Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Правоведение.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
316.69 Кб
Скачать

Гражданское право

Понятие и предмет гражданского права

Гражданское право – это отрасль права, регулирующая имущественные, личные неимущественные и организационные отноше­ния, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной само­стоятельности участников.Данная отрасль упорядочивает большую часть общественных отношений. Предмет гражданского права (гражданско-правового регулирова­ния) составляют три группы общественных отношений:

  • Имущественные отношениявозникают по поводу имущества, то есть материальных предметов и других экономических цен­ностей, связанные с их принадлежностью конкретным лицам или с их переходом от одних лиц к другим.Предмет имущественных отношений выражается в денежной форме и имеет возмездный характер;

  • Личные неимущественные отношениявозникают по поводу не­материальных благ, не имеющих экономического содержания, но неотделимых от личности. В основном личные неимущественные отношения возникают в связи с созданием объектов творческой деятельности (изобретений, произведений литературы, искусства и т. п.), что порождает для их создателей ряд личных неимуще­ственных прав, важнейшее из которых – авторское право. Отдель­ную группу неимущественных прав составляют неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, которые хотя прямо и не регулируются гражданским законодательством, но защищаются им (жизнь, здоровье, доброе имя, деловая репута­ция и др.);

  • Гражданские организационные отношениявозникают по поводу создания, функционирования, реорганизации и ликвидации раз­личных юридических лиц (главным образом, организаций кор­поративного типа); отношения, возникающие в связи с банкрот­ством должника; отношения по регистрации некоторых сделок и прав на некоторые объекты; отношения по установлению хо­зяйственных связей (например, предварительных договоров) и др.

Система гражданского права

Под системой гражданского правапонимаетсяструктура основ­ных элементов отрасли гражданского права(подотраслей, институтов и норм), сосредоточенных в ГК РФ, а также ряде законов и подзакон­ных нормативных актов.

Основным кодифицированным актом отрасли, играющим ключе­вую роль в регулировании имущественных, а также связанных с ними, личных неимущественных отношений, является Гражданский кодекс РФ, состоящий из 4 частей, 7 разделов, 77 глав и 1551 статьи.

Раздел I ГК РФ посвящен общим положениям гражданского права. В нем рассматриваются основные положения этой отрасли права, институт лиц (субъектов гражданского права), объекты гражданского права, институт гражданско-правовых сделок и представительства, а также сроки и исковая давность в гражданском праве. Раздел II рассматривает институт права собствен­ности и других вещных прав. Раздел III, входящий в часть первую ГК РФ, на­зывается «Общая часть обязательственного права» и содержит общие положенияоб обязательствах и договорах. Раздел IV «Отдельные виды обязательств» образует часть вторую ГК РФ и состоит из 31-й главы. Здесь содержатся правовые нормы об обязательствах, вытекающих из договоров купли-продажи, мены, дарения, аренды, подряда, перевозки, займа, хранения, страхова­ния и др., положения о расчетах, а также об обязательствах, возника­ющих вследствие причинения вреда и при неосновательном обогаще­нии.

Разделы V и VI ГК РФ, составляющие часть третью ГК РФ, рассма­тривают наследственное право и междуна­родное частное право. Раздел VII составляет часть четвертую ГК РФ, в которой рассматри­ваются права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Субъекты и объекты гражданских прав

Субъекты гражданскогоправа–это отдельные индивиды и органи­зации, которые в соответствии с нормами гражданского права являют­ся носителями субъективных юридических прав и обязанностей.

ГК РФ выделяет три категории субъектов гражданского права:а) физические лица; б)юридические лица; в)публичные образования – Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образова­ния.

Физические лица

Все находящиеся на территории государства физические лица могут быть разделены на граждан этого государства, иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов). Для участия в гражданских право­отношениях физические лица должны обладать определенными каче­ствами (правосубъектностью), состоящими из правоспособности и дее­способности.

Правоспособность согласно ст. 17 ГК – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособностью обладают все граждане независимо от возраста. Правоспособность возникает в момент рождения гражданина и пре­кращается со смертью.

Дееспособностьгражданина,согласно ст. 21 ГК РФ, - это его способ­ность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Об­ладать дееспособностью – значит иметь способность лично совершать различные юридические действия: осуществлять правомочия собствен­ника, заключать договоры, выдавать доверенности, нести ответствен­ность за свои действия. В отличие от правоспособности дееспособность неодинакова для всех граждан,поскольку, чтобы совершать юридические действия, гражда­нин должен достичь определенного возраста и обладать здравым рас­судком. Поэтому законодатель разграничивает полную, частичную и ограниченнуюдееспособность, а также полнуюнедееспособностьмалолетних.

Полная дееспособностьподразумевает способность приобретать и осуществлять любые допускаемые законом права и принимать на себя любые обязанности. Дееспособность в полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста, за исключением двух случаев:

  • когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет; в этом случае гражданин приобретает дееспособность в полном объеме с момента вступления в брак;

  • в порядке эмансипации, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, объявляется органом опеки и попечительства (с согласия обоих родителей – так называемая административная эмансипа­ция) или судом (при отсутствии такого согласия – судебная эман­сипация) полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или занимается предпринимательской дея­тельностью.

Частичная дееспособностьозначает возможность гражданина при­обретать и осуществлять не любые, а лишь некоторые права и обязан­ности, прямо предусмотренные законом. Ею обладают несовершенно­летние в возрасте от 14 до 18 лет.

