Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vopr_gp.docx
Скачиваний:
48
Добавлен:
17.06.2016
Размер:
518.7 Кб
Скачать
  1. Общая характеристика хозяйственного товарищества и общества

  2. Хозяйственные товарищества и общества являются наиболее распространенной формой коммерческой организации. В европейском праве такие объединения обычно называют фирмами. Но ГК сохранил традицию, поскольку товарищества существовали еще в дореволюционной России.

  3. Сходства.

  4. 1. Являются коммерческими организациями.

  5. 2. Создаются на добровольной (обычно договорной) основе, на началах членства.

  6. 3. Обладают общей правоспособностью.

  7. 4. Являются полноценными самостоятельными участниками имущественного оборота.

  8. Различия.

Критерий

Товарищество

Общество

Вид объединения

Объединение лиц

Объединение капиталов

Разновидности

- Полное товарищество

- Товарищество на вере (коммандитное)

- Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

- Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)

- Открытое акционерное общество (ОАО)

- Закрытое акционерное общество (ЗАО)

Количество участников

- в полном: не менее 2 лиц

- в товариществе на вере: не менее 2 лиц (1 товарищ, 1 вкладчик)

Может быть создано 1 лицом

Субъектный состав

- индивидуальные предприниматели (ИП)

- коммерческие организации

- граждане

- юридические лица

Объем ответственности участников

Полная ответственность товарищей

Ограниченная ответственность участников

Учредительные документы

Учредительный договор

Устав

или учредительный договор + устав

Минимальный размер капитала

Законодательством не установлен

ООО – 10 000 руб.

ЗАО – 100 МРОТ

ОАО – 1000 МРОТ

Выход участников

Необходимо не менее чем за 6 месяцев предупредить о выходе остальных участников

Участник вправе выйти в любое время

Правовое регулирование

ГК

- ГК

- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

- ФЗ «Об акционерных общества

  1. Гражданско-правовое положение хозяйственных товариществ (полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное)

  2. Нормативно-правовая база: гк.

Критерий

Полное товарищество

Товарищество на вере (коммандитное)

Определение

Это товарищество, участники которого (полные товарищи) занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом

Это товарищество, в котором наряду с полными товарищами (они несут ответственность своим имуществом) имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандистов), которые не принимают участия в осуществлении предпринимательской деятельности и несут риск убытков лишь в пределах внесенных вкладов.

Количество участников

Не менее 2 полных товарищей

Не менее 1 полного товарища и 1 вкладчика

Субъектный состав

- индивидуальные предприниматели

- коммерческие организации

А. Полные товарищи

- индивидуальные предприниматели

- коммерческие организации

Б. Участники-вкладчики (коммандисты)

- физические лица

- юридические лица

! Не могут быть государственные органы и органы МСУ

Учредительные документы

Учредительный договор.

Он должен быть подписан всеми товарищами и содержать следующие сведения:

- наименование товарищей, а также имена всех полных товарищей либо одного или нескольких со словами «и компания».

- место нахождения товарищества.

- порядок управления деятельностью товарищества.

- размер и состав складочного капитала; размер и порядок изменения долей и вкладов.

Распределение прибыли и убытков

Распределяются между всеми полными товарищами пропорционально долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или соглашением. Но (!) не допускается соглашение об устранении кого-либо от участия в прибыли или в убытках.

Между полными товарищами – также.

Вкладчик вправе получать часть прибыли, но несет риск убытков лишь в пределах своего вклада.

Ведение дел товарищества

Ведение дел осуществляется любым полным товарищем. Но в учредительном договоре может быть установлено:

- совместное ведение дел, при котором для совершения каждой сделки нужно согласие всех участников.

- дела ведут один или несколько участников, а остальные могут совершать сделки лишь при наличии доверенности.

Управление

Осуществляется по общему согласию всех участников или учредительным договором может быть предусмотрено принятие решений большинством голосов. Каждый участник имеет 1 голос.

Осуществляется только полными товарищами. Вкладчики не участвуют в управлении.

Права участников

1. Право выхода из товарищества. Полный товарищ может выйти на основании заявления, поданного не менее чем за 6 месяцев. Вкладчик может выйти по окончании финансового года.

2. Право на наследование доли полных товарищей с согласия других участников.

3. Право на получение информации о деятельности товарищества.

4. Право передачи доли участнику или третьему лицу. Полные товарищи могут передать долю только с согласия других участников, а вкладчики – и без согласия.

  1. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью

  2. Нормативно-правовая база: ГК +ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 1998 года.

Критерий

Общество с ограниченной ответственностью

(ООО)

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)

Понятие

ООО – это созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли.

Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники субсидиарно несут ответственность своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. При банкротстве одного из участников его ответственность распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам.

Количество участников

От 1 до 50.

Любые физические и юридические лица

От 1 - …(закона об ОДО до сих пор нет).

Любые физические и юридические лица.

Субъектный состав

Физические и юридические лица.

Не могут быть государственные органы и органы МСУ.

Учредительные документы

Учредительный договор и устав. Они должны содержать:

- фирменное наименование общества

- место нахождения общества

- состав органов общества

- размер уставного капитала общества

- порядок выхода участника из общества

- порядок перехода доли другому лицу

Управление обществом

Высшим органом управления является общее собрание участников. Должно собираться не реже 1 раза в год. К его компетенции относится:

1. Определение основных направлений деятельности общества.

2. Изменение устава и размера уставного капитала.

3. Образование органов общества и прекращение их полномочий.

4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса.

5. Принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками.

6. Принятие решения о реорганизации и ликвидации общества (+ назначение ликвидатора).

Уставной капитал

От 10 000 руб.

Распределение прибыли

Прибыль распределяется на общем собрании участников общества пропорционально их долям. Размер той части прибыли, которая распределяется между участниками, определяется на общем собрании. При распределении прибыли существуют ограничения. Например, нельзя распределять прибыль:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества

- если на момент принятия решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства).

Права и обязанности участников

А. Права участников:

1. Право на участие в управлении делами товарищества.

2. Право на получение информации о деятельности общества.

3. Право принимать участие в распределении прибыли.

4. Право продать свою долю другим участникам или третьим лицам. Согласие других участников не требуется, если только это не предусмотрено уставом.

5. Право на выход из общества.

Б. Обязанности:

1. Оплачивать долю в уставном капитале общества.

2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

! Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 % вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который:

- грубо нарушает свои обязанности

- своими действиями (бездействием) существенно затрудняет деятельность общества. Например, систематически уклоняется от участия в общем собрании и тем самым лишает общества возможности принять какое-либо важное решение (ППВС и В

  1. Гражданско-правовое положение акционерного общества

  2. Нормативно-правовая база: ГК + ФЗ «Об акционерных обществах» 1995 г.

Критерий

Открытое акционерное общество (ОАО)

Закрытое акционерное общество (ЗАО)

Понятие

Акционерное общество – это коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций. Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

Акции

ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции и свободно их продавать.

Установление преимущественного права не допускается.

Нельзя проводить открытую подписку или иным образом предлагать акции для приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения продаваемых другими акционерами акций.

Количество участников (акционеров)

Не ограничено

До 50 акционеров.

Субъектный состав

Физические и юридические лица.

Не могут быть государственные органы и органы МСУ.

Учредительные документы

Устав. Должен содержать:

- фирменное наименование общества

- место нахождения общества

- тип общества (открытое/закрытое)

- количество акций, их номинальную стоимость; категории акций (обычные, привилегированные)

- права акционеров

- размер уставного капитала

- состав органов общества

Управление обществом

I. Высшим органом является общее собрание акционеров. Обязательно должно проходить годовое общее собрание акционеров. Кворум проведения – половина голосующих акций. Решение принимается путем голосования. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Для подсчета голосов создается счетная комиссия. По итогам голосования составляется протокол.

В компетенцию общего собрания акционеров входит:

1. Внесение изменений и дополнений в устав. Утверждение нового устава.

2. Реорганизация общества.

3. Ликвидация общества + назначение ликвидатора.

4. Определение количества и номинальной стоимости акций.

5. Увеличение / уменьшение уставного капитала.

6. Принятие решений об одобрении крупных сделок.

II. Если акционеров более 50, то создается совет директоров (наблюдательный совет). Он осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на 1 год (до следующего годового собрания).

III. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный орган (директор, генеральный директор) или коллегиальный орган (правление, дирекция).

Возможно использование в отношении общества специального права на участие РФ, субъекта РФ или муниципального образования в управлении обществом. Это называется «золотая акция».

Уставной капитал

От 1000 МРОТ (составляется из номинальной стоимости акций общества)

От 100 МРОТ (составляется из номинальной стоимости акций общества)

Для покрытия убытков общества должен быть создан резервный фонд. Его размер определяется уставом общества, но он не должен быть менее 5 % уставного капитала.

Ежегодно по данным бухгалтерского отчета оценивается стоимость чистых активов АО. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше уставного капитала, то общее собрание принимает решение:

А. Об уменьшении уставного капитала до величины, которая меньше стоимости чистых активов (но при этом уставной капитал не должен стать меньше минимального).

Б. О ликвидации общества.

Распределение прибыли (дивиденды)

Прибыль, получаемая по акциям, называется дивиденды. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом – иным имуществом.

Законом установлены ограничения на выплату дивидендов. Нельзя выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества

- до выкупа всех акций

- если на день принятия решения о выплате дивидендов общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)

- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов общества меньше его уставного

  1. Производственный кооператив

  2. ормативно-правовая база: ГК + ФЗ «О производственных кооперативах» 1996 г.

Критерий

Производственный кооператив

Понятие

Производственный кооператив (артель) – это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанное на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов. Является коммерческой организацией.

Кооперативы осуществляют производство, переработку и сбыт промышленной и иной продукции, торговлю, строительство, добычу полезных ископаемых и т.д.

Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива.

Количество участников

Не менее 5.

Субъектный состав

Физические лица, достигшие 16 лет (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства)

Юридическое лицо может участвовать в деятельности кооператива только через своего представителя.

Учредительные документы

Устав. Он должен содержать:

- фирменное наименование кооператива

- место нахождения

- условия о размере и порядке внесения паевых взносов

- характер трудового или иного участия членов кооператива в его деятельности

- порядок распределения прибыли и убытков

- порядок вступления в кооператив новых членов/ порядок выхода из кооператива

- порядок реорганизации и ликвидации кооператива.

Управление кооперативом

I. Высшим органом является общее собрание членов кооператива. В его компетенцию входит:

1. Утверждение и изменение устава.

2. Образование и прекращение полномочий членов наблюдательного совета.

3. Прием и исключение членов кооператива.

4. Распределение прибыли и убытков. Они распределяются в соответствии с трудовым участием.

5. Решение о реорганизации или ликвидации + назначение ликвидатора.

II. В производственных кооперативах с более, чем 50 членами может быть создан наблюдательный совет. Он контролирует деятельность всех исполнительных органов.

III. Исполнительными органами являются правление и его председатель. Они осуществляют текущее руководство деятельностью кооператива.

Права и обязанности участников

А. Права:

1. Право на участие в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива.

2. Право избирать и быть избранным в наблюдательный совет, иные органы кооператива.

3. Право на получение доли прибыли кооператива.

4. Право на выход из кооператива (тогда ему выплачивается стоимость пая).

Б. Обязанности:

1. Внести паевый взнос. К моменту государственной регистрации каждый участник обязан внести не менее 10 % паевого взноса, а остальное можно внести в течение года.

2. Участвовать в деятельности кооператива личным трудом либо иным участием. Иное участие – внесение дополнительного паевого взноса.

3. Соблюдать установленные в кооперативе правила внутреннего распорядка.

Общее собрание может исключить члена из кооператива в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза

  1. Государственные и муниципальные предприятия

  2. Нормативно-правовая база: ГК + ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 2002 г.

Критерий

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения

Унитарное предприятие на праве оперативного управления (казенное)

Понятие

Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные или муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию.

Правомочия

Право хозяйственного ведения – оно владеет, пользуется и распоряжается имуществом.

Право оперативного управления – оно владеет и пользуется имуществом в соответствии с целями своей деятельности и заданиями собственника. Распоряжаться можно лишь с согласия собственника.

Ответственность предприятия и собственника

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим имуществам, но не отвечает по обязательствам собственника.

Собственник не отвечает по обязательствам предприятия.

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим имуществам, но не отвечает по обязательствам собственника.

Собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам предприятия.

Учредительные документы

Устав. Он должен содержать:

- фирменное наименование предприятия

- место нахождения

- цели и виды деятельности предприятия

- сведения о собственнике

- состав органов предприятия.

Уставной фонд и имущество

Для государственных предприятий – не менее 5 000 МРОТ

Для муниципальных предприятий – не менее 1 000 МРОТ

Уставной фонд не формируется

Управление предприятием

I. Собственник решает следующие вопросы:

1. Создания, реорганизации и ликвидации предприятия.

2. Определяет цели и виды деятельности предприятия.

3. Утверждает устав.

4. Формирует уставной фонд.

5. Назначает на должность руководителя предприятия.

6. Осуществляет контроль за сохранением принадлежащего унитарному предприятию имущества.

7. Дает согласие на создание филиалов и представительств.

+для казенного предприятия

8. Может изъять излишнее, используемое не по назначению имущество.

9. Доводит до предприятия обязательные заказы на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

10. Утверждает смету доходов и расходов предприятия.

II. Для текущего руководства деятельностью предприятия собственник назначает единоличного руководителя (директор, генеральный директор).

  1. Некоммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды организационно-правовых форм

  2. ормативно-правовая база: ГК + ФЗ «О некоммерческих организациях» 1996 г. (а также специальные законы).

  3. Некоммерческая организация – это организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, научных целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, защиты прав и законных интересов граждан, оказания им юридической помощи и т.д.

Организационно-правовая форма

Характеристика

Потребительский кооператив

1. - это добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников. Осуществляется путем объединения паевых взносов.

2. Ответственность. Члены потребительского кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам

3. Субъектный состав: физические лица, юридические лица.

4. Доходы от предпринимательской деятельности распределяются между членами кооператива (???)

Общественные и религиозные организации

1. – это добровольное объединение на основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан.

2. Ответственность. Участники не отвечают по обязательствам организации, а организация – по обязательствам участников.

3. Субъектный состав: физические лица.

4. Предпринимательскую деятельность они могут осуществлять лишь для достижения целей, ради которых они созданы, но не для получения прибыли.

+ См. ФЗ «Об общественных объединениях» 1995 г.

Организационно-правовые формы:

- Общественная организация

- Общественное движение

- Общественный фонд

- Общественное учреждение

- Орган общественной самодеятельности

- Политическая партия (ФЗ «О политических партиях»).

Учреждение

1. – это некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

2. Ответственность. Учреждение отвечает по обязательствам своими денежными средствами, а при их недостаточности собственник соответствующего имущества несет субсидиарную ответственность.

3. Субъектный состав. Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо РФ, субъектом РФ, муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение).

4. Осуществлять предпринимательскую деятельность можно только если это предусмотрено учредительными документами.

Фонд

1. – это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная на основе добровольных имущественных взносов и преследующая различные общественно-полезные цели.

2. Ответственность. Учредители не отвечают по обязательствам фонда, а фонд – по обязательствам учредителей.

3. Субъектный состав: физические и юридические лица.

4. Предпринимательская деятельность допускается только для достижения цели, которая закреплена в уставе.

Иные некоммерческие организации

- объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

- товарищества собственников жилья (ТСЖ)

- общины коренных малочисленных народов России

- казачьи общества

- государственная корпорация

- государственная компания

- некоммерческие партнерства и т.д.

  1. Понятие и правоспособность публично-правовых образований

К числу публично-правовых образований относятся государство, субъекты федерации, муниципальные образования. В гражданско-правовых отношениях они выступают на равных началах с иными их участниками - гражданами и юридическими лицами. Это означает, что они не вправе использовать здесь никакие свои властные полномочия по отношению к другим участникам.

Гражданская правосубъектность публично-правовых образований.

К их гражданско-правовому статусу применяются нормы, определяющие участие в имущественном обороте юридических лиц, если иное прямо не вытекает из закона или из особенностей статуса данных субъектов. Очевидна, например, невозможность применения к ним правил о порядке создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также об их банкротстве.

Гражданская правоспособность публично-правовых образований хотя и может быть достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный, а не общий характер. Указанные субъекты могут иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям их деятельности и публичным интересам.

Государство и другие публично-правовые образования приобретают для себя гражданские права и создают гражданские обязанности, т.е. реализуют свою дееспособность, через свои органы, действующие в рамках их компетенции. Компетенция государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе и по участию в гражданских правоотношениях, устанавливается актами публичного права.

  1. Особенности участия публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях

Участие публично-правовых образований в вещных отношениях.

Публично-правовые образования располагают некоторыми особыми возможностями приобретения имущества в собственность. Так, в случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры, они подлежат обязательной передаче в государственную собственность.

Публично-правовые образования могут быть субъектами некоторых ограниченных вещных прав. Они вправе использовать вещно-правовые и другие способы защиты своих прав и законных интересов, предъявляя соответствующие иски в общем порядке, установленном законодательством.

Публично-правовые образования могут быть участниками наследственных отношений. Выморочное имущество (не имеющее наследников) переходит в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону.

В качестве собственников публично-правовые образования вправе создавать юридические лица, наделяя их необходимым имуществом на ограниченном вещном праве или на праве собственности. Создание унитарных предприятий разрешено только публично-правовым образованиям.

Участие публично-правовых образований в корпоративных отношениях.

Как акционеры и участники других хозяйственных обществ и товариществ публично-правовые образования через уполномоченных ими лиц становятся участниками гражданско-правовых корпоративных отношений. Их представители участвуют в деятельности таких коммерческих организаций от имени публично-правовых образований и в соответствии с их указаниями как на общих собраниях, так и в исполнительных органах.

Участие публично-правовых образований в обязательственных отношениях.

Государственные и муниципальные образования могут быть субъектами различных обязательств, возникающих как из договоров, так и из внедоговорных отношений. Они, например, могут выступать в качестве государственных или муниципальных заказчиков в договорах поставки или подряда для государственных или муниципальных нужд.

Государство как субъект исключительных прав.

В сфере исключительных прав субъектом правоотношений в определенных законом случаях может становиться государство (РФ или ее субъекты), но не муниципальные образования. Так, в соответствии со ст. 9.1 Патентного закона Российская Федерация или ее субъект могут приобретать права патентообладателя на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении работ по государственному контракту (для федеральных нужд или нужд субъекта РФ).

Российская Федерация является обладателем исключительного права на некоторые товарные знаки, в прошлом использовавшиеся государственными предприятиями (в частности, на некоторые водочные изделия).

  1. Ответственность публично-правовых образований по обязательствам

Публично-правовые образования являются субъектами ответственности за вред, причиненный гражданам или юридическим лицам незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления либо их должностных лиц. Иначе говоря, они могут выступать в качестве участников обязательств из причинения вреда.

Разновидностью (частным случаем) такой ответственности является ответственность за вред, причиненный вследствие издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, а также ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда.

Имущественный вред, причиненный гражданам и юридическим лицам такого рода действиями публичной власти, подлежит возмещению за счет соответствующей казны, т.е. прежде всего за счет бюджетных (денежных) средств, а при их отсутствии - за счет иного составляющего казну имущества. Поэтому ответчиками по соответствующим искам по общему правилу выступают финансовые органы (органы казначейства).

Российская Федерация не отвечает по обязательствам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам Российской Федерации.

  1. Понятие, общая характеристика и виды объектов гражданского права

Соотношение понятий «объект гражданского права» с понятием «объект гражданских правоотношений». Можно выделить несколько подходов:

1. (Агарков, Халфина) – понятия тождественны, а под объектом понимаются материальные и нематериальные блага.

2. (Сергеев, Толстой, Алексеев) – Объект ГП – это объективированное материальные и нематериальные блага в отношениях, по поводу которых возникают гражданские права и обязанности и складываются гражданские правоотношения.

3. (Иоффе, Суханов) – Объект гражданского правоотношения – поведение участников, объект ГП – материальные и нематериальные блага.

Законодательное закрепление понятия объекта ГП в настоящее время отсутствует. ГК содержит лишь виды объектов.

Виды объектов гражданских правоотношений (ст.128 ГК)

1. Материальные блага. К их числу относятся вещи, а также результаты работ или услуг, имеющие материальную, вещественную форму (например, результат строительства или ремонта какого-либо материального объекта). В этом смысле материальным благом может являться не только вещь, но и деятельность по созданию или улучшению вещей. Поэтому в данную группу объектов включаются и услуги (например, услуги по хранению вещей, перевозке пассажиров и багажа или услуги оздоровительного либо культурно-зрелищного характера). Все эти объекты объединяет их экономическая природа как товаров.

2. Нематериальные блага. К их относятся результаты творческой деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения и т.п.) и некоторые другие сходные с ними по своей природе объекты (объекты "промышленных прав" в виде промышленных образцов, товарных знаков, фирменных наименований и т.д., отдельные виды информации и т.п.), а также личные неимущественные блага, пользующиеся гражданско-правовой защитой.

Различный характер названных объектов гражданских правоотношений предполагает и различия в содержании самих правоотношений, возникающих по их поводу. С этой точки зрения следует различать:

- объекты вещных прав

- объекты обязательственных прав

- объекты корпоративных прав

- объекты исключительных прав.

  1. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация. Имущество как объект гражданского права

онятие вещи

Вещи - это материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара.

Вещи являются результатами труда, имеющими в силу этого определенную материальную ценность. К ним относятся не только традиционные орудия и средства производства или разнообразные предметы потребления. Вещами являются наличные деньги, ценные бумаги, различные виды энергетических ресурсов и сырья, произведенных или добытых человеческим трудом и потому ставших товаром. Исключение в этом отношении составляет земля и другие природные ресурсы, которые не являются результатами труда, но также являются вещами.

Признаки вещи.

1. Материальность

2. Доступность обладания

3. Являются экономической формой товара.

4. Полезность, т.е. способность удовлетворить потребность людей (Сергеев/Толстой).

Классификация вещей.

I. По оборотоспобности, т.е способности служить объектом имущественного оборота и менять владельцев (собственников). Ст. 129 ГК.

1. Вещи, разрешенные в обороте – это вещи, которые могут свободно, без специального разрешения переходить от одного лица к другому в результате ГК-сделок.

2. Вещи, ограниченные в обороте – это вещи, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (вооружение, боеприпасы, яды, наркотические средства, используемые в медицинских целях) либо находится в обороте только по специальному разрешению власти (валютные ценности).

3. Вещи, изъятые из оборота – это вещи, котрые не могут служить предметом сделок и менять собственника. Собственник является государство. Виды таких веще должны быть прямо указаны в ФЗ. К их числу, например, относится большинство природных ресурсов (богатства континентального шельфа и морской экономической зоны, участки недр, многие виды земельных участков и водных объектов и т.д.).

II. Ст. 130 ГК.

1. Движимые вещи – это все вещи, которые не отнесены законом к недвижимости. Обычно они не подлежат государственной регистрации. Техническая регистрация некоторых движимых вещей (автомобиль, оружие) может влиять лишь на объем гражданских прав, но не на их возникновение, изменение, прекращение.

2. Недвижимые вещи – это земельные участки, участки недр и все вещи, прочно связанные с землей, т.е. неотделимые от нее без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению (здания, многолетние насаждения, леса, обособленные водные объекты и т.д.).

Основная специфика правового режима недвижимого имущества заключается в том, что возникновение, переход, ограничение права собственности других вещных и обязательственных прав происходит в особом порядке, требующих письменной формы и государственной регистрации. Указанный порядок регулируется ФЗ «О государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним».

К недвижимым вещам также относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Признание их недвижимым имуществом обусловлено их высокой стоимостью.

Особой разновидностью недвижимости является предприятие – комплекс взаимосвязанных движимых и недвижимых вещей (ст.132 ГК). Предприятие не является единой вещью, но это и не простая совокупность вещей, а целый имущественный комплекс, включающий в себя и движимое, и недвижимое имущество, обязательственные права, исключительные права, долги.

Другой разновидностью имущественных комплексов является кондоминиум - это комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок и расположенное на нем жилое здание, в котором отдельные жилые помещения находятся в частной собственности конкретных владельцев, а остальные части - в их общей долевой собственности.

III.

1. Индивидуально-определенные вещи.Они отличаются конкретными, только им присущими характеристками. Такие вещи признаются юридически незаменимыми. Только эти вещи можно истребовать в натуре, с помощью виндикационного иска.

2. Родовые вещи – они характеризуются числом, весом, мерой, т.е. это одна вещь из рода. Эти вещи юридически заменимы.

IV. ст. 133 ГК.

1. Неделимые вещи – невозможен их раздел в натуре без изменения их первоначального назначения и утери полезных свойств. Неделимую вещь можно разделить в идеальных долях (ст.252 ГК)

2. Делимые вещи – возможен их раздел в натуре. После этого каждая часть вещи будет выполнять те же функции, только в меньшем размере (земля, квартира)

V. Сложные вещи (ст.134 ГК). Они делимы как физически, так и юридически. Речь идет о совокупности разнородных вещей, составляющих единое целое в силу их использования по общему назначению (например, столовый сервиз, мебельный гарнитур, имущество фермерского хозяйства и т.д.).

VI. Главная вещь и принадлежность. Принадлежность следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное. Принадлежность следует отличать от составных или запасных вещей. В случае наличия земли, именно она признается главной вещью.

VII.

1. Потребляемые вещи. Это вещи, утрачивающиеся в процессе использования. Они не могут быть предметом постоянного пользования. (продовольствие, деньги).

2. Непотребляемые вещи – они предназначены для постоянного пользования и лишь постепенно изнашиваются (амортизируются).

VIII. ст. 236 ГК. Различные виды поступлений, получаемые в результате использования имущества, делятся на:

1. Плоды – результат органического естественного приращения вещей (урожай, приплод скота).

2. Продукция – техническое приращение имущества, полученное в результате его использования.

3. Доходы – экономическое приращение имущества в виде денег.

IX.

1. Одушевленные – гражданско-правовые отношения могут складываться и по поводу живых существ. ФЗ «О животном мире»: животный мир – это совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию РФ и находищихся в состоянии естественной свободы. Пользователь одушевленной вещи осуществляет свои права владения на условиях и в пределах, установленных законом, лицензией и договором с органом государственной власти, представляющих соответствующую территорию для пользования животным миром. Ст.137 ГК запрещает жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.

2. Неодушевленные.

Имущество

Основная часть гражданских правоотношений носит имущественный характер, имея объектом то или иное имущество.

Имущество - это совокупность принадлежащих субъекту гражданского права вещей, имущественных прав и обязанностей.

Актив имущества – это принадлежащие лицу вещи и имущественные права Пассив имущества – это принадлежащие лицу обязанности (долги)

Объем имущества важен потому, что его активом прямо или косвенно определяются пределы возможной ответственности этого субъекта по долгам перед другими участниками гражданских правоотношений, а тем самым и реальные возможности его участия в гражданском обороте.

  1. Деньги как объекты гражданских прав

Гражданское законодательство относит деньги к движимым вещам (ст. 128, п. 2 ст. 130 ГК). Как правило, они рассматриваются в качестве вещей, определяемых родовыми признаками (хотя возможна и их индивидуализация), а также потребляемых. Из этого видно, что речь идет о денежных знаках (купюрах) и монетах, т.е. о наличных деньгах. В Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 75 Конституции наличные деньги выпускаются (эмитируются) только Центральным банком (Банком России) в виде бумажных банкнот (банковских билетов) и металлической монеты Банка России. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль.

Главная функция денег - служить средством платежа. В гражданском обороте деньги оцениваются количеством выраженных в них единиц, а не числом банкнот или монет.

Вместе с тем деньги могут выступать и в роли особого товара - самостоятельного предмета некоторых сделок, например займа и кредита (ибо последний, по сути, представляет собой торговлю деньгами). Наличные деньги не могут быть истребованы от их добросовестного приобретателя (п. 3 ст. 302 ГК), в том числе и при условии их индивидуализации.

