- •Понятие российского гражданского права. Предмет гражданско-правового регулирования.
- •Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Функции гражданского права.
- •Основные начала (принципы) гражданского права:
- •Наука гражданского права (понятие, предмет, метод исследования, задачи науки):
- •Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. Нормы международного права.
- •Аналогия закона и аналогия права. Обычаи делового оборота.
- •Действие гражданских законов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. Нормы международного права.
Понятие гражданского законодательства понимается в узком и широком смыслах:
В узком – включает ГК РФ и федеральные законы, регулирующие гражданско-правовые отношения;
В широком – все источники гражданского права.
Источники:
КРФ: гражданское законодательство находится в ведении РФ.
Гражданское законодательство: ГК РФ и ФЗ (Закон об ООО; Закон о гос. регистрации юр. лиц и ИП), содержание гражданско-правовые нормы. Иные НПА не должны им противоречить.
Указы Президента РФ;
Постановления Правительства РФ;
Иногда акты федеральных ведомств и министерств: в случаях и пределах, установленных законодательством.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются в соответствии с КРФ составной частью правовой системы РФ. Они обладают приоритетом в сравнении с внутренним законодательством и применяются при противоречии.
Аналогия закона и аналогия права. Обычаи делового оборота.
Аналогия закона возможна, поскольку все ситуации урегулировать невозможно (жизнь гораздо разнообразнее, чем нормы ГК РФ), поэтому применяются акты, регулирующие сходные отношения. Применяемые положения не должны противоречить существу регулируемых отношений (положения о сделках нельзя применять к большинству имущественных отношений).
Реже возможна аналогия права, то есть определение прав и обязанностей сторон из общих начал и смысла гражданского законодательства, то есть требований добросовестности, разумности и справедливости (общие начала – основные принципы ГП, смысл – отраслевые особенности, определяемые спецификой регулирования и метода).
Обычай – правило поведения, которое сложилось и широко применяется (чаще всего в сфере предпринимательской деятельности). Является источником независимо от того, зафиксировано или нет. Не могут быть обычаями правила, противоречащие законодательству.
Пример: указание участниками закупок общеупотребительных сокращений названий стран.
Действие гражданских законов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Во времени.
Введение в действие гражданских законов осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». В соответствии с ФЗ на территории РФ применяются только те ФКЗ, ФЗ, которые официально опубликованы. Официальным опубликованием ФКЗ и ФЗ считается первая публикация его полного текста в «Российской газете» или «Собрании законодательства РФ».
Гражданские законы вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен иное. Как правило, все правовые нормы нового закона вступают в действие одновременно.
Статья 4 ГК устанавливает общее правило, в соответствия с которым правовые акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Обычно обратная сила придается таким нормам ГП, которые рассчитаны на отношения, ранее вообще не урегулированные гражданским законом, либо тем нормам права, которые устанавливают более льготный режим для участников гражданского оборота или обеспечивают повышенную защиту их прав и охраняемых законом интересов.
Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 7 дней после дня их официального опубликования.
Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Поскольку гражданское законодательство находится в ведении РФ, гражданско-правовые нормативные акты распространяют свое действие на всей территории РФ. Однако орган, издавший гражданско-правовой нормативный акт, может ограничить территорию действия данного акта.
По общему правилу, действие гражданского законодательства распространяется на всех лиц, находящихся на территории РФ. Правила, установленные гражданским законодательством, применяются и к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. Когда действие гражданско-правового нормативного акта ограничивается определенной территорией РФ, то указанный акт действует только в отношении тех лиц, которые находятся на данной территории. Вместе с тем имеют место случаи, когда в самом нормативном акте установлено или вытекает из его смысла, что он применяется не ко всем, а лишь к определенной группе лиц.
8.Гражданское правоотношение (понятие, характеристика, элементы). Субъективное право,субъективная обязанность
Гражданское правоотношение – общественные отношения, урегулированные нормами гражданского
права, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников,
возникающих по основаниям, предусмотренным законодательством, и действий субъектов,
порождающих права и обязанности.
Элементы гражд.правоотношения:
1-Субъект правоотношения;
2-Объекта;
3-Содержания (субъективного права и субъективной обязанности) гражданского правоотношения;
Субъективное право – мера возможного поведения субъекта гражданских правоотношений – состоит
из правомочия:
Требования – возможности требовать от обязанного исполнения его обязанностей;
На собственные действия – возможности самостоятельно осуществлять действия;
На защиту – возможность использовать механизм защиты нарушенного права;
Субъективная обязанность – мера должного поведения субъекта гражданских правоотношений.
Обязанность активного типа - это совершить общественно полезное действие, а обязанность
пассивного типа - это воздержаться от социально вредных действий.
9. Классификация гражданских правоотношений
Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным основаниям:
-Абсолютные и относительные правоотношения – выделяют по характеру взаимосвязи
управомоченного и обязанного лица;
В абсолютном правоотношении субъективному праву управомоченного лица корреспондируется
обязанность неопределенного круга обязанных лиц Так, праву собственника владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащей ему вещью соответствует обязанность всех других лиц не
препятствовать ему в использовании вещи. В относительном правоотношении управомоченному лицу
противостоит строго определенное обязанное лицо.
-Имущественные и неимущественные – выделяют по объему гражданских прав;
Имущественные правоотношения возникают по поводу материальных благ (имущества) и связаны с
нахождением имущества у конкретного лица (право собственности), или с переходом имущества от,
одного лица к другому (по договору, в порядке наследования). Для зашиты имущественных прав
могут применяться только меры имущественного характера. Неимущественные правоотношения
возникают по поводу нематериальных благ честь, достоинство, деловая репутация, право авторства.
Для защиты таких правоотношений наряду с имущественными применяются и меры
неимущественного характера: признание авторства, публичное опровержение.
-Вещные и обязательственные правоотношения – выделяют по способу удовлетворения интересов
управомоченного лица;
Вещные правоотношения опосредуют статику имущественных отношений и осуществляются
действиями самого управомоченного лица, например, владение, пользование и распоряжение вещью,
принадлежащей лицу на праве собственности. Обязательственные отношения регулируют динамку
имущественных отношений, отношения по поводу передачи вещи, выполнению работ, оказанию
услуг. Субъективное право лица реализуется через исполнение должником лежащей на нем
обязанности.
-Простые и сложные правоотношения – по распределению прав и обязанностей между участниками;
Большинство гражданских правоотношений являются сложными, то есть у каждого участника
одновременно имеются и права и обязанности. В простом правоотношении у одного участника только
право, а у другого - только обязанность.
10.Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (юридические факты и их
классификация, юридические составы)
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными
правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не
предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского
законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя
и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены
законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных
результатов интеллектуальной деятельности;
6) вследствие причинения вреда другому лицу;
7) вследствие неосновательного обогащения;
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Юридические факты - факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные
правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, т. е. правоотношений.
Классификация юридических фактов:
-События — факты, возникающие независимо от воли участников правоотношения. Таковы,
например, рождение и смерть человека, истечение времени, явления стихийного характера.
-Относительные события — обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но выступающие в
данных правоотношениях независимо от породивших их причин (рождение ребенка,
производственная авария и т. д.).
-Абсолютные события - обстоятельства, которые не вызваны волей людей и не выступают в какой-либо зависимости от нее (наводнение, естественная смерть человека и др.).
-Юридические состояния - длящиеся жизненные обстоятельства, служащие основанием для
наступления юридических последствий (нахождение на иждивении, наличие стажа работы для
получения пенсии и др.).
-Деяния (действия) - определенные волеизъявления, результат сознательной деятельности людей.
Отличительная черта данного вида юридических фактов состоит в том, что нормы права связывают с
ними юридические последствия именно в силу волевого характера юридических последствий.
-Правомерные деяния — волевое поведение, которое соответствует правовым предписаниям,
согласуется с содержанием прав и обязанностей субъектов. Среди правомерных деяний следует
выделить юридические акты, т. е. те действия людей, которые совершаются ими со специальным
намерением вызвать юридические последствия. Это акты применения права (решение суда о разделе
имущества, приказ о приеме на работу и др.), сделки и соглашения (договоры аренды, купли-продажи
и др.), а также заявления и жалобы (исковое заявление в суд, кассационная жалоба, заявление о
приеме в вуз и др.). В отличие от юридических актов другой вид правомерных деяний — юридические
поступки не направлены специально на возникновение правоотношений, но влекут согласно закону те
или иные правовые последствия (находка, приобретение авторского права и др.).
-Неправомерные деяния — волевое поведение, которое не соответствует правовым предписаниям,
ущемляет субъективные права, не согласуется с возложенными на лиц юридическими обязанностями
-Неправомерные деяния (правонарушения) также подразделяются на несколько видов. Это
преступления и проступки (административные, дисциплинарные, гражданско-правовые,
процессуальные), а также принятие незаконных актов.
Часто для возникновения (изменения, прекращения) правоотношений требуется не один юридический
факт, а целая их совокупность (юридический состав). Так, для вступления в брак необходимы
достижение определенного возраста, заявление будущих супругов о регистрации брака и акт его
регистрации в органах Загса.
11. Правоспособность граждан РФ (понятие, содержание, возникновение и прекращение
правоспособности). Ограничение правоспособности
Правоспособность гражданина-способность иметь гражданские права и обязанности (гражданская
правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами.
Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.
Содержание:
Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество;
заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать
юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;
совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место
жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и
личные неимущественные права.
Правоспособность признается за гражданином законом. При этом согласно закону гражданин не
вправе отказаться от правоспособности или ограничить ее. Для правоспособности характерна
неотчуждаемость. Сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтожны. Гражданин
вправе с соблюдением установленных законом требований распоряжаться субъективными правами
(продать или подарить принадлежащую ему вещь и т.д.), но не может уменьшить свою
правоспособность.
Однако допускается ограничение правоспособности в случаях и в порядке, установленных законом.
Ограничение правоспособности возможно, в частности, в качестве наказания за совершенное
преступление, причем гражданин по приговору суда может быть лишен не правоспособности в целом,
а только способности иметь отдельные права - занимать определенные должности, заниматься
определенной деятельностью. Ограничение правоспособности возможно и при отсутствии
противоправных действий лица. Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных
категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых
акционерных обществ. В частности, лицо может быть полным товарищем только в одном
товариществе на вере, т.е. его правоспособность в какой-то мере ограничена. Ограничение
правоспособности в указанных случаях допускается при условии соблюдения установленных законом
условий и порядка. Если это условие не соблюдается, акт государственного или иного органа,
установивший соответствующее ограничение, признается недействительным в порядке,
предусмотренном ГК.
Принудительное ограничение правоспособности нельзя смешивать с лишением гражданина
отдельных субъективных прав. Так, конфискация имущества по приговору суда означает лишение
гражданина права собственности на определенные вещи и ценности, но не связана с ограничением
правоспособности.
12. Предпринимательство (понятие, признаки). Предпринимательская деятельность граждан без образования юр. Лица.
Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.
Выделяют некоторые признаки предпринимательской деятельности.
1. Систематичность, то есть осуществление предпринимательской деятельности в течение определенного периода. Однако законодатель не определяет четких критериев систематичности. Поэтому для квалификации деятельности как предпринимательской применяют такие критерии, как:
• доля прибыли от осуществления предпринимательской деятельности в общих доходах лица;
• размеры прибыли;
• получение ее определенное количество раз за какой-либо отчетный период и др.
2. Самостоятельность, которая включает в себя две составляющие:
а) организационная самостоятельность – возможность самостоятельно принимать решения в процессе предпринимательской деятельности (волевой характер);
б) имущественная самостоятельность – наличие у предпринимателя обособленного имущества для осуществления предпринимательской деятельности. Рисковый характер предпринимательской деятельности. Риск (от лат. «risco» – «отвесная скала») – вероятность неполучения запланированного или ожидаемого положительного результата.
3. Самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя. Пределы такой ответственности зависят от организационно-правовой формы осуществления предпринимательской деятельности.
4. Легализованный характер. Предпринимательская деятельность может осуществляться только лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации является правонарушением (ст. 14.1 КоАП РФ; ст. 171 УК РФ).
5. Направленность на систематическое получение прибыли. Под прибылью понимают доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом важна именно цель деятельности лица, а не факт получения прибыли. Деятельность, направленная на получение прибыли, но приносящая убытки, также является предпринимательской.
6. Профессионализм – признак, предполагающий наличие у предпринимателя определенных знаний и навыков. В настоящее время такое требование закреплено в отношении далеко не всех видов предпринимательской деятельности (в основном наличие определенного образования требуется при осуществлении лицензируемых видов деятельности). Однако он указан в качестве обязательного в законодательстве Германии, Франции и др.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса (ст. 23), которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
13. Дееспособность граждан (понятие, содержание, виды). Патронаж.
Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает
в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего
возраста.
В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин,
не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со
времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность
сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.
При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним
супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.
Содержание:
-сделкоспособность (способность самостоятельного совершения сделок)
-деликтоспособность (способность нести самостоятельную гражданско-правовую ответственность)
Виды:
-Полная дееспособность (в полном объеме).
-Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
-Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет.
Патронаж. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не
способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, может
быть установлен патронаж.
2. В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, ему назначается органом опеки и попечительства помощник. Помощник может быть
назначен с его согласия в письменной форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над
которым устанавливается патронаж. Работник организации, осуществляющей социальное
обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в установлении над
ним патронажа, не может быть назначен помощником такого гражданина.
3. Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает действия в интересах
гражданина, находящегося под патронажем, на основании заключаемых с этим лицом договора
поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора.
4. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за исполнением помощником
совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещать находящегося под
патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для
расторжения заключенных между ними договора поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
5. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, установленный в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, прекращается в связи с прекращением договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям, предусмотренным
законом или договором.
14. Дееспособность малолетних граждан в возрасте до 14 лет.
Гражданской дееспособностью называется способность лица своими действиями приобретать
гражданские права и обязанности и осуществлять их, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их.
Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет (малолетние), по общему правилу, недееспособны, все
сделки от их имени совершают только их родители, усыновители или опекуны.
От 6 до 14 лет - малолетние вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки,
направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо
государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем. Малолетние не несут самостоятельной ответственности. Ответственность за их
действия несут их родители, усыновители или опекуны в полном объеме, они же отвечают и за вред,
причиненный малолетними.
Другие сделки от их имени осуществляют их родители, усыновители или попечители. За вред
причиненный малолетним отвечают их представители, если не докажут, что вред возник не по их
вине, то есть малолетние не признаются деликтоспособными. До 6 лет дети полностью
недееспособны.
15. Дееспособность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Ограничение или
лишение несовершеннолетнего права распоряжаться своими доходами. Эмансипация.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – ее объем достаточно широк. Они
могут приобретать ГП и создавать для себя ГО самостоятельно (в указанных законом случаях), либо с
письменного согласия своих представителей (родителей, усыновителей или попечителей). Согласие
может выражаться и в последующем одобрении сделки. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет праве самостоятельно: распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки и
иные сделки (п.2. ст.28). По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами
кооперативов в соответствии с законом. Они считается деликтоспособными, т.е. сами отвечают за
имущественный вред, причиненный их действиями. Обладают правом составлять завещания (ст.534).
Частично дееспособные граждане в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно могут:
• совершать сделки малолетних;
• распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;
• осуществлять права авторов интеллектуальной собственности;
• по достижении 16 лет быть членами кооперативов;
• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.
Иные сделки они совершают с письменного согласия законных представителей. Они самостоятельно
несут ответственность за причиненный вред. Законные представители в этом случае несут
субсидиарную ответственность, если у совершеннолетнего нет достаточных средств для возмещения
причиненного вреда.
В ГПК предусматривается возможность ограничения (лишения) несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами.
В силу п. 4 ст. 26 Гражданского кодекса при наличии достаточных оснований по ходатайству
родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства предусмотрена
возможность судебного ограничения или лишения несовершеннолетнего права самостоятельно
распоряжаться своими доходами. Однако в случаях, когда несовершеннолетний приобрел
дееспособность в полном объеме вследствие вступления в брак (п. 2 ст. 21 Гражданского кодекса) или
эмансипации (ст. 27 Гражданского кодекса), суд не может ограничить или лишить его указанного
права.
Эмансипация – объявление полностью дееспособным лицо, которое еще не достигло
совершеннолетнего возраста. Институт эмансипации впервые возник в римском праве, в гражданское
законодательство РФ термин был введен только в 1994году, при принятии первой части Гражданского
кодекса России. Согласно статье 27 ГП РФ, несовершеннолетний гражданин, достигший возраста 16
лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он официально работает по трудовому
договору или контракту или занимается предпринимательской деятельностью, с согласия родителей,
попечителей или усыновителей. Эмансипация осуществляется по решению органов опеки и
попечительства при согласии законных представителей несовершеннолетних, по решению суда – при
отсутствии такого согласия.
16. Ограничение дееспособности совершеннолетних граждан (порядок, условия, правовые
последствия).
С достижением 18 лет, а также в уже рассмотренных случаях, дееспособность граждан возникает в
полном объеме. На содержание дееспособности более не оказывают влияния возрастные факторы,
однако способности гражданина к волевым осознанным действиям могут быть нарушены вследствие
заболевания либо злоупотребления алкогольными или наркотическими веществами. При наличии
указанных проявлений необходимо защитить имущественные интересы такого гражданина либо
интересы его семьи. Этой цели служит признание гражданина недееспособным и ограничение
дееспособность гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими
веществами.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих
действий или руководить ими, признается судом недееспособным. В этом случае гражданин не вправе
совершать вообще никаких сделок, включая мелкие бытовые, от его имени все сделки совершает его
опекун (ст.29 ГК). Ограничением дееспособности устанавливается контроль со стороны специального
назначенного лица — попечителя — за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных
доходов и распоряжение ими, гражданином, ограниченным судом в дееспособности, В отличие от
признания лица недееспособным, при ограничении дееспособности гражданин вправе сам совершать
все сделки при условии. что имеется согласие попечителя. Лишь одну категорию сделок он вправе
совершать, не испрашивая согласия, — мелкие бытовые сделки.
Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности происходят вследствие
наличия болезни либо иных обстоятельств. которые в дальнейшем могут отпасть.
Попечительство может устанавливаться не только над частично или ограниченно дееспособными
гражданами, но и над дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, например, над
инвалидами по зрению. Такая форма попечительства именуется патронажем (ст. 41 ГК). Попечитель
над совершеннолетним дееспособным гражданином назначается органом опеки и попечительства с
согласия совершеннолетнего и осуществляет свои функции на основании договора поручения либо
договора о доверительном управлении. Договор заключается попечителем с лицом, над которым
учреждается патронаж.
17. Признание гражданина недееспособным (порядок, условия, правовые последствия).
С достижением 18 лет, а также в уже рассмотренных случаях, дееспособность граждан возникает в
полном объеме. На содержание дееспособности более не оказывают влияния возрастные факторы,
однако способности гражданина к волевым осознанным действиям могут быть нарушены вследствие
заболевания либо злоупотребления алкогольными или наркотическими веществами. При наличии
указанных проявлений необходимо защитить имущественные интересы такого гражданина либо
интересы его семьи. Этой цели служит признание гражданина недееспособным и ограничение
дееспособность гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими
веществами.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих
действий или руководить ими, признается судом недееспособным. В этом случае гражданин не вправе
совершать вообще никаких сделок, включая мелкие бытовые, от его имени все сделки совершает его
опекун (ст.29 ГК). Ограничением дееспособности устанавливается контроль со стороны специального
назначенного лица — попечителя — за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных
доходов и распоряжение ими, гражданином, ограниченным судом в дееспособности, В отличие от
признания лица недееспособным, при ограничении дееспособности гражданин вправе сам совершать
все сделки при условии, что имеется согласие попечителя. Лишь одну категорию сделок он вправе
совершать, не испрашивая согласия, — мелкие бытовые сделки.
Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности происходят вследствие
наличия болезни либо иных обстоятельств.
Попечительство может устанавливаться не только над частично или ограниченно дееспособными
гражданами, но и над дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, например, над
инвалидами по зрению. Такая форма попечительства именуется патронажем (ст. 41 ГК). Попечитель
над совершеннолетним дееспособным гражданином назначается органом опеки и попечительства с
согласия совершеннолетнего и осуществляет свои функции на основании договора поручения либо
договора о доверительном управлении. Договор заключается попечителем с лицом, над которым
учреждается патронаж.
18.Признание гражданина безвестно отсутствующим (порядок, условия, правовые последствия).
Регулирование гражданских отношений предполагает участие гражданина в правоотношениях.
Возможны, однако, ситуации, когда длительное время никаких сведений о гражданине в месте его
постоянного жительства нет. Предпринимаемые попытки его разыскать также оказываются
безрезультатными. Возникает ситуация, когда имеется неопределенность в субъекте гражданских
правоотношений. Чтобы избежать подобной неопределенности, во всех отношениях нежелательной,
законом предусмотрены специальные правила, которые в совокупности образуют институт
безвестного отсутствия. С помощью норм, входящих в этот институт, заинтересованные лица могут
обратиться в соответствующие государственные органы и добиться устранения неопределенности в
правовых отношениях, участником которых значится отсутствующее лицо, либо во всяком случае
свести к минимуму отрицательные последствия такой неопределенности.
В юридической литературе высказаны различные мнения об основаниях признания граждан безвестно
отсутствующими: в основе лежит презумпция смерти, презумпция жизни, никакого предположения в
основе решения суда о безвестном отсутствии нет.
Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом безвестно
отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
Годичный срок начинает исчисляться с момента получения об отсутствующем гражданине последних
сведений. Если этот день невозможно определить точно, то срок исчисляется с первого числа месяца,
следующего за тем, в котором были получены последние сведения, а при невозможности установить
месяц — с первого января следующего года.
Решение о признании гражданина безвестно отсутствующим выносится судом в порядке особого
производства. Если суду станут известны факты, которые могут свидетельствовать о желании
гражданина скрыться, например, из боязни подвергнуться уголовному наказанию за совершенное
преступление, суд должен воздержаться от вынесения решения о признании гражданина безвестно
отсутствующим, ибо безвестность отсутствия может быть устранена его розыском.
На основании решения суда орган опеки и попечительства передает имущество отсутствующего
гражданина в доверительное управление определенному этим органом лицу. Из имущества безвестно
отсутствующего выдается содержание гражданам, которых отсутствующий обязан содержать, и
погашается задолжность по его другим обязательствам. С безвестно отсутствующим может быть
расторгнут брак в упрощенном порядке.
19. Порядок, условия и правовые последствия объявления гражданина умершим. Последствия явки
лица, объявленного умерим.
Как и при безвестном отсутствии, объявление умершим происходит при условии безвестности
отсутствия гражданина в месте его жительства, а также невозможности устранить неизвестность его
отсутствия. Длительность же отсутствия для объявления гражданина умершим составляет, по общему
правилу, 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,—6 месяцев. В случае
военнослужащих решение может быть вынесено судом не ранее, чем через два года после окончания
военных действий.
Днем смерти объявленного умершим гражданина признается день вступления в законную силу
решения суда об объявлении его умершим.
Последствия вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим специально законом не
предусмотрены, поскольку они должны совпадать с теми, что имеют место при смерти гражданина.
Однако полного тождества последствий, разумеется, нет. Поскольку в основе лежит только
предположение о смерти гражданина, то правоспособность его с момента вступления решения суда в
законную силу не прекращается. Правоспособность прекращается лишь с фактической смертью. Если
гражданин умер до объявления его умершим, то она прекратилась в момент его смерти, а если жив, то
не прекратилась вообще.