Ограниченная дееспособностьозначает лишение гражданина воз­можности приобретать права и создавать обязанности, которые он уже мог приобретать и создавать. Ограничена может быть как полная, так и частичная дееспособность граждан. Ограничение дееспособности допускается по решению суда в случаях, установленных законом.

Малолетние в возрасте (до 14 лет) полностью недееспособны.Закон запрещает им самостоятельно совершать сделки; сделки от их имени совершают только их законные представители (родители, усынови­тели или опекуны). Из этого общего правила закон делает исключе­ние для малолетних в возрасте от 6 до 14 лет – они могут самостоя­тельно совершать три категории сделок: 1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре­бующие нотариального удостоверения или государственной реги­страции; 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или третьими лицами с согласия закон­ных представителей.

Законодательством предусмотрено полное лишение дееспособности. В соответствии со ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие пси­хического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Не­дееспособный не вправе совершать никаких сделок (даже мелких бы­товых) – все сделки от его имени совершает опекун.

Юридические лица

Юридическим лицом, согласно ст. 48 ГК РФ, признается организа­ция, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или опе­ративном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обя­зательствам этим имуществом и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, не­сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

ГК РФ делит юридические лица на два вида:

  • коммерческие организации – юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельно­сти;

  • некоммерческие организации – юридические лица, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение при­были и не распределяющие полученную прибыль между участни­ками.

Юридические лица создаются в определенных организационно­-правовых формах. Согласно ст. 50 ГК РФ юридические лица, явля­ющиеся коммерческими организациями, создаются в форме хозяй­ственных товариществ, хозяйственных обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных пред­приятий. Юридические лица, являющиеся некоммерческими органи­зациями, создаются в форме потребительских кооперативов, обще­ственных или религиозных организаций (объединений), учреждений благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмо­тренных законом.

­

Объекты гражданских прав

Объектами гражданского праваявляются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают меж­ду собой в правоотношения.

Перечень объектов гражданского прававключает в себя: вещи (в том числе деньги и ценные бумаги); работы, услуги и юридические процедуры; информацию; результаты интеллектуальной деятельно­сти и исключительные права на них (интеллектуальную собствен­ность); нематериальные блага (жизнь, здоровье, деловую репутацию и т.д.).

Вещи–это предметы материального внешнего мира, находящиеся в твердом, жидком, газообразном или ином физическом состоянии.Ихглавным назначением является удовлетворение потребностей субъ­ектов гражданских правоотношений.

В гражданском праве существует достаточно разработанная класси­фикация вещей.

По признаку оборотоспособности, то есть допустимости совершения с вещью сделок и иных действий в рамках гражданского оборота, вы­деляют:

  • свободно обращающиеся вещи, которые могут свободно отчуждать­ся и переходить от одного лица к другому в порядке универсаль­ного правопреемства (наследования, договоров дарения, купли-продажи и т.д.);

  • ограниченные в обороте вещи, для которых законом установлены определенные ограничения их обращения (например, оружие, нар­котические и психотропные вещества, сильнодействующие яды, которые по соображениям безопасности приобретаются по специ­альному разрешению);

  • изъятые из оборота вещи, отчуждение которых не допускается и которые, следовательно, не могут быть объектом гражданско-правовых сделок (имущество государственной казны, Вооружен­ных Сил, объекты оборонного назначения, отдельные виды воору­жений, ядерная энергия и т.д.);

По признаку делимостивещи подразделяются:

  • на делимые вещи, которые поддаются делению в натуре на отдель­ные части без ущерба для их назначения (например, жилой дом при условии закрепления за каждым из собственников конкрет­ного жилого помещения);

  • неделимые вещи, которые в результате деления уже не могут слу­жить по первоначальному назначению (например, разобранный на запчасти автомобиль).

По признаку движимостивыделяют:

  • недвижимые вещи, перемещение которых в пространстве без несо­размерного ущерба их назначению невозможно (земельные участ­ки, здания, сооружения, воздушные и морские суда, космические объекты, подлежащие государственной регистрации и т.д.), а так­же используемые для осуществления предпринимательской дея­тельности имущественные комплексы (предприятия);

  • движимые вещи, которые могут свободно перемещаться в про­странстве без несоразмерного ущерба их назначению.

Различие в правовом режиме движимых и недвижимых вещей заклю­чается в том, что совершение сделок с недвижимыми вещами и оформ­ление прав на них всегда требует государственной регистрации.

По признаку потребляемостивещи делятся:

  • на потребляемые вещи, однократный акт использования которых приводит к их уничтожению или существенному видоизмене­нию (например, продукты питания, топливо, сырье, полуфабри­каты);

  • непотребляемые вещи, которые в процессе использования хотя и снашиваются, но сохраняют свое качество в течение продолжи­тельного периода времени (например, автотранспорт, производ­ственное оборудование).

По признаку заменяемостивещи подразделяются:

  • на вещи,определяемые индивидуальными признаками, которые не могут быть заменены, так как определяются присущими только им индивидуальными признаками (цвет, фасон, номер), выде­ляющими их из других подобных вещей;

  • среди индивидуально­определенных вещей особо различают уникальные вещи, суще­ствующие в единственном экземпляр

  • вещи, определяемые родовыми признаками(числом, весом, ме­рой) и являющиеся заменимыми (тонна мазута, кубометр леса и т. д.).

