Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vopr_gp.docx
Скачиваний:
48
Добавлен:
17.06.2016
Размер:
518.7 Кб
Скачать

Вопросы для подготовки к зачету и экзамену по общей части гражданского права

  1. Гражданское право как отрасль частного права, его специфика

Гражданское право рассматривается как одна из важнейших отраслей в системе права. Гражданские отношения охватывают всех членов общества, граждан, юридических лиц, государство.

Гражданское право регулирует нормально существующие правоотношения, права и обязанности, которые должны возникнуть между участниками.

В предмет гражданского права включают две группы отношений: имущественные и личные неимущественные.

Имущественные отношения понимаются как:

1) волевые отношения, связанные с различными формами использования собственности;

2) отношения по поводу владения, пользования и распоряжения, а также иные, связанные с передачей благ;

3) имущественные отношения приравниваются к производственным.

В теории гражданского права имущественными правоотношениями принято считать отношения, возникающие по поводу благ.

Вместе с тем не все имущественные отношения регулируются гражданским правом, а только те, которые опираются на равенство участников. Равенство участников при этом понимается так: юридически, имущественно участники независимы, воля одного участника не подавляет волю другого (автономия воли).

Предмет гражданского права можно подразделить на группы:

1. Имущественных отношений:

- товарные отношения;

- собственно имущественные отношения;

2. личные неимущественные отношения:

- связанные с имущественными;

- не связанные с имущественными.

Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, всегда регулируются гражданским правом (например, интеллектуальная собственность). Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, тесно привязаны к личности, неотчуждаемы и, как правило не передаваемые по наследству. Они включаются в предмет правового регулирования только в случаях, прямо предусмотренных законом (защиты чести, достоинства и деловой репутации).

Метод гражданского права – совокупность способов, используемых для воздействия на поведение людей, вступающих в гражданские правоотношения.

Основа метода – юридическое равенство сторон. Это не означает равенства имущественного, социального положения как фактических, так и юридических лиц. Это означает их равенство как субъектов права, равенство их правового статуса. Они независимы и не подчинены друг другу.

На эту основу накладываются другие способы.

Диспозитиность как категория, характеризующая метод гражданского права означает:

1.свободное распоряжение предоставленными лицу правами;

2.что участники могут приобретать права и обязанности по своей воле;

3.что участникам предоставляется в ряде случаев выбрать по своему усмотрению варианты поведения.

В предмет гражданского права включаются основанные на равенстве участников общественные отношения, определяющие правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, договорные и иные обязательственные отношения, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения.

Семейные, трудовые, земельные отношения, отношения по использованию других природных ресурсов и охране окружающей среды, отвечающие признакам имущественных отношений, регулируются гражданским правом, если иное не предусмотрено отраслевым законодательством.

К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, гражданское право не применяется, если иное не предусмотрено специальным законодательством.

Гражданское право как отрасль права представляет собой систему правовых норм, регулирующих на основе юридического равенства участников имущественные отношения, личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, а в случаях, предусмотренных законом, и личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.

  1. Место гражданского права в системе отраслей российского права, их взаимодействие и соотношение

1. ГП и семейное право.

Обе отрасли входят в систему частного права, их объединяют такие признаки, как юридическое равенство сторон, автономия воли, диспозитивность.

Ст. 4 СК указывает, что «к названным имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированных семейным законодательством, применяется гражданское право постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений». На основании этой статьи некоторые ученые-цивилисты (Чеговадзе) считают, что нужно включить семейное право в состав ГП.

Разграничить отрасли можно по следующим критериям:

А. По субъектному составу: ГП - физические лица, юридические лица, публично-правовые образования; СП - только граждане.

Б. ГП регулирует прежде всего имущественные отношения, СП – личные неимущественные отношения.

В. Отношения, регулируемые СП носят лично-доверительный характер.

Г. Главным юридическим фактом ГП выступает сделка, СП – юридический состав (брак, семья).

Д. ГП входит в состав исключительного ведения РФ, СП – в состав совместного ведения РФ и субъектов РФ.

2. ГП и административное право.

Когда административные отношения имеют имущественное содержание, они четко отличаются от гражданско-правовых. Для них характерно наличие у одной из сторон властных полномочий, отсутствие диспозитивности в управлении, а также специфические меры ответственности. К этим отношениям гражданское законодательство не применяется (п.3 ст. 2 ГК).

3. ГП и природоохранительное право (земельное, лесное, водное право).

В этой области также возникают имущественные отношения гражданско-правового характера.

Согласно ст. 3 Земельного кодекса «имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными ФЗ». Неоднократно делаются ссылки на применение норм ГП к сделкам по аренде земельных участков, проведению торгов, прекращению сервитутов, возмещению убытков. В свою очередь в ГК есть гл. 17 «Право собственности и другие вещные права на землю».

4. ГП и трудовое право.

В Основах гражданского законодательства 1991 г. содержалось указание на субсидиарное (дополнительное) применение норм ГП к трудовым отношениям. В настоящем ГК такого положения нет. Это обусловлено значительными особенностями, которые присущи имущественным отношениям в ТП и методами их регулирования.

Однако в ТП также достаточно велики частноправовые начала. В Генеральном Соглашении на 2011-2013 гг. предусмотрено расширение частноправового и договорного регулирования трудовых отношений. Таким образом, отрасли будут сближаться. Об этом свидетельствует, например, проекты, регулирующие заемный труд (предполагается внесение главы, посвященной заемному труду в ТК и нового договора

  1. Предмет гражданского права

Предмет ГП – это общественные отношения, которые регулируются ГП. К ним относятся 2 группы отношений:

1. Имущественные отношения – возникают по поводу материальных благ, имеющих экономическую форму товара. Они делятся на:

А. Отношения, связанные с принадлежностью имущества определенным лицам.

Б. Отношения, связанные с управлением имуществом (вещные права).

В. Отношения, связанные с переходом имущества от одних лиц к другим (обязательственные права).

2. Личные неимущественные отношения – их объединяет нематериальная природа. Они делятся на:

А. Отношения, связанные с имущественными (авторское право).

Б. Отношения, не связанные с имущественными (жизнь, здоровье, достоинство личности). Такие отношения не могут стать предметом товарообмена.

Обе группы объединяет то, что они основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Н.Д.Егоров указывает в качестве признака, объединяющего имущественные и неимущественные отношения, которые входят в предмет ГП их «взаимооценочный характер».

Имущественные и неимущественные отношения, не отвечающие указанным признакам, не относятся к предмету ГП и не могут регулироваться его нормами.

  1. Метод гражданского права

Метод ГП – это комплекс правовых средств и способов воздействия соответствующей отрасли права на общественные отношения, составляющие ее предмет.

Содержание метода правового регулирования в существенной мере предопределяется характером регулируемых отношений (предметом правового регулирования). А значит, что в сфере частного права подлежат использованию способы, принципиально отличные от применяемых в сфере публичного права. Основной метод – диспозитивный.

Характеристика метода ГП.

1. Характер правового положения участников регулируемых отношений. В ГП экономическая независимость и самостоятельность участников закрепляется путем признания их юридического равенства. Речь идет о юридическом, а не об экономическом (фактическом) равенстве. Юридическое равенство означает лишь отсутствие принудительной власти одного участника частноправовых отношений над другим.

2. Особенности возникновения правовых связей между участниками отношений. В основе возникновения правовых связей в ГП лежит согласованная, общая воля участников. Поэтому наиболее часто встречающимся основанием возникновения гражданских прав и обязанностей является договор.

3. Специфика разрешения конфликтов. В ГП участникам предоставляется возможность самостоятельно избрать наиболее целесообразный для них вариант поведения. Они вольны по своему усмотрению использовать или не использовать предоставляемые им гражданским законодательством средства защиты. Споры между участниками могут разрешать лишь независимые от них органы (суды общей юрисдикции, арбитражные или третейские суды).

  1. Система гражданского права

сторически сложились 2 варианта построения системы ГП:

1. Институционная система (Институции Гая, Институции Юстиниана) – включает в себя 3 раздела: лица (субъекты ГП), вещи (объекты ГП), обязательства. По этой системе построен ГК Франции 1804 г. (Кодекс Наполеона).

2. Пандектная система – выделяется Общая и Особенная части. По этой системе было построено ГГУ 1896 г.

Российская система ГП построена как пандектная система и включает в себя общую и особенную части.

1. Общая часть (ст. 1 – 454 ГК). Она включает в себя:

- основные начала гражданского законодательства

- гражданские права и обязанности

- субъекты ГП (физические и юридические лица, публично-правовые образования)

- объекты ГП

- основные положения о сделках

- вещное право – оно оформляет принадлежность вещей (имущества) участникам имущественных отношений

- общая часть обязательственного права – регламентирует понятие и основания возникновения обязательства, исполнение обязательства, способы обеспечения исполнения обязательств, прекращение обязательства, а также общие положения о договоре.

2. Особенная часть (ст. 454 – 1551 ГК). Она описывает отдельные виды обязательств.

Е.А.Суханов считает, что в российском ГП можно выделить 5 подотраслей:

1. Вещное право

2. Обязательственное право

3. Исключительные права интеллектуальной собственности

4. Наследственное право

5. Защита нематериальных (личных неимущественных) благ.

Данные подотрасли делятся на институты. Например, в вещном праве можно выделить институт права собственности, институт других вещных прав, институт права хозяйственного ведения и права оперативного управления, институт защиты права собственности и других вещных прав. В свою очередь, институты делятся на субинституты.

Несмотря на все дробное деление, ГП сохраняет единство и однородность своего предмета.

  1. Принципы гражданского права

- это основные начала, руководящие положения права.

1. Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Этот принцип характеризует ГП как частную отрасль права. Он относится:

- к государству, которое вступает в гражданские правоотношения на общих основаниях с другими участниками. За незаконное вмешательство в ГП-отношения органы публичной власти несут имущественную ответственность.

- к другим лицам.

