
ИГПЗС учебный год 2023 / Билеты ИГПЗС 109
.pdf30. Институты вещного права в Институциях Гая и Дигестах Юстиниана.
Классификация вещей
Божественного права – вещи, посвященные божеству и вещи со священным значением:
не только храмы и могилы предков, но и городские стены, все изъятые из коммерческого оборота вещи.
Человеческого права: государственные и частновладельческие; телесные (могут быть осязаемы) и бестелесные (различные права, сервитут и узуфрукт или обязательства;
бывают делимые и неделимые); res mancipi и res nec mancipi.
Право владения
Согласно Папиниан владение содержит в себе прежде фактический элемент, то есть это прежде всего факт непосредственного обладания вещью; он же выделяет два необходимых элемента для приобретения владения:
●corpus – реальное господство над вещью, как бы держание ее в руках
●aimus – намерение и воля считать вещь своей
Согласно Павлу владение предстает предметом факта, а не права. Поэтому владение подразделяется на:
iusta possessio – правомерное;
vitiosa possessio – неправомерное: владение вещью которое установлено силой,
тайно или прекарно, например, когда вор владеет похищенной вещью, она не приобретается по давности владения. Однако и неправомерное владение в некоторых случаях приводит к возникновению собственности по давности владения: если владелец ввиду длительного отсутствия хозяина добросовестно полагал, что имение никому не принадлежит и в течение долгого времени владел им.
Владение посредством третьих лиц: владение приобретается и удерживается через всех тех, кто находится во власти владеющего – через рабов и детей, и тех, кто владеет вещью от нашего имени, например через арендатора или ссудопринимателя.
Защита владения обеспечивалась посредством издания претором интердикта – приказа о прекращении каких-либо действий, нарушающих права граждан:
Interdictum utrubi – для защиты недвижимости: в споре о принадлежности побеждал тот, кто законно владел во время интердикта.
Interdictum uti possidetis – для защиты движимости: одерживает верх тот, кто правомерно владел вещью в течение больше половины последнего года.
Публицианов иск
actio in rem publiciana – особая форма вещного иска: позволял претору защищать того лица, которое, приобретя вещь добросовестно и правомерно, но без соблюдения необходимых формальностей, еще не успело приобрести ее в собственность по давности владения; в таких случаях претор допускал юридическую фикцию, будто добросовестный владелец уже приобрел вещь в собственность по давности и своим решением восстанавливал его в утраченном владении. #Право собственности, отождествляемое с самой вещью
Выделялось несколько способов приобретение права собственности:
mancipatio – манципация;
in jure cessio – судебный уступок;
usucapio – приобретение собственности по давности владения не на ворованную вещь; срок давности для движимых вещей – годовой, для недвижимых – двухгодичный;
occupatio rei nullius – захват ничейной вещи;
specificatio – переработка вещи, в результате которой появляется новая вещь, то есть такая, которая способна удовлетворить иную потребность, чем вещь, подвергнутая переработке.
Выделялось несколько режимов собственности:
dominium – наиболее полная власть над вещью, основанная на квиритском праве или полученный по решению претора на основании добросовестного владения.
in bonis – бонитарная (преторская) собственность: претор признавал бонитарную собственность и таким образом бонитарный собственник, владеющий вещью, получал защиту претора от притязаний со стороны квиритского собственника, чье право на вещь становилось “голым”; cо временем преторы стали предоставлять бонитарному собственнику юридическую поддержку и на тот случай, когда в силу тех или иных обстоятельств последнему приходилось добиваться возврата вещи от других лиц (в том числе от квиритского собственника);
usufruct – право владения и пользования без права собственности (было связано с правом наследования вдове), должен был сохранять в первозданном виде; а потом появился usus – ограничено пользованием, только для личного потребления;
proprietas – когда собственник изъят самому главному аспекту – праву владения и извлечения выгоды: лишь только носитель титула собственника, хотя право
владения принадлежало другому лицу.
31. Институты обязательственного права в Институциях Гая и Дигестах Юстиниана.
Понятие об обязательстве
По Павлу обязательство состоит не в том, чтобы сделать какой-нибудь предмет нашим или какой-нибудь сервитут нашим, но чтобы связать другого перед нами, дабы он дал что-нибудь, или сделал, или предоставил. Из этих определений ясно следующее:
1)хотя частные обязательства возникают между частными лицами, однако их исполнение гарантируется правом и обеспечивается государством;
2)сущность обязательства состоит в требовании к определенному лицу что-либо дать, сделать или предоставить.
Классификация obligatio
Как бы из договора – квазиконтракт
Обязательства между сторонами, не состоящими друг с другом в договоре, но по своему характеру и содержанию схожие с договорными
Обязательства из договоров – ex contractu
Реальные
Обязательства, которые заключаются передачей вещи в собственность, пользование или на хранение. Без передачи вещи обязательственное отношение не возникало.