В зависимости от способа получения новыхвещейразличают:

  • плодывещи, имеющие естественное природное происхождение и являющиеся результатом органического развития животных и растений (плоды фруктовых деревьев, приплод скота и птицы, молоко, яйца, шерсть);

  • продукциюимущество, полученное в результате обработки или переработки вещи или иного целенаправленного производительно­го ее использования (изготовление товаров, строительство и т. д.);

  • доходы– денежные или иные поступления, которые приносит имущество, находясь в хозяйственном обороте (арендная плата, проценты по банковскому вкладу, вознаграждение за использова­ние изобретения и т.д.).

Помимо вещей, к объектам гражданских и предпринимательских прав относятся работы и услуги. Под работамипонимаютсядействия, направленные на достижение материального результата, который может состоять в создании вещи, се переработке, обработке или ином качественном изменении(напри­мер, ремонте). Услугав отличие о работы представляет собой действия или дея­тельность, осуществляемые по заказу, которые не имеют материаль­ного результата(деятельность перевозчика, хранителя, комиссионера и т.п.). При этом некоторые услуги могут иметь материальный резуль­тат, который, однако, не приобретает овеществленной формы (напри­мер, излечение больного как результат медицинских услуг).

Понятие и виды сделок

Согласно ст. 153 ГК РФ сделки – это действия граждан и юридиче­ских лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. По своему составу сделка представляет собой единство четырех эле­ментов:субъектов – лиц, участвующих в сделке; субъективнойсторо­ны – единства воли и волеизъявления; формы и содержания

Одним из условий действительности сделки является облечение воли субъектов, совершающих сделку, в требуемую законом форму.

Форма сделок может быть устной или письменной. Устно могут совершаться любые сделки, если:

  • законом или соглашением сторон для них не установлена пись­менная форма;

  • они исполняются при самом их совершении (исключение состав­ляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность);

  • сделки, совершающиеся во исполнение письменного договора, если имеется соглашение сторон об устной форме исполнения.

Все остальные сделки совершаются в письменной форме, которая бывает простой, нотариальной и с последующей государственной реги­страцией.

В простой письменной форме совершаются следующие сделки:

  • сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

  • сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

Нотариальная форматребуется для совершения сделок, прямо пред­усмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась бы (ст. 163 ГК РФ). Например, договор купли-продажи квартиры, договор мены и т.д.

Государственная регистрация сделок предполагает внесение информации о совершенных сделках в единый государственный ре­естр, что позволяет иметь полную и достоверную информацию о соб­ственнике недвижимости, лежащих на ней обременениях и т.д. Обязательность государственной регистра­ции предусмотрена ГК РФ для сделок с землей и другим недвижимым имуществом.

Право собственности.

Собственностьможно определить как общественное отношение по поводу благ, присвоенных лицом (собственником), которое относится к ним как к своим, что влечет их отчуждение для прочих лиц (несобственников).

Право собствен­ности - наиболее полная юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться индивидуально-определенной вещью по своему усмотрению независимо от других лиц и без ограничения по сроку.

Содержание права собственностираскрывается в п. 1 ст. 209 ГК РФ:

  • Право владения – основанная на законе возможность иметь у себя данное имущество и фактически обладать им;

  • Право пользования – основанная на законе возможность эксплуа­тации и хозяйственного использования имущества путем извлече­ния из него полезных свойств. Право пользования непосредствен­но связано с правом владения, поскольку пользоваться имуществом можно, лишь владея им;

  • Право распоряжения–возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности или со­стояния (например, передача по договору или уничтожение). Пра­во распоряжения отличает собственника от иных владельцев имущества, поскольку права владения и пользования имуществом могут принадлежать не только его собственнику.

Главная отличительная черта права собственности заключается в том, что собственник имеет право устранять других лиц от господства над принадлежащим ему имуще­ством,то есть действует согласно ст. 209 ГК РФ по своему усмотрению. Все остальные лица, которые владеют, пользуются и даже распоряжа­ются имуществом, принадлежащим им на том или ином праве, осу­ществляют свои полномочия, руководствуясь не только законом, но и указаниями собственника.

Основания приобретения и прекращения права собственности

Основаниями приобретения права собственности являются различные правопорождающие юридические факты, т. е. обстоятельства реальной жизни, в соответствии с законом влекущие возникновение права собственности на определенное имущество у конкретных лиц (титулы собственности), например, право собственности, основанное на договоре купли-продажи вещи или на переходе ее в порядке наследования. При установленных законом условиях и беститульное (фактическое) владение может влечь определенные правовые последствия.

Способы приобретения права собственности

Титулы собственности могут приобретаться различными способами, которые традиционно подразделяются на первоначальные, т.е. не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь (включая и случаи, когда такого собственника ранее вообще не имелось), и производные, при которых право собственности на вещь возникает по воле предшествующего собственника (чаше всего по договору с ним).

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся: создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права собственности; переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей; при определенных условиях — самовольная постройка; приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право.

К производным способам приобретения права собственности относится приобретение этого права на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи; в порядке наследования после смерти гражданина; в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица.

Многие способы возникновения права собственности могут использоваться любыми субъектами гражданского права (общие или общегражданские способы приобретения права собственности, например правоотношения, возникающие на основе различных сделок).