Хотя срок безвестного отсутствия для объявления гражданина умершим достаточно большой, не
исключена вероятность того, что гражданин, объявленный умершим, на самом деле жив. В случае его
явки решение суда подлежит отмене. Однако отмена решения суда об объявлении гражданина
умершим не может восстановить некоторые его права. Так, если супруг вступил в новый брак, то
брачные отношения не могут быть восстановлены, имущество, перешедшее по наследству, могло не
сохраниться и т.д. Гражданин, объявленный умершим, вправе после явки требовать возврата своего
имущества при условии, что а) это имущество сохранилось в натуре, б) перешло к его нынешнему
владельцу безвозмездно. Не подлежат истребованию деньги и ценные бумаги на предъявителя, а
также средства, вырученные от продажи имущества гражданина. Если имущество перешло по
возмездным сделкам, то его можно истребовать только от недобросовестного приобретателя, т. е.
лица, которое знало, что гражданин, объявленный умершим, на самом деле жив. Недобросовестный
приобретатель обязан возместить стоимость имущества, которое он не может возвратить в натуре (ст.
46 ГК).
Объявление лица умершим может быть произведено и без предварительного признания его
отсутствующим.
20. Акты гражданского состояния
В целом положение гражданина как субъекта гражданского права удостоверяется актами гражданского состояния.Акты гражданского состояния — действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей граждан, а также характеризующие правовое состояние граждан и подлежащие государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния.Порядок государственной регистрации определенных действий и событий регламентируется Законом «Об актах гражданского состояния».ГК РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, которым придается значение актов гражданского состояния.В соответствии со ст. 47 специальной государственной регистрации подлежат следующие акты:
рождение;
заключение брака;
расторжение брака;
усыновление (удочерение);
установление отцовства;
перемена имени;
смерть гражданина.
С этими фактами законодательство связывает правовое положение гражданина.
Например, возникновение и прекращение правоспособности гражданина определяется моментами его рождения и смерти, с момента рождения исчисляется возраст, необходимый для приобретения гражданином дееспособности, и т. п.
Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей.Исправление и изменение записей актов гражданского состояния производятся органом записи актов гражданского состояния при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами.
При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи спор разрешается судом.
Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния производятся органом записи актов гражданского состояния на основании решения суда.
21.Понятие и признаки юридического лица.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Признаки юридического лица:
• приобретение гражданских прав и обязанностей от своего имени как выражение единой воли
его участников вовне;
• имущественная обособленность, которая должна толковаться более широко, чем обозначенная
в ст. 48 ГК: имущество может принадлежать юридическому лицу не только на вещном, но и
исключительно на обязательственном праве (денежные средства на счете, арендованное
имущество), но при этом оно не перестанет быть полноценным субъектом гражданского права;
• самостоятельная имущественная ответственность, отличная от ответственности его
участников, необходимой предпосылкой которой является обособленное имущество — объект
притязаний кредиторов;
• выступление в качестве истца и ответчика в суде.
Традиционно выделяют 4 признака юридического лица:
1-имущественная самостоятельность
2-организационное единство
3-самостоятельная имущественная ответственность по обязательствам
4-выступление в гражданском обороте и в суде от своего имени.
Большинство юридических лиц являются собственниками переданного им учредителями имущества.
К ним относятся все коммерческие организации, кроме государственных и муниципальных
унитарных предприятий, а также некоммерческие организации, за исключением учреждений.
Юридическое лицо имеет уставный капитал. Нормативными правовыми актами предусматриваются
определенные требования к его размеру. В частности, минимальный уставный капитал открытого
общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого общества - не
менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом
на дату государственной регистрации общества.
1) Основным признаком юридического лица является имущественная самостоятельность.
Юридическое лицо может обладать имуществом на одном из вещных прав :
✓ на праве собственности,
✓ на праве хозяйственного ведения,
✓ на праве оперативного управления.
Большинство юридических лиц являются собственниками переданного им учредителями имущества.
К ним относятся все коммерческие организации, кроме государственных и муниципальных
унитарных предприятий, а также некоммерческие организации, за исключением учреждений.
2) Признак организационного единства состоит в том, что каждое юридическое лицо представляет
собой организацию, имеющую определенную структуру, а в некоторых случаях филиалы и
представительства, органы управления, которые отражены в учредительных документах:
✓ устав;
✓ учредительный договор;
✓ общее положение об организациях данного вида.
При необходимости осуществления деятельности за пределами своего места нахождения
юридическое лицо может создавать представительства и филиалы.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства. Филиал осуществляет более широкий перечень функций, чем представительство.
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и сами не участвуют в
гражданском обороте.
3) Другим важным признаком юридического лица является его самостоятельная имущественная
ответственность по обязательствам. В соответствии со ст. 56 Гражданского кодекса РФ юридические
лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем
принадлежащим им имуществом. Имущество юридического лица первоначально формируется путем
внесения уставного (складочного) капитала (уставного, паевого фонда) и числится на балансе ( для
учреждение – смете).
Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя
(участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Гражданским
кодексом РФ либо учредительными документами юридического лица.
4) Каждое юридическое лицо выступает в гражданском обороте от своего имени, может быть истцом
и ответчиком в суде. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его
организационно-правовую форму.
22. Классификация юридических лиц.
Формы собственности - государственные и частные (негосударственные). К числу государственных
(в широком смысле, т.е. включая и муниципальные) относятся все унитарные предприятия, а также
некоторые учреждения.
Цели деятельности. Коммерческие и некоммерческие .
Состав учредителей. Юридические Лица, учредителями которых могут выступать только
юридические лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же
любые, за отдельными исключениями, субъекты права (все остальные юридические лица).
Характер прав участников.
• организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное
право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;
• организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права:
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы;
• организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав:
общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения юридических
лиц.
Объем вещных прав организации.
• Юридические Лица, обладающие правом оперативного у правления на имущество
• Юридические Лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество
• Юридические Лица, обладающие правом собственности на имущество
Личное или имущественное участие: объединение их личных усилий для достижения
предпринимательских целей (товарищества) или объединение капиталов (общества). Наряду с этим
по степени увеличения предпринимательского риска участников хозяйственные общества и
товарищества могут выстраиваться в следующую цепочку: полное товарищество, товарищество на
вере, общество с дополнительной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью,
акционерное общество.
Порядок образования: образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.
Учредительные документы: договорные юридические лица, договорно-уставные, а также уставные
юридические лица.
По составу учредительных документов разграничиваются договорные юридические лица —
хозяйственные товарищества, договорно-уставные общества с ограниченной и дополнительной
ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставные юридические лица
(государственные и муниципальные предприятия).
Членство.
Юридические лица подразделяются на организации корпоративные и унитарные.
Корпоративные организации имеют членов, а унитарные — членов не имеют. К первым
относятся хозяйственные товарищества и общества (ст. 66-106 ГК), производственные (ст.121-123 ГК) и потребительские (ст.116 ГК) кооперативы, общественные и религиозные
организации (объединения) (ст.117), объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
(ст.121-123 ГК). К юридическим лицам унитарного типа, не имеющим членов, относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия (ст.113-115 ГК), фонды (ст.118-119 ГК), учреждения (ст.120 ГК)[28].
Права учредителей (участников) в отношении юридических лиц или их имущества.
В соответствии этому критерию (п.2 ст.48 ГК РФ) могло выделить:
- организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное
вещное право: государственные или муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;
- организации, в отношении которых их участники имеют обязательные права: хозяйственные
товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие партнерства, государственные
корпорации;
- организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав:
общественные объединения, религиозные организации, фонды, объединения юридических лиц
(ассоциации и союзы) и автономные некоммерческие организации.
23. Правоспособность юридических лиц (понятие, виды). Ограничение правоспособности
юридических лиц. Органы юридического лица.
Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности.
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных
законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент
внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.
Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Органы юридического лица.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности
через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами.
Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и
учредительными документами.
В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и
принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.
Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его
имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и
разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не
предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.
24.Порядок создания юридического лица. Учредительные документы.
Порядок создания юридического лица определяется видом создаваемой организации
(индивидуальные предприниматели не считаются юридическими лицами в полном смысле этого
слова). Так, отечественное законодательство признает два типа юридических лиц: коммерческие и
некоммерческие. Регистрация юридических лиц, чья деятельность не связана с получением прибыли,
отличается от аналогичной процедуры в отношении коммерческих (т.н. хозяйствующих субъектов).
Коммерческие организации (ООО, ЗАО, ОАО, унитарные предприятия и пр.) своей целью ставят
извлечение прибыли путем производства товаров или оказания услуг. Некоммерческие структуры
целью своего существования могут объявлять достижение разных благ нематериального характера:
благотворительность, образовательные услуги, научные изыскания. Законодательство знает два
способа создания обоих типов юридических лиц:
▪ регистрация юридического лица путем создания
▪ регистрация юридического лица путем реорганизации.
Порядок создания юридического лица следующий:
▪ предварительная подготовка
▪ регистрация юридического лица в налоговых органах
▪ заказ и получение печати
▪ регистрация юридического лица во внебюджетных фондах
▪ открытие расчетного счета в банке.
Юридическое лицо становится субъектом гражданского права только в результате сложного
юридико-фактического состава, включающего в себя принятие учредителями решения о создании
юридического лица, принятие учредительных документов, государственную регистрацию
юридического лица. Моментом создания юридического лица является момент внесения записи о его
создании в единый государственный реестр юридических лиц.
Отказ в государственной регистрации допускается только в случаях, установленных законом:
а) при непредставлении необходимых по закону документов;
б) при представлении документов в ненадлежащий регистрирующий орган.
Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации отдельных видов
юридических лиц.
Необходимым условием государственной регистрации юридического лица является принятие в
установленной законом форме учредительных документов юридического лица.
Учредительные документы юридического лица.
Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо
только учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не
являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об
организациях данного вида.
Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями
(участниками).
Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим Кодексом одним учредителем, действует
на основании устава, утвержденного этим учредителем.
В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического
лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а также
содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего
вида. В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в
предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть определены
предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности
коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях,
когда по закону это не является обязательным.
В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок
совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его
деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками
прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей
(участников) из его состава.
Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа,
осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и
их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в
отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.
25.Филиалы и представительства юридических лиц.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства.
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом
создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на
основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их
юридического лица.
Филиалы и представительства — территориально обособленные структурные подразделения
юридических лиц, предназначенные для расширения сферы действия создавших их организаций. Их
отличие от других структурных подразделений лишь в том, что они расположены вне места
нахождения юридического лица.
Филиалы и представительства выполняют разные функции. Представительства призваны выполнять в
гражданском обороте функцию представителя юридического лица, т. е. от его имени заключают
сделки, контролируют их исполнение, обеспечивают защиту его интересов (претензионно-исковая
работа).
Предмет деятельности филиалов шире: они не только представляют интересы юридического лица, но
и ведут производственную и иную хозяйственную деятельность, осуществляемую юридическим
лицом.
Филиалы и представительства, не имея прав юридического лица, не могут выступать в обороте от
своего имени. Их руководители действуют от имени юридического лица на основании
предоставленных им полномочий, выраженных в доверенности либо в положении о филиале или
представительстве.
В силу ряда причин юридическое лицо может быть поставлено перед необходимостью создания
обособленных подразделений, каковыми, в соответствие с Гражданским кодексом РФ, признаются
филиалы и представительства. Перечень таких причин может быть весьма обширен: необходимость
расширения сетей сбыта, оптимизация производственного процесса, учитывая разность
экономической ситуации в регионах и т.д.
Различие между филиалом и представительством состоит в объеме и характере функций того и
другого. Представление интересов подразумевает совершение правовых действий, которые носят
скорее организационный, административный, вспомогательный характер, а вести деятельность (всю
или часть ее), осуществляемую самим юридическим лицом, может только филиал.
Таким образом, круг функций филиала шире: он может включать и функции представительства.
ст. 25 Арбитражного процессуального кодекса РФ, “иск к юридическому лицу, вытекающий из
деятельности его обособленного подразделения, предъявляется по месту нахождения обособленного
подразделения”. В этих случаях стороной по делу является юридическое лицо, взыскание
производится судом с него или в пользу него.
26. Реорганизация юридических лиц (виды, основания, порядок, последствия). Гарантии прав
кредиторов реорганизуемого юридического лица.
Реорганизация юридического лица представляет собой прекращение деятельности
юридического лица с переходом его прав и обязанностей. Реорганизация осуществляется по решению
учредителей, органами юридического лица, уполномоченными на то учредительными документами,
компетентными государственными органами или судом (п.1ст.57 ГК). Реорганизация юридических
лиц может осуществляться путем слияния нескольких организаций лиц в одну новую, присоединения
юридического лица к другому, разделения юридического лица на несколько новых организаций,
выделения из состава организации других юридических лиц или преобразования, т. е. смены
организационно-правовой формы юридического лица.
Юридическое лицо считается реорганизованным (реорганизация считается завершенной) (за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц (при реорганизации юридического лица в форме
присоединения к нему другого юридического лица первое считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица).
Передаточный акт и разделительный баланс (как документы о правопреемстве) должны отвечать
обязательным требованиям по оформлению и содержанию (перечень передаваемого имущества,
порядок и пропорции изменения, раздела имущества, положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами).
Реорганизация юридического лица серьезно затрагивает интересы его кредиторов, коль скоро
в результате их должник либо прекратит свое существование, либо его имущественное положение
существенно изменится. Поэтому обязательным условием реорганизации является предварительное
письменное уведомление кредиторов юридического лица. Вполне логично, что обязанность по
уведомлению кредиторов ГК возлагает не на само юридическое лицо, а на его участников
(учредителей) либо орган, принявшие решение о его реорганизации. С одной стороны, это
обусловлено тем, что именно названные субъекты принимают решение о реорганизации
юридического лица и оформляют ее результаты. С другой стороны, возложение указанной
обязанности на участников (учредителей) юридического лица либо орган, принявшие решение о его
реорганизации, позволяет привлечь их к ответственности, если эта обязанность не исполнена, в
результате чего кредиторы понесли убытки. Во избежание неблагоприятных последствий
реорганизации юридического лица его кредиторам предоставляется право требовать прекращения или
досрочного исполнения обязательств реорганизуемого юридического лица и возмещения убытков.
Правило о солидарной ответственности юридических лиц, возникших в результате реорганизации,
перед кредиторами реорганизованного юридического лица в случае, когда разделительный баланс не
дает возможности определить его правопреемника, не следует понимать буквально. Ведь вновь
возникшие юридические лица не нарушали прав кредиторов реорганизованного юридического лица,
поскольку оформление разделительного баланса произошло еще до их появления на свет. В
отсутствие и самого факта правонарушения и, следовательно, вины и причинной связи как условий
гражданско-правовой ответственности говорить о применении мер ответственности в строгом смысле
слова по меньшей мере странно.
27. Добровольная ликвидация юридического лица (основания, порядок, очередность удовлетворения
требований кредиторов).
Ликвидация юридического лица - это способ прекращения его деятельности без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
ГК содержит развернутый перечень оснований ликвидации юридических лиц, которая (так же как и
реорганизация) может носить и добровольный, и принудительный характер.
В добровольном порядке юридическое лицо ликвидируется по решению его участников (учредителей)
или органа юридического лица, уполномоченного на принятие соответствующего решения
учредительными документами. Типичными основаниями добровольной ликвидации являются
нецелесообразность дальнейшего существования юридического лица, истечение срока, на который
оно было создано, достижение, или напротив, принципиальная недостижимость уставных целей
организации.
Прежняя редакция, действовавшая до 1 июля 2002 г., предусматривала еще одно основание
добровольной ликвидации - признание судом недействительной регистрации юридического лица. Эта
законодательная конструкция обоснованно подвергалась критике в юридической литературе,
поскольку участники организации были обязаны подчиниться соответствующему решению суда и,
значит, их решение не было добровольным. Из действующего ГК это основание добровольной
ликвидации юридического лица изъято.
Ликвидация осуществляется в несколько этапов:
• Принятие решения о ликвидации юридического лица, порядке его ликвидации и назначении
ликвидационной комиссии.
• Извещение третьих лиц о начале ликвидации путем публикации в прессе и иными способами.
• Выявление кредиторской и дебиторской задолженности и составление промежуточного
ликвидационного баланса.
• Расчеты с кредиторами, составление окончательного ликвидационного баланса и ликвидация
юридического лица.
Законодательство предусматривает следующую очередность удовлетворения требований
кредиторов:
I очередь: удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда.
II очередь: удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной деятельности.
III очередь: удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные
фонды
IV очередь: требования прочих кредиторов.
28. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества: сравнительный анализ.
Хозяйственные товарищества и общества - это основная разновидность коммерческих организаций с
разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным, складочным капиталом,
принадлежащим товариществу или обществу на праве собственности (ст. 66 ГК РФ).
В число хозяйственных товариществ и обществ входят:
- полное товарищество;
- товарищество на вере;
- общество с ограниченной ответственностью;
- общество с дополнительной ответственностью;
- акционерное общество.
Законодательное регулирование деятельности хозяйственных товариществ и обществ одинаково
определяет характер прав учредителей (участников) в отношении юридического лица и его
имущества - участники утрачивают право собственности на свое имущество, передаваемое
товариществу (обществу) в качестве вклада. Это имущество становится собственностью
юридического лица. Вместо права собственности участники приобретают требования
обязательственно-правового характера к этим юридическим лицам.
Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная
оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями
(участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной
проверке (п. 6 ст. 66 ГК РФ).
Статья 67 ГК РФ устанавливает общие права и обязанности участников хозяйственного товарищества
или общества. В частности, участники хозяйственного товарищества или общества вправе
участвовать в управлении делами товарищества или общества, получать информацию о деятельности
товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
принимать участие в распределении прибыли; получать в случае ликвидации товарищества или
общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Среди
обязанностей выделены обязанность вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки,
которые предусмотрены учредительными документами; не разглашать конфиденциальную
информацию о деятельности товарищества или общества.
Необходимо отметить, что это только наиболее общие права и обязанности, принадлежащие
участникам хозяйственного товарищества или общества. Регламентация других прав и обязанностей
содержится в специальных нормах Кодекса и федеральных законов, посвященных отдельным видам
хозяйственных товариществ и обществ.
Для хозяйственных товариществ и обществ характерны также и существенные различия. Во-первых,
если хозяйственные товарищества представляют собой, прежде всего, объединения лиц для
совместной деятельности, то хозяйственные общества - это объединения капиталов. Данная
особенность является причиной второго различия между хозяйственными товариществами и
обществами: хозяйственные товарищества предполагают личное непосредственное участие его
учредителей (полных товарищей) в деятельности товарищества (поэтому можно быть полным
товарищем только в одном хозяйственном товариществе), в то время как в хозяйственных обществах
такое участие не требуется, но и не исключается.
Различаются хозяйственные товарищества и общества также и по субъектному составу участников.
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. В то же время участниками
хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, помимо индивидуальных
предпринимателей и коммерческих организаций, могут быть граждане и юридические лица.
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками
хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом.
Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и
вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.
По-разному Кодекс регламентирует вопросы ответственности учредителей (участников)
хозяйственных товариществ и обществ по обязательствам данных юридических лиц. Так, участники
полного товарищества и полные товарищи в товариществе на вере солидарно несут субсидиарную
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Участники хозяйственных
обществ по общему правилу не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (принадлежащих
им акций). Исключение составляют участники общества с дополнительной ответственностью,
которые солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом
учредительными документами общества. Вкладчики в товариществе на вере (коммандитисты),
подобно участникам общества с ограниченной ответственностью, не отвечают по обязательствам
товарищества и несут риск убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов.
29. Полное товарищество и товарищество на вере как юридическое лицо
Полным признается товарищество, участники которого в соответствии с заключенным между
ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Отличается лично-доверительным характером отношений участников, так как каждый из них вправе оказывать
решающее влияние на дела организации.
Участники, которого заключили договор, в соответствии с которым они занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам.
Участниками полного товарищества могут быть индивидуальные предприниматели и (или)
коммерческие организации (с запретом участия в других полных товариществах) (участники
сохраняют полную самостоятельность (с ограничением права совершать сделки, входящие в предмет
деятельности полного товарищества)).
Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора.
Прибыль и убытки распределяются между участниками пропорционально их долям в складочном
капитале (если иное не предусмотрено соглашением между ними) (размер доли влияет на
имущественные права и обязанности участников, не имеет значение для участия в управлении
(совместное ведение дел – совершение каждой сделки требует согласия всех участников)).
Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам всем своим имуществом независимо от размера вклада (предусмотрена
ответственность нового участника по обязательствам, возникшим до его вступления, а также
выбывшего участника по обязательствам, возникшим до его выбытия).
Участник, выходящий из полного товарищества, получает стоимость части имущества
(соответствующей его доле в складочном капитале).
Выход одного из участников означает ликвидацию полного товарищества (учредительным договором
или соглашением остающихся участников может быть предусмотрено, что полное товарищество
продолжает свою деятельность).
Полное товарищество ликвидируется (если в нем остается единственный участник, который в течение
6 месяцев не преобразует его в хозяйственное общество).
Отношения участников полного товарищества (носят доверительный характер, обусловленный
солидарной ответственностью по его обязательствам).
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором
наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую
деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными
товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и
не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) создается на основе сочетания принципов
полной и ограниченной ответственности.
Участники товарищества на вере:
1) полные товарищи (индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации,
осуществляющие от имени товарищества на вере предпринимательскую деятельность и несущие
ответственность по его обязательствам всем своим имуществом);
2) вкладчики (коммандитисты) (несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества на
вере, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не участвуют в осуществлении им
предпринимательской деятельности).
Полные товарищи (солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества
на вере, имеют исключительное право на участие в управлении его деятельностью).
Вкладчики (не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел
товарищества на вере) (при выбытии получают только свой вклад, право получения вклада –
преимущественное и гарантированное) (имеют право передать свою долю в складочном капитале
другому лицу без согласования с другими участниками, имеют преимущественное право покупки
доли перед третьими лицами)
Выбытие всех вкладчиков в товариществе на вере (требует его ликвидации или преобразования в
полное товарищество).
Товарищество на вере – переходная форма от объединения лиц к объединению капиталов.
30. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо (понятие, характеристика,
права участников, структура органов управления и контроля). Общество с дополнительной
ответственностью как юридическое лицо.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — юридическое лицо, учрежденное одним или
несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на определенные доли (размер которых
устанавливается учредительными документами). Участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости своих вкладов. Количество участников ООО не
должно превышать 50 человек. Участниками могут быть дееспособные российские и иностранные
граждане (а также лица, не имеющие гражданства) и юридические лица.
Участник ООО вправе:
• участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Законом и
учредительными документами общества;
• получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами
и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
• принимать участие в распределении прибыли;
• продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть
одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном Законом и
уставом общества;
• в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
• получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость. Устав ООО может предусматривать и иные права
(дополнительные права) принадлежащие участнику общества.