В экономическом смысле под деньгами понимается не только наличность, но и безналичные денежные средства (на банковских счетах). Однако по своей юридической (гражданско-правовой) природе безналичные деньги являются не вещами, а правами требования (для их обозначения гражданское законодательство обычно использует термин "денежные средства").

Также существует проблема «электронных денег», ведь они также не имеют вещественной формы. Их предназначение – служить платежным средством при расчетах, совершаемых в телекоммуникационных сетях. В некоторых западных странах для электронных денег установлен особый правовой режим, в других странах они включены в понятие «безналичные денежные средства». В России правовое положение электронных денег неурегулировано. Существует 2 точки зрения на их природу:

1. Электронные деньги относятся к безналичным денежным средствам.

2. Электронные деньги являются разновидностью бездокументарных ценных бумаг.

  1. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, классификация

ризнаки и свойства ценной бумаги.

В развитой экономике объектом товарного (имущественного) оборота становятся не только вещи, но и имущественные права, в том числе выраженные в специальных документах - ценных бумагах. Основную особенность этих документов составляет тесная неразрывная связь выраженных в них прав с документарной (бумажной) формой их фиксации. В силу такой связи имущественное право существует лишь в форме бумаги, следовательно, передача (отчуждение) бумаги является передачей самого права, а ее утрата - прекращением права.

Ценная бумага – это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы (реквизитов) имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (п. 1 ст. 142 ГК)

Ценная бумага как документ относится к категории движимых вещей (ср. п. 2 ст. 142 и п. 2 ст. 130 ГК). При этом выраженное в ней право может касаться как движимости, так и недвижимости (например, в закладной, оформляющей права на заложенную недвижимость).

Признаки.

1. Литеральность – возможность требовать только того, что обозначено в ценной бумаге.

2. Легитимация субъекта права, выраженного в ценной бумаге, т.е. его узаконение в качестве управомоченного по бумаге лица

3. Необходимость его презентации – предъявления обязанному лицу.

4. Абстрактность закрепленного в ней обязательства, т.к. отказ от его исполнения обязанным лицом со ссылкой на отсутствие основания или его недействительность не допускается (п. 2 ст. 147 ГК).

5. Автономность ценной бумаги, т.к. лицо получает право требования, не зависящее от прав на ценную бумагу предшествующего обладателя.

6. Публичная достоверность, т.к. участники правоотношений о ценной бумаге могут довериться ее официальным реквизитам, не принимая во внимание иных обстоятельств.

7. Возможность передачи ценной бумаги другому лицу.

Виды ценных бумаг.

- по способу легитимации управомоченного лица. (ст. 145 ГК).

1. Предъявительские – удостоверенные ею права может осуществить любой ее держатель. Для передачи ценной бумаги достаточно ее простого вручения другому лицу. Сюда относятся векселя, облигации, акции, чеки, банковские сертификаты, коносаменты

2. Именные - удостоверенные ею права принадлежат прямо названному в ней лицу. Могут отчуждаться лишь в специально установленном порядке – цессии. Сюда относятся некоторые виды облигаций, векселей, чеков, коносаментов.

3. Ордерные (приказные) – удостоверенные ею права принадлежат обозначенному в ней лицу, которое вправе как само осуществить их, так и назначить своим распоряжением иное управомоченное лицо. Классическим примером такой бумаги является переводной вексель (тратта).

- по содержанию удостоверенных ценными бумагами прав:

1. Денежные, выражающие право требования уплаты определенной денежной суммы (например, облигация, вексель, чек);

2. Товарораспорядительные, выражающие право на определенные вещи (закладная, коносамент, складское свидетельство);

3. Корпоративные, выражающие право на участие в делах компании (акции и их сертификаты).

- с точки зрения личности обязанных по ценной бумаге:

1. Государственные и муниципальные бумаги

2. Частные бумаги юридических и физических лиц

- по их экономическому значению.

1. Торговые

2. Товарораспорядительные

3. Инвестиционные.

Проблема "бездокументарных ценных бумаг"

Термин "бездокументарные ценные бумаги" пришел к нам из американского права. Законодательство ряда развитых стран с начала 80-х гг. предусматривает возможность выпуска фондовых ценных бумаг "без оформления бумажных носителей".

Российское акционерное законодательство, в основном под влиянием американского права, также разрешило "бездокументарную эмиссию" акций.

п. 1 ст. 149 ГК прямо называет "бездокументарные ценные бумаги" особым способом фиксации прав.

  1. Работа и услуги как объекты гражданских прав

1. Результаты работ. Предметом договора подряда является результат работы подрядчика. На момент заключения договора подряда данного результата еще не существует в природе, но это не означает, что возникшее между заказчиком и подрядчиком правоотношение безобъектно. Объект в нем присутствует, но если вначале он выражен в задании заказчика в нематериальной форме, то в последующем благодаря действиям подрядчика он приобретает вещественную форму. Результат работы должен обладать способностью отделения от самих действий лица, выполняющего работу, быть осязаемым и способным к передаче лицу, для которого выполнялась работа. Если такой способностью результат работы не обладает, налицо иной объект гражданских прав - услуга.

Результат работы не имеет тех черт уникальности, новизны, неповторимости и т.п., которые свойственны результатам творческой деятельности. В этой связи закон не придает особого значения тому, кто именно выполняет работу. В частности, подрядчик, не спрашивая согласия заказчика, может перепоручить выполнение всей или части работы другому лицу, оставаясь ответственным за конечный результат.

2. Услуги. Понятие "услуга" нередко рассматривается как в широком смысле, когда им охватывается практически любая полезная деятельность, так и предельно узким, когда услуги сводятся к предмету договора возмездного оказания услуг, регламентированного правилами главы 39 ГК.

Ни тот ни другой подход нельзя признать плодотворным. Более правильным представляется объединение под рассматриваемым понятием тех действий субъектов гражданского оборота, которые:

- либо вообще не завершаются каким-либо определенным результатом, а заключают полезный эффект в самих себе (деятельность развлекательного, просветительского, консультационного и аналогичного характера).

- либо имеют такой результат, который не воплощается в овеществленной форме (медицинские, посреднические, аудиторские и тому подобные услуги

  1. Нематериальные блага как объекты гражданских прав

ГК не содержит определения нематериальных благ и не раскрывает их содержания. Дело ограничивается общим указанием на принадлежность нематериальных благ к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК) и закреплением их примерного перечня (ст. 150, 1521 ГК). Определение выводится теоретически.

Нематериальные блага - это неразрывно связанные с личностью носителя, непередаваемые и неотчуждаемые духовные ценности внеэкономического характера, которые направлены на всестороннее обеспечение существования личности и вокруг которых складывается поведение субъектов гражданского права.

Специфика нематериальных благ:

1. Нематериальные блага являются такими ценностями, которые относятся к духовной сфере жизнедеятельности общества и имеют идеальную природу. Поэтому нематериальные блага не подлежат стоимостной (денежной) оценке в качестве товара.

2. Неразрывная связь с личностью носителя: они неотчуждаемы и непередаваемы, прекращаются с его смертью. Вместе с тем в случаях и порядке, предусмотренных законом, нематериальные блага могут осуществляться и защищаться другими лицами. Так, родители как законные представители ребенка определяют его место жительства, могут в некоторых случаях отказаться от медицинского вмешательства и т.п. (осуществление прав ребенка в отношении таких нематериальных благ, как здоровье и свободное передвижение).

3. Общая направленность на обеспечение существования личности: физическое (поддержание жизни и здоровья, обеспечение благоприятной окружающей среды) и социальное (гарантии защиты имени, чести, достоинства, тайны частной жизни и т.п.)

Виды нематериальных благ.

В.А. Рясенцев разделил личные неимущественные блага:

1. Неотделимые от человеческой личности (жизнь, здоровье, неприкосновенность личности);

2. Индивидуализирующие человека в коллективе (имя, честь, достоинство и т.д.);

3. Связанные с брачно-семейной сферой (честь и достоинство члена семьи, неприкосновенность его частной жизни и т.п.);

4. Связанные с участием в общественном труде, включая все виды творчества (культурные запросы, отдых и т.д.);

5. Связанные с имущественными интересами (например, неимущественные интересы, присутствующие в обязательственных сделках)

М.Н. Малеина выделяла следующие виды нематериальных благ:

1. Обеспечивающие физическое и психическое благополучие (целостность) личности (жизнь, здоровье, физическая и психическая неприкосновенность, благоприятная окружающая среда);

2. Способствующие формированию индивидуальности личности (имя, индивидуальный облик и голос, честь, достоинство, деловая репутация);

3. Обеспечивающие автономию личности (тайна частной жизни и неприкосновенность частной жизни);

4. Связанные с интеллектуальной деятельностью (авторство, авторское имя)

Учитывая же, что цель любой классификации - построение системного знания, а также то, что правовое нормирование стремится к простоте, наиболее предпочтительно двухуровневое разделение нематериальных благ на обеспечивающие 1) физическое и 2) социальное существование личности.

Защита нематериальных благ осуществляется как посредством применения предусмотренных ст. 12 ГК мер защиты, так и специальными способами защиты. К ним относятся так называемые право на ответ (реплику), опровержение порочащих сведений, не соответствующих действительности, и т.п.

Защита изображения гражданина. Нарушением признается любое использование, в том числе путем обнародования, чужого изображения без согласия изображенного лица. В случае смерти этого лица такое согласие вправе давать дети или переживший супруг, а при их отсутствии - родители.

Наряду с этим не считается нарушением использование изображения, которое:

1. Осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах (например, изображения различных политических и общественных деятелей);

2. Получено при съемке, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), однако при условии, что такое изображение не является основным объектом использования;

3. Получено в результате позирования гражданина за плату. Собственно, речь идет преимущественно о натурщиках и профессиональных моделях, а также тех лицах, которые позировали в целях извлечения финансовой или иной выгоды, а не с тем, чтобы получить изображение для личного использования. Поэтому данное правило не распространяется на случаи изготовления изображения гражданина по его заказу для собственных нужд (например, изготовление художественной фотографии в фотоателье).

  1. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав: понятие, признаки охраноспособности, классификация

Большая группа гражданских правоотношений возникает в связи с созданием и использованием результатов интеллектуальной и прежде всего творческой деятельности - произведений науки, литературы и искусства, изобретений, программ для ЭВМ, промышленных образцов и т.п. Указанные продукты творческой деятельности являются объектами, так называемой интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность - это условное собирательное понятие, которое используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной, и прежде всего творческой, деятельности. Кроме того, интеллектуальной собственностью могут считаться приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). В отличие от этого в России под интеллектуальной собственностью после вступления в силу Части четвертой ГК понимаются сами охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

Так, произведение науки, литературы или искусства есть совокупность новых идей, образов, понятий; изобретение, полезная модель и рационализаторское предложение - технические решения задачи; промышленный образец - художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия и т.п. Но объектами гражданских правоотношений они становятся лишь тогда, когда облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми. Так, литературное произведение может быть зафиксировано в рукописи, записано на магнитную ленту и т.п.; изобретение может быть выражено вовне в виде чертежа, схемы, модели и т.д. Материальный носитель творческого результата может быть уничтожен, но сам результат творческой деятельности сохраняется за его создателем и может использоваться другими лицами лишь по согласованию с ним, за исключением случаев, указанных в законе.

Действующее российское законодательство не признает результатами творчества фирменные наименования, товарные знаки и другие средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг. Однако поскольку правообладателям указанных объектов закон гарантирует исключительное право на их использование, правовой режим указанных объектов приравнен по ряду моментов к режиму результатов интеллектуальной деятельности и они также включаются в понятие интеллектуальной собственности.

  1. Понятие, признаки и классификация сделок

Сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). Для того, что бы рассмотреть признаки сделки уместнее дать иное определение. Сделки – это акты целенаправленных, волевых действий физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий.

Признак 1. Сделка - волевое действие. Сущность сделки составляют воля и волеизъявление сторон. Воля - мотивированное желание лица достичь поставленной цели. Волеизъявление - выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной восприятию других лиц.

Существует извечный вопрос: чему следует придавать определяющее значение при определении намерений участников сделки - воле или волеизъявлению? В юриспруденции были сформулированы три позиции.

Согласно первой, "при расхождении между волей и волеизъявлением предпочтение должно быть отдано воле, а не волеизъявлению".

Согласно второй, сделка есть "действие и поэтому, как правило, юридические последствия связываются именно с волеизъявлением, благодаря чему и достигается устойчивость сделок и гражданского оборота в целом".

Согласно третьей, воля и волеизъявление одинаково важны, ибо закон ориентирует на единство воли и волеизъявления как на обязательное условие действительности сделки.

Признак 2. Правовая целенаправленность сделки. Цель, преследуемая субъектами, совершающими сделку, всегда носит правовой характер - приобретение права собственности, например. В силу этого не являются сделками морально-бытовые соглашения, не преследующие правовой цели, - соглашения о свидании, совершении прогулки и т.д. Так же от правовой цели следует отличать цель экономическую.

Правовая цель, ради которой она совершается, называется основанием сделки (causa). Основание сделки должно быть законным и осуществимым.

Признак 3. Правовые последствия (результат). Юридические последствия, возникающие у субъектов вследствие совершения сделки, представляют собой ее правовой результат. Цель и правовой результат не могут совпасть, когда в виде сделки совершаются неправомерные действия. Если под видом дарения гражданин спасает от конфискации преступно нажитое имущество, то правовое последствие в виде перехода права собственности не наступит и имущество будет конфисковано. При совершении неправомерных действий в виде сделок наступают последствия, предусмотренные законом на случай неправомерного поведения, а не те последствия, наступления которых желают стороны. Правовой результат, к которому стремились субъекты сделки, может быть не достигнут, например, в случае ее неисполнения или недостижим, например, в случае гибели вещи, являвшейся предметом сделки.

Юридические цели сделки необходимо отличать от мотива, по которому она совершается. Мотив – это фундамент, на котором возникает цель, но по умолчанию он не служит правовым компонентом сделки. Вместе с тем стороны по соглашению могут придать мотиву правовое значение. В этом случае мотив становится условием - элементом содержания сделок, совершенных под условием.

Признак 4. Сделка – правомерное действие. Сделкой может считаться только правомерное действие, совершенное в соответствии с требованиями закона. Правомерность сделки означает, что она обладает качествами юридического факта, порождающего те правовые последствия, наступления которых желают лица, вступающие в сделку, и которые определены законом для данной сделки.

Значение сделок.

Сделки – это то правовое средство, при помощи которого социально и экономически равноправные и самостоятельные субъекты устанавливают свои права и обязанности, определяя тем самым юридические границы своих взаимоотношений.

Сделки играют в общественной жизни многогранную роль. Поэтому в гражданском праве действует принцип допустимости - действительности любых сделок, не запрещенных законом, т.е. принцип свободы сделок.

Виды сделок.

Классификация:

Односторонние. Достаточно, чтобы волю изъявила одна сторона. По общему правилу односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Для других лиц она может создавать обязанности лишь в случаях, установленных законом, либо с согласия этих лиц. Например, завещатель вправе возложить на наследника исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ). К односторонним сделкам соответственно применяются и нормы, касающиеся двух- и многосторонних сделок, поскольку это не противоречит закону и существу односторонней сделки (ст. 156 ГК). Этот вид сделок не является договором.

Двусторонние. Необходимо волеизъявление двух сторон. При этом каждая из них может быть представлена как одним, так и несколькими субъектами (множественность). Воля сторон в двусторонней сделке должна быть встречной и совпадающей. Этот вид сделок является договором.

Многосторонние. Для совершения многосторонней сделки необходимо волеизъявление более двух сторон. Примером многосторонней сделки служит договор о совместной деятельности (договор простого товарищества). Этот вид сделок является договором.

Классификация:

Возмездные. Обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального или другого блага. Возмездными могут быть только двусторонние и многосторонние сделки.

Безвозмездные. Обязанность предоставления встречного удовлетворения другой стороной отсутствует. Безвозмездные сделки могут совершаться без ограничения в отношениях между гражданами. В отношениях с участием юридических лиц безвозмездные сделки возможны, только если это не противоречит требованиям закона.

Классификация:

Консенсуальные. Порождают гражданские права и обязанности с момента достижения их сторонами соглашения. Последующая передача вещи или совершение иного действия осуществляется с целью их исполнения (например, сделка купли-продажи).

Реальные. Помимо согласия, для возникновения обязательства необходима еще передача вещи или совершение иного действия (например, сделка займа, не сформулированная как обещание выдать заем).

Классификация:

Казуальные. Видно, какую правовую цель преследует сделка, т.е. очевидно ее правовое основание (например, купля-продажа). Действительность каузальной сделки ставится в зависимость от ее цели. Цель должна быть законной и достижимой.

Абстрактные. Оторваны от своего основания, действительность не зависит от основания - цели сделки. Пример абстрактной сделки - выдача векселя. Из векселя не видно, на основании чего возникло право векселедержателя требовать выплаты денежных сумм.

Классификация (по способу волеизъявления):

Вербальные.

Литеральные.

Классификация (по характеру взаимоотношений участников):

Фидуциарные (доверительные). Основаны на лично-доверительных отношениях сторон. Утрата доверия дает возможность любой из сторон в одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки (например, в договоре поручения как поверенный, так и доверитель вправе в любое время отказаться от его исполнения без указания мотивов).

Не фидуциарные. Без таковых особенностей.

Классификация (по особенностям юридического механизма):

Сделки под условием. Стороны ставят возникновение или прекращение прав и обязанностей в зависимость от какого-то обстоятельства, которое может наступить или не наступить в будущем. Условия: события или действия лиц (физических или юридических; субъектов сделки или третьих лиц). Условия должны носить вероятностный характер и не противоречить закону. Сделка может быть совершена под отлагательным или отменительным условием.

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия (п. 1 ст. 157 ГК). Возникновение прав и обязанностей как бы откладывается до наступления условия. Сделку, совершенную под отлагательным условием, необходимо отличать от предварительного договора.

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия.

Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовал (способствовал) субъект в своих целях, условие признается наступившим (не наступившим). От условия в сделке следует отличать срок - обстоятельство, которое неизбежно истечет или наступит в будущем. Включение сроков в сделки не превращает их в условные.

Без такового.

Классификация (по наличию сроков):

Срочные.

Бессрочные.

  1. Форма сделок и последствия ее несоблюдения

Сделка порождает права и обязанности только при соблюдении требуемой формы. Сделка может совершаться:

а) устно

б) конклюдентными действиями

в) молчанием (бездействием)

г) в письменной форме (простой и нотариальной)

А. Устные сделки (ст.159 ГК). Стороны выражают свою волю словами. По ГК, те сделки, для которых законом и соглашением не установлено письменной формы, могут совершаться устно (например, обычные покупки в магазине).

Исполнение сделок, совершенных в устной форме, может сопровождаться выдачей документа, подтверждающего их исполнение (например, товарный чек).

Б. Конклюдентными действиями (п.2 ст.158) – это те действия, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. Например, опуская в автомат деньги, лицо изъявляет волю на покупку товара, содержащегося в автомате.

В. Молчание (п.3 ст.158 ГК) – признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Например, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

Г. Письменная форма сделок (ст. 160 ГК). Состоит из:

- простой письменной форме сделок (ст.161 ГК). За исключением сделок, требующего нотариального удостоверения, в такой форме совершаются:

а) сделки юридических лиц между собой и с гражданами.

б) сделки граждан между собой на сумму более 10 МРОТ.

В некоторых случаях закон напрямую предписывает простую письменную форму. Примеры: договор о коммерческом представительстве, залоге, поручительстве, задатке, купле-продаже недвижимости, банковском кредите и т.д.

Письменная сделка представляет собой один или несколько документов. Она может считаться надлежаще оформленной, только если в документе содержатся необходимые реквизиты:

- сведения о кредиторе

- сумма платежа

- место исполнения обязательства

- дата совершения сделки

- подпись сторон.

В случаях и в порядке, предусмотренном законом или соглашением, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи (п.2 ст.160 ГК).

Люди, которые вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности, не могут собственноручно подписаться, могут поручить подпись другому лицу – рукоприкладчику. Но подпись рукоприкладчика должна быть нотариально засвидетельствована (п.3 ст.160 ГК).

Общие требования к письменной форме сделок могут дополняться:

- законом (например, требования к бланкам ценных бумаг в целях предотвращения их подделок)

- соглашением сторон (например, закрепление документа печатью).

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (ст.162 ГК):

1. Это лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, но не лишает права приводить письменные и другие доказательства.

2. Это влечет за собой недействительность сделки, но если это прямо указано в законе или в соглашении.

- нотариальная форма сделок. Имеет место, если это предусмотрено законом или соглашением сторон. Примеры: нотариальное удостоверение договора залога недвижимости, договора ренты и т.д. Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность сделки. Такая сделка считается ничтожной (п.1 ст.165 ГК).

- государственная регистрация сделок. (ст.164 ГК).

Действующим гражданским законодательством предусмотрена государственная регистрация:

а) прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

б) прав на отдельные виды движимого имущества и сделок с ним. Такие случаи предусмотрены законом (п.2 ст.164 ГК). Например, особо значимые результаты интеллектуальной деятельности, изобретения, полезные модели. Договор об уступке патента или товарного знака подлежит государственной регистрации.

Непрохождение государственной регистрации в тех случаях когда закон предписывает ее прохождение влечет за собой недействительности сделки. Такая сделка считается ничтожной (п.1 ст.165 ГК).

  1. Условия действительности сделок

Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки.

Система условий.

1. Законность содержания. Содержание сделки должно соответствовать требованиям гражданского законодательства, а также принципам ГП. Необходимо учитывать, что в современном гражданском законодательстве возможно применение аналогии закона и аналогии права (ст.6 ГК).

2. Способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней. Совершать сделки могут дееспособные граждане (по общему правилу). Физические лица, обладающие частичной или ограниченной дееспособностью, вправе самостоятельно совершать только те сделки, которые разрешены законом. Юридические лица, обладающие общей правоспособностью, могут совершать любые сделки, не запрещенные законом. Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, могут совершать любые сделки, не запрещенные законом, за исключением противоречащих установленным законом целям их деятельности. Отдельные виды сделок могут совершаться юридическими лицами при наличии специального разрешения (лицензии).

3. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки.

Действительность сделки предполагает совпадение воли и волеизъявления. Несоответствие между действительными желаниями, намерениями лица и их выражением вовне служит основанием признания сделки недействительной.

Основанием для признания сделки недействительной является также упречность (дефектность) воли, когда лицо находилось под влиянием обмана, угрозы, насилия.

4. Соблюдение формы сделки. (ст. 158 ГК). (См. предыдущий вопрос).

  1. Условия недействительности сделок. Соотношение «недействительной сделки» и «незаключенной сделки»

Недействительные сделки—сделки, совершенные в виде сделки, которая не порождает правовых последствий, т.е. не влечет возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей кроме тех, которые связаны с ее недействительностью.

О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда нарушено одно из условий действительности сделки. То есть недействительность сделки может быть обусловлена:

а) незаконностью содержания;

б) неспособностью физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;

в) несоответствием воли и волеизъявления;

г) несоблюдением формы сделки.

Легальное определение недействительности сделки дается в п. 1 ст. 166 ГК, согласно которой сделка считается недействительной по основаниям, установленным законом и иными правовыми актами, в силу признания таковой судом (оспоримая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Существует проблема соотношения «недействительной сделки» и «сделки незаключенной (несостоявшейся)».В доктрине сформировалось несколько подходов к решению данной проблемы:

Д. О. Тузов, О. В. Гутников, В. И. Уруков считали незаключенную сделку (договор) сделкой, не соответствующей требованиям закона, сделкой, которуюследует считать ничтожной. На сегодняшний день данная точка зрения противоречит нормам законодательства, так как в действующей редакции ГК РФ (ст. 168 ГК РФ) сделка, несоответствующая требованиям закона, по общему правилу,считается оспоримой.

М. И. Брагинский, О. Н. Садиков, О. А. Красавчиков придерживается мнения о необходимости выделения незаключенных договоров в отдельную категорию. Один из основных аргументов, приводимых в литературе в пользу разграничения недействительных и незаключенных сделок, состоит в том, чтопоследние, в отличие от недействительных сделок, не являются юридическими фактами и соответственно не влекут никаких юридических последствий, с чем следует согласиться.

Под незаключенными договорами (несостоявшимися сделками) следует понимать такие действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, условия заключения (совершения) которых не соблюдены настолько, что нельзя считать совершенные действия договорами (сделками).

Выделяя незаключенную сделку (договор) в отдельную правовую категорию, нельзя забывать о наличии общих признаковмежду незаключенным договором и недействительной сделкой. И те, и другие влекут засобой не те последствия, на достижение которых были направлены, а вызывают иные, «отрицательные» последствия.

Разграничивая данные правовые явления, важное значение для правоприменительной практики имеют существенные различия между последствиями признания сделки несостоявшейся (договора незаключенным) и последствиями признания сделки недействительной.В отношении незаключенных сделок не могут применяться такие способы защиты гражданского права, как признание сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, поскольку признание договора незаключенным (сделки несостоявшейся) – самостоятельный способ защиты гражданских прав.Применительно к незаключенным сделкам оснований для применения последствий недействительности сделок нет.

В соответствии с действующим законодательством, в случае, если в договоре не согласованы его существенные условия, он считается незаключенным (п.1 ст. 432 ГК РФ). Но, если стороны исполнили сделку, они в дальнейшем лишаются права признания ее в суде незаключенной. Согласноп. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»: «Если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора и его принятию устранили необходимость согласования такого условия, то договор считается заключенным».

Примеры судебной практики: Апелляционное определение Нижегородского областного суда: «Сдача результата работ лицом, выполнившим их в отсутствие договора подряда, и его принятие лицом, для которого эти работы выполнены, означает заключение сторонами соглашения. Обязательства из такого соглашения равнозначны обязательствам из исполненного подрядчиком договора подряда. В этом случае между сторонами уже после выполнения работ возникают обязательство по их оплате и гарантия их качества, так же как и тогда, когда между сторонами изначально был заключен договор подряда».

Апелляционное определение Курганского областного суда от 22.04.2014 по делу N 33-1177/2014.

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2011 N 07АП-1278/11 по делу N А45-20867/10.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04.09.2014 по делу N А32-31877/2013.

Российское гражданское законодательство в качестве нормативно-правовой дефиниции закрепило господствовавшее в юридической литературе деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые(И.Б. Новицкийпредлагал их классифицировать на абсолютно-недействительные и относительно недействительные сделки).

Согласно п.1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

П.1 ст. 168 ГК РФ устанавливает общее правило: за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки

Согласно п.2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно п.3 ст. 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях(п.4).

Согласно п.2 ст. 166 ГК РФтребование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц. Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли.

Согласно п.5 ст. 166 ГК РФзаявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой предлагают деление недействительных сделок в зависимости от условия недействительности на:

1. сделки с пороком субъектного состава;

2. сделки с пороком воли;

3. сделки с пороком формы;

4. сделки с пороком содержания.

К сделкам, совершенным с пороком субъектного составаотносятся сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ) -Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 04.09.2014 по делу N 33-12062/2014,сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК РФ), сделки, совершенные несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (ст. 172 ГК РФ), сделки, совершенные несовершеннолетним в возрасте от 14 — 18 лет (ст. 175 ГК РФ)-— в отношении граждан; сделки юридического лица, совершенной в противоречии с целями его деятельности (ст. 173 ГК РФ)-,сделки, совершенные органами юридического лица с превышением их полномочий (ст. 174 ГК РФ) - в отношении юридических лиц.

К сделкам, совершенным с пороком воли относятся сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК), совершение сделки под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК), совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК), сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления (ст. 173.1 ГК РФ).

К сделкам, совершенным с пороком формыотносятся сделки, совершенные с нарушением формы, если закон специально предусматривает такое последствие (п. п. 2, 3 ст. 162 и п. 1 ст. 165 ГК); сделки, совершенные с нарушением требований об их государственной регистрации (п. 1 ст. 165 ГК).

К сделкам, совершенным с пороком содержания относятся сделки, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК) мнимые и притворные сделок (ст. 170 ГК),сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распоряжения имуществом, вытекающих из закона (ст. 174.1 ГК РФ).

Иные основания недействительности сделок могут быть закреплены в нормах гражданского законодательства, не относящихся к главе 9 ГК, а также в нормах иного законодательства.