Имеются, однако, и специальные способы возникновения этого права, которые могут использоваться лишь строго определенными субъектами. К ним относятся:

  • Реквизиция – изъятие государством имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого имущества. Реквизиция как одно из оснований принудительного изъятия у собственника имущества (ст. 235 ГК РФ) является категорией гражданского права. Поэтому связанные с ней отношения первично регулируются в ст. 242 ГК РФ. Согласно данной статье в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах чрезвычайного характера имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества);

  • Конфискация – принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение (ст. 243 ГК РФ);

  • Национализация– обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лицс возмещением стоимости этого имущества и других убытков, в порядке, установленном ст. 306 ГК РФ (ст. 306 – в случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются государством). Поскольку такой закон в настоящее время не принят, национализация в России проводиться не может. Однако на практике это относится лишь к безвозмездной национализации. Полный или частичный выкуп государством вполне возможен на основании обычных договоров купли/продажи.

Указанные выше основания могут служить основанием возникновения только государственной собственности, а сбор налогов и пошлин – также и муниципальной собственности, поскольку для всех других лиц они являются способами прекращения их права на соответствующее имущество. В соответствии с п. 4 ст. 218 ГК РФ гражданин как член потребительского кооператива, полностью внесший паевой взнос за предоставленный ему кооперативом объект (жилую квартиру, гараж, дачу и т. п.), становится собственником такого имущества независимо от воли кооператива и даже от собственной воли (при этом его право собственности как право на недвижимость подлежит обязательной государственной регистрации). По существу, речь здесь идет об обязательном выкупе имущества, который является способом приобретения права собственности только для граждан — членов потребительских кооперативов.

Первоначальные способы приобретения права собственности. К числу данных способов относится прежде всего изготовление (создание) новой вещи. Речь при этом идет о создании вещи «для себя» (п. 1 ст. 218), ибо если она создается по договору для другого лица, оно и становится собственником в силу договорных условий. Важное значение при этом приобретает момент, с которого вещь можно считать созданной (существующей), ибо он и становится правопорождающим фактом. Для движимых вещей этот момент определяется фактом окончания соответствующей деятельности, а для недвижимых — моментом государственной регистрации (ст. 219 и 131 ГК РФ). Следовательно, до момента такой регистрации вновь создаваемая недвижимая вещь в этом качестве юридически не существует.

Лицо, осуществившее самовольную постройку объекта недвижимости, по общему правилу не приобретает на нее право собственности, а сама эта постройка не становится недвижимостью, ибо она не подлежит государственной регистрации по причине допущенных при ее создании нарушений. Речь здесь может идти лишь о совокупности стройматериалов, которые их собственник вправе забрать, осуществив за свой счет снос такой постройки (п. 2 ст. 222). Самовольным считается строительство объекта недвижимости при наличии любого из следующих нарушений: нарушение порядка землеотвода или его целевого назначения; отсутствие необходимых разрешений на строительство (хотя бы одного из них); существенное нарушение строительных норм и правил (п. 1 ст. 222 ГК РФ). Право собственности на самовольную постройку может быть признано в судебном порядке.

Право собственности на продукцию,плоды и доходы как результаты хозяйственной эксплуатации имущества по общему правилу возникает улица, использующего данное имущество, на законном основании (собственника, арендатора и т. д.) — по ст. 136 ГК РФ.

Сбор ягод и грибов, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей или животных становятся первоначальным способом приобретения права собственности для любого собравшего или добывшего их лица при условии, что они осуществлены в соответствии с законом, разрешением собственника или местным обычаем (ст. 221 ГК РФ).

К числу первоначальных способов приобретения права собственности относится и приобретение этого права на бесхозяйные вещи. Под понятие бесхозяйных вещей подпадают брошенные собственником вещи, находки, безнадзорные животные, клады. Во всех перечисленных случаях речь идет о возможности приобретения права собственности на вещи, собственник которых либо неизвестен, либо отказался от них, либо утратил на них право (п. 1 ст. 225 ГК РФ).

Для приобретения права собственности на вещь по давности фактического владения ею в соответствии с правилами ст. 234 ГК РФ необходимо, чтобы владение было добросовестным, открытым и непрерывным. Следовательно, фактический владелец не должен быть, например, похитителем или иным лицом, умышленно завладевшим чужим имуществом помимо воли его собственника. Такое владение должно быть открытым, очевидным для всех иных лиц, причем владелец должен относиться к соответствующей вещи как к своей собственной, включая несение бремени собственности. Наконец, такое владение должно быть непрерывным в течение установленных законом сроков (во время фактического владения в соответствии с п. 3 ст. 234 включается время, в течение которого данной вещью владел правопредшественник лица, ссылающегося на приобретательную давность). Срок приобретательной давности для движимых вещей установлен в 5 лет, а для недвижимости - в 15 лег. Право собственности на недвижимость и в силу истечения срока приобретательной давности возникает только с момента государственной регистрации данного объекта.

К числу бесхозяйных вещей закон отнес брошенные собственником вещи (ст. 226 ГК РФ). Если такие движимые вещи не имеют значительной стоимости (мене пяти минимальных размеров оплаты труда) либо представляют собой брошенный лом металлов, бракованную продукцию, отходы производства и другие отходы, они могут быть обращены в собственность лица, на территории которого находятся (собственника или иного титульного владельца земельного участка, водоема и т. д.), путем совершения им фактических действий, свидетельствующих об обращении этих вещей в свою собственность. Иные брошенные собственником вещи могут поступить в собственность нового владельца лишь путем признания их бесхозяйными в судебном порядке.

