Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhdanskoe_2_semestr_ekz.docx
Скачиваний:
77
Добавлен:
14.09.2021
Размер:
143.92 Кб
Скачать
  • события - обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей (например, стихийные бедствия).

    • абсолютные - такие явления, возникновение и развитие которых не связаны с волевой деятельностью субъектов

    • относительные - такие явления, которые возникают по воле субъектов, но развиваются и проистекают независимо от их во­ли

    2) по характеру последствий:

      • правообразующие - вызывают возникновение правоотношений (например, прием на работу);

      • правоизменяющие - изменяют правовые отношения (например, обмен жилой площади);

      • правопрекращающие - прекращают правоотношения (например, окончание вуза);

      • комплексные (универсальные, например, приговор суда или вступление в брак).

    3) по продолжительности действия:

      1. кратковременные (например, штраф);

      2. длящиеся (или правовые состояния) (например, состояние родства, брака и т.д.).

    4) по количественному составу:

      • простые;

      • сложные (юридические составы) (например, для возникновения пенсионного правоотношения необходима совокупность следующих юридических фактов: достижение определенного возраста; трудовой стаж; решение компетентного органа о назначении пенсии).

    5) по значению:

      • положительные - жизненные обстоятельства, наличие которых вызывает, изменяет или прекращает правовые отношения (например, достижение определенного возраста);

      • отрицательные - жизненные обстоятельства, отсутствие которых является условием для возникновения, изменения или прекращения правовых отношений (например, отсутствие близкого родства и зарегистрированного брака является необходимым условием для вступления в брак).

    3. Гражданское правоотношение — это урегулированное нормами гражданского права правоотношение, возникающее между юридически равными субъектами по поводу имущества, а также нематериальных благ, выражающаяся в наличие у них субъективных прав и обязанностей.

    Элементы гражданского правоотношения включают в себя:

    • Субъективный состав правоотношения

    • Содержание правоотношения (права и обязанности субъектов)

    • Объект правоотношения (то, по поводу чего возникают правоотношения)

    Основаниями возникновения гражданских правоотношений являются:

    • договоры и иные сделки, предусмотренные законом или не противоречащие ему;

    • акты государственных органов и органов местного самоуправления;

    • судебные решения;

    • приобретение имущества;

    • создание произведений науки, литературы, искусства;

    • причинение вреда;

    • неосновательное обогащение;

    • иные действия граждан и юридических лиц.

    Различают следующие виды гражданских правоотношений по объекту правоотношения:

    • имущественные — экономические отношения, урегулированные нормами гражданского права, и приобретшие правовую форму;

    • неимущественные или личные правоотношения.

    Имущественные правоотношения, в свою очередь можно разделить на вещные и обязательные.

    • Вещные правоотношения характеризуют принадлежность субъекту материальных благ (например, право собственности).

    • Обязательственные правоотношения — это отношения, которые опосредуют передачу имущества, прав на объекты интеллектуальной собственности, выполнение работ или оказание услуг.

    Выделяют следующие виды гражданских правоотношений в зависимости от характера взаимосвязи:

    • абсолютные;

    • относительные.

    Абсолютные — это правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных лиц (например, правоотношения между автором и другими лицами, которые не должны нарушать его прав).

    Относительные — это правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит определенное обязанное лицо (например, кредитор и должник по договору займа).

    К абсолютным правоотношениям относятся вещные правоотношения, к относительным — обязательственные.

    4. Осуществление субъективного гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей, составляющих содержание этого права.

    По общему правилу отказ субъекта от осуществления принадлежащего ему права не влечет прекращения этого права (например, собственник может фактически не использовать принадлежащее ему имущество, что не влечет прекращения самого права собственности).

    В определенных случаях даже отказ от права не влечет наступления юри­дических последствий (например, ничтожно соглашение участников пол­ного товарищества об отказе от права выхода из товарищества).

    Принципы:

    • принцип диспозитивности, то есть самостоятельного осуществления лицом принадлежащего ему права, вплоть до отказа от осуществления права (п. 1 ст. 9 ГК);

    • принцип беспрепятственного осуществления права - никто не вправе произвольно вмешиваться в осуществление управомоченным лицом своего права;

    • принцип разумности и добросовестности, которые презюмируются, пока не будет доказано обратное (п. 3 ст. 10 ГК);

    • принцип законности, то есть использование только допускаемых зако­ном способов и порядка осуществления права.

    Исполнение гражданской обязанности - это действие или бездействие, направленное на выполнение заложенных в обязанности требований.

    Способы исполнения обязанностей сходны со способами осуществле­ния прав. На исполнение обязанностей распространяются принципы осу­ществления гражданских прав с подчинением этих принципов принципу надлежащего исполнения обязательств, то есть их исполнения в полном соответствии с условиями, установленными в законе или договоре.

    5. ГЗ представляет собой совокупность НПА (а не норм права, как отрасль права). Система законодательства – внешняя форма права, показывающая строение его источников, которые находятся в отношениях взаимодействия и взаимосвязи друг с другом, образующих определенное единство, целостность, систему НПА. 2 подхода: в узком смысле в ГЗ относится только Конституция, ГК, ФЗ напрямую регулирующие гражданско-правовые отношения; в широком смысле – все НПА, которые тем или иным образом регулируют эти отношения.

    Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников (ч.1 ст.2 ГК РФ). Акты ГЗ не имеют обратной силы.

    Принципиальной особенностью ГЗ является наличие в нем большого числа диспозитивных норм, действующих только тогда, когда участники отношений не предусмотрели иной порядок поведения. В тоже время в ГЗ имеется значительное количество императивных норм, не допускающих никаких отступлений от своего содержания. В случае сомнения в юридической природе конкретной нормы следует исходить из ее императивного характера, т.к. диспозитивность должна быть прямо и недвусмысленно выражена в ней, будучи особенностью, а не общим правилом ГП регулирования. Г НПА составляют определенную систему, построенную по иерархическому принципу. В соответствии с п. «о» ст.71 КРФ ГЗ составляет «предмет исключительной федеральной компетенции». Приоритетом по отношению к внутреннему ГЗ имеют международные договоры, заключенные РФ. По своей юридической силе Г НПА распределяются на 3 группы:

    а) ФКЗ и ФЗ, принятые ГД РФ, обладающие высшей юридической силой (ГК РФ, и принятые в соответствии с ним ФЗ РФ);

    б) указы президента и постановления правительства, носящие подзаконный характер;

    в) НПА иных федеральных органов исполнительной власти (министерств и ведомств), подлежащих обязательной государственной регистрации в Минюсте РФ. + обычаи, международные договора.

    6. Гражданская правоспособность - это признаваемая правом возможность граждан иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.

    Гражданская правоспособность возникает с момента рождения и пре­кращается вместе со смертью гражданина.

    Содержание гражданской правоспособности состоит в возможности иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; за­ниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом, дея­тельностью; создавать юридические лица; заключать любые, не противоре­чащие закону, сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь авторские права на произведения науки, литературы и искусства; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

    Гражданская дееспособность - это способность гражданина своими дей­ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

    Дееспособность возникает в полном объеме:

    • с наступлением совершеннолетия, то есть с достижением восемнадца­тилетнего возраста;

    • с момента вступления в брак в случаях, когда это допустимо до дости­жения совершеннолетия;

    • с момента объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, деес­пособным, если он работает по трудовому договору или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельно­стью (эмансипация).

    7. Полностью недееспособными являются:

    1. дети до 6 лет;

    2. признанные судом недееспособными граждане, которые вследствие пси­хического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими. Над такими гражданами устанавливается опека. При отпадении оснований, в силу которых гражданин был признан недеес­пособным, суд признает его дееспособным. От имени недееспособных граждан все сделки совершают их законные

    3. представители (родители, усыновители, опекуны).

    Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) самостоя­тельно могут совершать:

    1. мелкие бытовые сделки;

    2. сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды и не требу ющие нотариального удостоверения или государственной регистрации;

    3. сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или с их разрешения третьими лицами для опреде­ленной цели или для свободного использования. Остальные сделки от их имени совершают их законные представители.

    Частично дееспособные граждане в возрасте от 14 до 18 лет самостоя­тельно могут:

    1. совершать сделки малолетних;

    2. распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;

    3. осуществлять права авторов интеллектуальной собственности;

    4. по достижении 16 лет быть членами кооперативов;

    5. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.

    Иные сделки они совершают с письменного согласия законных пред­ставителей. Они самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. Законные представители в этом случае несут субсидиарную ответствен­ность, если у совершеннолетнего нет достаточных средств для возмещения причиненного вреда.

    Ограничение де­еспособности возможно в двух случаях:

    • при наличии достаточных оснований несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может быть лишен или ограничен в праве распоряжаться доходами, если ранее он не приобрел полной дееспособности путем снижения брачного возраста или эмансипации;

    • дееспособный гражданин может быть ограничен судом в дееспособнос­ти, если он вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материаль­ное положение.

    Такой гражданин самостоятельно совершает мелкие бытовые сделки и несет имущественную ответственность по своим обязательствам. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и рас­поряжаться ими ограниченно дееспособный гражданин может только с согласия попечителя.

    При отпадении обстоятельств, послуживших основанием ограничения дееспособности гражданина, суд отменяет решение о признании его огра­ниченно дееспособным.

    8. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умер­шим возможно только при наличии следующей совокупности юридических фактов:

    • длительное отсутствие гражданина в месте его постоянного жительства;

    • отсутствие сведений о его местонахождении и невозможности их полу­чения;

    • истечение установленных сроков со дня получения последних известий о месте нахождения гражданина.

    Гражданин может быть по заявлению заинтересованного лица признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

    При необходимости постоянного управления имуществом безвестно от­сутствующего орган опеки и попечительства заключает с выбранным им лицом договор доверительного управления этим имуществом. Из имуще­ства безвестно отсутствующего выдается содержание лицам, которых он обязан содержать, а также погашается задолженность по другим обязатель­ствам безвестно отсутствующего.

    Суд отменяет решение о признании гражданина безвестно отсутствую­щим в случае его явки или получения сведении о месте его нахождения. На основании такого судебного решения отменяется и доверительное управ­ление имуществом гражданина.

    Гражданин может быть объявлен судом умершим, если:

    • в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет;

    • в месте его жительства нет сведении о нем в течение шести месяцев после его исчезновения при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его смерть от определенного несчаст­ного случая (в этом случае днем смерти гражданина может быть при­знан не день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а день его предполагаемой гибели);

    • в течение двух лет после окончания военных действий нет сведений о месте пребывания лица, пропавшего при их проведении.

    Объявление гражданина умершим ведет к возникновению тех же право­вых последствий, что я реальная смерть:

    • открытию наследства;

    • прекращению обязательств личного характера;

    • прекращению брака с лицом, объявленным умершим;

    • возникновению у иждивенцев права на получение пенсии и пособии по случаю потери кормильца.

    Суд отменяет решение об объявлении гражданина умершим в случае его явки или обнаружения места его пребывания. В этом случае гражданин вправе потребовать от любого лица возвратить сохранившееся имущество, пере­шедшее к этому лицу безвозмездно (за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя).

    Лицо, к которому имущество перешло на безвозмездном основании, обязано возвратить все перешедшее имущество (а при невозможности воз­врата в натуре возместить его стоимость) только в том случае, если оно знало, что лицо, объявленное умершим, находится в живых.

    9. Традиционно существуют три способа образования юридических лиц: распорядительный, разрешительный и явочно-нормативный.

    Распорядительный порядок предполагает образование юридического лица в силу прямого распоряжения государственного органа или органа местного самоуправления (государственные и муниципальные унитарные предприятия)

    При разрешительном порядке инициатива исходит от учредителей юридического лица, однако необходимо получить согласие соответствующих государственных или муниципальных органов на его создание (например, создание банков).

    Явочно-нормативный порядок означает, что согласие на создание таких юридических лиц уже дано в нормативных актах. После создания учредительных документов достаточно лишь "явиться" для регистрации. В ходе регистрации проверяется, соответствует ли образованное юридическое лицо соответствующим нормам права и соблюден ли порядок его создания. Отказ в государственной регистрации по мотивам нецелесобразности не допускается. (хозяйственные общества и товарищества).

    При создании юридического лица разрабатываются учредительные документы (учредительный договор или устав, либо и то, и другое) В них должны быть определены наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления его деятельностью и т.д. Предмет и цели деятельности указываются в учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий. Что касается учредительных документов хозяйственных обществ и товариществ, то в них предмет деятельности может и не указываться, поскольку последним разрешено заниматься любой деятельность. Учредительный договор должен включать обязательство о создании юридического лица, в том числе порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи в собственность юридического лица своего имущества и участие в его деятельности. В учредительном договоре также фиксируются условия и порядок распределения прибыли и убытков между учредителями (участниками), порядок управления деятельностью юридического лица, условия выхода из состава учредителей(участников). Изменения в учредительные документы приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, установленных законом – с момента уведомления органа, осуществляющего такую регистрацию о внесенных изменениях. Для юридического лица и его учредителей такие изменения становятся обязательными с момента их внесения в учредительные документы.

    10. Классификации юридических лиц

    В соответствии с Гражданским кодексом РФ разрешенные по закону юридические лица классифицируются по:

    • цели деятельности (получение прибыли или достижение любых других не запрещенных законом целей, кроме получения прибыли);

    • организационно-правовой форме, т. е. по разрешенным видам организаций;

    • характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями с точки зрения наличия или отсутствия у учредителей прав собственности на вносимые ими вклады в имущество этого юридического лица.

    Цель деятельности

    По цели деятельности юридические лица подразделяются на два больших класса: коммерческие и некоммерческие организации.

    Коммерческая организация — это организация, занимающаяся коммерческой деятельностью, или это организация — участник рынка, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

    Некоммерческая организация - это организация, занимающаяся некоммерческой деятельностью, или это организация, основной целью деятельности которой является та или иная цель, не связанная с получением прибыли, которая в свою очередь не подлежит распределению между участниками данной организации.

    Организационно-правовая форма

    Организационно-правовая форма юридического лица — это совокупность конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических лиц от всех остальных.

    По организационно правовой форме каждый класс юридических лиц подразделяется на группы.

    Коммерческие организации могут создаваться исключительно в формах: хозяйственных товариществхозяйственных обществпроизводственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

    Некоммерческие организации могут создаваться в формах: потребительских кооперативов; общественных и религиозных объединений; учреждений, финансируемых собственником; благотворительных фондов и в других законодательно разрешенных формах.

    Характер отношений

    По характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями возможны два типа организаций.

    Первый тип организаций состоит в том, что учредители сохраняют право собственности на свои вклады, вносимые в организуемое ими юридическое лицо, а последнее не имеет прав собственности на эти вклады.

    Второй тип организаций состоит в том, что учредители теряют право собственности на свои вклады в юридическом лице и это право переходит к юридическому лицу. Данный тип организации может иметь две подгруппы:

    • первая подгруппа — организации, в которых учредитель взамен своего взноса получает определенные обязательственные права в отношении юридического лица;

    • вторая подгруппа — организации, в которых учредитель не получает взамен своего взноса никаких прав по отношению к учреждаемому им юридическому лицу.

    К первому типу юридических лиц относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, финансируемые их собственником.

    Ко второму типу — все остальные юридические лица.

    К первой подгруппе второго типа юридических лиц относятся хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные и потребительские кооперативы.

    Ко второй подгруппе второго типа юридических лиц относятся общественные организации (объединения), религиозные организации, благотворительные и иные фонды, ассоциации и союзы, объединяющие юридических лиц, другие некоммерческие организации.

    11. Юридическое лицо - это организация, которая обладает обособленным имуществом, отвечает им по своим обязательствам, от своего имени при­обретает гражданские права, несет обязанности и выступает в суде, арбит­ражном или третейском суде.

    Признаки юридического лица:

    • организационное единство, то есть организация юридического лица как единого целого с определенной внутренней структурой, предназначен­ной для управления юридическим лицом для достижения целей его деятельности.

    • имущественная обособленность, то есть наличие своего обособленного имущества, которое является необходимой предпосылкой для участия в гражданском обороте. Имущество юридического лица может принад­лежать ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Юридическое лицо должно иметь само­стоятельный баланс или смету;

    • самостоятельная имущественная ответственность. По общему прави­лу юридическое лицо отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (за исключением учреждений, финансируемых соб­ственником, - ст. 120 ГК). В некоторых случаях субсидиарную ответ­ственность по обязательствам юридического лица несут его учредители и участники;

    • возможность самостоятельно приобретать гражданские права, нести обязанности и быть истцом или ответчиком в суде. Именно юридичес­кое лицо, а не его учредители и участники становится субъектом всех приобретенных им прав и обязанностей.

