законную силу со дня принятия.

При оставлении жалобы (представления) без удовлетворения суд апелляционной инстанции обязан указать мотивы, по которым доводы жалобы (представления) отклоняются.

В определении суда апелляционной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

80. Особое производство – это вид гражданского судопроизводства, в порядке которого рассматриваются гражданские дела, подтверждающие наличие либо отсутствие юридических фактов или обстоятельств в целях создания для заинтересованного лица условий осуществления им личных либо имущественных прав или же подтверждающие наличие или отсутствие бесспорного субъективного права.

В отличие от искового производства, в делах особого производства нет спора о субъективном материальном праве. Данная процедура направлена на установление обстоятельств, имеющих юридическое значение, или подтверждение правоотношений, когда во внесудебном порядке установить соответствующие обстоятельства или правоотношения невозможно.

В случае, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ).

Круг дел, рассматриваемых в порядке особого производства, определен в ч. 1 ст. 262 ГПК РФ. К ним относятся дела:

• об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

• об усыновлении (удочерении) ребенка;

• о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим;

• об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами;

• об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация);

• о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;

• о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство);

• о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;

• о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния;

• по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении;

• по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства.

Данный перечень не является исчерпывающим. Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого производства могут быть отнесены и другие дела. В частности, в самом ГПК РФ к делам особого производства отнесены также дела об отмене ограничения гражданина в дееспособности (ч. 1 ст. 286 ГПК РФ) и дела о признании гражданина дееспособным (ч. 2 ст. 286 ГПК РФ).

Все дела особого производства рассматриваются судами по общим правилам гражданского судопроизводства, за исключением тех изъятий и дополнений, которые установлены законом и составляют специфику судопроизводства по данным делам.

Дела особого производства суд рассматривает с участием заявителей и других заинтересованных лиц. Заявитель – это лицо, по инициативе которого возбуждается производство по делу. Другие заинтересованные лица – это лица, на права и обязанности которых может повлиять решение суда по делу.

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Факты, имеющие юридическое значение, – это факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций.

Суды могут принимать заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и рассматривать их в порядке особого производства, если:

• согласно закону такие факты порождают юридические последствия;

• установление факта не связывается с последующим разрешением спора о праве судом;

• заявитель не имеет другой возможности получить или восстановить документы, удостоверяющие факт, имеющий юридическое значение.

Суд рассматривает дела об установлении (ч. 2 ст. 264 ГПК РФ):

• родственных отношений (установление данного факта может потребоваться, например, при вступлении в наследство дальних родственников наследодателя);

• факта нахождения на иждивении (установление данного факта может быть необходимым, например, когда лицо, находившееся на иждивении умершего, не состояло с ним в родственных отношениях);

• факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти (данный факт устанавливается в судебном порядке, если в органах загса не сохранилась соответствующая запись и в восстановлении такой записи органами загса отказано либо если она может быть восстановлена только на основании решения суда об установлении факта регистрации акта гражданского состояния);

• факта признания отцовства (этот факт устанавливается судом в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка (ст. 50 Семейного кодекса РФ));

• факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении;

• факта владения и пользования недвижимым имуществом;

• факта несчастного случая;

• факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти;

• факта принятия наследства и места открытия наследства (факт может устанавливаться в случаях, когда наследник принял наследство не посредством обращения к нотариусу с заявлением, а путем фактического вступления во владение наследственным имуществом);

• других имеющих юридическое значение фактов.

Перечень фактов не является исчерпывающим.

Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных документов.

Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию.

При установлении в судебном порядке факта, подлежащего регистрации в книге записей актов гражданского состояния, орган загса регистрирует запись акта гражданского состояния на основании решения суда.

86. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обст-вам суд. постановлений, вступивших в зак. силу.

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам является самост. (исключительной) стадией гражд. судопроизводства, предоставляющей дополнит. гарантию защиты прав, свобод и законных интересов гр-н и орг-ций.

Вновь открывшиеся обстоятельства – это существовавшие на момент принятия суд. постановления и имеющие существенные для дела обстоятельства. Если факты были общедоступны и не было препятствий для ссылки на них при рассмотрении дела, признать такие обстоятельства вновь открывшимися нельзя. Новые обстоятельства – это возникшие уже после принятия судебного постановления и имеющие существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства. Цель данной стадии – выявление оснований для последующей проверки соответствия судебного постановления действительным обстоятельствам дела либо его соответствия отечественным и международным правовым стандартам. Объектом пересмотра выступают любые судебные постановления, в том числе и постановления президиума суда надзорной инстанции. Субъектами, имеющими право подачи заявления (представления) о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, являются лица, участвующие в деле, и их представители (прокурор обладает таким правом, если он участвовал в деле в суде, чье постановление пересматривается, а представитель – при указании на это право в доверенности).

Срок на подачу заявления (представления) о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам составляет три месяца со дня установления оснований для такого пересмотра. Данный срок является процессуальным и может быть восстановлен судом при наличии уважительных причин.

Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам являются : 1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю; 2) заведомо ложное показание свидетеля и заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, установленные вступившим в законную силу приговором суда, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного постановления; 3) преступления лиц, участвующих в деле, представителей, судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда.

Основаниями для пересмотра по новым обстоятельствам являются:1) отмена постановлений суда, гос. органа или ОМСУ, послуживших основанием для принятия суд-го постановления; 2) признание вступившим в зак. силу судебным постановлением суда общей юрисдикции или арбитражного суда недействительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного или необоснованного суд. постановления по данному делу; 3) признание КС РФ не соответствующим КонстРФ закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому заявитель обращался в КС РФ; 4) установление ЕС по правам человека нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в ЕС; 5) определение (изменение) в постановлении Президиума ВС РФ практики применения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в связи с принятием судебного постановления, по которому подано заявление о пересмотре в порядке надзора, или в постановлении Президиума ВС РФ, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в постановлении Пленума ВС РФ.

Пр-во по пересмотру суд. постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Заявление, представление о пересмотре суд. постановлений по вновь открывшимся или новым обст-вам подаются сторонами, прокурором, другими лицами, уч-ми в деле, в суд, принявший эти постановления. Указанные заявление, представление могут быть поданы в течение 3 месяцев со дня уст-я оснований для пересмотра.

Суд, принявший к рассмотрению заявление о пересмотре, обязан известить лиц, уч-щих в деле, о месте и времени суд. разбирательства, однако их неявка не может служить препятствием к рассмотрению заявления в рамках проведения судебного заседания. Указанные лица могут допускаться к участию в суд. заседании путем использования систем видеоконференц-связи. По итогам рассм-ния заявления суд выносит определение.

Суд, рассматривающий заявление по вновь открывшимся или новым обст-вам, наделен следующими полномочиями:

1) признать обстоятельство вновь открывшимся или новым и на этом основании отменить судебное постановление, рассмотреть дело с учетом вновь открывшихся или новых обст-в (в случае рассмотрения заявления вышестоящим судом этот суд при наличии у него такого полномочия может направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции);

2) отказать в признании обст-ва вновь открывшимся или новыми и оставить оспари-е суд. постан-е в силе.

На определение суда 1 инстанции об удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, а также об отказе в удовлетворении заявления, предоставления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора.

88. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.

Подведомственность – это: а) предметная компетенция судов и других органов, рассматривающих гражданские дела; б) гражданские дела, которые суды праве рассматривать и разрешать по существу; в) предпосылка права на обращение в суд (неподведомственность дела суду является основанием для отказа в принятии заявления; г) правовой институт, т. е. совокупность юридических норм, регулирующих относимость рассмотрения тех или иных гражданских дел к компетенции судов или других органов.

Таким образом, подведомственность – это правовой институт (совокупность процессуально-правовых норм), определяющий предметную компетенцию судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению гражданских дел.