Учредительные документы – учредительный договор, подписанный всеми участниками общества, и
устав общества. Высший орган управления – общее собрание его участников, один голос в котором
соответствует одной доле в уставном капитале. Исполнительный орган общества с ограниченной
ответственностью может быть как единоличным, так и коллегиальным. Каждый участник общества
вправе продать или другим образом уступить всю свою долю (или ее часть) в уставном капитале
общества одному или нескольким участникам данного общества. Отчуждение своей доли участником
общества третьим лицам допускается, если иное не предусмотрено уставом общества. Участник
общества имеет право на выход из общества в любое время независимо от согласия на это других
участников общества. При этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества,
соответствующая его доле в уставном капитале.
Общество с дополнительной ответственностью – коммерческая организация, уставный
капитал которой разделен на заранее определенные доли, образованная одним или несколькими
лицами, солидарно несущими субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере,
кратном стоимости их вкладов в уставный капитал.
Имущественная ответственность участников общества с дополнительной ответственностью носит
некоторую специфику: ответственность является субсидиарной (требования к участникам общества
предъявляются лишь в том случае, когда имущества общества для расчетов с кредиторами не
хватает); ответственность носит солидарный характер (кредитор имеет право в полном объеме или в
определенной части предъявить требования к любому участнику общества, а последний обязан их
удовлетворить); ответственность для всех участников одинаковая (размер ответственности каждого
участника равен его доле в уставном капитале); общий объем ответственности всех участников
определяется учредительными документами как величина, кратная размеру уставного капитала.
31. Акционерные общества (понятие, виды, характеристика, порядок создания, права акционеров,
органы управления и контроля).
Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на
определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества
(акционеров) по отношению к обществу.
Виды акционерного общества: открытые(ОАО) и закрытые(ЗАО).
Открытое АО:
- Акционеры могут отчуждать свои акции без согласия других акционеров. Установление
преимущественного права АО или акционеров на приобретение отчуждаемых акций не допускается;
- АО имеет право проводить открытую подписку на акции и их свободную продажу;
- АО вправе проводить закрытую подписку, если эта возможность не ограничена уставом или
правовыми актами РФ;
- Число акционеров не ограничено.
Закрытое АО:
- Акционеры и АО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другим
акционером, в порядке, предусмотренным уставом;
- Акции распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц;
- Общество не вправе проводить открытую подписку на акции или иным образом предлагать их для
приобретения неограниченному кругу лиц;
Число акционеров не более 50. Если число акционеров ЗАО превышает 50 человек, оно должно в
течение установленного срока преобразоваться в ОАО.
2 способа создания АО: 1) учреждение АО; 2) реорганизация существующего юридического
лица (н-р, ООО, производств. кооператива, гос. и муницип. предприятия в результате приватизации).
Единственным учредительным документом АО является устав.
Акционер обладает многими правами, которые условно можно разделить на
несколько групп:
-права, предоставляемые акциями всех категорий и типов;
-права, предоставляемые акциями определенных категорий и типов;
-права акционеров, зависящие от количества принадлежащих ему акций
определенных категорий и типов.
АО может быть создано одним лицом или состоять из одного лица (в случае приобретения одним
акционером всех акций) (не может иметь единственным акционером хозяйственное общество,
состоящее из одного лица).
Уставный капитал АО (формируется за счет вкладов участников и представляет собой абстрактную
величину, равную сумме номинальных стоимостей акций общества, приобретенных акционерами)
(АО имеет право выпуска ценных бумаг (акций), удостоверяющих внесение участниками вклада и
определяющих долю их участия в доходах и расходах АО, управлении им).
Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск связанных с его деятельностью убытков,
в пределах стоимости принадлежащих им акций (при ликвидации АО несут ответственность в
пределах невнесенной части стоимости приобретенных ими акций).
Акционеры приобретают право на получение дивидендов на акции (при наличии у АО прибыли и,
если общее собрание акционеров приняло решение о выплате в определенные сроки дивидендов).
Высший орган управления АО – общее собрание акционеров (в АО с числом акционеров более 50
создается совет директоров (наблюдательный совет)) (исполнительный орган АО может быть
коллегиальным (правление, дирекция) и единоличным (директор, генеральный директор)).
Добровольная реорганизация или ликвидация АО (возможны по решению общего собрания
акционеров (реорганизация в форме преобразования возможна только в ООО, в производственный
кооператив, в некоммерческое партнерство)).
32. Производственные кооперативы (понятие, виды, характеристика, порядок создания, права участников, органы управления и контроля).
Производственный кооператив (ст.107-112), подобно Т и О, представляет собой коммерческую организацию, основанную на началах членства. Но в отличии от Т и О кооперативы рассчитаны не только и не столько на объединение имущества участников, сколько на их совместное личное участие в деятельности созданной ими организации. Отсюда и распределение полученного дохода между участниками главным и исключительным образом по труду, не пропорционально имущественным вкладам, а также наличие у каждого участника 1 голоса при решении всех общих вопросов (принцип полного равенства в управление общими делами).
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение не являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином) участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов при их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой коммерческой организации.
Учитывая, что в современном имущественном обороте ПК, основанные исключительно на личном труде, неизбежно были бы оттеснены более мощными экономическими объединениями капиталов, закон в ограниченных размерах допускает участие в них и исключительно имущественными вкладами, возможное и для ЮЛ. Такие «финансовые участники» должны способствовать укреплению имущественной базы ПК, получая взамен доход на вложенный капитал, а их число не может превышать 25 %.
В ПК может состоять любое число участников, но по своей экономико-правовой природе он не может быть «компанией одного лица», поэтому закон предусматривает минимум учредителей и участников ПК – не менее 5 человек. Необходимость личного трудового участия в делах ПК исключает для его участника возможность одновременного членства в нескольких ПК. ПК создается на основании Устава, являющегося единственным УД. В У помимо общих сведений должны быть указаны условия: а) о размере и порядке внесения паевых взносов членами ПК; б) характер и порядок их трудового участия в его деятельности; г) о размерах и условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам ПК; и некоторые другие (п.1 и 2 ст.108).
Структура управления ПК определяется его корпоративной природой (отношения членства). Высшим органом управления является общее собрание (в с/х ПК имеющих более 300 членов – собрание уполномоченных). Общее собрание имеет исключительную компетенцию, которая установлена законом и может быть расширена У ПК. К ней относятся: вопросы изменения У; вопросы образования и прекращения полномочий других его органов и РК (ревизора); прием и исключение членов ПК; утверждение его годовых отчетов и ББ, а также распределение прибыли; решение о реорганизации и ликвидации ПК; и некоторые другие (п.3 ст.110). Вопросы исключительной компетенции общего собрания не могут быть переданы на решение ИО, даже по его собственному решению.
Так как отчуждение пая 3 лицам влечет обязанность их приема в ПК и личного трудового участия в его деятельности, закон ограничивает эту возможность требованием обязательного согласия ПК на прием нового члена и правом других членов ПК на преимущественную покупку отчуждаемого пая или его части. Уставом ПК может быть установлен запрет на отчуждение пая или его части даже другому члену ПК. Наследники умершего члена ПК могут быть приняты в ПК, только если его У прямо это предусматривает, в противном случае они вправе претендовать на компенсацию стоимости пая.
Обязанность участника является внесение как паевого, так и вступительного и иных дополнительных взносов. Члены ПК, кроме «ФУ», обязаны личным трудом участвовать в его деятельности, соблюдая трудовую и производственную дисциплину. Они несут и иные обязанности установленные законом или У. В субсидиарном порядке они несут ограниченную ответственность по его долгам частью своего личного имущества.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей член ПК может быть исключен из него по решению общего собрания. А члены наблюдательного совета или правления ПК могут быть исключены за участие в другом ПК. Исключенный член имеет право на получение своего пая и других выплат или выдач, предусмотренных У ПК для выходящих из него членов.
Реорганизация и ликвидация ПК осуществляется в соответствии с общими правилами ГЗ о Р и Л ЮЛ. Осуществляется добровольно, а в предусмотренных законом случаях, принудительно. ПК может быть преобразован в хозяйственное Т или О, с согласия всех членов.
33. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные предприятия.
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий
могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного
предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту РФ или
муниципальному образованию.
От имени Российской Федерации или субъекта РФ права собственника имущества унитарного
предприятия осуществляют органы государственной власти Российской Федерации или органы
государственной власти субъекта РФ в рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов.
От имени муниципального образования права собственника имущества унитарного предприятия
осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов.
В отличие от коммерческих юридических лиц - собственников имущества (хозяйственных
товариществ, обществ и производственных кооперативов) государственные и муниципальные
предприятия:
- управляют не своей собственностью, а государственной либо муниципальной;
- обладают не правом собственности, а ограниченными вещными правами (право хозяйственного
ведения, право оперативного управления);
- наделяются специальной (а не общей) правоспособностью;
- являются унитарными, так как их имущество не может быть распределено по вкладам (паям,
долям).
В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных предприятий:
1) унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения:
- федеральное государственное предприятие;
- государственное предприятие субъекта РФ (государственное предприятие);
- муниципальное предприятие;
2) унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления:
- федеральное казенное предприятие;
- казенное предприятие субъекта РФ;
- муниципальное казенное предприятие.
Казенные предприятия отличаются от других государственных и муниципальных предприятий тем,
что:
- наделяются вещным ограниченным правом оперативного управления, тогда как другие
государственные предприятия имеют право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления значительно уже права хозяйственного ведения;
- не вправе самостоятельно распоряжаться не только недвижимым, но даже и движимым
имуществом;
- в отличие от других государственных предприятий, не могут объявляться банкротами;
- государство (Российская Федерация или субъект РФ) несет дополнительную ответственность по их
обязательствам при недостаточности их имущества;
- в них не формируется уставный фонд, в то время как в предприятиях, основанных на праве
хозяйственного ведения, такой фонд создается (размер фонда государственного предприятия не
может быть ниже 5000 минимальных размеров оплаты труда, муниципального - 1000 минимальных
размеров оплаты труда).
34. Учреждение как юридическое лицо. Виды.
Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им
полностью или частично, правовой статус которой определяется (1) уставом либо общим положением
об организациях этого вида и (2) решением собственника о создании.
Учредителями (собственниками имущества учреждения) по общему правилу могут выступать любые
субъекты гражданского права. Закон содержит ряд исключений из этого правила. Так, собственником
имущества (учредителем) благотворительного учреждения может быть только другая
благотворительная организация (ст. 7 Закона о благотворительной деятельности).
Учреждениями являются органы государственной и муниципальной власти и управления, а также
организации образования, просвещения и науки, здравоохранения, культуры и спорта и др. (школы и
вузы, научные институты, больницы, музеи, библиотеки и т.п.), особенности правового положения
которых во многих случаях устанавливаются специальным законодательством.
В зависимости от состава учредителей можно выделить публичные (государственные и
муниципальные) учреждения, учредителями и собственниками имущества которых являются
соответствующие публично-правовые образования: Российская Федерация, субъекты РФ либо
муниципальные образования. Иные виды учреждений являются частными, поскольку создаются
одним или несколькими физическими и (или) юридическими лицами.
**Виды
-Государственные учреждения — учредителями выступают различные государственные органы
-Муниципальные учреждения — учредителями выступают различные муниципальные образования
-Частные учреждения — учредителями выступают физические или юридические лица.
Государственные или муниципальные учреждения бывают:
-бюджетными
-автономными
-казёнными
35. Некоммерческие организации как юридические лица (общая характеристика, возможность
осуществления предпринимательской деятельности, виды).
Некоммерческой организацией является юридическое лицо, которое не преследует извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между
участниками.
Главные особенности некоммерческих организаций по сравнению с коммерческими юридическими
лицами состоят в следующем. Во-первых, в отличие от коммерческих организаций некоммерческие
организации не являются профессиональными участниками имущественных отношений. Поэтому для
некоммерческих юридических лиц законодатель устанавливает специальную (целевую)
правоспособность и разрешает использовать имеющееся у них имущество лишь для достижения
целей, указанных в их учредительных. Для некоторых видов некоммерческих организаций
предусмотрены ограничения на занятие определенными видами деятельности. Во-вторых, основной
целью деятельности некоммерческой организации не может служить извлечение прибыли.
Выступление некоммерческих юридических лиц в гражданском обороте обусловлено
необходимостью материального обеспечения их основной деятельности, которая не должна являться
предпринимательской. Они создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, развития физической культуры и спорта, для
охраны здоровья, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав и законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Несмотря на
то, что всем некоммерческим организациям разрешено, хотя и с ограничениями, заниматься
предпринимательством, такую деятельность они могут осуществлять лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они были созданы, и соответствует этим целям. В
частности, некоммерческие организации могут осуществлять приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретать и
реализовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные права, участвовать в
хозяйственных обществах или в товариществах на вере в качестве вкладчиков. Представляется, что в
условиях рыночной экономики некоммерческие организации нельзя лишать возможности совершать
необходимые хозяйственные операции, а в установленных законом пределах самим зарабатывать
средства и распоряжаться ими, поскольку в противном случае они не смогут полноценно
осуществлять свою основную деятельность. В-третьих, по общему правилу учредители (участники,
члены) некоммерческой организации не вправе распределять между собой прибыль (доход),
полученную от ее деятельности. В-четвертых, при ликвидации некоммерческой организации,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с
ее учредительными документами на цели, в интересах которых она была создана и (или) на
благотворительные цели, если иное не предусмотрено законом. В-пятых, некоммерческие
юридические лица могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных не
только Гражданским кодексом РФ, но и другими федеральными законами.
36. Участие РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в граждан. Правоотношении.
Наряду с ФЛ и ЮЛ участниками ГП отношений являются государственные и иные публично-правовые образования. Для решения стоящих перед ними задач они во многих случаях участвуют в имущественных отношениях. К числу публично-правовых образований относят государство (РФ и ее субъекты – государственные образования (республики, области, края, города ФЗ)) и муниципальные образования (ОМСУ). Особенностью всякого государства является наличие у него политической власти и государственного суверенитета, в силу которого оно само регулирует различные, в том числе и имущественные, отношения и устанавливает общеобязательные правила поведения. ОМСУ также обладают известными властными полномочиями, т.е. функциями публичной власти, которыми их наделяет закон. Но государство и иные ПП образования в ГП отношениях выступают на равных началах с иными участниками – ФЛ и ЮЛ, т.е. они не вправе использовать здесь никакие свои властные полномочия по отношению к другим участникам.
За нарушения ГП или неисполнение ГО к ПП образованьям в судебном порядке могут быть применены обычные меры имущественной ответственности, т.к. во внутренних ГПО ПП образования лишены судебного иммунитета.
Участие государства и иных ППО в вещных отношениях: РФ, ее субъекты и МО являются собственниками своего имущества и в этом качестве участвуют в вещных ПО. Как собственники своего имущества ППО независимы друг от друга и выступают в ГПО как самостоятельные, равноправные и имущественно обособленные субъекты (например, государство может устанавливать порядок приватизации, но не может определять объекты). РФ не отвечает своей казной по обязательствам иных ППО, а последние по обязательствам государства. ППО обладают некоторыми особыми возможностями приобретения имущества в собственность: клад, содержащий вещи-памятники истории и культуры, в ГС; бесхозная недвижимость и находки, на условиях закона, переходят в МС; отчуждение у частного собственника вещей, изъятых из обороты или ограниченных в обороте; изъятие недвижимости для Г или М нужд; ГС – выкуп, реквизиция, конфискация, национализация Ч имущества. Они могут быть наследниками по завещанию и собственниками выморочного имущества, а также обладателями некоторых ограниченных вещных прав (сервитутного типа). Только ППО могут отчуждать свое имущество в порядке приватизации. В качестве собственником могут создавать ЮЛ, наделяя их имуществом.
Участие ППО в корпоративных отношениях: Г и М образования могут создавать новых собственников – хозяйственные общества и товарищества – за счет своего имущества или совместно с другими субъектами ГП. Но учредителями таких обществ от имени ППО могут выступать только соответствующие комитеты или фонды имущества. Как акционеры и участники других хозяйственных О и Т ППО через своих уполномоченных лиц становятся участниками корпоративных ГПО. Более того Г и М образования вправе создавать хозяйственные О со своим преобладающим или даже единоличным участием («компании 1 лица», «госкорпорации»).
Участие ППО в обязательственных отношениях: Г и М образования могут быть субъектами различных обязательств, возникающих как из договорных, так и внедоговорных отношений. ППО могут выступать в качестве заказчика в договорах поставки или подряда для госнужд; в роли заемщиков и заимодавцев в договорах займа и кредита; заключать с коммерческими организациями договоры поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления. Могут выступать участниками обязательств из причинения вреда (деликтных).
Участие государства в исключительных (НИ) ПО: В сфере исключительных (изобретательских, авторских, «смежных» и иных) прав субъектом ПО в определенных законом случаях может выступать федеральное государство – может приобретать права патентообладателя, выполнять функции наследника авторского права.
Участие государства в международном ГО: РФ является собственником имущества, находящегося за рубежом, в том числе и недвижимого. От имени РФ выступает Мингосимущество РФ. РФ осуществляет государственные внешние займы и предоставляет кредиты. РФ может выступать стороной во внешнеэкономических сделках, заключенных российскими торговыми представительствами за рубежом и несет по ним имущественную ответственность. Субъектом ГПО может выступать и иностранное государство, имеющее имущество на российской территории. Абсолютный судебный иммунитет иностранного государства и его имущества на территории РФ.
37. Понятие и виды объектов гражданских прав.
Объектом гражданских прав является то, по поводу чего возникает гражданское правоотношение
между субъектами.
К объектам гражданского права в соответствии со ст. 128 ГК РФ относятся:
• вещи;
• деньги;
• ценные бумаги;
• иное имущество, в том числе имущественные права;
• работы и услуги;
• информация;
• охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность);
• нематериальные блага.
В зависимости от оборотоспособности (способности отчуждаться и переходить от одного субъекта к
другому) объекты могут быть:
- не ограниченные в обороте (свободно обращаемые) – могут отчуждаться и переходить к любому
лицу;
- изъятые из оборота - нахождение в гражданском обороте не допускается. Такие объекты должны
быть прямо указаны в законе (например, ядерное оружие);
- ограниченные в обороте – могут принадлежать лишь определённым участникам гражданских
правоотношений либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению
(например, огнестрельное оружие).
К объектам имущественного оборота относятся материальные и нематериальные блага за
исключением личных неимущественных прав, которые являются неотчуждаемыми от их обладателя.
К объектам гражданских правоотношений относятся материальные и нематериальные блага, включая
личные неимущественные права, поскольку гражданские правоотношения могут возникать по поводу
их защиты.
Следовательно, понятие «объекты гражданских правоотношений» шире понятия «объекты
имущественного оборота».
Материальные блага:
- объекты, имеющие материальную, физическую форму (вещи, результаты работ, услуги, деньги,
ценные бумаги и т.д.).
Нематериальные блага:
- личные неимущественные права, связанные с имущественными;
- личные неимущественные права, не связанные с имущественными.
Личные неимущественные права, связанные с имущественными – это исключительные права на
результаты интеллектуальной собственности и способы индивидуализации товаров и их
производителей (авторские имущественные права, право на товарный знак, фирменное наименование
и т.д.).
38. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и их правовое значение.
Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие
экономическую форму товара.
Классификация вещей:
• недвижимые - объекты, перемещение которых затруднено с их особой связью с землей (земельные
участки, леса, здания сооружения, объекты незавершённого строительства, а также иное имущество,
определяемое законом как недвижимость, - воздушные, морские суда, космические объекты;
• движимые – вещи, не относящиеся к недвижимости, в том числе деньги, ценные бумаги;
• индивидуально-определённая вещь, характеризуемая индивидуальными признаками,
позволяющими выделить её из ряда других;
• вещи, определяемые родовыми признаками: весом, числом, мерой (пальто одного фасона,
автомашины одной марки);
• делимые – вещи, раздел которых в натуре возможен без изменения их назначения (например, мешок
сахара);
• неделимые – вещи, раздел которых в натуре невозможен без изменения их назначения (телевизор,
автомобиль);
• заменяемые – вещи, в случае порчи или гибели которых предоставляются однородные;
• незаменяемые – вещи, в случае порчи или гибели которых не могут быть предоставлены
аналогичные;
• простые вещи;
• сложные вещи – разнородные вещи, образующие единое целое, используемое по их общему
назначению (чайный сервиз, кухонный гарнитур);
• потребляемые – вещи, которые в процессе их использования утрачиваются (продукты);
• непотребляемые – вещи, которые в процессе их использования изнашиваются постепенно, в течение
длительного времени (магнитофон, часы и т.д.);
• одушевлённые – животные, к ним применяются общие положения об имуществе, если иное не
установлено законом;
• неодушевлённые;
• главная – вещь, имеющая принадлежность;
• принадлежность – вещь, предназначенная для обслуживания другой, следует судьбе главной вещи
(запасное колесо в автомобиле);
• плоды – вещь, полученная в результате естественного приращения имущества (яблоки являются
результатом использования яблони);
• продукция – вещь, полученная в результате технического использования имущества (продукция,
полученная в результате работы завода, фабрики);
• доходы – вещь, полученная в результате экономического приращения имущества (проценты по
вкладам в банке);
• предприятие – является объектом гражданских правоотношений – имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности, признаётся недвижимого
имущества.
В его состав входит:
- недвижимое имущество (земельные участки, здания, сооружения);
- движимое имущество (оборудование, инвентарь, сырьё, продукция;
- обязательственные права требования, долги;
- исключительные права, индивидуализирующие предприятие (фирменное наименование, товарные
знаки, и др.).
• деньги – специфический вид вещей, которые являются законным платёжным средством,
обязательным к приёму по нарицательной стоимости.
39. Ценные бумаги: понятие, виды, классификация.
Ценной бумагой в соответствии со ст. 142 ГК является документ, удостоверяющий в
установленной форме имущественные права ее владельца на определенные материальные блага,
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
Правовое регулирование правоотношений регулируется также ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Данная область правового регулирования имеет большое значение для экономики любого
государства, она очень обширна, поэтому ценным бумагам посвящен еще целый ряд нормативных
актов. Это: ФЗ "Об инвестиционных фондах";ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг"
По способу выпуска ценные бумаги бывают:
1.Эмиссионные. Они выпускаются сериями, имеют равные объем и сроки осуществления
прав;
2.Неэмиссионные. Они выпускаются «штучно», имеют индивидуальный объем прав в
каждом документе.
По способу обозначения управомоченного лица бывают:
именные, т.е выписаны на имя конкретного лица с правом ее передачи другим лицам в
порядке цессии — уступки требования;
ордерные, т.е. они выписаны на имя конкретного лица с правом ее передачи другим лицам в
порядке индоссамента, т. е. с поручительством за исполнение;
предъявительские - без указания конкретного правообладателя; имеют повышенную
оборотоспособность.
По виду выпускающего бумаги лица - эмитента:
государственные ценные бумаги выпускаются публичными субъектами — государственными
и муниципальными образованиями;
частные ценные бумаги выпускаются частными субъектами — юридическими и физическими
лицами.
По содержанию имущественного права:
денежные - на получение определенной денежной суммы — чеки, векселя, облигации;
товарные - на получение определенного количества товара — коносаменты, складские
свидетельства;
корпоративные, в т. ч. на участие в управлении акционерным обществом — голосующие
акции.
По способу фиксации прав ценные бумаги бывают:
документарные бумажные документы установленной формы с обязательными реквизитами и
повышенной степенью защиты от подделки;
бездокументарные запись на лицевом счете реестра владельцев ценных бумаг, выписки из
которого не считаются ценными бумагами.