Ст. 180 ГК РФустанавливает право признания недействительной не всей сделки,а только ее части.Из содержания данной статьи следует, чтовся сделка не будет признана недействительнойв случае, если сделка может быть совершена без включения недействительной ее части.

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те ГП-последствия, наступления которых желали субъекты.

«Сделка недействительна по основаниям, установленным ГК:

- в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка)

- независимо от такого признания (ничтожная сделка)» п.1 ст.166 ГК.

Е.А.Суханов считает такие названия не вполне корректными. Более подходящим является классификация сделок на:

- абсолютно недействительные (ничтожные)

- относительно недействительные (оспоримые).

Правовые последствия недействительности.

1. Если недействительная сделка не исполнялась она просто аннулируется.

2. Двусторонняя реституция – возвращение в первоначальное положение обеих сторон. Каждая из сторон обязана возместить другой все полученное при сделке, а в случае невозможности возврата в натуре – в денежном эквиваленте (договор купли-продажи часов, заключенный с недееспособным: продавец получает обратно часы, покупатель – деньги).

3. Односторонняя реституция – исполненное обратно получает только одна сторона (добросовестная), а другая сторона (недобросовестная) исполненного не получает. Оно передается государству (договор купли-продажи часов, когда продавец обманул покупателя: покупатель получает деньги, а часы переходят государству).

4. Дополнительные имущественные последствия – возмещение расходов, стоимости утраченного или поврежденного имущества. Например, если заключена сделка с недееспособным и контрагент знал о его недееспособности, то он обязан возместить ему реальный ущерб.

Ничтожными или оспоримыми могут быть признаны и отдельные части сделки.Недействительность части сделки не влечет недействительность остальных ее частей.

Сроки исковой давности по недействительным сделкам.

1. По ничтожным сделкам – 3 года со дня, когда началось ее исполнение.

2. По оспоримым сделкам – 1 год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

  1. Правовые последствия недействительности сделки

1. Отсутствие юридических последствий.Согласно п.1 ст. 167 ГК РФнедействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно

2. Двусторонняя реституция. Другим важным последствием недействительности является возвращение сторон в первоначальное положение - обязанность каждой из сторон вернуть другой стороне полученное по соответствующей сделке, т.е. двусторонняя реституция (от лат. "restituere" - восстанавливать). Согласно п.2 ст. 167 ГК РФпри недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

3. Недопущение реституции.Согласно п.4 ст. 167 ГК РФсуд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

4. Обязанность виновной стороны возместить реальный ущерб. Например, при совершении сделок под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст.179 ГК) убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему другой виновной стороной. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая сторона сделки

5.1. Исковая давность по требованиям о применении правил о последствиях недействительности сделок

Требования о признании сделок недействительными и (или) о применении последствий недействительности сделки подвержены действию сроков исковой давности.

Согласно п.1 ст. 181 ГК РФсрок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года.Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки.

Согласно п.2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

! Обратите внимания, что ФЗ от 07.05.2013 №100-ФЗ изменил условия и последствия признания сделок недействительными. Данные правила применяются к сделкам, заключенным после 07.05.2013г. Таким образом, к сделкам, заключенным до этой даты применяются правила предыдущей редакции ГК РФ. Например, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта (п.1 ст.168 ГК РФ) заключенная до 07.05.2013,будет считаться ничтожной, после –оспоримой.

Правовые последствия недействительности.

1. Если недействительная сделка не исполнялась она просто аннулируется.

2. Двусторонняя реституция – возвращение в первоначальное положение обеих сторон. Каждая из сторон обязана возместить другой все полученное при сделке, а в случае невозможности возврата в натуре – в денежном эквиваленте (договор купли-продажи часов, заключенный с недееспособным: продавец получает обратно часы, покупатель – деньги).

3. Односторонняя реституция – исполненное обратно получает только одна сторона (добросовестная), а другая сторона (недобросовестная) исполненного не получает. Оно передается государству (договор купли-продажи часов, когда продавец обманул покупателя: покупатель получает деньги, а часы переходят государству).

4. Дополнительные имущественные последствия – возмещение расходов, стоимости утраченного или поврежденного имущества. Например, если заключена сделка с недееспособным и контрагент знал о его недееспособности, то он обязан возместить ему реальный ущерб.

Ничтожными или оспоримыми могут быть признаны и отдельные части сделки.Недействительность части сделки не влечет недействительность остальных ее частей.

Сроки исковой давности по недействительным сделкам.

1. По ничтожным сделкам – 3 года со дня, когда началось ее исполнение.

2. По оспоримым сделкам – 1 год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

  1. Оспоримые сделки: основания, условия, последствия и момент недействительности

Основания оспоримости сделок можно разделить на общие и специальные.Общие основания оспоримостисделок указаны в нормах главы 9 ГК.Специальные основания оспоримостисодержатся в иных нормах гражданского законодательства и нормах других отраслей законодательства.

6.1.Общие основания оспоримости сделок

К числу общих оснований оспоримости сделок нормы главы 9 ГК относят:

а) совершение сделки с нарушением требования закона или иного правового акта (п.1 ст. 168 ГК РФ)

б) совершение сделки юридическим лицом, в противоречии с целями его деятельности (ст. 173 ГК РФ);

в) совершение сделки без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления (ст. 173.1 ГК РФ).

г) совершение сделки с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделки (ст. 174 ГК РФ);

д) совершение сделки несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 175 ГК РФ);

е) совершение сделки гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК РФ);

ж) совершение сделки гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);

з) совершение сделки под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ);

и) совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ);

6.1.1. Недействительность сделки юридического лица, совершенной в противоречии с целями его деятельности

Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 15945/12 по делу N А51-10366/2011, Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 19.08.2014 по делу N 33-6981

Согласно ст. 173 ГК РФсделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или иного лица, в интересах которого установлено ограничение, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать о таком ограничении.

6.1.2. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления

Согласно п.1 ст. 173.1 ГК РФсделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, согласие которого необходимо на совершение сделки, могут быть установлены иные последствия отсутствия необходимого согласия на совершение сделки, чем ее недействительность.

Такая сделка может быть признана недействительной, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки необходимого согласия такого лица или такого органа (п.2 ст. 173.1 ГК РФ).

Согласно п.3 ст. 173.1 ГК РФ лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на совершение оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, о котором это лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия.

6.1.3. Сделки, совершенные с выходом за пределы полномочий на совершение сделки

Такие сделки оспоримы при наличии следующих условий:

Если полномочия лица на совершение сделки ограниченыдоговором или положением о филиале или представительстве юридического лица либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности органа юридического лица ограничены учредительными документами юридического лица или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка,и при ее совершении такое лицо или такой орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях (п.1ст. 174 ГК РФ) - Апелляционное определение Омского областного суда по делу N 33-5013/2014.

Сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом,если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица - Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2014 N 09АП-24055/2014 по делу N А40-160185/13.

6.1.4. Сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет

Апелляционное определение Владимирского областного суда от 20.05.2014 по делу N 33-1564/2014

П.2 ст. 26 ГК РФуказывает на перечень сделок, которые несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 летвправе осуществлять самостоятельно.

Сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия их родителей, усыновителей или попечителей, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со ст. 26 ГК, могут быть признаны недействительными по иску родителей, усыновителей или попечителей(п. 1 ст. 175 ГК).

Правила о недействительности сделок, совершенных несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными по правилам об эмансипации (ст. 27 ГК) или вследствие вступления в брак до 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК).

6.1.5. Сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.03.2011 по делу N А19-26592/09

Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности (статья 30), может быть признана судом недействительной по иску попечителя (п.1 ст. 176 ГК РФ).

Согласноп.2 ст. 176 ГК РФ изложенное правило не касается сделок, которые гражданин, ограниченный в дееспособности, может совершать самостоятельно(ст. 30 ГК).

6.1.6. Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значения своих действий или руководить ими

Определение Верховного Суда РФ от 15.04.2014 N 9-КГ13-14

Согласно п.1 ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

Неспособность понимать значение своих действий или руководить ими должна иметь место в момент совершения сделки.

С иском в суд о признании недействительной сделки, совершенной дееспособным гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, могут обратиться:

сам гражданин, совершивший сделку

иные лица, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения

его опекун, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ со 2 марта 2015 года пункт 2 статьи 177 будет дополнен абзацем следующего содержания:"Сделка, совершенная гражданином, впоследствии ограниченным в дееспособности вследствие психического расстройства, может быть признана судом недействительной по иску его попечителя, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими и другая сторона сделки знала или должна была знать об этом".

6.1.7. Сделки, совершенные под влиянием существенного заблуждения

!Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 г. № 162 " Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации"

Согласно п.1 ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

Заблуждение предполагается достаточно существенным, в частности если (п.2 ст. 178 ГК РФ):

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.;

2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;

3) сторона заблуждается в отношении природы сделки;

4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой;

5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку.

Заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания сделки недействительной (п.3 ст. 178 ГК РФ)

Согласно п.4 ст. 178 ГК РФ сделка не может быть признана недействительной по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, если другая сторона выразит согласие на сохранение силы сделки на тех условиях, из представления о которых исходила сторона, действовавшая под влиянием заблуждения. В таком случае суд, отказывая в признании сделки недействительной, указывает в своем решении эти условия сделки.

Согласно п.5 ст. 178 ГК РФ суд может отказать в признании сделки недействительной, если заблуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки, было таким, что его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон.

Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне причиненный ей вследствие этого реальный ущерб, за исключением случаев, когда другая сторона знала или должна была знать о наличии заблуждения, в том числе если заблуждение возникло вследствие зависящих от нее обстоятельств. Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков, если докажет, что заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые отвечает другая сторона(п.6 ст. 178 ГК РФ).

6.1.8. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 г. № 162 " Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 гражданского кодекса российской федерации"

Согласно п.2 ст. 179 ГК РФ обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.

Согласно п.1 ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки.

Насилие - причинение физических и душевных страданий лицам, близким участнику сделки. Насилие может исходить как от другой стороны сделки, так и от третьего лица.

Угрозапредставляет собой воздействие на психику гражданина (органа юридического лица) с целью деформирования его воли посредством заявления о причинении ему или его близким имущественного, физического или морального вреда в будущем, если он не совершит сделку.

Угроза- явление, отличное от насилия:

она состоит только в психическом воздействии, т.е. угроза - нереализованное в действительности намерение причинить какое-либо зло.

угроза может состоять как в возможности совершения правомерных действий (наложение ареста на имущество, сообщение в правоохранительные органы или в печать сведений о преступной деятельности и т.п.), так и в возможности совершения неправомерных действий (истязание, уничтожение личного имущества и т.п.).

Согласно п.1 ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Кабальные сделки

Согласно п.3 ст. 179 ГК РФ сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Сделка, совершенная субъектом вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, оспорима при одновременном наличии трёх взаимосвязанных факторов:

а) нахождение субъекта, совершающего сделку, в тяжелых обстоятельствах

б) другая сторона знала о данных обстоятельствах и воспользовалась этим

в) крайне невыгодные условия сделки.

Примеры судебной практики:Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2014 по делу N А56-16642/2014

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.08.2014 по делу N А78-9684/2013

Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2014 N 05АП-7709/2014 по делу N А51-33966/2013

  1. Ничтожные сделки: основания, условия, последствия и момент недействительности

7. Ничтожные сделки: основания, условия, последствия и момент недействительности

Основания ничтожности сделок можно разделить на общие и специальные.Общие основания закреплены в главе 9 ГК. Специальныеоснованияничтожности сделок могут быть закреплены в нормах гражданского законодательства, не относящихся к главе 9 ГК, а также в нормах иного законодательства.

7.1. Общие основания ничтожности сделок

По общему правилу к ничтожным сделкам относят:

а) сделки, совершенные с нарушением требований об их обязательном нотариальном удостоверении (п. 3 ст. 163 ГК)

б) сделки, нарушающие требования закона или иного правового акта и при этом посягающие на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п.2 ст. 168 ГК РФ)

в) сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ)

г) мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ)

д) сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ)

е) сделки, совершенные несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (ст. 172 ГК РФ)

ж) сделки, совершенные с нарушением запрета или ограничения распоряжения имуществом, вытекающих из закона (ст. 174.1 ГК РФ)

7.1.1. Ничтожность сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности

Определение Верховного Суда РФ от 15.10.2013 N 5-КГ13-88, Пункт 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 " О свободе договора и ее пределах"

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Данные сделки ничтожны потому, что:

представляют собой серьезные и опасные нарушения действующего законодательства;

носят антисоциальный характер

посягают на государственные и общественные интересы.

Именно публичный характер интересов, нарушаемых подобными сделками, позволяет говорить о них как об антисоциальных сделках.

Объективную сторону антисоциальных сделок составляют серьезные и особо опасные нарушения закона, чаще всего являющиеся преступными действиями, посягающими на основы правопорядка и нравственности.Под основами правопорядка следует понимать принципы права, его основные начала, выражающие его сущность, социальную направленность и определяющие пределы осуществления прав и свобод в обществе.Главные основы правопорядка закреплены в Конституции РФ.Основы нравственности - господствующие в условиях конкретного общества представления о добре и зле, плохом и хорошем, справедливом и несправедливом. Здесь речь идет о нравственных идеалах, сформировавшихся в общественном сознании.

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 10.04. 2008 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения споров, связанных с применением ст. 169 ГК РФ»для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей (статья 153 Кодекса) заведомо противоречили основам правопорядка и нравственности.При этом цель сделки может быть признана заведомо противной основам правопорядка и нравственности только в том случае, если в ходе судебного разбирательства будет установлено наличие умысла на это хотя бы у одной из сторон.

Таким образом, субъективная сторонаантисоциальных сделок характеризуетсяпрямым или косвенным умысломодной или обеих сторон, вступающих в такую сделку.

7.1.2. Мнимые и притворные сделки

Мнимая (фиктивная) сделканичтожна потому, что она совершается для вида, без намерения создать юридические последствия. При совершении действий в виде мнимой сделки отсутствует главный признак сделки - ее направленность на действительное создание, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Мнимая сделка может быть совершена в противозаконных целях (например, лжедарение имущества для сокрытия его от взыскания по решению суда) и без таких целей, но в любом случае она абсолютно недействительна (ничтожна). Субъекты, совершающие ее, не желают и не имеют в виду наступление правовых последствий, порождаемых сделками такого вида(п. 1 ст. 170 ГК).

В отличие от мнимой (фиктивной), ничтожная притворная сделкасовершается с целью прикрыть другую сделку. Притворная сделка заключается также только для вида, но, в отличие от мнимой, прикрывает другую сделку, которую стороны в действительности хотели заключить.Действительная воля субъектов получает иное выражение.Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила (п. 2 ст. 170 ГК РФ).

Прикрываемая сделка, в свою очередь, может быть действительной или недействительной. Чаще всего прикрывается незаконная сделка.Например,сделка дарения доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью может прикрывать куплю-продажу этой доли с целью обхода права преимущественной покупки доли другим участником общества, предусмотренного п. 2 ст. 93 ГК.

Когда прикрываемая сделка не имеет ничего противозаконного, к ней применяются правила, регулирующие данный вид сделок. Если она незаконна, то, как и притворная, признается недействительной.

Примеры судебной практики: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.06.2014 N 33-7985/2014

Постановление ФАС Уральского округа от 18.11.2013 N Ф09-11072/13 по делу N А50-3133/2013

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 7 августа 2014 г. по делу N А45-6545/2013

Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 08.07.2014 по делу N 33-5658/2014,

Апелляционное определение Московского городского суда от 30.01.2013 по делу №11-3357, Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2011 по делу N А65-19357/2009

7.1.3. Сделки, совершенные гражданами, признанными недееспособными

Определение Верховного Суда РФ от 15.04.2014 N 9-КГ13-14

Согласно п.1 ст. 171 ГК РФ ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость.Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина(п. 2 ст. 171 ГК).

7.1.4. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет

Сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет, по общему правилу п. 1 ст. 172 ГК ничтожны, т.к. несовершеннолетние дети неспособны в полной мере самостоятельно, целенаправленно оценивать свои действия и их последствия.Ничтожны сделки, совершенные самостоятельно малолетними детьми, не достигшими шести лет. Все сделки за малолетних детей, не достигших шести лет, могут совершать от их имени только родители, усыновители или опекуны.

Согласно п.1 ст. 172 ГК РФничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним). К такой сделке применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего(п.2 ст. 172 ГК РФ). Правила п.1 ст. 172 ГК РФне распространяются на мелкие бытовые и другие сделки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса.

7.1.5. Недействительность сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено

Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности из законодательства о несостоятельности (банкротстве), ничтожна в той части, в какой она предусматривает распоряжение таким имуществом(статья 180)(п.1 ст. 174.1 ГК РФ).Сделка, совершенная с нарушением запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в пользу его кредитора или иного управомоченного лица, не препятствует реализации прав указанного кредитора или иного управомоченного лица, которые обеспечивались запретом, за исключением случаев, если приобретатель имущества не знал и не должен был знать о запрете(п.2 ст. 174.1 ГК РФ).

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2014 по делу N А12-9664/2014

7.2. Специальные основания ничтожности сделок

Ничтожны сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности гражданина (п. 3 ст. 22 ГК РФ).

Ничтожны сделки, совершенные опекуном без предварительного согласия органов опеки и попечительства, если они могут повлечь отчуждение, в том числе обмен или дарение имущества подопечного, сдачу его внаем (аренду), безвозмездное пользование или в залог; отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выделение из него долей, а также уменьшение имущества подопечного. Аналогичные сделки также ничтожны, если попечитель дал согласие на их совершение без предварительного разрешения органов опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 ГК РФ).

Ничтожны сделки опекунов и попечителей с подопечными, за исключением передачи ими своим подопечным имущества в дар или безвозмездное пользование (п. 3 ст. 37 ГК РФ).

Ничтожны сделки, влекущие отказ от права или ограничение права участника полного товарищества знакомиться со всей документацией (п. 3 ст. 71 ГК РФ);сделки между участниками полного товарищества об ограничении или устранении их ответственности по обязательствам товарищества (п. 3 ст. 75 ГК);сделки между участниками полного товарищества об отказе от права выйти из товарищества (п. 2 ст. 77 ГК).

Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно (п.2 ст. 572 ГК РФ)

Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен (п.3 ст. 572 ГК РФ)

Ничтожны сделки об отказе гражданина на получение от кредитной организации вклада по первому требованию (п. 2 ст. 837 ГК РФ);

Сделки по страхованию предпринимательского риска лица, не являющегося страхователем (ст. 933 ГК РФ).

Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость (п.1 ст. 951 ГК РФ).

Специальные основания ничтожностипредусмотрены такжеп. 3 ст. 39 ФЗ РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества»: является ничтожной сделка по отчуждению акций, внесенных в соответствии с решением Правительства РФ в уставный капитал акционерного общества, включенного в перечень стратегических, совершенная без согласия Правительства РФ или уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

  1. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, классификация

1.1. Сроки-процесс течения времени, т.е. определенная последовательность существования различных связей и объектов, а его отдельные этапы, отрезки

«Срок» в системе юридических фактов:

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой относятсрок (его наступление либо истечение) к юридическим фактам- событиям, поскольку течение времени объективно и не зависит от воли людей.

По мнению Е.А. Суханова установление и определение длительности сроковимеют волевое происхождение.Сроки в гражданском праве устанавливаются законом или подзаконными актами, сделками или судебными решениями (ч. 1 ст. 190 ГК). Многие сроки могут быть приостановлены или восстановлены, что также говорит об их волевой природе.

Имеют двойственный характер: будучи волевыми по происхождению, они связаны с объективным процессом течения времени. В силу этого они представляют собойособую категорию юридических фактов, которые не могут быть отнесены ни к событиям, ни к действиям.

1.2. Классификация сроков

Сроки могут классифицироваться по следующим основаниям:

по способам исчисления сроки могут определяться как промежутком (отрезком) времени, так и точным моментом. (Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 5798/14 по делу N А50-6337/2013; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2014 N С01-42/2014 по делу N А40-165818/2012

по основаниям установления сроки:

а) определяемые нормативным актом,

б) определяемые соглашением сторон или односторонней сделкой (по воле участников правоотношения),

в) судебные сроки.

Законные сроки зафиксированы в законах и иных нормативных актах. Например, законом установлен 6-месячный срок для принятия наследства или отказа от него (ст. 1154 ГК), срок наступления полной гражданской дееспособности (ст. 21 ГК), срок исковой давности (ст. 196 ГК) и т.д.

Сроки, устанавливаемые соглашением сторон, именуются договорными. Например, договором строительного подряда должен быть предусмотрен срок, в течение которого подрядчик обязан построить по заданию заказчика определенный объект или выполнить иные строительные работы (ст. 740 ГК РФ).

Судебные сроки — это сроки, установленные судом, арбитражным или третейским судом. Например, суд может назначить срок для безвозмездного устранения подрядчиком недостатков в работе (ст. 723 ГК), для опубликования опровержения сведений, порочащих честь и достоинство гражданина (ст. 152 ГК), и т.п.

по характеру определения законом или договором

а) императивные и диспозитивные,

б) абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные,

в) общие и частные.

Императивные сроки точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон. В частности, относятся сроки исковой (ст. 196 ГК) и приобретательной давности (ст. 234 ГК), сроки существования многих гражданских прав и др.(Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 23.06.2014 по делу N 33-8471/14)

Диспозитивными являются сроки, которые хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон. Например,должник обязан исполнить обязательство, определенное моментом востребования, в 7-дневный срок со дня предъявления требования кредитором (ст. 314 ГК), однако своим соглашением стороны могут предусмотреть немедленное исполнение или более длительный льготный срок. (Постановление Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 13295/12 по делу N А66-6060/2011)

Абсолютно определенные сроки указывают на точный момент или период времени, с которыми связываются юридические последствия. К ним относятся, например, сроки, обозначенные календарной датой или конкретным отрезком времени.

Относительно определенные сроки характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом времени. Такими сроками будутпериод поставки, определенный в договоре как второй квартал; срок, обозначенный указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, а также предусмотренные некоторыми нормами закона «нормально необходимые» (ст. 441 ГК), «разумные» (ст. 314 ГК) и т.п. сроки.(Постановление ФАС Московского округа от 11.10.2012 по делу N А40-12131/12-120-113; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2012 по делу N А46-10064/2011)

Неопределенные сроки имеют место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что соответствующее правоотношение имеет временные границы. Например, имущество может быть передано во временное безвозмездное пользование или в аренду без указания на конкретный срок такого пользования. (Постановление Президиума ВАС РФ от 28.12.2010 N 9143/10 по делу N А53-15386/2009; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.10.2014 по делу N А54-7803/2012)

Сроки, имеющие общее значение, т.е. касающиеся любых субъектов гражданского права и всех однотипных случаев, называются общими сроками. Например, если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения (ст. 186 ГК).

Специальные сроки установлены в качестве исключений из общего правила и действуют лишь в случаях, прямо указанных в законе. Примером специального срока может служить срок действия доверенности, предназначенной для совершения действий за границей, которая сохраняет силу до отмены ее лицом, выдавшим доверенность (ч. 2 ст. 186 ГК).

по правовым последствиям:

а)правообразующие,

б)правоизменяющие

в)правопрекращающие

Например,момент передачи вещи определяет момент возникновения права собственности (ст. 223 ГК).Наступление или истечение правоизменяющего срока влечет за собой изменение гражданских прав и обязанностей. Например, при просрочке передачи или приемки результата работы в договоре подряда риски случайной гибели материалов и самого результата работы переходят на сторону, допустившую просрочку (ст. 705 ГК).Правопрекращающие сроки приводят к прекращению прав и обязанностей.Например, если кредиторы наследодателя не заявят свои претензии в течение трех лет со дня открытия наследства, эти претензии считаются погашенными (ст. 1175 ГК).

по назначению (целям)различают

а) сроки возникновения гражданских прав или обязанностей

б) сроки осуществления гражданских прав

в) сроки исполнения гражданских обязанностей

г) сроки защиты гражданских прав.

  1. Исчисление сроков в гражданском праве

Исчисление сроков - это технико-юридические правила, которые позволяют точно определить начало, течение и окончание сроков в гражданских правоотношениях, в том числе сроков исковой давности (С.С. Алексеев).

Согласно ст. 190 ГК срок может определяться:

календарной датой,

истечением периода времени,

указанием на событие, которое неизбежно должно наступить.

может иметь место и в решениях судов, а также определяться самим законом,например, путем указания на определенное число месяца, когда должны производиться периодические платежи за коммунальные услуги, по обязательству страхования, налоговым платежам и т.п. Или, например,момент открытия наследства связан с днем смерти наследодателя(ст. 1113 ГК РФ).Таким образом, при определении начала исчисления срока берутся сутки.

Сроки, представляющие собой периоды времени, определяются указанием на их продолжительность и исчисляются годами, месяцами, неделями, днями или часами (ст. 190 ГК).

Особенность определения срока путем указания на событие, которое неизбежно должно наступить, состоит в том, что участники гражданского правоотношения не знают заранее точной даты его наступления.Например,окончание договора пожизненного содержания с иждивением закон связывает со смертью получателя ренты(п.1 ст. 605 ГК РФ), которая неизбежно наступит, хотя и неизвестно, когда это произойдет.

Согласно ст. 191 ГК течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Например, если наследодатель умер 14 сентября, установленный ст. 1154 ГК 6-месячный срок на принятие наследства или отказ от него начинает течь с 15 сентября. Точно так же решается вопрос в тех случаях, когда срок исчисляется в часах и минутах: срок начинает течь со следующей единицы времени.

Что касается правил окончания течения срока, то они различаются в зависимости от используемой единицы времени.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока(ч. 1 ст. 192 ГК).Например, трехлетний срок исковой давности, начавший течь 1 апреля 2002 г., истечет 1 апреля 2005 г.(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2014 N С01-342/2014 по делу N А79-3320/2013). Аналогичным образом решается вопрос о последнем дне срока, исчисляемого кварталами, месяцами и неделями(ч. 2—4 ст. 192 ГК). К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года (п.2 ст. 192 ГК РФ).Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца(абз. 2 п.3 ст. 192 ГК РФ).Например,если согласованный сторонами 2-месячный срок исполнения обязанности начал течь 31 декабря, окончание этого срока выпадает на 28 или 29 февраля. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным 15 дням, независимо от числа дней в соответствующем месяце (абз. 1 п.3 ст. 192 ГК РФ).(Определение Приморского краевого суда от 08.07.2014 по делу N 33-5801)

В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день(ст. 193 ГК).(Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2013 N 11-КГ13-10)

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. Однако когда это действие должно быть совершено в организации, срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции, например заканчивается рабочий день, закрывается склад и т.п. Все письменные заявления и извещения, хотя бы и предназначенные для подачи в соответствующие организации, но сданные на почту или на телеграф до 24 часов последнего дня срока, считаются поданными в срок.Соответственно, можно выделить деление сроков, исчисляемых периодом времени (в данном случае, днями), на календарные, рабочие и банковские.

Но согласно п. 5 ППВАС РФ от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках» «При определении продолжительности срока для своевременного совершения определенных процессуальных действий (например, представления доказательств), для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, должно учитываться время, необходимое для устранения указанных обстоятельств, а также время на доставку почтовой корреспонденции». Таким образом, лицу необходимо учитывать срок почтового пробега, например по Н. Новгороду он составляет 3 дня (включая день доставки). То есть, чтобы срок не считался пропущенным, лицо должно представить документы на почту за 3 дня до истечения установленного срока. Например, срок истекает20.11.2014, значит, на почту документы должны быть представлены не позднее18.11.2014.

  1. Сроки существования, осуществления гражданских прав и сроки исполнения обязанностей

Сроки возникновения гражданских правоотношенийпорождают субъективные гражданские права или обязанности, в чем и состоит их назначение. Например,истечение срока приобретательной давности в соответствии со ст. 234 ГК влечет возникновение права собственности на вещь.Такие сроки являются правопорождающими юридическими фактами - основаниями возникновения определенных гражданских прав.

Сроки осуществления гражданских прав - это сроки, в течение которых управомоченное лицо может реализовать свое право, в том числе путем требования совершения определенных действий от обязанного лица. Их назначение - обеспечение управомоченным лицам реальных возможностей использования имеющихся у них прав. Среди этих сроков выделяют:

сроки существования гражданских прав;

пресекательные;

гарантийные сроки.