     Правоспособность - это способность иметь права и нести обязанности. Правоспособность юридического лица совпадает с его дееспособнос­тью. Она возникает с момента регистрации юридического лица и пре­кращается в момент регистрации его прекращения.

    Виды правоспособности юридических лиц:

    • специальная правоспособность. Юридическое лицо может иметь граж­данские права, соответствующие целям его деятельности, предусмот­ренным в учредительных документах, и нести связанные с этой дея­тельностью обязанности (некоммерческие организации и унитарные предприятия);

    • общая правоспособность, предполагающая возможность иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов дея­тельности, не запрещенных законом (хозяйственные товарищества и

    общества, производственные кооперативы).

    Отдельными видами деятельности, перечень которых определен Зако­ном РФ, "О лицензировании отдельных видов деятельности" № 158-ФЗ от 25 сентября 1998 года (с изм. на 12 мая 2000 года), юридические лица могут заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии).

    Дееспособность юридических лиц — это возможность своими дейст­виями приобретать и реализовывать гражданские права и обязанности и осуществлять сделки через свои органы.

    Юридическое лицо может быть ограничено в своих правах лишь в слу­чаях и в порядке, предусмотренных законом. Такое ограничение может быть обжаловано в суде (п. 2 ст. 49 ГК).

    12. Виды прекращения юридического лица:

    • реорганизация - прекращение юридического лица с переходом его прав

    и обязанностей в порядке правопреемства к другому юридическому лицу

    (ранее существовавшему или вновь созданному);

    • ликвидация - полное прекращение юридического лица без перехода к

    кому-либо его прав и обязанностей.

    Юридическое лицо считается прекращенным с момента государствен­ной регистрации его реорганизации или ликвидации. Этому предшествует длительный подготовительный период, который обязательно включает учет имущества юридического лица, уведомление кредиторов и удовлетворение их интересов.

    Виды ликвидации юридического лица:

    • с распределением оставшегося имущества между учредителями (участни­ками) юридического лица (ликвидация хозяйственных обществ и това­риществ, кооперативов);

    • с передачей оставшегося имущества собственнику (унитарные предприя­тия и финансируемые собственником учреждения);

    • с передачей оставшегося имущества на цели, определенные в учредитель­ных документах юридического лица (общественные и религиозные объе­динения, фонды).

    Виды реорганизации юридических лиц:

    • слияние - возникновение вместо нескольких старых юридических лиц одного нового;

    • присоединение - вливание одного юридического лица в другое;

    • разделение - возникновение вместо одного старого юридического лица нескольких новых;

    • выделение - выделение из юридического лица нового юридического лица без прекращения старого;

    • преобразование - изменение организационно-правовой формы юриди­ческого лица.

    Гарантии прав кредиторов при прекращении юридического лица:

    • обязательное уведомление кредиторов;

    • право кредиторов требовать прекращения или досрочного исполнения обязательств с возмещением вызванных этим убытков;

    • солидарная ответственность вновь образованных юридических лиц по обязательствам реорганизованного юридического лица, если раздели­тельный баланс не дает возможности определить правопреемника.

    13. Если юридическое лицо не в состоянии удовлетворить требования всех кредиторов, то оно может быть объявлено банкротом, что влечет его лик­видацию. Решение о признании банкротом может быть принято судом или самим юридическим лицом совместно с его кредиторами.

    Банкротом может быть объявлена любая коммерческая организация (кро­ме казенного предприятия), а также потребительский кооператив и благо­творительный или иной фонд (ст. 65 ГК). Отношения, связанные с банк­ротством юридического лица, урегулированы Законом Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 января 1998 года № 6-ФЗ (с изм. на б июня 2000 года).

    К неисправному должнику могут быть применены следующие меры:

    • реорганизационные (направленные на оздоровление предприятия) про­цедуры:

    внешнее управление, осуществляемое арбитражным управляющим, ко­торый назначается арбитражным судом;

    санация, то есть оказание предприятию финансовой помощи его соб­ственником, кредиторами или иными лицами;

    • мировое соглашение;

    • ликвидационные процедуры.

    Особенности ликвидации юридического лица по причине банкротства:

    невозможность полного удовлетворения требований всех кредиторов бан­крота;

    установленная очередность удовлетворения требований кредиторов бан­крота (см. ст. 46 ГК);

    пропорциональное удовлетворение требований кредиторов одной оче­реди.

    14. Хозяйственные товарищества - наиболее распространенный вид коммерческих организации, образуемые для систематического заня­тия предпринимательской деятельностью.

    • участники товарищества должны непосредственно (лично) участвовать в деятельности товарищества.

    Участниками товарищества могут быть только юридические лица и ин­дивидуальные предприниматели;

    • действия полных товарищей являются действиями самого товарище­ства

    • одно и то же лицо одновременно может участвовать только в одном товариществе;

    • товарищество характеризуется полной имущественной ответственнос­тью товарищей своим личным имуществом по обязательствам товари­щества (в субсидиарном порядке);

    Полное товарищество - товарищество, участники которого (полные то­варищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимают­ся предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (п.1 ст. 69 ГК). Полное товарищество ликвидируется, если в нем остается только один участник.

    Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - товарищество, в котором наряду с полными товарищами (на которых распространяются нормы ГК о полном товариществе) участвуют вкладчики (коммандитисты), кото­рые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в преде­лах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК).

    Вкладчики не участвуют в управлении товариществом, они вправе только:

    • знакомиться с годовым отчетом товарищества;

    • получать часть прибыли товарищества;

    • преимущественно перед полными товарищами получать причитающу­юся им часть оставшегося после ликвидации товарищества имущества;

    • выйти из товарищества по окончании финансового года.

    В случае выхода из товарищества всех коммандитистов оно ликвидиру­ется либо преобразуется в полное товарищество. Коммандитное товарище­ство сохраняется, если в нем участвует хотя бы один полный товарищ и один вкладчик.

    15. Корпорациями (корпоративными юридическими лицами) признаются такие юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них, в отношении которых они имеют корпоративные права, а также формируют высший орган корпораций – общее собрание (в предусмотренных законом случаях – съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган) – в соответствии с требованиями, установленными законом (п. 1 ст. 65.1 ГК РФ). Как уже было сказано ранее, поскольку деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие сохранилось, то обновленная классификация юридических лиц (здесь – именно корпоративных) выглядит следующим образом:

    1) Коммерческие корпоративные организации:

    а) хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества (публичные и непубличные АО – введены реформой 2014 г.);

    б) хозяйственные товарищества (полные и на вере);

    в) хозяйственные партнерства;

    г) производственные кооперативы;

    д) крестьянские (фермерские) хозяйства.

    2) Некоммерческие корпоративные организации:

    а) потребительские кооперативы;

    б) ассоциации (союзы);

    в) общественные организации (профессиональные союзы, политические партии, общественные движения и другие);

    г) товарищества собственников недвижимости;

    д) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ РФ;

    е) общины коренных малочисленных народов РФ.

    Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе:

    • участвовать в управлении делами корпорации;

    • в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

    • обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

    • требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причиненных корпорации убытков;

    • оспаривать, действуя от имени корпорации , совершенные ею сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.

    Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.

    16. Унитарные предприятия - коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество (п. 1ст. 113ГК).

    Унитарные предприятия могут учреждаться только Российской Феде­рацией, субъектами федерации или муниципальными органами, которые являются собственниками закрепленного за унитарными предприятиями имущества.

    Унитарные предприятия обладают специальной правоспособностью.

    1. Выделяют предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные пред­приятия). Различия между ними следующие:

    • казенное предприятие может быть создано только Российской Федера­цией;

    • субсидиарную ответственность по долгам казенного предприятия несет Российская Федерация;

    • казенное предприятие не может быть признано банкротом;

    • казенное предприятие вправе самостоятельно распоряжаться только про­изведенной продукцией (если иное не установлено законом или ины­ми правовыми актами);

    • собственник закрепленного за казенным предприятием имущества в праве изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по на­значению имущество.

    Собственник закрепленного за унитарным предприятием имущества вправе:

    • создавать, ликвидировать предприятие;

    • определять цели деятельности и утверждать устав предприятия;

    • назначать органы управления предприятия;

    • получать установленную часть доходов предприятием.

    17. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает граж­данские обязанности через свои органы, структура и компетенция которых определены в учредительных документах.

    Орган юридического лица – лицо (единоличный орган) или совокупность лиц (коллегиальный орган), которые в соответствии с законодательством, документами юридического лица либо решением иного уполномоченного на то органа юридического лица наделены определенными полномочиями в отношении юридического лица и через которые данное юридическое лицо осуществляет свою правоспособность.

    Органы юридического лица подразделяются на органы управления и органы контроля.

    Юридическое лицо вправе создавать вне места своего нахождения пред­ставительства и филиалы.

    Представительство - это находящееся вне места нахождения юридичес­кого лица обособленное подразделение, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

    Филиал кроме представительских осуществляет также все иные функ­ции юридического лица или их часть.

    Все филиалы и представительства должны быть указаны в учредитель­ных документах юридического лица. Филиалы и представительства не явля­ются самостоятельными юридическими лицами (а следовательно, и субъек­тами гражданского права). Их руководители осуществляют свои полномочия на основании доверенности. Филиалы и представительства действуют на основании положений, принятых учредившим их юридическим лицом, а переданное им имущество является имуществом этого юридического лица.

    18. Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

    Правовую основу деятельности составляют ГК РФ, федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ <О государственных и муниципальных унитарных предприятиях>

    Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

    В организационно-правовой форме унитарных предприятий действуют государственные и муниципальные предприятия. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного или муниципального имущества может быть создано унитарное казенное предприятие.

    Учредительным документом унитарного предприятия является его устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом.

    Устав унитарного предприятия содержит:

    • наименование ЮЛ (фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества. Фирменное наименование казенного предприятия, кроме того, должно содержать указание на то, что такое предприятие является казенным);

    • его местонахождение;

    • информацию о порядке управления деятельностью ЮЛ,

    • о предмете и целях деятельности предприятия,

    • а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его формирования, за исключением казенных предприятий.

    Органом унитарного предприятия является руководитель предприятия, который назначается уполномоченным собственником органом, если иное не предусмотрено законом, и ему подотчетен.

    Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

    Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам собственника его имущества.

    Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по обязательствам своего унитарного предприятия. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества.

    Унитарное предприятие может быть реорганизовано в соответствии с законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и законами о приватизации.

    Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

    1) на праве хозяйственного ведения.

    - Оно создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

    - Учредительный документ предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, - устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, и возмещения убытков;

    2) на праве оперативного управления (казенные предприятия).

    - Казенное предприятие создается только РФ; субсидиарную ответственность по долгам несет РФ, оно не может быть признано банкротом,

    - Учредительный документ казенного предприятия - устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с Законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

    Отличия от тех, что на праве хоз. ведения:

    • оно вправе самостоятельно распоряжаться только произведенной продукцией;

    • собственник закрепленного за ним имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое по назначению имущество.

    Унитарные предприятия могут учреждаться только РФ, субъектами или муниципальными органами, которые являются собственниками закрепленного за унитарными предприятиями имущества. Унитарные предприятия обладают специальной правоспособностью.

    Собственник закрепленного за унитарным предприятием имущества вправе:

    • создавать, ликвидировать предприятие;

    • определять цели деятельности и утверждать устав предприятия;

    • назначать органы управления предприятия; получать установленную часть доходов предприятия.

    19. Публичное общество – форма функционирования юридического лица, которая подразумевает свободное обращение акций компании на рынке. Акционеры, участники общества, имеют право на отчуждение акций, которые принадлежат им.

    Характерные признаки публичного общества:

    • Акции обращаются на рынке свободно.

    • Нет необходимости открывать накопительный счет.

    • До регистрации не нужно вносить денежные средства для формирования уставного капитала.

    • Нет ограничений по количеству акционеров.

    • Процессы инвестирования прозрачны, публичны.

    Управляющим органом общества является собрание акционеров. Собрание может принимать решения и регулировать деятельность общества в рамках, предусмотренных нормами закона.

    К компетенции собрания акционеров относят важные вопросы деятельности юридического лица. Текущее руководство осуществляется директором или дирекцией, которые являются исполнительной властью общества.

    Право решать все вопросы, за исключением проблем, находящихся в компетенции собрания акционеров, имеет также совет директоров.

    Контрольную функцию выполняет ревизионная комиссия.

    Особенность: члены совета директоров не могут входить в состав ревизионной комиссии.

    Ежегодно проводится собрание акционеров компании – сроки должны быть указаны в уставном документе организации.

    Непубличное общество – форма организации юридического лица, отличительной чертой которого является отсутствие возможности свободного отчуждения акций. Акции распределяются только в среде учредителей.

    Признаки и особенности непубличного общества:

    • Ограниченное количество членов общества (число не должно превышать 50).

    • Капитал могут составлять деньги, ценные бумаги, имущество.

    • Закрытый характер распределения акций.

    • Нет указания на публичность общества в уставном документе.

    • Введено ограничение на уставной капитал – не менее 10000 рублей.

    • Акции не могут быть размещены на биржах.

    Реестром участников общества занимается регистратор. Решения акционеров необходимо подтверждать регистратором или нотариусом.

    Особенности публичных и непубличных обществ

    Особенности деятельности публичных и непубличных обществ определяется нормами законодательства.

    Основным законом, нормирующим деятельность юридических лиц, является Гражданский кодекс.

    Последние изменения законодательства касаются организации и особенностей работы обществ:

    • Принятие решений членами общества обязательно должно подтверждаться регистратором или нотариусом – таким образом, процедура усложнилась, поскольку до введения таких изменений подтверждение не было обязательным.

    • Введено положение, требующее ежегодного аудита.

    • Ликвидация данного юридического лица невозможна, если общество не выплатило все обязательства перед кредиторами.

    • Если осуществляется реорганизация в передаточном акте обязательно необходимо закрепить все изменения – без этого нельзя совершить передачу прав и обязанностей правопреемнику.

    • Одна организация, по закону, может иметь несколько директоров.

    • При регистрации участники общества должны выплатить ? уставного капитала, остальную сумму – в течение года после момента официальной регистрации.

    • Если капитал вносится не деньгами, а имуществом, необходимо воспользоваться услугами независимого оценщика имущества. Капитал могут формировать ценные бумаги.

    • Материальная ответственность лежит на руководителях – при необходимости кредиторы могут потребовать у руководителя покрытия убытков.

    20. Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и юри­дических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК). В случае образова­ния у кооператива убытков, его члены обязаны их покрыть путем допол­нительных взносов. Члены кооператива несут дополнительную ответствен­ность по долгам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.

    Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежден­ная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

    Учреждение - организация, созданная собственником для осуществле­ния управленческих, социально-культурных или иных функций неком­мерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Уч­реждение обладает закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соот­ветствующего имущества.

    Общественные и религиозные организации (объединения) - доброволь­ные объединения граждан, в установленном законом порядке объединив­шихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

    Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) - некоммерческие организации, создаваемые юридическими лицами для координации их де­ятельности. Коммерческие и некоммерческие организации не могут совме­стно друг с другом создавать ассоциации или союзы.

    21. Учреждения – юридические лица, создаваемые собственником закрепляемого за ними имущества для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемые собственником полностью или частично.

    Единственный вид некоммерческих организаций, обладающих имуществом на праве оперативного управления. Учреждение может быть создано как гражданином, так и юридическим лицом, либо Российской Федерацией, её субъектом или муниципальным образованием.

    Государственное (муниципальное) учреждение может быть казённым, бюджетным или автономным:

    1. Частное (созданное гражданином или юридическим лицом) и казённое учреждение отвечает по своим обязательствам денежными средствами, которые находятся в его распоряжении. При этом субсидиарную с ним ответственность несёт собственник имущества, находящегося в распоряжении данной организации, поскольку сами эти организации полностью или частично финансируются своими собственниками.

    2. Особым отличием обладают автономные учреждения, отвечающие по обязательствам всем закрепленным за ними имуществом кроме недвижимости. В данном случае собственник имущества такой организации не несёт ответственность по её обязательствам.

    Учредительным документом данных юридических лиц является устав, утверждаемый собственником. Наименования учреждения должно включать в себя указания на собственника имущества и характер деятельности учреждения, например: «Частный музей А. А. Корнеева».

    В зависимости от собственника выделяют:

    • Государственные учреждения — учредителями выступают различные государственные органы

    • Муниципальные учреждения — учредителями выступают различные муниципальные образования

    • Частные учреждения — учредителями выступают физические или юридические лица.

    Государственные или муниципальные учреждения бывают:

    • бюджетными

    • автономными

    • казёнными

    22. Объекты гражданских прав - это то, по поводу чего возникают и на что направлены гражданские права и обязанности.

    2. Различают следующие виды объектов гражданских прав:

    • вещи, включая деньги и ценные бумаги;

    • иное имущество, в том числе имущественные права;

    • работы и услуги;

    • информация;

    • результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель­ные права на них (интеллектуальная собственность);

    • нематериальные блага (ст. 128 ГК).

