
Экзамен зачет учебный год 2023 / МЛОГОС КНИГА 3 (1110-1185, 1224 ГК) 2018 Наследственное право
.pdf
>,+8+"$9: )-%%3(%,-( %7*$?&-( @)+,"3,3 |
..;. !%"+&3&+ |
|
|
того, законодательством о несостоятельности прямо предусмотрено, что оспаривание сделок должника может осуществляться в отношении наследников лица, в интересах которого совершена оспариваемая сделка (ст. 61.5 Закона о банкротстве). См. комментарии к ст. 1112,
1175 ГК РФ.
(в) Практика КАД ВС РФ
Определение КАД ВС РФ от 27 февраля 2013 № 15-АПГ13-2. Если заслуживший льготу уже не сможет ей воспользоваться, то начавшийся процесс предоставления блага прерывается. Денежные средства, предоставляемые в качестве меры социальной поддержки по обеспечению жильем, в собственность граждан не переходят, а принадлежат государству до момента перечисления их на счет продавца по заключенному договору купли-продажи и не включаются в состав наследственного имущества, а право на социальную выплату не может перейти к наследникам, поскольку неразрывно связано с личностью гражданина – получателя социальной выплаты. См. комментарий к ст. 1112 ГК РФ.
.89:;<:9 &>?9 @A0<B;CDDC:;>9DEBFG @89H9G
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам
от 31 октября 2016 г. № С01-892/2016 по делу № СИП-238/2016. Если в товарном знаке использован топоним, производный от имени лица, широко известного подавляющему большинству потребителей, ассоциации потребителей могут быть связаны одновременно и с таким топонимом, и с известным лицом. См. комментарий к ст. 1112 ГК РФ.
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам
от 24 апреля 2015 г. № С01-208/2015 по делу № СИП-734/2014. Для подтверждения заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированной статусом заявителя в качестве наследника, заявителю надлежало при обращении в палату по патентным спорам документально подтвердить свой статус, представив либо свидетельство о праве на наследство, либо решение
суда, которым установлен факт принятия наследства. См. комментарий
к ст. 1112 ГК РФ.
Столетию со дня отмены наследования в России посвящается

!"#$%& V. !"#$%'(%!!)% *+"()
!"#$# 61. $73(+ .$*$I+-(1 $0-!&*+/$"!-((
Статья 1110. Наследование
1.При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один
итот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
2.Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Комментарий
1.Право наследования и основные категории наследственного права.
Конституция России в ст. 35, посвященной праву частной собственности, гарантирует право наследования. Предыдущая Конституция РСФСР 1978 г. также устанавливала, что собственность граждан и право ее наследования охраняются государством (ст. 13). КС РФ определяет, что право наследования включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, так и право наследников на его получение (Определение КС РФ от 30 сентября 2004 г. № 316-О)1. Право наследования производно от собственности,
сразвитием последней развивается и наследственное право2.
1В Германии конституционная гарантия права наследования понимается анало-
гичным образом. См., например: Zimmermann R. Compulsory Heirship in Roman Law // Exploring the Law of Succession: Studies National, Historical and Comparative (= Edinburgh Studies in Law. Vol. 5) / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann. Edinburgh University Press, 2007. P. 28. В доктрине советского наследственного права право наследования понималось как право на приобретение наследства. См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 48. На наш взгляд, под гарантией права наследования можно понимать недопустимость изъятия или захвата имущества умершего и распределение оставшегося имущества в соответствии с волей наследодателя с учетом интересов членов его семьи.
2 Подробнее об этом см.: Наследственное право / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005. Раздел I (автор раздела – О.Ю. Шилохвост); Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М., 2010; Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2011. Вводный комментарий к разделу V (автор – П.В. Крашенинников).