Сроки существования гражданских прав представляют собой сроки действия субъективных прав во времени.Они призваны обеспечить управомоченным лицам время для реализации их прав. С истечением данного срока субъективное гражданское право прекращается, а возможность его реализации утрачивается.Например,авторское исключительное право по общему правилу действует в течение всей жизни автора и 70 лет считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (п. 1 ст. 1281 ГК РФ), а патент на изобретение - 20 лет с даты подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент (п.1 ст. 1363 ГК РФ) и т.д.Следует учитывать, что среди гражданских прав имеются бессрочные субъективные права, например, право собственности.

Пресекательные (преклюзивные) сроки устанавливают пределы существования гражданских прав. Они предоставляют управомоченным лицам строго определенное время для реализации их прав под угрозой прекращения этих прав. Например,если сумма денежных средств, числящихся на банковском счете клиента, окажется меньше предусмотренного банковскими правилами или договором минимума и не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения клиента об этом, банк вправе расторгнуть по суду договор с таким клиентом (п. 2 ст. 859 ГК). Для принятия наследства наследником предоставляется шесть месяцев с момента открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК), по истечении которых право на принятие наследства по общему правилу утрачивается. К таким срокам можно отнести сроки учета бесхозяйного имущества (ст. 225 ГК), хранения находки (ст. 228 ГК), содержания безнадзорных животных (ст. 231 ГК), извещения порта о намерении собственника поднять затонувшее имущество (ст. 108 КТМ) и некоторые другие.(Определение Верховного Суда РФ от 24.07.2012 N 18-КГ12-10)

Гарантийные сроки - периоды времени, в течение которых продавец, изготовитель или иной услугодатель гарантирует пригодность товара (вещи) или услуги для использования по обычному назначению, а приобретатель (пользователь) вправе потребовать безвозмездного устранения обнаруженных недостатков, замены товара (услуги) либо применения иных установленных законом или договором последствий.

Гарантия может предоставляться не на календарный срок, а иными способами, например на километраж пробега легкового автомобиля.(Определение Верховного Суда РФ от 18.03.2014 N 5-КГ14-12)

Начало течения гарантийного срока в зависимости от вида договора или специфики его объектаприурочивается к моменту получения товара покупателем, дню ввода изделия в эксплуатацию и некоторым иным моментам.

Гарантийный характер носят и некоторые другие предусмотренные законом сроки, например сроки годности, хранения, реализации, транспортабельности и др. Каждый из них обладает известной спецификой и влечет особые правовые последствия. Например, в отношении продуктов питания, парфюмерно-косметических товаров, медикаментов, изделий бытовой химии и других товаров, потребительские свойства которых могут ухудшаться с течением времени, устанавливаются сроки годности. Продажа товаров с просроченным сроком годности запрещается (п. 2 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Срок годности товара исчисляется со дня его изготовления и определяется либо периодом времени, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию. Со сроком годности схож срок службы товара, в течение которого изготовитель обязан обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.

Под сроком транспортабельности понимается срок, в течение которого при надлежащем соблюдении правил отгрузки отправителем и правил перевозки транспортной организацией гарантируется качественная сохранность груза. Он устанавливается при транспортировке скоропортящихся грузов самим грузоотправителем (в соответствующих случаях — органом контроля за качеством) в зависимости от качественного состояния и индивидуальных свойств данного груза и условий его транспортировки.

Срок транспортабельности служит критерием при решении вопроса о возможности приема груза к перевозке с учетом срока его доставки, а также оказывает существенное влияние на судьбу спора по поводу порчи груза в процессе его транспортировки. (Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2014 N 05АП-13286/2014 по делу N А51-21097/2014)

Специфическое значение, не совпадающее со значением гарантийных сроков, имеют и иные известные действующему законодательству сроки — сроки хранения, реализации, испытания, обкатки и др.

Сроки исполнения обязанностей - периоды, в течение которых обязанные лица должны исполнить лежащие на них обязательства. Такие сроки нередко устанавливаются соглашением сторон, а иногда вообще не определяются или определяются моментом востребования (ст. 323 ГК).Досрочное исполнение обязанности не всегда соответствует интересам управомоченного лица (например, если речь идет об обязанности по хранению вещей). Оно допускается, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (ст. 315 ГК).Нарушение сроков исполнения обязанностей (просрочка) является основанием для применения к нарушителю мер гражданско-правовой ответственности.

Сроки защиты гражданских прав - предоставленные управомоченным лицам периоды времени для обращения к правонарушителю или к суду с требованием о защите или принудительном осуществлении своих прав. К ним относятся:

претензионные сроки

сроки исковой давности.

Претензионные сроки устанавливают обязанность управомоченного лица предварительно (до судебного разбирательства спора) обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований к предполагаемому нарушителю для их удовлетворения в добровольном порядке. Они могут устанавливаться соглашением сторон или обычаями делового оборота и в этом случае не затрагивать права управомоченного (потерпевшего) лица на судебную защиту.

Гражданское законодательство определяет его лишь как исключение, главным образом в сфере транспортных обязательств (ст. 797 ГК обязательное предъявление претензии к перевозчику по искам, вытекающим из договора перевозки). Однако соглашением сторон можно в качестве одного из условий предусмотреть необходимость досудебного претензионного порядка урегулирования спора между сторонами.

  1. Исковая давность: понятие, порядок исчисления и применения. Правовые последствия истечения исковой давности

4.1. Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого было нарушено (ст. 195 ГК).

Назначение исковой давности - предоставить потерпевшему строго определенный, но вполне достаточный срок для защиты его права. По истечении исковой давности потерпевший лишается возможности принудительной (судебной) защиты своего права, но само нарушенное право сохраняется. Этим сроки исковой давности отличаются от пресекательных сроков, истечение которых влечет утрату права.

Будучи сроком принудительной защиты нарушенного права, исковая давность тесным образом связана с процессуальным понятием права на иск. Право на иск есть обеспеченная законом возможность заинтересованного лица обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком в целях защиты нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса лица. Согласно общепринятой точке зрения право на иск состоит из двух правомочий:

права на предъявление иска

права на удовлетворение иска.

Право на предъявление иска, которое именуется правом на иск в процессуальном смысле, — это право требовать от суда рассмотрения и разрешения возникшего спора в определенном процессуальном порядке. Условия и предпосылки осуществления данного права определяются гражданско-процессуальным законодательством. Право на иск в процессуальном смысле не зависит от истечения каких бы то ни было сроков.Обратиться в суд с иском можно в любое время независимо от истечения срока исковой давности (ч. 1 ст. 199 ГК).

Право на иск в материальном смысле, возможность принудительного осуществления требования истца через суд. Истечение исковой давности погашает именно эту возможность и служит основанием для отказа в иске (ч. 2 ст. 199 ГК).

Срок исковой давности следует отличать отсроков существования прав, пресекательных и претензионных сроков.

Общность заключается в том, что во всех трех случаях с истечением срока закон связывает погашение возможностей, которые заложены в субъективном праве.Различие состоит в том, чтоесли срок существования права, равно как и пресекательный срок, — это сроки существования субъективного права в ненарушенном состоянии, то давностный срок — это период, в течение которого допускается принудительное осуществление нарушенного права. Практическое значение четкого разграничения этих сроков состоит в том, что на сроки осуществления гражданских прав не распространяются правила о приостановлении, перерыве и восстановлении исковой давности(ст. 202—203 ГК), что они в отличие от исковой давности в ряде случаев могут быть изменены соглашением сторон и т.д.

Срок исковой давности и претензионный срок роднит то, что оба они связаны с нарушенным субъективным правом, начинают течь, как правило, одновременно и взаимно поглощают друг друга. Но если претензионный срок устанавливается законом для урегулирования спора непосредственно самими сторонами, то срок исковой давности ограничивает временные рамки принудительного осуществления субъективного права через суд, арбитражный или третейский суд, а также иные компетентные органы.

Правила закона, определяющие сроки исковой давности и порядок их исчисления, носят императивный характер. Стороны не могут своим соглашением изменить продолжительность срока исковой давности и порядок его исчисления (ст. 198 ГК РФ).

Общий срок исковой давности установлен в три года (п.1 ст. 196 ГК РФ), который начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п.1 ст. 200 ГК РФ). Согласно п.2 ст. 196 ГК РФ срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму". П.1.1 ст. 18 ФЗ № 35-ФЗ от 06.03.2006:«… На требование о возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта жизни или здоровью граждан,исковая давность не распространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступления».

Для отдельных требований закон может установить специальные сроки исковой давности - как сокращенные, так и более длительные по сравнению с общим сроком (п. 1 ст. 197 ГК).Примеры:п.9 ст. 32 ЖК РФ Иск о выкупе жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть предъявленв течение двух летс момента направления собственнику жилого помещения уведомления; п.1 ст. 164 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ Иски к перевозчику или буксировщику, возникшие в связи с осуществлением перевозок грузов, багажа или буксировки буксируемых объектов, могут быть предъявлены в случае полного или частичного отказа перевозчика или буксировщика удовлетворить претензию либо в случае неполучения ответа перевозчика или буксировщика на предъявленную претензию втридцатидневный срок; п.3 ст. 78 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены втечение двадцати лети пр

4.2. Применение исковой давности

Предъявление иска в суд возможно и после истечения давностного срока (п. 1 ст. 199 ГК). Суд не вправе отказать в рассмотрении такого требования. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. (ч. 2 ст. 199 ГК).

Правила о применении исковой давности породил немало проблем в доктрине и практике:

Первую группу проблем из них образуют вопросы, связанные с тем, кто может сделать заявление о применении исковой давности и какие правовые последствия подобное заявление имеет для других участвующих в деле лиц. В п. 2 ст. 199 ГК говорится о том, что такое заявление может быть сделано стороной в споре.Под «сторонами в споре» понимается участник спорного материально-правового отношения, например продавца и покупателя, собственника имущества и незаконного владельца, обладателя авторского права и нарушителя этого права и т.п.Процессуальное законодательство оперирует понятием «стороны в деле» и относит к ним истца и ответчика(ст. 33 ГПК, п. 1 ст. 34 АПК).

Проблема состоит в том, охватывается ли понятием «сторона в споре» в контексте ст. 199 ГК только ответчик либо обе стороны в деле.В связи с этим под «стороной в споре», которая может заявлять о применении исковой давности, по смыслу закона понимается лишь лицо, которому адресовано соответствующее требование. Положение осложняется тогда, когда «стороны в споре» и «стороны в деле» не совпадают друг с другом.Субъект спорного материально-правового отношения («сторона в споре») может участвовать в деле не в качестве стороны (т.е. истца или ответчика), а третьего лица. Например, при совместном причинении вреда все сопричинители несут перед потерпевшим солидарную ответственность (ст. 1080 ГК). Если потерпевший предъявит иск только к одному или к нескольким из них, остальные причинители вреда должны быть привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц.Согласноп. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее — Постановление № 15/18)в случаях, когда третье лицо на стороне ответчика, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, является участником того же спорного материально-правового отношения, которое существует между истцом и ответчиком (например, сопричинитель вреда, к которому, однако, не предъявлен иск), оно имеет право заявить о применении судом исковой давности.Такое заявление способно оказать влияние лишь на требования, которые в последующем могут быть адресованы этому третьему лицу. На самого ответчика, если он такого заявления не делает, оно не распространяется.Согласно абз.2 п. 4 Постановления № 15/18 заявление о применении исковой давности, сделанного одним из соответчиков не распространяется на других соответчиков, в том числе при солидарной обязанности (ответственности). Суд вправе отказать в удовлетворении иска при наличии заявления о пропуске срока исковой давности только от одного из соответчиков при условии, что в силу закона или договора либо исходя из характера спорного правоотношения требования истца не могут быть удовлетворены (полностью или в части) за счет других соответчиков (например, в случае предъявления иска об истребовании неделимой вещи, находящейся в совместной собственности нескольких лиц) (п.4 Постановления № 15/18).

П.6 Постановления № 15/18 предусмотрено, что заявление ненадлежащей стороны о применении срока исковой давности правового значения не имеет.(Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 N 15604/12 по делу N А41-44824/10)

2. Вторую группу проблем образуют вопросы, связанные с моментом и формой заявления об истечении исковой давности.

В п. 2 ст. 199 ГК указывается лишь на то, что подобное заявление должно быть сделано стороной до вынесения судом решения. Под судом в данном случае понимается суд, рассматривающий дело по первой инстанции.

Действующее законодательство не содержит каких-либо конкретных требований к форме заявления ответчика о применении исковой давности. По смыслу ГК РФ и с учетом требований процессуального законодательства такое заявление может быть сделано:

в письменной или устной форме;

выражено в виде специального заявления или включено в другой документ (например, в отзыв на иск);

содержать конкретную просьбу об отказе в иске по причине пропуска исковой давности или иметь простую ссылку на соответствующие нормы ГК

и т.д. (п.5 Постановления № 15/18).

Согласно п.45Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82«О некоторых вопросах применения АПК РФ»если решение арбитражного суда первой инстанции отменено арбитражным судом апелляционной инстанции в связи с нарушениями, перечисленными в части 4 статьи 270 Кодекса, ответчик при рассмотрении дела арбитражным судом апелляционной инстанции по правилам, установленным для рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, вправе заявить о пропуске истцом срока исковой давности и в том случае, когда в заседании арбитражного суда первой инстанции он такое заявление не сделал (пункт 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления(ст. 201 ГК РФ).

Согласно ст.206 ГК РФдолжник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности.

4.3. Исчисление сроков исковой давности

Согласно п.1 ст. 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Исключения: п.2 ст. 152 ГК РФСрок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один годсо дня опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации;п.3 ст. 797 ГК РФсрок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в один годс момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами;п.2 ст. 128 Воздушного кодекса РФтечение срока исковой давностиначинается на следующий день после получения грузоотправителем или грузополучателем ответа об отказе или о частичном удовлетворении претензии, в случае неполучения такого ответа - через сорок пять дней после получения претензии перевозчиком, если иное не предусмотрено договором воздушной перевозки груза или договором воздушной перевозки почты и пр.

Постановлением № 15/18 указано, что при предъявлении иска ликвидационной комиссией от имени ликвидируемого юридического лица к третьим лицам, имеющим задолженность перед организацией, в интересах которой предъявляется иск, срок исковой давности следует исчислять с того момента, когда о нарушенном праве стало известно обладателю этого права, а не ликвидационной комиссии (п. 12).При рассмотрении заявления стороны в споре о применении исковой давности в отношении требований юридического лица необходимо иметь в виду, что в силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда юридическое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. С учетом этого довод вновь назначенного (избранного) руководителя о том, что он узнал о нарушенном праве возглавляемого им юридического лица лишь со времени своего назначения (избрания), не может служить основанием для изменения начального момента течения срока исковой давности, поскольку в данном случае заявлено требование о защите прав юридического лица, а не прав руководителя как физического лица. Указанное обстоятельство не является основанием и для перерыва течения срока исковой давности(п.13 Постановления № 15/18) .

ГК РФ, иным законом может быть установлен и иной момент начала течения срока. Так, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинаетсяпо окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течьсо дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинаетсяпо окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства.

Течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляетсяотдельно по каждому просроченному платежу (п.10 Постановления № 15/18).По регрессным обязательствам течение срока начинаетсяс момента исполнения основного обязательства(п.п. 2, 3 ст. 200 ГК РФ).

4.4. Правовые последствия истечения исковой давности

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (абз. 2 п.2 ст. 199 ГК РФ).

Согласно п.1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

Согласно п. 2 ст. 207 ГК РФ в случае пропуска срока предъявления к исполнению исполнительного документа по главному требованию срок исковой давности по дополнительным требованиям считается истекшим

РФ).

  1. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. Отношения, на которые не распространяется исковая давность

5.Приостановление, перерыв и восстановление течения сроков исковой давности

5.1. Сущность приостановления течения исковой давности состоит в том, что время, в течение которого действует обстоятельство, препятствующее защите нарушенного права, не засчитывается в установленный законом срок исковой давности.

Течение срока исковой давности приостанавливается, если (п.1.ст.202 ГК РФ):

1) предъявлению иска препятствовало действие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство;

2) истец или ответчик находились в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

3) на основании закона федеральным правительством была введена отсрочка исполнения обязательств (мораторий);

4)было приостановлено действие закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение.

5) согласно п.3 ст. 202 ГК РФ, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации,посредничество, административная процедураи т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Понятием «непреодолимая сила» (или форс-мажорным обстоятельством) охватываются как стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, снежные заносы и т.п.), так и общественные явления (беспорядки, гражданские войны, забастовки и т.п.), которые нарушают нормальную работу транспорта, связи, судов и иных органов и тем самым препятствуют своевременному предъявлению иска. Чтобы то или иное событие могло квалифицироваться как непреодолимая сила, оно должно характеризоваться:

чрезвычайностью, т.е. быть необычным, выпадающим из нормального хода развития;

непредвидимым заранее явлением;

оно должно быть объективно непредотвратимым с помощью наличных при данных условиях технических и иных средств.

Оценка тех или иных событий в качестве непреодолимой силы должна опираться на конкретные жизненные обстоятельства.

Мораторий как основание приостановления исковой давности отличается от непреодолимой силы тем, что создает не фактические, а юридические препятствия для предъявления иска. В данном случае компетентный государственный орган в лице Правительства РФ отодвигает срок исполнения обязательств и тем самым «замораживает» на определенный период существующие права требования принудительного исполнения обязательства должниками. Мораторий может относиться ко всем обязательствам(общий мораторий)или распространяться лишь на отдельные их виды(частный мораторий).

Согласно п. 1 ст. 202 ГК этот перечень является исчерпывающим, однако на основании ч. 2 ст. 198 ГК другими законами могут устанавливаться иные основания приостановления исковой давности. Например, согласно ст. 412 КТМ РФ срок исковой давности по требованиям к перевозчику приостанавливается на период составления специального расчета убытков при общей аварии.

Любое из названных обстоятельств приостанавливает течение общего срока исковой давности только при условии, что оно возникло либо продолжало существовать в последние шесть месяцев давностного срока (п. 2 ст. 202 ГК).

После прекращения действия обстоятельств, приостановивших давность, ее течение продолжается на оставшийся период.

Согласно п.1 ст. 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

При оставлении судом иска без рассмотрения течение срока исковой давности, начавшееся до предъявления иска,продолжается в общем порядке, если иное не вытекает из оснований, по которым осуществление судебной защиты права прекращено.

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.(п.2 ст. 204 ГК РФ).

Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без рассмотрения послужили действия (бездействие) истца (п.3 ст. 204 ГК

5.2. Определенные действия сторон, предпринятые ими в течение давностного срока, прерывают его.

Согласно ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

(Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 N 13096/12 по делу N А40-104805/10-29-907; Определение Верховного Суда РФ от 15.04.2014 N 9-КГ13-14)

5.3. Восстановление пропущенного срока

Согласно ст. 205 ГК РФв исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2014 N С01-75/2014 по делу N А20-2842/2013)

6.Отношения, на которые не распространяется исковая давность

Исковая давность не применяется в случаях, установленных законом, а также при несовместимости исковой давности с природой соответствующего требования. Так, законом (ст.208 ГК) прямо установлены случаи, когда исковая давность не применяется:

исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.Например, при нарушении личных неимущественных прав автора (право на имя, на неприкосновенность произведения), нарушенное право подлежит защите бессрочно(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2014 N С01-348/2013 по делу N А79-2282/2013).

исковая давность не распространяется на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов (см. ст.834 ГК) (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.06.2012 по делу N А43-3244/2011; Апелляционное определение Томского областного суда от 23.04.2013 по делу N 33-735/2013)

исковая давность не применяется к требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (п.1.1 ст. 18 ФЗ - на требование о возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта жизни или здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступления). (Апелляционное определение Московского городского суда от 26.06.2014 по делу N 33-17106/2014; Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 24.07.2014 по делу N 33-2433/2014)

исковая давность не применяется к требованиям собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304). (Определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.06.2014 N 33-8029/2014)

Применение исковой давности может исключаться также иными законами:

она не распространяется на требования, вытекающие из семейных отношений, кроме случаев, когда срок для защиты установлен СК РФ (ст.9).

Согласно п.4 ст. 93.4 БК РФ исковая давность, установленная гражданским законодательством Российской Федерации, не распространяется на требования Российской Федерации, возникшие в связи с предоставлением на возвратной и (или) возмездной основе бюджетных денежных средств, в том числе бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) и иных бюджетных кредитов (ссуд), включая требования по уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных законом и (или) договором (соглашением), в том числе требования о неосновательном обогащении и возмещении убытков; в связи с предоставлением и (или) исполнением Российской Федерацией государственных гарантий Российской Федерации; по обязательствам целевого финансирования юридических лиц, условием предоставления которого являлась передача акций в собственность Российской Федерации; из договоров и иных сделок об обеспечении исполнения указанных в настоящем пункте обязательств. (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2014 N 17АП-4947/2014-АК по делу N А60-42907/2013)

Согласно ст. 58 ФЗ РФ от 21.11.1995 № 170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» на требования о возмещении убытков и вреда, причиненных радиационным воздействием жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении убытков и вреда, причиненных радиационным воздействием имуществу или окружающей среде, устанавливается в три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.(Определение Верховного суда Республики Коми от 21.06.2012 по делу N 33-2489АП/2012г.)

Согласно ст. 11 ФЗ РФ от 12. 07.1999 № 162-ФЗ «О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации» для восстанавливаемых ценных бумаг, не переведенных в целевые долговые обязательства Российской Федерации, гарантии государства по восстановлению и обеспечению сохранности их ценности, установленные Федеральным законом «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», сохраняются. На требования по восстанавливаемым ценным бумагам исковая давность не распространяется. (Постановление ЕСПЧ от 02.12.2010 "Дело "Юрий Лобанов (Yuriy Lobanov) против Российской Федерации" (жалоба N 15578/03))

Исковая давность не применяется в силу самой природы заявленных требований. Постановлением № 15/18 указывается на неприменимость исковой давности к случаям оспаривания нормативного правового акта, если иное не предусмотрено законом.

  1. Субъективное гражданское право и гражданско-правовая обязанность : понятие, содержание, соотношение

Содержание гражданских правоотношений – субъективные права и обязанности участников гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право – мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения; состоит из юридических возможностей, называемых правомочиями. Виды правомочий: правомочия требования; правомочия на собственные действия; правомочия на защиту. Основания возникновения гражданских прав: из сделок; актов госорганов и органов местного самоуправления; судебного решения; в результате приобретения имущества; в результате создания объектов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения. Необходимо знать, когда возникло право и когда оно прекратится (право собственности на имущество возникает у его приобретателя, как правило, при передаче этого имущества, но право собственности на недвижимость возникает с момента государственной регистрации соответствующей сделки).

Осуществление субъективного гражданского права – реализация управомоченным лицом возможностей, заключенных в этом праве. Оно может быть личным или через представителя.

Способы осуществления субъективных гражданских прав. Фактические – действия, не порождающие юридических последствий (например, использование собственником земельного участка для выращивания овощей); юридические – действия, порождающие юридические последствия (например, заключение сделок, в частности, принятие наследства).

Субъективные права должны осуществляться в определенных пределах: в определенных временных рамках, формах, определенными средствами защиты и по определенным правилам.

Правила осуществления субъективных гражданских прав: 1. Осуществление гражданских прав происходит путем совершения действий или воздержания от их совершения. 2. Граждане и юридические лица осуществляют свои права по своему усмотрению и в соответствии со своим интересом. 3. Отказ субъекта от принадлежащего ему права не влечет прекращение этого права, а иногда и не имеет юридической силы.

Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Субъекты гражданского права обязаны: осуществлять гражданские права в соответствии с их назначением; не нарушать прав и законных интересов других лиц; не допускать действий, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу; не допускать действий, ограничивающих или устраняющих конкуренцию; действовать разумно и добросовестно; соблюдать нормы нравственности и другие принятые в обществе нормы и т. д.

56.Гражданско-правовая обязанность: основание установления, содержание, соотношение с субъективным гражданским правом.

Предмет обязательного права - отношения, складывающиеся в процессе экономического оборота.

Обязательство представляет собой правоотношение, которое регулируется имущественными нормами права, в силу которых одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определённое действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить долги и др. - либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В обязательственном отношении участвуют две стороны - управомоченная и обязанная. Управомоченная сторона наделена правом требовать от обязанной сторон совершения определённых действий. Обязательная сторона должна совершить определённые действия в пользу управомоченной стороны. Договорные обязательства делятся на обязательства по реализации имущества; предоставлению имущества в пользование; выполнению работ и оказанию услуг; страхованию; по совместной деятельности; расчётам и кредитованию; смешенные обязательства.

Внедоговорные обязательства делятся на обязательства из односторонних сделок и охранительные обязательства.

Также обязательства делятся:

•на простые - в них присутствует только одно право и обязанность, и сложные - имеют место несколько прав и обязанностей);

•однопредметные - должник обязан передать определённый предмет, альтернативные - должник должен передать предмет по выбору из нескольких, и факультативные обязательства - должник обязан совершить определённые действия, и при невозможности совершения таких действий ему даётся возможность совершить другие действия;

•обязательства, связанные и не связанные с личностью должника или с личностью кредитора;

•главные и дополнительные обязательства.

Юридические факты, на основе которых возникают обязательства, принято называть основаниями возникновения обязательств. Самое распространённое основание возникновения обязательств - договор (купли-продажи, мены, и др.) Основанием возникновения обязательств могут служить и односторонние сделки (прощение долга, дарение и другие сделки, не противоречащие закону). Кроме договоров, обязательственные отношения могут возникнуть из актов государственных органов власти и органов власти местного самоуправления (содержание обязательства, возникающего из такого акта, определяется самим этим актом), неправомерных действий (деликтов) и возникающих на их основе деликтных обязательств, а также событий.

Основания установления:

•из сделок;

•актов госорганов и органов местного самоуправления;

•судебного решения; в результате приобретения имущества;

•в результате создания объектов интеллектуальной деятельности;

•вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения. Необходимо знать, когда возникло право и когда оно прекратится (право собственности на имущество возникает у его приобретателя, как правило, при передаче этого имущества, но право собственности на недвижимость возникает с момента государственной регистрации соответствующей сделки).

  1. Осуществление субъективного гражданского права: понятие, способы, пределы, принципы

57.Осуществление субъективного гражданского права: понятие, принципы, способы, пределы.

Всякое право имеет социальную ценность, если оно осуществимо. Осуществление субъективного гражданского прав – это реализация управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного права. Осуществляя СГП, субъект преследует определенные цели : приобретение имущества на праве собственности; занятие предпринимательской деятельностью; совершение сделок; закрепление научного приоритета; приобретение авторских прав и т.д. Таким образом, ОСГП есть процесс, в результате которого управомоченный субъект на основе имеющихся у него юридических возможностей удовлетворяет свои материальные и духовные потребности.

Взаимосвязь между ОСГП и исполнением ГО неразрывна, в большинстве ГПО исполнение ГО является средством удовлетворения интересов управомоченного лица. Формы исполнения субъективной ГО: а) пассивного типа (соблюдение запретов, путем воздержания от запрещенных действий); б) активного типа (совершение обязанным субъектом действий (добровольное или принудительное), которые составляют содержание обязанности).

Принципы:

1.Принцип законности. Субъекты должны соблюдать законодательно установленный порядок осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей и использовать при этом допускаемые способы и средства.

Законность осуществления прав и исполнения обязанностей предполагает его подчиненность правилам деловой (профессиональной) этики и нравственным принципам общества.

2.Принцип разумности и добросовестности. Данный принцип формулируется через указание на то, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права субъектами разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность субъектов предполагается (ст. 10 ГК). Без опровержения данной презумпции в установленном законом порядке нельзя требовать возложения на субъектов каких-либо неблагоприятных правовых последствий.

•возмещения убытков;

•взыскания неустойки;

•истребования имущества как недобросовестно приобретенного и т. п.

3.Принцип солидарности интересов и делового сотрудничества.

