Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебный год 2023 / МЛОГОС КНИГА 3 (1110-1185, 1224 ГК) 2018 Наследственное право

.pdf
Скачиваний:
39
Добавлен:
21.12.2022
Размер:
12.23 Mб
Скачать

A"+":< 1112

../. 0$")-#

 

 

чительную имущественную ценность, что переводит вопрос в разряд актуальных и дискуссионных: как поступать, если биологический материал отделен гражданином при жизни; какова судьба протезов; какова сила распоряжений умершего применительно к вопросу трансплантации? Отечественная и зарубежная доктрина находятся в поиске ответов на эти вопросы1.

Несмотря на отсутствие наследственного преемства, закон в ряде случаев наделяет других лиц самостоятельными правами, схожими по своему содержанию с личными неимущественными правами умершего2.

В авторском праве это право на обнародование произведения, не обнародованного при жизни автора, и право разрешать внесение в произведение изменений, сокращений и дополнений, которые могут быть реализованы обладателями исключительного права, включая наследников автора (п. 1 ст. 1266, п. 3 ст. 1268; ранее действовала ст. 481 ГК РСФСР 1964 г.). Сюда же доктрина относит право на отзыв произведения, не обнародованного автором при жизни, когда право на обнародование осуществлено после смерти автора.

Имя, псевдоним, портрет или факсимиле умершего лица могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака с согласия наследников (подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ; ранее действовала ст. 7 Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). Известным является спор между наследником космонавта Юрия Гагарина и Торговым центром «Гагаринский», закончившийся прекращением охраны товарного знака (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным пра-

вам от 31 октября 2016 г. С01-892/2016 по делу № СИП-238/2016).

Меньше повезло дочери летчика Валерия Чкалова в споре с Торговым центром «Чкаловский». Суд посчитал значимым представление документальных доказательств наследования (Постановление Президиума

1См. подробнее: Лисаченко А.В., Майфат А.В. Тело человека, его отдельные части как объекты правового воздействия (некоторые предложения для обсуждения) // Юридический мир. 2002. № 2; Лоренц Д.В. Квазизавещания человеческих органов и тканей //

Нотариальный вестник. 2013. № 1. С. 36–43; Parry and Kerridge: The Law of Succession. 12th ed. Sweet & Maxwell; Thomson Reuters, 2009. P. 223–224; Васильев Г. Права на чело- веческий биоматериал // https://zakon.ru/blog/2017/02/07/prava_na_chelovecheskij_bio- material_-_chast_4_i_poslednyaya (дата обращения: 18 сентября 2017 г.).

2См. подробнее: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М., 2018. С. 225–231 (автор комментария к ст. 1266, 1267 – Е.А. Павлова). Вопрос о природе прав (субъективное право или охраняемая определенным лицом общественная ценность) и производности их от прав умершего является дискуссионным.

79

A"+":< 1112

../. 0$")-#

 

 

Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 г. С01-208/2015

по делу № СИП-734/2014).

Право на изображение лица, за исключением случаев разрешенного свободного использования, может быть использовано после смерти с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ; ранее действовала ст. 514 ГК РСФСР 1964 г.). Вопрос является актуальным в связи с распространенной практикой посмертного обнародования непубличных фотографий знаменитостей. Важно отметить, что норма не предусматривает обязательной связи между родством и наследованием.

Появившаяся в ГК РФ в 2013 г. ст. 152.2 предусмотрела право на охрану сведений о частной жизни гражданина. Сбор, хранение, распространение и использование любой информации о частной жизни умершего гражданина требуют согласия детей, родителей и пережившего супруга (п. 5 ст. 152.2 ГК РФ).