41

A"+":< 1110 |
../. 0$")-# |
|
|
Право передачи имущества следующим поколениям является показателем стабильности общественного уклада. Революция сопровождается ограничением или отменой наследственных прав и последующим пересмотром правил наследования. Во Франции 7 марта 1793 г. Национальная Ассамблея отменила свободу завещания, а Кодекс Наполеона стал началом новой эры в наследственном праве не только Франции, но и много других европейских государств. В России Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования», реализуя идеологию марксизма, попытался разом разрешить проблему имущественного неравенства. ГК РСФСР 1922 г. приступил к формированию социалистического наследственного права.
Комментируемая статья, открывающая разд. V ГК РФ, посвященный наследственному праву, содержит определение понятий наследства и наследования.
Наследством называется имущество, принадлежавшее умершему гражданину. Начиная со ст. 1112 ГК РФ такой гражданин именуется наследодателем. Наследованием является переход наследства от умершего к другим лицам. Получающие наследство лица далее именуются наследниками.
1.1.Наследство. Предыдущие российские гражданские кодексы,
аименно ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г.1, термины «наследство» и «наследование», разумеется, использовали, но отдельно не раскрывали. Проект ГУ и Свод законов Российской империи наследством именовали совокупность прав и обязательств, оставшихся после наследодателя.
Наследство – это имущество, остающееся после умершего. Предметом наследственного права является распределение наследства. Нормы наследственного права охватывают отношения, возникающие как до открытия наследства (составление завещания), так и после (призвание к наследованию, приобретение наследства, включая раздел и расчеты по долгам наследодателя).
Не все имущество, принадлежавшее наследодателю на момент смерти, образует наследство. Во-первых, ряд прав и обязанностей не способны к посмертному преемству и со смертью их носителя пре-
кращаются. Имущественные права и обязанности, связанные с личностью, и нематериальные блага не наследуются (см. комментарий
кст. 1112 ГК РФ).
1Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. воспроизводил и развивал положения Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., которые в связи с ограниченным объемом работы не приводятся.
42

A"+":< 1110 |
../. 0$")-# |
|
|
Во-вторых, существуют виды имущества, принадлежавшие наследодателю, которые в силу закона переходят к другим лицам, но при этом не включаются в состав наследства, что не может быть изменено наследодателем. Это начисленные, но не выплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию (п. 1 ст. 1183 ГК РФ), государственные награды (п. 1 ст. 1185 ГК РФ), права и обязанности нанимателя в договоре найма жилого помещения (п. 2 ст. 686 ГК РФ1). Сюда же можно отнести пенсионные накопления. Советское право отрицало гражданско-правовую природу пенсионного обеспечения. Следовательно, право на получение пенсии не подлежало наследственному преемству, складывающиеся отношения регулировались специальным законодательством. Действующий Кодекс сделал первый шаг в сторону их включения в предмет гражданского права. Начисленные суммы пенсии, которые гражданин не успел получить при жизни, попали в ст. 1183 ГК РФ и даже при определенных обстоятельствах могут войти в состав наследства (см. комментарий к ст. 1183). Что касается общего вопроса преемства пенсионных накоплений, то в настоящее время законодатель разделил пенсию на страховую и накопительную. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, могут быть выплачены после смерти застрахованного лица. Получателей средств вправе определить сам «пенсионер». При отсутствии соответствующих указаний, а также в случае с материнским капиталом круг выгодоприобретателей определяется законом2. Порядок посмертного получения накопительной части пенсии, Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», урегулирован постановлениями Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 710, 711.
Случаи, когда закон регламентирует переход прав, минуя включение в состав наследства, можно называть ненаследственным посмертным преемством. Изъятие из состава наследства влечет серьезные последствия: иной порядок получения имущества, иммунитет к требованиям
кредиторов наследодателя.
1Применительно к коммерческому найму правило, на наш взгляд, должно пониматься диспозитивно.