В соответствии с ним:

•во-первых, осуществление гражданских прав управомоченным субъектом не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 3 ст. 209 ГК);

•во-вторых, субъекты, осуществляя гражданские права и исполняя обязанности, должны всячески содействовать друг другу с целью достижения интересующего их результата;

•в-третьих, если в результате виновных действий обязанных лиц у управомоченных субъектов, могут возникнуть убытки, то управомоченные субъекты должны предпринимать меры, предотвращающие возможность возникновения убытков или уменьшающие их.

Наиболее ярко принцип солидарности интересов и делового сотрудничества субъектов получает выражение в так называемом институте смешанной ответственности. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника (ст. 404 ГК).

Способы осуществления субъективного гражданского права: СГП можно осуществлять любым законным способом, при этом принято различать фактическое и юридическое ОСГП. Под фактическим способом ОСГП понимается совершение управомоченным лицом действий или системы действий, не обладающих признаками сделок, или иных юридически значимых действий (использование собственного дома для проживания, автомобиля – для транспортировки собственных вещей, производственное использование ОС организацией, владеющей ими на ПХВ и т.д.). Под юридическим способом ОСГП понимаются действия или система действий, обладающие признаками сделок или иные юридически значимые действия (реализация кредитором права удержания вещи должника). Речь идет как об односторонних (принятие наследства, акцепт платежного требования, предъявление иска и т.д.), так и о двусторонних сделках (продажа имущества по ДКП, заключение авторского договора о переводе произведения и т.д.).

В силу диспозитивности ГП регулирования участники ГПО свободно ОСГП. Но данная свобода не безгранична и очерчена системой правовых принципов. Под принципами ОСГП и ИО понимаются закрепленные в нормах ГП руководящие положения, определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе осуществления ими ГП и ИО. Это следующие принципы: принцип законности (подчинение правилам деловой (профессиональной) этики и нравственным принципам общества); принцип презумпции разумности и добросовестности субъектов при осуществлении ими СГП и ИО (без опровержения данной презумпции в установленном законом порядке нельзя требовать возмещения убытков, взыскания неустойки и т.п.); принцип солидарности интересов и делового сотрудничества (ОСГП не должно нарушать прав и интересов других лиц; субъекты, ОСГП должны содействовать друг другу с целью достижения результата; в случае возможности возникновения убытков, всячески стараться предотвратить их или преуменьшить).

Пределы осуществления субъективного гражданского права – это законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав. Пределы ОСГП: а) осуществление СГП имеет временные границы, т.е. законом установлены сроки, в течении которых право может быть осуществлено или защищено; б) определяются правилами о недопустимости или допустимости тех или иных способов их осуществления (например, запрет на недобросовестную конкуренцию или установление ГЗ строго определенных форм и средств защиты); в) принципиальный запрет ОСГП исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана), а также злоупотребление правом в иных формах.

Злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащих ему прав, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему типа поведения.

  1. Представительство: понятие, основания, виды

В силу представительства одно лицо (представитель) действует от имени и в интересах другого лица (представляемого) в отношениях с третьими лицами, непосредственно создавая, изменяя или прекращая гражданские права и обязанности для представляемого (п. 1 ст. 182 ГК). Основанием деятельности представителя является его полномочие, под которым понимается право совершать сделки от имени представляемого и тем самым создавать для него правовые последствия.

Представителей следует отличать от иных посредников, действующих в интересах других лиц при совершении гражданско-правовых сделок. Согласно п. 2 ст. 182 ГК не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т.п.).

Представительство предполагает наличие двух лиц - представителя и представляемого. Представителями могут выступать все граждане и юридические лица, обладающие дееспособностью, кроме лиц, указанных в законе.

Следует отметить, что закон устанавливает случаи, когда представительство не допускается. В соответствии с п. 3 ст. 182 ГК представитель не вправе совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не вправе также совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, кроме случаев коммерческого представительства.

Виды представительства. В зависимости от того, на чем основано полномочие представителя, различают следующие виды представительства:

1)законное представительство. При законном представительстве какого-либо специального оформления полномочий не требуется. Представительство в данном случае возникает непосредственно в силу указания закона. Например, в соответствии с п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Законными представителями являются и усыновители ребенка (ст. 137 Семейного кодекса РФ), администрация воспитательных или лечебных учреждений, а также учреждений социальной защиты населения - в отношении детей, находящихся на полном государственном попечении в этих учреждениях (ст. 147 Семейного кодекса РФ), органы опеки и попечительства - в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, в период до их устройства в соответствующее учреждение (п. 2 ст. 123 Семейного кодекса).

2)представительство на основе гражданско-правового договора - договорное представительство. При договорном представительстве полномочие действовать от имени другого лица предоставляется на основании гражданско-правового договора. В частности, оно может содержаться в договоре поручения (гл. 49 ГК), агентском договоре (гл. 52 ГК). Непосредственно договором также могут оформляться полномочия коммерческого представителя (п. 3 ст. 184 ГК).

3)представительство на основе акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления или на основании судебного акта. Так, опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве (п. 1 ст. 35 ГК). При этом опекунам и попечителям не требуется каких-либо иных специальных полномочий (п. 2 ст. 31 ГК).

Представительство может осуществляться также на основании судебного акта. Например, согласно ст. 50 ГПК суд назначает адвоката в качестве представителя ответчика, место жительства которого неизвестно, при отсутствии у него представителя, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях.

4)в соответствии с п. 1 ст. 182 ГК полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (например, кассир в банке). Признак такой обстановки - фактическое нахождение человека за прилавком магазина, за кассой и т.п.

5)коммерческое представительство. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 184 ГК). Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - также и доверенности (п. 3 ст. 184 ГК). В изъятие из общих правил коммерческий представитель может одновременно представлять разные стороны в сделке с согласия этих сторон и в других случаях, установленных законом (п. 2 ст. 184 ГК). Коммерческое представительство всегда возмездно. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными правовыми актами.

Коммерческое представительство.

Коммерческое представительство – это разновидность гражданско-правового представительства со специфическими признаками ведения предпринимательской деятельности, которое возникает как вид предпринимательского партнерства.

Коммерческое представительство регулируется нормами гражданского права и согласно гл. 10, 49 ГК имеет следующие признаки:

1)основано на гражданско-правовых сделках: доверенность, договор поручения или агентирования;

2)представитель (поверенный, агент) выступает в коммерческом обороте от имени представляемого (доверителя, принципала) и за его счет;

3)сделка, совершенная представителем от имени представляемого, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого;

4)объем действий – юридические и фактические;

5)деятельность носит регулярный характер;

6)цель деятельности – получение прибыли, поэтому отношения представителя и представляемого носят возмездный характер;

7)представитель (поверенный) действует за вознаграждение;

8)представитель действует с заботливостью добросовестного предпринимателя;

9)представитель несет ответственность как предприниматель всем своим имуществом;

10)юридически осложнен порядок одностороннего расторжения договора со стороны представителя, так как представитель обязан известить доверителя не ранее чем за 30 дней и возместить убытки, причиненные односторонним расторжением договора.

59.Представительство без полномочий.

Наличие у представителя полномочий – непременное условие всякого представительства. В гражданском обороте встречаются, однако, и такие случаи, когда сделки и иные юридические действия от имени и в интересах одних лиц совершаются другими лицами, не имеющими на это необходимых полномочий. Иногда такая ситуация возникает в чистом виде, когда между участниками гражданского оборота вообще отсутствует какая-либо предварительная договоренность о представительстве. Чаще имеет место так называемое мнимое представительство, когда участники гражданского оборота полагают, что действуют в соответствии с правилами о представительстве, но в действительности представитель соответствующим полномочием не обладает.

Правовые последствия представительства без полномочий:

1)В отношении представляемого:

•если сделка в последствии одобрена представляемым, то она создает, изменяет и прекращает для него права и обязанности с момента ее совершения;

•неодобрение сделки или отсутствие одобрения в разумный срок не порождает для представляемого соответствующих прав и обязанностей.

2)В отношении неуправомоченного представителя:

•если сделка одобрена представляемым, то никаких неблагоприятных последствий для представителя нет;

•неодобрение сделки или отсутствие одобрения в разумный срок влечет наделение представителя всеми правами и обязанностями по сделке вместо представляемого при условии, что он может быть стороной в такой сделке.

3)В отношении третьего лица:

•третье лицо в любом случае связано сделкой, т.к. знало или должно было знать об отсутствии полномочий у представителя.

  1. Доверенность: понятие, содержание, виды

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК).

Таким образом, доверенность - документ, фиксирующий полномочия представителя на совершение сделки. Она адресуется третьим лицам и служит для удостоверения полномочий представителя перед ними. Иначе говоря, благодаря доверенности полномочие представителя на совершение той или иной сделки становится очевидным для соответствующего третьего лица.

По общему правилу доверенность может выдаваться только дееспособными гражданами. Доверенности от имени малолетних (статья 28) и от имени недееспособных граждан (статья 29) выдают их законные представители.

Юридические лица, обладающие

специальной правоспобностью, могут выдавать доверенности лишь для совершения сделок, не противоречащих целям их деятельности, закрепленным в законе;

общей правоспособностью, могут выдавать доверенности на совершение любых законных сделок.

Если коммерческое юридическое лицо, цели деятельности которого определены в учредительных документах, хотя по закону это и не является обязательным, выдает доверенности для совершения сделок, противоречащих таким целям, то данные сделки могут быть оспорены по правилам ст. 173 ГК.

В качестве доверителя могут выступать одно или несколько лиц одновременно. Множественность лиц, одновременно выступающих в качестве доверителей, имеет место, например, при выдаче доверенности участниками общей долевой собственности третьему лицу для совершения сделки по отчуждению всего имущества, находящегося в общей долевой собственности.

Доверенность может быть выдана на имя одного лица или нескольких лиц. Выдача доверенности — односторонняя сделка. Поэтому ее совершение не требует согласия представителя.

Но принятие доверенности или отказ от ее принятия — это право представителя.

Лицо, выдавшее доверенность, вправе в любое время ее отменить. В свою очередь представитель может отказаться в любое время от доверенности (п. 2 ст. 188 ГК).

Виды доверенности

По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется представитель, различаются три вида доверенности:

генеральные (общие) доверенности выдаются представителю для совершения разнообразных сделок в течение определенного периода времени (пример такой доверенности - доверенность, выдаваемая руководителю филиала юридического лица);

специальные доверенности выдаются на совершение ряда однородных сделок (к ним можно отнести доверенности для представительства в суде, на получение товарно-материальных ценностей и т.п.);

разовые доверенности выдаются для совершения строго определенной сделки.

Форма доверенности

Доверенность может существовать только в письменной форме. Для совершения сделок, требующих нотариальной формы, доверенность должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Сроки доверенности

Ст. 186 ГК РФ устанавливает, что если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность

Основания прекращения доверенности и правовые последствия

Ст. 188 ГК РФ устанавливает, что действие доверенности прекращается вследствие:

истечения срока доверенности;

отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;

отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;

прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;

смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая, предусмотренного статьей 188.1 Кодекса. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.

С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

{spoiler title=Статья 188.1. Безотзывная доверенность opened=0}

В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях, если такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности, представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, на то, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность).

Такая доверенность в любом случае может быть отменена

после прекращения того обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а также

в любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти.

Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности.

Правовые последствия прекращения доверенности

Правовые последствия прекращения доверенности наступают в тот момент, когда представитель узнал или должен был узнать о ее прекращении (п. 2 ст. 189 ГК РФ), т.е. до этого момента:

у представителя сохраняются все права и обязанности, обозначенные в доверенности;

все права и обязанности, возникшие в результате действий представителя, сохраняют законную силу для лица, выдавшего доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц.

  1. Защита субъективных гражданских прав: понятие и основания

Защита субъективных прав является одной из функций государства, которая предполагает деятельность по устранению препятствий, возникающих на пути его осуществления.

Защита гражданских прав обеспечивает реализацию субъективного права независимо от воли обязанного лица в установленном законом порядке, государством защищаются любые субъективные гражданские права независимо от того, предусмотрены они прямо правом или нет. По общему правилу, защита гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном порядке.

Статья 12 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) определяет, что защита гражданских прав в России осуществляется путем:

•признания права;

•восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

•признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

•признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

•самозащиты права;

•присуждения к исполнению обязанности в натуре;

•возмещения убытков;

•взыскания неустойки;

•компенсации морального вреда;

•прекращения или изменения правоотношения;

•неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

•иными способами, предусмотренными законом.

  1. Формы и порядок защиты субъективных гражданских прав

Защита прав – действия, которые предпринимаются, если какие-либо субъективные права нарушены или могут быть нарушены.

Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. Различают две основные формы защиты – юрисдикционную и неюрисдикционную.

Порядок защиты гражданских прав:

•юрисдикционный (судебный и в административном порядке),

•неюрисдикционный (самозащита).

Юрисдикционная форма защиты - деятельность уполномоченных государственных органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права которого нарушены, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам (в суд, арбитражный, третейский суд, вышестоящую инстанцию), которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного права и пресечения правонарушения. Юрисдикционная форма защиты означает возможность защиты гражданских прав в судебном или административном порядке, так называемый общий и специальный порядок защиты нарушенных прав. По общему правилу защита осуществляется в судебном порядке, т. к. данная форма наиболее соответствует принципу равенства участников гражданских правоотношений. В п.1 ст.11 ГК говориться, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленных процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Это исковой порядок защиты гражданских прав.

Неюрисдикционная форма характеризуется тем, что субъекты гражданских правоотношений самостоятельно осуществляют защиту прав без обращения к компетентным органам. Возможность защиты права без помощи и содействия юрисдикционных органов предоставляется управомоченному лицу в прямо указанных законом случаях, такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав и применении управомоченным лицом мер оперативного воздействия.

  1. Вещное право: понятие, признаки, юридическая природа, элементы и виды. Соотношение и взаимосвязь вещного права с иными подотраслями гражданского права

Понятие.

- в объективном смысле вещное право – это подотрасль гражданского права, предметом которой является вещь, существующая в форме физического тела, закрепляющая принадлежность этой вещи лицу и непосредственное господство в определенном объеме правомочий, пользующееся защитой от любых правонарушений.

- в субъективном смысле – это абсолютное субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность непосредственного господства над вещью и отстранения от нее всех лиц, защищаемое специальными гражданско-правовыми исками.

Признаки.

1. Связь субъекта права с вещью является непосредственной. Субъект напрямую воздействует на вещь (например, собственник вещи может ей пользоваться, распоряжаться).

2. Абсолютный характер защиты вещного права. Субъект вещного права может защищать свое субъективное право от любого третьего лица, которое заранее не может быть известно, от неопределенного круга лиц вообще.

3. Вещное право опосредует статику общественных отношений, поскольку оно связано с принадлежностью той или иной вещи лицу.

4. Объект вещного права – индивидуально-определенная вещь, поэтому с гибелью вещи прекращается и право на нее.

5. Содержание вещного права составляет непосредственное господство лица над вещью, а не над поведением другого обязанного лица.

Свойства.

1. Вещные права являются преимущественными, т.е. при одновременном существовании в отношении одной и той же вещи различных прав преимущественному удовлетворению подлежат вещно-правовые требования.

2. Виды и содержание вещных прав императивны, они исчерпывающим образом определяются законом, исключающим какие-либо возможности появления новых видов вещных прав либо изменения их содержания.

3. Вещному праву присуще право следования. Это означает, что переход права собственности на имущество к другому лицу является основанием для перехода других прав на это имущество.

Виды.

п. 1 ст. 216 ГК:

1. Право собственности.

2. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком

3. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

4. Сервитуты.

5. Право хозяйственного ведения имуществом.

6. Право оперативного управления имуществом.

Элементы.

1. Субъект (носитель) вещного права – им может выступать любое лицо, в соответствии с его гражданской правоспособностью. Это граждане, юридические лица, публично-правовые образования.

2. Объект вещного права – индивидуально-определенные вещи.

  1. Понятие и содержание права собственности. Бремя содержания имущества, лежащие на собственнике

Право собственности – это основное вещное право, которое позволяет собственнику владеть, пользоваться и распоряжаться вещью при недопустимости нарушения данного права со стороны других лиц.

Признаки.

1. Принадлежность – раскрывается в том, что вещь максимально полным и исключительным образом принадлежит субъекту права собственности.

Это свойство имеет объективный характер, оно очевидно для других субъектов. Все субъекты права, исходя из свойства принадлежности, должны относиться к вещи, которая имеет собственника, как к чужой. По отношению к чужой вещи они должны реализовывать отрицательную модель поведения.

2. Господство – означает, что субъект имеет желание и возможность проявлять свою власть в отношении вещи. Данное свойство проявляется наиболее ярко в таком правомочии собственника как распоряжение вещью.

Господство над вещью со стороны собственника имеет не только формальное, но и чисто правовое (идеальное) наполнение: не нужно наличие фактической телесной связи. Право собственности – это юридическое идеальное отношение между субъектом и его вещью. Собственник удерживает власть над вещью одним своим намерением и интересом к данной вещи.

3. Упругость – право собственности при определенных обстоятельствах может изменять свой объем до минимального предела (например, при обременении его правами на чужую вещь). Однако, при прекращении действия этих обременений право собственности восстанавливается в первоначальном полном объеме.

4. Самостоятельность – для своего существования право собственности не нуждается в наличии иных прав на данную вещь. Все иные вещные права для своего возникновения нуждаются в праве собственности.

Содержание

- набор правомочий собственника.

1. Право владения – возможность непосредственного обладания вещью.

2. Право пользования – извлечение полезных свойств вещи.

3. Право распоряжения – возможность решать судьбу вещи в фактическом и юридическом смыслах.

Это классическая триада правомочий собственника. Но существуют и другие правомочия (пучок прав собственности А.Оноре)

4. Право на управление

5. Право на доход

6. Право на наследование

7. Право на защиту и т.д.

Перечень правомочий собственника не может быть ограничен, т.к. собственник свободен по отношению к вещи до тех пор, пока его право не препятствует реализации права собственности других лиц.

Бремя собственности.

Бремя собственности несет сам собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. Собственник должен содержать свое имущество, в определенных случаях использовать его по назначению (например, нецелевое использование земли ведет к ее изъятию у собственника), платить за нее налоги. Собственник несет риск случайной гибели вещи.

  1. Право частной собственности: понятие, субъекты, объекты, осуществление

Ст. 9 Конституции провозглашает многообразие форм собственности: частной, государственной, муниципальной.

Ст. 35 Конституции закрепила право частной собственности на имущество.

Физические лица могут быть собственниками:

А. Движимого имущества – любые вещи, разрешенные в обороте. Вещи, ограниченные в обороте (оружие, яды) только при наличии специального права или при получении лицензии.

Б. Земельных участков:

- для индивидуального жилищного строительства

- для садоводства и ведения подсобного и дачного хозяйства

- для ведения фермерского хозяйства.

Кроме того, если гражданин приобрел в собственность здание (жилой дом, предприятие), то он приобретает в собственность и землю, на которой оно стоит.

Наличие в собственности земельного участка налагает особые обязанности на собственника:

- использовать землю по целевому назначению (в случае нецелового использования земля может быть изъята)

- повышать ее плодородие

- проводить комплекс мероприятий по охране земель

- сохранять межевые и геодезические знаки и т.д. (Земельный кодекс).

Такое особое отношение к земельным участкам связано с тем, что земля и другие природные ресурсы составляют основу жизни и деятельности народов РФ (ст. 9 Конституции).

В. Жилых помещений:

- квартира в многоквартирном доме

- коттедж

- общежитие.

Они также имеют целевое назначение – предназначены для проживания граждан. Не допускается сдача жилых помещений внаем под офисы, склады, цеха. Это связано с недостатком жилья и его социальной значимостью. В случае нецелового использования суд может принять решение о продаже жилого помещения с публичных торгов.

В советское время устанавливались ограничения частной собственности: количества и размера жилых помещений, количество автотранспортных средств, скота и т.д. В настоящее время таких ограничений не существует.

Право собственности ИП.

- они вправе иметь в собственности различные средства производства, в том числе используемые с привлечением наемных работников.

Право собственности ЮЛ.

Они являются едиными собственниками своего имущества, в том числе имущества, переданного им в качестве вкладов членов. Соответственно выделяется:

- в составе товариществ – складочный капитал.

- в составе обществ – уставной капитал.

- в составе кооперативов – паевый фонд.

  1. Право публичной собственности: понятие, субъекты, объекты, осуществление

Экономическое значение публичной собственности.

Экономическое содержание публичной собственности раскрывается через ряд принципиальных характеристик:

1. Публичная собственность служит для осуществления функции по реализации общегосударственных (общенациональных) интересов. Данная функция проявляется посредством аккумулирования и распределения той или иной части национального дохода.

2. Публичная собственность охватывает те сферы рынка, которые не интересны субъектам частной собственности:

Из-за высоких издержек, низкой прибыли, значительных рисков и т.п.

Сферы, в которых они не могут обеспечить эффективное производство товаров

Сферы, деятельность в которых сопряжена с нанесением существенных потерь и угроз для существования общества (например, производство так называемых общественных товаров, национальная оборона и т.п.).

3. Интересом публично-правового образования является публичный интерес, поэтому и управление объектами публичной собственности должно строиться с учетом реализации основополагающих социальных и экономических интересов общества и государства.

Понятие права публичной собственности.

Право публичной собственности в объективном смысле – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению публичным имуществом.

В субъективном смысле право публичной собственности – это право народа Российской Федерации и населения определенной территории, непосредственно или через уполномоченные ими органы владеть, пользоваться и распоряжаться публичным имуществом в целях удовлетворения публичных интересов.

Особенности права публичной собственности.

Действующее законодательство позволяет выделить следующие особенности права публичной собственности:

1. Для публичной собственности характерен принцип всеобщности, означающий, что в публичной собственности может быть любое имущество, в том числе изъятое из оборота и ограниченное в обороте.

2. Отдельные виды имущества могут находиться только в государственной или муниципальной собственности. В российской правовой традиции такое имущество принято называть исключительной собственностью.

3. Поскольку публично-правовые образования не могут непосредственно осуществлять права собственника, от их имени в гражданском обороте выступают особые органы и лица. Иными словами, Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования участвуют в гражданских правоотношениях посредством своих органов или специально назначаемых представителей.

4. Право публичной собственности может возникать на тех же основаниях, что и право частной собственности. Но, кроме того, Гражданским кодексом предусмотрены особые основания приобретения публичной собственности, которые не могут повлечь возникновение частной собственности:

Поступление в государственную собственность обнаруженного клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры (п. 2 ст. 233);

Поступление в муниципальную собственность бесхозяйной недвижимости, находки и безнадзорных животных (п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, п. 1 ст. 231);

Отчуждение у частного собственника вещей, изъятых из оборота или ограниченных в обороте (п. 2 ст. 238);

Изъятие недвижимости для государственных или муниципальных нужд (ст. 239);

Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240);

Реквизиция, конфискация и национализация частного имущества (ст. 242, 243, 306).

Гражданским законодательством предусмотрен также особый случай прекращения права публичной собственности, а именно приватизация, в результате которой публичная собственность превращается в частную.

5. Известная специфика имеется у публично-правовых образований как собственников имущества. Так, они практически не могут быть объявлены банкротами. Кроме того, в отличие от иных собственников они отвечают по своим обязательствам не всем своим имуществом, поскольку от взысканий освобождены закрепленное за унитарными предприятиями и учреждениями имущество и объекты исключительной собственности.

  1. Ограниченные вещные права: понятие, юридическая характеристика и классификация

Ограниченные вещные права (права на чужие вещи) – это разновидность вещных прав, которые базируются на праве собственности на вещь, существуют параллельно с ним, играют второстепенную роль в связи со своим ограниченным характером, однако при конкуренции с правом собственности в использовании полезных свойств вещи они обладают приоритетом.

Виды ограниченных вещных прав.

В ст. 216 ГК перечисляются следующие виды:

1. Сервитут.

2. Право пожизненного наследуемого владения чужим земельным участком.

3. Право постоянного (бессрочного) пользования чужим земельным участком.

4. Право хозяйственного ведения

5. Право оперативного управления.

Их можно разделить на следующие группы:

- по содержанию:

1. Права пользования чужими вещами (сервитут)

2. Права на получение известной ценности из чужой вещи (залоговое право).

3. Права на приобретение известной вещи (преимущественное право покупки вещи).

- по объекту:

1. Права по использованию чужих земельных участков (земельный сервитут, право пожизненного земельного владения чужим земельным участком, право постоянного пользования чужим земельным участком).

2. Права по использованию чужих помещений (право пользования жилым помещением членом семьи).

3. Обеспечительные права (залоговое право).

4. Право на хозяйствование имуществом собственника (право хозяйственного ведения и оперативного управления).

  1. Право хозяйственного ведения и оперативного управления: понятие и содержание. Соотношение права хозяйственного ведения и права оперативного управления

. Право хозяйственного ведения:

1. Право хозяйственного ведения предприятия возникает с момента передачи ему имущества.

2. Унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения:

- владеет имуществом

- пользуется имуществом

- распоряжается движимым имуществом. Но (!) распоряжаться недвижимым имуществом можно только с согласия собственника.

- полученные от использования имущества плоды, продукция и доходы поступают в хозяйственное ведение предприятия.

3. Собственник решает следующие вопросы:

- Создания, реорганизации и ликвидации предприятия.

- Определяет цели и виды деятельности предприятия.

- Утверждает устав.

- Формирует уставной фонд.

- Назначает на должность руководителя предприятия.

- Осуществляет контроль за сохранением принадлежащего унитарному предприятию имущества.

- Дает согласие на создание филиалов и представительств.

- Получает часть прибыли от использования имущества.

Б. Право оперативного управления:

1. Право управления предприятия или учреждения возникает с момента передачи ему имущества.

2. Казенное предприятие, которому имущество принадлежит на праве оперативного управления:

- владеет и пользуется имуществом в соответствии с целями своей деятельности и заданиями собственника.

- распоряжаться имуществом можно только с согласия собственника. Казенное предприятие может только само реализовывать производимую им продукцию.

- полученные от использования имущества плоды, продукция и доходы поступают в хозяйственное ведение предприятия.

3. Собственник решает следующие вопросы:

- Те же, что и в праве хозяйственного ведения +

- Может изъять излишнее, используемое не по назначению имущество.

- Доводит до предприятия обязательные заказы на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

- Утверждает смету доходов и расходов предприятия.

4. Учреждения также владеют имуществом на праве оперативного управления:

- частные учреждения вообще не могут распоряжаться имуществом без согласия собственника. Они вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, только если это предусмотрено в учредительных документах, при этом доходы, полученные от такой деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение частного учреждения.

- автономные и бюджетные учреждения не могут без согласия собственника распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом. Остальным имуществом они распоряжаются самостоятельно. Деятельность, приносящую доход, они вправе осуществлять только если это служит достижению целей, ради которых оно создано и закреплено в учредительных документах. Доходы от этой деятельности поступают в их самостоятельное распоряжение.

- казенные учреждения не могут распоряжаться имуществом без согласия собственника. Могут осуществлять приносящую доходы деятельность, только если это предусмотрено в учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в бюджет.

  1. Сервитут: понятие, виды

ервитут – это вещное право, разновидность права на чужую вещь, содержание которого составляет обязанность одной недвижимой вещи (служащей) служить другой недвижимой вещи (господствующей) определенно своим свойствам, которые отсутствуют у господствующей вещи, но необходимы ей для полноценного хозяйственного использования.

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседский земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередач, связи, трубопроводов и т.д.

Субъектом сервитутного права является лицо, индивид, но для существования и реализации сервитутного права личность носителя значения не имеет. Сервитутное право подразумевает наличие субординационной связи между служащей и господствующей вещами с целью компенсации недостатков последней.

Характерные черты.

1. Это вещное право, т.е. его объектом является вещь.

2. Это право на чужую вещь.

3. Субъект сервитутного права не может требовать от собственника служащей вещи выполнения в свою пользу каких-либо действий. Собственник должен терпеть все неудобства, связанные с сервитутным правом. Он терпит и не вмешивается. Однако никакие активные действия не предусматриваются. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком.