Суды рассматривают и разрешают:

1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 2) дела, разрешаемые в порядке приказного производства; 3) дела, возникающие из публичных правоотношений; 4) дела особого производства; 5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; 6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций.

Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные ГПК, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

В теории гражданского процессуального права различают исключительную подведомственность, альтернативную подведомственность, условную подведомственность и подведомственность, определяемую по связи требований.

Исключительная подвед-сть суду характерна для большинства требований, возникающих из гражданских, семейных, трудовых, земельных, экологических и других правоотношений. Исключительная подведомственность дела суду означает, что данное дело не мб рассмотрено и разрешено по существу другим органом и что для реализации права на обращение в суд отсутствует необходимость предварительного обращения в какой-либо другой орган или соблюдения процедур досудебного урегулирования данного спора.

Альтернативная подведомственность заключается в том, что лицу, права, свободы или охраняемые законом интересы к-го нарушены, предоставляется возможность по своему усмотрению обратиться за защитой в суд либо другой орган. Например, решения гос. органа или должностного лица, нарушающие права граждан, могут быть обжалованы как в вышестоящий в порядке подчиненности орган (должн-ому лицу), так и в суд.

Условная подведомственность установлена для некоторых категорий гражданских дел и заключается в том, что для обращения в суд заинтересованным лицом должен быть соблюден установленный законом или договором обязательный досудебный порядок урегулирования данного спора. Так, например, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок. Несоблюдение установленного законом или договором обязательного досудебного порядка урегулирования спора является основанием для возвращения искового заявления.

Правила определения подведомственности дел по связи исковых требований заключаются в том, что при обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие – арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Если институт подведомственности позволяет отграничить компетенцию судов по рассмотрению и разрешению гражданских дел от компетенции арбитражных судов и иных органов, уполномоченных рассматривать и разрешать гражданские дела, то правила подсудности позволяют разграничить компетенцию судов внутри судебной системы.

91. Показания свидетелей.

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.

Не являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, отчество, фамилию и место жительства.

Не подлежат допросу в качестве свидетелей (свидетельский иммунитет):

• представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу об административном правонарушении – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя или защитника;

• судьи, народные или арбитражные заседатели – о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора;

• священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, – об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди.

Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний (свидетельские привилегии):

• гражданин против самого себя;

• супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;

• братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки, бабушки;

• депутаты законодательных органов – в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением депутатских полномочий;

• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей.

Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания.

Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных причин не в состоянии явиться по вызову суда.

За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, свидетель несет ответственность, предусмотренную УК РФ.

Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени.

Объяснения сторон и третьих лиц, а также показания свидетелей могут быть получены путём использования систем видеоконференц-связи в соответствии с правилами статьи 155.1 ГПК РФ, причём такие объяснения признаются доказательствами по делу.

Допрос свидетеля путём использования систем видеоконференц-связи должен проводиться судом, рассматривающим гражданское дело по существу (ч. 1 ст. 177 ГПК РФ).

63. Недействительность сделок и ее последствия.

Сделка может быть признана недействительной только по осно­ваниям, установленным законом. Общее основание недействительности сделки – несоответствие сделки требованиям закона или иных правовых актов. По данному основанию признаются недействитель­ными те незаконные сделки, которые не подпадают по действие иных норм об основаниях недействительности сделок.

Специальные основания делятся на четыре группы:

– нарушение требований о содержании сделки;

– совершение сделки лицом, не способным к ее совершению;

– нарушение формы сделки или требования о ее государственной регистрации;

– несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон.

Нарушающими требования о содержании сделки являются сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопо­рядка и нравственности. Такие сделки признаются ничтож­ными в силу того, что лицо умышленно нарушает публичный правопоря­док. Для их уч-ков предусмотрены жесткие конфискационные санкции.

Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению, делятся на сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособными гражданами, и сделки юридических лиц, превышающие их правоспособность.

К первой группе относятся:

– сделки, совершенные недеесп-ми гражданами;

– сделки малолетних;

– сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

– сделки граждан, ограниченных судом в дееспособности;

– сделки гр-н, не способных понимать значение своих действий или руководить ими.

К недействительным сделкам, связанным с превышением право­спо­собности юр. лица, относятся сделки юр. лиц, выходя­щие за пределы их правоспособности, и сделки юр. лиц, не имеющих лицензии на занятие соответствующей деятельностью (послед­нее в силу ст. 23 ГК относится и к ИП).

Несоблюдение квалифицированной письменной, нотариальной формы сделки или требования о ее гос. регистрации влечет недействительность сделки. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны возможности ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидет. показания, но не влечет недействительности сделки.

Письменная форма считается квалифицированной, когда ее несоблюдение в соответствии с законом влечет недействительность сделки.

Однако суд может признать действительной сделку, требующую нотариального удостоверения или гос. регистрации, если одна из сторон начала ее исполнение, а другая уклоняется от нотариаль­ного удостоверения или гос. регистрации.

Недействительными на основании несоответствия волеизъявле­ния подлинной воле сторон являются: мнимые и притворные сделки; сделки, совершенные без учета существующих ограничений пол­номочий лица; сделки, совершенные под влиянием заблу­жде­ния; сделки, совершенные под влиянием обмана, наси­лия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с дру­гой стороной или при стечении тяжелых обстоятельств.

Мнимой считается сделка, совершенная без намерения породить соответствующие ей правовые последствия, а притворной – сделка, прикрывающая другую сделку.

Правовые последствия недействительности сделок: недействи­тельная сделка не влечет юр. последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Главное последствие не­действительности сделки – недопустимость ее исполнения.

Возможно «превращение» притворной сделки в ту сделку, которую прикрывали стороны, если последняя, в свою очередь, не является недействительной.

По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может признать действительными сделки недееспособных и сделки малолетних, если они совершены к выгоде недееспособ­ной стороны.

Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недей­ствительной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке. Это – двусторонняя реституция. В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъятие всего полученного и причитающегося по сделке в доход Россий­ской Федерации, либо односторонняя реституция.

По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущенной выгоды). Недействительность части сделки не влечет недей­ст­вительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части .

Недействительность основного обязательства обычно влечет не­действительность обеспечивающего его обязательства, но недействи­тельность обеспечения обязательства не влечет недействительность основного обязательства.

66. Нематериальные блага и их защита в ГП.

К нематериальным благам относятся результаты творческой дея­тельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения и т. д.) и некоторые другие сходные с ними по своей природе объекты (объ­екты «промышленных прав» в виде промышленных образцов, товарных знаков, фирменных наименований и т. д.), а также личные неимущест­венные блага (жизнь и здоровье, достоинство личности, личная непри­косновенность, честь и доброе имя и др.). Они неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Нематер. блага защищаются в соответствии с ГК и др. законами. В случае если того требуют интересы гражданина, его нематер. блага мб защищены, в частности путем признания судом факта нарушения его личного неимущ. права, путем опубликования решения суда, а также путем пресечения и запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения этого права. Нематер. блага, принадлежавшие умершему мб защищены др. лицами.

69. Объекты гражд-х правоотн-й - это различные материальные (в т.ч. вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, сост-щие предмет деятельности субъектов ГП.

Названные объекты нередко именуются объектами гражданских прав (как это, в частности, делает Гражданский кодекс). Как известно, объектом правового регулирования может быть только поведение людей (их деятельность), а не сами по себе разнообразные явления окружающей действительности, например вещи или результаты творческой деятельности. Поведение людей и составляет объект гражданских правоотношений, тогда как вещи и иные материальные и нематериальные блага в свою очередь составляют объект (или предмет) соответствующего поведения участников (субъектов) правоотношений.

К числу таких объектов законодательство традиционно относит именно материальные и нематериальные блага либо деятельность по их созданию, имея в виду, что в связи с ними (по их поводу) и возникают соответствующие права и обязанности, реализуемые в поведении участников правоотношений.