    В зависимости от оборотоспособности объекты гражданских прав делят­ся на:

    • объекты, изъятые из оборота, отчуждение которых не допускается. Та­кие объекты должны быть прямо указаны в законе (например, ядерное оружие);

    • объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обо­роте допускается по специальному разрешению (например, огне­стрельное оружие). Такие объекты определяются в порядке, установ­ленном законом;

    • свободно обращаемые объекты, которые могут свободно отчуждаться в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом.

    23.  Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможяы только при его предъявле­нии (ст. 142 ГК).

    1. Все ценные бумаги, за исключением выпушенных в бездокументарной форме, являются с точки зрения гражданского права особой группой вещей.

    Признаки ценных бумаг:

    • тесная связь бумаги и воплощенного в ней права. Ценная бумага - вещь и на нее есть право собственности; а право, вытекающее из ценной бума­ги, имеет обязательственный или корпоративный характер. Обычно право следует судьбе самой ценной бумаги, следовательно, тот, кто обладает правом собственности на бумагу, тот обладает и вытекающим из нее обязательственным или корпоративным правом;

    • литеральность. Ценная бумага должна быть письменно оформлена (это право не распространяется на бездокументарные ценные бумаги);

    • строго формальный характер. Ценная бумага должна содержать опреде­ленные формальные реквизиты, отсутствие которых или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность (п.2ст. 144 ГК);"

    • легитимация (обозначение) субъекта права, вытекающего из ценной бумаги, то есть ценная бумага должна содержать определенное указа­ние на лицо, уполномоченное получить по ней исполнение;

    • необходимость предъявления ценной бумаги обязательному лицу для ре­ализации удостоверенного ею права;

    • абстрактный характер. Право, вытекающее из ценной бумаги, не за­висит от причины его возникновения, поэтому даже недействитель­ность сделки, по которой выдана ценная бумага, не влечет недействи­тельность самой ценной бумаги;

    • автономность выраженного в ценной бумаге права - оно не зависит от права предыдущего владельца и переходит к приобретателю ценной бумаги таким, как оно в ней обозначено. Против держателя ценной бумаги не могут быть выдвинуты возражения, основанные на отноше­ниях с предыдущим ее владельцем.

    Виды ценных бумаг могут устанавливаться только федеральными зако­нами (см., например. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года, с изм. на 31 декабря 1999 года).

    3. Классификация ценных бумаг по способу легитимации субъекта права, вытекающего из ценной бумаги:

    • предъявительские ценные бумаги - требовать реализации права по та­кой ценной бумаге может любой ее держатель. Переход заключенного в ценной бумаге на предъявителя права осуществляется путем простой передачи бумаги;

    • именные ценные бумаги - обладателем заключенного в такой ценной бумаге права является указанное в ней лицо. Именные ценные бумаги передаются путем уступки права требования (цессии). В этом случае от-чуждатель отвечает за недействительность права, но не за неисполне­ние должником своей обязанности. В определенных случаях требуется также внесение соответствующей записи в специальный реестр (напри­мер, реестр акционеров акционерного общества);

    • ордерные ценные бумаги, право по которым принадлежит названному в них лицу. Такое лицо может само осуществить это право или назна­чить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо;

    право по ордерной ценной бумаге передается путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. 

    - препоручительный - индоссат не становится обладателем права, а выс­тупает в качестве представителя индоссанта и действует от его имени и в его интересах.

    Отдельные виды ценных бумаг

    1. Акция - ценная бумага, удостоверяющая право акционера на участие в управлении акционерным обществом (за исключением привилегирован­ных акций), на получение части прибыли общества (дивиденда) и соот­ветствующей части имущества, оставшегося после ликвидации общества.

    Правом выпускать акции обладают только акционерные общества. Ак­ции могут эмитироваться как в документарной, так и бездокументарной форме. Закон "Об акционерных обществах" разрешает выпуск только имен­ных акций.

    Наряду с простыми существуют привилегированные акции, которые не дают их владельцу права на участие в управлении обществом, однако пре­доставляют возможность преимущественного перед другими акционерами получения фиксированного дивиденда и части имущества, оставшегося после ликвидации общества.

    2. Облигация - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на по­лучение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквива­лента, а также фиксированного в ней процента от номинальной стоимос­ти, либо иные имущественные права (ст. 816 ГК).

    Облигации могут быть:

    • именными или предъявительскими;

    • государственными или негосударственными;

    • краткосрочными или долгосрочными.

    3. Вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселеда­теля либо иного указанного в качестве плательщика лица выплатить вексе­ледержателю по наступлении определенного срока обусловленную сумму денег.

    Виды векселей:

    • простои вексель, удостоверяющий обязательства самого векселедателя;

    • переводной вексель (тратта), по которому плательщиком выступает не векселедатель, а третье лицо. Обязательство третьего лица возникает с момента совершения акцепта векселя (отметки на векселе о согласии уплатить, подписанном этим лицом).

    Обращение векселей, а также предъявляемые к ним требования регулиру­ются Законом РФ "О переводном и простом векселе" от 11 марта 1997 года.

    Вексель - строго формальный документ, и отсутствие хотя бы одного обязательного реквизита, указанного в п. 1 Положения, влечет недействи­тельность векселя (п. 2 ст. 144 ГК).

    Вексель может быть как именным, так и предъявительским или ордерным.

    Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или частично посредством вексельного поручительства (аваля).

    4. Чек - ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произве­сти платеж указанной в нем суммы чекодержателю. В качестве плательщика может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Обращение чеков регу­лируется § 5 главы 46 ГК Российской Федерации.

    Чек также является строго формальным документом, и несоблюдение любого из указанных в ст. 878 ГК реквизитов лишает его силы чека.

    Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение ко­торого он выдан, следовательно, например, в случае отказа банка опла­тить чек чекодержатель не лишается права требовать уплаты долга от чеко­дателя.

    Чек может быть именным, ордерным или предъявительским. Именной чек не может быть передан другому лицу.

    Существуют расчетные чеки, оплата по которым производится только в безналичной форме.

    5. Коносамент - товарораспорядительный документ, оформляющий дого­вор морской перевозки груза и удостоверяющий право его держателя полу­чить у морского перевозчика указанный в коносаменте груз и распоря­жаться им. Статьи 142-148 Кодекса торгового мореплавания определяют порядок выдачи коносамента, сведения, которые содержатся в этом доку­менте, виды коносаментов.

    Существуют и другие виды ценных бумаг: депозитные и сберегательные сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя и др.

    24. Личные неимущественные блага – это блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотъемлемы от него и неотчуждаемы. К их числу относятся:

    Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

    Особенностями личных неимущественных прав являются отсутствие материального (имущественного) содержания и неразрывная связь с личностью носителя, предопределяющая неотчуждаемость и непередаваемость этих прав.

    Виды личных неимущественных прав, регулируемых гражданским правом

    1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица: право на имя, право на защиту чести и достоинства, а также тесно связанные с ним право на опровержение и право на ответ.

    2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан, включающие право на телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также личного изображения;

    3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан: права на неприкосновенность жилища, личной документации, права на тайну личной жизни, в том числе: адвокатскую, медицинскую тайну, тайну совершения нотариальных и следственных действий, вкладов в банки и иные кредитные организации, личного общения, сведений, полученных средствами массовой информации.

    25. Каждому человеку присущи такие блага, как честь, достоинство, деловая репутация, а юридическому лицу — деловая репутация.

    Честь - это общественная оценка личности с социально-этической точки зрения, определенная мера духовных, социальных качеств человека.

    Достоинство - самооценка, представление о своей собственной ценности как личности. Достоинство человеческой личности признается государством в равной мерс за всеми членами общества, что не исключает признания больших заслуг одних перед другими.

    Деловая репутация гражданина определяется уровнем его профессиональной квалификации, а юридического лица -оценкой производственной или иной деятельности в соответствии с его правовым статусом в условиях предпринимательских и рыночных отношений.

    Честь и достоинство личности, деловая репутация гражданина и юридического липа неразрывно связаны с правом, поскольку их ограничение или утрата влекут за собой снижение определенного статуса в правоотношениях с другими субъектами. Поэтому честь, достоинство, деловая репутация являются важнейшими социально-правовыми ценностями для любого государства и общества, нуждающимися в соответствующей правовой защите.

    Вопрос о законодательной защите чести, достоинства и деловой репутации — это прежде всего вопрос о правах человека, их реальном обеспечении, о гарантированной государством возможности их реализации.

    В гражданско-правовом смысле категории чести, достоинства и деловой репутации следует рассматривать как социальные нематериальные блага, защищаемые гражданским правом, и как особые субъективные права.

    Каждый субъект права наделяется определенной совокупностью политических, имущественных, личных неимущественных прав, определяющих его правовое положение. В их число входят субъективные права на честь, достоинство и деловую репутацию. Эти права являются элементами правосубъектности гражданина или организации (юридического лица). Правосубъектность является особым специфическим правовым свойством индивида. В силу этого свойства он как субъект права с момента рождения наделяется определенной совокупностью прав. Правосубъектность определяет в той или иной мере положение граждан в обществе, выражает отношения между гражданами и государством.

    Право на честь, достоинство и деловую репутацию является абсолютным субъективным нравом вследствие того, что субъективному праву управомоченного лица корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц. Содержание этой всеобщей обязанности заключается в воздержании от посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию индивида или юридического лица. Государство охраняет честь, достоинство и деловую репутацию соответственно граждан или организаций (юридических лиц) установлением всеобщей обязанности воздерживаться от посягательства на эти социальные блага и предоставлением судебной защиты в случаях их нарушения.

    26. Согласно ст. 8 гк гражданские права и обязанности могут возникать из решений собраний в случаях, предусмотренных законом.

    Легального определения решения собраний в законе не содержится. Постановление Пленума ВС РФ N 25 (п. 103) характеризует решение собрания как решение гражданско-правового сообщества, т.е. определенной группы лиц, наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений. В частности, к решениям собраний относятся решения коллегиальных органов управления юридического лица (собраний участников, советов директоров и т.д.), решения собраний кредиторов при банкротстве, решения долевых собственников и многие другие.

    Юридическая природа решений собраний является предметом дискуссии. Большинство авторов рассматривают решение собрания как локальный нормативный акт. Существует также мнение, что решение собрания является разновидностью сделки,однако законодатель явно разграничивает эти категории: в ст. 8 ГК решения собраний и сделки указаны в качестве отдельных самостоятельных оснований возникновения гражданских прав и обязанностей.

    2. Согласно ГК (п. 1 ст. 181.1) правила гл. 9.1 «Решения собраний» Кодекса применяются постольку, поскольку иное не установлено специальными законами. Специальные законы содержат, как правило, более детальную регламентацию отношений, связанных с проведением собраний.

    Решение собрания порождает правовые последствия для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (даже если они не принимали участия в голосовании или голосовали против того или иного решения), а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений (например, решение общего собрания акционеров может порождать права и обязанности для других органов данного юридического лица).

    27. Сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на уста­новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

    Основные черты сделок следующие:

    • сделка - это правомерное действие;

    • сделка - волевое действие, то есть направленное на достижение опреде­ленной правовой цели.

    Внешнее выражение воли в форме, доступной восприятию, называет­ся волеизъявлением.

    Воля может быть выражена устно, письменно, с помощью конклюден-тных действий (компостирование абонементного талона для оплаты проез­да в общественном транспорте), при помощи молчания (например, про­дление договора аренды при продолжении пользования арендованным имуществом арендатором по истечении срока договора, если нет возраже­ний арендодателя);

    • сделка всегда направлена на достижение правовой цели в виде возникно­вения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Типичная для данного вида сделок правовая цель называется основанием сделки (например, основанием договора купли-продажи всегда является переход за плату права собственности на имущество к другому лицу). От основания сделки следует отличать ееправовой результат - те пра­вовые последствия, которые реально наступили в результате совершения сделки. Для действительных сделок характерно совпадение основания и правового результата сделки.

    Виды сделок

    1. В зависимости от числа сторон сделки выделяют односторонние (завещание,, двусторонние (договор аренды, займа и т. д.) и многосторонниесделки (напри­мер, договор о совместной деятельности между тремя лицами). Число сторон сделки нельзя путать с множественностью лиц, выступающих на одной сторо­не, когда, например, несколько сособственников продают общее имущество, являясь одной стороной (продавцом) по договору купли-продажи.

    2. По степени связанности сделок с их основаниями они делятся на каузаль­ные и абстрактные. Незаконность или недостижимость правовой цели кау­зальной сделки влечет ее недействительность. Абстрактные сделки оторваны от их оснований (например, вексель, действительность которого не зависит от действительности сделки, при совершении которой он выдан).

    3. В зависимости от того, соответствует ли обязанности одной из сторон встречная обязанность другой стороны, сделки делятся на возмездные и без­возмездные.

    4. Если для заключения сделки достаточно лишь соглашения сторон, то это - коисенсуальная сделка. Если же требуется еще и передача имущества, являющегося предметом сделки, то это - реальная сделка (договор займа, дарения и т. д.).

    5. Часто в сделках возникновение у сторон прав и обязанностей связывает­ся с наступлением какого-либо факта, о котором неизвестно, наступит он или нет, это - условные сделки.

    28.  Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

    Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

    Всякая недействительная сделка ничтожна. Под юридической ничтожностью понимается, что сами договоры (и любые соглашения, приложения к ним) признаются незаконными.

    При этом существует два способа признания недействительности сделки:

    • сделка ничтожна – подобное решение принимается в досудебном порядке.

    • сделка оспорима – более сложный случай, когда приходится признавать факт недействительности в суде.

    29. Сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

    Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

    Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.

    Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки.

    Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

    Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, применяются последствия недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. Кроме того, убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему другой стороной. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая сторона сделки.

    30. Недействительная сделка - это сделка, которая не порождает желаемого сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет воз­никновение неблагоприятных для сторон последствий.

    Недействительную сделку необходимо отличать от незаключенной, так как последняя в силу отсутствия каких-либо необходимых элементов вооб­ще не является юридическим фактом и не порождает никаких правовых последствий.

    Недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. Различия между ними следующие:

    • оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми су-лом, а ничтожные - вне зависимости от такого признания;

    • требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено только лицами, указанными в ГК, а последствия недействительности ничтожной сделки могут быть применены по иску любого заинтересованного лица либо по инициативе суда;

    • ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения, тог­да как оспоримая сделка может быть признана судом недействительной на будущее и считаться недействительной с момента вынесения судеб­ного решения;

    • иск о применении последствий недействительности сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение, а иск о признании недействительной оспоримой сделки - в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для призна­ния сделки недействительной. Сделка, не соответствующая требовани­ям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанав­ливает ее оспоримости (ст. 168 ГК).

    Основания и правовые последствия недействительности сделок

    Сделка может быть признана недействительной только по основаниям, установленным законом.

    Общее основание недействительности сделки - несоответствие сделки требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК). По данному основанию признаются недействительными те незаконные сделки, кото­рые не подпадают по действие иных норм об основаниях недействительно­сти сделок.

    Специальные основания делятся на 4 группы:

    нарушение требований о содержании сделки;

    совершение сделки лицом, не способным к ее совершению;

    нарушение формы сделки или требования о ее государственной регис­трации;

    несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон.

    Нарушающими требования о содержании сделки являются сделки, совер­шенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). Такие сделки признаются ничтожными в силу того, что лицо

    умышленно нарушает публичный правопорядок. Для их участников пре­дусмотрены жесткие конфискационные санкции.

    Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению, делятся на сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособ­ными гражданами, и сделки юридических лиц, превышающие их право­способность.

    Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная сдел­ка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые свя­заны с ее недействительностью. Главное последствие недействительности сделки - недопустимость ее исполнения.

    Возможно "превращение " притворной сделки в ту сделку, которую при­крывали стороны, если последняя, в свою очередь, не является недействи­тельной (п. 2 ст. 170ГК).

    По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может при­знать действительными сделки недееспособных (п. 2 ст. 171 ГК) и сделки малолетних (п. 2 ст. 172 ГК), если они совершены к выгоде недееспособной стороны.

    Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействи­тельной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167 ГК). Это - двусторонняя реституция.

    В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъя­тие всего полученного и причитающегося по сделке в доход Российской Федерации, либо односторонняя реституция.

    По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на воз­мещение другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущен­ной выгоды).

    Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК).

    Недействительность основного обязательства обычно влечет недействи­тельность обеспечивающего его обязательства, но недействительность обеспечения обязательства не влечет недействительность основного обязатель­ства (п. п. 2, 3 ст. 328 ГК).

    31. Достижение в сделке правовых последствий возможно в том случае, если она будет удовлетворять условия, с которыми закон связывает ее действительность.