В сфере личных неимущественных отношений данный принцип конкретизируется в положениях о неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны граждан (ст.23, 24 К.).

2. Равенство участников гражданско-правовых отношений. Этот принцип означает, что участники ГП-отношений не имеют никакой принудительной власти по отношению друг к другу.

3. Неприкосновенность собственности. Этот принцип означает, что собственник может свободно использовать свое имущество. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения (ст. 35 К.).

4. Свобода договора. Этот принцип означает, что лица свободны в заключении договора (т.е. в выборе контрагента), в выборе вида договора, в определении условий договора.

5. Беспрепятственное осуществление гражданских прав. Этот принцип предполагает устранение всяких необоснованных помех в развитии гражданского оборота. Он конкретизируется в многообразии форм собственности, многообразии форм хозяйственной деятельности, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств в РФ.

6. Запрет злоупотребления правом. Этот принцип означает, что не существует абсолютной свободы человека в использовании прав. Например, собственник свободен по отношению к своей вещи до тех пор, пока реализация его прав не ущемляет права и интересы других лиц.

7. Охрана гражданских прав, обеспечение их восстановления и судебной защиты.

  1. Функции гражданского права

- это основные направления воздействия ГП на общественные отношения.

1. Регулятивная функция. Она заключается в регулировании нормальных экономических отношений в обществе. Поэтому ГП содержит минимальное количество запретов и максимальное количество дозволений. Участникам ГП-отношений предоставляются широкие возможности их самоорганизации и саморегулирования.

Регулятивная функция является основной функцией ГП, что связано с частным характером отношений, входящих в его предмет.

2. Охранительная функция. Она направлена на защиту интересов участников ГП-отношений. По общему правилу, она реализуется путем восстановления нарушенных прав либо компенсации причиненных убытков. Способы защиты гражданских прав – ст. 12 ГК.

Другим аспектом охранительной функции является ее превентивный характер, т.е. она направлена на предупреждение правонарушений, на стимулирование правомерного поведения участников ГП-отношений.

  1. Гражданское право как наука и учебная дисциплина

I. Гражданское право как наука (цивилистика) – это совокупность знаний о гражданско-правовых явлениях.

В предмет цивилистики входят:

1. ГП как отрасль

2. Предмет отрасли ГП

3. Сама наука ГП.

Задачи науки ГП.

1. Изучение действующего ГП-законодательства, его анализ, выявление пробелов и юридических коллизий, разработка проектов НПА.

2. Изучение практики применения ГП-законодательства.

3. Изучение истории развития ГП.

4. Изучение зарубежного опыта, проведение сравнительно-правового анализа (компаративистика).

5. Создание курса ГП как учебной дисциплины для подготовки специалистов в области ГП.

6. Создание научной теории ГП

- создание идеальной модели ГП

- выявление того, какие общественные отношения должны быть урегулированы нормами ГП.

- определение того, какими методами лучше урегулировать эти общественные отношения.

В рамках цивилистики разрабатываются принципы ГП, дефиниции, ГП-категории, ГП-конструкции.

Цивилистика имеет многовековую историю. Можно отметить:

- огромное влияние учения римских юристов.

- высокий уровень отечественной дореволюционной цивилистики (Г.Ф.Шершеневич).

- кризис цивилистики в советский период.

Методы науки ГП.

1. Всеобщие:

- метафизика

- диалектика

- синергетика.

2. Общенаучные:

- математический

- статистический

- социологический

- исторический

- системный

- сравнительно-правовой (компаративистика)

3. Специальные.

Наука ГП тесно взаимодействует с другими науками, преимущественно гуманитарными. Она опирается на выводы философии, истории, политологии, социологии, экономики.

II. Гражданское право как учебная дисциплина.

В предмет ГП как учебной дисциплины входят:

1. Отрасль ГП

2. Наука ГП.

Но учебная дисциплина включает в себя лишь наиболее важные положения науки и отрасли, ее предмет урезан.

Система учебной дисциплины не совпадает с системой отрасли ГП, поскольку ее задачей является удобная и наиболее целесообразное с точки зрения преподавания расположение материала. Курс ГП как учебной дисциплины делится на общую и особенную части.

  1. Понятие источников гражданского права, система источников гражданского права

Источник права – это форма выражения норм права, имеющая общеобязательный характер.

Система источников.

1. Гражданское законодательство.

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.

3. Обычаи делового оборота, обыкновения и заведенный порядок.

4. Судебная практика – не признается официальным источником

5. Цивилистическая доктрина – не признается официальным источником.

  1. Понятие и состав гражданского законодательства

Гражданское законодательство – это совокупность нормативных актов разной юридической силы, регулирующих общественные отношения, составляющие предмет гражданского права.

Охватываемые ГЗ нормативные акты во многих случаях имеют межотраслевую природу, поскольку зачастую содержат не только нормы ГП, но и нормы других отраслей права.

В ГЗ входят:

А. диспозитивные нормы – их большинство.

Б. императивные нормы – их меньше. Например, нормы, которые определяют состав ГЗ, устанавливают сроки исковой давности, определяют статус субъектов.

Входящие в состав ГЗ нормативно-правовые акты составляют весьма значительный по объему законодательный массив. Это связано с широтой предмета ГП и обилием входящих в него общественных отношений.

ГЗ представляет собой не простую совокупность НПА, но определенную систему, построенную по иерархическому принципу. В состав этой системы входят лишь федеральные акты (!), поскольку ст. 71 Конституции РФ относит гражданское законодательство к числу предметов исключительного ведения РФ. Акты, содержащие нормы ГП не вправе принимать ни органы субъектов РФ, ни органы местного самоуправления.

По своей юридической силе гражданско-правовые акты делятся на 3 группы:

1. Федеральные законы – для ГП это акты высшей юридической силы. Но (!) в ст. 3 ГК сказано, что ГЗ состоит из настоящего кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Поэтому ФЗ делим на:

А. Гражданский кодекс – это центральный акт ГЗ России. Это связано с тем, что в нем содержатся правила общего характера и с тем, что нормы ГП, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК.

Б. Иные ФЗ. О.Н.Садиков считает, что ФЗ, дополняющие ГК, можно разбить на несколько групп:

- в области корпоративного права (Об АО, Об ООО, О банкротстве).

- в области права собственнности (О приватизации государственного и муниципального имущества).

- в области обязательственного прав (О рынке ценных бумаг, о закупках, о лизинге).

2. Указы Президента и Постановления Правительства. Они не должны противоречить ГК и иным ФЗ.

3. Нормативные акты министерств, ведомств, служб. Они не должны противоречить ГК, иным ФЗ, указам Президента и Постановлениям Правительства.

  1. Обычаи как источник гражданского законодательства, его понятие, признаки. Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота

Правовой обычай - это санкционированное государством правило поведения, которое сложилось в результате длительного повторения определённых действий, в результате чего закрепилось как устойчивая норма. Санкционируя обычай, государство устанавливает юридическую санкцию (меру государственного воздействия) за его несоблюдение. Делается это в тех случаях, когда обычай не противоречит интересам и воли государства, отвечает интересам общества на определённом этапе его развития. Санкция государства даётся либо путём отсылки на обычай в нормативно-правовом акте, либо фактическим государственным признанием в судебных решениях, иных актах государственных органов. Если рассматривать источники права в историческом аспекте то первым источником предшествующим всем остальным, в том числе и закону, был именно правовой обычай. Наиболее часто правовые обычаи использовались в древности и в средние века, образуя «обычное право».

В условиях родового строя правовой обычай был основной формой регулирования поведения. Соблюдение обычая обеспечивалось мерами общественного воздействия на нарушителя, либо одобрением мер, применявшихся к обидчику обиженным, его родными или членами рода (кровная месть).

По мере распада родовой и соседской общин и образования государства обычай - «мировой порядок» постепенно превращается в норму должного поведения, что предполагает возможность выбора должного доведения. Постепенно содержащиеся в обычаях запреты и разрешения уступают место нормам, определяющим субъективные права и обязанности человека. Но в период образования государства и становления права оставалось ещё доклассовое восприятие обычая, и поэтому они были обязательны не столько в силу принуждения государства, сколько потому, что члены данной общности признают их таковыми. Законы в тот период были производными от обычая или равными с ним по силе.

На известном этапе развития, обычаи (точнее определённая их часть) приобретает писаную форму, что зачастую являлось следствием систематизации обычаев и далеко не всегда предполагало государственную санкцию. Но постепенно обычай стал санкционироваться государством и его соблюдение обеспечиваться мерами государственного принуждения. Таким образом, обычай становиться правовым в отличие от неправового (традиции, нравы).

Обычаем делового оборота (ст.5 и ст.309 ГК РФ) признаётся сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются.

В гражданском праве наряду с термином "обычай делового оборота" могут использоваться также "обыкновения", "заведённый порядок", "обычно предъявляемые требования", однако действующий ГК РФ не признаёт их источником гражданского права.

Деловые обыкновения, т. е. установившиеся в гражданском обороте правила поведения, на которые могут ссылаться нормы

права («...в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями...») при отсутствии соответствующих правил в правовой норме. В основе обыкновений также могут лежать общепризнанные обычаи

Заведенный порядок - практика взаимоотношений, установившаяся между сторонами договора, но не нашедшая в нем прямого отражения. Заведенный порядок применяется, если контракт позволяет предположить намерение сторон им руководствоваться (Зыкин И.С).

3.1. Согласно п.1 ст. 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

П. 4 ПостановленияПленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 6/8 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривает, что обычай (делового оборота) может быть применен независимо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе (опубликован в печати, изложен во вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства и т.п.).

Для определения обычая необходимо наличие названных в ст.5 ГК РФ и п. 4 указанного Постановления признаков правила поведения:

сложившееся, т.е. устойчивое и достаточно определенное в своем содержании;

широко применяемое;

не предусмотренное ни законодательством, ни договором;

существует в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности.

