Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rimskoe_chastnoe_pravo.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.06.2024
Размер:
243.3 Кб
Скачать
  1. Безыменные контракты и их виды

В римском праве существовали четыре соглашения, которые не получили особого названия, но были признаны цивильным правом, вследствие чего имели исковую защиту. Поскольку эти договоры не имели названия, их называют безымянными. В Средние века двум из этих договоров были присвоены названия – мена и оценочный договор.

Как утверждал Гай, в этих соглашениях имеется синаллагма.

К основным видам безыменных контрактов относятся:

  • даю тебе вещь с тем, чтобы ты дал мне вещь

  • даю тебе вещь с тем, чтобы ты совершил в мою пользу действие

  • совершаю в твою пользу действие, чтобы ты дал мне вещь

  • совершаю в твою пользу действие с тем, чтобы ты совершил в мою пользу действие

Эти контракты приобретают силу после того, как одна из сторон произвела исполнение, поэтому ближе всего безымянные контракты стоят к контрактам реальным.

Сначала сторона, сделавшая предоставление, не обладала иском для понуждения контрагента к выполнению встречного обязательства. Но поскольку имело место обогащение, его можно было истребовать назад с помощью кондикционного иска. Специальный иск для понуждения второй стороны к исполнению появляется лишь в праве Юстиниана.

По договору мены одна сторона передает вещь в собственность контрагента, который, в свою очередь, также обязуется передать вещь в собственность первого контрагента. Отличие от купли-продажи, состоит не только в том, что отсутствует уплата денег, но и в самом моменте возникновения обязательства: купля-продажа, являясь консенсуальным контрактом, вступает в силу в момент достижения сторонами соглашения.

При оценочном договоре одно лицо передает другому вещь с тем, чтобы она была либо продана, и взамен были переданы деньги, либо возвращению подлежит сама вещь. Считается, что распределение рисков зависело от того, кто явился инициатором продажи вещи: если собственник, то риск остается на нем, в противном случае риск переходит на контрагента.

  1. Способы обеспечение исполнения договора (понятии и виды)

Чтобы гарантировать исполнение обязательства, стороны были вправе в интересах кредитора установить какой-либо способ обеспечения его исполнения.

К таким способам обеспечения относятся:

  • Залог. Единого термина для обозначения залога римское право не знает: на разных стадиях развития залог именовался различно. По общему правилу должник отвечает за неисполнение обязательства всем своим имуществом, а залог порождает «связь» кредитора с конкретной вещью должника. В случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства кредитор получает право погасить свои убытки за счет заложенной вещи.

Залоговое обязательство носит акцессорный (дополнительный) характер, т.е. оно всегда подчинено другому главному обязательству. Акцессорное обязательство не может существовать без главного, поэтому если главное обязательство стало недействительным или прекратилось, то одновременно прекращается и обязательство залоговое.

Содержание залогового права включает в себя право распоряжения, а при некоторых формах залога и право владения заложенной вещью. Залогодержателю принадлежат как вещный, так и личный иск. Прекращается залог в момент реального исполнения обязательства.

В Древнем Риме существовали три формы залога:

А) Фидуция. При фидуции предмет залога передавался в собственность кредитору, и первоначально не существовало иска для возврата вещи залогодателю. Возвращение вещи было делом доброй совести залогодержателя. Первоначально эта форма залога применялась к манципируемым вещам, поэтому вещь передавалась в собственность кредитора с помощью манципации или мнимой уступки в суде. Со временем для обеспечения возврата заложенной вещи стали заключать неформальное соглашение, а позднее появился цивильный иск. Невозвращение вещи приравнивалось к воровству. Плоды от вещи, полученные залогодержателем, засчитывались в счет погашения долга.

Б) Пигнус. Пигнус (ручной заклад) – форма залога, при которой вещь поступает не в собственность, а лишь во владение кредитора. Первоначально эта форма применялась к неманципируемым вещам. В случае неисполнения основного обязательства кредитор был вправе либо продать вещь с публичных торгов, либо по соглашению с должником оставить ее себе на праве собственности.

В) Ипотека. Сначала ипотека применялась к движимым вещам. При аренде сельских земельных участков все движимые вещи арендатора, которые он приносил с собой, становились предметом залога в обеспечение уплаты арендной платы. Если арендатор не вносил арендную плату, арендодатель мог истребовать Сельвианов интердикт, позволявший ему захватить инвентарь арендатора и продать его для покрытия долгов. Арендодателю принадлежал специальный вещный иск – аctio Serviana, который защищал его от посягательств третьих лиц.

Позднее эта практика распространилась на аренду домов и квартир: вещи арендатора, принесенные в дом, становились предметом залога

  • Неустойка – это денежная сумма, подлежащая уплате кредитору в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства. Для ее установления требуется заключение штрафной стипуляции, а для ее взыскания не требуется доказывать наличие и размер убытков.

  • Задаток – это ценная вещь или денежная сумма, которая передается должником кредитору в подтверждение факта возникновения обязательства; кроме того, задаток имеет обеспечительную функцию. При нарушении обязательства задаткодателем он лишался права на его возвращение, а при нарушении его задаткополучателем задаток возвращался в двойном размере.

  • Поручительство состоит во вступлении в обязательство дополнительного должника. Главный должник (принципал) обязан погасить долг, однако, если он этого не сделает, то кредитор вправе предъявить иск к поручителю.

Соседние файлы в предмете Римское право