Основное отличие ценной бумаги от иных документов в соответствии с п.2 ст. 144 ГК — ее
строгое соответствие определенной форме и наличие обязательных реквизитов. Нарушение хотя бы
одного из этих условий влечет ее ничтожность.
Передача прав по ценной бумаге определяется в соответствии со ст. 146 ГК:
Права, удостоверенные предъявительской ценной бумагой, передаются простым ее вручением.
Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке цессии (уступки
требования). Цедент отвечает перед цессионарием за действительность требования, но не за его
исполнение должником.
Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются путем совершения на этой
бумаге передаточной надписи — индоссамента. Индоссант отвечает перед индоссатом не только за
действительность требования, но и за его исполнение должником. Индоссамент может быть
бланковым (на предъявителя) или ордерным (с указанием лица — получателя исполнения).
Индоссамент может быть ограничен только передачей индоссату представительских полномочий по
осуществлению прав, удостоверенных ценной бумагой (препоручительный индоссамент) без
передачи ему этих прав.
ГК определяет виды ценных бумаг. К ценным бумагам относятся: государственная облигация,
облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная
книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы,
которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных
бумаг.
Акция — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на участие в
управлении делами АО, на получение части прибыли в виде дивиденда и части имущества при его
ликвидации. Эмитент — АО. По действующему законодательству могут быть только именными.
Оборотоспособность зависит от типа АО — в закрытых он ограничен кругом акционеров либо их
согласием, в открытых — не ограничен.
По объему прав различаются обыкновенные когда акционеры участвуют в управлении делами
АО и привилегированные, когда акционеры не участвуют в управлении в обмен на твердый размер
дивиденда и преимущество при получении ликвидационного остатка, которые, в свою очередь,
могут быть кумулятивными, когда невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается из
прибыли последующих лет и конвертируемыми в обыкновенные акции.
Облигация — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от эмитента в
установленный срок денежной суммы в размере ее номинальной стоимости, а также
зафиксированного в ней процента, либо иные имущественные права. Эмитент — государство либо
различные лица – участники гражданско-правовых отношений. Облигации могут быть именными и
предъявительскими, с залоговым обеспечением и без такового, свободно и ограниченно
обращающимися, обычными и конвертируемыми в акции.
Вексель — ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство
векселедателя или указанного им лица выплатить определенную сумму держателю векселя по
наступлении предусмотренного векселем срока.
Вексель может быть простым и переводным:
в простом векселе плательщиком – должником является векселедатель - эмитент, а
получателем платежа - кредитором — векселедержатель – ремитент, либо указанное им лицо, его
приказ;
в переводном векселе плательщиками являются векселедатель - главный должник или
трассат, лица, осуществившие его передачу - индоссанты или трассанты и давшие поручительство в
оплате - авалисты, а получателем платежа - кредитором — его последний держатель - ремитент.
Вексель является универсальным средством расчетов с отсрочкой платежа.
Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение
чекодателя плательщику, чаще всего банку, уплатить держателю чека указанную в нем сумму.
Чек подлежит оплате при предъявлении его держателем плательщику в срок, установленный
законом. Отзыв чека до истечения срока его предъявления не допускается. Чеки могут быть
именными и переводными: именной чек передаче не подлежит, переводной может передаваться по
правилам, установленным для ордерных ценных бумаг.
Депозитный или сберегательный сертификаты — ценные бумаги, удостоверяющие право
вкладчика, соответственно юридического или физического лица на получение по истечении
установленного срока суммы вклада и процентов в любом учреждении данного банка. Сертификаты
могут быть именными или предъявительскими, срочными или до востребования, срок — до 1 года,
при досрочном предъявлении проценты выплачиваются по пониженной ставке.
Банковская сберкнижка на предъявителя — ценная бумага, удостоверяющая право ее
владельца на получение суммы в соответствии с условиями вклада. Владельцами книжки могут быть
физические лица. Права вкладчика передаются простым вручением.
Коносамент — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от
перевозчика указанного в ней груза.
Коносамент является товарораспорядительным документом, удостоверяющим право его
держателя распоряжаться указанным в нем грузом и может быть именным, ордерным и
предъявительским.
Складское свидетельство — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на
получение со склада указанного в ней товара. Может быть простым и двойным.
Простое является предъявительской ценной бумагой, передача прав по которой происходит
путем ее вручения новому владельцу товара, а залог товара — путем ее вручения залогодержателю, а
у залогодателя остается ее копия с записью о залоге.
Двойное является ордерной ценной бумагой и состоит из двух частей — складского
свидетельства и залогового свидетельства - варранта, которые при залоге товара могут быть
отделены друг от друга и обращаться отдельно посредством индоссамента. Варрант вручается
залогодержателю, складское свидетельство остается у залогодателя, который может распоряжаться
товаром, кроме взятия его со склада. Получить товар со склада может только держатель складского
свидетельства и одновременно варранта.
Приватизационные ценные бумаги — государственные ценные бумаги целевого назначения,
которые используются в качестве платежного средства для приобретения объектов приватизации.
40. Личные неимущественные права и блага как объекты гражданских прав (понятие,
признаки, классификация). Защита нематериальных благ.
Вид субъективных прав, относящихся к категории нематериальных благ. Личные
неимущественные права (право свободного передвижения, право выбора места пребывания и
жительства, право на имя и др.) возникают у гражданина в силу закона. Они входят в содержание
правоспособности.
Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя,
деловая репутация, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и
непередаваемы иным способом.
Особенностями личных неимущественных прав являются отсутствие материального
(имущественного) содержания и неразрывная связь с личностью носителя, предопределяющая
неотчуждаемость и непередаваемость этих прав.
К первой группе относятся некоторые основные права граждан, установленные и
гарантированные Конституцией Российской Федерации, семейные права, права, возникающие из
членства граждан в кооперативных и общественных организациях, авторские права. Во вторую
входят право на имя, право на честь и достоинство и т.п.
Виды личных неимущественных прав, регулируемых гражданским правом
1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности
управомоченного лица: право на имя, право на защиту чести и достоинства;
2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности
граждан, включающие право на телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья;
3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и
тайны личной жизни граждан: права на неприкосновенность жилища, личной документации, права
на тайну личной жизни/
Честь, достоинство, деловая репутация - близкие нравственные категории. Честь и достоинство
отражают объективную оценку гражданина окружающими и его самооценку. Деловая репутация -это оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица. Честь, достоинство,
деловая репутация гражданина в совокупности определяют "доброе имя", неприкосновенность
которого гарантирует КРФ (23).
Для защиты чести, достоинства, деловой репутации гражданина предусмотрен специальный
способ: опровержение распространенных порочащих сведений. Этот способ может быть
использован, если есть совокупность 3 условий: а) сведения должны быть порочащими, а в основу
оценки сведений как порочащих положен не субъективный, а объективный признак; б) сведения
должны быть распространены; в) сведения не должны соответствовать действительности (принцип
«презумпции невиновности» потерпевшего).
Порядок опровержения порочащих сведений, распространенных в СМИ - опровержение
должно быть помещено в тех же СМИ, в которых были распространены порочащие сведения, оно
должно быть набрано тем же шрифтом, на том же месте полосы. Если опровержение дается по радио
или телевидению, оно должно быть передано в то же время суток и, как правило, в той же передаче,
что и опровергаемое сообщение. Порядок опровержения сведений, содержащихся в документе, -такой документ подлежит замене (трудовая книжка, характеристика и т.д.). Во всех случаях
посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию гражданину предоставляется судебная
защита.
Статья 150. Нематериальные блага
1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя,
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право
авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В
случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие
нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими
лицами, в том числе наследниками правообладателя.
2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими
законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в
каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа
нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения.
41. Защита чести, достоинства и деловой репутации (понятие, условия для возникновения
права на опровержение, способы опровержения порочащих сведений, санкции).Компенсация
морального вреда.
Честь, достоинство, деловая репутация - близкие нравственные категории. Честь и достоинство
отражают объективную оценку гражданина окружающими и его самооценку. Деловая репутация -это оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица. Честь, достоинство,
деловая репутация гражданина в совокупности определяют "доброе имя", неприкосновенность
которого гарантирует КРФ (23).
Для защиты чести, достоинства, деловой репутации гражданина предусмотрен специальный
способ: опровержение распространенных порочащих сведений. Этот способ может быть
использован, если есть совокупность 3 условий: а) сведения должны быть порочащими, а в основу
оценки сведений как порочащих положен не субъективный, а объективный признак; б) сведения
должны быть распространены; в) сведения не должны соответствовать действительности (принцип
«презумпции невиновности» потерпевшего).
Порядок опровержения порочащих сведений, распространенных в СМИ - опровержение должно
быть помещено в тех же СМИ, в которых были распространены порочащие сведения, оно должно
быть набрано тем же шрифтом, на том же месте полосы. Если опровержение дается по радио или
телевидению, оно должно быть передано в то же время суток и, как правило, в той же передаче, что
и опровергаемое сообщение. Порядок опровержения сведений, содержащихся в документе, - такой
документ подлежит замене (трудовая книжка, характеристика и т.д.). Во всех случаях посягательств
на честь, достоинство и деловую репутацию гражданину предоставляется судебная защита.
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или
деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они
соответствуют действительности.
По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина
и после его смерти.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же
средствах массовой информации.
Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ
подлежит замене или отзыву.
Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы
сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на
опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации.
4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый
в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход
Российской Федерации. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности
выполнить предусмотренное решением суда действие.
5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.
6. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или
деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения
распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных
сведений не соответствующими действительности.
7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно
применяются к защите деловой репутации юридического лица.
Компенсация морального вреда.
Согласно ст. 151 ГК РФ, под моральным вредом понимаются физические или нравственные
страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные
права и блага.
Причиненный моральный вред компенсируется в денежной форме. Размер компенсации
определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом и не зависит от размера возмещения
имущественного вреда.
В компенсации морального вреда может быть отказано лишь в случае отсутствия состава
оснований ответственности за причинение морального вреда либо в случае, если грубая
неосторожность или умысел потерпевшего способствовали возникновению вреда.
Компенсировать моральный ущерб гражданин может, обратившись в суд, который определяет
размер этого ущерба. Причинитель вреда может добровольно, не дожидаясь предъявления иска,
совершить действия, направленные на сглаживание перенесенных потерпевшим страданий (уход за
потерпевшим, оказание иной помощи, передача какого-либо имущества).
Моральный вред компенсируется независимо от возмещения имущественного вреда, то есть
как наряду с ним, так и самостоятельно. Причем делается это на основании представленных истцом
доказательств.
При обращении в суд кроме составления искового заявления, предоставления документов,
подтверждающих причинение вреда, необходимо заплатить госпошлину. В настоящее время этот
размер для граждан составляет 10% от МРОТ, установленного законом на момент подачи искового
заявления.
Статья 151. Компенсация морального вреда
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень
вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также
учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред.
Статья 1099. Общие положения
1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами,
предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.
2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные
права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.
3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению
имущественного вреда.
Статья 1100. Основания компенсации морального вреда
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в
случаях, когда:
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения
к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде
ареста или исправительных работ;
вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию;
в иных случаях, предусмотренных законом.
Статья 1101. Способ и размер компенсации морального вреда
1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении
размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей
потерпевшего.
42. Понятие и основные признаки сделок.
Статья 153. Понятие сделки
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделки являются наиболее распространенными юридическими фактами, представляющими
собой действия, направленные на достижение определенного правового результата. Это отличает их
от юридических поступков, правовые последствия которых наступают в силу закона, независимо от
намерения и дееспособности совершающих их лиц.
Сделка — это правомерное действие, которое должно соответствовать требованиям
законодательства, в отличие от неправомерных действий — деликтов и неосновательного
обогащения.
Круг сделок не ограничен названными в законодательстве; допускается совершение иных
сделок, не противоречащих закону, а также сочетающих элементы различных сделок.
Сделки совершаются субъектами гражданского права свободно: своей волей и в своем
интересе. Законом может быть предусмотрено понуждение к совершению некоторых сделок, таких
как заключение договора в обязательном порядке.
Сделка — институт гражданского права, ее следует отличать от таких оснований
возникновения правоотношений, как государственные акты, правовая сила которых основана на
нормах административного права.
Следует отличать мотив и цель сделки от ее основания (causa), т. е. того типового
юридического результата, который должен быть достигнут исполнением сделки.
Признаки:
1.сделка-это всегда волевой акт, т.е. действия людей
2. правомерные действия
3.сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских
правоотношений
4.сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно гражданским законом
определяется те правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок.
Функции:
1.Правопорождающие. сделка - юридический факт, поэтому она порождает правовой результат
2.Регулятивная. сделка является средством индивидуального поднормативного регулирования
общественных отношений. Поднормативное регулирование-это рекомендация общественных
отношений волевыми усилиями самих уч-ов отношений с соблюдением ими требований.
Отличие сделок от иных юридических фактов
От поступка, сделка отличается направленностью воли на конкретный правовой результат
От административных актов и судебных решений,сделка отличается тем, что воля в ней
выражается лицом равным среди равных, поэтому для уч-ов сделки,правовое последствие наступает
только с их согласием.
В административных же актах воля формируется должностным лицом или органом власти.
В судебном решении проявляется воля суда от имени государства. От неправомерных
действий сделка отличается своими фактами, а именно, сделка и регулирует общественные
отношения в отличие от неправомерных действий.
От событий отличается сделка также наличием волевого момента.
• 43. Классификация сделок, её правовое значение.
Виды сделок.
Статья 154. Договоры и односторонние сделки
1. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.
2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной
стороны.
3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон
(двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).
Статья 155. Обязанности по односторонней сделке
Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может
создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с
этими лицами.
Статья 156. Правовое регулирование односторонних сделок
К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и
о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и
существу сделки.
По моменту возникновения правоотношений сделки бывают:
· Консенсуальные — это сделки, права и обязанности сторон по которым возникают с момента
достижения соглашения;
· Реальные — сделки, права и обязанности сторон по которым возникают с момента передачи
вещи - заем, хранение.
По наличию основания сделки бывают:
Каузальные — сделки, действительность которых зависит от их основания;
Абстрактные — сделки, юридически безразличные к своему основанию, например, в случаях,
предусмотренных законом – это выдача векселя, банковская гарантия.
По срокам начала и прекращения действий сделки бывают:
· Бессрочные — сделки, в которых эти сроки не определены.
· Срочные — сделки, в которых определен один или оба этих срока: отлагательный (п. 1 ст.
157 ГК) — срок вступления сделки в силу; отменительный (п.2 ст. 157 ГК) — срок прекращения
сделки.
· Условные — сделки, совершение которых зависит от наступления определенного вероятного
события, т. е. от выполнения условия сделки: отлагательного — для возникновения сделки;
отменительного — для прекращения сделки.
Заинтересованная сторона условной сделки вправе влиять на наступление условия, но только
правомерными добросовестными действиями. В противном случае при наступлении условия оно
считается ненаступившим, а при его ненаступлении — наступившим.
Статья 157. Сделки, совершенные под условием
1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили
возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или не наступит.
2. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили
прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или не наступит.
3. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой
наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.
Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление
условия выгодно, то условие признается ненаступившим.
Доверительные - фидуциарные — это сделки, имеющие доверительный характер - поручение,
комиссия, доверительное управление. В фидуциарных сделках изменение характера
взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера могут привести к прекращению
отношений в одностороннем порядке.
Согласно ст. 158 ГК форме закрепления сделки бывают:
· устные;
· письменные.
Статья 158. Форма сделок
1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае,
когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных
законом или соглашением сторон.
44. Условия действительности сделок.
Сделка — это всегда волевой акт, т. е. действия людей. Поэтому ей присущи такие психологические моменты, как воля и волеизъявление.
Сделка предполагает намерение лица установить определенные права и обязанности, т. е. наличие у него желания совершить подобные действия. Такое намерение, желание называется внутренней волей. Но одной только внутренней воли недостаточно, необходимо довести ее до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением.
Все способы выражения внутренней воли могут быть сведены к трем группам:
· согласно п. 1ст. 158 ГК прямое волеизъявление — выражается в устной или письменной форме сделки.
· согласно п. 2 ст. 158 ГК косвенное волеизъявление — выражается в совершении стороной конклюдентных действий из содержания которых явствует ее намерение совершить сделку.
· согласно п. 3 ст. 158 ГК изъявление воли посредством молчания — допускается в случаях, предусмотренных законом или договором.
Для сделки важно единство воли и волеизъявления. Если воля направлена на одно действие, а волеизъявление выражает намерение совершить другое действие, сделка может вызвать непонимание и споры между участниками, что препятствует ее совершению.
Мотив — побудительная причина, та цель, ради достижения которой лицо вступает в сделку. По общему правилу мотив лежит вне пределов сделки и не оказывает на нее никакого влияния. Однако законом или соглашением сторон мотиву, цели сделки может придаваться юридическое значение. Если мотив, оговоренный сторонами, становится условием сделки, сама она будет считаться совершенной под условием.
Общие условия действительности сделок
Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта,
порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки.
Действительность сделки определяется законодательством посредством следующей системы
условий:
а) законность содержания;
б) способность физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;
в) соответствие воли и волеизъявления;
г) соблюдение формы сделки.
45. Понятие недействительности сделок. Классификация.
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает
качествами юридического факта, способного породить те
гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты.
Недействительность сделки может быть обусловлена:
а) незаконностью содержания;
б) неспособностью физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;
в) несоответствием воли и волеизъявления;
г) несоблюдением формы сделки.
Недействительные сделки могут быть 2 видов: а) оспоримая сделка – на основании
установленным законом или иными НПА, в силу признания таковой судом; б) ничтожная сделка –
независимо от такого признания.
ОС: Оспоримость (относительная недействительность сделок) означает, что действия,
совершенные в виде сделки, признаются судом при наличии предусмотренных законом оснований
недействительными по иску управомоченных лиц, т.е. не будучи оспоренной, порождает ГП
последствия как действительная.
НС: Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие, совершенное в
виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участников правовые последствия
в силу несоответствия закону (скупка краденного, нотариально не удостоверенный залог), т.е.
недействительна из факта ее совершения, независимо от желания участников. Сделка, не
соответствующая требованиям закона или иным НПА, ничтожна, если закон не устанавливает, что
такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Противоправность
абсолютного большинства действий, совершается в виде НС.
Основания ничтожности сделок:
Общие основания: а) сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и
нравственности (незаконные (драгметалы, внешнеэкономические, нарушающие монопольное право
государства) и антисоциальные); б) мнимые (совершаемая без намерения создать юридические
последствия) и притворные (совершенная с целью прикрыть другую сделку, чаще всего незаконную)
сделки; в) сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие
психического расстройства; г) сделки, совершенные несовершеннолетним, не достигшим 14 лет; д)
сделки, совершенные с нарушением формы, если это предусмотрено законом; е) сделки,
совершенные с нарушением требований об их обязательной ГР.
Специальные основания: ограничения, закрепленные в различных нормах ГЗ по совершению
сделок: направленных на ограничение ПС и ДС граждан; совершенных опекуном, без
предварительного согласия органов опеки, если они повлекли отчуждение имущества; сделок
опекунов и попечителей с подопечными, за исключением передачи имущества в дар или
безвозмездное пользование; сделок, влекущих отказ от права или ограничение права участника ПТ
знакомиться со всей документацией; сделки между участниками ПТ об ограничении или устранении
их ответственности по обязательствам; сделки по страхованию, заключенные лицом не являющимся
страхователем и т.д.
Основания оспоримости сделок: а) сделки ЮЛ, выходящие за пределы его правоспособности
(несоответствие целям деятельности в УД, без лицензии); б) сделки, совершенные с выходом за
пределы ограничений полномочий на совершение сделок (3 условия: полномочия должны быть
ограничены (договор, УД, доверенность), лицо должно превысить полномочия, другая сторона знала
или должна была знать об ограничениях); в) сделки, совершенные несовершеннолетними от 14 до 18
лет; г) сделки, совершенные Г, ограниченным судом в ДС; д) сделки, совершенные Г, не способным
понимать значения своих действий или руководить ими (сделки, совершенные гражданином,
впоследствии признанным недееспособным); е) сделки, совершенные под влиянием заблуждения; ж)
сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения
представителя 1 стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств.
Недействительность сделок, участниками которых являются граждане, основывается на тех же
критериях, что и общие правила о возникновении дееспособности, а именно на таких критериях, как
возраст и психическое отношение к совершаемым действиям. По этим критериям законом
сформулированы следующие составы недействительности сделок:
а) сделки, совершаемые гражданином, признанным недееспособным (ст. 171),
б) сделки, совершаемые гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176),
в) сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (ст. 172),
г) сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте старше 14 лет (ст. 175).
Законом предусмотрено два состава недействительности сделок юр. лиц: сделки, выходящие за
пределы спец. правоспособности юр. лица (ст. 173), и сделки, совершенные органами юр. лица с
превышением их полномочий (ст. 174).
Недействительность сделок, совершенных гражданами, основывается на таких критериях, как
возраст и психическое отношение к совершаемым действиям. Последствия заключения таких сделок
зависят от степени недееспособности лица.
Согласно ст. 173 ГК сделки, совершенные юридическим лицом за пределами его
правоспособности, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованных лиц -его участников, контрольных или надзорных органов и т. п., если другая сторона сделки знала или
могла знать о превышении юридическим лицом при заключении сделки этих пределов.
Согласно ст. 174 ГК сделки, заключенные представителем с превышением предоставленных
ему полномочий, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованных лиц:
представляемого, участника юридического лица, органа управления от имени юридического лица,
если другая сторона сделки знала или должна была знать о превышении представителем
полномочий. Полномочия представителя должны быть ясно выражены в доверенности, а
полномочия органа управления юридическим лицом — в его учредительных документах.Согласно
ст. 171 и 172 ГК сделки, заключенные недееспособными гражданами (лицами до 14 лет; лицами,
признанными судом недееспособными), являются ничтожными. Они могут быть признаны
действительными судом по иску законных представителей подопечного, если они ему выгодны.
Согласно ст. 175 и 176 сделки, заключенные ограниченно дееспособными гражданами (лицами
от 14 до 18 лет; лицами, ограниченными в дееспособности судом), могут быть признаны судом
недействительными по иску их законных представителей, если для заключения таких сделок
требовалось их согласие.
Статья 171. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным
недееспособным
1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие
психического расстройства.
Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при
невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.
Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею
реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности
другой стороны.
2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического
расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом
действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина.
Статья 172. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет
1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет
(малолетним). К такой сделке применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и
третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.
2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей,
усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде
малолетнего.
3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые и другие сделки
малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 28
настоящего Кодекса.
Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его
правоспособности
Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно
ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим
лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом
недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или
государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью
юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была
знать о ее незаконности.
Статья 175. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет
1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие
требуется в соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса, может быть признана судом
недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя.
Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются правила,
предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.
2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших
полностью дееспособными.
Статья 176. Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в
дееспособности
1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином,
ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами, может быть признана судом недействительной по иску
попечителя.
Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются правила,
предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.
2. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые сделки, которые
гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать самостоятельно в соответствии со
статьей 30 настоящего Кодекса.