При наличии одновременно всех этих признаков такие правила поведения становятся источниками гражданского права и применяются судами при разрешении споров, вытекающих из предпринимательской или иной деятельности.

! Самостоятельно ознакомьтесь с п.7 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах».

В Гражданском кодексе РФ правила об обычаях содержатся в ст. 5, 6, 309, 311, 312, 314, 316, 406, 427, 431, 438, 451, 452, 474, 478, 508, 516, 513, 848, 862, 863, 867, 874, 891, 985, 992, 998. Но поскольку обычай признается ст.5 ГК РФ источником права, его применение следует считать возможным ипри отсутствии в соответствующих правовых нормах прямой отсылки к обычаю, если налицо пробел в законодательстве и в условиях заключенного сторонами договора.

Обычаи должны приниматься во внимание также при толковании условий договора (ст.431 ГК).

Особенностью данного источника права является его ненормативный характер: обычаи не принимаются государственными органами в установленном порядке, а складываются стихийно, в силу частого применения.

Особенно велико их значение в областях международной торговли, международного торгового мореплавания и международных денежных расчетов.

! Самостоятельно ознакомьтесь со ст. 15, ст. 130 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30.04. 1999 (КТМ).

Примерами публикации обычаев могут служить опубликованные Торгово-промышленной палатой торговые и портовые обычаи.

В сфере международной торговли используются формулировки Инкотермс, если стороны договорились об этом.Инкотермс–это правила толкования торговых обычаев, которые издаются Международной торговой палатой(в настоящее время действует редакция «Инкотермс 2010»)

В п.4 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ №6/8 в качестве примера обычая названы «традиции исполнения тех или иных обязательств».

По мнению О.Н. Садикова: «Сами по себе традиции исполнения — еще не обычай; они становятся обычаем только при наличии всех названных в ст. 5 признаков обычая»

3.2. Обыкновение

Обычаи отличаются от обыкновений. Обыкновение -такое сложившееся правило, которым согласились руководствоваться стороны конкретного договора, и только потому оно приобрело для них юридическое значение.

Оно представляет собой подразумеваемое условие договора (соглашение партнеров). Если такого условия в договоре нет (или намерение сторон руководствоваться им не доказано), обыкновение не учитывается как обязательное правило и при отсутствии специальных указаний законодательства или договора. В качестве примераделового обыкновения может послужить ситуация, когда стороны при заключении договора поставки предусмотрели в качестве его условия один или несколько пунктов утративших силу в связи с введением в действие части 2 ГК РФ Положения о поставках продукции производственно-технического назначения или Положения о поставках товаров народного потребления (утверждены Постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888), которые не противоречат императивным нормам действующего ГК РФ (см. п.4 Постановления Пленума Вас РФ от 22.10. 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки»).

3.3. Заведенный порядок

От обычая и обыкновений отличается заведенный порядок.Он представляет собой практику взаимоотношений сторон конкретного договора, сложившуюся между ними в предшествующих взаимосвязях, и хотя прямо и не закрепленную где-либо, но подразумеваемую в силу отсутствия каких-либо возражений по этому поводу. Заведенный порядок взаимоотношений сторон учитывается судом при толковании условий договора (ст. 431 ГК РФ).

Заведенный порядок и обыкновение имеют юридическую силу условий конкретного договора. В этом качестве они имеют безусловное преимущество в применении перед диспозитивными нормами закона (действующими лишь в случаях отсутствия иных указаний в договоре), следовательно, и перед обычаем.

Однако, ни обыкновения, ни заведенный порядок, как и другие условия конкретных договоров, не являются источниками права, т.е. формой выражения общеобязательных правовых норм в отличие от обычаев.

  1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации как источники гражданского права

оссийская Федерация является частью мирового сообщества, поэтому гражданское законодательство Российской Федерации не может не считаться с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами, в которых участвует Российская Федерация. В силу этого п. 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.

При этом указанным актам Конституцией РФ придана более высокая юридическая сила, чем нормативным актам российского гражданского законодательства. Согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК РФ если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством РФ, применяются правила международного договора.

В доктрине существует несколько позиций относительно определения места общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ в системе источников гражданского права РФ:

4.1.1 Одни правоведы(С.С. Алексеев и др.) полагают, что п.2 ст.3 ГК РФ подлежитрасширительномутолкованию и включают Конституцию РФ в состав гражданского законодательства и считают, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры РФ, таким образом, имеют приоритет над национальным гражданским законодательством. Согласно ч.2 ст.15 Конституции РФзаконы и иные нормативные акты на территории РФ должны соответствовать Конституции РФ, а ч.4 ст.15 Конституции РФ, п.2 ст.7 ГК РФ предусмотрено, чтообщепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры РФ имеют приоритет над национальным законодательством.Исходя из приведенных положений следует, что Конституция РФ обладает высшей юридической силой лишь только в отношении норм своего внутреннего законодательства и она не обладает верховенством над общепризнанными принципами и нормами международного права, а также международными договорами РФ.

Другие авторы(О.Н. Садиков и др.) считают, что положение п.2 ст.3 ГК РФ подлежитбуквальномутолкованию, Конституция РФ входит в состав федерального конституционного законодательства, следовательно,в иерархии системы источников гражданского права общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры РФ занимают следующее после Конституции РФ место.

! Самостоятельно ознакомьтесь с п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 (ред. от 05.03.2013) "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации".

Сторонники другой позиции (А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, Канашевский В.А. и др.) подчеркивают, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры РФ входят в состав отдельной самостоятельной правовой системы — международного права.Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры РФ в правовой системе РФ должны рассматриваться как регуляторы внутригосударственных отношений, но как источники не внутреннего права РФ, а международного права, в то время как акты гражданского законодательства РФ выступают и как регуляторы внутригосударственных отношений, и как источники внутреннего (в данном случае — российского) права.

Считаем, что наиболее верной было высказано мнение С.С. Алексеева (первая позиция), однако фактически Конституция РФ в иерархии источников гражданского права по своей юридической силе стоит выше, чем общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.Согласно п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ от 12.12.1993 г., ст.ст. 84 - 87 ФКЗ РФ от 21.07. 1994 № 1 - ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.ФЗом РФ от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» п.2 ст. 34 предусмотрено -не вступившие в силу для Российской Федерации международные договоры, признанные Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, не подлежат введению в действие и применению.

  1. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц

Введение в действие гражданских законов осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». В соответствии со ст. 1 указанного ФЗ на территории Российской Федерации применяются только те федеральные конституционные, федеральные законы, которые официально опубликованы.

В соответствии с ч. 1 ст. 105 Конституции РФ федеральные законы принимаются Государственной Думой РФ. Официальной считается первая публикация полного текста закона в «Парламентской газете», «Российской газете» или в Собрании законодательства Российской Федерации, которая осуществляется в течение 7 дней после подписания закона Президентом РФ. По истечении 10 дней после дня первой официальной публикации полного текста закона он вступает в силу, если иной порядок не предусмотрен в самом законе.

ГК РФ принимался частями:

Первая часть Кодексабыла принята Государственной Думой РФ 21 октября 1994 и введена в действие с 1 января 1995 (за исключением гл. 4 «Юридические лица», вступившей в силу со дня официального опубликования части первой ГК РФ - 8 декабря 1994, а также гл. 17, посвященной вещным правам на земельные участки, правила которой должны были вступить в силу одновременно с введением в действие нового Земельного кодекса). В своих трех разделах она охватывает общие положения (Общую часть) гражданского права (раздел I), Вещное право (раздел II) и Общую часть обязательственного права (раздел III).

Вторая часть Кодексапринята Государственной Думой РФ 22 декабря 1995 и введена в действие с 1 марта 1996.

Третья часть Кодекса принята Государственной Думой РФ 1 ноября 2001 и введена в действие с 1 марта 2002. Она содержит два раздела, посвященные наследственному праву (раздел V) и международному частному праву (раздел VI).

Четвертая часть ГК РФ принята Государственной Думой РФ 24 ноября 2006 и введена в действие с 1 января 2008,которая посвящена регулированию общественных отношений в области права интеллектаульной собственности.

Иные правовые акты (президентские указы и правительственные постановления) также подлежат обязательной официальной публикации (за исключением актов или их отдельных положений, содержащих сведения, которые составляют государственную тайну или носят конфиденциальный характер) в «Российской газете» или в Собрании законодательства Российской Федерации в течение 10 дней после дня подписания. (см. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу Актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»).

Акты гражданского законодательства прекращают свое действие и теряют юридическую силу либо в результате их непосредственной отмены вновь принятыми актами, либо при наступлении прямо указанного в них обстоятельства (как правило, принятия нового акта, причем более высокого уровня, что характерно для подзаконных нормативных актов).

Гражданско-правовые нормативные акты, будучи федеральными, вступают в силу одновременно на всей территории РФ.При этом они не имеют обратной силы и применяются лишь к тем отношениям, которые возникли после введения акта в действие(п. 1 ст. 4 ГК РФ)(С.С. Алексеев рассматривает данное положение в качестве принципа немедленного действия закона).

Однако имеется ряд исключений из правила запрета обратной силы:

1. норма гражданского законодательства может предусмотреть распространение своего действия и на отношения, возникшие до вступления его в силу. Например,ФЗ РФ от 26. 01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй ГК» (ст. 12) распространил действие новых правил о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина (в том числе повышающих объем возмещения), на случаи причинения такого вреда, происшедшие за три года до вступления в силу соответствующих норм ГК РФ (если указанный вред остался невозмещенным). Также, данный ФЗ РФ (ст. 11) распространил действие новых правил об охране прав и интересов вкладчиков на отношения, связанные с привлечением денежных средств во вклады, также возникшие до принятия второй части ГК (и сохранившиеся на момент введения его в действие).