Заем – кредитор давал должнику в собственность или во владение обусловленное количество заменимых вещей, определяемых мерой, весом или числом, а должник обязывался вернуть в установленный срок такое же количество таких же вещей (обычно денег). Следовательно, индивидуально-определенные вещи предметом займа быть не могут. Договор был безвозмездный, но одновременно с займом оформлялось стипуляционное соглашение о выплате процентов. Из-за ростовщиков, которые стремились все больше увеличить процентные ставки, что усиливало социальное напряжение, в законодательстве устанавливался предельный размер взимаемых процентов (но без особого успеха). Договор односторонний.
Ссуда – предоставление в безвозмездное временное пользование (а не в собственность, как при займе) индивидуально-определенной вещи, которую должник обязывался вернуть в обусловленный срок. Двусторонний договор по распределению обязанностей. Ссудополучатель отвечал за любую небрежность, однако если это была непреодолимая сила (например, землетрясение), он не нес ответственности
Хранение – безвозмездный договор, выгоду извлекает собственник вещи. Не нужно особых условий хранения вещи. Хранитель не несет ответственности за кражу вещи, также может потребовать оплаты издержек.
Вербальные
Обязательства, которые заключаются посредством вопроса и ответа. Брали свое начало от древнейших договоров-клятв, но в рассматриваемый период их форма была
значительно упрощена. В этом договоре могут иметь место и консенсус, и передача вещи, но определяющим является именно произнесенное слово, клятвенное обещание.
Стипуляция – основной и наиболее распространенный вид таких договоров. Особенностью стипуляции является необходимость точного исполнения устного клятвенного обещания. Здесь невозможна замена исполнения ни в лице, ни в предмете обязательства. Другая особенность – односторонний характер: кредитор получает клятвенное обещание должника, ничем не обязуясь со своей стороны.
В договоре не была выражена цель (кауза) – стороны не раскрывали, почему это обязательство возникло. Краткость обусловлена тем, что свидетелям стипуляции приходилось запоминать совсем немного. Следовательно, судебный спор не касался мотивов сторон. Стипуляция возникала в соседской среде, поэтому стороны не должны были объяснять причины свидетелям, но позже, когда стипуляции стали заключаться между чужими людьми начали возникать подозрения о добросовестности мотивов сделок. Поэтому потом стипуляция стала записываться.
Позже для ее заключения не требовалось соблюдения многих былых жестких условий. Сторонами в стипуляции могли быть и перегрины. В конце классического периода стало допускаться произнесение вопроса-ответа даже и не на латинском языке.
Стипуляция была недействительна в следующих случаях:
●невозможность предоставления вещи
●стипуляция с прибавлением невозможного условия (достать пальцем неба)
●покупка собственной вещи посредством стипуляции
●предоставление вещи стипуляцией после смерти (чтобы не заменила завещание)
●немой не мог стипулировать
Литтеральные
Особые обязательства, принятые в торговом обороте, возникающие из записи в приходно-расходную книгу (каждый домовладелец вел такую книгу), составления долговых расписок, подписанный обеими сторонами (синграфа) или же одним должником (хирографа). Главная особенность состоит в том, что они не создают новых обязательств, а письменно закрепляют старые обязательства из другого вида договора. Например, запись долга от вещи к лицу письменно фиксирует ранее существующий долг из купли-продажи, найма или товарищества. Были позаимствованы из греческого права.
Консенсуальные
Обязательства, возникающие из простого согласия сторон по всем основным условиям контракта. Тоже содержат в себе передачу вещи, однако она находится на втором плане, тогда как консенсус (согласие сторон) является определяющим (III 135-136).
Купля-продажа – юридическая связь между сторонами в этом договоре возникала уже с того момента, когда продавец соглашался продать какую либо вещь, а покупатель обязывался уплатить установленную цену. Купля-продажа была возможна даже в отношении вещи, которой еще не было в натуре, но которую продавец обязался произвести и поставить в указанный срок. Главной, сущностной чертой было соглашение о цене (III
139-141)
Условия заключения:
●Стороны согласились о цене (139)
●Цена должна быть определенная (140)
●Цена должна состоять в денежной сумме (141)
Если кто-то истребует приобретенную вещь, то покупатель должен был уведомить продавца. Если эту купленную вещь забрали, то продавец обязан был возместить покупателю двойную стоимость вещи. Продавец в течение полугода отвечает за скрытые недостатки (те, которые не видны и о которых он мог даже и не знать). Но за явные недостатки продавец ответственности не несет, так как покупатель при осмотре вещи мог их сам заметить.
Если вещь испортилась до передачи денег, то сделка все равно должна была быть завершена, необходимо было заплатить. В свою очередь, продавец не имеет права продавать вещь другому человеку, пока покупатель не принес деньги.