2Право на материнский капитал не входит в состав наследства. Правила посмертного определения лица управомоченного на распоряжение капиталом предусмотрены ч. 3–6 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
43

A"+":< 1110 |
../. 0$")-# |
|
|
1.2. Наследование как универсальное правопреемство. В европейских государствах, с известной долей обобщения, существует два типа наследования1. В первом случае после смерти правообладателя лицо, утвержденное судом и под его контролем, осуществляет администрацию наследства, напоминающую процедуру ликвидации юридического лица2. Затем имущество, оставшееся после погашения долгов, т.е. в «очищенном» виде, поступает к наследникам, которых правильнее именовать не наследниками, а бенефициарами наследства. Этот тип наследования характерен для стран общего права. Второй тип, действующий в континентальном праве, базируется на римской идее замещения наследодателя его наследниками. Все способные к преемству права и обязанности наследодателя переносятся непосредственно на наследников. В этом смысле наследники являются продолжателями личности наследодателя. Образность данного высказывания проявляется в том, что те или иные небезразличные для права качества наследодателя к наследникам не переходят. Например, статус потребителя не переносится на назначенное наследником юридическое лицо. Вместе с тем сам наследник может являться потребителем и требовать применения способов защиты, которые закон предоставляет потребителям (п. 3 Обзора судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг (утв. Президиумом ВС РФ 27 сентября 2017 г.)).
По российской модели, относящейся ко второму типу наследования, лиц, способных быть наследниками, закон или завещание делают эвентуальными наследниками будущего наследодателя (предпосылки наследования; в литературе также используется термин «наследствен- но-правовой статус»)3. С момента открытия наследства у эвентуальных наследников возникает право на принятие наследства (традиционной
1См. подробнее: Wenkstern M. Inheritance, Acceptance and Disclaimer // The Max Planck Encyclopedia of European Private Law / Ed. by J. Basedow, K.J. Hopt, R. Zimmermann, A. Stier. Oxford University Press, 2012. Vol. I. P. 884–887. Тип преемства, существу-
ющий в континентальном праве, автор разделяет на три группы: автоматическое преемство (Германия, Франция, Нидерланды и др.), преемство посредством принятия (Австрия, Испания и др.), преемство посредством ликвидации наследственной массы (юридическое лицо) наследниками (Швеция). Российский вариант в такой классификации относится ко второй группе (система принятия).
2Иногда в литературе используется термин «пробация», в узком смысле означающий требуемую по общему правилу проверку судом завещания на предмет действительности.
3В категорию «эвентуальные наследники» не вполне вписываются обязательные наследники, которым будущий наследодатель должен оставить часть имущества. Для них смерть наследодателя выступает отлагательным сроком. Исходя из этой связанности, многие законодательства, признающие правило обязательной доли, допускают
44

A"+":< 1110 |
../. 0$")-# |
|
|
является квалификация призвания к наследованию в качестве предоставления секундарного права). Некоторым эвентуальным наследникам для возникновения права на принятие наследства требуются дополнительные юридические факты (смерть других эвентуальных наследников, непринятие наследства предшествующей очередью, отказ от наследства и др.). Осуществление права на принятие наследства приводит к ретроактивному замещению наследодателя наследниками во всех имущественных отношениях, способных к преемству. После наследования происходит завершающая стадия, на которой осуществляется оформление унаследованного имущества и раздел.
Универсальность понимается как переход в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. Объектом преемства выступает само наследство1. Поэтому на силу преемства не влияет то обстоятельство, что в наследственной массе находятся вещи, ограниченные в обороте (оружие, особые категории земель и др.) или выбывшие из обладания наследодателя; наследник может достоверно не знать о составе наследства; наследник не может принять часть наследственной массы, точнее, принявший часть считается принявшим наследство целиком; при множестве наследников каждому из них принадлежит доля во всем наследстве; когда кто-либо из наследников не принял наследство, происходит приращение долей. Иски о правах на имущество, основанные на факте наследования, не требуют доказывания отдельного основания возникновения права наследника на предмет спора (наличие нотариального свидетельства, регистрация в реестре). Замена наследодателя наследником не прерывает течения срока исковой давности (ст. 201 ГК РФ; п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»).