2. Другая ситуация связана с длящимся характером многих гражданских правоотношений.В соответствии с п. 2 ст. 4 ГК РФпо отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.Таким образом, акт гражданского законодательства применяется также к правам и обязанностям, которые возникли хотя и после введения его в действие, но на основе существовавших до этого момента правоотношений.Следовательно, требование, предъявленное в суд после введения в действие нового закона, подпадает под действие новых давностных сроков, хотя его основой и служит ранее возникшее правоотношение.

3. Особые правила предусмотрены для договоров, заключенных до введения в действие нового закона (устанавливающего в этом отношении обязательные, императивные предписания), но исполняемых после этого момента. Согласно п.2 ст. 4 ГК РФ отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 ГК РФ.

4. В новом законе может быть прямо предусмотрено распространение его действия и на отношения, вытекающие из ранее заключенных договоров. Например,ФЗ РФ от 26. 01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй ГК РФ» в ч. 1 ст. 8 распространил действие правил Кодекса об основаниях, последствиях и порядке расторжения договоров отдельных видов на все действующие договоры, независимо от даты их заключения. В этом случае общее правило п. 2 ст. 422 ГК РФ не применяется.

5.2. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц

5.2.1. Федеральный характер гражданского законодательства предопределяет его действие на всей территории РФ.Ограничение территориального действия правил, регулирующих гражданский оборот, может вводиться лишь федеральным законом и только вслучаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности государства, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей(абз. 2 п. 3 ст. 1 ГК).

5.2.2. Правила гражданского законодательства распространяются на соответствующие отношения российских субъектов гражданского права: граждан, юридических лиц и публично-правовых образований. Они применяются также к гражданским правоотношениям с участием иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом (абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ). В частности, при определенных условиях они могут применяться к договорам российских субъектов права с иностранными контрагентами. Условия и порядок такого применения регулируются нормами международного частного права.

ФЗ РФ может установить ограничения сферы своего применения определенным кругом лиц. Например, п. 4 ст. 66 ГК РФ установлено, что государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом.

  1. Способы толкования гражданско-правовых норм

Толкованиегражданско-правовой нормы - уяснение ее содержания (смысла) путем устранения обнаруженных в ней неясностей.

Неясности содержания той или иной нормы гражданского права могут возникнуть в силу разных причин. Это может произойти в силу краткости формулировок нормативного акта, который не может быть многословным и всеобъемлющим ввиду самой природы правового акта или по причине того, что вновь появляющиеся общественные отношения и жизненные факты не могут получить точного словесного описания в нормативном акте, принятом задолго до их появления.

Классификация способов толкования

В зависимости от субъекта (от статуса лица, осуществляющего толкование)толкования различают способы:

1. Официальный

Аутентическое

Легальное

Судебное

Аутентическое толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы разъясняется тем же органом, который принял правовой акт, содержащий данную норму. Поэтому аутентическое толкование имеет такую же силу, как и толкуемая норма права.Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 17.11. 1997 г. № 17/П «аутентическое толкование закона РФ по действующей Конституции РФ предполагает принятие нового федерального закона, т.е. является несуществующим явлением, т.к. закон не может считаться толкованием закона».Таким образом, в российской правовой науке не существует аутентического толкования.

Легальное толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы разъясняется не тем органом, который принял соответствующий нормативный акт, а тем, который в силу существующего законодательства вправе разъяснять смысл данного нормативного акта.Например, в соответствии со ст. 13 ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в РФ»Пленум ВАС РФ дает разъяснения по вопросам судебной практики. Такое толкование имеет обязательную силу для всех арбитражных судов в РФ.

Судебное толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы выявляется судебным органом в выносимом им решении или определении по делу. Судебное толкование имеет обязательную силу только для участников того конкретного дела, по которому вынесено соответствующее решение или определение.

2. неофициальный

2.1. обыденное

2.2. научное

Научное (доктринальное) толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы разъясняется ученым в юридической литературе, в комментариях к гражданским законам, на научных конференциях и т.п. Научное толкование не имеет обязательной силы.

Обыденное толкование осуществляют лица в обыденной жизни, людьми, не обладающими в достаточной степени юридическими знаниями.

В зависимости от способа толкования различают:

1. грамматическое,

2. логическое,

3. систематическое

4. историческое

Грамматическое толкование характеризуется тем, что смысл нормы гражданского права выявляется с помощью правил грамматики. Например, в ст. 29 ГК РФ.

Логическое толкование характеризуется тем, что смысл нормы гражданского права выясняется с помощью правил формальной логики.Например, ст. 1080 ГК РФ.Систематическое толкование характеризуется тем, что смысл нормы гражданского права определяется путем уяснения места данной нормы в системе гражданского законодательства и ее соотношения со смежными нормами права.

Историческое толкование характеризуется тем, что смысл нормы гражданского права выявляется путем сопоставления ее с теми историческими условиями, при которых она была принята.

III. В зависимости от объема толкования различают:

1. буквальное,

2.ограничительное

3. расширительное

Буквальное толкование гражданского закона применяется тогда, когда смысл закона точно соответствует его тексту.

Вместе с тем встречаются и такие ситуации, когда смысл правовой нормы уже, чем ее буквальный текст. В таких случаях применяется ограничительное толкование.

В случае, когда смысл гражданско-правовой нормы шире, чем ее буквальный текст, применяется расширительное толкование.

Расширительное толкование не допускается:

А. если речь идет об исключении из общего правила. Например,по общему правилу п. 1 ст. 26 ГК РФнесовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей. В порядке исключения из этого правила п. 2 ст. 26 ГК РФ устанавливает, чтонесовершеннолетние вправе самостоятельно, без согласия своих законных представителей, распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. Поскольку это исключение из общего правила, его нельзя толковать расширительно и понимать под заработком, стипендией и иными доходами то имущество, которое на них приобретено, или будущие заработки, стипендии и иные доходы, которые несовершеннолетний может получить как до, так и после достижения совершеннолетия. В противном случае можно легко обойти общее правило, требующее согласия законных представителей на совершение сделок несовершеннолетними.

Б. Когда в гражданско-правовой норме дается исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых она применяется. К примеру,ст. 203 ГК РФ дает исчерпывающий перечень обстоятельств, которые прерывают течение срока исковой давности. Поэтому указанные обстоятельства не подлежат расширительному толкованию.

  1. Аналогия закона и аналогия права

Согласно п.1 ст. 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

Аналогия закона выражается в том, что к соответствующим отношениям применяются нормы гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения. Она допустима при наличии определенных условий:

существование пробела в законодательстве, не восполняемого с помощью предусмотренных законом средств, включая соглашение сторон и обычаи;

наличие законодательного регулирования сходных отношений.

применение аналогичного закона к регулируемым отношениям должно не противоречить их существу.

Не является аналогией закона отсылка к регламентации сходных отношений, установленная законодательным порядком,напримерраспространение правил о статусе обществ с ограниченной ответственностью на общества с дополнительной ответственностью (п. 3 ст. 95 ГК РФ) (т.к. речь идет не о пробеле в законе, а об особом юридико-техническом приеме, способе регулирования).

! Самостоятельно ознакомьтесь с п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах».

Аналогия права

При отсутствии сходного правового регулирования для конкретного отношения может использоватьсяаналогия права(п. 2 ст. 6 ГК РФ).

Смысл ее состоит в определении прав и обязанностей сторон правоотношения на основе не конкретных правовых норм, а общих начал и смысла гражданского законодательства, а также требований добросовестности, разумности и справедливости.Под общими началами гражданского законодательства следует понимать основные принципы гражданско-правового регулирования, а под его смыслом - отраслевые особенности, определяемые спецификой предмета и метода гражданского права. Критерии добросовестности, разумности и справедливости обычно применяются в негативном смысле: имея в виду, что решение, соответствующее началам и смыслу гражданского законодательства, не должно быть вместе с тем «недобросовестным», «неразумным» или «несправедливым» (позиция Е.А. Суханова).

  1. Значение норм морали и нравственности в гражданском праве

Нормы морали и нравственности не являются источниками гражданского права (хотя О.Н. Садиков считает обратное).Указанные правила становятся источником гражданского права лишь в том случае, если они закреплены в каком-либо нормативном акте, входящем в систему гражданского законодательства.

К примеру, ст. 227 ГК РФ закрепляет правило морали и нравственности о необходимости возврата найденной вещи лицу, потерявшему ее, или ее собственнику. Однако, хотя и не являясь источником гражданского права, правила морали и нравственности иногда приобретают важное значение для уяснения смысла гражданского законодательства и правильного применения воплощенных в нем правовых норм.Например,в силу ст. 169 ГК РФ признается ничтожной сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. При этом при наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае исполнения сделки обеими сторонами или хотя бы одной из сторон — в доход Российской Федерации взыскивается все исполненное, а также все то, что подлежало исполнению по сделке. Для применения правил указанной статьи со столь серьезными для сторон, совершающих сделки, имущественными последствиями важно знать, какие правила составляют основу нравственности в нашем обществе.

Принцип добросовестности был установлен среди основных начал гражданского законодательства (п.3 ст. 1 ГК РФ). Участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей. В п.4 ст.1 ГК РФ установлено, что недобросовестное поведение лиц не может приносить им какие-либо преимущества.

Ранее этот основополагающий принцип гражданского права мог быть выведен только из содержания п. 2 ст. 6 ГК РФ, напрямую не относящегося к нормам, устанавливающим основные начала гражданского права. Таким образом, новая редакция ст. 1 ГК РФ открывает широкий простор для судебного толкования термина "добрая совесть" участника гражданского правоотношения. В ст. 10 ГК РФ устанавливается, что добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируется. Это должно ограничить широкое понимание добросовестного поведения в смысле ст. 1 ГК РФ в новой редакции.

  1. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, классификация

Гражданское правоотношение – это складывающееся на основе гражданско-правовых норм связь между субъектами, выражающаяся в наличие у них субъективных прав и обязанностей.

