
Экзамен зачет учебный год 2023 / Tsvaygert_K__Kyotts_X_Vvedenie_V_Sravnitelnoe_Pravovedenie_V_Sfere_Chastnogo_Prava_Tom_1
.pdfпрактическое решение. А в конце работы эта презумпция служит средством контроля за правильностью достигнутых результатов: если компа - ративист констатирует на основе всей совокупности изучаемых матери - алов идентичность или по крайней мере сходство в решениях правовых проблем сравниваемых правопорядков, он может быть удовлетворен.
Если же будут установлены различия или полное отсутствие сходства в принимаемых решениях, то компаративисту потребуется вновь прове - рять, правильно ли и достаточно ли радикально поставлен вопрос о функциях исследуемых пра вовых институтов, равно как и вопросы о том, не сузил ли он сферу своего исследования.
Конечно, следует еще раз подчеркнуть, что эта презумп ция не всегда может быть использована. Она неприменима в тех областях права, кото - рые несут слишком сильный отпе чаток политических и моральных представлений данного общества. Для всех других отраслей права, ней - тральных с точки зрения субъективных оценок и «технических», «пре - зумпция идентичности» представляется нам вполне примени мой рабочей гипотезой.
IV
Особой проблемой сравнительного правоведения, и в пер вую очередь его методики, является вопрос о возможности его применения в отно - шении права социалистических стран. Под «социалистическими стра - нами» понимаются страны, во главе политического руководства кото - рых стоят ком мунистические партии, придерживающиеся марксист -
ско-ленинской идеологии. |
функции |
Согласно ортодоксальной социалистической доктрине, |
права при социализме и капитализме диаметрально противоположны. Буржуазная правовая доктрина рассматри вает право с формально-юриди - ческой точки зрения как изначально объективно существующую дан - ность и не признает социальной функции права как инструмента господ - ствующего класса в классовой борьбе. Для социалистической доктрины, наоборот, реальность права заключается непосредственно в его социаль - ной функции. И с этой точки зрения для социалистической доктрины равноправное сравнение различных правовых систем бессмысленно или даже! невозмож-
61!
но. В действительности ранее в СССР господствовала точка зрения о пригодности сравнительного правоведения лишь как инструмента дока - зательства преимуществ социалистического права. Лёбер правильно, но слишком мягко охарактеризовал эту точку зрения как «контрастирующее правоведение»: правоведение, которое с порога отвергает любую разум - ную основу для сравнения, не является таковым вообще. Менее одиозная ситуация складывалась в этом плане в других соци алистических странах, в которых раздавались разноречивые голоса. В них подчеркива - лось отсутствие монолитного одно образия права социалистических стран, а ценность капита листической правовой доктрины полностью не отрицалась. Теоретики социалистического права тем не менее были единодушны в том, что капиталистическая правовая доктрина способна анализировать лишь собственную правовую дей ствительность и только в ней находить разумную основу для сравнительного правоведения.
Аналогичным образом разделились мнения и западных те оретиков права. С одной стороны, такой знаток советского права как Билински
(см. Das sowjetische Wirtshaftsrecht, 1968, S.18) считает невозможными и неплодотворными сравнительно-правовые исследования социалистиче - ского и капиталистического права из-за различий в идеологии и в первую очередь в структуре хозяйства и общества. Но, с другой сто роны, не меньший знаток социалистического права Лёбер энергично подчеркива-
ет разумность и плодотворность сравнительно-правовых исследований |
- |
права различных социаль ных систем. Точка зрения ортодоксальной со |
|
ветской право вой доктрины, к которой в основном апеллирует Билин |
- |
ски, не должна пугать. Сравнимость различных правопорядков ос нована
на идентичности правовых потребностей, |
и лишь в том случае, если |
они диаметрально противоположны, можно |
было бы констатировать |
принципиальную несравнимость за падных и социалистических право - |
|
порядков. Но это еще не доказано и вряд ли доказуемо. |
Разумеется, в данном случае следует проявлять особую ос торожность при сравнении различных правовых институтов.
Явные различия в экономических системах капиталисти ческих и со - циалистических стран влекут за собой соответ ственно различия и в их правопорядках. Но стремиться вы вести отсюда принципиальную не - сравнимость обеих систем было бы ошибочным. Ведь кроме экономи - ки! существуют
62!