Римский принцип универсальности наследственного преемства знает достаточное количество исключений, существовавших изначально или появившихся со временем в праве других народов. Отечественное дореволюционное право и нормы советского наследственного права признавали открытие наследства одновременно по завещанию
перерасчет дарений, совершенных наследодателем при жизни (см. комментарий
кст. 1149 ГК РФ).
1Вопрос о признании наследства в качестве объекта и за пределами рамок преемства рассматривается в комментарии к ст. 1164 ГК РФ. Подробнее см.: Белов В.А. Перспективы развития общего понятия договора и принципа свободы договора в российском частном праве // Свобода договора: Сб. ст. / Рук. авт. кол. и отв. ред. докт. юрид.
наук М.А. Рожкова. М., 2016. С. 105–158.
45

A"+":< 1110 |
../. 0$")-# |
|
|
и по закону (отход от римского правила nemo pro parte testatus, характерный для многих государств)1. Действующее российское наследственное законодательство, кроме того, разрешает выбор наследником одного или нескольких оснований призвания и возможность отказа от наследства по отдельным основаниям призвания (см. комментарий
к ст. 1152, 1157 ГК РФ).
Положение комментируемой статьи о том, что имущество переходит в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, снабжено оговоркой о том, что иное может быть предусмотрено ГК РФ (но не другими законами).
(а) Качество неизменности исключается при наследовании некоторых корпоративных, договорных и интеллектуальных прав (см. комментарий к ст. 1112, 1176, 1179 ГК РФ). В ряде отношений личность субъекта имеет не определяющее, но все-таки важное значение, что
иучитывается правом. Например, договором постоянной ренты может быть предусмотрено, что право на выкуп постоянной ренты не может быть осуществлено при жизни получателя ренты (п. 3 ст. 592 ГК РФ). Ограничения преемства корпоративных прав, предусмотренные п. «ф» ст. 23 Закона о государственной регистрации юридических лиц, на наш взгляд, на наследование не распространяются.
(б) Качество единства тоже знает исключения. Отечественное наследственное право, исходя из исторически сложившегося у нас отсутствия четкого разграничения между установлением легата и назначением наследника, традиционно разрешает наследодателю завещать наследнику конкретное имущество. Такой наследник отвечает по долгам наследодателя, что отличает его от отказополучателя, но не становится сособственником всей наследственной массы. Аналогично выморочное наследство, в составе которого есть недвижимость, распределяется между несколькими публичными образованиями. По наследствам,
1Объяснение трансформации римских начал, произошедшей во многом благода-
ря церкви, см.: Zimmermann R. Heres fiduciarius? Rise and Fall of the Testamentary Executor // Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective (= Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History. Vol. 19) / Ed. by R. Helmholz, R. Zimmermann. Duncker & Humblot, 1998. P. 278–282.
Одним из идеологов ослабления универсальности преемства в советском наследственном праве был Петр Семенович Никитюк (см.: Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973. С. 226–228). Этот труд вобрал в себя многие достижения советского наследственного права, и дальнейшее развитие доктрины носило менее выраженный характер. При этом в еще бóльшей степени на содержание советского наследственного права (и российского, что может показаться на первый взгляд удивительным) оказали влияние работы Владимира Ивановича Серебровского. По указанной причине ссылки на «Очерки советского наследственного права»
и«Наследственное право и наследственный процесс» будут производиться регулярно.
46

A"+":< 1110 |
../. 0$")-# |
|
|
открывшимся до 1 марта 2002 г., исключение из правила о единстве существует применительно к предметам домашней обстановки и обихода (ст. 533 ГК РСФСР 1964 г.).
Ситуации отклонения от признака неизменности и признака единства можно именовать термином «аномальное наследование».