Для характеристики правоотношения необходимо:

- установить основания его возникновения, изменения и прекращения. Основанием всегда выступает юридический факт.

- определить состав правоотношения – совокупность лиц, участвующих в данном правоотношении.

- выявить содержание правоотношения – субъективные права и обязанности.

- выявить объект правоотношения – то, по поводу чего оно возникает.

Особенности гражданских правоотношений.

1. Субъекты обособлены друг от друга как в имущественном, так и в организационном плане. Они самостоятельны и независимы.

2. Равенство участников – они находятся в отношениях координации, а не субординации.

3. Самостоятельность участников. Она обеспечивается тем, что основными юридическими фактами в ГП являются сделки – акты свободного волеизъявления субъектов.

4. Специфика мер защиты субъективных гражданских прав и мер ответственности за неисполнение обязательств. Эти меры обладают главным образом имущественным характером.

Виды гражданских правоотношений.

- по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица:

1. Абсолютные – правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных субъектов (отношения собственности, иные вещные права).

2. Относительные – правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное лицо (обязательственные правоотношения).

- по способу удовлетворения интереса управомоченного лица:

1. Вещные – фиксируют статику имущественного положения субъектов.

2. Обязательственные – фиксируют динамику имущественных отношений по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг.

- по структуре:

1. Односторонние – у одной стороны имеются только права, у другой – только обязанности (договор займа).

2. Двусторонние – у каждой из сторон имеются определенные права и обязанности (договор купли-продажи).

- по объекту:

1. Имущественные – имеют своим объектом материальные блага.

2. Личные неимущественные – имеют в качестве объектов результаты интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

+ Ни в какую классификацию не входят:

- Корпоративные правоотношения – они возникают на основе участия субъектов в корпорациях (юридических лицах).

- Преимущественные права – своеобразие заключается в том, что эти права выходят за рамки принципа равенства субъектов гражданских правоотношений. Поэтому они могут возникнуть только в случаях, предусмотренных законом (преимущественное право участников общей долевой собственности на покупку продаваемой другим участником доли).

  1. Основания возникновения гражданских правоотношений

Основания возникновения гражданских правоотношений – это обстоятельства, с которыми связано возникновение, изменение и прекращение правоотношений.

Такими основаниями выступают юридические факты.

Виды юридических фактов.

1. Действия - в них проявляется воля субъектов ГП. По дозволенности действия делятся на:

А. Правомерные – действия, соответствующие требованиям закона. В свою очередь они подразделяются на:

- Юридические акты – правомерные действия субъектов, которые имели своей целью возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Основными юридическими актами в ГП являются сделки.

- Юридические поступки – правомерные действия, которые не имели целью возникновение, изменение или прекращение правоотношений (находка потерянной вещи, создание произведения искусства).

Б. Неправомерные – действия, нарушающие предписания законов.

В ГП к ним относятся:

- деликты

- нарушения договорных обязательств

- неосновательное обогащение

- злоупотребление правом.

2. События – это явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли участников правоотношения. Делятся на:

А. Абсолютные – вообще не связаны с волевой деятельностью человека (сильное землятрясение порождает право страхователя жилого дома на получение страховки).

Б. Относительные – возникают по воле третьих лиц (убийство человека порождает правоотношения по наследованию имущества).

3. Сроки – их размер зависит от воли субъектов или воли законодателя но их течение подчинено объективным законам течения времени.

Совокупность юридических фактов называется юридическим составом.

Конкретные основания.

- перечислены в ст.8 ГК:

1. Из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

2. Из актов государственных органов и органов МСУ, которые предусмотрены законом в качестве основания.

3. Из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности.

4. В результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом.

5. В результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности.

6. Вследствие причинения вреда.

7. Вследствие неосновательного обогащения.

8. Вследствие иных действий граждан и юридических лиц.

9. Вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

  1. Содержание гражданских правоотношений, понятие, элементы, структура

Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников.

1. Субъективное право – это мера дозволенного поведения. Оно состоит из юридических возможностей (правомочий). Можно выделить:

- правомочия требования, т.е. возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей.

- правомочия на собственные действия

- правомочия на защиту.

Субъективное право представляет собой различные сочетания этих правомочий.

Пример 1: в обязательстве кредитор имеет право требовать от должника возвращения ему долга (правомочие требования), а в случае неуплаты долга может обратиться в суд (правомочие на защиту).

Пример 2: В праве собственности собственник имеет право на использование, владение, распоряжение вещью (правомочия на собственные действия); имеет право требовать от всех лиц, чтобы они не нарушали его право собственности (правомочие требования), а в случае нарушения права собственности может обратиться в суд (правомочие на защиту).

2. Юридическая обязанность – это мера должного поведения. Выделяются:

- Пассивные обязанности (запреты) – они заключаются в воздержании от совершения определенных действий (обязанность не нарушать права собственности других лиц).

Можно выделить общерегулятивные запреты, налагающие обязанности принципиального характера (соблюдать требования законов).

- Активные обязанности – они заключаются в выполнении определенных действий (возвращение долга кредитору).

Структура гражданских правоотношений может быть:

А. Простая – у одной стороны только права, у другой – только обязанности.

Б. Сложная – у обеих сторон есть права и обязанности.

  1. Субъекты и объекты гражданских правоотношений

1. Субъекты гражданских правоотношений. К ним относятся:

А. Физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства).

Б. Юридические лица (российские, иностранные, международные).

В. Публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).

Субъекты гражданских правоотношений обладают правосубъектностью, которая состоит из правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.

2. Объекты гражданских правоотношений. К ним относятся:

А. Вещи – это материальные блага, имеющие экономическую форму товара.

Б. Работы и услуги.

В. Результаты интеллектуальной деятельности

Г. Нематериальные блага.

Д. Информация.

  1. Гражданин как физическое лицо; средства индивидуализации гражданина как субъекта гражданского права

ГЗ РФ для обозначения человека как субъекта гражданских прав и обязанностей употребляет понятие «гражданин». Это не вполне верно, поскольку участниками гражданских правоотношений могут быть не только граждане РФ, но и иностранные граждане, и лица без гражданства. Поэтому в международном праве вместо понятия «гражданин» используется понятие «физическое лицо», которое имеет более широкое содержание.

Средства индивидуализации гражданина.

1. Имя гражданина. Каждый человек участвует в гражданских правоотношениях под определенным именем и лишь в сравнительно редких случаях под псевдонимом или анонимно (например, в авторском праве). Понятием «имя» у большинства народов России охватывается фамилия-имя-отчество. Но в национальных обычаях некоторых народов России отчества может не быть.

Гражданин вправе поменять себе имя. Но смена имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Также он обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени.

Не допускается приобретение прав и обязанностей под именем другого лица.

2. Место жительства – это место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

3. Гражданство – это устойчивая правовая связь между лицом и РФ, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей (ФЗ «О гражданстве»).

Основания приобретения:

- по рождению

- принятие в гражданство (общий и упрощенный порядок)

- восстановление в гражданстве.

Основания прекращения:

- выход из гражданства

- оптация.

4. Возраст. Выделяется:

- дееспособность малолетних (до 14 лет).

- дееспособных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

- полная дееспособность.

5. Семейное положение. Например, в наследственном праве.

6. Пол.

7. Состояние здоровья.

Но первостепенное значение для индивидуализации физического лица имеют правоспособность и дееспособность.

  1. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание и пределы

это способность иметь гражданские права и нести обязанности.

Признается за всеми гражданами страны. Возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью, а, следовательно, правоспособность неотделима от человека.

Особенности правоспособности.

1. Специфическое содержание – способность иметь гражданские права и нести обязанности.

2. Назначение – призвана обеспечить каждому гражданину юридическую возможность приобретать конкретные гражданские права и обязанности.

3. Тесная связь правоспособности с личностью ее носителя, передача правоспособности не допускается.

Содержание правоспособности.

- ее образуют те имущественные и личные неимущественные права и обязанности, которыми гражданин согласно закону может обладать. Для правоспособности характерна неотчуждаемость.

Ограничение правоспособности допускается лишь в случаях и в порядке, установленном законом. Иностранные граждане обладают правоспособностью наравне с российскими гражданами. Предусмотрены некоторые ограничения.

  1. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие и содержание

это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданиские права и обязанности.

Дееспособность включает в себя:

1. Сделкоспособность – способность заключать сделки.

2. Деликтоспособность – способность отвечать за причиненный ущерб.

Содержание дееспособности.

Включает в себя:

- способность гражданина своими действиями приобретать гражданские права и обязанности.

- способность самостоятельно осуществлять гражданские права и обязанности.

- способность нести ответственность за гражданские правонарушения.

Содержание дееспособности прямо связано с содержанием правоспособности. По сути, дееспособность есть предоставленная гражданину законом возможность реализации своей правоспособности собственными действиями.

Виды дееспособности.

1. Полная – с 18 лет.

2. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

3. Дееспособность малолетних - менее 14 лет.

4. Ограниченная дееспособность.

  1. Дееспособность несовершеннолетних

1. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

а) сделки совершаются с письменного согласия законных представителей (родителей, усыновителей, попечителя).

б) вправе самостоятельно:

- распоряжаться своими заработками, стипендией.

- осуществлять авторские права произведения науки, литературы, искусства.

- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.

- совершать мелкие бытовые сделки.

Ответственность за заключенные сделки и за деликты несет сам несовершеннолетний.

Возможно проведение эмансипации для достигших 16 лет, если он работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью. Лицо объявляется полностью дееспособным.

2. Дееспособность малолетних (до 14 лет).

а) сделки от их имени совершают родители, усыновители, опекуны.

б) вправе самостоятельно совершать:

- мелкие бытовые сделки

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем для определенной цели или для свободного распоряжения.

Ответственность за заключенные сделки и за деликты несут законные представители.

  1. Ограничение дееспособности граждан и лишение гражданина дееспособности: основания, условия, правовые последствия

И ограничение дееспособности, и лишение дееспособности возможны только по решению суда.