другие сферы, где различия не так велики. И Лёбер точно показал различия между правовыми институтами, обуслов ленными системой, и ней - тральными. К последним принадлежит, например, семейное право. Здесь сравнительное право вое исследование возможно и сталкивается с трудностями, но не большими, чем при сравнении «западных» правопо - ряд-ков. Аналогичным образом следует согласиться, что в соци алистических экономических системах сохранились опреде ленные элементы, частнопредпринимательской деятельности, С определенными оговорками сюда можно отнести уголовное право, процесс, внешнеэкономическое регулирование.
Авторское право и внедоговорная ответственность также |
могут стать |
объектом сравнительно-правового исследования. |
ституты. В |
Остается главная сфера — обусловленные системой ин |
сфере частного права к ним относятся прежде всего договор между госпредприятиями в плановой системе хозяйства, собственность социа - листического предприятия, вся сфера государственного права в смысле западной док трины, то есть административное право и право государ - ственных организаций, право Госарбитража, подсудность гос предприятий. Если в данной сфере механизмы правового регулирования разли - чаются настолько, что идентичные или сравнимые правовые потребно - сти не возникают, то действительно в правопорядках невозможно обна - ружить функционально однородные аналоги (см. Zweigert — Puttfarken). В целом же даже в этом случае не следует заранее предполагать полную несравнимость.
Можно высказать предположение о том, что сравнительный анализ, проведенный с достаточной тщательностью и учетом правовых реалий, обнаруживает больше сходного, чем того хотелось бы идеологам разных
социально-политических систем. |
нимости |
В любом случае совершенно очевидно, что споры о срав |
правопорядков стран с различными социальнополитическими си - стемами не могут служить серьезным препятствием для сотрудниче - ства между компаративистами Востока и Запада.
Во многих международных организациях, как, например, в ЮНСИТРАЛиливЮНИДРУА, втечениемногихлетрабо тают юристы из социалистических стран, часто занимая в них высокие посты. Их отличают ответственное отношение к делу и профессионализм при решении практических! задач.
63!
То же можно сказать и о сотрудничестве в научной сфере в рамках подготовки «Энциклопедии по сравнительному пра ву» или на многочис - ленных международных конгрессах и симпозиумах, в повестке дня ко - торых значится сравнительно-правовая тематика.
Выше уже было показано, как и в каком объеме компаративисту сле - дует изучать выбранный для исследования материал, так как это тес - но связано со смыслом и целью сравнительного правоведения, его науч - ным методом. Предва рительно, разумеется, должен быть сделан выбор правопорядков, включенных в процесс сравнения. И если в отноше нии исследования выбранных правопорядков действует принцип макси - мально углубленного проникновения в их суть, то в отношении выбо -
ра действует общий принцип ра зумного ограничения. Это не столько |
- |
объясняется трудностя ми, связанными со слишком широкой постанов |
|
кой вопроса, сколько подсказано опытом, согласно которому получен |
- |
ные результаты не будут адекватны затраченным усилиям, если круг ис - следуемых правопорядков не будет сужен до разумных пределов. Этот опыт имеет глубокие корни. По мере развития зрелых правовых систем они или полностью вос принимались, или становились предметом до - вольно полного подражания, и пока имитирующая система (так называ - емое «дочернее право») сохраняет, по крайней мере, стиль оригинала, ее решение юридических проблем представляет собой лишь бледную ко - пию решений материнского правопорядка, не достигая самобытности и взвешенности решений своего «знаменитого» предшественника. А по - тому компаративисту будет вполне достаточно ограничиться изучением материнского правопорядка, а дочерний правопорядок оставить в стороне.
Однако положение вещей в действительности часто отличается от описанного выше, и потому высказанная рекомендация является скорее рабочей гипотезой, чем твердо уста новленным результатом сравни - тельно-правовой методики.
О необходимости тщательной подборки материала свиде тельствует то обстоятельство, что при рассмотрении роман ской правовой семьи ком - !паративист, взяв за основу своего
64!