Наем – говорится о близости договоров купли-продажи и найма:
Наем вещей – предоставление во временное пользование за плату какой-либо индивидуально-определенной вещи. Этот вид найма (аренда) имел большое хозяйственное значение
Наем услуг – заключался на определенный срок и с фиксированной оплатой труда наемного работника. Оплачивался сам процесс. Если нанятый гладиатор погиб, то это была купля-продажа, если остался жив, то наем. Этот договор не мог получить большого развития в условиях рабовладельческой системы, где основную рабочую силу составляли рабы.
Подряд – наем рабочей силы для выполнения работы, имеющей своим результатом изготовление какой-либо вещи. Оплачивался результат работы. Часто выплата была поэтапной. Если при заказе на изготовление вещи давать свой материал, то такой договор считался договором подряда, а если без материала, то купля-продажа;
Договор поручения – происходит, когда одна сторона доверяет другой совершение действия для себя или в интересах другого. Договор носил безвозмездный характер, поверенный в делах нес полную ответственность за добросовестность исполнения взятого на себя поручения;
Договор товарищества – заключался в целях совместного ведения какой-либо определенной хозяйственной деятельности без образования юридического лица.
Подробно рассматриваются способы прекращения товарищества (III 148-154а): при смерти одной из сторон, при умалении правоспособности (так как стороны несли ответственность по обязательствам друг друга). Если кто-либо выйдет из товарищества, не нарушая общей системы функционирования и не влияя на действия других, то договор не нужно перезаключать. Обязательство не переходило по наследству.
Societas unius rei – простое товарищество по объединению средств для достижения одной конкретной цели, достаточно было простого согласия
Societas ercto non cito – товарищество по объединению всего имущества всех его членов, необходимо было также соблюсти определенную форму заключения договора в присутствии претора
Обязательства из деликтов
Частные деликты
Наблюдался процесс превращения целого ряда частных деликтов в публичные: разделение на зависело от применяемых санкций и порядком преследования. Деликты не могли перейти по наследству, на них не действовал принцип штрафной ответственности.
Частные деликты – нарушение прав и интересов отдельных частных лиц, наказываемые,
как правило, лишь штрафными санкциями. В классический период создавались новые виды деликтов.
furtum – кража понималось шире, чем сейчас. Можно было украсть у себя (выкрасть свою вещь)
manifestum – явное воровство с поличным, каралось четырехкратным размером украденного
●кража, при которой вор застигнут при совершении преступления
●вор уличен во время преступления и кража была открыта на месте совершения преступления
●воровство всякой вещи до тех пор, пока она не перенесена в то место, куда вор решил ее перенести
nec manifestum – неявное, каралась в двойном размере от стоимости украденного
сonceptum – сознательное укрывательство ворованной вещи, похищенная вещь отыскивается у кого-либо в присутствии свидетелей
oblatum – не сознательное укрывательство ворованной вещи
rapina – грабеж приравнивается к воровству: например, кража во время пожара или во время кораблекрушения на корабле; мог относится как к частным, так и к публичным деликтам.
iniuria – членовредительство: членовредительство как самому главе семейства, так и его домочадцам; наказание – преторским правом денежный штраф.
**Публичные деликты – правонарушения наказывались государством: измена,
дезертирство, кража государственного имущества и др.
32. Эволюция римского права в постклассический период. Источники права. Систематизация римского права при императоре Юстиниане.
Источники постклассического права:
1.Мнения юристов (закон о цитировании 426 года): использования работ Папиниана, Павла, Гая, Модестина, Ульпиана и мнения других юристов, которые приведены в работах этих пяти. Закон о цитировании – те юристы, на чье мнение надо было всегда ссылаться.
2.Кодексы всяких императоров
Конец 3 века – частная кодификация императорского законодательства юристом Грегорианом (законодательство в хронологическом порядке, 14 книг). Систематизировал все известные законы императоров, республиканское не трогал, и просто распределил все по времени.
Эта кодификация стала очень удобной и стала применяться в императорской канцелярии.
Поэтому Гермогениан продолжил заниматься хронологической кодификацией. Но все это не полноценная кодификация – материал не обрабатывался.
325 – частная кодификация Гермогениана (императорское законодательство с 284 года по
325 г.)
А вот кодекс императора Феодосия – состоял по предмету регулирования, систематизированный, 16 книг.
438 г – кодекс Феодосия, ( в 16 книгах, законодательство императоров после 325 года).
●1 книга – обязанности римских юристов
●2 и 5 – частное право
●6 и 7 – о магистратах и воинах
●8 – чиновники
●9 – уголовное право
●10-11 – управление в городах
●16 – церковь и церковное право
Кодекс был введен в обеих частях империи. В правовом смысле РИ сохраняла свою целостность.
Это самая значительная кодификация до КЮ. Стала базой для КЮ, как и Институции.
3. Конституции императоров (эдикты, мандаты, рескрипты, декреты)