    Первое условие относится к содержанию сделки и означает, что содержание сделки не должно противоречить закону, подзаконным нормативным актам. Содержание должно быть таким, чтобы его возможно было исполнить.

    Второе условие относится к участникам сделки. Сделки могут совершать право и дееспособные лица. Участниками сделки могут быть и недееспособные лица, однако от их имени совершают сделку законные представители. Частично и ограниченно дееспособные лица на совершение сделок должны получить согласие родителей или попечителей, за исключением сделок, совершение которых допускается законом и, на совершение которых такого согласия не требуется.

    Третье условие касается субъективной стороны сделки и означает необходимость соответствия воли лица его волеизъявлению. Воля - это определенное желание, намерение лица вступить в сделку, то есть его психическое состояние. Пока воля лицом не изъявлена, остается неизвестным его желание совершить сделку. Выражение воли вовне называется волеизъявлением. В случаях несовпадения воли и волеизъявления в силу каких-либо причин (угроза со стороны третьих лиц, заблуждение самим лицом в отношении совершаемой сделки и т.п.) возникает необходимость признания сделки недействительной. Воля может быть изъявлена письменно, устно, с помощью конклюдентных действий и путем молчания. Четвертое условие сделки касается соблюдения ее формы (ст. 158 ГК).

    В устной форме, во-первых, совершается сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлено письменная форма. Во-вторых, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы, которых влечет их недействительность. В-третьих, сделки во исполнение договора, заключенные в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (ст. 159 ГК).

    Письменная форма должна совершаться путем составления документа, выражающего его содержание и подписанного лицами, совершающими сделку. Помимо этого правовыми актами или соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и др.). Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другое лицо. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно (ст. 160 ГК).

    Письменная форма может быть простой и нотариальной.

    В простой совершаются сделки юридических лиц между собой и с гражданами, а также сделки между гражданами на сумму, превышающую не менее, чем в 10 раз установленный законом МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки (ст. 161 ГК). Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, а в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, влечет ее недействительность (ст. 162 ГК).

    Нотариальная форма сделок обязательна:

    а) в случаях, указанных в законе (залог земельного участка);

    б) в случаях, предусмотренных соглашением сторон (ст. 163).

    Сделки с землей и недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации (ст. 164 ГК). Несоблюдение нотариальной формы или требования государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Однако, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения или государственной регистрации, а другая сторона уклоняется от такого оформления, то суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку недействительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение или регистрации не требуется (ст. 165 ГК).

    Некоторые сделки могут совершаться в форме так называемых конклюдентных действий, т.е. действий, которые сами по себе свидетельствуют о намерении лица вступить в сделку, хотя оно не выражено ни письменно, ни устно (гражданин передает кондуктору деньги за проезд, получает билет).

    Молчание стороны иногда является юридическим фактом, равнозначным по последствиям волеизъявлению. Оно признается волей в случаях, прямо предусмотренным законом или соглашением сторон (ст. 158 ГК).

    Условия действительности сделок:

    • Законность содержания

    • Способность лица к участию в сделке

    • Соответствие воли волеизъявлению

    • Соблюдение формы сделки

    Последствием несоблюдения условий действительности сделки является её недействительность. Все недействительные сделки условно можно разделить на:

    • С нарушением простой письменной или нотариальной формы сделки

    • С пороками содержания – мнимые, притворные и совершённые с целью противной основам правопорядка и нравственности

    • Сделки совершённые с пороками воли. Сделки, совершённые лицами неспособными понимать значение своих действий и руководить ими и сделки, совершённые под влиянием угрозы обмана, насилия

    • пороком субъектного состава.

    Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим ГК, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

    32. Пределы осуществления субъективных гражданских прав - это очерченные законом границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав.

    Осуществление субъективных прав имеет временные границы. Законодательством устанавливаются сроки, в течение которых может быть осуществлено или защищено то или иное право (подробнее см. гл. 17 тома I настоящего учебника).

    Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут устанавливаться правилами о недопустимости тех или иных способов осуществления. Так, запрещается бесхозяйственное обращение с принадлежащим гражданину на праве собственности имуществом, имеющим значительную историческую, научную, художественную или иную культурную ценность для общества. Нанимателю жилого помещения в многоквартирном доме запрещается использовать его теми способами, которые могли бы затруднить осуществление аналогичного права пользования другими жильцами дома, и т.д.Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут вытекать из запретов, устанавливающих недопустимость нарушения определенной формы и процедуры осуществления субъективных гражданских прав. Например, запрещается отчуждение имущества граждан, находящегося в общей долевой собственности, с нарушением права преимущественной покупки; залог недвижимости без придания залоговой сделке нотариальной формы и последующей государственной регистрации сделки и т.п. Из сказанного следует, что главным правовым средством установления пределов осуществления субъективных гражданских прав являются законодательные запреты на общественно вредные способы, формы, средства и цели осуществления этих прав. Благодаря этим запретам становится ясным социальное назначение (цели) того или иного субъективного гражданского права.

    Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

    Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положениемна рынке.

    В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

    В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

    Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.

    Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

    33.  Субъективные гражданские права и обязанности могут осуществляться не самими управомоченными и обязанными лицами, а их представителями (за исключением случаев, когда в силу закона и самой сущности прав и обязанностей они могут осуществляться и исполняться только лично их носителями). Использование представительства как способа осуществления прав и исполнения обязанностей диктуется причинами юридического и фактического порядка.К юридическим причинам относятся:неполная дееспособность лиц в возрасте до 18 лет;

    ограничение дееспособности гражданина;

    признание гражданина по основаниям, предусмотренным законом, недееспособным и т. п.К фактическим причинам относятся обстоятельства, препятствующие личному осуществлению прав и исполнению обязанностей:болезнь;

    отсутствие в месте постоянного жительства;

    юридическая безграмотность;

    нежелание управомоченного или обязанного лица лично осуществлять права и исполнять обязанности;

    загруженность органа юридического лица;

    отсутствие у субъекта специальных познаний и т. д.При представительстве сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте fa уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности представляемого (п. 1 ст. 182ГК)

    34. Представительство – правоотношение, в силу которого одно лицо – представитель в силу имеющихся у него полномочий совершает сделку с третьими лицами. Отношения между представителем и представляемым – предпосылка представительства, между представителем и третьим лицом – представительство. Полномочия представителя – субъективное гражданское право, предоставленная возможность совершить сделку.

    Основания представительства:

    1) указание закона (родители, опекуны, попечители),

    2) акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления,

    3) договор или доверенность,

    4) явствует из обстановки (продавец в розничной торговле, кассир).

    Соответственно виды:

    1) законное,

    2) договорное (представляемый сам определяет объем полномочий, спец оформление),

    3) коммерческое (коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Коммерческий представитель может одновременно представлять разные стороны в сделке с их согласия).

    Представителем может быть полностью дееспособный гражданин или юр. лицо. Не являются представителями те, кто действует в чужих интересах, но от своего имени (душеприказчики, конкурсные управляющие, коммерческие посредники) и лица, уполномоченные на вступление в переговоры по поводу возможных в будущем сделок.

    Действия представителя – действия представляемого, права и обязанности по сделке возникают непосредственно у представляемого. При превышении полномочий представителя – права и обязанности для него самого, если представляемый впоследствии не одобрит сделку. Нельзя осуществлять через представителя права личного характера (вступление в брак) и другие сделки, указанные в законе (составление завещания). Представитель не может от имени представляемого совершать сделки в отношении себя лично, представлять обе стороны сделки одновременно (кроме коммерческого представительства).

    35. Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. Доверенность – способ оформления отношений представительства (исключение: коммерческое право – договор коммерческого права, агентирование – агентский договор).

    Выдача и принятие доверенности – две односторонние сделки.

    Доверенность на сделки, требующие нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена. Есть приравненные к нотариальным доверенностям (военнослужащих, заключенных, удостоверенных специальными лицами).

    Виды (в зависимости от характера и объема полномочий):

    1) Разовая – на одну конкретную сделку.

    2) Специальная – на совершение юридически значимых действий в определенной области, либо на совершение однородных сделок, например, на представительство интересов в суде.

    3) Генеральная – на совершение с имуществом доверителя всех возможных сделок.

    Срок действия доверенности – не больше 3 лет, если в доверенности не указан – 1 год (на совершение действий за рубежом действует до отзыва ее доверителем). Доверенность, в которой не указана дата выдачи – ничтожна.

    Действие доверенности прекращается в следствие:

    - истечения срока давности;

    - отмены лицом ее выдавшем;

    - отказа кому выдана доверенность;

    - прекращения юридического лица;

    - смерти выдавшего доверенность или кому выдана, признания недееспособным, безвестно отсутствующим.

    Прекращенную доверенность обязаны вернуть.

    36. Защита гражданских прав осуществляется путем (ст. 12 ГК РФ):

    — признания права;

    — восстановления положения, существовавшего до наруше­ния права, и пресечения действий, нарушающих право или соз­дающих угрозу его нарушения;

    — признания оспоримой сделки недействительной и приме­нения последствий ее недействительности, применения послед­ствий недействительности ничтожной сделки;

    — признания недействительным акта государственного орга­на или органа местного самоуправления;

    — самозащиты права;

    — присуждения к исполнению обязанности в натуре;

    — возмещения убытков;

    — взыскания неустойки;

    — компенсации морального вреда;

    — прекращения или изменения правоотношения;

    — неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

    — иными способами, предусмотренными законом.

    Формы защиты прав:

    • административная;

    • судебная;

    • самозащита.

    Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.

    Возможность применения управомоченным лицом различных мер защиты нарушенных прав и законных интересов служит одной из гарантий осуществления субъективных гражданских прав.

    Право каждого лица защищаться всеми не запрещенными за­коном способами, право на судебную защиту гарантированы ст. 45 и 46 Конституции РФ.

    Способы защиты гражданских прав в раде случаев предопре­делены правовыми нормами, регулирующими конкретное право­отношение.

    Субъект права может выбрать один из них или использовать одновременно несколько способов защиты. Однако если нормы права предусматривают для конкретного правоотношения только определенный способ защиты, стороны правоотношений вправе применять лишь этот способ.

    37. Под самозащитой гражданских прав понимается совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав или интересов, интересов и прав других лиц и государств.

    К ним, например, относятся фактические действия собственника или иного законного владельца, направленные на охрану имущества, а также аналогичные действия, совершенные в состоянии необходимой обороны или в условиях крайней необходимости.

    Меры фактического характера, направленные на охрану прав граждан или организаций, могут быть как предусмотренными законом, так и вытекающими из обычно принятых в обществе мер такого рода. Это использование различного рода охранных средств и приспособлений в виде замков, охранной сигнализации на автомобилях и др. По общему правилу использование такого рода охранительных мер самозащиты допустимо, если не запрещено законом и соответствует обычно принятым правилам.

    Использование названных мер самозащиты имеет свои границы и подчинено общим нормам и принципам осуществления субъективных гражданских прав. Недопустимо использование мер охраны имущества, опасных для жизни и здоровья окружающих, наносящих вред нравственным устоям общества и основам правопорядка.

    Известен случай, когда собственник дачи огородил свой участок колючей проволокой, пропустив через ограду электрический ток. В другом случае владелец автомобиля так пристроил в гараже ружье, что вор при открывании двери должен был получить выстрел в ноги, но первым пострадавшим оказался сам автор такого "изобретения".

    Недопустимость подобного рода "охранных" средств очевидна, так как они направлены не только на охрану имущества, но и на причинение вреда лицу, которое может вступить в контакт с такого рода сооружениями даже по неосторожности. Из этого следует, что управомоченный субъект вправе использовать лишь такие меры самозащиты, которые не ущемляют прав и законных интересов других лиц. Если же использование недозволенных средств защиты причиняет вред другим лицам, то возникает предусмотренная законом обязанность по возмещению причиненного вреда.

    Вместе с тем в случаях, предусмотренных законом, причинение вреда правонарушителю или третьим лицам действиями управомоченного субъекта по защите своих прав и интересов признается правомерным. Речь идет о действиях, совершенных в состоянии необходимой обороны или в условиях крайней необходимости.

    38. Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного харак­тера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирова­ние нормальных экономических отношений юридически равных участни­ков гражданского оборота.

    Для возникновения гражданско-правовых отношений необходимо наличия особого основания.

    Особенности гражданско-правовой ответственности:

    • имущественный характер, то есть нарушитель отвечает своим имуще­ством, а не личностью;

    • ответственность одного контрагента перед другим (нарушителя перед потерпевшим) - санкции, налагаемые на нарушителя, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего;

    • компенсационный характер; основная цель гражданско-правовой ответ­ственности - восстановление имущественной сферы потерпевшей сто­роны;

    • соответствие размера гражданско-правовой ответственности размеру причиненного вреда или убытков',

    • равенство участников гражданского оборота при наложении мер гражданско-правовой ответственности. Недопустимо установление каких-либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гражданского права при применении к ним гражданско-правовых санаций.

    39.Виды гражданско-правовой ответственности:

    • По основаниям возникновения'.

    - договорная ответственность, которая наступает в случае неисполне­ния или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из договора. Договором могут быть установлены дополнительные основания наступле­ния гражданско-правовой ответственности, которые не предусмотрены

    законом;

    - внедоговорная ответственность, которая наступает в случае причи­нения вреда или убытков потерпевшему лицом, не состоящим с ним в договорных отношениях (например, причинение вреда имуществу потер­певшего путем совершения преступления);

    • Если на обязанной стороне выступают несколько лиц, то ответственность

    может быть:

    долевой, когда каждый должник несет ответственность в определен­ной установленной законом или договором доле; ответственность призна­ется долевой, если иное не установлено законом или договором (ст. 321 ГК);

    солидарной - она наступает только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором (например, при совместном причинении вреда несколькими лицами).

    Сущность солидарной ответственности в том, что кредитор вправе тре­бовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК);

    субсидиарной - дополнительная ответственность субсидиарного долж­ника по обязательству основного. К субсидиарному должнику можно предъя­вить требование только тогда, когда основной должник отказался удовлет­ворить требования кредитора или кредитор не получил от него в разумные сроки ответа на предъявленное требование.

    Субсидиарная ответственность наступает только в соответствии с зако­ном, иными правовыми актами или условиями обязательства (например, субсидиарная ответственность родителей за вред, причиненный несовер­шеннолетними, достигшими 14 лет).

    • Смешанная ответственность - вред или убытки наступают по вине обеих сторон (ст. 404 ГК).

    • Ответственность в порядке регресса. Регрессное требование к непос­редственному причинителю вреда или убытков предъявляет лицо, ис­полнившее за него обязанности по их возмещению (например, долж­ник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого, - п. 2 ст. 325 ГК).

    40. Под составом гражданского правоотношения принимают совокупность наиболее общих типичных условий, кот. характеризует правонарушение с объективной и субъективной сторон и в различных сочетаниях встречаются в любых его разновидностях. К ним относятся:

    1.противоправность поведения. Это необходимое условия гр-пр ответственности, под ним понимается действие или бездействие, противоречащее нормам права. Существуют обстоятельства, при наличии кот. лицо не считается действующим противоправно. К ним относятся:

    а) крайняя необходимость

    б) необходимая оборона

    2.наличие ущерба. Ущерб - это уменьшение или уничтожение имущественного блага, охраняемого законом. Убытки - расходы, произведенная кредитором, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы.

    3.Причинная связь между противоправным поведением и возникшим ущербом.

    4.Вина противонарушителя. Существует 2 формы вины:

    а) умысел;

    б) неосторожность

    41. Под основаниями освобождения от ответственности понимаются различные обстоятельства, с которыми закон или договор связывает соответствующие последствия. Основные признаки таких обстоятельств также закреплены в законе. К ним относятся субъективный и объективный случаи, умысел кредитора (потерпевшего), управомочие должника (причинителя), согласие кредитора. На указанные обстоятельства должник может ссылаться как на достаточные для исключения ответственности. Кроме того, суду предоставлено право учитывать иные обстоятельства, например, грубую неосторожность потерпевшего при причинении вреда его имуществу, состояние крайней необходимости и т. п.

    Субъективный случай учитывается при возложении ответственности на должника (причинителя) на началах вины. Под ним понимается невиновное нарушение лицом субъективных прав и охраняемых законом интересов. Невиновность своего поведения, как правило, доказывает должник (причинитель). В абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ даются критерии невиновности: принятие лицом мер по надлежащему исполнению обязательства, свидетельствующих о проявлении им той степени заботливости и осмотрительности, которая требуется по характеру обязательства или по условиям оборота. Таким образом, в качестве критериев называются:

    1. объективно предъявляемые требования к степени заботливости и осмотрительности, вытекающие из специфики обязательства или условий оборота,

    2. субъективные возможности лица предвидеть достаточность принимаемых мер и вероятные последствия своего поведения при исполнении конкретного обязательства в конкретных условиях оборота.