Виды объектов гражданских правоотношений

К числу материальных благ как объектов гражданских правоотношений относятся вещи, а также результаты работ или услуг, имеющие материальную, вещественную форму (например, результат ремонта какого-либо материального объекта). В этом смысле материальным благом может являться не только вещь, но и деятельность по созданию или улучшению вещей и даже деятельность по оказанию иных материальных услуг.

Вместе с тем юридически следует различать вещи как имеющие товарную форму предметы материального мира и иные материальные и нематериальные блага, например работы, услуги, другие действия (поведение) обязанных лиц. Вклад в банке или пай (доля) в имуществе товарищества, общества или кооператива представляют собой не вещи, а права требования определенного поведения от обязанных лиц. Поэтому по поводу таких имущественных благ складываются особые (обязательственные либо корпоративные) правоотношения. Следовательно, такое «бестелесное имущество», как, например, обязательственные права требования, тоже является объектом гражданских прав, хотя и не вещных.

К нематериальным благам относятся результаты творческой деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, секреты производства и т.п.) и средства индивидуализации (коммерческие обозначения, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров и т.п.), которые становятся объектами интеллектуальных прав, а также личные неимущественные блага, являющиеся объектами гражданско-правовой защиты. Нематериальные блага, за исключением личных неимущественных благ, также приобретают экономическую форму товаров, что и дает им возможность становиться объектами имущественных отношений.

Таким образом, к объектам гражданских прав (правоотношений) (ст. 128 ГК) относятся:

  1. вещи и иное имущество, в том числе имущественные права;

  2. работы и услуги (действия);

  3. охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);

  4. нематериальные блага.

72. Обязательством вследствие причинения вреда является обяза­тельство, в силу к-го одно лицо (потерпевший) имеет право требо­вать от другого лица (виновника, причинителя вреда) возмещения ущерба, восстановления первоначального положения, компенсации морального вреда.

Выделяются следующие виды обяз-тв из причинения вреда:

– обяз-ва, возникающие вследствие причинения вреда пуб­личной властью, к ним относится причинение вреда гос.органами, МСУ, их должностными лицами, а также органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда;

– обяз-ва, возникающие вследствие причинения вреда н/л и недееспособными гражданами;

– обяз-ва, возн-щие вследствие причинения вреда деят-ю, создающей повышенную опасность;

– обяз-ва, возникающие вследствие причинения вреда жизни, здоровью граждан;

– обяз-ва из причинения вреда недостатками товаров, работ или услуг.

Основанием возникновения обязательств вследствие причинения вреда является гражданское правонарушение, выразившееся в причине­нии вреда другому лицу. Для возложения гражданской ответственности необходимо, как правило, наличие следующих условий (полный состав гражданского правонарушения):

– противоправное поведение причинителя вреда (действие или бездействие);

– наличие вреда;

– причинная связь между противоправным поведением и наступив­шим вредом;

– вина причинителя вреда.

Действующим законодательством предусматриваются случаи воз­ложения ответственности за причиненный вред при наличии так назы­ваемого усеченного состава гражданского правонарушения, который включает в себя:

– противоправное поведение причинителя вреда (действие или бездействие);

– наличие вреда;

– причинную связь между противоправным поведением и наступив­шим вредом. Усеченный состав гражданского правонарушения преду­смотрен для ответственности за вред, причиненный источником повы­шенной опасности, причиненный сотрудниками суда, прокуратуры и др.).

Субъектный состав обязательств из причинения вреда включает причинителя вреда (лицо, причинившее вред, или лицо, ответственное за причинение вреда) и потерпевшего (лицо, которому причинен вред, иные лица, круг которых определен действующим законодательством (дети, родители, супруг и др.)).

По общему правилу, установленному п. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ, ответ­ственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствие своей вины. В случаях, специально предусмотренных законом, вред возмещается независимо от вины причини­теля вреда (п. 1 ст. 1070, ст. 1079, п. 1 ст. 1095, ст. 1100 ГК РФ). Обязан­ность по возмещению вреда может быть возложена на лиц, не являю­щихся причинителями вреда (ст. 1069, 1070, 1073, 1074, 1079 и 1095 ГК РФ).

Установленная ст. 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен предста­вить сам ответчик. Потерпевший представляет доказательства, подтвер­ждающие факт увечья или иного повреждения здоровья (например, факт причинения вреда в результате дорожно-транспортного происшествия с участием ответчика), размер причиненного вреда, а также доказатель­ства того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред.

При причинении вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) вред возмещается на общих основаниях (ст. 1064 ГК РФ) только в случае превышения ее пределов. Размер возмещения определяется су­дом в зависимости от степени вины как причинителя вреда, так и потер­певшего, действиями которого было вызвано причинение вреда.

Вина потерпевшего не влияет на размер взыскиваемых с причини­теля вреда расходов, связанных с возмещением дополнительных затрат, с возмещением вреда в связи со смертью кор­мильца, а также при компенсации расходов на погребе­ние. Следует обратить внимание на то, что размер возмещения вреда может быть уменьшен судом с учетом имущест­венного положения причинителя вреда – гражданина, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

Вред может быть причинен жизни и здоровью, иным нематериаль­ным благам; выражаться в уничтожении или повреждении имущества потерпевшего.

Причинение вреда жизни выражается в гибели человека. Граждан­ская ответственность в данном случае заключается в возмещении расхо­дов по потере кормильца иждивенцам погибшего, расходов по погребе­нию и компенсации морального вреда.

Причинение вреда здоровью – это, в первую очередь, потеря трудо­способности (временной или постоянной), при которой подлежат возме­щению дополнительные расходы, связанные с лечением, протезирова­ние, дополнительным питанием, санаторно-курортным лечением и др., утраченный заработок. Действующим законодательством предусмотрена и компенсация морального вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

– вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

– вред причинен гражданину в результате его незаконного осужде­ния, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взы­скания в виде ареста или исправительных работ;

– вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; – в иных случаях, предусмотренных законом (ст. 1100 ГК РФ).

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в за­висимости от характера причиненных потерпевшему физических и нрав­ственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

75. Опека и попечительство в гражданском праве.

Согласно ст. 31 ГК институт опеки и попечительства введен для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека устанавливается над недееспособными гражданами, попечительство — над частично дееспособными.

Опекуны или попечители являются законными представителями своих подопечных, их представительство не требует выдачи доверенности с обозначением в ней их полномочий. Документом, удостоверяющим полномочия опекуна или попечителя, является опекунское удостоверение, а при его отсутствии — решение органа опеки о назначении лица опекуном или попечителем.

Опека и попечительство согласно ст. 34 ГК учреждается органом опеки и попечительства, которым является орган местного самоуправления, в течение 1 месяца с даты получения сообщения заинтересованных лиц (решения суда) о необходимости установления опеки (попечительства).

Требования, предъявляемые к опекунам устанавливаются ст. 35 ГК РФ:

· совершеннолетний дееспособный гражданин, не лишенный родительских прав;

· гражданин должен добровольно согласиться на опекунство, проживание совместно с подопечным моложе 16 лет;

· подлежат учету личные качества и способности опекуна, его отношения с подопечным, а также по возможности желание подопечного.

Права и обязанности опекуна установлены ст. 36 ГК. Опекун или попечитель обязан:

· заботиться о содержании, уходе и лечении подопечного, его обучении и воспитании (для несовершеннолетних);

· защищать его права и интересы;

· при отпадении оснований ходатайствовать о признании подопечного полностью дееспособным.

Опекун или попечитель имеет право согласно ст. 37 ГК:

· самостоятельно распоряжаться, давать согласие на распоряжение частью доходов подопечного, направленной на покрытие расходов по его содержанию;

· совершать другие сделки (давать на них согласие) только с разрешения органа опеки и попечительства.

Опекуну или попечителю, а также их близким родственникам запрещено совершать сделки с подопечным, кроме безвозмездных таких как передача подопечному дара или имущества в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного в таких сделках.