Возможно лишь в случаях и в порядке, установленном законом.

1. Ограничение дееспособности:

Предусмотрено:

- ограничение дееспособности граждан, которые вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, ставят свою семью в тяжелое материальное положение.

- в соответствие с решением суда над таким лицом устанавливается попечительство.

- самостоятельно вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки.

- совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя.

- ответственность по совершенным сделкам и по причинению вреда он несет самостоятельно.

2. Лишение дееспособности:

- в отношении лица, которое вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими

- над ним устанавливается опека

- от его имени сделки совершает его опекун.

  1. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим: основания, порядок, правовые последствия

1. Признание безвестно отсутствующим.

Основание: в суд подается заявление заинтересованных лиц, если в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Если невозможно установить день, то сроком начала безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить месяц – первое января следующего года.

Последствия.

А. Имущество гражданина, при необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, который оно заключает с этим органом.

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего.

Б. У нетрудоспособных членов семьи возникает право на пенсию по потере кормильца.

В. Прекращается действие доверенности, выданной на имя безвестно отсутствующего, а также выданной им самим.

Г. Супруг этого гражданина имеет право на расторжение брака в упрощенном порядке.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим, а затем отменяется управление имуществом этого гражданина.

2. Объявление умершим.

Основание: в суд подается заявление заинтересованных лиц, если:

- в месте жительства гражданина нет сведении о месте его пребывания в течение 5 лет.

- в случаях, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью – в течение 6 месяцев.

- в случаях, связанных с военными действиями – по истечении 2 лет со дня их окончания.

На основании судебного решения заинтересованным лицам выдается свидетельство о смерти. Днем смерти считается день вступления в законную силу решения суда, а в случаях, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью – день его предполагаемой гибели (день землетрясения, крушения самолета).

Последствия: происходит открытие наследства.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим:

- суд отменяет решение об объявлении его умершим.

- гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу. А лица, к которым имущество гражданина перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество только если доказано, что приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых.

- правоспособность гражданина восстанавливать не надо. Будучи де-факто живым, он остается правоспособным, несмотря на решение суда об объявлении его умершим.

  1. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами

Цели опеки и попечительства:

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а над несовершеннолетними также в целях их воспитания.

Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей; в случае лишения родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского попечения.

ГК + ФЗ «Об опеке и попечительстве» 2008 г.

Опека – устанавливается над малолетними гражданами (до 14 лет) и над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны представляют интересы подопечных и совершают от их имени в их интересах все необходимые сделки.

Попечительство – устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Попечители только дают согласие на совершение определенных сделок и оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и обязанностей.

Система органов опеки и попечительства.

- ими являются органы исполнительной власти РФ. Они выполняют следующие задачи:

1. Защищают права и законные интересы граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве.

2. Назначают опекунов и попечителей, освобождают их от исполнения обязанностей и осуществляют надзор за их деятельностью.

3. Осуществляют контроль за сохранностью имущества граждан, находящихся под опекой и попечительством.

Опекуны и попечители.

- ими могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также имеющие судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. Также необходимо учитывать его нравственные качества, отношения с подопечным и желание самого подопечного. Преимущественное право быть опекунами или попечителями имеют близкие родственники.

Правовой режим имущества подопечного:

Все доходы подопечного расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Нельзя без согласия органа опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению имущества подопечного. Запрещается совершать сделки со своим подопечным (за исключением дарения и передачи в безвозмездное пользование).

При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом орган опеки и попечительства заключает с опекуном или попечителем договор о доверительном управлении таким имуществом.

Обязанности:

1. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно с подопечными. Раздельное проживание возможно по достижении 16 лет и с разрешения органа опеки и попечительства.

2. Обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением.

3. Обязаны защищать их права.

4. Опекуны и попечители несовершеннолетних обязаны заботиться об их обучении и воспитании.

По общему правилу, обязанности опекуна и попечителя осуществляются безвозмездно. Но (!) орган опеки и попечительства может заключить с опекуном или попечителем договор на возмездных условиях. Оплата будет осуществляться за счет средств от доходов имущества подопечного (но не более 5 % от доходов) или за счет бюджета субъекта РФ. Также орган опеки и попечительства вместо выплаты вознаграждения может разрешить опекуну или попечителю пользоваться имуществом подопечного в своих интересах.

Прекращение опеки и попечительства.

1. Несовершеннолетний возвращается к родителям или усыновляется.

2. Совершеннолетний подопечный решением суда признается дееспособным или отменяется ограничение его дееспособности

3. По просьбе опекуна или попечителя.

4. Ненадлежащее выполнение опекуном или попечителем его обязанностей.

Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами.

Устанавливается над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять свои права и обязанности. Такому гражданину орган опеки и попечительства назначает помощника (необходимо письменное согласие помощника и самого гражданина).

Помощник совершает действия в интересах гражданина на основании заключаемых с ним договора поручения, договора доверительного управления имущества.

  1. Акты гражданского состояния

ГК+ ФЗ «Об актах гражданского состояния» 1997 г.

Акты гражданского состояния – это действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.

Регистрация актов.

Регистрация актов производится органам записи актов гражданского состояния, которые являются государственными органами. В специальные книги регистрации актов вносится запись, а гражданину на основании этой записи выдается свидетельство. За регистрацию взимается государственная пошлина. За пределами РФ акты гражданского состояния регистрируются в консульстве. Сведения, ставшие известными работнику государственного органа являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

Виды актов.

1. Рождение – на основании рождения ребенка. В актовую книгу записывается ФИО ребенка, мертворожденный/живорожденный, количество родившихся (один, двойня, тройня), сведения о его родителях (ФИО, дата и место рождения, гражданство, место жительства). Родителям выдается свидетельство о рождении.

Дети, которые родились мертвыми, регистрируются отдельно. Свидетельство о рождении и свидетельство о смерти не выдаются. Но если ребенок родился и умер на первой неделе, то и факт рождения, и факт смерти должны быть зарегистрированы.

2. Заключение брака – на основании совместного заявления лиц, вступающих в брак. В заявлении указывается взаимное согласие вступить в брак, ФИО брачующихся, дата и место рождения, возраст, гражданство, место жительства каждого; фамилии, которые они избирают. В книгу вносится запись (сведения те же, что и в заявлении). Супругам выдается свидетельство о браке.

3. Расторжение брака:

- на основании совместного заявления супругов

- на основании заявления одного супруга, если у него есть решение суда о том, что второй признан безвестно отсутствующим, или признан недееспособным, или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет.

- на основании решения суда о расторжении брака.

Каждому из лиц выдается свидетельство о расторжении брака.

4. Усыновление (удочерение):

- на основании заявления усыновителя

- на основании решения суда об усыновлении.

В актовую книгу записывается ФИО ребенка, его дата и место рождения, ФИО и гражданство родителей; ФИО, гражданство и место жительства усыновителей. Усыновителю выдается свидетельство об усыновлении.

5. Установление отцовства:

- на основании совместного заявления отца и матери ребенка

- на основании заявления отца, если он не состоял в браке с матерью, а она умерла, или признана недееспособной, или лишена родительских прав (требуется согласие органа опеки и попечительства).

- на основании решения суда.

В актовую книгу вносится запись. Выдается свидетельство об установлении отцовства. В акт о рождении ребенка вносятся соответствующие изменения, связанные отцом ребенка.

6. Перемена имени – на основании заявления, поданного лицом достигшим 14 лет (14-18 лет – требуется согласие родителей). В актовую книгу записываются данные до перемены имени и после перемены. Выдается свидетельство о перемене имени. На основании этого свидетельства необходимо изменить все остальные акты гражданского состояния, зарегистрированные под прежним именем и получить новые свидетельства.

7. Смерть:

- на основании заявления лица, присутствовавшего в момент смерти

- на основании медицинского свидетельства о смерти, выданного медицинской организацией или частнопрактикующим врачом

- на основании решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим.

В актовую книгу записываются ФИО, дата и место рождения, последнее место жительства, пол, гражданство, причина смерти. Выдается свидетельство о смерти.

  1. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие, признаки

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, а также может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки:

- организационное единство (организация действует в гражданском обороте как единый и самостоятельный субъект права);

- имущественная обособленность (имущество обособлено от имущества граждан, иных организаций и государства в целом);

- самостоятельная имущественная ответственность (ответственность распространяется, как правило, только на имущество, закрепленное за юридическим лицом);

- способность выступать в гражданском обороте от своего имени и выступать от него в гражданских правоотношениях, может быть истцом или ответчиком.

Способы создания юридических лиц:

1)распорядительный - решение об образовании организации исходит извне, от компетентных органов, как правило, от собственников имущества, закрепляемого за юридическим лицом, или уполномоченного им органа;

2)добровольный - инициатива образования юридического лица принадлежит членам будущей организации.

Добровольный способ делится на: 1) разрешительный - сначала члены юридического лица принимают решение о его образовании, а затем обращаются к компетентной организации за разрешением на такое образование; 2) нормативно-явочный - инициатива образования организации исходит от будущих ее членов, однако в отличие от разрешительного способа общее разрешение на образование юридического лица дается до момента проявления такой инициативы. Юридическое лицо действует на основании устава и (или) учредительного договора и подлежит обязательной государственной регистрации в налоговых органах. Виды прекращения юридического лица: реорганизация и ликвидация.

Реорганизация - его прекращение, влекущее возникновение новых организаций или значительное изменение характера юридической личности существующих организаций. Реорганизация возможна в форме:слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования юридического лица.

Ликвидация - его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юридическое лицо может быть ликвидировано:

1)по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;

2)по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям.

  1. Правоспособность юридического лица, способы и порядок создания

Правоспособность юридического лица в общем понимании представляет собой способность юридического лица иметь гражданские права и обязанности, которые необходимы ему для осуществления своей деятельности.