(в) Качество одномоментности в российском праве исключений не знает. Нежелательно, чтобы имущество какое-то время никому не принадлежало (отечественному праву неизвестна доктрина, признающая открывшееся наследство юридическим лицом). Призываемые наследники, воспользовавшиеся правом на принятие, а в случае с выморочным имуществом публичные образования, для которых принятие наследства происходит ipso jure (как и наследственные фонды, которые появляются в отечественном праве с сентября 2018 г.), становятся обладателями наследства с момента открытия (смерти, объявления гражданина умершим). Используемая в России модель наследования вводит правило ретроактивного действия акта принятия наследства. Права на недвижимое имущество, права участия в корпорациях, права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации нуждаются в фиксации в различных реестрах. Преемство договорных прав порой требует особого подтверждения (банк не выдаст наследнику вклад без нотариального акта или заменяющего его решения суда). Разумеется, между открытием наследства и оформлением прав на унаследованное имущество проходит время. Тем не менее, несмотря на отсутствие или ограничение возможности осуществления прав в отношении указанного имущества, весь состав наследственной массы принадлежит наследникам именно с момента открытия наследства1.
В отношении прав на имущество, подлежащих регистрации, ретроактивность означает исключение из так называемого принципа внесения, закрепленного в ст. 8.1 ГК РФ2. Права на имущество у наследни-
1Пункт 8 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 разъясняет, что требования наследников о признании права собственности, заявленные до истечения срока на принятие наследства, подлежат приостановлению. Логика состоит в том, что состав наследников, принявших наследство, может измениться, что повлечет перераспределение долей в праве на унаследованное имущество. Если же требование наследника сформулировано как «включение в состав наследства» и суд не обязан устанавливать единоличный или долевой характер принадлежности, то спор сразу будет рассмотрен по существу. Исходя из этих же рассуждений следует не приостанавливать виндикационные и негаторные иски наследника.
2В последнее время поддержку получают взгляды ученых (М.А. Церковников, О.Р. Зайцев), считающих, что российское право использует не германский принцип внесения (право появляется в момент записи), а французскую идею противопостав-
47

A"+":< 1110 |
../. 0$")-# |
|
|
ков возникают до регистрации (например, Постановление Президиума ВАС РФ от 27 марта 2012 г. № 12653/11). При этом отсутствие в реестре записи об уже возникшем у наследника праве является препятствием для распоряжения унаследованным имуществом, что обеспечивает сохранение прочности оборота. Таким образом, можно сделать вывод, что качество одномоментности, имеющее римские начала и воплощенное в российском и многих других континентальных правопорядках,
всовременности не означает моментального перехода всей полноты власти над имуществом к наследникам. Наоборот, наиболее ценные активы (деньги и их производные, доли участия, недвижимость) требуют удостоверения наследственных прав со стороны публичной власти, что отчасти напоминает администрацию наследства, применяемую
встранах общего права.
1.3.Субституты наследования1. Традиционным для российской доктрины является подход, «что никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для оформления правопреемства
вимуществе умершего»2. Это общее правило. Но наследование достаточно громоздкая процедура. Завещание требует соблюдения формальностей, что в случае частого изменения жизненных обстоятельств (браки, дети, изменение резидентности завещателя и структуры имущества) становится хлопотным. Активы, нуждающиеся в оперативном управлении, оказываются после открытия наследства замороженными на продолжительное время. При множественности наследников существует риск дробления. В случае возникновения наследственного спора также высока вероятность огласки (мало кто любит раскрывать информацию о своем состоянии). Поэтому граждане всех государств, включая Россию, обладающие капиталом и раздумывающие о его неминуемой передаче, заинтересованы в существовании более гибких механизмов передачи имущества следующему поколению, позволяющих посредством действий, совершаемых при жизни, полностью или частично исключить правила о наследовании. Идеи ослабления универсальности посмертного преемства начинают играть против наследственного права.
ления (право возникает до записи, но не может быть противопоставлено добросовестным третьим лицам).
1В зарубежной литературе употребляется термин «субституты завещания». Замена произведена с целью подчеркнуть наблюдающийся вывод посмертной передачи имущества из-под действия наследственного права.
2Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный). 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. М., 2010 (СПС «КонсультантПлюс») (автор комментария – Б.А. Булаевский).
48