Опекун или попечитель согласно ст. 38 ГК освобождается от исполнения своих обязанностей в случаях:

· возвращения подопечного его родителям или его усыновления;

· помещения его в специализированное учреждение, которое становится его опекуном;

· при наличии уважительных причин таких как болезнь, изменение имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным — по его просьбе.

Опекун или попечитель отстраняется от исполнения своих обязанностей в случаях ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, в т. ч.:

· при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях;

· при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи.

Опека или попечительство в соответствии со ст. 39 ГК прекращается при вынесении судом решения о признании гражданина полностью дееспособным по заявлению органа опеки.

Опека над малолетним при достижении им 14 лет автоматически без особого решения суда переходит в попечительство, а попечительство автоматически прекращается при:

· достижении подопечным 18 лет;

· вступлении его в брак;

· объявлении его эмансипации.

Патронаж согласно ст. 41 ГК — форма попечительства над дееспособными гражданами, когда они по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Попечитель в этом случае назначается только с согласия подопечного.

Попечитель вправе совершать сделки по содержанию подопечного с его согласия. Распоряжение имуществом подопечного осуществляется попечителем на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным.

Патронаж прекращается по требованию подопечного.

78. Особенности производства по отдельным категориям административных дел. Современные проблемы законодательного регулирования. Регулируется Кодексом административного судопроизводства.

81. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

Юр.лица и гр-не, деятельность которых связана с по­вышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атом­ной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п.; осуще­ствление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обя­заны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юр. лицо или гр-на, к-е владеют источником повышенной опасности на праве собственности. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответствен­ность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником.

Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих ис­точников (столкновения транспортных средств и т. п.) третьим лицам.

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников по­вышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях. Перечень источников повышенной опас­ности является открытым и в соответствии с Постановлением- источни­ком по­вышен­ной опасности - следует признать любую деятельность, осу­ществ­ление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невоз­можности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов производственного, хозяйствен­ного или иного назначения, обладающих такими же свойствами.

Не признается владельцем источ­ника повышенной опасности лицо, управляющее им в силу исполнения своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании трудового договора (служебного контракта) или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем источника повышенной опасности.

Юр.лицо или гражданин, возместившие вред, причинен­ный их работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании трудового д-ра (служебного контракта) или гражданско-правового д-ра, вправе предъявить требования в порядке регресса к такому работнику – фактическому причинителю вреда в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

Владелец источника повышенной опасности может быть освобож­ден судом от ответственности, если докажет, что вред причинен вследст­вие непреодолимой силы или умысла самого потерпевшего. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непре­дотвратимые при данных условиях обстоятельства. Под умыслом потерпевшего понимается такое его противо­правное поведение, при котором потерпевший не только предви­дит, но и желает либо сознательно допускает наступление вредного результата (ех, суицид).

При отсутствии вины владельца источника повышенной опасности, при наличии грубой неосторожности лица, жизни или здоровью которого причинен вред, суд не вправе полностью освободить владельца источ­ника повышенной опасности от ответственности (кроме случаев, когда вред причинен вследствие непреодолимой силы или умысла потерпев­шего). В этом случае размер возмещения вреда, за исключением расхо­дов, подлежит уменьшению.

При причинении вреда третьим лицам владельцы источников по­вышенной опасности, совместно причинившие вред, несут перед потерпевшими солидарную ответственность. Солидарный долж­ник, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с ка­ждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения. Поскольку должник, исполнивший солидарное обязатель­ство, становится кредитором по регрессному обязательству к остальным должникам, распределение ответственности солидарных должников друг перед другом (определение долей) по регрессному обязательству произ­водится в размере, соответствующем степени вины каждого из должни­ков. Если определить степень вины не представляется возможным, доли признаются равными.

Необходимо учитывать, что размер возмещения вреда, причинен­ного жизни или здоровью гражданина, может быть увеличен на основа­нии закона или договора между причинителем вреда (или лицом, отвечающим за причинение вреда) и потерпевшим (или лицом, имеющим право требовать возмещения вреда в результате смерти кормильца).

83. Отдельные виды залога

1. Заклад залог имущества, передаваемого залогодержателю во владение или пользование. Предметом заклада могут быть: движимое имущество, имущественные права, удостоверенные ценными бумагами (акция, вексель, облигация, сберегательный сертификат, чек). Залогода­те­лем выступает, как правило, сам должник, но им может быть и третье лицо. Однако в любом случае залогодатель должен быть соб­ственником закладываемого имущества или иметь на него право хозяйст­венного ведения. Залог сохраняет силу и при переходе права собственности (хозяйственного ведения) на заложенное имущество от залогодателя к третьему лицу. Момен­том возникно­вения права залога является момент передачи имущества залогодержа­телю. Если же по закону либо договору оно не подлежит пе­редаче, то право залога возникает с момента заключения договора.

2. Ипотека способ обеспечения исполнения обязательства, когда предметом залога выступает недвижимое имущество (предприятия, зда­ния, строения, сооружения, земельные участки и другие объекты недви­жимости), которое остается во владении и пользовании залогодателя. По договору об ипотеке залогодержатель, являющийся кредитором по обя­зательству, имеет право получить удовлетворение своих денежных тре­бований к должнику из стоимости заложенного недвижимого имущества преимущественно перед другими кредиторами залогодателя (п. 1 ст. 1 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе осно­ванного на купле-продаже, аренде, подряде, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Для обеспечения кредитных обязательств организации и инди­видуальных предпринимателей применяется залог товаров в обороте, при котором заложенное имущество остается во владении залогодателя, имеющего право реализовать товар при условии одновременного пога­шения задолженности по обеспеченному залогом обязательству или за­мены выбывающего товара другим однородным товаром на равную или большую сумму.

4. Для обеспечения краткосрочных кредитов граждане могут пере­да­вать в залог ломбардам предметы личного пользования и домашнего по­требления, которыми залогодержатель не имеет права пользоваться, если иное не предусмотрено законом или договором. Ломбард отвечает за со­хранность имущества, если не докажет, что утрата или порча этого имуще­ства произошла не по его вине. На ломбард возложена обязан­ность стра­хо­вать за счет залогодателя принятые в залог вещи в полной сумме их стои­мости по оценке, произведенной по соглашению сторон.

84. Патентное право. Понятие, объекты и субъекты. Оформление патентных прав.

Патентными правами называются интеллектуальные права на изо­бретения, полезные модели и промышленные образцы.

Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца обладает неотчуждаемым правом авторства. Под изобретением понимается техническое решение в любой об­ласти, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) (ст. 1350 ГК РФ). Это решение какой-либо задачи, имеющее технический характер.

Объектами изобретений могут быть: устройства (например, при­боры), вещества (например, сплавы металлов), штаммы микроорганиз­мов (например, грибки, дрожжи, микробы), способы (например, способ обработки материала, диагностики, измерения).

Изобретение будет иметь патентно-правововую охрану, если оно отвечает следующим условиям: является новым; имеет изобретательский уровень; промышленно применимо. Новизна изобретения означает его неизвестность из уровня тех­ники. Изобретение должно обладать изобретательским уровнем. Промышленная применимость, под которой понимается возможность ис­пользования изобретения не только в промышленности, сельском хозяй­стве, здравоохранении и других отраслях экономики, но и в социальной сфере.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, от­носящееся к устройству. Объектом полезной модели может быть только устройство. В отличие от изобретения, к полезной мо­дели не предъявляется требование об изобретательском уровне. Для ее патентно-правовой охраны достаточно новизны и промышленной приме­нимости.

Под промышленным образцом понимается художественно-конст­рукторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). В отличие от изобретения и полезной модели, промышленный образец представляет собой художественно-конструкторское решение внешнего вида того или иного изделия, направлен на удовлетворение эстетических и эргономических потребностей человека (например, конфигурация ав­томобиля или сиденья в нем, текстура ткани и т. д.). Поэтому к промыш­ленному образцу предъявляются требования новизны и оригинальности.