В соответствии с абз. 2 п. 49 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 в случае смерти гражданина, смерти или отсутствия всех перечисленных в п. 1 ст. 152.1 ГК РФ лиц (переживший супруг, дети, родители) какого-либо согласия для обнародования и использования изображения данного гражданина не требуется. Представляется, что это разъяснение по аналогии применяется и к подп. 2 п. 9 ст. 1483, а также к п. 5 ст. 152.2 ГК РФ. Логика законодателя состоит в том, что спустя поколение использование имени, изображения или сведений о частной жизни умершего должно становиться более доступным. На наш взгляд, согласие в перечисленных случаях считается полученным, если его предоставили все указанные лица, которые вправе между собой договориться об ином. Может ли гражданин при жизни выразить волю относительно посмертной охраны изображения, имени и сведений о частной жизни (по аналогии с п. 1 ст. 1266 и п. 3 ст. 1268 ГК РФ) или назначить протектора личных неимущественных прав (по аналогии с п. 2 ст. 1267 ГК РФ)? Представляется, что это вполне допустимо1.

1 Следует ли связывать посмертное осуществление личных неимущественных прав, не касающихся использования произведения, с наследственным преемством (подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) или надлежит наделять такой возможностью близких умершего, независимо от факта наследования (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ)? Обычно названные в законе родственники и становятся призываемыми наследниками. Однако бывают ситуации, когда знаменитость не была обременена имуществом, как, например, известный свердловчанам Старик Букашкин. Принятие наследства в таких случаях практического смысла не имеет, чего нельзя сказать об осуществлении личных неимущественных прав умершего. Иногда потомки известного лица на момент его смерти были детьми и спустя продолжительное время с трудом могут представить доказательства принятия

80

A"+":< 1113

../. 0$")-#

 

 

Статья 1113. Открытие наследства

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Комментарий

Действующий закон устанавливает два основания открытия наследства: смерть и объявление гражданина умершим. Такие основания, как лишение прав состояния и пострижение в монашество, существовавшие в русском дореволюционном праве, ушли в прошлое.

Право не регулирует смерть, но в состоянии определить момент и последствия ее наступления. Статья 66 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» признает факт наступления смерти в двух случаях: биологическая смерть (выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые носят постоянный, необратимый, трупный характер); смерть головного мозга (проявляется развитием необратимых изменений в головном мозге, а в других органах и системах – частично или полностью обратимых; наступление смерти головного мозга позволяет отключить гражданина от аппаратов искусственного поддержания жизни и решить вопрос о судьбе внутренних органов). Для целей наследования значение имеет биологическая смерть. Обычно смерть констатируется медицинскими работниками. В исключительных случаях факт смерти устанавливается решением суда, принимаемым в порядке особого производства (известно, что гражданин умер, но документ, позволяющий зарегистрировать смерть, не представляется возможным получить (см., например: Определение ВС РФ от 11 октября 2016 г. 50-КГ16-20)).

Установление судом факта смерти отличается от объявления судом гражданина умершим. В последнем случае суд при наличии условий, предусмотренных в ст. 45 ГК РФ, презюмирует, что пропавший гражданин умер, что, скорее всего, соответствует действительности (не

вернувшиеся домой, исчезнувшие во время боевых операций (действий) и др.). В случае явки гражданина, объявленного умершим, наследование отменяется с обратной силой. Возврат имущества ре-

наследства. Думается, что все-таки определяющим является родственная близость, а не производное от нее наследование (вопрос ставился перед КС РФ дочерью летчика Валерия Чкалова, но был разрешен отрицательно (см. Определение КС РФ от 28 января

2016 г. 123-О)).

81

A"+":< 1114

B.C. D$&E

 

 

гулируется правилами п. 2 ст. 46 ГК РФ: срок существования права на возврат (столько-то лет с момента объявления умершим) не ограничен; сохранившееся в натуре имущество истребуется по правилам виндикации и не подлежит возврату в двух случаях (приобретенные добросовестным третьим лицом деньги и ценные бумаги, а также иное имущество, возмездно приобретенное добросовестным третьим лицом); стоимость, вырученная «наследниками» от продажи имущества, возвращается по правилам о неосновательном обогащении. Критерий выбытия имущества помимо воли собственника не учитывается.

На основании медицинского свидетельства о смерти, решения суда об установлении факта смерти или судебного акта об объявлении гражданина умершим производится государственная регистрация смерти (ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Для нотариуса документом, подтверждающим открытие наследства, является свидетельство о смерти, выдаваемое органом ЗАГС1.