Нашедший потерянную вещь (находку) в соответствии со ст. 227 ГК РФ обязан уведомить о находке лицо, потерявшее вещь, либо иного известного ему законного владельца вещи, либо сдать ее в милицию, орган местного самоуправления, либо владельцу помещения или транспортного средства, в котором обнаружена потерянная вещь. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя, отвечая в этом случае за ее возможную утрату или повреждение при наличии грубой неосторожности или умысла и в пределах стоимости такой вещи. По истечении шести месяцев с момента заявления о находке органу милиции или местного самоуправления и отсутствия сведений о законном владельце вещи нашедший вещь приобретает на нее право собственности. При его отказе от этого на найденную вещь возникает право муниципальной собственности (ст. 228 ГК РФ). Нашедший вещь имеет право на возмещение расходов по хранению этой вещи либо от ее законного владельца, либо от органа местного самоуправления, в собственность которого поступила найденная им вещь, а также право на вознаграждение за находку от лица, управомоченного на получение вещи (ст. 229 ГК РФ).

Во всех этих случаях речь идет о движимом имуществе. Аналогичный по сути правовой режим приобретают и безнадзорные животные, которые по истечении шести месяцев с момента заявления об их задержании и необнаружении их законного владельца поступают в собственность нашедшего их лица, а при его отказе — в муниципальную собственность (п. 1 ст. 231 ГК РФ). При возврате безнадзорных животных прежнему владельцу обнаружившее их лицо имеет право на возмещение необходимых расходов, понесенных на их содержание, а при возврате домашних животных — также и на вознаграждение по правилам о вознаграждении за находку.

Первоначальным способом приобретения права собственности является обнаружение клада, зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад имущества, где был обнаружен клад.

В случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к культурным ценностям и собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, они подлежат передаче в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере 50% стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

При обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому лицу не выплачиваются и полностью поступает собственнику.

Производные способы приобретения права собственности. При таких способах приобретения права собственности учитывается воля прежнего собственника (отчуждателя вещи), поэтому здесь основания приобретения права собственности у одних лиц одновременно являются основаниями прекращения этого же права у других лиц. Речь обычно идет о различных договорах - купли-продажи, мены, дарения, аренды с выкупом и прочих, а также о наследовании имущества граждан или о правопреемстве в отношении имущества юридических лиц или публично-правовых образований. Каждый из этих способов специально урегулирован законом в соответствующих институтах (договорного права, наследственного права, правопреемства при реорганизации юридических лиц), выходящих за рамки права собственности.

Особый способ передачи имущества из публичной в частную собственность представляет собой приватизация. Заключаемые в ходе приватизации сделки но приобретению в частную собственность приватизируемого имущества являются гражданско-правовыми договорами (чаше всего договорами купли-продажи). Решение о приватизации конкретного объекта выступает формой осуществления публичным собственником своего правомочия по распоряжению принадлежащим ему имуществом. Порядок осуществления этого правомочия установлен специальными нормативными актами о приватизации.

В соответствии со ст. 217 ГК РФ порядок приватизации должен устанавливаться специальными законами, а общие правила о приобретении и прекращении права собственности применяются здесь лишь в той мере, в какой соответствующие отношения не урегулированы указанными законами. Порядок приватизации определяет лишь процедуру (способы) приватизации, но не ее объекты. Последние устанавливают соответствующие публичные собственники, руководствуясь своими интересами и нормативными актами.

Защита прав собственности

Система гражданско-правовых средств защиты права собствен­ности включает в себя вещно-правовые средства защиты, обяза­тельственно-правовые средства защиты, иные гражданско-правовые средства защиты, а также средства защиты интересов собственников при прекращении права собственности по предусмотренным в за­коне основаниям.

Вещно-правовые средства защитыприменяются в случаях, когда непосредственно нарушается право собственности (например, при незаконном изъятии у собственника имущества), как средство абсо­лютной защиты прав собственника. Гражданское законодательство предусматривает следующие вещно-правовые средства защиты права собственности:

  • истребование имущества из чужого незаконного владения (ст. 301-302 ГК РФ);

  • требование устранения всяких нарушений права собственника, не связанных с лишением его владения (ст. 304 ГК РФ);

  • иск о признании права собственности (ст. 12 ГК РФ).

Истребование имущества из чужого незаконного владения – винди­кационный иск - иск собственника, не владеющего вещью, к лицу, владеющему ею, но не являющемуся собственником данной вещи. Объектом виндикационного иска, как правило, являются движимые вещи, нахо­дящиеся во владении другого лица. Для решения во­проса о возвращении имущества собственнику суд определяет: каким образом данная вещь выбыла из владения собственника (по его воле или помимо его воли), возмездно или безвозмездно была получена вещь ее приобретателем и как действовал приобретатель вещи (добросовестно или недобросовестно).

Негаторныйиск–требования собственника об устранении всяких нарушений его права, не связанных с лишением владения. Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения вся­ких нарушений его права, даже если бы эти нарушения и не были соеди­нены с лишением его владения. Примером таких нарушения нрав соб­ственника является возведение строения или сооружения на соседнем участке, препятствующих проходу и проезду собственника на свой уча­сток.

К вещно-правовым средствам защиты права собственности относит­ся также иск о признании права собственности,то есть внедоговорное требование собственника имущества о констатации перед третьимилицами факта принадлежности истцу права собственности на спорное имущество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или устранении иных препятствий, не связанных с лишени­ем владения.Данные иски предъявляются в случаях, когда право соб­ственности на имущество оспаривается сторонами и его принадлеж­ность не может быть однозначно установлена.