46.Основные и дополнительные последствия недействительности сделок. Момент, с которого
сделка считается недействительной. Последствия недействительности части сделки.
Сделки, совершенные с нарушением тех оснований (критериев), которые установлены
Гражданским кодексом РФ, считаются недействительными - либо правонарушениями (ничтожные
сделки), либо такими, когда после признания их недействительными судом (оспоримые сделки) они
не порождают те последствия, на которые они были направлены, и стороны приводятся в
первоначальное положение; по ряду ничтожных сделок ГК РФ применяет к виновной стороне
штрафные санкции - все полученное по такой сделке взыскивается в доход Российской Федерации.
ГК определяет последствия сделок в зависимости от общей направленности гражданско-правового регулирования, оснований недействительности сделки и формы сделки, а также иных
обстоятельств (в том числе - вины одной из сторон). Недействительность части сделки не влечет
недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и
без включения недействительной части (ст. 180 ГК РФ).
Закон определяет правовые последствия в отношении каждой сделки, которую можно
признать недействительной. Вместе с тем в отношении этих последствий в гражданском праве
выработаны особые обобщающие категории (конструкции), охватываемые понятием реституция.
По общему правилу (п. 2 ст. 167 ГК РФ) недействительная сделка влечет за собой обязанность
сторон сделки вернуться в первоначальное положение, возвратив друг другу всё полученное по
сделке (двусторонняя реституция).
В случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) –
возместить его стоимость в деньгах.
Реституция - это возвращение (обратное) всего полученного по исполненной сделке. В
соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в
натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной
работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия
недействительности сделки не предусмотрены законом.
Реституция может быть: Двухсторонней, когда обе стороны на равных получают обратно все
ранее исполненное по сделке (ст. 171, 175, 177 ГК РФ и др.)
Односторонней, когда обратно возвращение исполненного производится только в отношении
другой (обычно - невиновной, потерпевшей и др.) стороны.
При определении последствий недействительности сделок существенное значение имеет их
деление на ничтожные и оспоримые. При этом в законодательстве предусмотрено, что если из
содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время,
суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.
Возможно также и неприменение реституции, в том числе одностороннее, когда в отношении
недобросовестной стороны или обеих сторон реституция не применяется, а соответствующее
имущество взыскивается в доход государства.
Такое последствие предусмотрено при совершении сделок с целью, заведомо противной основам
правопорядка и нравственности, когда виновно действовали обе стороны.
Таким образом, в тех случаях, когда сторона сделки умышленно совершила недействительную
сделку, все полученное ею по сделке взыскивается в доход государства. Если умысел на совершение
недействительной сделки был у обеих сторон и обе стороны исполнили сделку, то все полученное
ими по сделке взыскивается в доход государства.
Требовать исполненного обратно может только сторона, действовавшая без умысла. Если при
наличии умысла у одной стороны сделка исполнена другой стороной, последняя имеет право
получить исполненное обратно. Виновная сторона должна передать в доход государства все, что с
нее причиталось. Если же сделка исполнена только умышленно действующей стороной, невиновная
сторона должна передать в доход государства все, что получила по сделке, а сама не должна ее
исполнять. Если поученное израсходовано, в доход государства предается возмещение в деньгах.
В некоторых случаях закон обязывает сторону, виновную в совершении недействительной
сделки, возместить причиненный другой стороне реальный ущерб (возмещение расходов, стоимости
утраченного или поврежденного имущества).
Например, согласно ст. 170 ГК РФ при признании недействительной сделки, совершенной
недееспособным лицом, дееспособная сторона обязана возместить другой стороне понесенный ею
реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности
другой стороны. Либо при признании недействительной сделки, заключенной с гражданином,
признанным недееспособным, дееспособная сторона кроме возврата полученного по сделке должна
возместить своему контрагенту также понесенный им реальный ущерб, если она знала или должна
была знать о его недееспособности (п. 1 ст. 171 ГК РФ).
• 47.Форма сделок. Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения
требуемой законом формы сделок и требований о государственной регистрации.
Одним из условий действительности сделки является облечение воли субъектов, совершающих
сделку, в требуемую законом форму. Форма сделок бывает устной или письменной. Устно могут
совершатся тюбые сделки, если:
а) законом пили соглашением сторон для них не установлена письменная форма.
б) они исполняются при самом их совершении (исключение составляют сделки, требующие
нотариальной формы, а также сделки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет
их недействительность),
в) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об
устной форме исполнения (ст. 159 ГК). Все остальные сделки должны совершаться в письменной
форме.
Письменная форма бывает простой и нотариальной. Письменная форма представляет собой
выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки
и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма отличается от простой
письменной тем, что на документе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совершается
удостоверительная налнись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право
совершать такое нотариальное действие (ст.ст. 160, 163 ГК).
Нотариальная форма требуется для совершения сделок, прямо предусмотренных законом, а
также соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась
(ст. 163 ГК). Нотариальная форма отличается от простой письменной формы только тем, что
специально уполномоченное должностоное лицо - нотариус совершает на письменном документе
удостоверительную надпись. Правила совершения нотариальных действий регулируются .
Статья 158. Форма сделок
1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае,
когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных
законом или соглашением сторон.
Статья 159. Устные сделки
• Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая
или нотариальная) форма, может быть совершена устно
• . Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки,
исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена
нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет
их недействительность.
3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению
сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и
договору.
Статья 160. Письменная форма сделки
1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа,
выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или
должным образом уполномоченными ими лицами.
Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными
пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса.
Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться
дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на
бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия
несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются
последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162).
2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может
собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин.
Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным
лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу
которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.
Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 185 настоящего Кодекса, и
доверенностей на их совершение подпись того, кто подписывает сделку, может быть
удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может
собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в
котором он находится на излечении.
Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме
1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих
нотариального удостоверения:
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных
законом, - независимо от суммы сделки.
2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии
со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.
Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки
1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их
права приводить письменные и другие доказательства.
2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой
письменной формы сделки влечет ее недействительность.
3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет
недействительность сделки.
Статья 163. Нотариально удостоверенные сделки
1. Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе,
соответствующем требованиям статьи 160 настоящего Кодекса, удостоверительной надписи
нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное
действие.
2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
1) в случаях, указанных в законе;
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида
эта форма не требовалась.
Статья 164. Государственная регистрация сделок
1. Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации
в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131 настоящего Кодекса и законом о
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым
имуществом определенных видов.
Статья 165. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее
регистрации
1. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, - требования о
государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается
ничтожной.
2. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального
удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по
требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае
последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.
3. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но
одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны
вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии
с решением суда.
4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, сторона, необоснованно
уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки,
должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или
регистрации сделки.
48. Стороны в сделке. Сделки с пороками субъективного состава.
Сторонами сделки являются субъекты, чьи права и обязанности изменяются в результате действий, образующих саму сделку. Иные лица в отношении к сделке называются третьими лицами.
Сделки с пороками в субъекте следует подразделить на две группы. Первая связана с недееспособностью граждан, а вторая — со специаль¬ной правоспособностью юридических лиц либо статусом их органов. Раздельный анализ сделок, совершаемых гражданами и юридическими лицами, обусловлен характером совершаемых действий. Сделка как волевой акт требует наличия дееспособности у лица, ее совершающего. Поскольку дееспособность юр. лица неразрывно связана с его правоспособностью, то составы недействительных сделок, основанных на полном или частичном отсутствии дееспособности, не могут быть применены к юр. лицам. С др. стороны, при определении круга недействительных сделок с пороками в субъекте надлежит учитывать, что правоспособность юр. лиц в отличие от граждан, может быть и общей, и специальной.
Недействительность сделок, участниками которых являются граждане, основывается на тех же критериях, что и общие правила о возникновении дееспособности, а именно на таких критериях, как возраст и психическое отношение к совершаемым действиям. По этим критериям законом сформулированы следующие составы недействительности сделок:
а) сделки, совершаемые гражданином, признанным недееспособным (ст. 171),
б) сделки, совершаемые гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176),
в) сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (ст. 172),
г) сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте старше 14 лет (ст. 175).
Законом предусмотрено два состава недействительности сделок юр. лиц: сделки, выходящие за пределы спец. правоспособности юр. лица (ст. 173), и сделки, совершенные органами юр. лица с превышением их полномочий (ст. 174).
49. Содержание сделки. Сделки с пороками содержания.
Сделки, имея целью установление, изменение или прекращение юридических отношений, могут быть по содержанию весьма разнообразны; они могут относиться к правам имущественным, семейным, наследственным; но нужно иметь в виду, что содержание сделки должно быть всегда, возможно со стороны ее предмета, должно быть исполнимо. Сделки могут быть заключаемы только относительно вещей, существующих в природе, или таких, существование которых по природе вещей можно ожидать
Содержание сделки должно представлять имущественный или нравственный интерес, и совершающий ее должен иметь право распоряжения вещами или правами, составляющими объект сделки, т. е., по общему правилу, совершающий сделку может распоряжаться лишь своими собственными вещами или правами. По исключению однако, на основании закона, договора, устава юридического лица или на основании наличного и даже последующего согласия собственника, y лица является возможность распоряжения и чужими вещами или правами
Содержание сделки. Поз содержанием сделки следует понимать сово¬купность составляющих се условий. Для действительности сделки не¬обходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям за¬кона и иных правовых актов, т.е. не нарушало ни запретительных ни предписывающих норм действующего законодательства. Сделки по содержанию могут отличаться от установленных законодательством диспозитивных норм либо вообще не быть предусмотренными законом, но во всяком случае они должны соответствовать общим началам и смыслу гражданского законодатель¬ства.
Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов.
Среди отдельных составов недействительных сделок с пороками содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), а так¬же мнимые я притворные сделки (ст. 170 ГК).
Содержание сделки — это совокупность составляющих ее условий. Для действительности сделки необходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям законодательства. Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождений условий сделки с этими требованиями.
Среди сделок с пороками содержания следует выделить:
· согласно ст. 169 ГК сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности как квалифицированный состав сделок, не соответствующих требованиям закона, влекут более суровые последствия в виде конфискации всего полученного по сделке;
· согласно ст. 170 мнимые и притворные сделки — сделки с отсутствием основания, т. е. типового результата ее совершения.
Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Такие сделки совершаются с целью создать видимость правовых последствий, не желая их наступления в действительности и потому являются недействительными.
В притворной сделке также отсутствуют правовые основания — стороны стремятся достигнуть не того правового результата, который должен возникнуть из совершаемой сделки. Здесь имеется две сделки: одна истинная, которую стороны действительно имели в виду, другая — притворная, которая как бы прикрывает своей формой истинную. Притворная сделка, как не имеющая основания, всегда недействительна. Прикрываемая же сделка будет действительной, если она не противоречит требованиям законодательства, и недействительной, если противоречит.
Субъектами сделки признаются любые дееспособные субъекты гражданского права.
В связи с этим сделки с пороками в субъекте подразделяются на:
· связанные с недееспособностью граждан;
· связанные со специальной правоспособностью юридических лиц либо с дееспособностью их органов.
Недействительность сделок, совершенных гражданами, основывается на таких критериях, как возраст и психическое отношение к совершаемым действиям. Последствия заключения таких сделок зависят от степени недееспособности лица.
50.Воля и волеизъявление в сделке. Сделки с пороками воли: сделки, совершенные под
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы.
Для действительности сделки имеет значение то, как формировалась воля лица. В случаях ее
неправильного формирования принято говорить о наличии порока воли при заключении сделки.
Такие сделки подразделяются на:
· сделки, совершенные с отсутствием внутренней воли;
· сделки, совершенные с неправильно сформированной волей.
Согласно ст. 178 ГК без внутренней воли совершаются сделки гражданином, не способным
понимать значение своих действий и руководить ими.
Согласно ст. 179 ГК без внутренней воли совершаются сделки под влиянием насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя с другой стороной сделки.
В таких сделках волеизъявление выражает не волю участника сделки, а волю иного лица,
оказывающего на него воздействие.
Насилие — физическое воздействие - избиение, истязание на участника сделки прямое или
опосредованное через третьих лиц со стороны его контрагента или выгодоприобретателя по сделке с
целью понудить его к ее совершению.
Угроза — психическое воздействие на участника сделки теми же лицами с той же целью.
Опорочить сделку способна не всякая угроза, а лишь существенная, т. е. реальная возможность
причинения значительного вреда участнику сделки либо его близким. Причем угроза правомерным
действием также порочит сделку, поскольку воля лица на ее заключение отсутствует.
Согласно ст. 178 ГК сделки, совершаемые гражданами, не способными понимать значение
своих действий и руководить ими, отличаются от сделок недееспособных граждан тем, что
совершаются дееспособными людьми, которые вследствие заболевания, опьянения либо иного
состояния психики не могут понимать, какую сделку они совершили.
Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения, стечения тяжелых обстоятельств,
характеризуются наличием внутренней воли участника, сформировавшейся под воздействием
обстоятельств, способных ее исказить.
Обман — умышленное, намеренное введение в заблуждение участника сделки его
контрагентом либо выгодоприобретателем. Обман может выражаться как в активных действиях
таких как сообщение ложных сведений, предоставление поддельного документа, так и в бездействии
- умолчании о недостатках вещи, непредставление полной документации и т. д. Обман должен
затрагивать существенные моменты формирования внутренней воли, т. е. такие, при достоверном
представлении о которых сделка бы не состоялась.
Заблуждение — неправильное представление лица о природе сделки, ее предмете, условиях,
участниках и др. аспектах сделки, способствовавшее искаженному формированию его воли в
результате отсутствия с его стороны должной осмотрительности. Юридическое значение имеет
существенное заблуждение — относительно природы сделки или таких качеств предмета сделки,
которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение
относительно мотивов сделки существенного значения не имеет.
Сделки с пороком воли могут быть признаны судом недействительными по иску потерпевшего
в случае, если это обстоятельство будет признано существенным, т.е. таким, при отсутствии
которого сделка не была бы заключена.
Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения
тяжелых обстоятельств
1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения
представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено
совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях,
чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом
недействительной по иску потерпевшего.
2. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пункте 1
настоящей статьи, то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке,
а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах.
Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в
возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской Федерации. При
невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в
деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный
ущерб.
51. Сделки с пороками воли: кабальные сделки, сделки совершенные с превышением полномочий.
Сделки с пороками воли можно подразделить на: сделки, совершенные без внутренней воли на совершение сделки, и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно.
Без внутренней воли совершаются сделки под влиянием насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими. Такие сделки признаются недействительными вследствие того, что воля самого лица на совершение сделки отсутствует, имеющее же место волеизъявление отражает не волю участника сделки, а волю какого-либо иного лица, оказывающего воздействие на участника сделки Насилие — физическое воздействие (избиение, истязание) на участника сделки со стороны его контрагента или выгодоприобретателя по заключаемой сделке.
Угроза представляет собой психическое воздействие на участника сделки. В сделках, совершаемых через представителя, последний не выражает собственную волю, его задача состоит в том, чтобы донести до контрагента волю представляемого. Вследствие злонамеренного соглашения воля представляемого не доводится и подменяется волей представителя, что и служит основанием недействительности этих сделок.
Сделки, совершаемые гражданами, не способными понимать значение совершаемых ими действий или руководить ими, отличаются от сделок недееспособных граждан тем, что совершаются дееспособными лицами, однако вследствие заболевания, опьянения либо иного состояния психики эти лица не могут понимать, какую сделку они совершают.
Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения, кабальные сделки характеризуются наличием внешне выраженной, казалось бы безупречной внутренней воли, однако сформировавшейся под воздействием обстоятельств, искажающих истинную волю лица.
Недействительность сделок вследствие порока формы сделки зависит от того, какая форма законом или соглашением сторон для совершения той или иной сделки установлена. Закон связывает недействительность только с письменной формой сделки. Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность сделки только в случаях, специально указанных в законе. Несоблюдение же требуемой законом нотариальной формы, а также государственной регистрации сделки всегда влечет ее недействительность.
Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов. Среди отдельных составов недействительных сделок с пороками содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а также мнимые и притворные сделки.
52. Злоупотребление правом. (понятие, виды, санкции).
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ - вид гражданского правонарушения; осуществление своих правомочий с незаконной целью или незаконными средствами, с нарушением при этом прав и интересов других лиц (напр., использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке). Правовое последствие З.г.п. -отказ суда по своему усмотрению отказать в защите соответствующего права (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.
4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.
5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.
53. Защита гражданских прав (содержание права на защиту, формы защиты, органы,
осуществляющие защиту гражданских прав). Способы защиты гражданских прав.
Право на защиту является одним из правомочий субъективного гражданского права, элементом ее
содержания и представляет собой возможность применения управомоченным лицом мер
правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий,
нарушающих право.
Перечень способов защиты гражданских прав содержится в общей части Гражданского кодекса.
Статья 11. Судебная защита гражданских прав
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный
суд или третейский суд (далее - суд).
2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях,
предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть
оспорено в суде.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
Статья 12. Способы защиты гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется путем:
признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
признания недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления;
самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре;
возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления,
противоречащего закону;
иными способами, предусмотренными законом.
Форма защиты - способ защиты гражданского права, применяемый в определенном процессуальном
или процедурном порядке.
В науке гражданского права различают две основные формы защиты:
Юрисдикционная форма защиты - деятельность уполномоченных государственных органов по
защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав.
Суть ее выражается в том, что лицо, права которого нарушены, обращается за защитой к
государственным или иным компетентным органам (в суд, арбитражный, третейский суд,
вышестоящую инстанцию), которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления
нарушенного права и пресечения правонарушения. Юрисдикционная форма защиты означает
возможность защиты гражданских прав в судебном или административном порядке, так называемый
общий и специальный порядок защиты нарушенных прав.
По общему правилу защита осуществляется в судебном порядке, т. к. данная форма наиболее
соответствует принципу равенства участников гражданских правоотношений. В п.1 ст.11 ГК
говориться, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в
соответствии с подведомственностью дел, установленных процессуальным законодательством, суд,
арбитражный суд или третейский суд. Это исковой порядок защиты гражданских прав.
Неюридискционная форма защиты охватывает действия граждан и организаций, которые
совершаются ими самостоятельно, без обращения к государственным и иным уполномоченным
органам. Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав и при применении
управомоченным лицом мер оперативного характера.
Споры между юридическими лицами, как и споры, одной из сторон которых выступает
гражданин как индивидуальный предприниматель, подведомственны арбитражному суду.
Арбитражный суд рассматривает также споры с участием граждан - кредиторов по заявлению о
признании юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и по заявлениям граждан о признании незаконным отказа в регистрации или уклонении
от государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
В судах общей юрисдикции рассматриваются остальные споры с участием граждан, а также споры,
возникающие из договоров перевозки грузов в прямом международном железнодорожном,
автомобильном и воздушном грузовом сообщении.
По соглашению сторон спор может быть передан на рассмотрение третейского суда. Стороны вправе
включить в договор арбитражную оговорку о передаче на рассмотрение в соответствующий
третейский суд, но возможно соглашение о передаче в третейский суд конкретного спора, которое
должно быть заключено письменно. Решение третейского суда исполняется сторонами добровольно,
при неисполнении применяется принуждение на основе исполнительного листа, выдаваемого судом
общей юрисдикции или арбитражным судом. К постоянно действующим в РФ третейским судам
относятся Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при
Торгово - Промышленной Палате РФ.
Дела, вытекающие из административных отношений, трудовых и семейных правоотношений, не
допускается передача их на решение третейского суда .
Специальным порядком защиты гражданских прав в соответствии со ст.11 ГК следует признать
административный порядок их защиты. Он принимается в виде исключения из общего правила, т.е.
только в случаях указанных в законе. В качестве примера законодательного разрешения защиты
гражданского права в административном порядке можно привести правила о рассмотрении споров
об отказе выдачи патентов Апелляционной палатой Патентного ведомства РФ, или нормы
жилищного законодательства, например, выселение, правоохранительными (внесудебными)
органами граждан, самоуправно занявших жилое помещение, в административном порядке с
санкции прокурора - ст. 90, 99 ЖК. Средством защиты в административном порядке является
жалоба. Решение принятое в административном порядке может быть обжаловано в суд.
В некоторых случаях в соответствии с законом допускается смешанный, т.е. административно-судебный порядок защиты. В этом случае потерпевший, прежде чем предъявлять иск в суд, должен
обратится с жалобой в государственные органы управления, например - отдельные споры патентного
характера, некоторые дела, возникающие из правоотношений в сфере управления и др.
• 54. Представительство (понятие, признаки, область применения, структура отношений
представительства, виды).
Представительство — совершение одним лицом - представителем юридических действий от
имени и в интересах другого лица - представляемого в пределах предоставленных ему полномочий.
Это правоотношение, при котором действия, имеющие правовые последствия для одного лица,
совершает другое лицо.Согласно ГК сделка, совершаемая представителем на основании его
полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности
представляемого.
Только лично можно составить завещание, выдать доверенность, заключить договор
пожизненного содержания с иждивением и др.
Согласно ст. 182 - сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий,
непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Согласно п. 3 ст. 182 в целях защиты интересов представляемого представителю запрещается
совершать сделки от его имени в отношении лично себя, а также в отношении другого лица,
представителем которого он одновременно является, кроме случаев коммерческого
представительства.
Согласно п. 4 ст. 182 не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему
характеру может быть совершена только лично, а также сделок, указанных в законе таких как
завещание, рента.
В отношениях представительства различаются:
· представляемый — любое лицо независимо от его дееспособности;
· представитель — дееспособное лицо, наделенное соответствующими полномочиями;
· третье лицо — любое лицо, кроме представителя.
Субъекты представительства. Представляемый, представитель и третье лицо, с которым у
представляемого возникает правовая связь благодаря действиям представителя. В роли
представляемого может выступать любой субъект ГП — юридическое лицо или гражданин
независимо от состояния дееспособности.
1) представители — граждане должны обладать, как правило, полной дееспособностью.
Представитель-гражданин должен обладать полной дееспособностью. Лица от 14 до 18 лет могут
быть представителями с согласия законных представителей либо самостоятельно на основании
трудового договора или членства в кооперативе. Лица, ограниченные в дееспособности, могут быть
представителями с согласия попечителей.
2) ЮЛ могут принимать на себя функции представителей, если это не расходится с теми целями
и задачами, которые указаны в их учредительных документах.Организации, обладающие общей
правоспособностью, могут быть представителями других лиц при заключении сделок.
3) Зак-во содержит ряд прямых запретов в отношении выполнения представительских функций
некоторыми субъектами ГП.
В качестве третьего лица, с которым представляемый с помощью представителя заключает
гражданско-правовую сделку или совершает иное юридическое действие, может выступать также
любой субъект ГП. Закон лишь запрещает представителю совершать сделки от имени
представляемого в отношении себя лично.
Если же представитель превышает свои полномочия, представляемый свободен от каких бы то ни
было обязательств перед третьим лицом, с которым представитель вступил в правовые отношения от
его имени. Полномочие есть мера возможного поведения представителя по отношению к третьим
лицам.
Основания возникновения представительства. Возникновение у представителя необходимого
полномочия закон связывает прежде всего с волеизъявлением представляемого, а также с другими
юридическими фактами, специально указанными в законе. Виды:
- Представительство, основанное на административном акте.
- Представительством законным.