Субъекты патентного права могут быть подразделены на 2 группы: 1. субъекты, которые обладают какими-либо правами на соответствующие объекты интеллектуальной собствен­ности (авторы изобретений, полезных моделей, промышленных образ­цов, патентообладатели, их правопреемники). 2. субъекты, которые обеспечивают или спо­собствуют возникновению и осуществлению патентных прав субъектов первой группы (Фед. служба по интеллектуальной собственно­сти, патентам и товарным знакам (Роспатент), патентные поверенные).

Автором изобретения, полезной модели или промышленного об­разца признается гражданин, творческим трудом которого создан соот­ветствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное (презумпция авторства).

Техническое или художественно-конструкторское решение может быть результатом творческого труда нескольких граждан, которые при­знаются соавторами. Соавторство возникает только в том случае, если каждый из них внес свой личный творческий вклад в создание изобрете­ния, полезной модели или промышленного образца.

Патентообладателем является лицо, которое обладает патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Если же изобретение, полезная модель или промышленный обра­зец созданы работником в связи с выполнением своих трудовых обязан­ностей или конкретного задания работодателя, то они рассматриваются как служебное изобретение, служебная полезная модель и служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежит ра­ботодателю, если трудовым или иным договором между ним и работни­ком не предусмотрено иное.

Патентные поверенные – граждане, получившие статус патентного поверенного и осуществляющие деятельность, связанную с правовой ох­раной результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви­дуализации, защитой интеллектуальных прав, приобретением исключи­тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, распоряжением такими правами. Патентные поверенные проходят аттестацию и регистрируются в Роспатенте. Они призваны оказывать гражданам и юридическим лицам квалифицированное содействие в получении патента, осуществлении и защите патентных прав.

Оформление патентных прав.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, отвечающие всем условиям патентоспособности, становятся объектом исключительных прав только после их государственной регистрации и выдачи патента. До этого момента они правовой охране не подлежат и могут использоваться третьими лицами без каких-либо неблагоприятных для них последствий. Оформление патентных прав представляет собой достаточно длительный процесс, который состоит из нескольких этапов: 1) составление и подача в Роспатент заявки на выдачу патента;

2) рассмотрение заявки Роспатентом;

3) выдача патента.

Рассмотрение заявки на выдачу патента на изобретение или промышленный образец осуществляется в две стадии. Сначала проводится формальная экспертиза, в рамках которой за­явка проверяется на соблюдение требования единства, наличие необхо­димых документов и соответствие предъявляемым к ним требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы произво­дится экспертиза заявки по существу, задачей которой является установ­ление соответствия изобретения или промышленного образца условиям патентоспособности. На последнем этапе рассмотрения заявки Роспатент вносит све­дения об изобретении, полезной модели или промышленном образце со­ответственно в Государственный реестр изобретений Российской Феде­рации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федера­ции или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент. Сведения о выдаче патента в обязательном порядке публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

Публикации подлежат сведения об имени автора (при условии, что он не отказался быть упомянутым) и патентообладателя, название и формула изобретения или полезной модели либо перечень существен­ных признаков промышленного образца и его изображение.

После такой публикации документы заявки становятся открытыми для ознакомления с ними.

89. Подготовка гражд. дел к суд. разбирательству.

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, как и другие стадии процесса, представляет собой относительно обособленный этап гражданского судопроизводства, направленный на достижение определенного процессуального результата (цели). Цель подготовки дела к судебному разбирательству состоит в обеспечении своевременного и правильного рассмотрения и разрешения дела.

Таким образом, подготовка гражданского дела к судебному разбирательству – это стадия гражданского судопроизводства, целью которой является обеспечение условий для своевременного и правильного рассмотрения и разрешения дела в судебном заседании.

Процессуальные средства достижения данной цели получили нормативное закрепление в качестве задач подготовки дела к судебному разбирательству, к которым относится:

• уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела;

• определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений сторон;

• разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса;

• представление необходимых доказательств сторонами и другими лицами, участвующими в деле;

• примирение сторон.

Подготовка дела к разбирательству начинается вынесением судом определения о принятии заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству и заканчивается вынесением судом определения о назначении дела к судебному разбирательству в судебном заседании.

Содержание данной стадии судопроизводства составляют процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в целях подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.

Действия сторон при подготовке дела к суд. разбир-ву. При подготовке гражданского дела к судебному разбирательству истец или его представитель:

• передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска;

• заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда.

В свою очередь ответчик или его представитель:

• уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;

• представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно исковых требований;

• передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосновывающие возражения относительно иска;

• заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда.

Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству.

Содержание процессуальной деятельности суда на стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству определяется в ст. 150 ГПК РФ. В частности, судья:

• разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности;

• опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и предлагает, если это необходимо, представить дополнительные доказательства в определенный срок;

• опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены;

• разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований;

• принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий;

• извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе граждан или организации;

• разрешает вопрос о вызове свидетелей;

• назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос о привлечении к участию в процессе специалиста, переводчика;

• по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей истребует от организаций или граждан доказательства, которые стороны или их представители не могут получить самостоятельно;

• в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, участвующих в деле, осмотр на месте письменных и вещественных доказательств;

• направляет судебные поручения;

• принимает меры по обеспечению иска;

• в случае необходимости разрешает вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его времени и месте;

• совершает иные необходимые процессуальные действия.

Судья направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных к нему документов, обосновывающих требование истца, и предлагает представить в установленный им срок доказательства в обоснование своих возражений. Судья разъясняет, что непредставление ответчиком доказательств и возражений в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

В случае систематического противодействия стороны своевременной подготовке дела к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени.

Предварительное судебное заседание.

Предварительное судебное заседание представляет собой завершающий этап подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.

Ч. 1 ст. 152 ГПК РФ закрепляет цели проведения предварительного судебного заседания:

• процессуальное закрепление распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству,

• определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела,

• определение достаточности доказательств по делу,

• исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности.

Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично. Стороны извещаются о времени и месте предварительного судебного заседания. Стороны в предварительном судебном заседании имеют право представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства.

По сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного судебного заседания, выходящий за пределы установленных ГПК сроков рассмотрения и разрешения дел.

При наличии предусмотренных законом обстоятельств производство по делу в предварительном судебном заседании может быть приостановлено или прекращено, заявление оставлено без рассмотрения.

О приостановлении, прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения выносится определение суда. На определение суда может быть подана частная жалоба.

О проведенном предварительном судебном заседании составляется протокол в соответствии с правилами, установленными гражданским процессуальным законодательством.

В предварительном судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права и установленного федеральным законом срока обращения в суд.

Допускается участие сторон в предварительном судебном заседании путём использования систем видеоконференц-связи. При установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном, кассационном или надзорном порядке.

64. Некоммерческие корпоративные организации

Некоммерч. корпоративн. орг-и – это юр. лица, к-е не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками, учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с ГК.

Неком.корпор.орг-и создаются в ОПФ потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), нотариальных палат, товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в гос. реестр казачьих обществ в РФ, а также общин коренных малочисленных народов РФ. Неком.корпор.орг-и создаются по решению учредителей, принятому на их общем (учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные органы утверждают устав соответствующей неком.корпор.орг-и и образуют ее органы. Неком.корпор.орг-и является собственником своего имущества. Уставом Неком.корпор.орг-и может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других юр. лиц, а также решения об участии корпорации в других юр. лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

Потребительским кооперативом - основанное на членстве добровольное объединение гр-н или гр-н и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Общество взаимного страхования мб основано на членстве юр.лиц.

Общест. орг-и - добровольные объединения гр-н, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.

Обществ. движения - состоящее из участников обществ-е объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками этого движения.

Ассоциации (союзы) - объединение юр. лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе професс., интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

Товарищество собственников недвижимости - добровольное объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в т.ч. в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т.п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами.