Обязательственно-правовые средства защитыохраняют право соб­ственности не напрямую, а опосредованно, через нормы обязательствен­ного права. К обязательственно-правовым способам защиты права соб­ственности относятся иски о возмещении собственнику причиненного вреда, иски о возврате неосновательно приобретенного или сбереженно­го имущества, иски о возврате переданного по договору имущества и т.д.

Иные гражданско-правовые средства защиты:восстановление имущественных прав гражданина, объявленного умер­шим, при его последующей явке; возвращение в первоначальное поло­жение имущественного состояния участников недействительных сделоки др.

Обязательства в гражданском праве

В силу обязательстваодно лицо (должник) обязано совершить в пользу дру­гого лица (кредитора) определенное действие(передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться отопределенного действия, а кредитор имеет право требовать от долж­ника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ).Обязательства, таким образом, ре­гулируют процесс перемещения материальных благ от одного лица к другому.

В отношениях обязательства участвуют две стороны: управомочен­ная (кредитор) и обязанная (должник). Принадлежащее управомочен­ной в обязательстве стороне субъективное право именуется правом требования, а лежащая на обязанной стороне обязанность – долгом. Право требования кредитора и долг должника составляютсодержание обязательственного правоотношения.Объектом обязательства вы­ступают действия должника (например, действия подрядчика при вы­полнении подрядных работ и передаче их заказчику образуют объект обязательства подряда).

Обязательства возникают на основе определенных юридических фактов, называемых основаниями возникновения обязательств. К их числу относятся:

  • договор (п. 2 ст. 307 ГК РФ);

  • односторонние сделки (прощение долга, публичное обещание на­грады и др.);

  • административные акты (в соответствии с п. 1 ст. 8 ГК гражданские права и обязанности возникают из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Так, сохранившееся в наши дни распределение в административном порядке муниципальной жилой площади обусловливает возникновение обязательства на основе выдаваемого местной администрацией ордера на жилое помещение. В силуэтого обязательства жилищно-эксплуатационная организация обязана заключить с ордеродержателем договор социального найма жилого помещения, указанного в ордере);

  • сложный юридический состав, включающий в себя администра­тивный акт и заключенный на его основе договор (в отличие от предыдущего основания, для возникновения и существования обя­зательств в этом случае требуется наличие обоих юридических фактов и административного акта, и договора);

  • причинение вреда (деликт) и другие неправомерные действия;

  • иные действия граждан и юридических лиц (например, согласно ст. 984 ГК РФ, если лицо, действовавшее без соответствующих полномочий, предотвратило реальную угрозу ущерба имуществу других лиц в условиях, исключающих возможность предупре­ждения их о такой угрозе, оно вправе потребовать от этих лиц возмещения убытков, понесенных в связи с предотвращением ущерба);

  • события (например, наступление такого страхового случая, как наводнение, влечет за собой обязанность страховщика выплатить страховое возмещение застрахованному лицу и право последнего требовать от страховщика выплаты ему этого возмещения).

Исполнение обязательств основывается на принципе надлежащего исполнения обязательств,закрепленном в ст. 309 ГК РФ. Его суть со­стоит в том, что обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых ак­тов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми тре­бованиями

Обеспечение исполнения обязательств–применениемер, стимулирующих должника к надлежащему исполнению обязательства и гарантирующих права кредитора на случай неисполнения должником своего обязательства. В гл. 23 ГК РФ называются шесть таких способов: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия и задаток. При этом предусмотренный ГК РФ перечень не является исчерпывающим; зако­ном или договором могут быть предусмотрены и иные способы обеспе­чения исполнения обязательств.

  • Неустойка(либо штраф, пеня), согласно ст. 330 ГК РФ, - это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств.Неустойка может устанавливаться законом (законная неустойка)либо договором (договорная неустойка).При этом кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер неустойки устанавливается в виде твердой суммы (такую неустойку именуют штрафом) либо в виде процента от суммы неисполненного обязательства (собственно неустойка).Разно­видностью неустойки при просрочке денежного обязательства является пеня.

Закон различает такие виды неустоек, как:

  • зачетная,засчитываемая в счет погашения убытков от неис­полнения или ненадлежащего исполнения обязательства (такая неустойка предполагается по общему правилу, установленному ст. 394 ГК РФ);

  • штрафная,подлежащая взысканию сверх возмещения убыт­ков;

  • альтернативная,предоставляющая кредитору возможность выбора между взысканием убытков и взысканием неустойки;

  • исключительная,исключающая возможность взыскания с ви­новной стороны убытков (характерна для договоров пере­возки).

  • Залог, в силу которого кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником (залогодателем) обеспеченногозалогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими креди­торами, за изъятиями, установленными законом(ст. 334 ГК РФ). Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества, называется ипотекой и регулируется отдельным законом. В зависимости от того, в чьем владении остается заложенная вещь, различают твердый залог (когда заложенная вещь остается у залогодателя) и заклад(когда заложенная вещь передается залогодержателю).

  • Удержаниекак мера обеспечения исполнения обязательства со­стоит в праве кредитора, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, в случае не­исполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обя­зательство не будет исполнено.Удовлетворение требований кре­дитора за счет удерживаемого имущества производится в поряд­ке, предусмотренном для требований, обеспеченных залогом.