Содержание.

Статья 49. Правоспособность юридического лица

1.Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде.

3.Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами

1.1 Способы образования юридических лиц

В науке гражданского права выделяют различные способы и порядки создания юридического лица. И.В. Елисеев указывает, что в зависимости от характера участия государственных органов в регистрации юридического лица наука гражданского права выделяет такие способы образования юридических лиц, как распорядительный; явочный; разрешительный; нормативно-явочный1.

Н.В. Козлова отмечает, что установленные в отдельных правопорядках способы создания юридических лиц различаются в зависимости от роли государства в процессе возникновения нового субъекта права. Она различает концессионную (разрешительную) и явочную (регистрационную) системы создания юридических лиц, а также явочный, регистрационный, разрешительный и распорядительный порядки их создания2.

Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной регистрации организации не требуется. Именно в таком порядке в СССР возникало подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений. Главенствующая роль государства в системе плановой экономики, его доминирование над гражданским обществом позволяли обойтись без особой процедуры государственной регистрации создаваемого юридического лица. В странах рыночной экономики место распорядительного порядка заступает, как правило, явочный порядок образования юридических лиц. Для него также характерно отсутствие специальной государственной регистрации организаций, которые создаются в силу самого факта волеизъявления учредителей, выражения ими намерения действовать в качестве юридического лица.

Статья 51 ГК не предусматривает никаких исключений из общего правила о необходимости государственной регистрации юридических лиц, поэтому можно полагать, что распорядительный, а также явочный способы образования организаций в настоящее время в России не применяются.

Разрешительный порядок образования юридического лица предполагает, что создание организации разрешено тем или иным компетентным органом. В СССР в таком порядке создавалось большинство общественных и кооперативных организаций, причем в разрешении на создание юридического лица могло быть отказано по мотивам нецелесообразности. Действующее законодательство не допускает отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности (ч. 2 п. 1 ст. 51 ГК), но в принципе сохраняет разрешительный порядок создания некоторых видов юридических лиц.

При нормативно-явочном порядке для образования юридического лица согласия каких-либо третьих лиц, включая государственные органы, не требуется. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Такой порядок образования юридических лиц наиболее распространен и в России, и за рубежом.

1.2 Порядок образования юридического лица

Создание субъектов предпринимательства представляет собой порядок, состоящий из ряда стадий, на каждой из которых совершаются действия как правового характера, так и фактические. В литературе процесс создания юридического лица называют юридическим составом, системой взаимосвязанных организационных отношений.1

На первой стадии формируется состав учредителей, предварительно согласовываются организационно-правовая форма организации, структура ее органов, состав и стоимость вносимого в уставный капитал имущества, а также распределение долей между учредителями, разрабатывается проект учредительных документов. При формировании состава участников необходимо учитывать установленные законодательством ограничения по составу участников и их количеству. Так, число учредителей обществ с ограниченной ответственностью и закрытых акционерных обществ не должно превышать 50 (п. 3 ст. 7 Закона об АО, п. 3 ст. 7 Закона об ООО), причем государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать учредителями хозяйственных обществ, за исключением предусмотренных законом случаев (п. 4 ст. 66 ГК). Число членов производственного кооператива не должно быть менее 5 (ст. 4 Закона о производственных кооперативах). Учредителем унитарного предприятия может быть только одно соответствующее публично-правовое образование. Существуют и некоторые другие ограничения, которые необходимо учитывать. Например, в соответствии с п. 2 ст. 88 и п. 6 ст. 98 ГК РФ учредителем хозяйственного общества не может быть другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

В отношении вопроса о вносимом в уставный капитал имуществе учредителям следует определиться с составом имущества, оценкой вкладов, размером уставного капитала, способом внесения имущества.

До обращения в регистрирующий орган следует оплатить не менее 50% уставного капитала создаваемого юридического лица. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные либо иные права, имеющие денежную оценку.

Для оплаты уставного капитала деньгами необходимо обратиться в банк, в котором впоследствии будет открыт расчетный счет юридического лица. В банк необходимо предоставить уже утвержденный проект учредительных документов и копию справки о неповторяемости юридического лица. Затем необходимо оплатить не менее 50% уставного капитала и получить справку об оплате этой суммы. Справка об оплате уставного капитала предоставляется в регистрирующий орган при регистрации юридического лица.

Если уставный капитал вносится имуществом или чем-либо иным, то в этом случае необходимы будут следующие документы: документальное подтверждение на приобретенное учредителем имущество (гарантийный талон, выписка из техпаспорта и т.д.) с указанием наименования этого имущества и его стоимости, копия платежного документа и копия счета-фактуры, акт оценки этого имущества, подписанный учредителями, а также акт приемки этого имущества на баланс в качестве взноса учредителя в уставный капитал, подписанный учредителями и генеральным директором юридического лица. В случае, когда стоимость такого имущества составляет более двухсот МРОТ, а также в случае, когда учредитель не может документально подтвердить стоимость такого имущества, это имущество оценивается независимым оценщиком.

Как правило, на первой стадии создания юридического лица кем-либо из учредителей разрабатывается проект учредительных документов для последующего официального утверждения на учредительном собрании. Состав учредительных документов зависит от организационно-правовой формы: для общества с ограниченной ответственностью учредительными документами являются устав и учредительный договор; для унитарного предприятия, акционерного общества, производственного кооператива – устав, товарищества действуют на основании учредительного договора. Перечень учредительных документов, предусмотренный ГК РФ и федеральными законами, носит исчерпывающий характер.

Требования, предъявляемые к содержанию учредительных документов, определены Гражданским Кодексом и законами об отдельных видах юридических лиц.

В уставах любых коммерческих организаций независимо от их организационно-правовой формы должны содержаться сведения о фирменном наименовании, месте нахождения организации, структуре и компетенции органов управления, а также порядок принятия ими решений.

В уставе общества с ограниченной ответственностью дополнительно должны содержаться сведения о величине уставного капитала, размере и номинальной стоимости доли каждого участника, их правах и обязанностях, порядке выхода из общества, перехода доли участника к другому лицу и некоторые другие.

Устав акционерного общества должен содержать сведения о типе общества (открытое или закрытое), количестве, номинальной стоимости, категории акций (обыкновенные, привилегированные), права акционеров-владельцев акций каждой категории и некоторые другие сведения.

В уставе унитарного предприятия должны быть определены цели, предмет, виды деятельности, поскольку из всех видов коммерческих предприятий унитарные предприятия единственные имеющие специальную (целевую) правоспособность. Кроме того, устав унитарного предприятия должен содержать сведения об органе, осуществляющем полномочия собственника имущества предприятия, размере уставного фонда унитарного предприятия, порядке, источниках его формирования, а также о направлениях использования прибыли.

В уставе производственного кооператива необходимо предусмотреть положения, касающиеся характера и порядка трудового и иного участия членов кооператива в его деятельности, размеров и условий членов кооператива по его долгам, оснований и порядка исключения и выхода из кооператива.

В отношении сельскохозяйственного кооператива отметим, что в его уставе должны быть сведения1 о сроке деятельности кооператива либо указание на бессрочный характер его деятельности; предмет и цели деятельности. При этом достаточно определить одно из главных направлений деятельности кооператива с указанием, что кооператив может заниматься любой деятельностью в пределах целей, для достижения которых он образован; размеры и условия образования неделимых фондов (если предусмотрены); условия образования и использования иных фондов кооператива; права и обязанности членов кооператива и его ассоциированных членов; время начала и конца финансового года; порядок оценки имущества, вносимого в счет паевого взноса, за исключением земельных участков; порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации и реорганизации кооператива в официальном органе; порядок и условия реорганизации и ликвидации.

Устав потребительского кооператива помимо общих сведений должен включать условия о размере паевых взносов его членов; о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в частности, по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

В уставе потребительского общества, помимо прочего, должны быть определены порядок вступления в потребительское общество; порядок выхода пайщиков из потребительского общества, в том числе порядок выдачи и размер, состав и порядок внесения паевых взносов, ответственность за нарушение обязательств по внесению паевых взносов; порядок покрытия пайщикам убытков, понесенных потребительским обществом; порядок реорганизации и ликвидации потребительского общества. Кроме того, может быть предусмотрено, что для граждан, не имеющих самостоятельного заработка, а также для граждан, получающих только государственные пособия, пенсию или стипендию, общее собрание потребительского общества вправе устанавливать меньший размер паевого взноса, нежели для остальных пайщиков1.

Религиозная организация действует на основании устава, который утверждается ее учредителями или централизованной религиозной организацией и должен отвечать требованиям российского гражданского законодательства. В уставе такого юридического лица указываются вид религиозной организации, вероисповедание и в случае принадлежности к существующей централизованной религиозной организации – ее наименование; цели, задачи и основные формы деятельности; порядок создания и прекращения деятельности; источники образования денежных средств и иного имущества организации; порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности; другие сведения.

Устав фонда также должен включать: указания об органах фонда, в том числе о попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда; о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения; о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. Устав может быть изменен органами фонда, если в нем предусмотрена возможность его изменения в таком порядке. Если сохранение устава в неизменном виде влечет за собой последствия, которые невозможно было предвидеть при учреждении фонда, а возможность изменения устава в нем не предусмотрена либо устав не изменяется уполномоченными лицами, право внесения изменений принадлежит суду по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью.

Устав является единственным учредительным документом и для автономного учреждения. Он должен содержать указание на характер его деятельности, а также на собственника его имущества; сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя автономного учреждения; исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано; иные сведения.