Статья 1114. Время открытия наследства

1.Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день и момент смерти, указанные в решении суда.

2.Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Комментарий

1. Момент открытия наследства. Время открытия наследства – это точка отcчета для отношений наследственного преемства, в зависимости от которой определяются его сущностные черты и динамика.

1 Нетипичные ситуации см.: Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / Под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 99–100 (автор третьего тома – Т.И. Зайцева).

82

A"+":< 1114

B.C. D$&E

 

 

Состав наследственного имущества, круг наследников, основания их призвания к наследованию, место открытия наследства, порядок и сроки его принятия, применимый закон и ряд других важных параметров наследования устанавливаются на время открытия наследства или отталкиваясь от него.

1.1.Определение времени открытия наследства в случае смерти.

По общему правилу, закрепленному в п. 1 комментируемой статьи, время открытия наследства совпадает с моментом смерти. В отличие от прежней редакции данной нормы (действовавшей до 1 сентября 2016 г.), приравнивавшей его ко дню смерти, законодатель отказался от прямого закрепления этого момента на временно́й шкале. Это связано с изменением подхода к наследованию коммориентов и потребностью максимально точного определения времени смерти в особых случаях (см. п. 2 комментария к настоящей статье). Отныне, когда обстоятельства того требуют, время открытия наследства может устанавливаться исходя из любой физически измеряемой величины во времени, сколь бы мала она ни была. Но для большинства случаев, как и ранее, достаточно определения дня смерти.

Наступление смерти в определенное время – это вопрос факта, доказывание которого возможно любыми средствами. Момент смерти обычно констатируется медицинским работником и оформляется протоколом по установленной форме (п. 2, 6 Правил определения момента смерти человека, в том числе критерии и процедура установления смерти человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 950). На точное время смерти, если оно известно, может указывать медицинское свидетельство о смерти1, а также первичные медицинские и иные документы. Значение могут иметь часы и минуты смерти, а в исключительных случаях – и секунды.

1.2.Определение времени открытия наследства при объявлении умер-

шим. Невозможность или существенная затруднительность точного установления момента смерти при объявлении гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ) вынуждает обращаться к законодательным фикциям.

Взависимости от степени их отношения к реальности в комментируемой норме используется два неравноценных варианта:

а) основной: время открытия наследства совпадает с днем вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим

(ст. 209 ГПК РФ);

1 См.: п. 4 Медицинского свидетельства о смерти (Учетная форма № 106/У-08). Приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2008 г. № 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».

83

A"+":< 1114

B.C. D$&E

 

 

б) дополнительный: временем открытия наследства являются день и момент предполагаемой гибели, указанный в решении суда.

Естественной границей между этими правилами выступает достигнутый судом уровень достоверного знания относительно обстоятельств предполагаемой смерти, позволяющих разумно полагаться на гибель человека в определенные день и момент. Иначе говоря, речь идет о возможности для суда сделать из совокупности установленных косвенных фактов, угрожавших смертью, однозначный вывод относительно момента ее наступления.

2.Время открытия наследства умерших в один день. Случается,

что в результате несчастного случая, природной или рукотворной катастрофы, повлекшей смерть нескольких лиц, сложно установить,

вкакой последовательности и за какой промежуток времени она произошла. Между тем этот вопрос юридически небезразличен, когда погибшие состояли в родственных или семейных отношениях, чтото завещали один другому и, соответственно, могли бы наследовать друг после друга, выживи они. От определения точного времени смерти может, таким образом, зависеть их призвание к наследству друг друга.