4. Сервитутное право компенсирует объективно существующие недостатки господствующей вещи. Поэтому сервитутное право по своей сути вечно. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен этим сервитутом, к другому лицу. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога.

5. Сервитут является неделимым, т.е. собственник должен предоставить возможность субъекту сервитутного права реализовывать его непрерывно.

Способы установления.

1. Соглашение между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка.

2. Судебное решение.

Прекращение сервитута

1. Ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен

2. Если земельный участок (служащий), в результате обременения сервитутом, не может использоваться в соответствии с целевым назначением.

Виды сервитутов.

- по основаниям установления:

1. Частные – на основании соглашения между конкретными сторонами.

2. Публичные – на основании закона; отсутствуют конкретные управомоченные лица. Публичные делятся на срочные и бессрочные.

- по объекту:

1. Земельные – право прохода или проезда через чужой земельный участок.

2. Водные – право на забор воды, водопой скота, лодочную переправу.

3. Лесные – но (!) Е.А.Суханов считает, что на самом деле они не отвечают признакам сервитута и их помещение в Лесном кодексе является ошибкой.

  1. Право постоянного бессрочного пользования, право пожизненного наследуемого владения: понятие, юридическая характеристика

1. Право пожизненного наследуемого владения:

- предоставляется гражданам. Распространяется на участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Это право является «пережитком» советского времени, т.к. в Земельном кодексе сказано, что сохраняются лишь право пожизненного наследуемого владения, приобретенное до введения в действие ЗК. Предоставление гражданам земли на данном праве после введения в действие ЗК не допускается.

- лицо имеет право владеть и пользоваться данным земельным участком.

- лицо может возвести на участке недвижимость и приобрести на нее право собственности.

- запрещается распоряжаться земельным участком, за исключением передачи по наследству.

2. Право постоянного (бессрочного) пользования:

- предоставляется государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти. Распространяется на участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

- лицо имеет право владеть и пользоваться данным участком.

- лицо может возвести на участке здания и сооружения, которые становятся его собственностью.

- в случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право пожизненного наследуемого владения переходит в порядке правопреемства.

В-81, 82, 83: Основания возникновения права собственности: понятие и классификация. Первоначальные и производные способы.

Основанием возникновения права собственности всегда является юридический факт. Традиционно основания делят на 2 группы:

I. Первоначальные способы – они не зависят от прав предшествующего собственника на вещь (чаще всего потому, что у вещи нет собственника).

1. Приобретение права собственности на вновь созданную вещь.

2. Приобретение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество (с момента гос.регистрации).

3. Приобретение права собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные от используемого имущества.

4. Переработка (спецификация):

- право собственности на переработанную вещь, по общему правилу, приобретает собственник материалов. Он должен возместить спецификатору стоимость переработки.

- но (!) если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, то собственность приобретает спецификатор. Он должен возместить собственнику материалов их стоимость.

5. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (лов рыбы, сбор ягод).

6. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи – вещи, которые не имеют собственника, или собственник неизвестен, или он отказался от права собственности. Сюда входят:

А. брошенные вещи – собственник отказался от права собственности на них (дереликция). Если стоимость брошенной вещи меньше 5 МРОТ, а также если это брошенный лом металлов, бракованная продукция, отходы производства, то можно сразу приобрести их в собственность. Все вещи, стоимость которых превышает 5 МРОТ, признаются бесхозяйными (о них необходимо заявить в государственный орган).

Б. потерянные вещи – нашедший обязан немедленно уведомить о находке лицо, потерявшее вещь, либо обязано заявить о находке в полицию или в орган МСУ. Если вещь является скоропортящейся или если издержки по ее хранению несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, то вещь может быть реализована, а вырученные деньги – переданы лицу, потерявшему вещь. Нашедший вещь (если он вел себя добросовестно) имеет право получить вознаграждение за находку в размере до 20 % от стоимости вещи, а также потребовать возмещения расходов, связанных с содержанием вещи. Если через 6 месяцев хозяин вещи не будет найден, то нашедший становится собственником. Если он откажется от права собственности на находку, то вещь поступит в муниципальную собственность.

Аналогично решается ситуация с безнадзорными животными.

В. клад – это ценные вещи, спрятанные и сокрытые неопределенным лицом значительное время назад, причем установить хозяина невозможно за давностью содеянного.

- по общему правилу, клад делится пополам между лицом, его обнаружившим, и собственником участка (здания), где он был обнаружен.

- но если лицо производило раскопки или поиск ценностей без согласия на это собственника земельного участка, то клад передается собственнику.

- если клад содержит вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, они подлежат передаче в государственную собственность. Лица, его нашедшие, имеют право на получение вознаграждения в размере 50 % стоимости клада.

Эти правила не применяются к лицам, в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение раскопок, поиски клада.

7. Право собственности на самовольную постройку – только если это предусмотрено законом или по решению суда.

8. Приобретательская давность:

- 5 лет на движимое имущество.

- 15 лет на недвижимое имущество.

II. Производные способы – право собственности возникает в результате того, что лицо вступило в правоотношения с предыдущим собственником.

1. По различным договорам (купли-продажи, дарения, мены).

2. Наследование по завещанию или закону.

3. Правопреемство юридического лица при реорганизации.

4. Приобретение права собственности членом жилищного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива на соответствующее помещение после внесения всей суммы паевого взноса.

  1. Основания возникновения права собственности: понятие и классификация

- ими также выступают юридические факты.

  1. По воле собственника:

отчуждение своего имущества другим лицам (продажа, дарение).

- добровольный отказ от своего права. Происходит либо путем публичного объявления об этом, либо путем совершения действий, бесспорно свидетельствующем о намерении лица (выброс вещи).

2. Гибель вещи.

3. Приватизация государственного и муниципального имущества – прекращает права публичного собственника (государства) и проводится по его собственному решению.

4. Принудительное изъятие имущества у собственника.

А. На возмездных основаниях:

-изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд.

- изъятие земельного участка ввиду его ненадлежащего использования (нецелевого использования).

- продажа с публичных торгов жилого помещения в связи с нецелевым использованием.

- отчуждение имущества, которое в силу закона не могло принадлежать данному лицу (вещи, изъятые из оборота).

- выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.

- выкуп домашних животных в случае ненадлежащего обращения с ними.

- реквизиция – проводится в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий.

- национализация.

Б. На безвозмездных основаниях:

- конфискация – применяется судом за совершенное преступление.

- обращение взыскания на имущество по обязательствам.

  1. Первоначальные способы приобретения права собственности

При первоначальных способах право собственности возникает заново, нет правопреемства с прежним собственником. Права и обременения от старого собственника к новому не переходят.

первоначальным способам приобретения права собственности относятся:

- создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права собственности.

- переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей;

- самовольная постройка;

- приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право;

- приобретение права собственности добросовестным приобретателем недвижимой вещи от ее неуправомоченного отчуждателя при отказе собственнику в удовлетворении иска о ее истребовании;

- находка, клад, безнадзорных животных

- сбор общедоступных вещей

1. изготовление (создание) новой вещи (п. 1 ст. 218 ГК). Речь идет о создании такой вещи для себя, ибо если она создается по договору для другого лица, оно и становится собственником в силу договорных условий. Важное значение при этом приобретает момент, с которого вещь можно считать созданной, т. к. он и становится правопорождающим фактом. Для движимых вещей этот момент определяется фактом окончания соответствующей деятельности, а для недвижимых – моментом государственной регистрации прав на них (ст. 219 и 131 ГК).

2. Самовольная постройка – жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. (ст. 222 ГК). По общему правилу лицо, осуществившее самовольную постройку объекта недвижимости, не приобретает право собственности на него. А этот объект не становится недвижимостью, ибо не подлежит гос. регистрации по причине допущенных при его строительстве нарушений. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим его лицом, либо за его счет. Однако, право собственности на самовольную постройку м. быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом. Но право собственности не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.

3. Переработка (ст. 220). По общему правилу право собственности на переработанную вещь приобретается собственником материалов. Однако, если стоимость переработки значительно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя. Если иное не предусмотрено договором, собственник материалов, приобретший право собственности на изготовленную из них вещь, обязан возместить стоимость переработки осуществившему ее лицу, а в случае приобретения права собственности этим лицом последнее обязано возместить собственнику материалов их стоимость. Собственник материалов, утративший их в результате недобросовестных действий лица, осуществившего переработку, вправе требовать передачи новой вещи в его собственность и возмещения причиненных ему убытков.

4. право собственности на продукцию, плоды, доходы как результаты хоз. эксплуатации имущества по общему правилу возникает у собственника имущества.

5. сбор ягод, грибов, лов рыбы или добыча др. общедоступных вещей или животных становится первоначальным способом приобретения права собственности для любого собравшего или добывшего их лица при условии, что они осуществлены в соответствии с законом, разрешением собственника или местным обычаем (ст. 221). Они не бесхозны, они обычно находятся в гос или мун собственности, запрещается сбор наркотических растений, а также занесенных в Красную книгу.

6. приобретение права собственности на бесхозяйные вещи (ст. 225). Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой не известен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую он отказался. Понятие бесхозяйных вещей является собирательным, охватывающим такие разновидности, как брошенные собственником вещи, находка, безнадзорные животные, клады.

Порядок возникновения права собственности на движимые и недвижимые бесхозяйные вещи различен. Бесхозяйные движимости становятся объектом собственности их фактических владельцев либо при наличии условий, прямо установленных законом для конкретных ситуаций (находка, клад..), либо в силу предусмотренных законом правил о приобретательной давности. Бесхозяйные недвижимости д. быть приняты на гос. учет по заявлению органа мсу, на территории которого они находятся. Если в течение года со дня постановки вещи на учет никто не заявит о своих правах на нее, орган управления муниципальным имуществом может потребовать в судебном порядке признания муниципальной собственности на такую вещь.

7. Приобретательная давность

Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.

Время течет с момента завладения такой вещью. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. Для недвижимых вещей нужно помимо срока в 15 лет, гос регистрация и судебное решение

Не может в таком порядке приобрести РФ, субъект РФ, МО.

Статья 226. Движимые вещи, от которых собственник отказался

Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок, водный объект или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность.

Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными.

Статья 227. Находка – выбыла из собственности лица помимо его воли. Случайность потери. Должно пройти 6 мес. Лицо после находки д предпринять действия по поиску собственника. Имеет право на вознаграждение(20%) и на возмещение убытков.

Статья 230. Безнадзорные животные – тоже самое, но мб возврат и по истеч 6 мес, если жестокое обращение или сохранилась привязанность. Здесь повышенная степень ответственности лица нашедшего.

Статья 233. Клад –деньги, ценные предметы, которые зарыты в землю, сокрыты иным образом, собственник их не мб установлен. В собственность лица, которое обнаружело и того, на территории зем участка или др имущества клад обнаружен. Если незаконно раскопки производились, то только лица, в чьей собственности зем. участок. Если культурные ценности – гос собственность, а те лица имеют право на вознаграждение.

  1. Производные способы приобретения права собственности

При таких способах приобретения права собственности учитывается воля прежнего собственника (отчуждателя вещи), поэтому здесь основания приобретения права собственности у одних лиц одновременно являются основаниями прекращения этого же права у других лиц. Речь обычно идет о различных договорах – купли-продажи, мены, дарения, аренды с выкупом и т. д., а также о наследовании имущества граждан или о правопреемстве в отношении имущества юридических лиц или публично-правовых образований. Каждый из этих способов специально урегулирован законом в соответствующих институтах (договорного права, наследственного права, правопреемства при реорганизации юридических лиц), выходящих за рамки права собственности.

При этом важное значение получает точное определение момента, с которого на приобретателя вещи по договору переходит право собственности. Ведь с этого же момента на него переходят и бремя собственности, и риск случайной гибели или порчи вещи. Наш закон в пункте 1 статьи 223 ГК определяет этот момент по “системе традиции”, или передачи, в соответствии с которой такое право переходит на приобретателя в момент фактической передачи ему отчуждаемой вещи. Однако этот момент определен диспозитивно - законом или договором сторон может быть установлен и иной момент (например, заключение соглашения, получение свидетельства о праве на наследство, регистрация передаточного баланса).

На имущество, правовой режим которого подлежит государственной регистрации, прежде всего на объекты недвижимости, право собственности обычно возникает в момент регистрации перехода прав, а не в момент его фактической передачи или в иной момент, определенный соглашением сторон. Не следует, однако, смешивать регистрацию (учет) имущества и регистрацию его прав на него. Например, регистрация в органах внутренних дел автомобилей или охотничьего и стрелкового оружия не является правопорождающим фактом, а право собственности на эти объекты переходит по общим правилам закона.

При производных способах имеет место правопреемство, переход всех прав и обязанностей от старого к новому. Значение деления: «Нельзя передать прав на вещь больше, чем имеешь сам»

К производным способам относится:

- приобретение права на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи;

- в порядке наследования после смерти гражданина;

- в порядке правопреемства при реорганизации юрлица.

- приватизацию, национализацию, реквезицию, выкуп недвиж имущества в связи с изъятием зем.участка., конфис

  1. Прекращение права собственности: понятие, основания и способы

Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Основания прекращения права собственности перечислены в ст. 235 ГК РФ.

Все основания прекращения права собственности могут быть разделены на происходящие по воле собственникаипомимо его воли, т.е. принудительно.

Прекращение права собственности по воле собственника происходит в случаях отчуждения права собственности другим лицам (например, по договорам), а также в случае добровольного отказа собственника от своего права (ст. 236 ГК РФ, ст. 53 ЗК РФ).

Гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

Прекращение права собственника против его воли. Право собственности на вещь прекращается также с ее гибелью или уничтожением, поскольку при этом перестает существовать сам объект права.

Принудительное изъятие у собственника недвижимого имущества производится по следующим основаниям:

1) обращение взыскания на имуществопо обязательствам (ст. 237 ГК РФ);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу на водных объектах и т.п. (ст. 238);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка(ст. 239 ГК РФ);

4) выкуп бесхозяйственно содержимыхкультурных ценностей (ст. 240 ГК РФ);

5) реквизицияв случае стихийных бедствий с выплатой стоимости (ст. 242 ГК РФ);

6) конфискацияпо решению суда в виде санкции за совершённое преступление (ст. 243 ГК РФ);

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 272, ст.282, 285, 293 ГК РФ.

Формы собственности.

Основными формами собственности являются: частная, коллективная (групповая) и общественная.

Частнаясобственность имеет место там, где средства и результаты производствапринадлежат отдельным лицам. Она порождает у этих лиц материальную заинтересованность в рациональном использовании вещественных факторов производства с целью достижения максимального экономического эффекта.

Коллективная (групповая)собственность характеризует принадлежность средств и результатов производстваотдельной группе лиц. Каждый член этой группы являетсясособственником факторов производства и производимой продукции.К групповой собственности относятсяобщинная, семейная, кооперативная, собственность трудового коллективаи др.

Общественная собственностьпредставляет собойсовместное достояние, т. е.принадлежность тех или иных объектов всему обществу. Эта форма собственности функционируетв виде государственной собственности.

На основе базовых форм собственности (частной, коллективной и общественной) возникают ее производные формы — акционерная, кооперативная, собственность трудового коллектива, совместная и др. Имущество таких предприятийобразуется на паевой (долевой) основе за счет денежных средств и иных взносов физических и юридических лиц, которые выступают как совместные собственники. Их доход зависит от размеров внесенного пая и результатов хозяйственной деятельности. Здесь соединяются личные и коллективные интересы.

  1. Общая собственность: понятие, признаки и виды

Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности

1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.

2. Имущество может находиться в общей собственности с определением доликаждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) илибез определения таких долей(совместная собственность).

3. Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.

4. Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона. Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.

5. По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц.

Общая собственность на имущество может возникнуть независимо от того, относится ли оно к неделимому имуществу, к имуществу, не подлежащему разделу в силу закона, или к делимому. Если имущество относится к такому, которое нельзя разделить, не изменив его назначения, т.е. к неделимому, либо не подлежит разделу в силу закона, то общая собственность на него возникает вследствие присущих имуществу функциональных качеств или его правового режима. Если же имущество относится к делимому, то общая собственность на него возникает лишь в случаях, предусмотренных законом или договором. Например, наследники договорились о том, что обстановка, которую они получили по наследству от родителей, хотя и не составляет гарнитура, не будет разделена, а останется в их общей собственности.

Общая долевая собственность: основания возникновения, способы прекращения. Распоряжение долей участником.

Общая долевая собственность – общая собственность, в которой определена доля каждого собственника в праве собственности.

Закон по-разному подходит к определению как оснований возникновения, так и круга участников общей долевой и общей совместной собственности. Основания возникновения общей долевой собственности исчерпывающе не определены. Она может возникнуть и в случаях, прямо предусмотренных законом, и в случаях, предусмотренныхсоглашением сторон,решением суда, а также в силу иных обстоятельств, влекущих образование общей долевой собственности. Так, общая долевая собственность на имущество в кондоминиуме возникает в силу закона, а на имущество, нажитое супругами в период брака, в силу заключенного между ними брачного договора. Общая долевая собственность может возникнуть также вследствие обстоятельств, не зависящих от воли людей. Например, лес, принадлежащий одной лесозаготовительной организации, прибило к лесу другой организации. Поскольку бревна не были снабжены особой меткой, образовалась общая долевая собственность указанных организаций на предназначенный к сплаву лес. Круг участников общей долевой собственности законом не ограничен. Они могут представлять различные формы собственности в любом их сочетании.Возможна общая долевая собственность между гражданами, гражданами и юридическими лицами, между юридическими лицами.Российской Федерацией и ее субъектами, муниципальными образованиями, гражданами и т.д. Так, при частичной выборочности наследственного имущества возможно возникновение государственной собственности, с одной стороны, и частной собственности граждан и юридических лиц - с другой. При этом закон не предписывает обязательного прекращения общей собственности субъектов, представляющих различные формы собственности, как это было раньше (ср. ст.123 ГК 1964). Напротив, общая совместная собственность может возникнуть лишь в случаях, предусмотренных законом, причем законом строго определен и круг ее участников. По ныне действующему законодательству участниками общей совместной собственности могут быть только граждане. Это супруги, если на их имущество распространяется законный режим имущества супругов (см. гл.7 раздела III Семейного кодекса); члены крестьянского (фермерского) хозяйства (п.1 ст.258 ГК); члены семьи, приватизировавшие квартиру с установлением на нее общей совместной собственности (см. ст.2 Закона о приватизации жилищного фонда). При этом во всех указанных случаях допускается переход с режима общей совместной на режим общей долевой собственности.

Право совместной собственности: понятие, субъекты, случаи. Способы осуществления правомочий собственника.

Общая совместная собственность – общая собственность, в которой доля каждого собственника не определена.

Совместная собственность может быть образована лишь в случаях, предусмотренных законом: в ГК РФ — это совместная собственность супругов и совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом допускается ее перевод на иной правовой режим.

В соответствии со ст. 253 ГК совместные собственники владеют и пользуются имуществом сообща, если иное не предусмотрено договором между ними. Распоряжение общим имуществом осуществляется по взаимному согласию всех. Сделки по распоряжению общим имуществом может совершать каждый из участников, если иное не предусмотрено договором. Согласие остальных сособственников на совершение сделки предполагается.

В случае распоряжения общим имуществом без необходимых полномочий сделка может быть признана судом недействительной по иску других сособственников, если доказано наличие у третьего лица умысла или грубой неосторожности при заключении сделки с лицом, не обладающим необходимыми полномочиями.

Согласно ст. 254 ГК основания и порядок раздела совместной собственности и выдела из нее определяются по тем же правилам, что и для долевой собственности, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений. Перед разделом обязательно предварительное определение доли каждого в праве.

Порядок обращения взыскания на долю в общем имуществе определяется ст. 255 ГК. Кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания.

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга.

В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.

Особенности режима общей собственности супругов определены в ст. 256 ГК

· в браке: совместная собственность на имущество, совместно нажитое супругами в период брака, если иной режим не установлен брачным договором, например, долевая собственность, а то и индивидуальная собственность каждого.

· до брака: индивидуальная собственность на имущество, принадлежавшее каждому супругу;

Индивидуальная собственность на имущество одного из супругов может быть отнесена к их общей совместной собственности, если его стоимость значительно увеличилась за счет личного имущества другого супруга или общего имущества супругов, если иное не предусмотрено договором.

Порядок обращения взыскания по обязательствам одного из супругов:

· взыскание обращается на индивидуальное имущество супруга:

· взыскание обращается на его долю в общей собственности супругов.

Порядок обращения взыскания по обязательствам, стороной которых являются оба супруга:

· взыскание обращается на индивидуальное имущество каждого супруга;

· взыскание обращается на их общее имущество.

Имущество, нажитое в период фактических брачных отношений без регистрации брака, подпадает под режим раздельной или долевой собственности.

Общая собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) определяется законодателем в ст. 257 ГК.

Имущество КФХ принадлежит его членам на праве совместной собственности, если иное не установлено законом или договором между ними. Члены КФХ владеют и пользуются имуществом по взаимной договоренности. Сделки по распоряжению имуществом совершаются главой КФХ или иным доверенным лицом.

Согласно ст. 258 ГК при разделе КФХ на два и более КФХ раздел имущества производится на общих основаниях. При выделе доли одного из членов КФХ земельный участок и средства производства разделу не подлежат. Вышедший имеет право на денежную компенсацию, соразмерную его доле. Порядок раздела и выплаты компенсации устанавливается по согласию всех членов КФХ, а при его отсутствии — судом. Срок для выплаты компенсации — не более 5 лет.

При прекращении деятельности КФХ происходит раздел его имущества на общих основаниях.

  1. Право общей долевой собственности: понятие, субъекты, условия возникновения и порядок осуществления

Право общей долевой собственности - это право двух и более лиц сообща по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им в определенных долях имуществом, составляющим единое целое.

Субъектами права общей долевой собственности являются как физические, так и юридические лица.

Согласно ст. 247 ГК Осуществление права общей долевой собственности происходит по взаимному согласию всех собственников. Если отсутствует согласие по вопросам владения или пользования общим имуществом, каждый участник вправе разрешить спор в суде. Если отсутствует согласие по вопросам распоряжения общим имуществом, спор не может быть урегулирован судом.

Порядок осуществления.

Сособственник имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества соразмерно своей доле, а при невозможности этого — требовать от других участников соответствующей компенсации. Право сособственника на выделенную ему во владение и пользование долю является вещным и при надлежащем оформлении пользуется защитой от посягательств собственников других долей.

Каждый из сособственников вправе самостоятельно распоряжаться лишь своей долей в праве общей собственности.

Согласно ст. 248 ГК Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Согласно ст. 249 каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.

Согласно ст. 250 ГК в целях устойчивости положения других сособственников законом установлена норма о преимущественном праве покупки отчуждаемой доли: при продаже доли постороннему лицу остальные участники имеют право выкупить ее на тех же условиях, кроме продажи с публичных торгов, в течение месяца для недвижимости и 10 дней для движимости со дня их письменного уведомления отчуждателем об условиях покупки. В случае продажи доли с нарушением этого порядка любой сособственник в течение трех месяцев вправе требовать через суд перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Прекращение права общей долевой собственности может иметь следующие разновидности:

•раздел общей собственности;

•выдел из общей собственности.

При разделе общая собственность прекращается для всех ее участников, при выделе — для того, чья доля выделяется.

Основания и способы раздела и выдела различны. Раздел и выдел могут иметь место как по взаимному согласию собственников, так и по судебному решению. Выдел доли может иметь место также и по требованию кредиторов для обращения взыскания на имущество сособственника.

Согласно ст. 252 ГК раздел и выдел происходят путем выдела доли (долей) в натуре, если это допускается законом и возможно без несоразмерного ущерба имуществу. Если выдел доли в натуре невозможен, выделяющийся сособственник получает денежную или иную компенсацию. Взаимные расчеты применяются и тогда, когда имущество не может быть выделено в натуре в точном соответствии с размером принадлежащей участнику доли.

Поскольку при распоряжении общей собственностью применяется принцип взаимного согласия всех участников, замена выдела в натуре денежной компенсацией должна происходить только с согласия собственника выделяемой доли. Но когда эта доля незначительна, ее нельзя выделить в натуре, и сособственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии его согласия обязать остальных участников выплатить ему компенсацию. С получением компенсации сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

  1. Право общей совместной собственности: понятие, субъекты, условия возникновения и порядок осуществления. Источники образования права общей совместной собственности

Право общей совместной собственности - это право нескольких лиц сообща по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое, без определения их долей в праве на него.

Субъекты.

Участниками права общей собственности могут быть любые субъекты гражданского права.

Порядок осуществления.

Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается (презюмируется) независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.

Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом. Эти правила применяются постольку, поскольку для отдельных видов совместной собственности законом не установлено иное.

Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них может быть осуществлен после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными.

Основания и порядок раздела общего имущества и выдела из него доли определяются по изложенным выше правилам раздела имущества, находящегося в долевой собственности, и выдела из него доли.

Порядок обращения взыскания на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности, такой же, как и при обращении взыскания на долю в имуществе, находящемся в долевой собственности.

Источники образования права общей совместной собственности.

Режим общей совместной собственности супругов предусмотрен ст. 256 Гражданского кодекса РФ и конкретизирован главой 7 Семейного кодекса. Ранее в Кодексе о браке и семье РСФСР нормы, регулирующие имущественный режим супругов, носили императивный характер. В настоящее время режим общей совместной собственности может быть изменен брачным договором, в котором можно предусмотреть как режим общей долевой собственности, так и раздельной собственности супругов, а также смешанный режим.

  1. Гражданско-правовая защита права собственности: понятие, виды способов

Основания.

В ст. 8 и 35 Конституции РФ закреплено, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Нормальный гражданский оборот предполагает не только признание за субъектами определенных гражданских прав, но и обеспечение их надежной правовой охраной.

Способы.

1)виндикационный иск – вещный иск, применявшийся для возвращения вещи в законное обладание собственником из чужого незаконного владения. Предъявлялся не владеющим собственником владеющему несобственнику по месту обнаружения вещи. Истец заявлял о своем праве собственности на вещь; ответчик не обязывался к обоснованию своего права, он должен был себя заявить только как фактический владелец, и вне зависимости от способа получения вещи в свое фактическое владение ответчик пользовался правовой защитой, т. е. истец не мог самовольно отобрать у него собственную вещь.

Виндикационный иск предъявлялся независимо от того, добросовестно или недобросовестно владение.

Добросовестный владелец, который приобрел вещь в добросовестном заблуждении (например, кормление забредшей во двор чужой скотины), отвечает за состояние вещи только со времени предъявления иска. Плоды от вещи, потребленные до этого момента, он не возмещает, а возвращает лишь наличные плоды. Ему возвращаются понесенные издержки и затраты на содержание вещи.

Недобросовестный владелец отвечает за гибель вещи до начала процесса даже при наличии легкой небрежности, а после начала процесса – независимо от формы вины, если не докажет, что гибель вещи произошла бы и у истца. Плоды от вещи он возмещает не только фактически полученные, но и те, которые мог бы получить собственник при проявлении надлежащей заботливости.

Виндикационный иск предполагает доказывание истцом своего права собственности. При недоказанности ответчик мог обвинить истца в намеренном бесчестии со всеми предусмотренными правом последствиями. При доказательстве права собственности на вещь она без специальных судебных распоряжений, но в порядке исполнения судебного решения переходила во владение прежнего собственника;

2)публицианов иск – исходивший из фикции, что истец стал собственником по давности, дававшей ему преимущество даже перед собственником. Доказыванию подлежало лишь добросовестное владение. Применялся для защиты бонитарной собственности. Он не мог применяться против собственника, а против владельца – лишь при наличии старшинства;

3)негаторный иск – иск, отрицающий право ответчика на незаконное посягательство на осуществление права собственника. Применялся для защиты собственником своего права использовать и распоряжаться вещью исключительно по своему усмотрению (с соблюдением законных ограничений). Мог предъявляться против любого нарушителя права. Истец обосновывал свое право собственности на вещь, отрицая права других лиц на нее, претендуя на все предоставленные правом и традицией правомочия в отношении этой вещи и отрицая аналогичные права других. Обязанность доказывания правоты своих действий лежит на ответчике. Негаторные иски предъявлялись в связи с претензиями по поводу использования чужих вещей на сервитутом праве. Ответственность заключалась в обязательстве прекратить незаконные действия, препятствующие осуществлению собственником своих прав.