- Представительство, основанное на договоре, в отличие от двух рассмотренных выше видов
обязательного представительства, является представительством добровольным.
- Если стороной договора становится лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее
от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательства,
возникает так называемое коммерческое представительство.
Для представительства перед третьими лицами представляемый обычно выдает представителю
особый письменный документ, именуемый доверенностью.
• Коммерческое представительство (понятие, отличительные черты).
Согласно ст. 184 ГК коммерческие представители — лица, постоянно и самостоятельно
представляющие предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательства:
как правило, в той области, где они обладают более квалифицированными знаниями, специальной
информацией, деловыми связями и т. д., либо имеющие лицензию на определенные категории
сделок.
Особенности такого представительства:
· коммерческий представитель вправе одновременно представлять разные стороны в сделке, если
на это имеется их согласие либо такая возможность предусмотрена законом;
· он обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя;
· он обязан хранить в тайне сведения о торговых сделках и после исполнения поручения;
· коммерческое представительство должно осуществляться на основе письменного договора,
содержащего полномочия представителя, а при их отсутствии — также и доверенности.
Статья 184. Коммерческое представительство
1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно
представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере
предпринимательской деятельности.
2. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с
согласия этих сторон и в других случаях, предусмотренных законом. При этом коммерческий
представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного
предпринимателя.
Коммерческий представитель вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и
возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях,
если иное не предусмотрено соглашением между ними.
3. Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, заключенного в
письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии
таких указаний - также и доверенности.
Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о
торговых сделках и после исполнения данного ему поручения.
4. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской
деятельности устанавливаются законом и иными правовыми актами.
55. Доверенность: понятие, формы, виды, срок действия. Прекращение доверенности. Специфика
безотзывной доверенности.
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для
представительства перед третьими лицами. Представляет собой одностороннюю сделку,
совершаемую по единоличному усмотрению представляемого.
Любые сделки и иные юридические действия, совершенные представителем в рамках
предоставленных ему полномочий, носят для представляемого обязательный характер.
Требования, предъявляемые к доверенности. Доверенность может быть выдана лишь на
совершение правомерных юридических действий; воля представляемого должна формироваться
свободно и быть адекватно выражена в доверенности; доверенность, выданная юридическому лицу,
может касаться лишь совершения сделок, не противоречащих специальной правосубъектности, и т.д.
Основные предъявляемые к доверенности требования сводятся к следующему: доверенность
должна быть специальным образом оформлена, должна быть определенным образом удостоверена.
Так, в нотариальном порядке должны быть удостоверены доверенности на совершение сделок,
требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом. Нотариально
должна быть оформлена доверенность, выдаваемая в порядке передоверия.
Доверенность на определенные действия (получение з/п и иных платежей, связанных с трудовыми
отношениями )может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или
учится, жилищно-эксплуатационной организацией и администрацией стационарного лечебного
учреждения, в котором он находится на излечении.
Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с
его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи может быть
удостоверена соответствующим банком или организацией связи.
Доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме выдаваемых в порядке передоверия,
нотариального или какого-либо иного специального удостоверения не требуют. Однако они должны
быть подписаны руководителями и главными бухгалтерами.
Доверенность является именным документом. Это означает, что в доверенности должно быть
указано лицо (или несколько лиц), которому она выдана, а также лицо, которое составило
доверенность (или неск. лиц)
Виды доверенностей. В зависимости от объема и характера выраженных в доверенности
полномочий принято различать генеральные (общие), специальные и разовые доверенности.
Генеральной считается доверенность, которая уполномочивает представителя на совершение
широкого круга сделок и других юридических действий, связанных, как правило, со всем объемом
деятельности представляемого. Специальная доверенность предоставляет представителю право
совершать также неограниченное число сделок или иных юридических действий от имени
представляемого, однако в ней либо очерчивается определенная сфера деятельности представителя,
либо перечисляются конкретные, как правило, однородные возможные действия представителя.
Разовая доверенность для совершение одной конкретной сделки.
Доверенность является сугубо срочной сделкой. Максимальный срок ее действия в соответствии
ГК составляет три года. В любом случае в доверенности должна содержаться дата ее совершения, без
которой доверенность признается недействительной.
По общему правилу Д может выдаваться только ДС гражданам. Граждане в возрасте от 14 до 18
лет могут самостоятельно выдавать Д в пределах тех прав, которые они осуществляют сами:
распоряжение своим заработком или стипендией; осуществление прав автора произведения Н, К или
И; осуществление пра автора иного результата своей интеллектуальной деятельности; внесение
вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими; совершение мелких бытовых сделок (не
требующих НУ и ГР); приобретение с 16 лет членства в кооперативе и вытекающих из него прав. Для
совершения иных сделок, Д выдаются с согласия родителей, усыновителей или попечителей.
ЮЛ, обладающие специальной ПС, могут выдавать доверенности для совершения сделок, не
противоречащих целям их деятельности, закрепленным в законе или УД. КО, обладающие общей ПС,
вправе выдавать Д на совершение любых сделок в соответствии с законом и правилами
лицензирования. Если КО, в УД определила цели деятельности, хотя это не требуется законом, то Д
выданная для совершения сделок противоречащим этим целям может быть оспорена по правилам
ст.173 (НД сделок, выходящих за ПС ЮЛ).
В качестве доверителя могут выступать 1 или несколько (участники общей долевой собственности)
лиц одновременно. Д может быть выдана на 1 или нескольких лиц. Выдача Д – односторонняя сделка,
поэтому ее совершение не требует согласия представителя. Но принятие Д или отказ от нее – это его
право. Лицо, выдавшее Д вправе в любое время ее отменить, а представитель в любое время вправе
отказаться от Д.
Для его действительности требуется наличие на нем обязательных реквизитов: дата совершения
(отсутствие делает Д ничтожной); подпись доверителя (гражданин – собственноручная, ЮЛ –
руководитель и печать, ГУП и МУП – руководитель, главбух, печать). Срок действия не может
превышать 3 лет, если он отсутствует, то Д действительна в течении 1 года. Исключение: НУ Д
выданные для совершения сделок за границей без указания срока, действительны до ее отмены
доверителем.
Безотзывная доверенность -- 1. В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства
представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует
представитель, в случаях, если такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской
деятельности, представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, на то, что
эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена
только в предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность).
Такая доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того обязательства,
для исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а также в любое время в случае
злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти.
Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое указание
на ограничение возможности ее отмены в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить совершение действий,
на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности.
56. Сроки в гражданском праве: понятие, виды сроков, порядок определения и исчисления сроков.
Понятие срока.
С определенными моментами или периодами времени гражданский закон связывает
возникновение, изменение и прекращение правоотношений, необходимость совершения
предусмотренных законом или договором действий, возможность принудительного осуществления
нарушенного права и т.д. Моменты или периоды времени, наступление или истечение которых влечет
определенные правовые последствия, получили в гражданском праве наименование сроков.
Виды сроков. В зависимости от того, кем устанавливаются сроки.. Законные сроки зафиксированы
в законах и иных нормативных актах. Например, срок исковой давности. Сроки, устанавливаемые
соглашением сторон, именуются договорными. Судебные сроки — это сроки, установленные судом,
арбитражным или третейским судом.
По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие и
правопрекращающие. Так, момент передачи вещи, по общему правилу, определяет момент
возникновения права собственности. Наступление или истечение правоизменяющего срока влечет за
собой изменение гражданских прав и обязанностей.
По характеру их определения различаются сроки императивные и диспозитивные, абсолютно
определенные, относительно определенные и неопределенные, общие и специальные, и некоторые
другие. Императивные сроки точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению
сторон.
Диспозитивными являются сроки, которые хотя и предусмотрены законом, но могут быть
изменены соглашением сторон.
Абсолютно определенные сроки указывают на точный момент или период времени, с которыми
связываются юридические последствия. Относительно определенные сроки характеризуются
меньшей точностью, однако также связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом
времени. Неопределенные сроки имеют место тогда, когда законом или договором вообще не
установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что соответствующее
правоотношение имеет временные границы. Сроки, имеющие общее значение, т. е. касающиеся
любых субъектов ГП и всех однотипных случаев, называются общими сроками. Специальные срока
установлены в качестве исключений из общего правила и действуют лишь в случаях, прямо
указанных в законе.
Наконец, важное значение имеет деление сроков по их назначению на сроки осуществления
гражданских прав, сроки исполнения гражданских обязанностей и сроки защиты гражданских прав.
Правила исчисления сроков. Гражданское зак-во содержит подробные правила, посвященные
исчислению сроков (гл. II ГК). Согласно ст. 190 ГК срок может определяться календарной датой,
истечением периода времени, а также указанием на событие, которое неизбежно должно наступить.
Ссылки на конкретную календарную дату чаще всего встречаются в договорах, когда осуществление
гражданских прав и исполнение обязанностей увязывается с точным моментом времени.
Сроки, представляющие собой периоды времени, определяются указанием на их
продолжительность и исчисляются годами, месяцами, неделями, днями или часами.
Особенность определения срока путем указания на событие, которое неизбежно должно наступить,
состоит в том, что участники гражданского правоотношения не знают заранее точной даты его
наступления.
Для правильного исчисления срока важное значение имеет точное определение его начала и
окончания. Согласно ст. 191 ГК течение срока начинается на следующий день после календарной
даты или наступления события, которыми определено его начало.
Что касается правил окончания течения срока, то они различаются в зависимости от используемой
единицы времени. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего
года срока. При этом, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в
котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Так, если
согласованный сторонами 2-месячный срок исполнения обязанности начал течь 1 января, окончание
этого срока выпадает на 28 или 29 февраля. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как
срок, исчисляемый днями и считается равным 15 дням, независимо от числа дней в соответствующем
месяце.
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено, по
общему правилу, до 24 часов последнего дня срока. Однако, когда это действие должно быть
совершено в организации, срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным
правилам прекращаются соответствующие операции, например, заканчивается рабочий день,
закрывается склад и т. п.
Исчисление сроков производится в соответствии со ст. 190 ГК:
· календарной датой;
· истечением периода времени;
· указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, но участники правоотношения не
знают точно момент его наступления.
Согласно ст. 191 ГК срок начинает течь на следующий день после календарной даты или дня
наступления события, которым определено его начало.
Согласно ст. 192 ГК окончание срока зависит от единицы времени его исчисления:
· срок, исчисляемый днями, истекает в 24. 00 последнего дня срока, если срочное действие
совершается в организации — в момент прекращения соответствующих операций;
· срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока;
· срок, исчисляемый в полмесяца, истекает в пятнадцатый день от начала исчисления;
· срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока, а при
его отсутствии — в последний день этого месяца;
· срок, исчисляемый кварталами, истекает аналогично месяцам, считая квартал за 3 месяца, начало
отсчета кварталов ведется с начала года;
· срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие число и месяц последнего года срока.
Согласно ст. 193 ГК если последний день срока — нерабочий, днем окончания срока считается
ближайший следующий рабочий день.
57. Исковая давность: понятие, значение, виды сроков исковой давности. Императивность норм об
исковой давности. Применение исковой давности.
Согласно ст. 195 ГК исковая давность — срок принудительной защиты нарушенного права.
Исковая давность определяет право лица на иск — обеспеченную возможность истца обратиться в
суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком с целью
защиты своего права или законного интереса. Право на иск состоит из двух правомочий:
Право на предъявление иска — право требовать от суда в соответствии со ст. 199 ГК рассмотрения
и разрешения возникшего спора в определенном процессуальном порядке независимо от сроков.
Право на удовлетворение иска — возможность принудительного осуществления требований истца
через суд.
Согласно п. 2 ст. 199 истечение исковой давности служит основанием для отказа в иске, т. е. в
реализации права на удовлетворение иска.
Согласно ст. 196 ГК общий срок исковой давности в 3 года распространяется на все гражданские
правоотношения, кроме тех, для которых установлены специальные сроки.
Согласно ст. 197 ГК специальные сроки применяются к отдельным, указанным в законе
требованиям, например:
· из ненадлежащего качества работы, кроме зданий и сооружений — 1 год;
· из перевозки грузов — 1 год;
· о признании оспоримой сделки недействительной — 1 год;
· о применении последствий недействительности ничтожной сделки — 10 лет со дня начала ее
исполнения;
· предъявление претензий по трудовому спору со стороны работника работодателю – 3 месяца;
· предъявление претензий по трудовому спору со стороны работодателя работнику – 1 год.
Согласно ст. 200 ГК давность начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своего права.
При несовпадении момента нарушения права и момента, когда правообладатель узнал о
нарушении его права предпочтение отдается последнему. Но в этом случае ответчику дается шанс
доказать, что истец должен был узнать о нарушении своего права раньше, чем он узнал об этом
фактически.
Специфика давностного срока в относительных правоотношениях:
При наличии определенного срока исполнения исковая давность начинает течь с момента
наступления или истечения этого срока.
При исполнении в момент востребования исковая давность начинает течь с момента истечения
льготного срока 7 дней, кроме случаев немедленного исполнения.
При совершении ряда последовательных однородных действий срок исковой давности
применяется по каждому требованию отдельно.
При обязанности воздержаться от определенных действий исковая давность начинается со дня,
когда кредитор узнал о совершении соответствующего действия; при нарушении абсолютных прав —
аналогично.
По регрессным обязательствам начало истечения исковой давности начинает течь с момента
исполнения основного обязательства.
Согласно ст. 201 ГК перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменение срока исковой
давности, т. е. не прерывает ее, не приостанавливает и не может служить основанием для ее
восстановления. Правопреемник, заинтересованный в защите перешедшего к нему права, должен
уложиться в остаток срока исковой давности.
Статья 202 ГК регламентирует приостановление течения сроков исковой давности. Причинами
приостановления течения сроков исковой давности являются:
· Непреодолимая сила — чрезвычайное и непредотвратимое в данных условиях обстоятельство:
стихийное бедствие; общественные явления такие как война, беспорядки и т.д., нарушающие работу
транспорта, связи, суда и иных органов.
· Нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное
положение. Простой призыв на военную службу или сборы основанием для приостановления исковой
давности не считается.
· Мораторий (отсрочка) Правительства РФ на определенные виды обязательств, установленный на
основании закона.
· Приостановление действия нормативного акта, регулирующего соответствующее отношение.
Решение принимается компетентным государственным органом, который, не отменяя
нормативный акт в принципе, блокирует его действие на период существования определенных, как
правило, чрезвычайных обстоятельств.
Время действия обстоятельства, препятствующего защите нарушенного права, не засчитывается в
установленный срок исковой давности.
Согласно п. 2 ст. 202 ГК данные обстоятельства приостанавливают исковую давность в том случае ,
если они имели место, т. е. возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока
давности. При этом оставшаяся после приостановления часть срока удлиняется до 6 месяцев. Если же
срок давности меньше или равен 6 месяцам, оставшаяся часть удлиняется до срока давности.
Закон предусматривает и другие основания для приостановления давности по различным
требованиям
Согласно ст. 203 течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в
установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о
признании долга.
После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва,
не засчитывается в новый срок.
Согласно п.1 ст. 204 ГК иск, не принятый судом к производству или оставленный судом без
рассмотрения, не прерывает исковую давность.
Согласно п.2 ст. 204 ГК из срока исковой давности исключается период нахождения гражданского
иска в уголовном деле.
Согласно ст. 205 ГК исковая давность может быть восстановлена судом, если причины ее пропуска
будут признаны удовлетворительными.
Особенности восстановления исковой давности:
· Причина пропуска должна быть связана с личностью истца, но не с личностью ответчика. Это
тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность истца.
· Вопрос о восстановлении давности может ставиться лишь гражданином, но не
предпринимателем.
· Обстоятельства пропуска срока должны иметь место в последние 6 месяцев срока.
Согласно ст. 208 ГК требования, на которые исковая давность не распространяется следующие:
· требования о защите личных неимущественных прав и других материальных благ, кроме случаев,
предусмотренных законом;
· требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
· требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина,
удовлетворяются не более, чем за 3 года до предъявления иска;
· требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя
бы эти нарушения не были соединены с лишением владения - негаторные иски;
· другие требования в случаях, установленных законом.
58. Начало течение исковой давности. Приостановление и перерыв сроков исковой давности.
Восстановление сроков исковой давности.
В соответствии со ст. 200 ГК исковая давность начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно
узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются только ГК и иными
законами. Таким образом, начало течения исковой давности закон связывает, с одной стороны, с
объективным моментом, т.е. нарушением субъективного права, а с другой стороны, с субъективным
моментом, т.е. моментом, когда управомоченный узнал или должен был узнать о нарушении своего
права.
Но в этом случае уже ответчик может доказывать, что о нарушении права истец должен был узнать
раньше, чем он узнал об этом фактически.
В том случае, если обязанность должника состояла в совершении им определенного действия в
обусловленный договором срок, исковая давность начинает течь с момента наступления (истечения)
срока исполнения. Когда исполнение обязательства определено моментом востребования, давность
исчисляется с момента истечения 7-дневного льготного срока, если обязанность немедленного
исполнения не вытекает из закона, договора или существа обязательства. Если обязанность должника
состоит в совершении ряда последовательных однородных действий, например, в осуществлении
поставок или оказании услуг, срок исковой давности применяется по каждому требованию отдельно.
В тех относительных правоотношениях, в которых обязанностью должника является, среди прочего,
воздержание от каких-либо действий, исковая давность начинает течь с того дня, когда кредитору
стало или должно было стать известным о совершении должником соответствующего действия.
По общему правилу, исковая давность распространяется на все гражданские правоотношения. В
виде исключения срок исковой давности не применяется к ряду требований, которые прямо указаны в
законе. Исковая давность не распространяется на требования, вытекающие из нарушения личных
неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; на
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; на требования о возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью гражданина
Исковая давность не применяется также к требованию собственника или иного владельца об
устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением
владения (негаторный иск). Законом могут устанавливаться и иные случаи неприменения исковой
давности.
Виды сроков исковой давности. Сами сроки исковой давности подразделяются на общий и
специальные. Общий срок исковой давности, равный трем годам, распространяется на все
правоотношения, кроме тех, в отношении которых установлены специальные сроки. Специальные
сроки исковой давности применяются к отдельным, особо указанным в законе требованиям.
Сокращенные сроки исковой давности призваны стимулировать скорейшее предъявление иска для
правильного разрешения дела.
Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности
Сущность приостановления течения исковой давности состоит в том, что время, в течение
которого действует обстоятельство, препятствующее защите нарушенного права, не засчитывается в
установленный законом срок исковой давности.
Основания, приостанавливающих течение давностного срока: непреодолимая сила;
1) нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное
положение;
2) установленная на основании закона Правительством РФ отсрочка исполнения обязательств
(мораторий);
3) приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее
отношение.
Обстоятельства приостанавливают исковую давность лишь в том, случае, если они возникли или
продолжали существовать, в последние 6 месяцев срока давности, а применительно к сокращенным
срокам — в течение всего срока давности, если этот срок =или менее 6 месяцев.
Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до наступления обстоятельства,
послужившего основанием перерыва, в давностный срок не засчитывается и он начинает течь заново.
Перерыв исковой давности закон связывает с волевыми действиями истца или ответчика.
Течение исковой давности прерывается:
1) предъявлением иска в установленном законом порядке
2) совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.
Восстановление исковой давности рассматривается законом как исключительная мера, которая
может применяться лишь при наличии ряда обстоятельств.
1. причина пропуска исковой давности может быть признана судом уважительной (тяжелой
болезнью, беспомощным состоянием, неграмотностью) и т.п.
2.Во-вторых, вопрос о восстановлении исковой давности может ставиться лишь потерпевшим-гражданином. В-третьих, причины пропуска срока исковой давности могут признаваться
уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок
равен шести месяцам или менее шести месяцев — в течение срока давности.
59. Требование, на которые исковая давность не распространяется.
Статья 208. Требования, на которые исковая давность не распространяется
Исковая давность не распространяется на:
требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме
случаев, предусмотренных законом;
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако
требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на
возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года,
предшествовавшие предъявлению иска;
требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя
бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304);
другие требования в случаях, установленных законом.
В комментируемой статье содержится неполный перечень требований, защита которых не
ограничена сроками исковой давности. Но для некоторых из перечисленных требований возможно
иное решение вопроса. Для отдельных требований о защите личных неимущ прав и др нематер благ
ИД м.б. предусмотрена законом.
Требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гр-на, не ограничены
исковой давностью. Однако установлен срок в 3 года для возмещения вреда за прошлое время,
предшествующее иску, заявленному по истечении срока исковой давности.
ВС РФ и ВАС РФ разъяснили, что при разрешении требований о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью гр-на, предъявленных по истечении 3 лет со времени
возникновения права на их удовлетворение, платежи за прошлое время взыскиваются не более чем за
3 года, предшествовавших предъявлению иска, а не со дня обращения в суд (п. 33 постановления
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8).
ИД не распространяется на требования о компенсации морального вреда, на требование о
защите Ч, Д, ДР, заявленные в порядке (п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 18.08.92 N 11 "О
некоторых вопросах применения законодательства о защите Ч и Д гр-н, а также ДР ЮЛ" (в ред. от
25.04.95).
На требования негаторных исков ИД также не распространяется.
Изложенный в законе перечень требований, на которые ИД не распространяется, не ограничен.
60. Собственность как экономическая категория. Понятие права собственности в объективном и
субъективном смысле. Правомочие собственника, их содержание и осуществление.
Собственность — это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается
во владении, пользовании и распоряжении ею.
Экономические отношения собственности неизбежно получают юр. закрепление. Это выражается
как в системе правовых норм, регулирующих и образующих институт права собственности
В первом случае говорят о праве собственности в объективном смысле, во втором — в
субъективном смысле, или о субъективном праве собственности.
Правомочие владения — это юр. обеспеченная возможность хозяйственного господства
собственника над вещью.
Законным - владение, которое опирается на какое-либо правовое основание, т. е. на юр.титул
владения.
Правомочие пользования — это юр. обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных
свойств в процессе ее личного или производительного потребления.
Правомочие распоряжения — это юридически обеспеченная возможность определить судьбу вещи
путем совершения юридических актов в отношении этой вещи.
Право собственности относится к числу исключительных прав. - собственник наделен правом
исключать воздействие всех третьих лиц на сферу хоз-ного господства, в том числе и с помощью мер
самозащиты.
Формы права собственности. частная собс-ть по рос-у зак-тву подразделяется на собственность
граждан и юр. лиц, а государственная собственность – принадлежащую РФ и собственность,
принадлежащую субъектам федерации — республикам, краям, областям, городам федерального
значения, автономной области и автономным округам.
Виды и подвиды права собственности.
Общая собственность- принадлежит не одному лицу, а 2 или более лицам, подразделяется на два
вида:
*долевую
* совместную.
Деление собственности на виды может проводиться в зависимости от того, о каком имуществе
идет речь- например, право собственности на недвижимое и движимое имущество.
Содержание права собственности
В силу ст. 18 ГК граждане могут иметь имущество на праве собственности.
Чтобы это право возникло, необходимо наступление юр. факта, с помощью которого абстрактная
возможность правообладания, заложенная в правоспособности, переводится в состояние
субъективного права.
Необходимо чтобы гражданин купил какое-то имущество, принял его в дар, унаследовал, приобрел
путем изготовления вещи или постройки дома и т.д.
Субъективное право собственности распространяется и на право собственности граждан.