Казачьи общества - внесенные в гос. реестр казачьих обществ в РФ объединения граждан, созданные в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных ФЗ "О гос. службе рос. казачества", добровольно принявших на себя в порядке, установленном законом, обяз-ва по несению гос. или иной службы.

Общины коренных малочисленных народов РФ - признаются добровольные объединения гр-н, относящихся к коренным малочисленным народам РФ и объединившихся по кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.

Адвокатские палаты – некоммерч. орг-и, основанные на обязательном членстве и созданные в виде адвокатской палаты субъекта РФ или Фед. палаты адвокатов РФ для реализации целей, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Адвокатские образования – юр. л., некоммерч. орг-и, созданные в соответствии с зак-вом об адвокатской деятельности и адвокатуре в целях осуществления адвокатами адвокатской деятельности.

Нотариальные палаты – некоммерч. орг-и, которые представляют собой профессиональные объединения, основанные на обязательном членстве, и созданы в виде нотариальной палаты субъекта РФ или Фед. нотариальной палаты для реализации целей, предусмотренных законодательством о нотариате.

67. Обеспечение иска.

Представляет собой совокупность мер, уст-х з-ном, к-е могут применяться судом по своей инициативе или по ходатайству лиц, уч-щих в деле, если существует предположение, что исполнение вынесенного по делу решения станет впоследствии затруднительным или невозможным. Судом или судьей может быть допущено несколько видов обеспечения иска.

Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. Решая вопрос об обеспечении иска, суд должен принять во внимание, что данное обстоятельство может причинить вред интересам ответчика и других лиц. В связи с этим обеспечение иска решается с учетом охраны прав и интересов других лиц, участвующих в деле.

ГПК предусматривает следующие меры по обеспечению иска:

• наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц;

• запрещение ответчику совершать определенные действия;

• запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;

• приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста (исключение из описи);

• приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке.

В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска, а также мб допущено несколько мер по обеспечению иска. Закон не содержит указания на то, какая конкретно мера и по какому исковому требованию может применяться. Данный вопрос решается судьей в зависимости от конкретных обстоятельств дела по собственному усмотрению.

Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию. Обеспечение иска допускается как в целом, так и в части. О принятых мерах по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в соответствующие гос.органы или ОМСУ, регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение.

Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления в суд без извещения ответчика, других лиц, уч-щих в деле. О принятии мер по обеспечению иска судья или суд выносит определение. Определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно. На основании определения суда об обеспечении иска судья или суд выдает истцу исполнительный лист и направляет ответчику копию определения суда.

По заявлению лица, уч-щего в деле, допускается замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска в порядке, к-й предусмотрен законом. Вопрос о замене одного вида обеспечения иска другим разрешается в судебном заседании. Лица, уч-щие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не служит препятствием к рассмотрению вопроса о замене вида обеспечения. При обеспечении иска о взыскании денежной суммы ответчик взамен принятых судом мер по обеспечению иска вправе внести на счет суда истребуемую истцом сумму. Обеспечение иска мб отменено тем же судьей или судом по заявлению ответчика либо по инициативе судьи или суда. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании.

В случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления в зак. силу решения суда. Однако судья или суд одновременно с принятием решения суда или после его принятия может вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска. При удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда. Об отмене мер по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в соответствующие гос.органы или ОМСУ, регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение.

На все определения суда об обеспечении иска может быть подана частная жалоба. В случае если определение суда об обеспечении иска было вынесено без извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы исчисляется со дня, когда такому лицу стало известно это определение. Подача частной жалобы на определение суда об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения. Подача частной жалобы на определение суда об отмене обеспечения иска или о замене одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска приостанавливает исполнение определения суда.

Судья или суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение). Ответчик после вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказано, вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца.

70. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание.

Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из средств доказывания в гражданском процессе. Под объяснениями сторон и третьих лиц понимаются также объяснения заявителей по делам особого производства, по делам, возникающим из публичных правоотношений.

При оценке данного вида доказательств необходимо учитывать, что стороны, третьи лица, заявители являются юридически заинтересованными в исходе дела лицами. Они не несут ответственности за дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний.

Объяснения сторон могут быть представлены в устной и письменной форме. Письменные объяснения оглашаются в зале судебного заседания.

Признание – это подтверждение стороной фактов, обязанность доказывания которых лежит на другой стороне.

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.

Признание заносится в протокол судебного заседания. Признание, изложенное в письменном заявлении, приобщается к материалам дела.

В случае, если у суда имеются основания полагать, что признание совершено в целях сокрытия действительных обстоятельств дела или под влиянием обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения, суд не принимает признание, о чем судом выносится определение. В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях.

73. Обязательств. право. Понятие и виды обязательств.

Обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (креди­тора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязан­ности.

Основания возникновения обязательств.

Обязательства возникают из различных юридических фактов, называемых в обязательственном праве основаниями возникновения обязательств. К таковым относятся:

1) договор;

2) односторонние сделки;

3) акты публичной власти, в частности, административные акты, судебные решения;

4) неправомерные действия: причинение вреда другому лицу или неосновательное обогащение;

5) юридические поступки (иные действия граждан и юридических лиц);

6) события.

Предмет обязательства – реальные действия (ех: передача вещи, уплата денег).

Виды: 1). По основанию возникновения обяз-ва: а) договорные, б) внедоговорные (ех:из причинения вреда жизни и здоровья);

2). По сложности элементов обяз-ва: а) простые, б) сложные;

3). По соотношению прав и обязанностей: а) односторонние, б) двусторонние;

4) по количеству лиц на стороне в обяз-ве: а) единолично, б) множество лиц;

5) а) факультативные, б) альтернативные.

74. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.

Дееспособность, в отличие от правоспособности, связана с определенными качествами гр-на: способностью понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения. Эти качества зависят не только от возраста, но и от состояния психики. Поэтому если гр-н не может правильно оценивать значение своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, он мб признан судом недееспособным.

ГПК установлен спец. порядок признания судом гражданина недееспособным.

Психическое состояние гр-на как единственное основание лишения его дееспособности должно быть подтверждено судебно-психиатрической экспертизой.

Гр-ну, признанному недееспособным, назначается опекун, к-й совершает от его имени сделки и несет ответственность как по этим сделкам, так и за вред, причиненный недееспособным.

Сделки, совершенные гр-ном, признанным недееспособным, в силу закона являются ничтожными. Но и для этих случаев закон установил исключение из названного общего правила: в интересах гражданина, признанного недееспособным, суд по требованию его опекуна может признать такую сделку действительной, если будет установлено, что такая сделка совершена к выгоде этого гражданина.

Лишение дееспособности не безвозвратно. Если отпадут основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, суд выносит решение о признании его дееспособным и на основании решения отменяется установленная над ним опека.

Основанием для ограничения дееспособности гр-на могут послужить два условия: злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами и как следствие этого - наступившее тяжелое материальное положение его семьи.

Если гр-н проживает один (не имеет семьи), он не может быть ограничен в дееспособности. Ограничение дееспособности производится судом в особом порядке, установленном ГПК.

Ограниченному в дееспособности гр-ну назначается попечитель. Объем дееспособности таких граждан максимально сужен: они вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки. Совершать любые иные сделки по распоряжению имуществом (покупать, продавать, дарить, обменивать и т. п.), а также получать заработную плату, пенсию, иные доходы и распоряжаться этими средствами они могут лишь с согласия попечителя.

В то же время ограничение в дееспособности не влияет на самостоятельность имущественной ответственности таких лиц: они сами несут ответственность по обязательствам, вытекающим из договоров и других совершенных ими сделок, а также отвечают за причиненный ими вред.

Если отпали основания, в силу которых гражданин был признан ограниченно дееспособным (он прекратил злоупотреблять спиртными напитками и наркотическими средствами либо вследствие развода, смерти, раздела и т. п. перестала существовать его семья), суд отменяет ограничение дееспособности и на основании решения суда отменяется попечительство.