анализа «материнский» правопорядок Франции, должен при нимать во внимание и частное право Италии. Причина этого заключается не только в возрастании объема историко-пра- вовых исследований на родине рим - ского права, но и во впечатляющем богатстве цивилистических идей, дальнейшему развитию которых способствовала после преодоления эзо - терических методов исследования последняя кодификация (1942). В то же время компаративисту следовало бы по возможности отказаться от слишком обстоятельного изучения правопорядка стран Иберийского по -
луострова. |
семье. Для |
То же самое относится и к англосаксонской правовой |
|
компаративиста XVIII века было бы вполне до статочно ограничиться |
|
исследованием английского права и пренебречь правом Северной Аме - |
рики. Сегодня картина ко ренным образом, если не сказать полностью, изменилась: Англия и США, несомненно, принадлежат, как «мать» и «дочь», к англосаксонской правовой среде. Право США в рамках этой семьи имеет свой ярко выраженный стиль. Оно не только заимствует идеи английского права, но и идет го раздо дальше. А потому компара - тивист допустил бы боль шую ошибку, если бы наряду с английским правом не включил в круг своих исследований и право США.
Трудно сказать что-либо определенное о нормах ограни чений, так как все зависит от предмета конкретного иссле дования. Если речь идет не о сравнении отдельных институтов или решений конкретных юридиче - ских проблем, а лишь о стиле правовой семьи в целом, то, как правило, достаточно изучить стиль не всех, но лишь тех, которые презюмируются в качестве «материнских» правопорядков, входящих в данную правовую семью. Если же речь идет об изучении от дельных вопросов, то следует придерживаться следующего твердого правила: при решении «классиче - ских» проблем цивилистики, касающихся правового регулирования сде - лок, обязательств, собственности в англосаксонской правовой семье, можно ограничиться по преимуществу Англией и США, в романской
— Францией и Италией, в германской — Германией и Швейцарией (хотя незнакомому с этой право вой семьей компаративисту необходима под - зорная труба, чтобы отчетливее разглядеть здесь сходство).
А в правовой семье северных стран наиболее целесооб разно ограничиться Швецией, Данией. Стимулирующим фак тором в данном случае !служит неприятие догматического
65!
подхода. Однако часто непреодолимым препятствием здесь является не - знание языка. Для изучения специальных проблем помимо вышеназван - ных основополагающих проблем граж данского права будут применяться другае принципы сужения круга рассматриваемых правопорядков, одна - ко «материнские» правопорядки больших правовых семей и в данном
случае вряд ли допустимо оставить без внимания. |
антитре- |
Вот несколько примеров. Если рассматривается проблема |
стовского законодательства, то плодотворнее изучать право США, чем право Франции. Если речь идет об ограни чении ответственности торго -
вых компаний, то много оригинального можно почерпнуть в праве Лих |
- |
тенштейна, хотя являются ли предлагаемые им решения лучшими — |
- |
спорно. А в беспристрастности процесса решающую роль сыграло ан |
|
глийское право. Разумеется, существует ряд особо актуальных проблем, |
|
с решением которых экспериментируют зако нодатели и судебная прак - тика различных стран мира. В данном вопросе внимания заслуживает также опыт малых стран. Например, право Франции и Швеции дает эффективное решение проблемы регулирования с помощью общих ус ловий хозяйствования; канадская провинция Саскачеван, Польша, Фин - ляндия и Швеция были первыми странами мира, которые, взяв за ос - нову пример социального страхова ния несчастных случаев, урегулирова - ли законодательно проблему компенсации ущерба, полученного в резуль - тате дорожно-транспортных происшествии, а Новая Зеландия — всех несчастных случаев. В области семейного права много может дать изучение законодательства Скандинавских стран.
Все это, разумеется, лишь практические советы, основанные на опы - те и интуиции, которыми компаративист по же ланию может воспользо - ваться, если хочет сделать разумный выбор правопорядков для своего
исследования. |
компарати- |
Конечно, существует точка зрения, согласно которой |
вист в принципе должен ограничивать свое иссле дование «материнскими» правопорядками больших право вых семей. Ее оспаривает проф. Дробниг. По его мнению, эти правовые системы не обладают монопо - лией на ориги нальные юридические открытия и потому следует в срав - нительно-правовое исследование включать правопорядки, ко торые мо - гут иметь отношение к данной проблеме. Этот материал дает возмож - ность изучить разнообразные варианты ее решения и опытньм путем !подобрать оптимальное для
66!