Его содержание составляют правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению
имуществом по своему усмотрению и в своем интересе. Каждое из них обеспечивает собственнику
возможность определенного поведения в абсолютном правоотношении, которое связывает
собственника со всеми третьими лицами.
Согласно ст. 209 ГК собственность — это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей,
которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении
вмешательства всех третьих лиц в сферу власти собственника.
Владение — фактическое обладание вещью, под которым понимается прежде всего субъективное
право на защиту объекта собственности от посягательств третьих лиц.
Пользование — извлечение из вещи полезных свойств путем ее потребления в производственных
или бытовых целях.
Распоряжение — совершение в отношении объекта собственности действий, определяющих его
судьбу таких как отчуждение, сдача внаем, залог и т. д. вплоть от уничтожения.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и
законные интересы других лиц.
Передавая отдельные полномочия другим лицам, собственник своего права собственности на
имущество не теряет.
В ряде случаев собственник может быть лишен всех трех правомочий по владению, пользованию и
распоряжению имуществом, например при аресте имущества. Это не означает автоматического
прекращения права собственности: собственник либо будет восстановлен в своих правах, либо его
право будет прекращено по основаниям, предусмотренным законом.
В ряде случаев право собственности может быть ограничено. Следует иметь в виду, что такие
ограничения могут вводиться только федеральными законами и лишь в той мере, в какой это
необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ограничения,
содержащиеся в иных правовых актах, незаконны.
В договоре между собственником и лицом, осуществляющим владение, пользование или
распоряжение его имуществом, могут быть предусмотрены частные ограничения действия
собственника, например, договор аренды ограничивает полномочия собственника по владению и
пользованию имуществом. В этом случае они возникают по воле самого собственника, который не
вправе их нарушать в дальнейшем.
61. Момент возникновения права собственности. Способы передачи вещи. Бремя содержания
имущества. Риск случайной гибели или порча имущества.
Для возникновения права собственности необходимо, чтобы между отчуждателем имущества и
его приобретателем был заключен договор, соответствующий требованиям закона.
В случаях, когда переход права собственности на имущество подлежит гос. регистрации, право
собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации.
Если договор об отчуждении имущества подлежит гос. регистрации или нотариальному
удостоверению, право собственности возникает в момент регистрации .
Передачей признается прежде всего фактическое вручение вещей приобретателю, т. е. передача
вещей во владение приобретателя.
Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение
приобретателя или указанного им лица.
Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении
приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента.
РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ или порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя
одновременно с возникновением у него права собственности, если иное не предусмотрено договором.
Следовательно, по общему правилу убытки (риск) в связи с гибелью или порчей вещей несет их
собственник, но стороны могут установить в договоре иной порядок.
Однако, если отчуждатель просрочил их принятие, РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ или
случайной порчи всегда несет просрочившая сторона. В договоре подряда установлен принцип риска
подрядчика, т.е. он несет РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ предмета подряда до сдаче его заказчику, а
также риск случайно наступившей невозможности окончания работы либо случайного ухудшения или
задержки работы. В соответствии с этим при случайной гибели предмета подряда или невозможности
окончания работы не по вине сторон подрядчик не вправе требовать от заказчика ни вознаграждения,
ни возмещения убытков, а при случайном ухудшении предмета подряда либо задержке работы по
вине подрядчика последний обязан возместить понесенные заказчиком убытки.
Статья 223. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору
1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи,
если иное не предусмотрено законом или договором.
2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право
собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено
законом.
Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю
(пункт 1 статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением
предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать
такое имущество от добросовестного приобретателя.
Статья 210. Бремя содержания имущества
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Статья 211. Риск случайной гибели имущества
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если
иное не предусмотрено законом или договором.
62. Основания приобретения права собственности: на вновь создаваемые вещи, общедоступные вещи,
самовольную постройку. Спецификация.
Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен,
поступают в собственность государства, если зак-вом не предусмотрено иное (ст. 4 Закона РСФСР
«Об охране и использовании памятников истории и культуры»). Спецификация как способ
приобретения права собственности на вновь изготовленную движимую вещь характеризуется тем, что
вещь создается в результате приложения труда одного лица к материалу, принадлежащему другому
лицу. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на эту вещь приобретает
собственник материала. Если в договоре указано что собственником вещи становится переработчик,
то он становится собственником но при наличии условий: 1) стоимость переработки существенно
превышает стоимость материалов, 2) переработчик добросовестный (не знал и не мог знать что
материалы чужие) 3) переработчик создал вещь для себя.
Переработчик ставший собственником возмещает собственнику стоимость материалов. Если
собственником стал собственник материалов он уплачивает стоимость работы. В договоре данный
вопрос м.б. решен иначе. Однако если материалы были утрачены по вине переработчика он
возмещает их стоимость собственнику плюс причиненные убытки.
Статья 218. Основания приобретения права собственности
1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с
соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.
Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования
имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьей 136 настоящего Кодекса.
2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об
отчуждении этого имущества.
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество
переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему
имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического
лица.
3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может приобрести
право собственности на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник
которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое он
утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом.
4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного
потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие
свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам
кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.
63. Основания приобретения права собственности: на бесхозяйное имущество, безнадзорный и
пригульный скот, находку.
Статья 225. Бесхозяйные вещи
1. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой
неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую
собственник отказался.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ)
2. Если это не исключается правилами настоящего Кодекса о приобретении права
собственности на вещи, от которых собственник отказался (статья 226), о находке (статьи 227 и
228), о безнадзорных животных (статьи 230 и 231) и кладе (статья 233), право собственности на
бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в силу приобретательной давности.
3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим
государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного
самоуправления, на территории которого они находятся.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган,
уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о
признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную
собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим
ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.
4. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге бесхозяйные недвижимые
вещи, находящиеся на территориях этих городов, принимаются на учет органами,
осуществляющими государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлениям
уполномоченных государственных органов этих городов.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет уполномоченный
государственный орган города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга может
обратиться в суд с требованием о признании права собственности города федерального значения
Москвы или Санкт-Петербурга на данную вещь.
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в собственность
города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, может быть вновь принята во
владение, в пользование и в распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в
собственность в силу приобретательной давности.
(п. 4 введен Федеральным законом от 09.02.2009 N 7-ФЗ)
Статья 226. Движимые вещи, от которых собственник отказался
1. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью
отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены другими лицами в
свою собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.
2. Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок,
водный объект или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже
суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, либо брошенные
лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче
полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, имеет право обратить эти вещи в
свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия,
свидетельствующие об обращении вещи в собственность.
(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)
Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, если
по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными.
Статья 227. Находка
1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или
собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и
возвратить найденную вещь этому лицу.
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу,
представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо,
которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания
неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в милицию или в орган местного
самоуправления.
3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в милицию, орган местного
самоуправления или указанному ими лицу.
Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по
сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных
доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи,
подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение.
4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой
неосторожности и в пределах стоимости вещи.
Статья 228. Приобретение права собственности на находку
1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в милицию или в орган
местного самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, управомоченное получить найденную вещь, не
будет установлено или само не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в милицию или в
орган местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на нее.
2. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в собственность, она
поступает в муниципальную собственность.
Статья 229. Возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение нашедшему вещь
1. Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее получение, вправе получить от
этого лица, а в случаях перехода вещи в муниципальную собственность - от соответствующего
органа местного самоуправления возмещение необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей
или реализацией вещи, а также затрат на обнаружение лица, управомоченного получить вещь.
2. Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи,
вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов стоимости вещи. Если найденная вещь
представляет ценность только для лица, управомоченного на ее получение, размер вознаграждения
определяется по соглашению с этим лицом.
Право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не заявил о находке или пытался
ее утаить.
Статья 230. Безнадзорные животные
1. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних
животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных или место его
пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных
животных в милицию или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску
собственника.
2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом, задержавшим
их, у себя на содержании и в пользовании либо сданы на содержание и в пользование другому лицу,
имеющему необходимые для этого условия. По просьбе лица, задержавшего безнадзорных животных,
подыскание лица, имеющего необходимые условия для их содержания, и передачу ему животных
осуществляют милиция или орган местного самоуправления.
3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на содержание
и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу
животных в пределах их стоимости.
Статья 231. Приобретение права собственности на безнадзорных животных
1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних
животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у
которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности
на них.
При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных
они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом органом
местного самоуправления.
2. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в собственность другого
лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к
нему привязанности со стороны этих животных или о жестоком либо ином ненадлежащем
обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, определяемых по
соглашению с новым собственником, а при недостижении соглашения - судом.
Статья 232. Возмещение расходов на содержание безнадзорных животных и вознаграждение
за них
В случае возврата безнадзорных домашних животных собственнику лицо, задержавшее
животных, и лицо, у которого они находились на содержании и в пользовании, имеют право на
возмещение их собственником необходимых расходов, связанных с содержанием животных, с
зачетом выгод, извлеченных от пользования ими.
Лицо, задержавшее безнадзорных домашних животных, имеет право на вознаграждение в
соответствии с пунктом 2 статьи 229 настоящего Кодекса.
64. Приобретение права собственности на клад. Приобретательная давность.
Согласно ст. 233 ГК приобретение права собственности на клад — намеренно скрытые ценности, собственник которых не может быть установлен или в силу закона утратил на них право. Особенности приобретения права собственности на клад:
· если клад не является памятником истории или культуры, он полностью поступает в собственность лица, на территории которого он обнаружен, и лица, нашедшего клад в равных долях или по соглашению между ними;
· если клад является памятником истории или культуры, он поступает в собственность государства, а указанные лица имеют право на вознаграждение в размере 50 процентов стоимости клада в равных долях или по соглашению между ними.
Лицо, обнаружившее клад в чужом имуществе, не имеет права на долю в общей собственности на клад, если оно производило раскопки без согласия собственника этого имущества, либо такие раскопки, специально направленные на обнаружение клада, входили в круг его трудовых или служебных обязанностей. Размер вознаграждения в этом случае определяется трудовым договором или соглашением сторон.
Статья 234 регламентирует приобретательскую давность — приобретение права собственности на имущество лицом, добросовестно, открыто и непрерывно владеющим им в течение 5 лет (на недвижимое имущество — 15 лет).
Условия приобретательской давности:
· истечение установленного срока давности владения. Особенности: срок начинается не ранее истечения срока исковой давности по виндикационному иску собственника имущества; в срок засчитываются периоды добросовестного владения имуществом предыдущими владельцами;
· владение должно быть добросовестным — владелец не знал и не должен был знать о его незаконности, т. е. об отсутствии у него права собственности на вещь;
· владение должно быть открытым, без утайки, иначе возникают сомнения в добросовестности владельца;
· владение должно быть непрерывным: течение давностного срока прерывается предъявлением к нему собственником виндикационного иска либо совершением владельцем действий, свидетельствующих о признании им права собственности на вещь за другим лицом.
65. Основания прекращения права собственности( приватизация, национализация, реквизиция и
конфискация и др.).
Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим
лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при
утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.
2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по
основаниям, предусмотренным законом, производятся:
1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238);
3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (статья 239);
4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи
240 и 241);
5) реквизиция (статья 242);
6) конфискация (статья 243);
7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272,
статьями 282, 285, 293, пунктами 4 и 5 статьи 1252настоящего Кодекса;
8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не
представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции доказательства его приобретения на законные доходы;
9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и
доходов от них, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их
приобретения.
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество,
находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность
граждан и юридических лиц.
Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и
юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости
этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса.
Статья 234 регламентирует приобретательскую давность — приобретение права собственности на
имущество лицом, добросовестно, открыто и непрерывно владеющим им в течение 5 лет (на
недвижимое имущество — 15 лет).
Производные основания приобретения права собственности, связанные с переходом права
собственности на объект от одного лица к другому, одновременно являются и способами
прекращения права собственности на объект у первоначального собственника согласно п.2 ст. 235 ГК:
Национализация — обращение в государственную собственность имущества, находящегося в
частной собственности граждан и юридических лиц.
Национализация проводится на основании закона с возмещением государством собственнику
стоимости этого имущества и других убытков. Споры о возмещении убытков разрешаются судом.
Приватизация — переход имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, в частную собственность физических и юридических лиц на основании специального
закона.
Реквизиция — обращение имущества физических и юридических лиц в собственность государства
при возникновении чрезвычайных обстоятельств в интересах общества по решению
государственных органов на возмездной основе. Оценка возмещения может быть оспорена в суде.
При прекращении чрезвычайных обстоятельств бывший собственник вправе требовать через суд
возвратить ему сохранившееся имущество.
Конфискация — безвозмездное изъятие имущества у собственника в предусмотренных законом
случаях по решению суда в виде санкции за совершение правонарушения.
66. Понятие, основные признаки и виды ограниченных вещных прав. Отличие правомочий
титульного владения от правомочий собственника.
Вещным правом является абсолютное гражданское право лица, предоставляющее ему
возможность непосредственного господства над вещью и отстранения от нее всех других лиц,
защищаемое специальными гражданско-правовыми исками .
Вещные права характеризуются следующими признаками:
- непосредственным отношением лица к вещи;
- абсолютным характером;
- объектами являются только индивидуально-определенные вещи;
- защитой с помощью особых вещно-правовых исков.
Абсолютный характер вещных прав, проявляется в том, что все без исключения третьи лица
обязаны не препятствовать управомоченному лицу в использовании вещи и не воздействовать на
вещь без его разрешения. Следовательно, третьи лица должны быть четко осведомлены о видах и
содержании вещных прав. Именно этим обстоятельством объясняется необходимость
исчерпывающего определения в законе перечня вещных прав и их содержания.
Виды вещных прав определены в законе следующим образом:
- право собственности - наиболее широкое по объему правомочий вещное право,
предоставляющее управомоченному лицу максимальные возможности использования
принадлежащего ему имущества;
- ограниченные вещные права (ст. 216 ГК РФ) связаны с использованием чужих земельных
участков и других объектов недвижимости, в силу чего подлежат государственной регистрации. К
числу таких прав относятся сервитут, пожизненное наследуемое владение, постоянное пользование;
- ограниченные вещные права, оформляющие имущественную обособленность
государственных и муниципальных унитарных предприятий, казенных предприятий и учреждений
- юридических лиц, не являющихся собственниками закрепленного за ними имущества.
Имущество за названными юридическими лицами закрепляется собственником на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления.
Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
1. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются:
право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 265);
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (статья 268);
сервитуты (статьи 274, 277);
право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право оперативного управления
имуществом (статья 296).
2. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками
этого имущества.
3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для
прекращения иных вещных прав на это имущество.
4. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения любым
лицом в порядке, предусмотренном статьей 305 настоящего Кодекса.
Правомочия титульного владельца уже чем правомочия собственника. Так как он только
владеет и не имеет права распоряжения.
Право собственности отличается от других вещных прав полнотой содержания.
Никто из субъектов других вещных прав не имеет такой полноты правомочий на
принадлежащее имущество. Объем их прав ограничен законом и собственником.
Это объясняется тем, что другие вещные права производны от права собственности. Так,
собственник, передавая часть своего имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение
другому лицу, сохраняет за собой права собственности на это имущество. Поэтому никто кроме
собственника не может обладать всей совокупностью правомочий собственника.
Право собственности всеобъемлюще, по сравнению с ним любое иное вещное право является
ограниченным по объему. Выделяя группу вещных прав, принадлежащих несобственникам, закон
именует их "вещные права лиц, не являющихся собственниками".
67. Ограниченные вещные права: права хозяйственного ведения и оперативного управления.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления составляют особую разновидность
вещных прав, неизвестную развитому законодательству. Это - вещные права юридических лиц по
хозяйственному и иному использованию имущества собственника. Они призваны оформить
имущественную базу для самостоятельного участия в гражданских правоотношениях юридических
лиц-несобственников, что невозможно в обычном, классическом имущественном обороте.
Появление и сохранение этих вещных прав в российском праве связано с существованием планово-регулируемой, государственной экономики. Государство как собственник основной массы
имущества, будучи не в состоянии непосредственно хозяйствовать с принадлежащими ему
объектами и одновременно не желая утратить на них право собственности, объективно было
вынуждено выпускать в имущественный оборот самостоятельные юридические лица, предприятия и
учреждения, закрепляя за ними свое имущество на ограниченном вещном праве. С 60-х годов это
право стало именоваться в СССР правом оперативного управления, а впоследствии в законах о
собственности было разделено на более широкое по содержанию право полного хозяйственного
ведения, предназначенное для производственных предприятий, и более узкое право оперативного
управления - для госбюджетных и аналогичных им учреждений.
Участниками нормальных рыночных отношений всегда являются собственники, самостоятельно
распоряжающиеся своим имуществом, граждане, включая индивидуальных предпринимателей,
товарищества и общества, кооперативы и т. д. Сохранение в нашем имущественном обороте
предприятий и учреждений, не являющихся собственниками имущества, свидетельствует о его
переходном характере, обусловленном, в свою очередь, переходным характером самой экономики,
неизбежно, но временно и в модифицированном виде сохраняющей определенные элементы
прежней, государственной хозяйственной системы. К числу таких элементов относятся и вещные
права, такие как право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Субъектами прав хозяйственного ведения и оперативного управления могут быть только
юридические лица и притом не любые, а лишь существующие в специальных организационно-правовых формах предприятия и учреждения.
Субъектом права оперативного управления могут быть как унитарные (казенные) предприятия (ст.
115 ГК), принадлежащие к категории коммерческих организаций, так и учреждения (ст. 120 ГК),
относящиеся к некоммерческим структурам, а также предприятия, принадлежащие частным
собственникам. При этом учреждения могут создаваться как государственными и муниципальными
образованиями, так и другими, например, частными собственниками - гражданами и юридическими
лицами. Они в определенных рамках могут заниматься и приносящей доходы деятельностью, что
влечет появление у них особого права на полученное таким образом имущество, которое также
можно определить как право хозяйственного ведения в соответствии с п. 2 ст. 298 ГК.
Различие прав хозяйственного ведения и оперативного управления состоит в содержании и объеме
правомочий, которые они получают от собственника на закрепленное за ними имущество. Право
хозяйственного ведения, принадлежащее либо предприятию как коммерческой организации, либо
учреждению, осуществляющему разрешенную ему собственником предпринимательскую
деятельность, в силу этого является более широким, нежели право оперативного управления, которое
может принадлежать либо некоммерческим по характеру деятельности учреждениям, либо казенным
предприятиям.
Согласно ст. 295 ГК собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соответствии
с законом решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности,
его реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет
контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию
имущества.
Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении предприятия.
Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться
этим имуществом без согласия собственника.
Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за
исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.
Казенное предприятие, а также учреждение в отношении закрепленного за ними имущества в
соответствии со ст. 296 ГК осуществляют в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения им в соответствии со ст.297 ГК:
· Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним
имуществом лишь с согласия собственника этого имущества.
· Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.
Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником его
имущества.
Порядок распоряжения имуществом учреждения определяется в ст. 298 ГК. Учреждение не вправе
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право
осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
учреждения и учитываются на отдельном балансе.
В соответствии со ст. 299 ГК Право хозяйственного ведения или право оперативного управления
имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за унитарным
предприятием или учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с момента передачи
имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением
собственника.
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
или оперативном управлении, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или
учреждением по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение или
оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, установленном настоящим
Кодексом, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом прекращаются по
основаниям и в порядке, предусмотренным ГК, другими законами и иными правовыми актами для
прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у
предприятия или учреждения по решению собственника.
В соответствии со ст. 300 ГК при переходе права собственности на государственное или
муниципальное предприятие как имущественный комплекс к другому собственнику
государственного или муниципального имущества такое предприятие сохраняет право
хозяйственного ведения или право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.
При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение сохраняет право
оперативного управления на принадлежащее ему имущество.
ГП. 55-65
68. Сервитутные права (основания установления, характеристика, виды, основания прекращения)
Сервитуты (сервитутные права), выделяемые законом в качестве разновидности вещных прав (ст.
216, 274 - 277 ГК), представляют собой права, закрепляющие за гражданами и юридическими лицами
возможность пользования в ограниченном объеме чужим недвижимым имуществом. Предметом
сервитутов могут быть земельные участки, водные пути для паромов, лодок и других маломерных
плавательных средств, здания, сооружения и другое недвижимое имущество.
Согласно ст. 274 ГК Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через
соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередач, связи и
трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника
недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установки сервитута.
Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения,
пользования и распоряжения этим участком.
Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и
собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для
регистрации прав на недвижимость. В случае недостижения соглашения об установлении или
условиях сервитута, спор разрешается судом по иску лица. требующего установления сервитута на
условиях и в порядке, предусмотренном пп. 1 п. 3 ст. 274 ГК. Сервитут может быть установлен в
интересах и по требованию лица, которому участок предоставлен на праве пожизненного
наследуемого владения или праве постоянного землепользования. Собственник участка,
обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в
интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком. Сервитут
сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который им обременен, к другому лицу.
Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога, не может передаваться
каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для
обеспечения использования которого сервитут установлен.
По требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом, сервитут может быть
прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен. В случаях, когда земельный
участок, принадлежащий гражданину или юридическому лицу, в результате обременения сервитутом
не может использоваться по назначению участка, собственник вправе требовать по суду
прекращения сервитута.
Субъектами сервитутных правоотношений могут быть граждане и юридические лица.
Виды сервитутов:
публичные, устанавливаемые законом в интересах всех лиц (например, каждый может пользоваться
водными объектами в соответствии со ст. 43 Водного кодекса РФ);
частные, устанавливаемые на основании договора, но в соответствии с законом.
Суть сервитутного права легко можно уяснить на примере земельного сервитута. Так, собственник
земельного участка может требовать от собственника соседнего земельного участка права
ограниченного пользования им для прохода, проезда и т. д. Земельный участок, представляемый на
праве сервитута, называется «служащим», а земельный участок, собственник которого требует
установления сервитута, называется «господствующим».
Устанавливается сервитут по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения – по
решению суда. Сервитут подлежит государственной регистрации, он может быть возмездным.
За сервитутом закреплено право следования. Это значит, что он сохраняется и при смене
собственника «служащего» земельного участка. Собственник «служащего» земельного участка
может потребовать прекращения сервитута, если он мешает использованию земельного участка по
назначению. Если согласие между участниками сервитута не достигнуто, спор решается судом.
69. Право частной собственности граждан и юридических лиц (субъекты, объекты, содержание,
основания приобретения).
Право собственности граждан – разновидность частной собственности, в связи с которой граждане
могут владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью по своему усмотрению.
Источники формирования собственности граждан – их собственный труд и независимая
самостоятельная экономическая деятельность.
Виды собственности граждан:
1) собственность, источником которой является собственный труд в качестве наемного рабочего;
2) собственность, источником формирования которой является предпринимательская деятельность,
основанная на собственном труде;
3) собственность, источник формирования которой – привлечение наемного труда. Субъекты: все
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства.
Объектом может быть все имущество, кроме имущества, изъятого из гражданского оборота
(богатства континентального шельфа и морской экономической зоны, некоторые виды вооружений и
др.). Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничивается
(кроме случаев, предусмотренных законом).