  • Поручительствовсоответствии со ст. 361 ГК РФ состоит в даче поручителем по договору поручительства обязательства перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

  • Банковская гарантия, согласно ст. 368 ГК РФ, состоит в даче бан­ком, иным кредитным учреждением или страховой организацией (гарантом) по просьбе другого лица (принципала1) письменного обязательства уплатить кредитору принципала (бенефициару2) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

  • Задатком,согласно ст. 380 ГК РФ, признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причита­ющихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказатель­ство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Задаток подлежит возврату при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозмож­ности его исполнения. Если за неисполнение договора ответствен­на сторона, давшая задаток, то задаток остается у другой стороны; если ответственна сторона, получившая задаток, - он возвраща­ется другой стороне в двойном размере.

Ответственность за нарушениеобязательствкак вид гражданско-правовой ответственности представляет собой санкцию за наруше­ние обязательства. Основной формой ответственности за нарушение обязательств является возмещение убытков. В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки,при­чиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обяза­тельства.

Основаниями прекращения обязательствявляются такие юридиче­ские факты, с наступлением которых закон связывает прекращение прав и обязанностей сторон обязательства.

Договоры. Понятие и виды

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договор – это соглашение двух или не­скольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданскихправ и обязанностей.Договор является наиболее распространенным видом сделок и подчиняется общим для всех сделок правилам.

Содержание договорасоставляют условия, на которых было до­стигнуто соглашение сторон об установлении, изменении или прекра­щении гражданских прав и обязанностей. По своему юридическому значению условия договора делятся на существенные, обычные и слу­чайные.

Существеннымипризнаются условия, которые необходимы и до­статочны для заключения договора.

Обычныеусловия в отличие от существенных не нуждаются в со­гласовании сторон. Например, при заключении договора имущественного найма автоматически вступает в действие условие, предусмотрен­ное ст. 211 ГК РФ, в соответствии с которым риск случайной гибе­ли или случайного повреждения имущества несет его собственник, то есть наймодатель.

Случайныминазываются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон.

Договоры класси­фицируютсяпо различным основаниям. В зависимости от юридической направленностивыделяют:

  • основной договор, который непосредственно порождает права и обязанности у сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т.п.;

  • предварительный договор,то есть соглашение, по которому сторо­ны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

В зависимости от того, кто может требовать исполнения по догово­ру,различают:

  • договор в пользу стороны договора,по которому должник обязан произвести исполнение кредитору;

  • договор в пользу третьего лица(ст. 430 ГК РФ), в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кре­дитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязатель­ства в свою пользу (например, если арендатор заключил договор страхования арендованного имущества в пользу арендодателя, то право требования выплаты страхового возмещения при наступле­нии страхового случая принадлежит арендодателю).

В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участникамидоговоры делятся на:

  • односторонние договоры,которые порождают у одной стороны только права, а у другой – только обязанности (например, по до­говору займа заимодавец наделяется правом требовать возврата долга и не несет каких-либо обязанностей перед заемщиком, а за­емщик, наоборот, не приобретает никаких прав по договору и несет только обязанность по возврату долга);

  • взаимные договоры,когда каждая из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к другой сторо­не (например, по договору купли-продажи продавец приобретает право требовать от покупателя уплаты денег за проданную вещь и одновременно обязан передать эту вещь покупателю, а покупа­тель, в свою очередь, приобретает право требовать передачи ему проданной вещи и одновременно обязан уплатить продавцу по­купную цену).

В зависимости от определяемого договором характера перемещения материальныхблагразличают:

  • возмездный договор,по которому имущественное предоставле­ние одной стороны обусловливает встречное имущественное представление другой стороны (например, договор купли-продажи); по общему правилу п. 3 ст. 423 ГК РФ договор всегда предполага­ется возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное;

  • безвозмездный договор,когда имущественное предоставление про­изводится только одной стороной без получения встречного иму­щественного предоставления от другой стороны (например, до­говор дарения).

По основаниям заключениядоговоры делятся на:

  • свободные договоры,заключение которых всецело зависит от усмо­трения сторон;

  • обязательные договоры,заключение которых является обязатель­ным для одной или обеих сторон.

Законодатель различает следующие способы заключения граж­данско-правового договора:в общем порядке, в обязательном порядке и на торгах.

Общий порядок заключения договорасостоит в направлении одной стороной (именуемой оферентом)предложения о заключении догово­ра (оферты) другой стороне (именуемой акцептантом), при этом ак­цептант вправе принять эго предложение (произвести акцепт)либо отказаться от него.

Офертойпризнаетсятакое предложение заключить договор, кото­рое соответствует условиям ст. 435 ГК РФ, а именно является доста­точно определенным, выражает явное намерение лица заключить до­говор, содержит все его существенные условия и обращено к одному или нескольким конкретным лицам. При отсутствии указанных усло­вий данное предложение рассматривается как вызов на оферту,то есть приглашение другим лицам делать оферту (например, коммерческие предложения, реклама).

Акцептомпризнается полное и безоговорочное согласие лица, ко­торому адресована оферта, принять это предложение (п. 1 ст. 438 ГК РФ).

С момента получения оферентом акцепта от акцептанта договор счи­тается заключенным. Договор, подлежащий государственной регистра­ции, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Заключение договора в обязательном порядкерегламентируется ст. 445 ГК РФ. Заинтересованная в заключение договора сторона, для которой его заключение не является обязательным, направляет другой стороне, для которой заключение договора обязательно, проект дого­вора (оферту). Получившая такую оферту сторона, для которой за­ключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней ее рассмотреть и направить другой стороне либо извещение об акцеп­те оферты, либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (про­токол разногласий), либо извещение об отказе от акцепта. С момента получения оферентом извещения об акцепте договор считается заклю­ченным. В остальных случаях сторона, для которой заключение дого­вора не является обязательным, вправе в судебном порядке принудить обязанную сторону к заключению договора на условиях, изложенных в оферте.