Порядок.

Незаконный владелец может быть добросовестным и недобросовестным. У недобросовестного владельца, т.е. у приобретателя, который знал или должен был знать о неправомерности приобретения вещи, собственник вправе всегда истребовать свое имущество. Недобросовестным владельцем признается лицо, самовольно завладевшее чужим имуществом, похитившее или присвоившее чужую вещь.

Решая вопрос о недобросовестности или добросовестности владельца, суд учитывает все конкретные обстоятельства сделки - место, время, цену (например, глубокой ночью на вокзале гражданину предлагают купить часы в четверть цены).

По-иному решается вопрос об истребовании имущества у добросовестного незаконного владельца, т.е. у лица, которое не знало и не могло знать о том, что лицо, у которого оно приобрело имущество, не имело права его отчуждать (покупка вещей в комиссионном магазине). У добросовестного владельца собственник не всегда может истребовать свое имущество. Так, если имущество выбыло из владения собственника по его воле (например, в соответствии с договором найма, безвозмездного пользования, хранения и т.п.) и в результате незаконных действий лица, являющегося стороной, возмездно оказалось во владении добросовестного незаконного владельца, то оно не может быть возвращено собственнику и последний вправе защищать свои нарушенные интересы путем взыскания убытков с контрагента по договору.

Не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя деньги, а также ценные бумаги на предъявителя.

У добросовестного владельца собственник может истребовать имущество только в том случае, если оно выбыло из его владения помимо его воли (похищено, утеряно). Это же обстоятельство учитывается и тогда, когда вещь выбыла аналогичным образом из владения лица, которому собственник передал ее по договору.

Вторым условием, при наличии которого собственник всегда вправе истребовать имущество у незаконного добросовестного владельца, является безвозмездность приобретения. Если владелец безвозмездно приобрел вещь у лица, которое не имело права ее отчуждать, виндикационный иск подлежит удовлетворению во всех случаях.

Вопрос о доходах, которые получены или могли быть получены от находящегося в незаконном владении имущества, законодатель решает в зависимости от того, является ли незаконный владелец добросовестным или же недобросовестным. Добросовестный владелец обязан возвратить собственнику помимо вещи лишь те доходы, которые он получил или должен был получить с момента, когда узнал о незаконности своего владения. Недобросовестный же владелец возвращает все доходы, которые он получил или должен был получить за вес время незаконного владения. Если доходы или плоды невозможно возвратить в натуре, незаконный владелец возмещает собственнику их стоимость.

И добросовестный, и недобросовестный владелец имеет право требовать от собственника возмещения произведенных им затрат, необходимых для поддержания имущества в нормальном состоянии. Но если добросовестный владелец пользуется таким правом только с того момента, когда он узнал о незаконности своего владения, то недобросовестный владелец может истребовать от собственника возмещения всех затрат за время незаконного владения.

При возврате вещи может возникнуть вопрос о судьбе улучшений вещи, произведенных незаконным владельцем. Добросовестный владелец вправе требовать от собственника возмещения стоимости произведенных улучшений, если они неотделимы от вещи без ее повреждения. Недобросовестный владелец такого права лишен.

Права и интересы собственника могут быть нарушены и в тех случаях, когда имущество не выбывает из его владения, но третьи лица нарушают его права пользования или распоряжения.

В этом случае собственник защищает свое право собственности от нарушений, не связанных с лишением владения, иском, который в науке гражданского права называется негаторным. Так, если при производстве описи или наложении ареста на имущество одного из супругов в опись ошибочно включено имущество другого супруга, то последний, оставаясь владельцем такого имущества, лишен права пользоваться и распоряжаться им. Поэтому собственник в данном случае может потребовать исключения имущества из описи путем предъявления в суд негаторного иска.

Изъятие имущества у собственника допускается лишь в случаях, предусмотренных законом. Так, при обстоятельствах чрезвычайного характера: в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии в интересах общества по решению органов государственной власти у собственника может быть изъято (реквизировано) имущество с выплатой ему стоимости реквизированного имущества.

Допускается также возмездное изъятие имущества у собственника по решению суда или другого компетентного органа (должностного лица) в случаях, предусмотренных законом.

По решению (приговору) суда, арбитражного суда либо другого компетентного органа (должностного лица) имущество у собственника может быть изъято и безвозмездно (конфисковано) в виде санкции за совершение правонарушения.

  1. Виндикационный иск: понятие, основания предъявления и условия удовлетворения. Расчеты при виндикации

Виндикационный иск - это иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику о возврате имущества из чужого незаконного владения. Этот вид иска направлен на защиту права владения имуществом. В частности, согласно ст. 301 ГК собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. (Например, иск о возврате незаконно занятого нежилого помещения.)

Основания предъявления.

Для предъявления иска необходимо наличие трех оснований виндикации:

1) утрата собственником владения имуществом (вещью), под которой понимается следующее:

•похищение, утеря или иное выбытие вещи из владения собственника помимо его воли (например, вещь унесена потоком воды, ветром);

•утрата вещи титульным владельцем (то есть лицом, которому собственник передал вещь для пользования, хранения, ремонта и т. д.) помимо его воли и воли собственника;

•неправомерное отчуждение вещи титульным владельцем.

2) предметом истребования является индивидуально-определенное имущество, поскольку иск направлен на возврат собственнику той же самой вещи, которая выбыла из его владения. Вещи, определяемые по общему правилу родовыми признаками, могут быть виндицированы, если к моменту предъявления иска они индивидуализированы, обособлены от других вещей того же рода (например, мешок картофеля, вагон зерна и т. д.) Собственник может предъявить иск лишь о взыскании причиненного ему ущерба.

3) вещь находится в незаконном владении. Незаконным признается владение без юридического основания (титула).

Условия удовлетворения.

Виндикационный иск может быть удовлетворен при наличии следующих условий:

1) наличие у истца права собственности, либо иного вещного права, либо юридического титула на обладание вещью. Закон устанавливает требования, предъявляемые к основаниям возникновения права собственности (иного юридического титула) на вещь.

2) утрата собственником (титульным владельцем) фактического владения вещью.

3) возможность конкретизировать вещь при помощи индивидуально-определенных признаков из иных однородных вещей.

4) нахождение вещи в незаконном владении ответчика.

5) виндикационный иск может быть удовлетворен в зависимости от добросовестности ее приобретения ответчиком. Согласно ст. 302 ГК РФ владелец признается добросовестным, если, «приобретая вещь, он не знал и не должен был знать о том, что отчуждатель вещи не управомочен на ее отчуждение. В случае, если владелец вещи знал или должен был знать, что приобретает вещь у лица, не имевшего права на ее отчуждение, он считается недобросовестным.

Расчёты при виндикации.

Правила проведения расчетов при возврате имущества из незаконного владения:

•недобросовестный владелец вещи обязан возвратить (возместить) собственнику все полученные им за время пользования ею доходы, а добросовестный владелец вещи обязан возместить лишь те доходы, которые он получил с момента, когда узнал о неправомерности своего владения;

•незаконный владелец вещи, понесший расходы на ее улучшение, вправе требовать от собственника компенсации независимо от того, является он добросовестным или недобросовестным владельцем вещи;

•добросовестный владелец вещи, улучшивший ее, вправе оставить за собой такое улучшение, если оно может быть отделено от вещи без ее повреждения;

•за произведенное ухудшение вещи незаконный владелец, не зависимо от того, является он добросовестным или недобросовестным владельцем вещи, отвечает по правилам внедоговорного обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.

  1. Негаторный иск: понятие, основания предъявления и условия удовлетворения

Основания предъявления.

Основанием служат обстоятельства, обосновывающие право истца на пользование и распоряжение имуществом, а также подтверждающие, что поведение третьего лица создает препятствия в осуществлении этих правомочий.1

В обязанность истца не входит доказательство неправомерности действия или бездействия ответчика, которые предполагаются таковыми, если сам ответчик не докажет правомерность своего поведения.

Вместе с тем иск может бить заявлен лишь до тех пор, пока длится правонарушение или не ликвидированы его последствия. С устранением препятствий в осуществлении права собственности отпадают и основания для негаторной защиты. В этой связи негаторный иск не подлежит действию исковой давности. Иными словами, не имеет значения, когда началось нарушение права собственности; важно лишь доказать, что препятствия в его осуществлении сохраняются на момент предъявления и рассмотрения иска.

Условия удовлетворения негаторного иска.

Для предъявления негаторного иска необходимо наличие некоторых условий:

1. действия третьих лиц создают помехи для осуществления права пользования или распоряжения или того и другого одновременно

2. эти действия носят неправомерный характер.

Например, рытье траншеи перед домом создает определенные помехи, но если эти действия носит законный характер, собственник должен мириться с ними. Если же траншея оказывается не засыпанной после окончания работ, собственник может потребовать устранения нарушений права пользования домом. При этом необязательно, чтобы неправомерные действия были виновными. В соответствии со ст. 304 ГК собственник вправе требовать устранения любых нарушений права, в том числе невиновных.

3. указанные нарушения продолжают существовать на момент предъявления собственником икса. Если нарушение уже прекратилось, иск не может быть предъявлен. Собственник в этом случае может заявить иск о возмещении убытков, причиненных данным правонарушением

4. негаторный иск не может быть предъявлен, если стороны находятся в обязательственных отношениях.

Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в осуществлении права собственности, негаторный иск может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения права собственности, когда налицо угроза такого нарушения. Например, с помощью негаторного иска собственник может добиваться запрета строительства того или иного сооружения уже на стадии его проектирования, если оно будет препятствовать пользоваться имуществом.

  1. Требования о защите прав собственника от неправомерных действий публичной власти

Основания предъявления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе из судебного решения.

Согласно ч.1 ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.

Признание права как способ защиты гражданских прав прямо предусмотрено абз. 2 ст. 12 ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

Предметом исков о признании прав собственности выступает только констатация факта принадлежности права собственности или другого вещного права истцу. Выполнения определенных конкретных обязанностей от ответчика иск не предусматривает. Решение по данному иску призвано развеять сомнения в обладании правом собственности, обеспечить уверенность, необходимую истцу, в наличии у него этого права, придать взаимоотношениям сторон определенность. Решение по иску послужит основой при осуществлении конкретных правомочий в части владения, пользования, распоряжения вещью.

Основание иска – обстоятельства, которые подтверждают наличие права собственности либо других прав на вещь у истца. Правовая основа – статья 12 ГК РФ. Данная статья предусматривает защиту прав именно таким способом – признанием прав.

Условия удовлетворения.

Необходимым условием защиты права собственности путем его признания служит подтверждение истцом своих прав на имущество. Это может вытекать из представленных им правоустанавливающих документов, свидетельских показаний, а также любых иных доказательств, подтверждающих принадлежность истцу спорного имущества. Если имущество находится во владении истца, его права на имущество защищает презумпция правомерности фактического владения. Данная презумпция не отражена в самом законе, но действует как фактическая. Иными словами, суд не обязан, но может в конкретных случаях, когда нет возможности решить дело на основании собранных по делу доказательств, замкнуть цепь доказательств при помощи презумпции законности фактического владения. Поскольку данная презумпция отражает тот неоспоримый факт, что в подавляющем большинстве случаев фактический владелец имущества обладает необходимым правомочием, целесообразность ее применения в качестве фактической презумпции в судебно-арбитражной практике сомнений не вызывает .

Поскольку иски о признании права собственности, с одной стороны, не связаны с конкретными нарушениями правомочий собственника и, с другой стороны, диктуются продолжающимся незаконным поведением третьего лица, на них, как и на негаторные иски, не распространяется действие исковой давности.

Требования об исключении имущества из описи (освобождение из-под ареста).

Исключение из описи или снятие ареста представляет собой способ защиты права собственника, не являющегося должником, но имущество которого подверглось аресту. Данное право предоставлено как физическим, так и юридическим лицам, порядок их действий по исключению из описи (из-под ареста) имущества, которое им принадлежит, урегулирован законодательством.

Снятие ареста с имущества становиться возможным после подачи в суд искового заявления, в котором заявляется требование об исключении имущества из описи (то есть освобождении его из-под ареста). Подать такой иск может лицо, которое является собственником имущества, полагающее, что наложенный арест является незаконным. Такой иск также может быть предъявлен владельцем, не являющимся собственником, в том числе лицом, владеющим имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином законном основании.

Правом подачи иска об исключении имущества из-под ареста обладает согласно Постановления Пленума ВС РФ «О применении законодательства при рассмотрении судами дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)» лицо являющееся должником по исполнительному производству, на имущество которого судебным приставом-исполнителем незаконно, по его мнению, наложен арест.

  1. Требование о защите прав владельца, не являющегося собственником

ГК РФ Статья 305. Защита прав владельца, не являющегося собственником

Права, предусмотренные статьями 301 - 304 настоящего Кодекса, принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Это лицо имеет право на защиту его владения также против собственника.

Согласно ст.305 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, не являющемуся собственником, но владеющему имуществом по закону или договору, предоставляются права для защиты права собственности.

Владельцем признается лицо, в хозяйстве которого находится вещь. Под владением понимается фактическое обладание вещью, при котором возможно физическое, хозяйственное воздействие на вещь.

Владение собственника основывается на принадлежащем ему праве собственности, право владения составляет правомочие собственника. Залогодержатель является владельцем заложенного имущества в силу принадлежащего ему залогового права.

В гражданском праве различается владение законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное, владение собственника и владение лица, не являющегося собственником.

Незаконное владение - это фактическое обладание вещью, не основанное на каком-либо праве и возникшее с нарушением закона (владение краденой вещью, присвоенной находкой и т.п.). Незаконное владение не охраняется правом.

Законное владение опирается на определенное правовое основание (титул владения). Оно осуществляется собственником, а также несобственником, управомоченным владеть чужим имуществом на основе определенного правового титула (договора, закона или административного акта). К титульным владельцам на основании договора относятся: хранитель, наниматель, безвозмездный пользователь имущества и т.д.

Владение собственника, как основанное на праве собственности, является законным, но в отдельных случаях и оно может быть незаконным. Например, если собственник взял самоуправно вещь, которую он передал по договору найма, то его владение будет незаконным.

На законное и незаконное принято подразделять владение несобственника.

Законное владение - приобретенное от собственника (непосредственно или через управомоченное им лицо) с соблюдением установленных правил. Незаконное - владение, приобретенное не от собственника с нарушением установленных правил.

Незаконное владение подразделяется на добросовестное и недобросовестное (законное владение не может быть недобросовестным). Добросовестным признается владение, приобретая которое владелец не знал и не должен был знать о его неправомерности. При этом выражение «не знал и не должен был знать» означает невиновное заблуждение приобретателя. Если приобретатель знал или должен был знать о неправомерности приобретаемого владения, то оно признается недобросовестным (покупка заведомо краденой вещи или покупка дорогой вещи по низкой цене).

Содержание правомочия владения несобственника зависит от правоотношений с другими лицами, передавшими ему владение имуществом. Несобственник осуществляет свое право владения на основании права другого лица (собственника или носителя права оперативного управления) в пределах, установленных договором с собственником или иным правовым актом. Например, хранитель, экспедитор, наниматель и другие титульные владельцы осуществляют владение вверенным им имуществом, исключительно исходя из условий договора с собственником или управомоченным им лицом[16].

Право владения у собственника возникает всегда в сочетании с двумя другими правомочиями - пользования и распоряжения. Право владения у титульного владельца может сочетаться или с правом пользования (наниматель) или с правом распоряжения (комиссионер) или вообще может не сочетаться ни с одним, ни с другим, например, владение хранителя (если иное не установлено законом или договором). Но у титульного владельца никогда не может быть одновременно всех трех правомочий: владения, пользования и распоряжения. При сочетании же правомочий владения и распоряжения у титульного владельца они имеют более узкие пределы. Например, распоряжаться имуществом комиссионер может лишь в соответствии с данным ему поручением. Он вправе продать вещь, но не передать ее по договорам займа или имущественного найма или в залог и т.д. Право владения титульного владельца всегда носит срочный характер, а продолжительность владения определяется договором или иным правовым актом.

Право титульного владельца на владение, приобретенное по договору с собственником или в силу закона, выступает как производное от права собственности не только по происхождению, но и по характеру, по своему содержанию. Это значительное сходство неизбежно подсказало необходимость применения общих гражданско-правовых способов защиты владения всех законных владельцев (собственников и несобственников).

Наниматель, хранитель, залогодержатель и другие лица, получившие имущество в сферу своего хозяйствования на основании договора или закона, в случае неправомерного выбытия этого имущества из их владения вправе истребовать его из недобросовестного незаконного владения, а в определенных случаях - и из незаконного добросовестного владения. Для применения этого правила необходимо, чтобы истребуемая вещь была в наличие, иначе возникает иск о возмещении убытков.

загрузка...

На титульного владельца распространяются правила, установленные для истребования собственником имущества от добросовестного незаконного приобретателя (ст.ст.302..305 Гражданского кодекса Российской Федерации). Так, из общего правила об истребовании имущества из чужого незаконного владения закон предусматривает следующие исключения: имущество, возмездно приобретенное добросовестным приобретателем (по договору купли-продажи), подлежит истребованию при условии выбытия из владения титульного владельца помимо его желания (утеряно, похищено и т.п.); имущество, безвозмездно приобретенное добросовестным приобретателем (например, по договору дарения) от лица, которое не имело права отчуждать его, подлежит истребованию во всех случаях, независимо от способа выбытия титульного владения - по желанию или помимо желания титульного владельца. Но не подлежит истребованию имущество, приобретенное добросовестным приобретателем при продаже его в порядке, установленном для исполнения судебных решений, хотя данная норма прямо не указана в законе (но по смыслу закона она имеет место).

Титульному владельцу предоставляется право истребовать имущество от добросовестного приобретателя не только в тех случаях, когда оно выбыло из владения самого титульного владельца, но и тогда, когда имущество выбыло из владения лица, которому титульный владелец передал имущество на время, причем выбыло оно помимо желания этого лица (ч.1 ст.302 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Наравне с собственником титульному владельцу предоставлено право на иск, направленный на устранение всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. Этот способ гражданско-правовой защиты может быть использован титульным владельцем против нарушений, препятствующих осуществлению права на пользование (наниматели или хранители, залогодержатели, если пользование предусмотрено договором), или других обязанностей, возложенных на титульного владельца по договору или закону. Титульный владелец, как и собственник, вправе предъявить такой иск при условии неправомерности действий со стороны ответчика и не прекращения их к моменту предъявления иска. Так, в районных судах нередки иски собственников жилых домов об устранении всевозможных помех в пользовании строением. Например, с крыши сарая стекают дождевые воды на стены соседнего жилого дома, в помещении появляется сырость, нарушается нормальное пользование домом, собственник обращается с иском к соседу о переносе сарая. Согласно ст.ст.304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации, такой же иск вправе предъявить и арендатор дома.

  1. Обязательственное право: понятие, признаки. Отношения, регулируемые нормами обязательственного права

Обязательственное право – это подотрасль гражданского права, нормы которой непосредственно регулируют имущественный оборот (Суханов Е. А.).

Признаки обязательственного права:

Обязательственное право является подотраслью гражданского права, т.е. представляет собой сложный комплекс гражданско-правовых норм, имеет собственное деление на общую и особенную часть, а так же на институты и подинституты.

Обязательственное право регулирует непосредственно имущественный оборот, т.е. динамику гражданско-правовых отношений. Тем самым юридически оформляется процесс перехода имущественных благ от одних лиц к другим. Именно в этой сфере в наибольшей мере проявляется действие таких принципов частного права, как юридическое равенство товаровладельцев, их самостоятельность и инициатива (диспозитивность) в осуществлении принадлежащих им прав, свобода заключаемых договоров, исключение произвольного вмешательства публичной власти в частные дела.

Обязательственное право конкретно в том смысле, что устанавливает субъективные права и обязанности определенных лиц, в отличие от права вещного. Один из центральных принципов обязательственного права по этому поводу закреплен в п. 3 ст. 308 ГК: обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (т.е. для третьих лиц).

Обязательственное право сосредотачивает внимание не на вещах, а на поведении обязанных и управомоченных лиц по поводу вещей. Интересы управомоченного лица удовлетворяются всегда за счет совершения обязанным лицом определенных действий.

  1. Система обязательственного права

Обязательственное право составляет определенную систему гражданско-правовых институтов. Оно подразделяется (пандектная система):

Общая часть: понятие и виды обязательств, основания их возникновения, способы исполнения и прекращения, общие положения о договоре (его понятие и виды, порядок заключения, изменения и расторжения и т.п.).

Особенная часть обязательственного права состоит из институтов, охватывающих нормы об отдельных однотипных разновидностях (группах) обязательств. К ним относятся:

Обязательства по передаче имущества в собственность (а также соответственно в хозяйственное ведение или в оперативное управление), возникающие из договоров купли-продажи, мены, дарения и ренты;

Обязательства по передаче имущества в пользование, возникающие из договоров аренды (имущественного найма), лизинга (финансовой аренды) и ссуды (безвозмездного пользования имуществом), а также из договора найма жилых помещений;

Обязательства по производству работ, возникающие из договоров подряда и строительного подряда, а также подряда на выполнение проектных и изыскательских работ;

Обязательства по использованию исключительных прав и ноу-хау, возникающие из договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также обязательства, возникающие на основе лицензионных договоров об использовании изобретений и других объектов промышленной собственности, договоров о передаче ноу-хау, авторских договоров и договоров коммерческой концессии (франчайзинга);

Обязательства по оказанию услуг, возникающие из договоров возмездного оказания услуг, договоров перевозки и транспортной экспедиции, хранения и доверительного управления имуществом. Кроме того, из договоров по оказанию различных финансовых услуг (договоров страхования, займа и кредита, финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоров по оказанию банковских услуг по принятию вклада, открытию и ведению банковских счетов и осуществлению безналичных расчетов);

Обязательства из многосторонних сделок, возникающие на основе договоров простого товарищества (совместной деятельности) и учредительного договора о создании юридического лица;

Обязательства из односторонних действий, возникающие в результате совершения действий в чужом интересе без поручения, публичного обещания награды и публичного конкурса;

Внедоговорные (правоохранительные) обязательства, возникающие в связи с причинением вреда или с неосновательным обогащением.

  1. Понятие, признаки и классификация обязательств

Обязательство – это относительное правоотношение, в рамках которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (вытекает из п. 1 ст. 307 ГК). Действия могут заключаться в следующем: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.,

КЛ – 1:

Регулятивные. Возникают вследствие правомерных юридических действий и опосредуют удовлетворение интересов участников гражданских правоотношений в нормальных условиях гражданского оборота

Охранительные. Возникают в результате правонарушения, оспаривания или при других помехах в осуществлении права.

КЛ – 2:

Положительные. Совершение действия.

Отрицательные. Воздержание от действия.

КЛ – 3:

Простые. Существует один предмет обязательства.

Альтернативные. Существует не один, а несколько предметов, причем предоставление любого из указанных предметов является надлежащим исполнением. Право выбора предмета исполнения в альтернативном обязательстве по общему правилу предоставляется должнику. Дискуссионным является вопрос о влиянии неисправности должника на право выбора предмета исполнения. Судебная практика рассматривает подобную ситуацию как основание для "автоматического" перехода права выбора к кредитору.

Факультативные. Имеют единственный предмет исполнения, однако должник вправе заменить его другим, заранее оговоренным предметом. Право на замену предмета исполнения в факультативном обязательстве принадлежит всегда и исключительно должнику. Кредитор имеет право требования лишь в отношении основного предмета исполнения. Недействительность основного предмета факультативного обязательства влечет недействительность обязательства в целом.

КЛ – 4:

Видовые. Предмет определяется только ему присущими признаками. Видовым будет обязательство передать телевизор установленной марки и модели с определенным заводским номером.

Родовые. Предмет обязательства характеризуется признаками, свойственными целой категории действий. Обязательство передать телевизор будет родовым, если стороны согласовали лишь тип и размер диагонали экрана.

КЛ – 5:

Делимые. Предмет может быть разделен на однородные части так, чтобы каждая часть сохраняла все существенные свойства целого.

Неделимые. Предмет не допускает такого разложения на части.

  1. Основания возникновения обязательств. Принципы исполнения обязательств

В основе определения оснований – п. 2 ст. 307 ГК. Скорректировано гражданско-правовой доктриной. Основания:

Сделки:

Договоры. Договор представляет собой обычное, чаще всего встречающееся основание нормального товарообмена, а договорные обязательства - основную разновидность обязательств.

Односторонние сделки. Например, содержащийся в завещании завещательный отказ после открытия наследства порождает обязательство между наследниками и отказополучателем.

Причинение вреда (целая глава 59 ГК).

Неосновательное обогащение (целая глава 60ГК).

Иные основания:

Акты публичной власти. Например, решение компетентного органа публичной власти об изъятии у частного собственника земельного участка для государственных нужд порождает обязательство по выкупу такого участка государством или его продаже с публичных торгов, а решение о реквизиции вещи у частного собственника порождает обязательство по оплате ее стоимости.

Судебные решения. Так, решение суда об изъятии у частного собственника бесхозяйственно содержимых культурных ценностей порождает обязательство государства по их выкупу или продаже с публичных торгов.

Иные действия граждан и юридических лиц. Таковы, например, находка или обнаружение клада, порождающие обязательства соответственно по возврату найденной вещи или по передаче клада либо его части собственнику имущества, где был обнаружен клад.

События. Например, наступление стихийного бедствия или иного чрезвычайного обстоятельства, сделавшее непригодным для проживания единственное жилое помещение гражданина, порождает обязательство по предоставлению ему для временного проживания другого жилого помещения из маневренного фонда (ЖК).

Принципы исполнения обязательств.

Принцип надлежащего исполнения.

Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Принцип реального исполнения: необходимость совершения действия или воздержания от действия, которое предусматривает обязательство.

Принцип разумности и добросовестности (например, необходимость исполнить в разумный срок).

  1. Надлежащее исполнение обязательств

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК).

Исполнение надлежащим образом включает в себя:

Исполнение надлежащим лицом. По общему правилу – должником. Однако:

Исполнение может быть возложено должником на третье лицо, если это не противоречит закону и существу обязательства (например, существуют личные обязательства, которые могут быть исполнены только должником). Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. Ответственным за исполнение остается все равно должник.

Третье лицо может без согласия должника удовлетворить требования кредитора. Если оно подвергается опасности утратить свое право на имущество должника (например, право аренды) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество.

Исполнение надлежащему лицу. Должник обязан исполнить обязательство перед кредитором или управомоченным им на это лицом. Должник при исполнении вправе потребовать доказательств того, что это исполнение принимается надлежащим лицом (если иное не вытекает из соглашения или обычая делового оборота). Должник несет риск последствий не предъявления такого требования.

Исполнение в надлежащий срок:

Определен день – надо исполнить в день (например, испечь свежий торт ко дню рождения – ни днем раньше, ни днем позже).

Определен период – надо исполнить в любой момент в пределах такого периода (например, уплатить долг в течение месяца можно в любой день этого месяца).

Не определен срок – в разумный срок.

Срок исполнения определен моментом востребования кредитора (или если по предыдущему пункту обязательство не исполнено в разумный срок) – надо исполнить в течение 7 дней со дня предъявления требований.

Досрочное исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила. Есть исключения: например, заем, предоставленный под проценты, может быть возвращен досрочно лишь с согласия заимодавца.

Исполнение в надлежащем месте:

По обязательству передать недвижимое имущество - в месте нахождения имущества.

По денежному обязательству - в месте жительства кредитора (если кредитором является юридическое лицо – в месте его нахождения).

По обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору.

По другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

По всем другим обязательствам - в месте жительства должника (если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения).

Исполнение надлежащим способом. Обязательство должно быть исполнено в целом виде. Кредитор по общему правилу вправе не принимать исполнение обязательство по частям.

Исполнение в надлежащей валюте. В денежных обязательствах исполнение допускается только в рублях, причем наличные деньги (рубли) объявлены законным платежным средством, обязательным к приему всеми кредиторами. Исполнение денежных обязательств в иностранной валюте на российской территории допустимо лишь в случаях, в порядке и на условиях, определенных специальным законодательством (например, при расчете с иностранными контрагентами).