    Объективный случай связывается законом с непреодолимой силой. Он учитывается в качестве границы гражданско-правовой ответственности, если она строится на началах причинения.

    Непреодолимая сила – чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Под обстоятельствами, характеризующимися как чрезвычайные и непредотвратимые, понимаются реальные явления естественного (природного) и социального порядка. К естественным относятся землетрясения, наводнения, извержение вулкана, ливни необычной интенсивности и иные природные катаклизмы.

    Их чрезвычайность состоит в том, что они являются событиями, хотя и нередко известными, даже предсказуемыми, но всегда для людского сообщества несущими глубокие нарушения устоявшихся условий жизни и деятельности. Непредотвратимость как признак непреодолимой силы свидетельствует, во-первых, о неподвластности человеку объективного разрушительного процесса, а во-вторых, невозможности при данном уровне науки и техники "погасить" процесс либо уменьшить его вредные последствия. Примером могут служить последствия землетрясения.

    Человек может сам создать условия для возникновения непреодолимой силы (Авария на Чернобыльской АЭС).

    К социальным событиям относятся народные волнения, войны и т. п.

    Непреодолимая сила как юридически значимый объективный случай рассматривается в качестве основания, исключающего ответственность конкретного должника (причинителя), если она причинно связана с вредными последствиями, возникшими у кредитора (потерпевшего). Так, если бомбовыми ударами разрушены цеха производителя-поставщика, он освобождается от ответственности за неисполнение договора поставки. В то же время поставщик не может ссылаться на непреодолимую силу, если срыв поставки произошел по его вине либо если он не связан с непреодолимой силой.

    Вина потерпевшего в форме умысла и грубой неосторожности рассматривается в качестве основания для исключения ответственности только во внедоговорной сфере. При этом умысел потерпевшего во всех случаях исключает ответственность причинителя. Так, если гражданин получил травму в связи с тем, что, решив покончить "с собой", бросился под колеса автомобиля, его владелец будет освобожден от ответственности.

    Грубая неосторожность потерпевшего может, как правило, служить основанием для уменьшения размера ответственности. Но суду предоставлено право с учетом конкретных обстоятельств дела учесть и эту степень неосторожности для освобождения причинителя от ответственности, кроме случаев причинения вреда жизни или здоровью гражданина.

    Управомочие на причинение вреда, необходимая оборона, состояние крайней необходимости – основания, исключающие ответственность, которые также используются, по общему правилу, во внедоговорной сфере.

    42. Гражданско-правовая ответственность основана на принципе полноты возмещения причиненного вреда или убытков. Вместе с тем имущественный оборот диктует и объективные границы размера гражданско-правовой ответственности: она не должна превышать сумму убытков или размера причиненного вреда, ибо даже полная компенсация потерпевшему не предполагает его обогащения вследствие правонарушения.

    Неустойка - это денежная сумма, определенная законом или договором на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330 ГК).

    Соотношение неустойки и убытков:

    1. Зачетная. Как правило, неустойка не покрывает все понесенные потерпевшим убытки. Поэтому за ним сохраняется право на их взыскание, однако лишь в части, не покрытой неустойкой (абз. 1 п. 1 ст. 394 ГК).

    2. когда по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, либо неустойка (альтернативная неустойка);

    3. когда допускается взыскание только неустойки и исключается взыскание любых убытков (исключительная неустойка);

    4. когда убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка) (абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК).

    43. Срок исковой давности может быть приостановлен в случаях,

    • если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

    • если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

    • в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

    • в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

    Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

    Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до срока давности (ст. 202 ГК РФ).

    Срок исковой давности может быть также прерван:

    • предъявлением иска в установленном порядке,

    • совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, исходя из конкретных обстоятельств, в частности, могут относиться: признание претензии; частичная уплата должником или с его согласия другим лицом основного долга и/или сумм санкций, равно как и частичное признание претензии об уплате основного долга, если последний имеет под собой только одно основание, а не складывается из различных оснований; уплата процентов по основному долгу; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или рассрочке платежа); акцепт инкассового поручения. При этом в тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодических платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь какой-то части (периодического платежа), такие действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам).

    После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (ст. 203 ГК РФ).

    44. Исковая давность - это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 135 гк).

    Институт исковой давности обеспечивает стабильность гражданского обо­рота, исключает неуверенность и неопределенность для участников граж­данского оборота. Исковая давность сильно уменьшает возможности лиц

    по злоупотреблению своими правами путем предъявления давних, часто необоснованных требований.

    Она облегчает процесс доказывания в суде, так как со временем предо­ставление доказательств становится все более затруднительным.

    Общий срок исковой давности - три года. В отдельных случаях он может быть увеличен или уменьшен правовым актом (например, годичный срок для оспаривания действительности сделки).

    Истечение исковой давности не прекращает субъективного права (сле­довательно, не лишает лицо возможности обратиться в суд), однако лиша­ет управомоченное лицо возможности осуществить это право в принуди­тельном порядке вопреки воле обязанного лица.

    Суд вправе применить исковую давность только по заявлению стороны.

    Сроки исковой давности, порядок их исчисления и течения не могут быть изменены соглашением сторон.

    Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Законом из этого пра­вила могут быть установлены определенные исключения.

    Сроки исковой давности подразделяются на общий и специальные.

    Согласно статьи 197 ГК общий срок исковой давности продолжительностью 3 года независимо от субъектного состава участников спора распространяется на все виды требований, кроме тех, для которых законодательными актами предусмотрены специальные сроки, или исключенных из-под действия исковой давности.

    Специальные сроки исковой давности могут быть сокращенными или более продолжительными по сравнению с общим сроком.

    Так, годичный срок давности установлен по искам: о признании недействительной оспоримой сделки и последствий ее исполнения (пункт 2 статья 182 ГК РБ); связанным с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, кроме требований в отношении зданий, сооружений и иных построек(пункт 1 статьи 678 ГК РБ); вытекающих из перевозки груза всеми видами транспорта (пункт 3 статьи 751 ГК РБ). 3-месячный срок давности установлен для требований участника общей долевой собственности о переводе на него прав и обязанностей покупателя при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки (пункт 3 статьи 253 ГК РБ).

    Сокращенные сроки давности призваны не только ускорить защиту и принудительное восстановление нарушенных прав, но и сократить разрыв во времени между допущенным правонарушением и применением мер принуждения к стороне, не исполнившей возложенную на нее обязанность, что способствует правильному разрешению спора.

    Более длительный, по сравнению с общим, срок давности продолжительностью 10 лет установлен для исков о признании недействительными ничтожных сделок (пункт 1 статья 182 ГК РБ).

    Исковая давность не распространяется на:

    • требования о защите личных неимущественных прав и других немате­риальных благ (например, требования о защите чести, достоинства и деловой репутации), кроме случаев, предусмотренных законом;

    • требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

    • требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан;

    • требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, не соединенных с лишением владения (негаторные иски), другие требования в случаях, установленных законом.

    Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, которые могут быть истребованы из чужого незаконного владе­ния, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.

    45. Способы приобретения права собственности - это юридические факты, которые влекут возникновение у лица права собственности.

    2. Существуют общегражданские и специальные способы приобретения права собственности. Первые (например, сделки) могут быть использованы лю­быми субъектами гражданского права, тогда как вторые могут привести к возникновению права собственности у строго определенных субъектов права (конфискация, реквизиция и т. п.).

    Способы приобретения права собственности делятся на:

    • первоначальные, когда право собственности на вещь возникает впервые либо помимо воли предыдущего собственника;

    • производные, когда право собственности возникает по воле предыдуще­го собственника и с согласия нового. В этом случае объем прав нового собственника зависит от объема прав, принадлежавшего бывшему соб­ственнику. Соответственно, на нового собственника переходят все су­ществовавшие обременения права собственности (сервитута, другие вещные и иные права третьих лиц на перешедшее к новому собствен­нику имущество).

    Первоначальные способы:

    • создание новой вещи (ст. 218 ГК); определенными особенностями обла­дает приобретение права собственности на вновь созданное недвижи­мое имущество (ст. 219 ГК);

    • приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы от имущества лицом, использующим это имущество на законном основа­нии (ст. 136, 218 ГК);

    • переработка вещи (ст. 220 ГК);

    • приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (вещи, от которых собственник отказался, находка, безнадзорные животные, клад - ст. 225, 226, 228, 230, 233 ГК);

    • обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор гри­бов, лов рыбы и пр. - ст. 221 ГК);

    • приобретательная давность: лицо, не являющееся собственником, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собствен­ным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право собственности на это имущество.

    Производные способы:

    • приобретение права собственности по договору купли-продажи, мены, дарения или иной сделке об отчуждении имущества;

    • наследование по закону или завещанию (п. 2 ст. 218 ГК);

    • приобретение права на имущество юридического лица при его реорга­низации;

    • приобретение членом жилищного, дачного, гаражного или иного по­требительского кооператива права собственности на соответствующее помещение после полного внесения своего паевого взноса (п. 4 ст. 218 ГК).

    Основания прекращения права собственности - это юридические факты, влекущие прекращение права собственности лица на определенное иму­щество.

    Обычно прекращение права собственности одного лица ведет к воз­никновению права собственности другого лица на это же имущество (за исключением гибели или уничтожения имущества).

    Виды оснований прекращения права собственности:

    • гибель или уничтожение имущества;

    • прекращение права собственности по воле собственника:

    отчуждение своего имущества другим лицам по договору купли-про­дажи, мены, дарения и т. п.;

    отказ от права собственности (ст. 236 ГК), который не влечет его прекращения до приобретения права собственности на это имущество дру­гим лицом;

    • принудительное прекращение права собственности:

    а) безвозмездное:

    - конфискация - безвозмездное изъятие имущества у собственника, про­изводимое в административном или судебном порядке в установленных законом случаях как санкция за совершение преступления или иного пра­вонарушения (ст. 243 ГК);

    обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника .(ст. 237 ГК);

    б) возмездные:

    - отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадле­жать данному лицу (ст. 238 ГК);

    выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 ГК);

    выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК);

    принудительная продажа жилых помещении (ст. 293 ГК);

    реквизиция (ст. 242 ГК) - принудительное изъятие имущества собствен­ника в интересах государства по решению государственных органов в поряд­ке и на условиях, установленных законом, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрез­вычайных характер, с выплатой собственнику стоимости имущества;

    национализация - изъятие имущества в собственность государства на основании специально принятых нормативно-правовых актов.

    46. Под правомочием владения понимается основанная на законе (т.Е. Юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им

    Титульное (законное) владение - это владение вещью, основанное на каком-либо праве (правовом основании, или титуле), вытекающем из соответствующего юридического факта, например право собственности, основанное на договоре купли-продажи вещи или на переходе ее в порядке наследования. В отличие от этого беститульное (фактическое) владение не опирается на какое-либо правовое основание, хотя при установленных законом условиях и оно может влечь определенные правовые последствия.

    существовании двух других видов незаконного владения. Речь идет о добросовестном и недобросовестном владении вещью, приобретенной у лица, которое не имело права ее отчуждать (ст. 302, 303 ГК). Однако достаточных оснований считать такое владение вещным правом не имеется

    Правомочие владения - это обеспечиваемая законом возможность хозяйственного господства собственника над его имуществом. Фактического обладания им не требуется, достаточно иметь возможность использовать имущество. Собственник автомашины остается ее владельцем, уезжая в командировку или на отдых. Однако, передавая автомашину по заключенному договору в аренду, собственник отказывается от права владения, сохраняя, тем не менее, статус собственника, и может машиной распорядиться, продав ее.

    Владельцем имущества могут быть не только его собственник, но и носители многих других гражданских прав, прежде всего получившие имущество по договору. Однако такое владение всегда ограничено известными сроком и рамками, которые определяются, главным образом, целями и условиями заключенного договора.

    47. Собственность — исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеется исключительное право на распоряжение, владение и пользование объектом собственности.

    Понятие права собственности:

    • в объективном смысле - совокупность гражданско-правовых норм, ре­гулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам (институт права собственности):

    - нормы, устанавливающие принадлежность вещей определенным лицам;

    - нормы, определяющие полномочия собственника по использованию принадлежащего ему имущества;

    - нормы, устанавливающие средства зашиты прав собственника;

    • в субъективном смысле - мера возможного поведения собственника.

    Право собственности бессрочно и опирается непосредственно на закон. Право собственности защищено от нарушений со стороны любых третьих лиц (абсолютная защита).

    По субъекту права право собственности делится на следующие формы собственности:

    * право собственности граждан;

    * право собственности юридических лиц;

    * право собственности Российской Федерации и субъектов Российской

    Федерации (государственная собственность);

    *право собственности муниципальных образований (муниципальная соб­ственность).

    Все перечисленные формы собственности одинаково защищаются за­коном (п. 4 ст. 212 ГК), однако обладают определенными особенностями в области объектов, оснований возникновения и прекращения, и пр.

    48. В ст. 209 ГК собственность определяется как предоставление собственнику прав владения, пользования и распоряжения имуществом. Эта триада, как ее именуют юристы, в общей форме отражает действительное содержание права собственности и реально существующие способы его использования. В совокупности они придают собственности характер наиболее широкого по юридическому содержанию имущественного права, которым могут обладать все субъекты гражданского права.

    Под правомочием владения понимается юридически обеспеченная возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве, фактически обладать им, числить на своем балансе .

    Различают законное и незаконное владение.

    Правомочие пользования – это возможность хозяйственного, иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств (потребление вещи). Оно тесно связано с правомочием владения, так как в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Как и в случае с владением, различают пользование законное и незаконное, в зависимости от того, основано оно на правовом титуле или нет.

    Правомочие распоряжения – это возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т.д.).

    У собственника одновременно концентрируются все три перечисленных правомочия (владения, пользования, распоряжения). Но порознь, а иногда и все вместе они могут принадлежать и не собственнику, а иному законному владельцу имущества – например арендатору.

    49. Право частной собственности – одна из форм собственности, означающая абсолютное, защищенное законом право собственника на осуществление правомочий собственника по отношению к конкретному имуществу, включая средства производства.

    Субъектами права частной собственности являются граждане и юридические лица.

    Объектами права частной собственности может быть любое имущество, за исключением отдельных видов, которые по закону не могут принадлежать гражданам.

    Содержание права частной собственности граждан образуют правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом по своему усмотрению и в своем интересе. Между тем для реализации потенциальных возможностей, заложенных в этих правомочиях, необходим юридический факт, превращающий конкретного гражданина в собственника конкретного имущества. Иначе говоря, гражданин должен приобрести это имущество любыми законными способами (купить, наследовать, изготовить и т. д.).

    Осуществление права частной собственности представляет собой реализацию собственником правомочий по владению, пользованию и распоряжению определенным имуществом в рамках, установленных действующим законодательством. Так, гражданин вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В частности, нельзя использовать имущество с намерением причинить вред другим лицам (ст. 10 ГК РФ).

    Тем не менее, будучи собственником, гражданин может отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК. РФ). 

    50. Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) дает легальное определение наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ, «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное».

    Существуют два вида наследования: по завещанию и по закону.

    1. По завещанию:

    • согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

    • завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

    • завещание должно быть совершено лично, также оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

    • совершение завещания через представителя не допускается.

    • совершения завещания двумя или более гражданами не допускается.

    • завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

    2. По закону:

    Наследование по закону применяется по остаточному принципу в тех случаях, когда:

    • оно не изменено завещанием (ч.2 ст. 1111 ГК РФ);

    • завещание не охватывает всего наследственного имущества (ч.2 ст. 1120 ГК РФ);

    • завещание признано недействительным и нет действительного предшествующего завещания (ч.3 ст.1130,ст 1131 ГК РФ);

    • существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149ГК РФ);

    • имущество умершего считается выморочным (ст. 1151 ГК РФ)

    • наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 ГК РФ.

    В процессе наследования необходимо различать откры­тые наследства и вступление в наследство. Наследство откры­вается в момент смерти наследодателя (наследовать вообще можно только после умершего физического лица). С открытием наследства для определенных лиц связано полу­чение права приобрести наследство. Но эти лица еще не стано­вятся в момент открытия наследства собственниками вещей, оставшихся после наследователя, должниками по его обяза­тельствам и т.д., — словом, в момент открытия наследства наследственное имущество еще не переходит к наследникам. Переход прав происходит только в момент вступления в на­следство, когда наследник выражает волю принять наследство. Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье непосредственно подвластные домовладыке (дети, а также внуки от ранее умерших детей) считались «не­обходимыми» наследниками и приобретали наследственное иму­щество независимо от акта принятия наследства. «Необходимым» наследником был также раб завещателя, который отпускался по завещанию на свободу и назначался наследником.