Сделки по распоряжению имуществом подопечных совершаются под контролем органов опеки и попечительства и с ограничениями, установленными з-ном.

76. Основания (способы) приобретения и прекращения права собственности.

Основанием приобретения права собственности является правопорождающие юр. факты, т.е. обст-ва реальной жизни, в соотв. с з-ном влекущие право собст-ти на определенное имущество у конкретных лиц.

Способы приобретения права собст-ти: 1. Первоночальные – создание новой вещи, при опред-х условиях самовольная постройка, приобретение права собств-ти на безхозное имущество.

2. производные- приобретение на основании договора или иной сделки об отчуждении; в порядке наследования после смерти гр-на4 в порядке правопреемства при реорг-и юр.л.

Спец. СП-бы: сбор ягод, грибов, лов рыбы, бесхозное имущество, обнаружение клада.

Примеры производн: д-ра, наследование имущества.

Прекращение права собст-ти происходитлишь в случаях прямо предусм-х законом. Прежде всего прекращение права по воле собственника.

1.отчуждение своего имущества др. лицам (различные сделки);

2.добровольный отказ собственника от своего права – отказ от своей вещи путем публичного объявления, либо совершения реальных действий, бесспорно свидетельствующих об этом намерении(выброс вещи).

Особый случай прекращения права собст-ти – приватизация гос. И муниц. Имущества.

ПС на вещь мб прекращено также гибелью или уничтожением.

Принудительное изьятие.

Реквизиция – принуд. Изъятие у частного собств-ка по ршению гос. Органа при ЧС с обязательной компенсацией;

Национализация- обращение в гос.собст-ть на основании спец. ФЗ.

2 случая безвозмездного изъятия: 1. Обращение взыскания и 2. Конфискация.

79. Особенности рассмотрения судом отдельных категорий дел особого производства.

24.2. Усыновление (удочерение) ребенка.

В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление (удочерение) детей осуществляется в судебном порядке. Процессуальный порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) определен главой 29 ГПК РФ.

Дела об усыновлении (удочерении) ребенка гражданами РФ (кроме постоянно проживающих за пределами территории РФ) подсудны районным судам по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка (ч. 1 ст. 269 ГПК РФ).

Отмена усыновления.

Рассмотрение и разрешение дел об отмене усыновления осуществляются по правилам искового производства.

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, усыновители ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста 14 лет, орган опеки и попечительства, а также прокурор (ст. 142 СК РФ).

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных СК РФ, органом опеки и попечительства, прокурором и судом (ст. 56 СК РФ).

Если такое требование заявлено усыновителями, надлежащим ответчиком по делу является усыновленный ребенок, защита прав и интересов которого осуществляется лицами, указанными в п. 1 ст. 56 СК РФ.

24.3. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.

В соответствии со ст. 42 ГК РФ гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

24.4. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

Согласно ст. 30 ГК РФ гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.

24.5. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).

В соответствии со ст. 27 ГПК РФ несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

24.6. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.

В соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался.

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

24.7. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).

Согласно ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Ценная бумага на предъявителя – это документ, по которому любое лицо может потребовать реализации выраженных в нем прав.

Ордерная ценная бумага выписывается на имя определенного лица, которое вправе передать свои полномочия другому лицу.

Лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу, может просить суд о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним.

24.8. Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке и психиатрическое освидетельствование в недобровольном порядке.

Порядок оказания психиатрической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, установлен Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». По общему правилу психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица или с его согласия (ст. 4 Закона). Вместе с тем допускаются случаи, когда лицо может быть направлено на принудительное психиатрическое освидетельствование или помещено в психиатрический стационар для лечения без его согласия.

Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи.

24.9. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния.

Акты гражданского состояния – действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.

Государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть.

Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния установлен Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

24.10. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Порядок совершения нотариальных действий определяется Основами законодательства РФ «О нотариате» № 4462-1, утвержденными ВС РФ 11.02.1993. Согласно ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

24.11. Восстановление утраченного судебного производства.

Восстановление утраченного полностью или в части судебного производства по гражданскому делу возможно только в случае, если рассмотрение дела окончено принятием решения суда или вынесением определения о прекращении судебного производства по делу (ст. 313 ГПК РФ). Если судебное производство было утрачено до окончания рассмотрения дела, истец в этом случае вправе предъявить новый иск (ст. 316 ГПК РФ). В определении суда о возбуждении дела по новому иску в связи с утратой судебного производства данное обстоятельство должно быть обязательно отражено. При рассмотрении дела по новому иску суд использует сохранившиеся части судебного производства, документы, выданные гражданам, организациям из дела до утраты производства, копии этих документов, другие документы, имеющие отношение к делу. Суд может допросить в качестве свидетелей лиц, присутствовавших при совершении процессуальных действий, в необходимых случаях судей, рассматривавших дело, по которому утрачено производство, а также лиц, исполнявших решение суда.

82. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осужде­ния, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или под­писки о невыезде, незаконного привлечения к административной от­ветст­венности в виде административного ареста, а также вред, причи­ненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к ад­министра­тивной ответственности в виде административного приостанов­ления дея­тельности, возмещается за счет казны РФ, а в слу­чаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объ­еме неза­висимо от вины должностных лиц органов дознания, предвари­тельного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном зако­ном.

Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

В случаях, когда в соответствии с ГК причиненный вред подлежит возмещению за счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования, от имени казны выступают соответствую­щие финансовые органы, если эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина.

85. Состав участников обязательства в период его существования мо­жет меняться. Такая ситуация получила название перемена лиц в обя­зательстве. Действующее гражданское законодательство предусматри­вает два основных способа перемены лиц в обязательстве:

– переход прав кредитора к другому лицу;

– перевод долга.

Переход прав кредитора к другому лицу. «Право (требование), принадлежащее кредитору на основании договора, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона».

Уступка требования может совершаться в форме цессии, а также суброгации.

Цессия – акт передачи права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юриди­ческих фактов, приводящий к замене кредитора в обязательстве. При ус­тупке прав первоначальный кредитор отвечает перед новым лишь за действительность уступленного им требования, но не отвечает за его ис­полнимость. Согласия должника на цессию не требуется, однако он должен быть письменно уведомлен о состоявшейся уступке права требования.

Суброгация – уступка права требования, возникающая в силу за­кона и состоящая в переходе к новому кредитору требований в размере реально произведенной за них оплаты. К суброгации применимы общие правила уступки прав требования.

2. Перевод своего долга одним лицом (должником) на другое лицо допускается только с со­гласия кредитора (того лица, в пользу которого должник обязан испол­нить свои обязательства по договору). Если такого согласия нет, то пере­вод невозможен. Основанием для такого перевода служит соглашение между первоначальным должником и лицом, заступающим на его место в обязательстве.

Соглашение о переводе долга должно быть заключено в той же форме, что и сам договор.

87. Письменные доказательства.

Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа способом.

К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи).

Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию.

Надлежащим образом заверенными копиями документов являются копии, верность которых засвидетельствована нотариально либо компетентным должностным лицом той организации, от которой исходят документы.

Копии письменных доказательств, представленных в суд лицом, участвующим в деле, или истребуемых судом, направляются другим лицам, участвующим в деле.

Документ, полученный в иностранном государстве, признается письменным доказательством в суде, если не опровергается его подлинность и он легализован в установленном порядке.

Легализация документа производится дипломатической или консульской службой Министерства иностранных дел РФ.

Иностранные официальные документы признаются в суде письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором РФ (к таким договорам относится, в частности, Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961 (вступила в силу для России 31.05.1992)).

Письменные доказательства, имеющиеся в деле, по просьбе лиц, представивших эти доказательства, возвращаются им после вступления решения суда в законную силу. При этом в деле оставляются засвидетельствованные судьей копии письменных доказательств.