Одной из задач первого подготовительного этапа создания субъекта предпринимательства является выбор его фирменного наименования и определение места нахождения. К сожалению, в Российской Федерации отсутствуют правила, устанавливающие поиск избираемого учредителями фирменного наименования на новизну. В соответствии со ст. 51 ГК РФ им нормами Закона о регистрации юридических лиц фирменное наименование включается в единый реестр юридических лиц, являющийся федеральным информационным ресурсом, что, однако, не исключает существование огромного числа юридических лиц, имеющие одинаковые фирменные наименования. Ранее, когда регистрация осуществлялась не налоговыми органами, а органами местного самоуправления, последние зачастую устанавливали свои собственные критерии определения оригинальности, новизны фирменных наименований. Вместе с тем необходимо иметь ввиду, что в течение последних нескольких лет арбитражными судами сформирована определенная практика, позволяющая запрещать использование фирменного наименования, идентичного или схожего до степени смешения с ранее зарегистрированным другой организацией, осуществляющей деятельность на той же территории или в той же сфере предпринимательства.

Соответственно при избрании того или иного фирменного наименования следует произвести анализ рынка и убедиться в отсутствии субъекта предпринимательства с идентичным (схожим до степени смешения) фирменным наименованием. Требования о содержании фирменного наименования установлены Гражданским кодексом и в большей степени законами об отдельных видах юридических лиц. Так, ст. 54 ГК РФ предусматривает обязательное указание в фирменном наименовании на организационно-правовую форму организации, причем в отдельных случаях, установленных специальными законами, с использованием строго определенных терминов – «общество с ограниченной ответственностью» для обществ с ограниченной ответственностью, «муниципальное предприятие» для унитарных предприятий, находящихся в собственности муниципального образования, и т.д.

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, которая осуществляется в свою очередь по месту нахождения его исполнительного органа. По месту нахождения субъекта предпринимательства с ним осуществляется связь; кроме того в отдельных случаях место исполнения гражданско-правового обязательства определяется местом нахождения организации.

На второй стадии создания субъекта предпринимательства проводится учредительное собрание, на повестку которого выносятся следующие вопросы: создание организации, утверждение устава и (или) заключение учредительного договора либо договора о создании; избрание единоличного исполнительного органа, членов коллегиальных органов создаваемого юридического лица; определение лица, которому будет поручено осуществлять действия по государственной регистрации субъекта предпринимательства.

На собрании учредителей ведется протокол. Протокол собрания учредителей рекомендуется готовить в не менее 3-х экземпляров, один из которых представляется на регистрацию вместе с остальными документами.

Учредительное собрание не проводится, если у организации всего один учредитель.

  1. Учредительные документы юридических лиц: понятие, виды, содержание

Учредительные документы - документы, на основании которых юридическое лицо осуществляет свою деятельность.

Учредительными документами юридического лица являются:

•договор об учреждении;

•устав;

•оба эти документа вместе.

В отдельных случаях учредительным документом некоммерческого юридического лица признается общее положение об организациях такого вида.

Состав учредительных документов юридического лица зависит от его организационно-правовой формы, и в действующем законодательстве предусмотрено наличие тех или иных документов в качестве обязательных. Мы уже рассматривали этот вопрос в качестве критерия классификации юридических лиц в статье «Виды юридических лиц, классификация, характеристика». В данной статье мы бы хотели подробнее остановиться на каждом из этих документов.

Содержание учредительных документов юридического лица

В первую очередь в учредительных документах должны содержаться наименование (название), место нахождения и порядок управления деятельностью юридического лица. Эти три записи идентифицируют организацию. Что касается остальных сведений, то они уже зависят от того или иного вида юридического лица. Например, для унитарных предприятий и некоммерческих организаций обязательным является наличие в учредительных документах предмета и цели деятельности. Это требование так же относится и к отдельным видам коммерческих организаций в предусмотренных законом случаях. Но, если указание этих сведений не является обязательным, то коммерческое юридическое лицо все равно может их указать.

Юридическое лицо считается созданным с момен­та его государственной регистрации (ст. 51 ГК). Данная регистрация осуществляется налоговыми органа­ми в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Редакция ст. 52 ГК позволяет сделать вывод, что по общему правилу юридические лица действуют:

на основании устава (все, кроме хозяйственных товариществ);

на основании учредительного договора (хозяйственные товарищества).

Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается его учредителями (участниками) и к которому применяются правила настоящего Кодекса об уставе юридического лица.

Обязательные требования к содержанию учредительных документов (должны содержать):

наименование юридического лица;

место его нахождения;

порядок управления деятельностью юридического лица;

другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида.

В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица.

Предмет и цели деятельности юридического лица закрепляются в его учредительных документах не во всех случаях, а только если речь идет:

о некоммерческих организациях;

унитарных предприятиях;

других коммерческих организациях в случаях, предусмотренных Законом.

Устав и (или) учредительный договор не исчерпывают всего многообразия правовых оснований функционирования юридических лиц. Так, отдельные некоммерческие организации, причем только в случаях, предусмотренных законом, могут действовать на основании общего положения об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК, п. 1 ст. 14 Закона о некоммерческих организациях).

  1. Органы юридического лица

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами (ст. 53 ГК).

Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.

Органы формируют волю юридического лица и обеспечивают его волеизъявление, а вместе с этим реализуют его правоспособность.

рганы могут быть в зависимости:

1) от порядка формирования (образования):

созываемыми (общее собрание участников);

избираемыми (совет директоров и его председатель);

назначаемыми (директор унитарного предприятия);

формируемыми на договорной основе (управляющий или управляющая компания как единоличный исполнительный орган в хозяйственных обществах);

2) от обязательности:

обязательными (общее собрание участников, директор);

факультативными (наблюдательный совет в производственных кооперативах, советы директоров в обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, а иногда - и в акционерных обществах, правление или дирекция в хозяйственных обществах);

3) от характера деятельности:

действующими периодически (общее собрание участников, совет директоров);

действующими постоянно (директор);

4) от коллегиальности:

коллегиальными (общее собрание участников, совет директоров, правление, попечительский совет);

единоличными (директор, управляющий);

5) от осуществляемой функции:

волеобразующими (общее собрание участников, совет директоров);

исполнительными (правление или дирекция, директор);

контрольными (ревизионная комиссия, ревизор).

Особым ("чрезвычайным") органом юридического лица с широкими полномочиями является ликвидационная комиссия (ликвидатор) (п. 3 ст. 62 и ст. 63 ГК).

Виды органов, их структура, иерархия, порядок формирования, компетенция (полномочия), а также другие связанные с ними вопросы предопределяют форму юридического лица, а также его принадлежность к коммерческим или некоммерческим организациям.

При этом необходимо учитывать, что:

органы не являются обязательным атрибутом юридического лица и его имманентным признаком, в ряде случаев юридическое лицо существует в условиях полного их отсутствия, а иногда может не иметь тех органов, формирование которых носит факультативный характер;

при полном отсутствии органов их функции выполняет участник юридического лица (п. 2 ст. 53, ст. 71, 72 ГК), а при отсутствии факультативных органов - другой орган, который берет на себя функции отсутствующего органа (абз. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО).

Компетенция (полномочия) органов юридического лица - круг вопросов, которые они могут рассматривать и решать по существу и за пределы которого выходить не вправе.

При совершении юридических действий (в частности, сделок) органы юридического лица могут превышать свои полномочия, что влечет следующие правовые последствия:

превышение полномочий, установленных законом, ведет к недействительности (ничтожности) всякой сделки, не соответствующей требованиям законодательства (ст. 168 ГК);

превышение полномочий, ограниченных учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в законе или как они могут быть очевидны из обстановки, в которой совершается сделка, ведет к оспоримости всякой сделки по иску лица, в чьих интересах данные ограничения установлены (т.е. является оспоримой). Соответственно ограниченность учредительными документами полномочий органа имеет значение для третьих лиц, только если они знали или должны были знать об этом (ст. 174 ГК, ср. со ст. 173 ГК).

  1. Филиалы и представительства юридических лиц

илиалы и представительства юридических лиц

Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое (ст. 55 ГК):

представляет интересы юридического лица и осуществляет его защиту - представительство;

осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства - филиал.

Отсюда функции филиала шире функций представительства.

Особенности представительства и филиала:

не являются юридическими лицами (не имеют правоспособности), они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений;

руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности;

должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица;

это подразделения (составные части) юридического лица, и в этом смысле они сопоставимы с другими его подразделениями (цехами, бригадами, участками, линиями, производствами и т.п.);

расположены вне места нахождения юридического лица, которое определяется местом его государственной регистрации;

факультативность в том смысле, что юридическое лицо может не иметь представительств (филиалов), а если имеет, может закрыть их, что никак не скажется на самом факте его существования.

Представительства и филиалы может иметь всякое юридическое лицо независимо от его принадлежности к коммерческим или некоммерческим организациям и от формы. Данное право может быть реализовано как в пределах Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением законодательства соответствующего государства.

  1. Реорганизация юридических лиц: понятие, способы, порядок и правовые последствия

онятие "реорганизация" закон не раскрывает, однако общий ее смысл состоит в том, что данная юридическая процедура преследует цель создания одних и прекращения других юридических лиц, как правило, связывая между собой эти процессы и обусловливая одно (создание) другим (прекращением).

Поэтому реорганизация, с одной стороны, - альтернатива первоначальному возникновению (учреждению) юридических лиц, с другой - один из способов прекращения одного (нескольких) юридических лиц.

См. также п. 26 и 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Способы реорганизации юридического лица

слияние

A + B = C

права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему С

только в условиях соблюдения чистоты организационно-правовой формы

 

не могут осуществляться принудительно, но иногда требуют согласования с уполномоченными государственными органами

присоединение (или поглощение, вливание)

A + B = A

права и обязанности В переходят к А

 

разделение

A = B + C

права и обязанности переходят к вновь возникшим В и С

возможны также по решению уполномоченных государственных органов или суда

 

выделение

A = A + B

к каждому из них переходят права и обязанности А

 

преобразование

A → B

к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного

 

 

не может осуществляться принудительно, но иногда требует согласования с уполномоченными государственными органами

 

Приведенные формулы позволяют разделить процессы реорганизации на три группы:

Соседние файлы в предмете Гражданское право