    К открытию наследства приурочивается опреде­ление лиц, призываемых к наследству. Но призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имущество, пока не вступят в наследство. За время между открытием на­следства и его принятием наследственное имущество не при­надлежит никакому определенному лицу; это — «лежачее» наследство, как бы ожидающее своего субъекта.

    Обычно момент призыва и момент принятия совпадают; исключение

    1. наличие зачатого, но не рожденного наследника.

    2. если завещание будет признано недействительным.

    3. назначение наследника по завещанию под отлагательным условием (пусть наследником будет мой сын, если он поступит на военную службу).

    51. Существуют два вида наследования: по завещанию и по закону.

    1. По завещанию:

    • согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

    • завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

    • завещание должно быть совершено лично, также оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

    • совершение завещания через представителя не допускается.

    • совершения завещания двумя или более гражданами не допускается.

    • завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

    Наследниками по завещанию могут быть:

    • наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;

    • иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;

    • юридические лица, существующие на день открытия наследства;

    • РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

    Наследование по закону – второй из двух способов наследования, характеризующийся принятием наследства наследниками по решению суда. К такому способу прибегают в определенных обстоятельствах, таких как:

    • отсутствие завещания (не составлялось вовсе или отменено завещателем о его отмене).

    • завещание касается только части наследственного имущества, в следствии чего, другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону.

    • завещание признано недействительным

    • наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве.

    • завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию наследство не принял, либо не имеет права наследовать (ст. 1117 ГК РФ), либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой наследник на тот случай не назначен.

    • содержание завещания заключается в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону либо ограничивается завещательным отказом (завещательным возложением).

    Таков исчерпывающий список причин для использования принятия наследства по закону. Устанавливая круг наследников, законодатель основывается на семейно-родственном начале, поэтому для включения гражданина в список наследников по закону, необходимо доказательство одного из ниже приведенных фактов: родства с наследодателем, усыновление наследодателя, усыновление ребенка наследодателем, брака с наследодателем, предусмотренного законом свойства между наследодателем и наследником, нахождение на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий.

    52. Право представления. Это замещение родственников основных очередей, умерших до открытия наследства, их детьми (1-я и 2-я очереди), двоюродными братьями и сестрами наследодателя (3-я очередь). Соответствующая доля в наследстве делится в этом случае между всеми, кто призывается к наследству по праву представления, поровну (ст. 1146 ГК РФ).

    Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также тот потомок наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный наследник в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ.

    Наследственная трансмиссия - это переход права на принятие наследства от наследника, призванного к наследованию, но умершего после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, к его наследникам по закону (а если все имущество было завещано - к его наследникам по завещанию).

    Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит в порядке наследственной трансмиссии.

    Если оставшаяся после смерти наследника часть срока для принятия наследства составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (ст. 1156 ГК РФ).

    53. Обязательная доля в наследстве - это доля наследственного имущества, которая полагается наследникам, указанным в законе, если составлено завещание. Данная норма была введена законодателем для защиты прав определенной категории наследников. То есть, если завещания нет, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников (ст. 1141ГК РФ). Если же завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. 1149ГК РФ).

    На обязательную долю имеют право:

    • несовершеннолетние дети наследодателя;

    • нетрудоспособные дети наследодателя;

    • нетрудоспособные родители наследодателя;

    • нетрудоспособный супруг наследодателя;

    • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

    Данная категория наследников наследует не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю удовлетворяется из оставшейся незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на нее, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

    Обязательная доля включает в себя все имущество, которое наследник получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе учитывается и стоимость установленного в его пользу завещательного отказа. При этом может сложиться ситуация, когда размер унаследованного имущества — больше, чем обязательная доля.

    54. Принятие наследства – это решение о вступлении в наследство, которое, однако, не должно сопровождаться какими-либо условиями и оговорками. Наследник, принявший наследство, приобретает право не только на имущество, оказавшееся в наличии в момент принятия наследства, но и на все то имущество, которое было в наличии в момент открытия наследства.

    Существует два способа принятия наследства:

    1) подача заявления в нотариальную контору о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство,

    2) фактическое вступление во владение наследственным имуществом, т. е. совершение действия по управлению имуществом: уплата налогов, иных платежей, ремонт наследуемой квартиры, фактическое вселение в квартиру и т. п. Другими словами, эти действия должны свидетельствовать о том, что наследник относится к этому имуществу, как к своему. Так как наследственное правопреемство относится к категории универсального, то вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства. Однако практически вступление в наследство должно быть подтверждено свидетельством о праве на наследство, выдаваемым нотариальной конторой, так как без него новый собственник не сможет распорядиться имуществом ввиду того, что не будет иметь возможности доказать свое право собственности в отношениях с другими участниками гражданского оборота. Нотариальная контора, в свою очередь, выдаст данное свидетельство только в том случае, если юридический факт вступления в наследство будет подтвержден решением суда. Поэтому фактическое вступление в наследство, сопровождаемое многочисленными неудобствами, представляет собой не лучший способ вступления в наследство.

    Сделка по принятию наследства должна быть совершена в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Однако, если лицо пропустило срок для принятия наследства по уважительной причине, он может быть продлен судом. Наследство может быть принято после истечения указанного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.

    Отказ от наследства может совершаться только путем подачи в нотариальную контору заявления об отказе от наследства. Отказ всегда должен совершаться в пользу других лиц либо государства. Не допускается отказ в пользу лица, которое согласно закону не может наследовать, так как совершило противоправные действия против наследодателя и т. п., а также в пользу лица, лишенного права наследования путем указания на это в завещании наследодателя. Наследник, отказавшийся от наследства, не вправе впоследствии претендовать на наследство.

    Наследник, который не вступил без уважительных причин в наследство в шестимесячный срок либо отказался от наследства, не указав, в чью пользу происходит отказ, считается не принявшим наследство.

    Правовые последствия принятия наследства. Лицо, вступившее в наследство, становится субъектом прав и обязанностей имущества, к нему перешедшего. Поэтому наследник несет «бремя наследства», т. е. отвечает по долгам наследодателя.

    Кредиторы наследодателя вправе в течение 6 месяцев со дня открытия наследства предъявить свои претензии принявшему наследство или исполнителю завещания (душеприказчику), либо нотариальной конторе по месту открытия наследства, либо предъявить иск в суде к наследственному имуществу. Пропуск шестимесячного срока влечет утрату кредиторами принадлежащих им прав. Другими словами, кредиторы оповещают

    наследников о своем существовании, предупреждают, что им придется рассчитываться по долгам наследодателя.

    Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя не всем своим имуществом, а лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

    55. Публичная собственность в соответствии с российским законодательством имеет две разновидности - государственную и муниципальную собственность. Право государственной собственности характеризуется множественностью субъектов, в роли которых выступают РФв целом (в отношении имущества, составляющего федеральную собственность) и ее субъекты - республики, края, области и т.д. (в отношении имущества, составляющего их собственность).

    Субъекты права публичной собственности:

      1. Российская Федерация в целом (в отношении имущества, составляю­щего федеральную собственность);

      2. субъекты РФ — республики, края, области и т.д. (в отношении имущества, составляющего их собствен­ность);

      3. городские и сельские поселения и другие муниципальные образования в целом.

    Муниципальная собственность относится к публичной, ибо муни­ципальные образования, не будучи государственными образованиями, тем не менее приобретают особый, публично-правовой статус. Поэтому их положение как собственников строится по модели государствен­ной собственности. Субъектами права муниципальной собственности в п. 1 ст. 215 ГК объявлены городские и сельские поселения и другие муниципальные образования в целом.

    Стороной конкретных правоотношений собственности юридиче­ски является именно государство или иное публично-правовое об­разование, а не его орган (последний может стать самостоятельным участником гражданских правоотношений только в качестве юриди­ческого лица — учреждения, не являющегося собственником своего имущества).

    В качестве объектов как государственной, так и муниципальной собственности могут выступать

      • различные виды недвижимости, вклю­чая земельные участки, жилые и нежилые помещения, здания и сооружения производственного и непроизводственного назначения, а также

      • оборудование, транспортные средства и иные «средства производства» и

      • предметы бытового, потребительского характера;

      • принадлежащие публично-правовым образова­ниям ценные бумаги, валютные ценности, а также различные памят­ники истории и культуры.

    Российская Федерация и ее субъекты могут быть собственниками любого имущества, в том числе изъятого из оборота или ограниченного в обороте (ст. 129 ГК). Фактически субъекты РФ в настоящее время яв­ляются собственниками лишь отдельных видов изъятого из оборота иму­щества.

    56. Под общей собственностью понимается принадлежность одного и того же имущества одновременно нескольким лицам (сособственникам).

    Общая совместная собственность – это собственность 2-х или более лиц на единое имущество без определения долей в праве на него, что обусловлено существованием личных доверительных отношений между собственниками.

    Законом установлена совместная собственность на общее имущество супругов, а также членов крестьянского (фермерского) хозяйства (общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме). Перевод имущества из режима совместной собственности в режим долевой допускается по усмотрению собственников, а в обратном порядке — только в случаях, предусмотренных законом.

    Участники общей совместной собственности обладают правами на общее имущество, но у них нет долей в праве на это имущество.

    Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом (предполагается также и совместное несение расходов). Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом.

    Владение и пользование:

    1) право общей совместной собственности супругов – владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов. (При совершении сделки по распоряжению имуществом 1-м супругом предполагается, что он действует с согласия другого супруга).

    2) право общей совместной собственности членов крестьянского хозяйства – владение и пользование имуществом крестьянского хозяйства его члены осуществляют сообща. Порядок владения и пользования имуществом определяется в соглашении о создании фермерского хозяйства, в котором обязательно должны содержаться сведения о порядке формирования имущества, порядке владения, пользования, распоряжения им, порядке распределения полученных от деятельности фермерского хозяйства плодов, продукции и доходов. Такое соглашение подписывается всеми членами фермерского хозяйства.

    Распоряжение имуществом – осуществляется по согласию всех его участников, которое при этом предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом:

    1) право общей совместной собственности супругов – осуществляется по обоюдному согласию супругов;

    2) право общей совместной собственности членов крестьянского хозяйства – осуществляется главой фермерского хозяйства в интересах хозяйства.

    Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными.

    Обращение взыскания на долю в общем имуществе. Кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания. Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно, либо против этого возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.

    57. Право общей долевой собственности - это право двух и более лиц сообща по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им в определенных долях имуществом, составляющим единое целое.

    Субъектами права общей долевой собственности являются как физические, так и юридические лица.

    Согласно ст. 247 ГК Осуществление права общей долевой собственности происходит по взаимному согласию всех собственников. Если отсутствует согласие по вопросам владения или пользования общим имуществом, каждый участник вправе разрешить спор в суде. Если отсутствует согласие по вопросам распоряжения общим имуществом, спор не может быть урегулирован судом.

    Порядок осуществления.

    Сособственник имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества соразмерно своей доле, а при невозможности этого — требовать от других участников соответствующей компенсации. Право сособственника на выделенную ему во владение и пользование долю является вещным и при надлежащем оформлении пользуется защитой от посягательств собственников других долей.

    Каждый из сособственников вправе самостоятельно распоряжаться лишь своей долей в праве общей собственности.

    Согласно ст. 248 ГК Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

    Согласно ст. 249 каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.

    Согласно ст. 250 ГК в целях устойчивости положения других сособственников законом установлена норма о преимущественном праве покупки отчуждаемой доли: при продаже доли постороннему лицу остальные участники имеют право выкупить ее на тех же условиях, кроме продажи с публичных торгов, в течение месяца для недвижимости и 10 дней для движимости со дня их письменного уведомления отчуждателем об условиях покупки. В случае продажи доли с нарушением этого порядка любой сособственник в течение трех месяцев вправе требовать через суд перевода на него прав и обязанностей покупателя.

    Прекращение права общей долевой собственности может иметь следующие разновидности:

    •раздел общей собственности;

    •выдел из общей собственности.

    При разделе общая собственность прекращается для всех ее участников, при выделе — для того, чья доля выделяется.

    Основания и способы раздела и выдела различны. Раздел и выдел могут иметь место как по взаимному согласию собственников, так и по судебному решению. Выдел доли может иметь место также и по требованию кредиторов для обращения взыскания на имущество сособственника.

    Согласно ст. 252 ГК раздел и выдел происходят путем выдела доли (долей) в натуре, если это допускается законом и возможно без несоразмерного ущерба имуществу. Если выдел доли в натуре невозможен, выделяющийся сособственник получает денежную или иную компенсацию. Взаимные расчеты применяются и тогда, когда имущество не может быть выделено в натуре в точном соответствии с размером принадлежащей участнику доли.

    Поскольку при распоряжении общей собственностью применяется принцип взаимного согласия всех участников, замена выдела в натуре денежной компенсацией должна происходить только с согласия собственника выделяемой доли. Но когда эта доля незначительна, ее нельзя выделить в натуре, и сособственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии его согласия обязать остальных участников выплатить ему компенсацию. С получением компенсации сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

    58. Ограниченное вещное право - это право несобственника в том или ином ограниченном законом отношении использовать чужое, обычно недвижи­мое, имущество в собственных интересах без участия собственника имуще­ства (а иногда даже помимо его воли).

    1. Ограниченные вещные права, связанные с использованием чужих зе­мельных участков:

    *право пожизненного наследуемого владения - право граждан на владение и целевое пользование земельным участком, передаваемое по наследству;

    *право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, ос­новным отличием которого является то, что им может обладать как физическое, так и юридическое лицо;

    *сервитуты - закрепленные за гражданами и юридическими лицами возможности пользования чужими земельными участками и иным не­движимым имуществом; публичные сервитуты устанавливаются в ин­тересах неограниченного круга лиц (например, право пользования зе­мельными участками, открытыми для общего пользования: улицами, парками и пр.); частные сервитуты устанавливаются в интересах кон­кретного лица по соглашению с собственником имущества или в су­дебном порядке (например, право прогона скота через чужой земель­ный участок);

    2. Ограниченные вещные права по пользованию чужим жилым помеще­нием:

    *право члена семьи собственника жилого помещения на проживание в нем;

    *право пожизненного пользования жилым помещением, установленное в силу договора пожизненного содержания с иждивением (§ 4 главы 33 ГК) либо завещательного отказа.

    3.Право залога (§ 3 главы 23 ГК). Объектом права залога может быть и движимое имущество. В случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства возможно прекращение права собственности на заложен­ное имущество и продажа его с публичных торгов;

    право удержания - удержание кредитором у себя вещи должника в слу­чае неисполнения последним своего обязательства. Объектом права удер­жания могут быть и движимые вещи.

    *Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственни­ка (самые сильные из ограниченных вещных прав):

    *право хозяйственного ведения;

    *право оперативного управления.

    Право хозяйственного ведения и право оперативного управления - это пра­ва определенных юридических лиц на имущество создавшего их собственника.

    59. Защита права собственности – совокупность предусмотренных законом приемов и способов, с помощью которых осуществляется защита нарушенного права собственности, направленных на восстановление и защиту имущественных интересов обладателей этих прав.

    К способам защиты относятся два вида исков: вещно-правовые и обязательственно-правовые. Абсолютная защита, носящая вещно-правовой характер, вступает в действие, когда непосредственно нарушается право собственности. Защита обязательственно-правового характера применяется, когда между нарушителем и собственником отсутствуют договорные отношения.

    Закон предусматривает два вещно-правовых способа защиты: виндикационное истребование имущества из чужого незаконного владения и негаторное устранение нарушений права собственности, не связанных с владением.

    Для истребования своего имущества из чужого незаконного владения собственник может предъявить виндикационный иск – иск невладеющего собственника к лицу, незаконно владеющему его вещью, о возврате вещи и принесенных ею доходов.

    Предметом виндикации могут быть только индивидуально-определенные вещи, так как виндикационный иск направлен на возвращение именно той вещи, которая была у истца. При истребовании имущества из недобросовестного владения собственник вправе потребовать от лица, которое знало или должно было знать о незаконности своего владения (недобросовестного владельца), возмещения всех доходов, извлеченных этим лицом за все время владения вещью; недобросовестный владелец возвращает собственнику все доходы, полученные им от пользования вещью, начиная с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности своего владения либо когда получил повестку по иску собственника о возврате имущества.

    Виндикационный иск не может быть предъявлен в случае уничтожения имущества. Добросовестный и недобросовестный владельцы вправе требовать от собственника имущества возмещения затрат, произведенных ими на имущество. При создании помех собственнику в пользовании и распоряжении своим имуществом он может подать негаторный иск.

    Истец по негаторному иску – собственник имущества, ответчик – лицо, мешающее собственнику осуществлять свои правомочия в отношении собственности.

    Негаторный иск не может быть предъявлен, если действия третьих лиц, мешающие собственнику пользоваться или распоряжаться своим имуществом, прекращены. В таком случае возможна подача иска о возмещении убытков, понесенных собственником вследствие правонарушения.