В разных странах вопрос о времени смерти нескольких лиц может решаться по-разному. Исторически законодательство одних (Франция до реформы 2001 г.; Бельгия, Люксембург, Нидерланды – до ратификации Конвенции от 29 декабря 1972 г. относительно соумерших) отталкивалось от «теории коммориентов» (théorie des comourants) и предусматривало ряд презумпций, основанных на возрасте и половой принадлежности (младший переживет старшего, мужчина переживет женщину, спортсмен переживет офисного работника и т.д.)1. Однако их произвольный характер, неполнота и несогласованность привели к признанию в праве этих и ряда других стран (Германия, Италия, Испания) одновременности смерти коммориентов (и исключению наследования друг после друга) только в отсутствие материальных доказательств обратного. На таких же позициях стоит и Конвенция Бенилюкса от 29 декабря 1972 г. относительно соумерших2 и Регламент

№ 650/2012 (ст. 32). Можно встретить и более оригинальные модели, как, например, в праве Израиля, где проблема коммориентов решается

1См. оригинальное изложение теории коммориентов: Laurent F. Principes de droit

civil français. T. VIII. A. Durand & Pedone Lauriel; Bruyant-Christophe & Comp., 1873. Р. 609–620.

2 См. подробнее: Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования. М., 2007. С. 53 и след.

84

A"+":< 1114

B.C. D$&E

 

 

взависимости от качества наследников каждого из них (ст. 9 Закона о наследовании 1965 г.).

Подход, предоставляющий общую возможность доказывания последовательности смертей, был закреплен в Проекте ГУ (ст. 12).

Всоветском, а затем и в российском праве длительное время применялся ограничительный подход, по которому умершие в один и тот же день календарных суток (с 00 часов до 24 часов) считались скончавшимися одновременно и не наследовали друг после друга.

Новая редакция п. 2 комментируемой статьи (Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 79-ФЗ) сместила акценты при определении времени открытия наследства умерших в один день в пользу установления действительного времени смерти каждого из них и, как следствие, признания наследственного преемства между ними. Во-первых, по общему правилу, если моменты смерти каждого из умерших установлены и они не совпадают, наследование между ними возможно1. Иначе говоря, умерший позднее наследует после умершего раньше в тот же день. При этом право на принятие наследства последнего переходит

впорядке наследственной трансмиссии (см. комментарий к ст. 1156 ГК РФ) к наследникам лица, умершего позднее.

Во-вторых, в качестве исключения при невозможности установить точное время смерти двух и более лиц в пределах одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов местного времени) считается, что она наступила одновременно. Граждане, умершие одновременно (коммориенты), друг после друга не наследуют. Наследство открывается после каждого из них, и к наследованию по соответствующим основаниям призываются наследники каждого.

Следует, однако, учитывать, что в изъятие из запрета наследственного преемства между коммориентами доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам – внукам и правнукам (п. 2 ст. 1142 ГК РФ), племянникам и племянницам (п. 2 ст. 1143 ГК РФ), двоюродным братьям и сестрам (п. 2 ст. 1144 ГК РФ) и делится между ними поровну (см. комментарий

кст. 1146 ГК РФ).

1Поэтому разъяснение, содержащееся в п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9, о признании одновременной смерти граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате, следует понимать ограничительно, только для случаев, когда момент смерти не установлен.

85

A"+":< 1115

B.C. D$&E

 

 

Статья 1115. Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Комментарий

(а) Общее правило. Место открытия наследства позволяет зафиксировать его в пространстве, определить, где, кто и в рамках какой процедуры участвует в его ведении. От места открытия наследства зависит компетенция нотариуса или суда, уполномоченных вести наследственное дело и разрешать возникающие при этом споры, а также применимое при этом право. Здесь же совершаются распорядительные действия по принятию наследства либо отказу от него, принимаются претензии кредиторов наследодателя. В основном по месту открытия наследства осуществляется поиск наследственного имущества, принятие мер к его охране или управлению, реализуются другие правомочия участников наследственного производства.

Как на это прямо указывает абз. 1 комментируемой статьи, под местом открытия наследства понимается прежде всего последнее место жительства наследодателя, определяемое в соответствии с критериями ст. 20 ГК РФ. Соответственно, наследство обычно открывается в месте, где гражданин постоянно или преимущественно проживал на момент смерти. Как значимое исключение место жительство не-

совершеннолетних до 14 лет и подопечных определяется местом жительства их законных представителей – родителей, опекунов, попечителей.

Логика этого законодательного решения основана на простом жизненном правиле: «вещи следуют за хозяином» (mobilia sequuntur personam). Поэтому целесообразно именно в этом месте решать все вопросы с передачей наследства преемникам.