соответствующего правопорядка. Эту точку зрения Дробниг основатель - но развил в связи с подготовкой международной «Энциклопедии сравни - тельного права», в которой благодаря внушительному финансированию принимают участие сотни компаративистов всего мира и которую без преувеличения можно причислить к числу наиболее значительных срав -
нительно-правовых исследований (см. Zweigert, Rabeis, Z., 31, 1967, 539).
В рамках столь всеобъемлющего исследования требования Дробнига выполнимы и оправданны, так как каждый исследователь может полу - чить полную картину о правовых системах мира благодаря возможности пользоваться соответствующими библиотеками, консультироваться с коллегами и пользоваться услугами сотрудников, занимаю щихся сбором справочных материалов. Здесь действительно ни один из правопорядков не сможет избежать профессио нальной экспертизы, включая не пред - ставляющие особой юридической ценности, «не закаленные» в горниле обширной судебной практики и серьезной научной критики. Ко нечно, в наши дни не все сравнительно-правовые исследования осуществляются с привлечением специалистов со всего мира, хотя, может быть, это было бы желательно. Сравнительно-правовое исследование, осуществляемое в одиночку, даже сейчас разумно и необходимо. Такие исследования осо - бенно важны при изучении правовых систем отдельных стран, а не всего мира. Правильный отбор правопорядков в этом случае может ока - заться делом трудоемким, но по прак тическим соображениям неизбеж - ным. Что же касается кри териев отбора, то приведенные выше практи - ческие советы за неимением лучшего, как и прежде, представляют со - бой хорошую отправную точку.
VI
В сравнительно-правовом исследовании постоянные и часто сте - реотипные сравнения побуждают искать критерии выбора конкретных правовых систем. Процесс сравнения, который осуществляется путем эмпирического отбора мате риала, начинается практически, когда собра - ны отчеты о пра вовых системах разных стран. В качестве испытанного подхода к исследованию и его систематизации рекомендуется самостоя- !тельно изучить в сравнительном плане посвящен-
67!
ные отдельным странам доклады с той точки зрения, чтобы выявить, в каких из них предмет исследования уже отрефе рирован на основе об - сужденных выше принципов для каждо го правопорядка или правовой семьи — другими словами, без критической оценки, но с важными дета - лями, помогающими направить предстоящую работу в необходимое рус - ло. Чита тель или пользователь результатов сравнительно-правового исследования должен хорошо знать исходный материал, если ему предстоит завершить работу, не говоря уж о том, что все неизвестные правовые материалы должны быть ему доступ ны. В то же время не исключено, что характерные особен ности изучаемой проблемы могут потребовать
иного подхода. Примером может служить работа Эссера (см. |
Esser, |
Grundsatz u. Norm in der richtigen Fortbildung des Privatrechts). |
|
Он изучает внешние формы судебного правотворчества, что является одной из основных юридических проблем, кото рая не была в понятий - ном смысле опосредована ни доктри ной, ни законодателем и, кроме того, не закрепилась в пра вовом сознании немецких юристов.
В объективном, то есть в значительной степени рефера тивном, стра-
новом правовом обзоре эта проблема не могла |
бы быть исследована |
или появилась бы лишь в схематическом виде. И потому в данном случае |
|
следует поступать подоб но Эссеру, который самостоятельно разработал |
эту проблему с помощью сравнительного метода. Справедливости ради следует отметить, что подобные работы и требования — редкие исключения. Для решения всех конкретных правовых проб лем рекомендуется изучение обзоров права отдельных стран.
Сравнение решений тех или иных вопросов в различных правовых системах без комментариев еще не является срав нительным правом. Оно начинается лишь после этого. «Мы познаем внутренние отношения
между правопорядками, — формулирует задачу Э. Рабель, — когда нам |
|
удается показать во взаимосвязи путем сравнительной характеристики |
|
институтов всю совокупность того, что есть в них общего и |
|
различного» (Fachgebiete, aaO, S. 186). Это, то есть само сравнение, — |
|
труднейшая часть сравнительно-правового ис следования. Оно почти |
|
полностью исключает попытки его формализации и во многом зависит |
- |
от особенностей изучае мой проблемы, равно как и от решения ее в раз |
|
личных право-порядках. Удается сформулировать лишь некоторые рас |
- |
плывчатые принципы общего порядка. |
|
! |
|
68!