    Законом устанавливается защита прав не только собственника, но и титульного владельца, которому вещь на праве собственности не принадлежит.

    Титульный владелец – лицо, хотя и не являющееся собственником имущества, но владеющее имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином основании, предусмотренном законом или договором. Титульный владелец так же, как и собственник имущества, вправе истребовать вещь из чужого незаконного владения, а также вправе требовать устранения помех, мешающих ему пользоваться и распоряжаться имуществом.

    60. Исключи́тельное пра́во — совокупность принадлежащих правообладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и на запрещение или разрешение такого использования другими лицами.

    Признаки:

    1. Действие в течение определённого срока;

    2. Действие на ограниченной территории;

    3. Необходимость государственной регистрации в случаях, установленных ГК РФ;

    4. Возможность ограничения законом (при условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию объекта интеллектуальной собственности и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей).

    Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если законом не предусмотрено иное.

    Правообладатель вправе по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

    Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом РФ.

    61. Понятие авторского права следует рассматривать в двух аспектах: в объективном и субъективном.

       Авторское право в объективном смысле — это совокуп­ность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения по поводу создания и использова­ния произведений трех видов: науки, литературы и искусства.

       Авторское право в субъективном смысле - личные неимущественные и имущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произве­дения литературы, науки и искусства.

    Объекты авторского права: 1) литературные произведения; 2) драматические и музыкально-драматические произведения; 3) хореог­рафические произведения и пантомимы; 4) музы­кальные произведения с текстом или без текста; 5) аудиовизуальные произведения; 6) произведения живописи, скульптуры; 7) произведения де­коративно-прикладного и сценографического искус­ства; 8) произведения архитектуры; 10) географические, геологические и другие карты, планы, эскизы; 11) производные произведения.

    Субъекты авторского права - лица, которые обладают субъективным правом автора на резуль­тат труда. Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.

    Смежные права - права, близкие к авторскому праву и производные от них, однако полностью не совпадающие с ним. Возникают они врезультате проявления определенных творческих усилий, однако элемент творчества в данном случае является недостаточным для того, чтобы говорить о наличии авторского права.

    Смежные права можно подразделить на три самостоятельные категории:

    1) права исполнителей;

    2) права производителей фонограмм;

    3) права организаций эфирного и кабельного вещания.

    Субъекты смежных прав:

    1) исполнители - актеры, певцы, музыканты, танцоры или иные лица, которые играют роль, читают, декламируют, поют, играют на музыкальном инструменте или иным образом исполняют произведения литературы или искусства (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный номер), а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер;

    2) изготовитель фонограммы - физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись исполнения или иных звуков; при отсутствии доказательств иного изготовителем фонограммы признается физическое или юридическое лицо, имя или наименование которого обозначено на этой фонограмме и (или) на содержащем ее футляре обычным образом;

    3) организация эфирного и кабельного вещания - юридическое лицо, осуществляющее в качестве своей основной деятельности передачу в эфир или по кабелю радио или телевизионных сигналов, посредством которых радио или телевизионные программы доводятся до неопределенного круга лиц.

    Объектами смежных прав являются:

    1) объекты прав исполнителей – результаты исполнительской деятельности артистов исполнителей, режиссеровпостановщиков спектаклей и иных театральнозрелищных пред ставлений, дирижеров, если эти результаты выражаются в форме, допускающей их распространение с помощью технических средств, в том числе с помощью звукозаписи или видеозаписи, путем трансляции по радио или телевидению;

    2) объекты прав производителей фонограмм на запись – звукозаписи и видеозаписи со звуком и без звука;

    3) объекты прав организаций эфирного и кабельного вещания – передача в эфир или передача по кабелю радио и телевизионных сигналов, посредством которых радио или телевизионные программы доводятся до неопределенного круга лиц.

    Авторское право, как и всякое монопольное право, должно толковаться ограничительно. Наиболее существенные ограничения могут быть сведены к некоторым основным группам. Это:

    • использование произведения в личных целях;

    • ограничения авторских прав, связанные с обеспечением свободного обмена информацией (сюда следует отнести воспроизведение публично произнесенных речей, докладов, статей по определенным вопросам, использование произведения в ходе освещения текущих событий — "новости дня", цитирование);

    • использование произведения в целях обеспечения общественного прогресса (использование в научных, образовательных, культурных, социальных целях);

    • использование произведения для целей обеспечения процесса функционирования государственного механизма;

    Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином в личных целях обнародованного произведения, за исключением:

    1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений;

    2) воспроизведения баз данных или их существенных частей;

    3) воспроизведения программ для ЭВМ, кроме случаев, предусмотренных статьей 1280 настоящего Кодекса;

    4) репродуцирования (пункт 2 статьи 1275) книг (полностью) и нотных текстов;

    5) видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи;

    6) воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью профессионального оборудования, не предназначенного для использования в домашних условиях.

    62. Изобретение согласно ст. 1350 ГК РФ это техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

    Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

    Не являются изобретениями:

    1) открытия;

    2) научные теории и математические методы;

    3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

    4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

    5) программы для ЭВМ;

    6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

    Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

    1)сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

    2)топологиям интегральных микросхем.

    Полезная модель согласно ст. 1351 ГК РФ есть техническое решение, относящееся к устройству.

    Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

    Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

    Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

    1. решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

    2. топологиям интегральных микросхем.

    Промышленный образец в силу ст. 1352 ГК РФ это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

    Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

    К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

    Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

    Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

    Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

    1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

    2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

    3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

    63. Правообладателю принадлежит исключительное право использования средств индивидуализации.

    К правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий относятся:

    - право на фирменное наименование;

    - право на товарный знак и право на знак обслуживания;

    - право на наименование места происхождения товара;

    - право на коммерческое обозначение.

    К средствам индивидуализации еще можно отнести торговую марка, брэнд и логотип.

    Фирменное наименование - наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, позволяющее индивидуализировать конкретное предприятие в гражданском обороте, отличать его от других однородных предприятий. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица. Подлежит обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

    Товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. На зарегистрированный товарный знак и знак обслуживания выдается свидетельство. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

    Наименование места происхождения товара - это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно.

    Под коммерческим обозначением понимается наименование, принятое коммерческим предприятием для обозначения себя на рынке и для отличия от других предприятий. В отличие от фирменного наименования не должно быть указано в учредительных документах организации и не подлежит регистрации.

    64. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

    Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

    Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

    Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

    65.  В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

    Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

    Гражданско-правовые обязательства классифицируются по различным основаниям на типы, группы, виды и подвиды.

    A) В зависимости от основания обязательства:

    1. Договорные – в основе лежит договор.

    2. Внедоговорные – в основе лежит деликт, неосновательное обогащение или другие юридические факты.

    Б) обязательства с множественностью лиц в зависимости от количества лиц участвующих в обязательстве:

    1. Долевые

    2. Солидарные

    В) по степени ответственности должника обязательства бывают:

    1. Основное обязательство

    2. Субсидиарное (дополнительное) обязательство – в случае неисполнения обязательства основным должником ответственность за исполнение ложится на дополнительного.

    Г) по соответствию прав и обязанностей сторон обязательства могут быть:

    1. Односторонние – когда у кредитора имеется только право, а у должника только обя-занность (договор займа);

    2. Взаимные – обязательства, в которых каждая сторона наделена и правами и обязанно-стями.

    Д) по степени определенности обязанности должника:

    1. со строго определенной обязанностью;

    2. альтернативные – имеется выбор в совершении какого-либо одного действия из не-скольких возможных, если иное не предусмотрено договором;

    3. факультативные - должник обязан совершить одно действие - основное, составляющее его обязанность, а в случае невозможности другое - вспомогательное, предусмотренное обяза-тельством (право замены, право восполнения);

    66. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

    Основания возникновения обязательств – юридические факты.

    Наиболее распространенным основанием возникновения обязательств является договор. Договор служит той правовой формой, которая наилучшим образом позволяет сторонам точно зафиксировать свои имущественные интересы посредством установления в соответствии со своей волей прав и обязанностей.

    Обязательства могут возникать и из односторонних сделок.  Обязательственные правоотношения могут возникать также из сделок, не предусмотренных законом, но не противоречащих ему и порождающих гражданские права и обязанности в силу общих начал и смысла гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК РФ).

    В ряде случаев основаниями возникновения обязательств являются акты публичной власти (административные акты государственных органов и органов местного самоуправления ненормативного (индивидуального) характера, если они названы в этом качестве законом (подп. 2 п. 1 ст. 8), а также судебные решения).

    Обязательство может возникнуть из судебного решения по иску государственного органа о выкупе земельного участка, в случае если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа (ст. 282 ГК РФ).

    Обязательства возникают и в связи с совершением неправомерных действии по причинению вреда другому лицу или неосновательному обогащению за счет другого лица. Существо этих обязательств составляет обязанность компенсации причиненного вреда или возврата неосновательно приобретенного имущества, которая всегда носит имущественный характер, включая и случаи возмещения морального вреда. Такие обязательства могут возникать в результате действий как граждан и юридических лиц, так и органов публичной власти, в том числе при принятии ими индивидуальных или нормативных актов, не соответствующих закону или иным правовым актам.

    Наконец, основаниями возникновения обязательства могут быть не зависящие от воли людей юридические факты — события (подп. 9 п. 1 ст. 8).

    67. Субъекты обязательства:

    должник - лицо, несущее обязанность;

    кредитор - лицо, обладающее правом.

    Обязательство со множественностью лиц - это обязательство, в котором на стороне должника или кредитора выступает несколько лиц.

    Виды множественности лиц в обязательстве:

    • активная (несколько лиц на стороне кредитора);

    • пассивная (несколько лиц на стороне должника);

    • Смешанная.

    Виды обязательств со множественностью лиц:

    • долевые;

    • солидарные;

    • субсидиарные.

    68. Солидарные активные (несколько кредиторов при одном должнике) обязательства предоставляют любому из кредиторов право требовать от должника исполнения в полном объеме. Остальные кредиторы должны обращаться для получения своей части исполнения к кредитору, принявшему исполнение (например, при неделимости предмета обязательства).

    Пассивное солидарное обязательство (несколько должников при одном кредиторе) предоставляет кредитору право требовать исполнения от любого из содолжников в полном объеме или от всех должников совместно. Исполнивший обязательство должник имеет право регрессного (обратного) требования к остальным должникам в равных долях. Например, имеет место при совместном причинении вреда.

    69. Случаи перемены кредитора в обязательстве (вступление нового кредито­ра вместо первоначального):

    • универсальное правопреемство (реорганизация юридического лица, на­следование):

    • частное (сингулярное) правопреемство, то есть переход от одного лица к другому какого-то одного конкретного права:

    - по решению суда;

    - вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, к которому и переходит право требования;

    - при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответствен­ному за наступление страхового случая (суброгация - это переход к страхов­щику, выплатившему страховое возмещение в связи с наступлением стра­хового случая, права требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования);

    - в результате уступки требования - соглашение между первоначальным и новым кредитором о переходе к последнему права требования по конкретному обязательству. Она совершается в той же форме, что и сделка, права по которой уступаются;

    - в иных предусмотренных законом случаях. Не переходят на другое лицо права строго личного характера (напри­мер, право на получение алиментов или возмещение вреда здоровью).

    Перемена должника в обязательстве, не носящем строго личный харак­тер, происходит в случае:

    универсального правопреемства (в этом случае кредитор обычно имеет право требовать досрочного исполнения обязательства, расторжения обязательства и возмещения убытков);

    перевода долга, то сеть соглашения между должником и третьим лицом о переходе на последнего долга по конкретному обязательству; перевод долга допускается только с согласия кредитора.

    Перевод долга совершается в той же форме, что и сделка, обязанности по которой переводятся. Обязанности должника переходят без каких-либо изменений, поэтому новый должник вправе выдвинуть возражения против требований кредитора, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником.

    Регрессное обязательство - это обязательство, в силу которого кредитор вправе требовать от должника передачи денежной суммы (или иного иму­щества), уплаченной (переданного) кредитором третьему лицу за (или по вине) должника.

    70. Исполнение обязательств сводится к совершению действий, составляющих его содержание, либо к воздержанию от совершения запрещенных действий. Обязательство признается выполненным надлежащим образом, если оно совершено в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или ины­ми обычно предъявляемыми требованиями.

    Действующее гражданское законодательство предусматри­вает два принципа исполнения обязательств:

    - принцип надлежащего исполнения;

    - принцип реального исполнения.

    Принцип надлежащего исполнения устанавливает, что обяза­тельства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых ак­тов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми тре­бованиями. Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обя­зательство должно быть исполнено надлежащим образом, надлежа­щим субъектом, в надлежащем месте и в надлежащее время, надле­жащим предметом.

    Принцип реального исполнения предписывает обязатель­ность исполнения обязательства в натуре, т.е. совершение должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмеще­ния убытков и уплаты неустойки.

    Под условиями исполнения обязательства понимается:

    - лицо, которое исполняет обязательство - обязательство испол­нено надлежащим образом, если оно совершено самим должником или третьим лицом, установленным способом, в установленный срок и в должном месте;

    - срок исполнения обязательства - определяется законом (7 дней после предъявления кредитором соответствующего требования), осно­ванием возникновения обязательства или его существом (различают определенные сроки и сроки востребования);

    - место исполнения обязательства - определяется в самом обяза­тельстве или вытекает из его существа;

    - способ исполнения обязательства - это порядок совершения должником действий по исполнению обязательства.

    При неисполнении обязательства в установленный срок возни­кает нарушение обязательства, именуемое просрочкой.

    Гражданский кодекс РФ запрещает односторонний отказ от ис­полнения обязательств и одностороннее изменение его условий. Ис­ключения допускаются только законом.

    71. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

    В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

    Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

    72. Способы обеспечения исполнения обязательств - способствующие исполнению обязательств меры, состоящие в возложении на должника дополнительных обременении на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства либо в привлечении к исполнению обязательства наряду с должником третьих лиц.

    Закон устанавливает несколько способов обеспечения исполнения обязательств:

    1. Неустойка

    2. залог,

    3. удержание имущества должника

    4. поручительство,

    5. банковская гарантия

    6. задаток

    7. иные способы

    Все они преследуют цель предотвратить или устранить возможность наступления невыгодных имущественных последствий для кредитора в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения должником своего правового обязательства. Но методы достижения этой цели различны. Неустойка и задаток обеспечивают исполнения договора под угрозой уплаты дополнительных имущественных средств должником в случае нарушения обязательства. Залог имущества создает условия для реального исполнения обязательства за счет имущества должника. Обеспечение исполнения обязательства создает между кредитором этого обязательства и лицом, его обеспечивающим дополнительное обязательство

    73. Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечения его исполнения

    Соглашение о задатка должно быть совершено в письменное форме

    Функции задатка:

    1. Удостоверительная

    2. Обеспечительная

    3. Платежная

    Отличие от аванса: аванс не выполняет функции обеспечения исполнения обязательства

    Последствия неисполнения обязательства:

    1. По вине задаткодателя:

      1. Задаток остается у задаткополучателя

      2. Возмещение убытков потерпевшей стороне

    2. По вине задаткополучателя

      1. Задаткодателю уплачивается двойная сумма задатка

      2. Возмещение убытков потерпевшей стороне

    74. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

    Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

    Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом.

    Правила настоящей статьи применяются, если договором не предусмотрено иное. Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

    75. Неустойка (штраф, пеня) - определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения

    Пеня применяется при просрочке денежного обязательства и исчисляется в процентах к сумме неисполненного обязательства за каждый день просрочки

    Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства чаще всего применяется в сфере предпринимательской деятельности (договор поставки, перевозки и др.)

    Штраф подлежит взысканию за разовое или длящееся нарушение в твердой сумме или в определенном размере к сумме неисполненного обязательства

    Соглашение о неустойке оформляется в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение формы соглашения о неустойке влечет недействительность неустойки

    Неустойка подлежит взысканию независимо от наличия у кредитора убытков. Но если объем неустойка оказывается явно несоразмерным последствиям нарушения обязательства, то суд вправе уменьшить ее размер

    Виды неустойки:

    1) по основанию возникновения:

    а) законная неустойка (предусмотренная законом)

    б) договорная (установленная соглашением сторон)

    2) относительно убытков различают:

    а) зачетную неустойку (убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой)

    б) штрафную неустойку (убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки)

    в) исключительную неустойку (допускается взыскание только неустойки, но не убытков)

    г) альтернативную неустойку (по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки)

    76. Поручительство - договор, в силу которого поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства - соглашение между тремя сторонами: поручителем, должником и кредитором. Особенность отношений по договору поручительства заключается в том, что обязанными кредитору становятся и должник, и поручитель. Форма договора поручительства - письменная

    Ее несоблюдение влечет недействительность договора. Поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Если поручительство совместное, поручители отвечают перед кредитором солидарно, если договором поручительства не предусмотрено иное.