  1. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц

В каждом обязательстве участвуют должник и кредитор. Однако следует учитывать:

Количество кредиторов и должников в конкретном обязательстве не ограничивается, что ведет к появлению обязательств с множественностью лиц (должников – пассивная множественность; кредиторов – активная множественность; и тех и других – смешанная множественность).

В некоторых обязательствах помимо должника и кредитора участвуют иные субъекты - третьи лица.

В большинстве случаев имеется возможность замены должников и кредиторов другими субъектами, т.е. перемены лиц в обязательствах.

Обязательства с множественностью лиц.

(Раскрываю примерами)

Долевые. Одновременное реализуется и исполнение и перераспределение между лицами одной стороны.

Активные. Должник один. Сумма долга 1000. 3 кредитора. Каждый кредитор может требовать исполнения от должника только в рамках своей доли (например: 1 – 500, 2 – 300, 3 – 200).

Пассивные. 3 должника. Сумма долга 1000. Один кредитор. Каждый должник обязан вернуть кредитору лишь определенную часть общего долга (500+300+200).

Солидарные. Сначала реализуется исполнение, затем перераспределение между лицами одной стороны.

Активные. Должник один. Сумма долга 1000. 3 кредитора. Каждый из кредиторов может истребовать с должника всю сумму (обязательство будет исполнено соответственно, когда будет уплачена 1000 тому кредитору, кто первый истребовал; или должник сам до предъявления требования исполнил обязательство в полном объеме перед любым кредитором на свой выбор). Солидарный кредитор, получивший исполнение, обязан возместить другим кредиторам причитающееся им (например, одному отдаст 200, а другому 300 – зависит от правоотношений между самими кредиторами).

Пассивные. 3 должника. Сумма долга 1000. Один кредитор. Кредитор вправе истребовать с любого должника всю сумму (или с нескольких по частям по своему усмотрению). Не получив полного удовлетворения от одного – требует остаток долга от другого. После исполнения должники в порядке регресса разбираются между собой (например, если один уплатил всю 1000, он вправе предъявить другим требования на 300 и 200).

Субсидиарные (дополнительные). [На сколько мне известно, они не делятся на пассивные и активные, т.к. встречаются только на стороне должника]. Есть кредитор, основной должник и лицо, несущее субсидиарную ответственность (типа «запасной должник»). Кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если от него не получено удовлетворение или не получен ответ в разумный срок. То это требование можно предъявить к лицу, несущему субсидиарную ответственность. Пример субсидиарного обязательства – обязательство полных товарищей платить по долгам своего товарищества.

  1. Понятие и способы перемены лиц в обязательствах. Отношения, при которых не допускается перемена лиц в обязательствах

еремена лиц в обязательстве – это переход прав и обязанностей (полностью или частично) от одного лица к другому при сохранении самого обязательства. Перемена лиц в обязательстве:

Переход права требования (смена кредитора). По общему правилу осуществляется независимо от согласия должника (если не установлено иного). Например, ГК установлено, что согласие должника на цессию необходимо получить в случае, если личность кредитора имеет для него существенное значение.

Цессия – передача права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящую к замене кредитора в обязательстве (например, уступка прав по ордерной ценной бумаге, например по переводному векселю, оформляется специальной передаточной надписью – индоссаментом). При уступке прав первоначальный кредитор отвечает перед новым лишь за действительность уступленного им требования, но не отвечает за его исполнимость. При уступке прав по ценным бумагам, оформленной индоссаментом, надписатель (индоссант) обычно отвечает как за действительность, так и за исполнимость передаваемого по ценной бумаге имущественного права.

Суброгация – переход права требования к новому кредитору в размере реально произведенного им прежнему кредитору исполнения. Пример. Третье лицо может без согласия должника удовлетворить требования кредитора, если оно подвергается опасности утратить свое право на имущество должника (например, право аренды) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество. Тогда третье лицо станет кредитором.

Перевод долга (смена должника). Обязательно согласие кредитора.

В силу сделки.

В силу иного юридического факта (например, при сингулярном правопреемстве).

Не допускается перемена лиц.

В обязательствах строго личного характера. В частности, прямо запрещена уступка права требования возмещения вреда, вызванного повреждением здоровья или смертью гражданина.

В обязательствах, где прямо запрещена законом. По ГК запрещается передача арендатором имущества по договору проката своих прав и обязанностей другому лицу

В обязательствах, где запрещена (или не разрешена) договором. В договорах финансирования под уступку денежного требования дальнейшая передача уступленного права допускается, если она прямо предусмотрена договором и только в пользу других финансовых агентов (факторов)

  1. Отдельные способы перемены лиц в обязательствах

  1. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды. Понятие и признаки акцессорного обязательства

Способы обеспечения исполнения обязательств – это правовые меры, гарантирующие кредитору получение удовлетворения по обязательству и играющие стимулирующую роль в процессе подготовки должника к исполнению обязательств.

Виды способов:

Неустойка.

Залог.

Удержание имущества должника.

Поручительство.

Банковская гарантия.

Иные (специальные способы, реализуются через соглашения, например, разнообразные конструкции предварительного договора).

Акцессорное обязательство - это обязательство, являющееся дополнительным по отношению к основному, что проявляется в следующих признаках:

Акцессорное обязательство возникает по поводу основного и без него лишено смысла.

Недействительность акцессорного обязательства не влечет недействительность основного.

Недействительность основного обязательства влечет недействительность акцессорного.

Пример. Есть обязательство уплатить долг – оно основное. Есть обязательство уплатить неустойку в случае просрочки уплаты этого долга со стороны должника – оно акцессорное. Если обязательство уплатить неустойку окажется недействительным, обязательство уплатить долг останется. Если окажется недействительным обязательство уплатить долг – само собой, ни о какой неустойке речи уже не идет.

  1. Неустойка. Соотношение неустойки с убытками

Неустойка – это определенная законом (можно требовать независимо от содержания соглашения) или договором (соглашение о неустойке заключается всегда в письменной форме) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения (независимо от наличия убытков).

Ситуация: должник не исполнил обязательство, исполнение которого было обеспечено неустойкой, чем причинил кредитору убытки. Кредитор имеет право на взыскание неустойки и возмещение убытков одновременно? Согласно ст. 394 ГК в зависимости от предписаний закона или договора возможны следующие варианты:

Взыскивается только неустойка. (Исключительная).

Взыскивается или неустойка или убытки. (Альтернативная).

Взыскивается неустойка, если это не покрыло убытков – дополнительно требование о возмещении непокрытой части убытков, но не более того. (Штрафная).

Возмещаются убытки в части, не покрываемой неустойкой (?). (Зачетная).

Тем самым закон охраняет должника от чрезмерно обременительного взыскания. Кроме того, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

  1. Залог: понятие, основания установления и виды

Залог – это способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя).

Основания установления залога.

Имеется договор о залоге.

Наступают обстоятельства, предусмотренные нормой закона в качестве основания возникновения залога.

Виды залога.

КЛ – 1 – в зависимости от оснований – смотреть выше.

КЛ – 2 – в зависимости от предмета залога:

Вещи (за исключением изъятых из оборота):

Движимые.

Недвижимые (ипотека).

Имущественные права (за исключением прав требования, неразрывно связанных с личностью – требования об алиментах, возмещение причинения вреда жизни и здоровью)

КЛ – 3 – в зависимости от права залогодателя на закладываемую вещь:

С правом собственности.

С правом хозяйственного ведения (нужно согласие собственника, если иное не предусмотрено законом).

КЛ – 4 – в зависимости от нахождения заложенного имущества:

Залог без передачи имущества залогодержателю (по умолчанию).

Залог с передачей заложенного имущества залогодержателю (по соглашению).

  1. Договор о залоге: понятие, стороны, содержание, форма. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество

Понятие: двухстороннее соглашение, в силу которого кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя).

Стороны: залогодатель (должник по основному обязательству) и залогодержатель (кредитор по основному обязательству).

Содержание:

Предмет залога.

Его оценка.

Существо обязательства (основного).

Размер исполнения обязательства (основного).

Срок исполнения обязательства (основного).

Форма. Только письменная. Договор об ипотеке, кроме того, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом.

Основания обращения взыскания на заложенное имущество: неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства, обеспеченного залогом. Обращение взыскания не допускается, если допущенное должником нарушение крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Крайне незначительно: сумма неисполненного обязательства менее 5% от размера оценки предмета залога + период просрочки менее 3 месяцев. Крайнюю незначительность можно доказать и при иных обстоятельствах.

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.

Возникновение основания.

Принятие решения. Без обращения в суд допускается, если предусмотрено соглашением. Необходимо решение суда в случаях:

При ипотеке;

Если для заключения договора о залоге имущества физического лица требовалось согласие или разрешение другого лица либо органа;

Если предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;

Если залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно;

Если предметом залога являются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности физическим лицам;

Если договором о залоге или иным соглашением залогодателя с залогодержателем не установлен порядок обращения взыскания на заложенное движимое имущество, либо в установленном сторонами порядке обращение взыскания невозможно;

Если законом установлены иные случаи.

Реализация заложенного имущества:

Если вырученная сумма меньше долга – кредитор имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества должника (но уже без преимущества).

Если вырученная сумма больше долга – кредитор должен вернуть излишки должнику.

Если торги объявлены несостоявшимися – по соглашению с должником, кредитор вправе приобрести заложенное имущество и зачесть в счет покупной цены свои требования.

  1. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств

Поручительство.

Поручительство – это способ обеспечения исполнения обязательств, устанавливается договором (только в письменной форме), в силу которого поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Должник и его поручитель отвечают перед кредитором солидарно (по общему правилу) или субсидиарно (по соглашению или закону). Если поручителей несколько, они отвечают солидарно все вместе с должником или солидарно между собой, но субсидиарно по отношению к должнику.

Исполнение возможно по следующим схемам:

Исполнил сам должник – все обязательства прекращаются.

Исполнил поручитель – к нему переходят права кредитора, т.е. имеет право требовать от должника столько, сколько только что уплатил сам (прежний кредитор обязан ему вручить документы, удостоверяющие требование к должнику).

Исполнил должник, не уведомил при этом поручителя (хотя обязан по закону), поручитель, не зная, тоже исполнил. Поручитель может взыскать с кредитора сумму по неосновательному обогащению или (шикарно!) предъявить регрессное требование к должнику, который обязан будет уплатить сумму (на этот раз своему поручителю), после чего должник получит право взыскать неосновательно полученное с бывшего кредитора.

Банковская гарантия.

Банковская гарантия – это способ обеспечения исполнения обязательств, смысл которого заключается в том, что банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Особенности банковской гарантии:

Обязательство по банковской гарантии не является акцессорным (!).Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.

За выдачу гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.

Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если это не было предусмотрено в ней.

Право требования бенефициара к гаранту не может быть передано другому лицу, если это не было предусмотрено в гарантии.

Вступает в силу со дня выдачи.

Ограничена сроком. Истечение срока – невозможность требовать сумму.

Порядок требований.

Поступление требований от бенефициара к гаранту на основе неисполнения (ненадлежащего исполнения) принципалом обязательств.

Гарант немедленно уведомляет принципала о поступлении требования.

Гарант рассматривает требование и, если они соответствуют условиям гарантии, выплачивает оговоренную сумму. Нет – не выплачивает ничего.

Гарант предъявляет регрессные требования к принципалу в соответствии с соглашением, которое они заключили между собой, и во исполнение которого была выдана гарантия.

  1. Удержание имущества должника, задаток и иные способы обеспечения исполнения обязательств

держание имущества должника.

Если у кредитора находится вещь, подлежащая передачи должнику, он (кредитор) может удерживать вещь до тех пор, пока должник не исполнит обязательство, обеспечиваемое удержанием.

При наступлении срока исполнения обязательственного права требования, исполнение которого обеспечивалось удержанием, кредитор вправе обратить взыскание на удерживаемую вещь по правилам о залоге и удовлетворить свои требования за счет ее стоимости.

Предметом права удержания может быть только вещь, которая является законной собственностью должника или принадлежит ему на ином титуле, т.е. чужая для кредитора вещь. Если удерживаемая вещь относится к числу ограниченных в обороте, ретентор этой вещи должен иметь законные полномочия на владение ею (например, надлежаще оформленное разрешение на использование и хранение взрывчатых материалов). Предметом права удержания могут служить как индивидуально-определенные вещи, так и вещи, обладающие родовыми признаками, как движимые, так и недвижимые.

Задаток.

Задаток – это денежная сумма (!), выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Она вносится той стороной, на которой лежит обязанность осуществить денежные платежи за предоставление, осуществляемое контрагентом по договору.

Необходимо заключить соглашение в письменной форме (независимо от величины задатка). Сторонами соглашения могут выступать как граждане, так и юридические лица (в советское время – только граждане).

Если сумма была уплачена стороной, а письменная форма не была соблюдена или по иным причинам нет ясности в вопросе, чем является уплаченная сумма, она считается уплаченной в качестве аванса (ст. 380 ГК).

Функции задатка (+соотношение с авансом):

Доказательственная. Задаток выдается в подтверждение заключения договора. Если между сторонами имеет место спор о том, был или не был заключен договор, то при наличии доказанного в надлежащем порядке факта выдачи и, соответственно, получения задатка можно говорить о заключении договора, обеспеченного задатком. Аванс также выполняет доказательственную функцию, но факт выдачи аванса не является безусловным доказательством факта заключения договора.

Обеспечительная. Выдача и получение задатка побуждают стороны к исполнению договорного обязательства:

Если не исполнила сторона, выдавшая задаток – он остается у другой стороны.

Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток – обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Обеспечительная функция задатка не распространяется на случаи ненадлежащего исполнения договорного обязательства, только на неисполнение (!). В отличие от задатка аванс не выполняет обеспечительной функции. Поэтому сторона, выдавшая аванс, вправе требовать его возвращения в случае прекращения обязательства по соглашению сторон до начала его исполнения, а также и в случаях неисполнения договора.

Платежная. Задаток автоматически засчитывается при исполнении обязательства. В этом плане он идентичен авансу.

  1. Понятие и основания прекращения обязательств

Понятие прекращения обязательства

Прекращение обязательства есть отпадение правовой связанности его субъектов, утрачивающих вследствие этого субъективные права и обязанности, составляющие содержание обязательства.

Особенности:

Обязательство может быть прекращено как полностью, так и в части (оставшаяся часть обязательственного правоотношения сохраняет силу; возможно только в отношении делимых обязательств - уменьшение их предмета).

Прекращение основного обязательства по общему правилу влечет прекращение и связанных с ним дополнительных (акцессорных) обязательств.

Прекращение дополнительного обязательства не влияет на судьбу основного.

Притязания на уплату неустойки (процентов, убытков) возникают в силу самостоятельного основания (неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства), являются содержанием особого охранительного правоотношения, обладают самостоятельной имущественной ценностью и не выступают в качестве составной части основного обязательства. Как следствие, прекращение последнего само по себе не затрагивает указанных притязаний и не лишает кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента прекращения основного обязательства суммы имущественных санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Основания прекращения обязательства

Обязательства прекращаются по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами, иными нормативными актами или договором (п. 1 ст. 407).

Основание прекращения обязательств образуют правопрекращающие юридические факты:

1) возникающие по воле участников (сделки):

надлежащее исполнение;

отступное;

зачет;

новация;

прощение долга.

2) независящие от воли сторон:

совпадение должника и кредитора в одном лице;

невозможность исполнения:

наступление отменительного условия (п. 2 ст. 157 ГК) или срока (например, истечение срока действия договора - п. 3 ст. 425 ГК).

принятие специального акта государственного органа (юридическая невозможность исполнения);

смерть гражданина (должника или кредитора), участвовавшего в обя­зательстве личного характера (физическая невозможность исполнения);

ликвидация юридического лица.

В случаях, предусмотренных законом или договором, прекращение обязательства допускается по требованию одной из сторон (п. 2 ст. 407 ГК).

Надлежащее исполнение

Зачет (компенсация)

Отступное

Новаци

Прощение долга

Совпадение кредитора и должника в одном лице

Невозможность исполнения

  1. Основные способы прекращения обязательств

Прекращение обязательств сделкой.

Надлежащее исполнение (смотреть вопрос №98). В одностороннем порядке.

Отступное. По соглашению сторон. Должник предоставляет кредитору взамен исполнения по обязательству иное исполнение (!) - отступное. Как правило, это уплата денег или передача иного имущества.

Зачет встречного требования. Осуществляется в одностороннем порядке. Необходимо, чтобы требования были однородными. Например, один гражданин дал другому взаймы некоторую денежную сумму, а затем купил у него же определенную вещь. В этом случае он может зачесть в счет покупной цены сумму займа, однако при условии, что срок возврата займа наступил. Не допускается, однако, зачет требований:

О возмещении вреда жизни или здоровью.

О взыскании алиментов.

О пожизненном содержании.

Если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек.

В иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Новация, т.е. соглашение сторон о замене первоначального обязательства (!), существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим другой предмет или способ исполнения. Новация недопустима по обязательствам:

О возмещении вреда жизни или здоровью.

О взыскании алиментов.

Прощение долга, т.е. безвозмездное освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. К прощению долга применимы правила о договоре дарения (в т.ч. необходимость согласия одаряемого, некоторые запреты и ограничения)

  1. Понятие, значение, содержание и функции договора

мущественный (гражданско-правовой) оборот как юридическое вы­ражение товарно-денежных, рыночных экономических связей склады­вается из многочисленных конкретных актов отчуждения и присвоения имущества (товара), совершаемых собственниками или иными законны­ми владельцами. В подавляющем большинстве случаев эти акты выража­ют согласованную волю товаровладельцев, оформленную и закреплен­ную в виде договоров.

Значение договора:

Гражданско-правовой договор дает своим участникам возможность свободно согласовать свои интересы и цели и определить необходимые действия по их достижению. Следова­тельно, договор становится эффективным способом организации взаи­моотношений его сторон, учитывающим их обоюдные интересы.

Вместе с тем он придает результатам такого согласования общеобя­зательную для сторон юридическую силу, при необходимости обеспечи­вающую его принудительную реализацию. С этой точки зрения договор предстает как экономико-правовая категория, в которой экономическое содержание (акт товарообмена) получает объективно необходимое ему юридическое (гражданско-правовое) оформление и закрепление.

Понятие договора:

Договор - как совпадающее воле­изъявление (соглашение) его участников (сторон), направленное на установление либо изменение или прекращение определенных прав и обязанностей. С этой точки зрения он является сделкой — юридиче­ским фактом, главным основанием возникновения обязательственных правоотношений (п. 2 ст. 307 ГК). Исходя из этого всякая двух- или многосторонняя сделка считается договором (п. 1 ст. 154 ГК), а к са­мим договорам применяются соответствующие правила о сделках, в том числе об их форме (п. 2 ст. 420 ГК).

Понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и реализуются субъективные права и обя­занности сторон договора. Когда, например, речь идет о договорных связях, об исполнении договора, ответственности за его неисполне­ние и т.п., имеются в виду договорные обязательства. На данные пра­воотношения распространяются поэтому общие положения об обяза­тельствах (п. 3 ст. 420 ГК).

Договор часто рассматривается и как форма со­глашения (сделки) — документ, фиксирующий права и обязанности сто­рон. Такое понимание договора является достаточно условным, ибо со­глашение сторон может быть оформлено отнюдь не только как единый документ, подписанный всеми его участниками (ср. ст. 158 и 434 ГК). Но в случае наличия такого документа он всегда именуется договором (а во внешнеэкономическом обороте — контрактом).

Договор - соглашение двух или несколь­ких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).

В данном смысле договор представляет собой разновидность сдел­ки и характеризуется двумя основными чертами:

наличием согласованных действий участников, выра­жающих их взаимное волеизъявление (особенность договора);

направленностью данных действий (волеизъявления) на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон (что характерно для сделок).

Основной юридический (гражданско-правовой) эффект договора заключается в появлении связанности его контрагентов соответствующим обязательственным правоотношением. Вместе с тем необходи­мо различать договор как сделку и как возникшее в результате его за­ключения договорное обязательство. Права и обязанности контраген­тов по договору - их права и обязанности как сторон обязательства и составляют содержание последнего, тогда как сделка лишь опреде­ляет (называет) их и делает юридически действительными.

При этом условия договора определяют не только конечный ре­зультат (цель) и содержание согласованных действий сторон по его ис­полнению, но во многих случаях, особенно в сфере предприниматель­ской деятельности, также и порядок их совершения. Здесь наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция договора как сделки, определяющей характер и содержание возникшего на ее основе обя­зательства, и как обязательства, определяющего конкретные действия сторон по его исполнению. При таком подходе договор как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников предстает в виде согласованной сторонами и ставшей для них юридически обя­зательной программы их совместных действий по достижению опре­деленного экономического (имущественного) результата.

Заключение договора и формирование его условий по общему правилу должны носить доб­ровольный характер, базирующийся исключительно на соглашении сторон и определяемый их частными интересами. На этой основе фор­мируется одно из основополагающих начал частноправового регули­рования — принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК).

Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах:

это свобода в заключении договора и отсутствие прину­ждения к вступлению в договорные отношения (п. 1 ст. 421 ГК) (принудительное заключение дого­вора допускается лишь как исключение, прямо предусмотренное либо законом, например, для публичных договоров в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК, либо добровольно принятым на себя обязательством, например, по предварительному договору в соответствии со ст. 429 ГК);

свобода договора состоит в свободе определения харак­тера заключаемого договора (субъекты имущественного (гражданского) оборота сами решают, какой именно договор им заклю­чить), более того, стороны свободны в заключении смешанных договоров, одновременно содержащих элементы различных известных разновид­ностей договора (п. 3 ст. 421 ГК);

свобода договора проявляется в свободе опре­деления его условий (содержания) (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК). Сторо­ны договора по своей воле определяют его содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо усло­вия императивно не определено законом или иными правовыми ак­тами. Так, условие о цене приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишь в отдельных случаях определяется по установ­ленным государством тарифам, ставкам и т.п. (например, когда дело касается продукции «естественных монополий»).

Императивные правила закона, принятого после заключения до­говора, не должны распространяться на условия ранее заключенных договоров, если только сам этот закон прямо не придаст им обратную силу (п. 2 ст. 422 ГК): ведь при их заключении стороны не могли пред­видеть будущие изменения закона. Подзаконными же актами, вклю­чая президентские указы, во всяком случае нельзя предписывать из­менения условий заключенных договоров.

В тщательной защите нуждаются граждане-потребители, выступающие в качестве заведомо более слабой стороны в их взаимоотношениях с про­фессиональными предпринимателями. Так, в договорах, где кредитором является гражданин как потребитель товаров, работ или услуг, стороны лишены права своим соглашением ограничивать установленный зако­ном размер ответственности должника-услугодателя (п. 2 ст. 400 ГК).

Виды договоров в гражданском праве (классификация договоров)

Общая классификация гражданско-правовых договоров выделяет:

1) соглашения (сделки):

возмездные и безвозмездные;

ре­альные и консенсуальные;

каузальные и абстрактные;

фидуци­арных и иные договоры (сделки).

2) договорные обязательства, направленные:

на передачу имущества (в собственность либо в пользование);

на производство работ;

на оказание услуг.

Следует иметь в виду, что в гражданском праве закреплена презумпция возмездности гражданско-правового договора (п. 3 ст. 423 ГК), в силу которой его безвозмезд­ный характер должен прямо вытекать из закона, иного правового акта, содержания до­говора или его существа.

По направленности на определенный результат традиционно выделяют­ся такие типы договорных обязательств, как направленные на передачу имущества в собственность либо в пользование, на производство работ или на оказание услуг, которые затем подразделяются на отдельные виды и подвиды. Данное деление договоров как обязательств составляет их ос­новную, «базовую» классификацию, отраженную в законе. Так, во второй части ГК РФ четко просматривается традиционная четырехчленная типи­зация договорных обязательств на договоры:

по отчуждению имущества (гл. 30-33);

по передаче его в пользование (гл. 34-36);

по производству работ (гл. 37, 38);

по оказанию услуг (гл. 39-53);

(договоры о распо­ряжении (отчуждении или использовании) результатами интеллектуаль­ной деятельности или средствами индивидуализации).

На этой основе затем выделены 26 отдельных видов договоров, шесть из которых (например, договор купли-продажи) в свою очередь разделены на подвиды (общее число которых достигает 30). В части четвертой ГК закреплен еще один тип гражданско-правовых договорных обязательств — договоры о распо­ряжении (отчуждении или использовании) результатами интеллектуаль­ной деятельности или средствами индивидуализации (ст. 1233 ГК).

Указанное деление договорных обязательств дополняется их клас­сификацией по иным основаниям. С этой точки зрения прежде все­го выделяются следующие виды договоров:

Односторонние и двусторонние (синаллагматические). В одностороннем догово­ре у одной из сторон имеются только права, тогда как у другой — ис­ключительно обязанности, например, дого­вор займа, в котором у заимодавца есть только право, а у заемщика — только обязанность (п. 1 ст. 807 ГК). В двустороннем договоре у каждой из сторон есть и права, и обязанности (например, у продавца и покупателя в договоре купли-продажи). Односторон­ний договор порождает простое (одностороннее) обязательство, уча­стник которого является либо кредитором, либо должником, тогда как в сложном двустороннем обязательстве каждый из участников одно­временно выступает в роли и кредитора, и должника.

Договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), которым противопоставляются все остальные договоры как «договоры в пользу контрагента» (кредитора).

Дополнительные (ак­цессорные) договоры, обеспечивающие исполнение «основных» дого­воров (например, договор о залоге или о поручительстве).

Имуществен­ные и организационные.

Публичные и присоединения.

Форма договора

Форма договора может быть как письменной, так и устной.

Содержание договора

Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокуп­ность согласованных его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющие содержание дого­ворного обязательства. В письменных договорах условия излагаются в виде отдельных пунктов.

К основному тексту письменного договора могут, кроме того, до­бавляться различные согласованные сторонами приложения и допол­нения, также входящие в его содержание в качестве составных частей договора. Наличие приложений, конкретизирующих содержание дого­вора, должно оговариваться в его основном тексте. Такие приложения становятся необходимыми частями, например, для большинства договоров поставки, строительного подряда, на выполнение научно-исс­ледовательских и опытно-конструкторских работ, банковского кре­дита и др. Дополнения обычно в том или ином отношении меняют со­держание отдельных условий договора.

  1. Принцип свободы договора и пределы его реализации

Принцип свободы договора – основополагающий принцип гражданского права. Его содержание базируется на нормах Конституции РФ, закрепляющих свободу предпринимательской деятельности, свободу перемещения товаров, работ и услуг на территории Российской Федерации.

При всём значении свободы договоров, как наиболее древних правовых конструкций, реализация принципа на практике проявляется в различных формах общения между людьми, в предоставлении им возможности по согласованной сторонами воле использовать предложенные законодателем или самим создать правовые модели (контракты), которые имеют свои пределы в процессе реализации.

Законодатель предусмотрел способы ограничения свободы договоров, закрепив их в самой общей форме в нормах договорного права (ст.421, 426, 428 ГК РФ).

Свобода заключения договора в строго определённых законом пределах допускает понуждение к заключению договора, когда обязанность заключить договор предусмотрена непосредственно ГК, законом или добровольно принятым обязательством (заключение предварительного договора, публичное обещание награды или публичный конкурс).

Правила толкования договора содержатся в ст. 431 ГК и они сводятся к следующему.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

  1. Договор и закон

.Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

2.Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

  1. Оформление договора

  2. Классификация условий договора

  3. Классификация договоров

  4. Заключение договора: понятие, способы, стадии, момент заключения

  5. Публичный договор и договор присоединения

  6. Изменение и расторжение договора

  7. Понятие, признаки и функции гражданско-правовой ответственности

  8. Виды гражданско-правовой ответственности

  9. Основания и условия гражданско-правовой ответственности

  10. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности

  11. Вред как основание гражданско-правовой ответственности и вина как условие наступления гражданско-правовой ответственности. Ответственность без вины

  12. Убытки: понятие, виды, основания предъявления требования о возмещении убытков

  13. Требование о компенсации морального вреда: основания предъявления, размер, условия удовлетворения

Соседние файлы в предмете Гражданское право