Заключение договора наторгахпредусмотрено ст. 447-449 ГК РФ. Сущность указанного способа состоит в том, что договор заключается организатором торгов с лицом, выигравшим торги. В качестве органи­затора торгов может выступать как собственник вещи или обладатель имущественного права, так и специализированная организация (напри­мер, фонд имущества при продаже в частные руки (приватизации) го­сударственного или муниципального имущества). Торги проводятся в форме аукциона, когда победителем признается лицо, предложившее более наиболее высокую цену, или конкурса, когда победителем будет при­знано лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило лучшие условия.

Изменение или расторжение договора, по общему правилу, воз­можны только по соглашению сторон, если иное не установлено законом или договором. В тех случаях, когда возможность изменения или рас­торжения договора не предусмотрена законом или договором и сторо­нами не достигнуто по этому вопросу согласие, договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из сторон в судебном по­рядке. В отличие от расторжения, изменениедоговорав связи с существенными изменениями обстоятельств допускается по решению суда только в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных условиях.

Наследственное право

Наследственное правоявляется подотраслью гражданского права, регулирующей переход имущественных прав и обязанностей от умерше­го человека к его преемникам, то есть наследственное правопреемство. Нормы наследственного права в России сосредоточены в разд. V части третьей ГК РФ.

Ключевыми понятиями наследственного права являются:

  • наследник, то есть лицо, к которому переходит имущество насле­додателя в порядке наследственного правопреемства;

  • наследственная масса, то есть совокупность имущественных прав (актива наследства) и обязанностей (пассива наследства), пере­ходящих от наследодателя к наследнику;

  • открытие наследства, то есть возникновение наследственных правоотношений (согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открыва­ется со смертью гражданина либо объявлением его судом умер­шим).

Основания наследованияопределены в ст. 1111 ГК РФ. К ним от­носится наследование по завещанию и по закону. При этом наследова­ние по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завеща­нием.

Круг лиц, призываемых к наследованию, определен в ст. 1116 ГК РФ. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. К насле­дованию по завещанию также могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться Рос­сийская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к на­следованию по закону – Российская Федерация.

Наследование по завещанию.

Согласно ст. 1121 ГК РФ завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Форма и порядок совершения завещаниярегламентированы ст. 1124-1129 ГК РФ.

Согласно ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть составлено в пись­менной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение установлен­ного правила влечет за собой недействительность завещания. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано за­вещателем или с его слов нотариусом. Записанное нотариусом со слов завещателя завещание до его подписания должно быть полностью про­читано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в со­стоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, а если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Такое за­вещание должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, нотариусу по месту жительства завещателя.

Согласно ст. 1127 ГК РФ приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Статья 1126 ГК РФ допускает совершение закрытого завещания, когда завещатель не предоставляет другим лицам, в том числе нота­риусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое заве­щание должно быть собственноручно написано и подписано завеща­телем и в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои под­писи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их при­сутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания, фамилии, имени, отчестве и месте жительства свидетелей. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус выдает завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По представлении свидетельства о смерти лица, соверши­вшего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завеща­нием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостове­ренная копия протокола.

В виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ, допускается составление завещания в простой письменной форме, ког­да гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возмож­ности совершить нотариально удостоверенное завещание. В этих слу­чаях он вправе в присутствии двух свидетелей собственноручно напи­сать и подписать документ, являющийся завещанием.

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им заве­щание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. При этом не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом (изменяемом) завещании.

В соответствии со ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, оно может быть признано оспоримым или ничтожным.

Исполнение завещания осуществляется наследниками по завеща­нию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в опре­деленной части осуществляется исполнителем завещания. В соответствии со ст. 1134 ГК РФ завещатель может поручить ис­полнение завещания указанному им в завещании гражданину – душе­приказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.

Статьями 1137 и 1138 ГК РФ регламентированы такие понятия на­следственного права, как завещательный отказ и завещательное воз­ложение.

Завещательный отказзаключается в праве завещателя в завеща­нии возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного харак­тера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), кото­рые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.

Завещательное возложение состоит в праве завещателя в завещании возложить на одного или нескольких наследников обязанность совер­шить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели.

Наследование по закону

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке оче­редности, предусмотренной ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников пред­шествующих очередей. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представ­ления, то есть после наследников, умерших до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки на­следуют по праву представления. Если нет наследников первой оче­реди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и ба­бушка с обеих сторон. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) наследуют по праву представления. Если нет наследников первой и второй очереди, то наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву пред­ставления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очередей, право на­следовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призыва­ются прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди–дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очередидети двоюродных внуков и внучек (двоюродные прав­нуки и правнучки), дети двоюродных братьев и сестер наследодателя (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных деду­шек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников пред­шествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Для отдельных категорий наследников установлена обязательная доля в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Несовершеннолетние или нетру­доспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и роди­тели, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Принятие наследства.

Существуют следующие способы принятия наследства, путем по­дачи заявления, через представителя, фактическое принятие наслед­ства. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу за­явления наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня его от­крытия.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследства.

Наследник вправе также отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ от завещательного отказа в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается.

По месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом должностным лицом наследнику по его за­явлению выдается свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о пра­ве на наследство выдается наследникам по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.