Само собой разумеется, что сравнительный анализ дает разнообразие решений. Удивление, порождаемое этим разнообразием, — первый стимул для сравнительно-правового исследования. Однако составление перечня сходств и различий мало что дает. По существу это бьшо бы более кон - кретным повторением того, что содержится в обзорах национального права. Бьшо бы достаточным, если бы в каждом из рассмат риваемых правопорядков можно бьшо отыскать четкое и оче видное решение исследуемой проблемы. Но, как показывают наши примеры, в большинстве случаев все гораздо сложнее и всеща всплывают проблемы, достойные сравнительноправового исследования. Суть сравнения заключается в том, чтобы взглянуть на различные решения под новым углом зрения, который позволял бы выявить прежде всего их общность. В страновом обзоре, в котором материал лишь отреферирован, дается всеобъемлющее правовое решение проблемы. Однако оно характерно именно для данного правопорядка, от - ражает его правовую среду, законы и прецеденты и выражено в поня тиях данной правовой системы. Что это может означать, отмечалось выше. При сравнении же каждое изучаемое реше ние, напротив, будет рассматри - ваться и оцениваться во взаи мосвязи со всеми остальными, а не с точки зрения его собственного правопорядка. Эта новая точка зрения и характери - зует сравнение в подлинном смысле этого слова. Другой харак теристикой, неразрывно связанной с первой, является функ циональность. Выше гово - рилось о решающем значении функ ционального принципа для изучения любого правопорядка, являющегося предметом сравнительно-правового исследования. Процесс сравнения как раз и является целью такого исполь - зования. Различные правовые системы сравнимы лишь в той мере, в какой они решают данную проблему, удовлетворяя потреб ность в адекватном пра - вовом регулировании. Другими словами, только функциональная однознач - ность, то есть выполнение одной и той же задачи институтами разных стран, делает возможным и целесообразным их сравнение.
Функция — исходная точка и основа правового сравнения. Она явля - ется tertium comparationis — третьим элемен том сравнения, вокруг кото - рого в прошлом велись продолжи тельные и бесплодные дискуссии. Для процесса сравнения это означает, что функциональность рассматривае - мых правопорядков, их регулирующий механизм берутся в чистом виде, то! есть без национальной специфики, присущей их
69!
юридическим понятиям, доктринальным взглядам и искомым решениям. Это означает, далее, что каждое решение с точки зрения данной функции следует оценивать как единое (для всех изучаемых правопорядков) и сравнивать, абстрагируясь от различий, которые они получают в нацио - нальных право-порядках, независимо от того, идет ли речь о «норме пра - ва», толковании, судебной практике или любом другом правовом явлении. Опыт показывает, что сравнивать элементы реше ний изучаемых право - порядков, вырывая их из решения в целом, то есть без учета функцио - нальности, малоэффективно и чревато ошибками. Велик соблазн сравни - вать в первую оче редь принципы, лежащие в основе законодательства и доктрины изучаемых правопорядков. Эти принципы в разных правопорядках часто существенно отличаются друг от друга. Но исключение раз - личающихся принципов затруднило бы решение задачи определения,
для какого случая решения сравниваемых правопорядков были бы раз |
- |
личны. В этой свя зи то, что рассматривается в качестве принципа, при |
- |
меняется даже в сфере юридических фактов таким образом, чтобы свести его влияние к нулю.
Механизм «космополизации» принимаемых решений, ос вобождения их от национальной специфики столь сильно за висит от каждого кон - кретного случая, что в отношении его нельзя вывести общее правило.
Так, в одном случае может потребоваться «расщепление», как в примере с институтом доверительной собственности англо-американского пра - ва: рассматриваемая в качестве единого для всей данной право вой системы института, она «расщепляется» в соответствии с потребностями правового оборота для решения юридических проблем в различных областях права. Но речь может идти и о синтезе, как, например, в случае с закон - ным представите лем: будучи «расщепленным» на несколько самостоя - тельных институтов, которые лишь в совокупности дают всеобъемлющее решение проблемы, оно должно рассматриваться с точки зрения сравни - тельного права как единый институт.
VII
Следующим шагом в процессе сравнения является созда ние соответ - ствующей системы. Сравнительно-правовое ис следование специальных предметов! не может обойтись без
70!