До вступления решения суда в законную силу письменные доказательства могут быть возвращены представившим их лицам, если суд найдет это возможным.

90. Подсудность гражданских дел.

Подсудность – это правовой институт, представляющий собой совокупность процессуально-правовых норм, определяющих относимость подведомственных судам гражданских дел к ведению того или иного суда судебной системы для рассмотрения по первой инстанции.

Гражданские дела по первой инстанции рассматриваются судами разного уровня: Верховным Судом Российской Федерации, верховными судами республик, краевыми и областными судами, судами городов федерального значения, судами автономной области и автономных округов, районными судами, военными судами и мировыми судьями. Суды одного уровня, обладающие равными полномочиями, образуют звено судебной системы. Разграничить компетенцию судов разных звеньев судебной системы позволяют правила родовой подсудности.

Родовая подсудность – это правовой институт, представляющий собой совокупность процессуально-правовых норм, разграничивающих компетенцию судов разных уровней судебной системы Российской Федерации по рассмотрению и разрешению гражданских дел по первой инстанции.

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции:

    1. дела о выдаче судебного приказа; 2. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;3.дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 4. иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным; 5.дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 6. дела об определении порядка пользования имуществом.

Федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть отнесены и другие дела.

При объединении нескольких связанных между собой требований, изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые требования становятся подсудными районному суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный суд.

Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются.

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (ст. 24 ГПК РФ).

В случаях, предусмотренных ФКЗ, гражданские дела рассматриваются военными и иными специализированными судами.

Согласно ст. 7 ФКЗ от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах РФ» военным судам подсудны гражданские дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений. Граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, вправе обжаловать в военный суд действия (бездействие) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие права, свободы и охраняемые законом интересы указанных граждан в период прохождения ими военной службы, военных сборов. Военным судам, дислоцирующимся за пределами территории Российской Федерации, подсудны все гражданские, административные и уголовные дела, подлежащие рассмотрению федеральными судами общей юрисдикции, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда первой инстанции гражданские дела:1) связанные с государственной тайной; 2) об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций; 3) и др.

Федеральными законами к подсудности верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа могут быть отнесены и другие дела.

Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, и по которым им приняты предварительные обеспечительные меры.

Верховный Суд Российской Федерации рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела:

1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций;

2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;

3) и др.

Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по разрешению экономических споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между высшими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В отличие от родовой подсудности территориальная подсудность позволяет разграничить компетенцию по рассмотрению гражданских дел по первой инстанции между судами одного уровня судебной системы. Территориальную подсудность также называют местной подсудностью.

Территориальная подсудность – это правовой институт, представляющий собой совокупность процессуально-правовых норм, разграничивающих компетенцию по рассмотрению и разрешению гражданских дел по первой инстанции между судами одного уровня судебной системы Российской Федерации.

Различают несколько видов территориальной подсудности: общая, альтернативная, исключительная, договорная и подсудность по связи требований.

Общее правило территориальной подсудности (общая подсудность) определено в ст. 28 ГПК РФ и заключается в том, что иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

По отдельным категориям дел истец вправе обратиться в суд как по месту жительства или по месту нахождения ответчика, так и в иной суд, указанный в законе. Такие правила называют альтернативной подсудностью (или подсудностью по выбору истца). Перечень дел, для которых законом установлена альтернативная подсудность, закреплен в ст. 29 ГПК РФ.

1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

2. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.

3. и др.

Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу.

Правила исключительной подсудности установлены для указанных в ст. 30 ГПК РФ гражданских дел и заключаются в том, что к данным категориям дел исключается применение любых других правил территориальной подсудности (общей, альтернативной, договорной и т. д.).

Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.

Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства (при этом следует учитывать, что после принятия наследства наследниками иски кредиторов наследодателя предъявляются по общим правилам, ответчиками по данным искам будут являться наследники как правопреемники наследодателя).

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия.

В соответствии со ст. 32 ГПК РФ стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству. Такая подсудность называется договорной подсудностью, а соглашение об изменении подсудности – пророгационным соглашением. При этом следует учитывать, что соглашением сторон не могут быть изменены правила исключительной подсудности (ст. 30 ГПК), а также подсудность дел Верховному Суду РФ (ст. 27 ГПК), верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа (ст. 26 ГПК).

Правила подсудности нескольких связанных между собой дел (подсудность по связи требований) закреплены в ст. 31 ГПК РФ.

1. Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца.

2. Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска.

3. Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным ГПК.

Дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно станет подсудным другому суду.

Суд передает дело на рассмотрение другого суда, если:

1) ответчик, место жительства или место нахождения которого не было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства или месту его нахождения;

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинства доказательств;

3) при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности;

4) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам замена судей или рассмотрение дела в данном суде становятся невозможными. Передача дела в этом случае осуществляется вышестоящим судом.

О передаче дела в другой суд или об отказе в передаче дела в другой суд выносится определение суда, на которое может быть подана частная жалоба. Передача дела в другой суд осуществляется по истечении срока обжалования этого определения, а в случае подачи жалобы – после вынесения определения суда об оставлении жалобы без удовлетворения.

Дело, направленное из одного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности между судами в Российской Федерации не допускаются.

92. Понятие док-в в ГПП. Требования, предъявляемые к док-вам. Предмет доказывания.

В литературе док-ва - сами сведения о фактах, а также средства, с помощью которых эти сведения мб получены (средства доказывания).

По ГПК РФ, док-ва по делу – это полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

К ним относятся: объяснения сторон и третьих лиц; показания свидетелей; письменные док-ва; вещественные док-ва; аудио- и видеозаписи; заключения экспертов.

Зак-во предъявляет к док-м, используемым в гражданском судопроизводстве, ряд требований.

Каждое док-во в отдельности должно соответствовать требованиям относимости, допустимости и достоверности.

Совокупность доказательств по делу суд оценивает с точки зрения их достаточности и взаимной связи.

Относимость доказательств.

В соответствии со ст. 59 ГПК суд принимает только те док-ва, которые имеют значение для дела. Следовательно, относимость док-в – это наличие их значения для дела.

Допустимость доказательств.

Допустимость доказательств в теории традиционно рассматривается в двух аспектах. Во-первых, допустимостью принято считать соответствие доказательств установленным законом требованиям относительно источников и порядка их получения. Согласно ч. 2 ст. 55 ГПК доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. Данное положение процессуального законодательства основано на конституционном принципе, согласно которому при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ).

Во-вторых, допустимость соотносят с законодательным ограничением возможности использования, а также с предписаниями использовать отдельные средства доказывания для подтверждения определенных обстоятельств. Согласно ст. 60 ГПК обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Достоверность док-в – это качество док-в, характеризующее точность, правильность отражения обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Достаточность док-в – это такая совокупность имеющихся в деле док-в, которая позволяет разрешить дело.

Судебное доказывание – это разновидность познания, протекающая в специфической процессуальной форме и охватывающая мыслительную, процессуальную деятельность субъектов, обосновывающих те или иные положения и выводящих на основе этого новые знания в суде.

Судебное доказывание слагается из последовательных стадий:1) определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию;2) выявление и собирание док-ва по делу; 3) исследование доказательств;4) оценка доказательств;5) проверка правильности судебного доказывания при пересмотре судебных актов.

Предмет доказывания – совокупность обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Источники формирования предмета доказывания:

• основание иска и основание возражений относительно исковых требований;

• гипотеза и диспозиция правовой нормы, подлежащей применению при разрешении дела.

Док-ва представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные док-ва. В случае, если представление необходимых док-в для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании док-в.

В ходатайстве об истребовании док-ва должно быть обозначено док-ва, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим док-вом, указаны причины, препятствующие получению док-ва, и место нахождения док-ва. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом док-во, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. Должностные лица или гр-не, не имеющие возможности представить истребуемое док-ва вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин.

В случае не извещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении док-ва по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

Если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

Соседние файлы в предмете Гражданское право