    Поручительство прекращается с:

    1) прекращением обеспеченного им обязательства

    2) изменением обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя

    3) переводом долга на другое лицо

    4) отказом кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем

    5) истечением указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано

    77. Залог может возникнуть в силу договора или на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств

    Договор залога заключается в письменном виде

    В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество

    Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению

    Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом

    Несоблюдение этих правил, влечет недействительность договора о залоге

    Законом могут быть предусмотрены учет и (или) регистрация договоров о залоге и залогов в силу закона отдельных объектов движимого имущества.

    Стороны: залогодатель - должник либо третье лицо, являющееся собственником вещи, или лицо, владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения; залогодержатель - лицо, получившее имущество в залог (кредитор)

    Сущность залога заключается в том, что кредитор в случае неисполнения должником основного обязательства имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Заложенное имущество может не передаваться залогодержателю, а оставаться у залогодателя (например, при залоге недвижимости)

    Предмет залога - имущество либо имущественные права (права требования). Не могут быть предметом залога требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, требования об алиментах, возмещении вреда, причиненного здоровью, имущество, изъятое из оборота

    Виды основного залога:

    1) с передачей имущества залогодержателю;

    2) без передачи имущества залогодержателю.

    Залогодатель вправе проверять наличие, количество, состояние, условия хранения заложенного имущества, находящегося у залогодержателя; требовать досрочного прекращения залога, если создается угроза утраты заложенного имущества; в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его на равноценное имущество в случае утраты; пользоваться залогом, извлекать из него плоды и доходы; отчуждать предмет залога с согласия залогодержателя

    Залогодержатель вправе в случаях, предусмотренных договором, пользоваться имуществом; обращаться с виндикационным иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Залогодержатель имеет право требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодатель не отвечает; нарушения залогодателем правил о последующем залоге; если предмет залога выбыл из владения залогодателя в случае, не соответствующем условиям договора, при нарушении залогодателем правил о распоряжении заложенным имуществом

    Право залога возникает с момента:

    1) заключения договора

    2) передачи имущества залогодержателю

    3) приобретения права собственности должником на товары либо права хозяйственного ведения

    Залог прекращается в случае:

    1) прекращения основного обязательства

    2) требования залогодержателя

    3) гибели предмета залога или прекращении заложенного права

    4} продажи заложенного имущества

    5) изъятия у залогодателя предмета залога, если собственником имущества является другое лицо

    6) перехода права собственности на заложенное имущество по возмездным и безвозмездным сделкам либо в порядке универсального правопреемства

    78. Ипотека — одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользовании.

    Особенности ипотеки заключаются в следующем:- имеет специальное регулирование - Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)". -ипотека, установленная в обеспечение исполнения кредитного договора или договора займа с условием выплаты процентов, обеспечивает также уплату кредитору (заимодавцу) причитающихся ему процентов за пользование кредитом (заемными средствами). -ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части. 

    - при ипотеке земельного участка право залога не распространяется на находящиеся или возводимые на этом участке здания и сооружения залогодателя, если в договоре не предусмотрено иное условие. 

    - если предметом ипотеки является земельный участок, на котором находятся здания или сооружения, принадлежащие третьему лицу (а не залогодателю участка), то при обращении взыскания на этот участок и его продаже приобретатель становится правопреемником залогодателя в отношениях с указанным третьим лицом. - договор об ипотеке подлежит нотариальному удостоверению, а также регистрации в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом. По договору об ипотеке права залогодержателя могут быть удостоверены закладной, дающей право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой имущества, указанного в договоре об ипотеке, без представления других доказательств существования этого обязательства. 

    79. Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства (п.1 ст.32). Сущность О состоит в том, что вместо названных лиц все права и обязанности осуществляет специально назначенное лицо – опекун. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и полностью заменяют подопечных в имущественных отношениях: совершают от их имени и в их интересах сделки; выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с другими лицами, в т.ч. в судах. Опекун действует  от имени подопечного (подопечных) без специального полномочия, на основании удостоверения либо решения выданного органом ОиП.

    Попечительство отличается от опеки содержанием обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и попечителей. Попечительство устанавливается над гражданами, которые частично дееспособны – несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет и граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или НС (п.1 ст.33). Попечительство состоит в том, что специально назначенное лицо – попечитель, помогает частично дееспособному либо ограниченно дееспособному лицу осуществлять принадлежащие им права и исполнять обязанности своими советами, а также давая свое согласие или запрещая совершение этими лицами сделок и иных юридических действий. Попечитель не заменяет полностью лицо, над которым установлено попечительство, а лишь помогает ему принимать разумные решения и охраняет их от злоупотребления со стороны 3 лиц.

    Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, ставит свою семью в тяжелое матер. положение может б. ограничен судом в дееспособности. Над ним устанавливается попечительство, он вправе самост-но совершать только мелкие бытовые сделки. Совершать др. сделки, получать з.п., пенсию и иные доходы он может только с согласия попечителя. Однако, такой гражданин несет имущ-ную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный вред.

    80. Прекращение обязательства - утрата субъектами обязательства субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание обязательственного правоотношения, вследствие прекращения обязательства

    Прекращенное обязательство перестает существовать, а его участников не связывают те права и обязанности, которые связывали их, пока обязательство существовало

    Способы прекращения обязательства:

    1) надлежащее исполнение. При надлежащем исполнении должником обязательства кредитор, принимая исполнение, должен выдать ему расписку

    Если должник выдал кредитору долговой документ он должен возвратить должнику этот документ и расписку заменить соответствующей надписью на этом документе

    2) отступное. Если должник не в состоянии выполнить работу, которую должен, он просит кредитора о переносе срока выполнения этой работы при выплате отступного;

    3) зачет взаимных требований. Возможен по однородным требованиям, по которым срок выполнения уже наступил, либо определен моментом востребования

    Зачет взаимных требований не допускается:

    а) если на какое-то из требований истек срок исковой давности, если другая сторона просит применить срок исковой давности

    б) по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью

    в) по требованиям о взыскании алиментов

    г) в отношении требований о пожизненном содержании

    4) новация - замена обязательства, существовавшего между сторонами, другим обязательством между теми же сторонами, которое предусматривает иной предмет или способ исполнения. Новация не допускается в случае требования о возмещении вреда здоровью и при уплате алиментов

    5) невозможность исполнения обязательства (только в том случае, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает)

    6) прощение долга. Заключается в освобождении кредитором должника от обязанности выполнить какие-либо действия или воздержаться от исполнения последних

    7) совпадение кредитора и должника в одном лице

    8) прекращение стороны в обязательстве (ликвидация предприятия, смерть гражданина, если обязательство связано с его личностью

    9) на основании акта государственного органа

    81. Регрессные обязательства - Это всякое обязательство, в силу которого должник обязан совершить для кредитора определенные действия в связи с тем, что кредитор совершил аналогичные действия в пользу иного лица вместо должника или по его вине.

    1. Речь идет о регрессной ответственности, принимающей форму обязательства. Например, солидарный должник, полностью исполнивший обязательство, получает право обратного требования (регресса) к остальным содолжникам (п. 2 ст. 325 ГК), а исполнивший обязательство субсидиарный должник получает аналогичное право по отношению к основному должнику (п. 3 ст. 399 ГК).

    2. Закон допускает исполнение обязательства лишь одним из содолжников (или субсидиарным должником), остальные содолжники (или основной должник в субсидиарном обязательстве), не исполнявшие обязательство, рассматриваются в такой ситуации в качестве третьих лиц, становящихся затем должниками в регрессном обязательстве.

    3. Возникает в силу исполнения другого обязательства, причем исполнивший обязательство должник превращается в кредитора по обязательству регрессному, а третье лицо занимает в нем место должника.

    4. Становится новым обязательством, а не представляет собой замену перемену лиц в основном обязательстве (ст. 382 ГК), т.к. последнее прекращается исполнением, совершенным должником - будущим регрессным кредитором.

    5. Регрессное обязательство нельзя рассматривать как дополнительное (акцессорное) по отношению к основному обязательству. Акцессорное обязательство существует, пока имеется главное обязательство, и автоматически прекращается с его прекращением. Регрессное возникает с прекращением основного.

    В силу субсидиарного обязательства дополнительный должник обязан исполнить обязательство в случае, если основной должник отказался выполнить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование (ст. 199 ГК РФ) Субсидиарная ответственность может быть установлена законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

    82. Денежные Обязательства - гражданские правоотношения, преследующие своей целью перераспределение денежных ценностей и включающие право требования кредитора к должнику о передаче в собственность некоторого количества денежных средств.

    Объектом денежного обязательства является уплата денег должником кредитору.

    В качестве и должника и кредитора могут выступать все субъекты гражданского права: физические и юридические лица, а также все публично-правовые образования.

    К денежным обязательствам применяются те же требования, что и к исполнению всех прочих обязательств, т.е. они должны быть исполнены:

    -надлежащим субъектом;

    -надлежащему субъекту;

    -надлежащим способом; (применительно к денежным обязательствам это значит, что исполнение должно быть выражено в рублях, хотя бывают исключения)

    -в надлежащий срок;

    -в надлежащем месте (в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо — в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника — в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения).

    Денежные обязательства могут быть исполнены с помощью наличных и безналичных расчетов.

    83. В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

    Договор принято рассматривать в трех значения:

    1. как сделку. В связи с этим к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках.

    2. как обязательство. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено специальными нормами ГК РФ о договорах.

    3. как документ, в котором зафиксированы права и обязанности сторон, если договор требует письменной формы.

    В научной литературе приводятся различные классификации договоров.

    • в зависимости от количества сторон различают двусторонние и многосторонние (например, договоры простого товарищества),

    • в зависимости от момента заключения – консенсуальные и реальные. Консенсуальные договоры считаются заключенными с момента достижения соглашения по всем существенным условиям и придания договору необходимой формы. Реальные договоры считаются заключенными с момента совершения определенных действий, в частности с момента передачи денег, имущества (договор займа, договор доверительного управления).

    • в зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами - односторонние и двусторонние. В односторонних договорах у одной из сторон имеются только права, а у другой только обязанности (договор дарения, займа), в двустороннем договоре у каждой из сторон имеются и права, и обязанности (договор купли-продажи, аренды ).

    • в зависимости от предоставления встречного удовлетворения – возмездные и безвозмездные (например, договор дарения, ссуды и др.).

    • в зависимости от субъектного состава – предпринимательские (т.е. когда в качестве сторон выступают субъекты предпринимательской деятельности) и договоры с участием потребителей ( т.е. когда в качестве одной из сторон выступает гражданин, приобретающий товары, работы, услуги для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью).

    • предусмотренные и не предусмотренные законодательством (например, договор о передаче ноу-хау).

    • простые и смешанные. (Смешанный договор - договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами).

    • основные и дополнительные (акцессорные). К дополнительным относятся договоры, предусматривающие способы обеспечения исполнения обязательств (залог, задаток и др.)

    • и другие.

    Особо законодательством выделены такие виды договоров, как:

    1. публичный договор,

    2. договор присоединения,

    3. предварительный договор,

    4. договор в пользу третьих лиц.

    85. Содержание договора — условия, на которых достигнуто соглашение сторон. По юридическому значению условия договора делятся на существенные, обычные и случайные.

    Существенные условия договора — условия, которые должны быть обязательно согласованы сторонами. Договор считается не заключенным до тех пор, пока остается несогласованным хотя бы одно из его существенных условий. Ими являются:

    • условия о предмете договора;

    • условия, необходимые для данного вида договора;

    • условия, названные существенными в законе;

    • условия, названные существенными одной из сторон договора.

    Обычные условия договора не нуждаются в согласовании сторон, т. к. предусмотрены законодательством и вступают в силу автоматически при заключении договора.

    Соглашение по обычным условиям выражается в самом факте заключения договора данного вида. Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если они определены диспозитивной нормой.

    К обычным условиям возмездных договоров согласно ст. ст. 424 ГК относится цена, если иное не указано в законодательстве. Если в договоре не определена цена его исполнения, в предусмотренных законом случаях применяются цены, регулируемые или устанавливаемые уполномоченными государственными органами. Если же в договоре цена не предусмотрена и не может быть определена из условий договора, исполнение договора оплачивается по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. К обычным относятся согласно ст. 427 ГК примерные условия, разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, если в договоре имеется отсылка к этим примерным условиям. При отсутствии такой отсылки примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота, если они удовлетворяют предъявляемым к обычаям требованиям. Обычаи делового оборота также относятся к обычным условиям договора, если само условие не определено договором или диспозитивной нормой законодательства.

    Случайные условия договора — условия, изменяющие либо дополняющие его обычные условия. Случайные условия включаются в текст договора по усмотрению сторон. В отличие от обычных условий, они приобретают юридическую силу лишь после включения их в текст договора. В отличие от существенных условий договора, их отсутствие не влияет на действительность договора, если только заинтересованная сторона не докажет, что она требовала согласования данного условия.

    86. Поименованный договор — договор, который прямо обозначен в гк (напр., договор купли-продажи);

    непоименованный — договор, на который прямой ссылки в ГК нет (например: договор аутсорсинга - передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.(от 1 года)).

    Н.Д. - такой, который заведомо отличается отсутствием для него специального законодательного регулирования.

    Противоречие между существующими видами договоров – поименованными, имеющих законодательное регулирование и потребностями правовой жизни берет начало еще в Древнем Риме, где коллизии разрешались судом. Но со временем законодательство стало положительно признавать необходимость правовой защиты непоименованных договоров.

    Нормативной базой для любого непоименованного договора всегда служит общее гражданское законодательство РФ.

    В цивилистике существует несколько подходов к регулированию непоименованных договоров. Одни авторы считают, что целесобразно к непоименованным договорам применять общие положения обязательственного права, а также аналогия права (Агарков).

    87. Существенные условия - условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Договор считается заключённым, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. (п.1 ст.432 ГК РФ) При отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному существенному условию договор считается незаключённым.

    а)условия о предмете договора;

    б)условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида;

    в)все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

    88. Существует общий порядок заключения договора, дл которого характерны две стадии:

    • предложение (оферта);

    • принятие этого предложения (акцепт)

    Оферта должна обладать следующими признаками:

    • быть достаточно определенной и выражать намер ние оферента заключить договор;

    • содержать существенные условия договора;

    • быть адресована одному или нескольким конкретны лицам.

    Публичная оферта — содержащее все существенные у ловия договора предложение, из которого усматривает воля лица, делающего предложение, заключить договор указанных в предложении условиях с любым, кто отзовет

    Оферта связывает оферента с момента ее поступлен адресату.

    Под акцептом понимается согласие лица принять ад ресованное ему предложение. Акцепт должен быть по ным и безоговорочным. Совершение лицом, получивш оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий выполнению указанных в ней условий договора (отгруз товара, уплата денег и т. д.) считается акцептом, если ин не предусмотрено законодательством или не указано оферте. Акцептант связан своим согласием с момента п лучения акцепта оферентом.

    О Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК, законом или добровольно принятым обязательством. Имеется немало случаев, когда заключение договора является обязательным для одной из сторон

    89. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги.

    Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. 

    В качестве организатора торгов может выступать:

    - собственник вещи или обладатель иного имущественного права на нее

    - специализированная организация

    - иное лицо, которые действуют на основании договора с собственником вещи или обладателем иного имущественного права на нее и выступают от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом. 

    Существуют случаи, обязательного проведения торгов, например:

    - реализация заложенного имущества

    -реализация в связи с судебным решением

    Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. 

    Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом. 

    Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися. 

    Аукционы и конкурсы могут быть:

    В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо.

    2. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.

    Извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором не менее чем за тридцать дней до их проведения. Извещение должно содержать во всяком случае сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. 

    Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, а конкурса - не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса. 

    В случаях, когда организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. 

    Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. 

    При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 

    Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка. 

    Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица.  Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. 

    90. По общему правилу договор может быть изменен и расторгнут только по соглашению сторон. В случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон, возможно одностороннее изменение условий договора либо его расторжение.

    Договор может быть изменен или расторгнут по требо­ванию одной из сторон судом:

    • при существенном нарушении договора другой сто­роной;

    • при существенном изменении обстоятельств, из кото­рых исходили стороны при заключении договора;

    • в иных случаях, предусмотренных Гражданским ко­дексом и другими актами законодательства или договором.

    Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора.

    Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заклю­чен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях (часть вторая п. 1 ст. 421 ГК). В случае недостижения сторонами соглашения о приведении договора в соответст­вие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть изменен или расторг­нут по требованию заинтересованной стороны в судебном порядке при наличии одновременно условий, определен­ных законодательством (подп. 1—4 п. 2 ст. 421 ГК).