86

A"+":< 1115

B.C. D$&E

 

 

Последнее место жительства – это юридический факт, отражающий устойчивость и тесноту связей, сложившихся по воле наследодателя с конкретной территорией, ее социальным и экономическим содержанием. Проживание для наследственного преемства – это не фор- мально-технический, а содержательный критерий, соответствующий пространственному центру жизненных интересов наследодателя, который сформировался к моменту окончания его жизни.

Не имеет поэтому значения место наступления смерти, в том числе при временном нахождении наследодателя вне обычного места жительства – в длительной командировке, заключении, экспедиции, медицинском учреждении, прохождении срочной воинской службы или учебы, etc. Местом открытия наследства в этих и аналогичных случаях следует считать последнее место жительства наследодателя до отъезда к месту временного пребывания, где произошла смерть1.

(б) Порядок определения места открытия наследства. Под воздей-

ствием административного законодательства и соответствующей ему правоприменительной практики сложилось утилитарное и довольно ограниченное понимание места жительства как пригодного для проживания жилого помещения, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает на законном основании и в котором он зарегистрирован по месту жительства (ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»).

В подавляющем числе случаев именно факт административной регистрации по месту жительства создает презумпцию постоянного или преимущественного проживания гражданина, учитываемую после его смерти при определении компетентными органами места открытия наследства.

Аналогичные правила сложились и при определении места жительства на территории Российской Федерации иностранных граждан

илиц без гражданства: где был зарегистрирован, там и последнее место

1Впрочем, это не снимает вопрос об определении места жительства граждан, регулярно перемещающихся с места на место ввиду изменения личных, профессиональных и иных обстоятельств (военные, другие правоохранители, дипломаты, представители малых народностей, ведущих кочевой образ жизни, и т.п.). Вывод о последнем месте жительства такого наследодателя должен делаться после анализа всей совокупности относимых обстоятельств, указывающих на его более тесные связи с определенным ме-

стом (см. по аналогии п. 1.2 комментария к ст. 1224 ГК РФ).

87

A"+":< 1115

B.C. D$&E

 

 

жительства1 (п. 3 ч. 1 ст. 2, п. 1 ст. 14 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).

Данный небесспорный и несколько прямолинейный для частного права подход был воспринят в судебной и нотариальной практике в той мере, в какой для подтверждения последнего места жительства наследодателя используются в основном документы, удостоверяющие его регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (абз. 2 п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9; абз. 3 п. 6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав 2007 г.).

Однако это не исключает возможности установления во внесудебном порядке последнего места жительства наследодателя на основании других бесспорных документов. Наиболее часто для этих целей представляются справки органов местного самоуправления, управляющих компаний и иных обслуживающих жилые помещения организаций, военкоматов, органов соцзащиты, работодателя, выписки из домовой книги, указывающие на определенное место жительства наследодателя.

(в) Особый порядок определения места открытия наследства. Если регистрация по месту жительства у наследодателя отсутствовала или не соответствует действительному месту, где он фактически постоянно или преимущественно проживал, факт места открытия наследства может в исключительных случаях устанавливаться по заявлению заинтересованных лиц судом (п. 9 ч. 1 ст. 264 ГПК РФ).

Исключительность судебной процедуры свидетельствует о невозможности или существенной затруднительности однозначного определения последнего места жительства наследодателя во внесудебном порядке. Обычно это связано с неточностью, недостаточностью и (или) противоречивостью имеющихся данных относительно последнего места жительства наследодателя, устранение которых возможно только в рамках особого судебного производства.

При установлении факта места открытия наследства суд не ограни-

чен в источниках информации о последнем месте жительства насле-

1 На необходимость при толковании понятия «место жительство» использовать критерии «легального статуса» и «фактического постоянного или преимущественного проживания» обращалось внимание в международной судебной практике (см.: решение Экономического Суда СНГ от 15 января 2002 г. № 01-1/3-2001 «О толковании пункта 1 статьи 28 и пункта 1 статьи 29 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года»).

88

Соседние файлы в папке Учебный год 2023