В отношении некоторых объектов установлен специальный правовой режим, в частности на жилье
(должно использоваться по назначению для удовлетворения потребностей собственника и членов его
семьи), на транспортные средства, подлежащие специальной регистрации, оружие, на приобретение
которого требуется специальное разрешение, сильнодействующие яды, применяемые в лечебных,
научных и производственных целях, и другие объекты, обо-ротоспособность которых ограничена.
Собственник имущества может передать это имущество в залог или доверительное управление,
использовать для осуществления предпринимательской деятельности.
Субъекты права собственности юридических лиц: хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации,
ассоциации и союзы.
Объекты права собственности юридических лиц: любое движимое и недвижимое имущество (кроме
видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать юридическим лицам).
Количество и стоимость имущества, находящегося в их собственности, не ограничивается, исключая
случаи, когда ограничения прямо установлены законом в целях защиты конституционного строя,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.
Собственность юридического лица прекращается, если установлено, что имущество, находящееся в
его собственности, не может ему принадлежать.
Коммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также
учреждений, финансируемых собственником, являются собственниками имущества, переданного им
их учредителями в качестве вкладов, а также имущества, приобретенного этими юридическими
лицами по иным основаниям. Некоммерческие организации могут быть собственниками имущества,
приобретенного ими, и могут использовать его только в объемах, необходимых для достижения
целей, установленных учредительными документами.
Юридические лица могут быть собственниками любого имущества, за исключением того, которое не
может принадлежать на праве собственности юридическим лицам в силу прямого указания в законе.
70. Право государственной и муниципальной собственности. ( Понятие, объекты, субъекты и прочая
хуйня).
Эти формы собственности призваны обеспечивать интересы больших групп людей (население РФ в
целом и ее субъектов). Государственная собственность – имущество, принадлежащее на праве
собственности Российской Федерации, а также имущество, принадлежащее на праве собственности
субъектам РФ: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области,
автономным округам. Основной чертой, характеризующей право государственной собственности,
является множественность субъектов. Права собственника от имени РФ и субъектов РФ
осуществляют органы государства. Имущество, находящееся в собственности государства,
закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями на праве оперативного
управления и праве хозяйственного ведения.
В состав государственной собственности входят:
объекты, являющиеся основой национального богатства; объекты, необходимые для обеспечения
деятельности федеральных органов власти и управления (казна, валютный фонд и др.);
объекты оборонного производства (космические и летательные аппараты и др.);
объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства (объекты речного и
морского флота).
Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на праве собственности городским
поселениям, сельским поселениям и другим муниципальным образованиям. Права собственника от
имени муниципального образования осуществляются органами местного самоуправления. Органы
государственной власти и должностные лица не имеют права на осуществление правомочий
собственника в отношении муниципального имущества. Муниципальную собственность составляют
следующие объекты:
1) жилой и нежилой фонды, находящиеся в управлении местной администрации; жилищно-эксплуатационные предприятия;
2) ремонтно-строительные предприятия, обслуживающие объекты муниципальной собственности,
объекты инженерной инфраструктуры городов, объекты городского пассажирского транспорта и
внешнего благоустройства;
3) другие объекты, находящиеся в оперативном управлении местной администрации;
4) предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
оптово-складские предприятия, предприятия и подразделения производственно-технической
комплектации;
5) учреждения и объекты здравоохранения, народного образования, культуры и спорта и др.
(указанное имущество регистрируется в реестре муниципальной собственности).
Наиболее распространенный способ осуществления права государственной и муниципальной
собственности – передача государственного и муниципального имущества предприятиям и
учреждениям:
1) на праве оперативного управления (государственное или муниципальное предприятие вправе
использовать имущество в соответствии с целями своей деятельности, задачами собственника и
назначением имущества);
2) на праве хозяйственного ведения (государственное или муниципальное предприятие не вправе без
согласия собственника продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог или вносить в качестве вклада в
уставной капитал хозяйственных обществ недвижимое имущество. Относительно движимого
имущества все указанные действия совершаться могут при отсутствии прямого ограничения в
законе).
71. Понятие и виды права общей собственности.
В случаях, когда имущество принадлежит на праве собственности не одному, а двум и более лицам,
можно говорить об общей собственности.
Общая собственность может возникать по различным основаниям: совместная покупка, состояние в
браке, наследование и др.
Объект права общей собственности – индивидуально-определенная вещь или совокупность вещей,
не изъятые из гражданского оборота.
Общая собственность характеризуется множественностью субъектов права собственности, которые
именуются участниками или сособственниками общей собственности. Виды общей собственности:
долевая и совместная.
Общая совместная собственность – общая собственность, находящаяся в собственности нескольких
лиц без определения долей. Совместная собственность делится на общую совместную собственность
супругов и собственность членов крестьянского хозяйства. Участники совместной собственности
владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, находящимся в их собственности, сообща.
Общая совместная собственность может возникать только на основании закона.
Совместная собственность супругов – имущество, нажитое супругами во время брака (договором
между супругами может устанавливаться иной режим этого имущества).
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество,
полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его
собственностью. Вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов
роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются
собственностью того супруга, который ими пользовался.
Имущество каждого из супругов признается общей собственностью, если будет доказано, что во
время брака в это имущество из общего имущества супругов или из имущества одного из супругов
были произведены вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества.
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество,
находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая
причиталась бы ему при разделе этого имущества.
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной
собственности. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства
находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный
участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения,
продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование,
транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие
средства его членов.
Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и
используются по соглашению между ними.
Долевая собственность характеризуется тем, что каждому из ее участников принадлежит
определенная фиксированная доля. Участник общей долевой собственности имеет право на
предоставление в его владение или пользование части общего имущества, соразмерного его доле.
72. Понятие общей долевой собственности. Владение, пользование и т.д.
1.В объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по
принадлежности составляющего единое целое имущества (например, жилого дома) одновременно
нескольким лицам (например, нескольким наследникам собственника жилого дома) в определенных
долях, а в субъективном смысле - это право двух и более лиц сообща по своему усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим им в определенных долях имуществом,
составляющим единое целое.
2. Основания возникновения права общей долевой собственности
Право общей долевой собственности возникает на основании различных юридических фактов. В
большинстве случаев это совершение несколькими лицами гражданско-правовых сделок, прежде
всего купли-продажи и договоров о совместной деятельности (создание простого товарищества),
изготовление или создание ими новой неделимой вещи, наследование неделимой вещи несколькими
лицами. В состав общего имущества поступают также плоды, продукция и доходы от использования
имущества, находящегося в общей долевой собственности, которые распределяются между
участниками долевой собственностивсоразмерно их долям, если иное не предусмотрено
соглашением между ними.
3. Определение долей в праве долевой собственности
Если размер долей участников долевой собственности не может быть определен на основании
закона и не установлен соглашением всех ее участников, доли считаются равными (п. 1 ст. 245 ГК).
Однако в зависимости от вклада каждого участника общей долевой собственности в образование и
приращение общего имущества доли эти могут быть и неравными. Порядок определения и
изменения долей в таких случаях устанавливается соглашением всех участников долевой
собственности.
Если один из участников долевой собственности осуществит за свой счет с соблюдением
установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения, он имеет право
на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество (п. 3 ст. 245 ГК). Так, в
случае увеличения одним из сособ-ственников с соблюдением установленных правил за свой счет
полезной площади жилого дома доля в праве общей собственности на дом и порядок пользования
помещениями подлежат соответствующему изменению по требованию этого сособственника. Но
проведение одним из сособственников капитального ремонта жилого дома, не связанного с
увеличением полезной площади, не влечет изменения долей; этот сособственник вправе лишь
требовать от других сособственников возмещения части понесенных им расходов.
4. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в долевой
собственности
Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по
соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
Каждый участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и
пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе
требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его
долю, соответствующей компенсации. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников (п. 1 ст. 246 ГК).
Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате
налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и
сохранению (ст. 249 ГК).
5. Отчуждение доли в общем имуществе
Каждый участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать
свою долю либо распорядиться ею иным образом. Однако при этом необходимо соблюдение правил,
установленных ст. 250 ГК, которые заключаются в следующем.
При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой
собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она
продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Публичные
торги для продажи доли в праве общей собственности должника при обращении на нее взыскания
могут проводиться, если выделение доли в натуре невозможно или против этого возражают
остальные участники долевой собственности.
Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности
о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых
продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не
приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а
в праве собственности на движимое имущество - в течение десяти дней со дня извещения, продавец
вправе продать свою долю любому лицу. Доля в праве общей собственности переходит к
приобретателю по договору с момета заключения договора, если соглашением сторон не
предусмотрено иное, а если договор подлежит государственной регистрации - с момента такой
регистрации.
При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник
долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода
на него прав и обязанностей покупателя (п. 3 ст. 250 ГК). Уступка преимущественного права
покупки доли не допускается.
Изложенные правила применяются также при отчуждении доли по договору мены.
6. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли
Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по
соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из
общего имущества (п. 2 ст. 252 ГК). Раздел имущества производится между всеми участниками
отношений общей собственности и означает ее прекращение. При выделе доли общая собственность
сохраняется в отношении остающихся участников.
При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела
общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в
судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в
натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу,
находящемуся в общей собственности, выделяющийся сособственник имеет право на выплату ему
стоимости его доли другими участниками долевой собственности (п. 3 ст. 252 ГК).
Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле в
праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной
компенсацией.
Выплата участнику долевой собственности остальными сособственниками компенсации вместо
выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника
незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в
использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать
остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. С получением
компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе (п. 5 ст. 252 ГК).
7. Обращение взыскания на долю в общем имуществе
Кредитор участника долевой собственности при недостаточности у собственника другого имущества
вправе предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее
взыскания (ст. 255 ГК).
Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные
участники долевой собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли
остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с
обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отказа остальных
участников общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе требовать по
суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой
доли с публичных торгов.
73. Выдел доли из общего имущества, раздел общего имущества.
Общая долевая собственность представляет собой отношения по принадлежности составляющего
единое целое имущества одновременно нескольким лицам с определением их долей в праве на
данное имущество. Как уже отмечалось, это наиболее часто встречающийся вид отношений общей
собственности.
Право общей долевой собственности является правом двух и более лиц сообща (в определенных
долях) по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им
имуществом, составляющим единое целое.
Размер долей конкретных участников отношений общей долевой собственности определяется либо
законом (например, при наследовании по закону доли наследников одной очереди признаются
равными в соответствии с п. 2 ст. 1141 ГК), либо их соглашением (например, условиями договора
простого товарищества). Если размер долей участников долевой собственности не может быть
определен на основании закона и не установлен соглашением всех ее участников, доли считаются
равными (п. 1 ст. 245 ГК).
Однако в зависимости от вклада каждого участника общей долевой собственности в образование и
приращение общего имущества их доли могут быть и неравными. Порядок определения и изменения
долей в таких случаях устанавливается соглашением всех участников долевой собственности.
Если же такое соглашение отсутствует, решающее значение приобретает характер произведенных
одним из сособственников улучшений общего имущества (п. 3 ст. 245 ГК). Улучшения, отделимые
от объекта общей собственности без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению
(например, замена электроприборов в общем жилом доме), по общему правилу поступают в
собственность того из участников долевой собственности, который их произвел, т.е. вообще не
становятся объектом общей собственности и, следовательно, не влияют на размер долей ее
участников. Лишь по соглашению всех сособственников они могут остаться в составе общего
имущества и тем самым повлечь соразмерное увеличение доли произведшего их участника.
Неотделимые улучшения (например, ремонт и замена деталей крыши дома) всегда становятся
объектом общей собственности. Поэтому участник долевой собственности, осуществивший такие
улучшения за свой счет и с соблюдением установленного сособственниками порядка использования
общего имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее
имущество. Например, пристройка одним из сособственников к используемой им комнате дома
отапливаемой террасы, осуществленная им за свой счет и с соблюдением установленных правил,
дает ему право на увеличение его доли в праве общей собственности на дом. При этом сама терраса
как часть дома составляет объект общей собственности, а не становится собственностью
построившего ее участника. Если же такая пристройка осуществлена в противоречии с порядком
использования общим имуществом, например при отсутствии прямого или подразумеваемого
согласия других сособственников, она не дает права на увеличение доли.
Особой разновидностью долевой собственности в нашем правопорядке стала долевая собственность
на земельные участки сельскохозяйственного назначения, образовавшиеся в результате
реорганизации бывших колхозов и совхозов и приватизации их членами (работниками)
закрепленных за ними земель сельскохозяйственного назначения (осуществлявшейся путем
передачи этих земель в малопонятную "коллективно-долевую или коллективно-совместную
собственность"). Дело в том, что объектом приватизации и последующей общей собственности здесь
стало имущество, составляющее не единое целое, а массив разнородных земельных участков,
объединенных формальным признаком - принадлежностью к землям бывшего колхоза или совхоза.
Владельцы же таких долей нередко рассматривались как "собственники определенной части
площади сельскохозяйственных угодий" и могли лишь предполагать, какой конкретно земельный
участок (по местоположению, характеру угодий и стоимости) может быть объектом их права, ибо
вместо выделения земельных участков хотя бы в пользование сособственникам им было предложено
сдавать свои "земельные доли" в "аренду", причем даже в "многостороннюю", что противоречило не
только нормам гражданского права, но и здравому смыслу (ибо предметом аренды в традиционном
понимании может стать только индивидуально-определенная и непотребляемая вещь, а не право).
74. Понятие и виды общей совместной собственности. Владение, пользование и т.д.
Общая совместная (бездолевая) собственность представляет собой отношения по принадлежности
одновременно нескольким лицам составляющего единое целое имущества, в праве на которое их
доли заранее не определены. В отличие от общей долевой собственности данный вид общей
собственности возникает лишь как исключение, прямо предусмотренное законом.
Право общей совместной собственности - это право нескольких лиц сообща по своему усмотрению
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое
целое, без определения их долей в праве на него.
Участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом, если иное
не предусмотрено соглашением между ними (п. 1 ст. 253 ГК), в частности, о том, что конкретными
объектами (частями) общего имущества, например автомобилем, пользуется лишь один из
сособственников (супругов), или о том, что лишь определенные сособственники (члены
крестьянского хозяйства) вправе пользоваться находящимся в их общей собственности рабочим или
продуктивным скотом.
Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию
всех участников, которое предполагается (презюмируется) независимо от того, кем из участников
совершается сделка по распоряжению имуществом (п. 2 ст. 253 ГК). Каждый из участников
совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если
иное не вытекает из их общего соглашения (в этих случаях совершение сделок обычно возлагается
на одного из участников, например на главу крестьянского (фермерского) хозяйства). При этом
одновременно предполагается, что каждый из таких сособственников, находясь в семейных, лично-доверительных отношениях с другими сособственниками, совершает сделку с учетом общих, а не
только личных интересов. Это важно для контрагентов, участвующих в сделках по поводу общего
имущества, поскольку они не обязаны проверять согласие других сособственников на совершение
конкретной сделки.
Поэтому и оспаривание сделки по распоряжению общим имуществом, совершенной одним из
участников совместной собственности, другими ее участниками по мотивам отсутствия их согласия
допускается только при доказанности того, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна
была знать об этом, т.е. действовала недобросовестно (например, при продаже или дарении
определенного имущества другу семьи в период возбуждения дела о расторжении брака). Если же
речь идет о сделке, требующей нотариальной формы или государственной регистрации, согласие
сособственника должно быть удостоверено нотариально (ср. п. 3 ст. 35 СК).
Особенностью отношений совместной собственности является лично-доверительный характер
взаимоотношений участников, делающий их юридически незаменимыми. В силу невозможности
замены участника этих отношений здесь невозможно и отчуждение его "доли участия", в том числе с
использованием конструкции преимущественного права ее покупки. При появлении новых
сособственников между ними складываются и новые, иные отношения совместной собственности.
Поскольку речь идет о бездолевой собственности, раздел общего имущества между участниками
совместной собственности, а также выдел доли одного из них может быть осуществлен лишь после
предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. Однако
это не превращает рассматриваемые отношения в долевую собственность, ибо доли определяются
лишь на случай раздела или выдела, т.е. прекращения совместной собственности (кроме выдела из
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, насчитывающего более двух участников, где
совместная собственность сохраняется для остающихся членов).
75. Виндикационный иск. Условия удовлетворения, случаи ограничения виндикации.
Виндикационный иск - иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения.
Иными словами, виндикационный иск — это иск собственника о признании его права собственности
на вещь и о передаче ему на этом основании его вещи.
Для того чтобы виндикационный иск был удовлетворен, истец обязан представить суду
определенную совокупность доказательств, которая позволяла бы сделать однозначный вывод, что
ответчик обязан вернуть вещь истцу.
Виндикационный иск может быть удовлетворен при наличии следующих условий:
1. Наличие у истца права собственности, либо иного вещного права, либо юридического титула на
обладание вещью. Закон устанавливает требования, предъявляемые к основаниям возникновения
права собственности (иного юридического титула) на вещь. Этому посвящена глава 14 ГК РФ,
которая так и называется: «Приобретение права собственности».
Наиболее широко встречающимся в практике основанием возникновения права собственности
является сделка об отчуждении имущества. В судебной практике часто возникает вопрос: должен ли
суд при рассмотрении виндикационного иска проверять действительность сделки, породившую
право собственности истца. Особенно это актуально, когда ответчик ссылается на отсутствие права
собственности у его процессуального противника. Представляется, что «к решению этого вопроса в
каждом случае суд должен подходить с учетом обстоятельств конкретного дела. При этом оценивать
право собственности истца с позиций оспоримой сделки суд не имеет права, поскольку
действительность сделки, на основании которой возникло право собственности истца по
виндикационному иску, не является предметом этого судебного процесса. Однако если материалы
дела свидетельствуют о том, что сделка, на основании которой возникло право собственности истца,
ничтожна, например, вследствие несоответствия закону или иным правовым актам, то суду
предоставлено право применить последствия недействительности такой сделки по собственной
инициативе. На практике это будет означать отказ в удовлетворении виндикационного иска».
Помимо сделок закон предусматривает и иные основания приобретения права собственности:
наследование, возникновение права собственности на вновь создаваемое имущество, правопреемство
при реорганизации юридических лиц и др.
Доказывая наличие права собственности на истребуемое имущество, собственник может представить
так называемые правоустанвливающие документы. Например, если право собственности возникло в
результате покупки вещи, то таким доказательством является договор купли-продажи.
2. Утрата собственником (титульным владельцем) фактического владения вещью. Очевидно, что
если вещь находится во владении собственника, то истребовать ее у иного лица он не может.
Практическое значение данное обстоятельство может иметь в тех случаях, когда спор идет о
помещениях в здании, принадлежащем на праве собственности истцу.
3. Возможность конкретизировать вещь при помощи индивидуально-определенных признаков из
иных однородных вещей.
Виндицировать можно лишь индивидуально-определенное имущество, что вытекает из сущности
данного иска, направленного на возврат собственнику именно того самого имущества, которое
выбыло из его владения. «Однако различия между индивидуально-определенными и родовыми
вещами достаточно относительны и зависят от конкретных условий гражданского оборота. Поэтому
в случае индивидуализации могут быть виндицированы и вещи, обладающие едиными общими
свойствами для всех вещей данного вида, например, зерновые, строительные материалы и т. д.» Если
же выделить конкретное имущество собственника из однородных вещей фактического владельца
невозможно, должен предъявляться не виндикационный иск, а иск из неосновательного обогащения.
4. Нахождение вещи в незаконном владении ответчика. В том случае, если ответчик не обладает
спорной вещью, то и истребовать ее у него невозможно. Если ответчик обладал вещью, но к моменту
предъявления иска вещь выбыла из его владения, в этом случае его процессуальный статус
оценивается как статус ненадлежащего ответчика и, соответственно, в отношении него иск
удовлетворен быть не может.
5. Виндикационный иск может быть удовлетворен в зависимости от добросовестности ее
приобретения ответчиком. Согласно ст. 302 ГК РФ владелец признается добросовестным, если,
«приобретая вещь, он не знал и не должен был знать о том, что отчуждатель вещи не управомочен
на ее отчуждение. В случае, если владелец вещи знал или должен был знать, что приобретает вещь у
лица, не имевшего права на ее отчуждение, он считается недобросоветсным. Для признания
приобретателя недобросовестным недостаточно простой неосмотрительности, а требуется умысел
или грубая неосторожность».
При разграничении простой и грубой неосторожности следует опираться на фактические
обстоятельства каждого конкретного случая, принимая во внимание как обстановку и условия
приобретения вещи, так и субъективные свойства самого приобретателя - его жизненный опыт,
юридическую грамотность. У недобросовестного приобретателя вещь изымается во всех случаях.
Вопрос об истребовании у добросовестного приобретателя решается в зависимости от того, как
приобретена вещь - возмездно или безвозмездно. Согласно ч. 2 ст. 302 ГК РФ при безвозмездном
приобретении имущества от лица, которое не имело право его отчуждать, собственник вправе
истребовать имущество во всех случаях.
Если имущество приобретено владельцем добросовестно и возмездно, возможность его
истребования поставлена в зависимость от характера выбытия имущества из владения собственника
(титульного владельца). Собственник вправе истребовать имущество от такого приобретателя только
тогда, когда имущество выбыло из владения собственника или лица, которому имущество было
доверено собственником, помимо их воли. При этом закон (ч. 1 ст. 302 ГК РФ) указывает на два
возможных случая подобного выбытия имущества из владения - утерю его собственником и его
похищение.
Иначе решается данный вопрос тогда, когда имущество выходит из владения собственника по его
воле. Так, если собственник вручает свое имущество нанимателю, а тот, злоупотребляя доверием
собственника, продает имущество третьему добросовестному приобретателю, виндикационный иск
собственника к такому лицу удовлетворению не подлежит. В данном случае закон защищает
интересы добросовестного возмездного приобретателя имущества, который на основе сложного
юридического состава становится собственником приобретенного имущества.
Собственник не вправе истребовать от добросовестного приобретателя деньги и ценные бумаги на
предъявителя ни в каких случаях (пункт 3 ст. 302 ГК РФ). Таким образом, в данном случае не
действуют общие правила виндикации имущества: добросовестный приобретатель гарантирован от
истребования у него денег или ценных бумаг на предъявителя независимо от того, завладел он ими
возмездно или безвозмездно. Также не имеет значения, выбыли ли указанные объекты из владения
собственника по его воле или против его воли.
76. Негаторный иск. Иск о признании права собственности.
Нарушение права собственности не всегда бывает связано с лишением собственника владения
принадлежащей ему вещью. Оно может быть также выражено в совершении действий, которые, не
затрагивая владения, препятствуют нормальному осуществлению других правомочий собственника
— права пользования и распоряжения.
Негаторный иск — требование устранения всяких нарушений права собственности, хотя бы эти
нарушения и не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ).
Примером такого рода требований являются споры по осуществлению прав владельцев
соседствующих строений и земельных участков (когда, в частности, один из них своими действиями
создает помехи для осуществления прав другого, например возводит строение или сооружение,
закрывающее доступ света в окна соседа, и т. п.).
Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в осуществлении права
собственности негаторный иск может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения
права собственности, когда налицо угроза такого нарушения. Например, с помощью негаторного
иска собственник может добиваться запрета строительства того или иного сооружения уже на
стадии его проектирования, если оно будет препятствовать пользоваться имуществом.
Субъектом права на предъявление такого иска является собственник, сохраняющий вещь в своем
владении. Субъектом обязанности становится нарушитель прав собственника, причем действующий
незаконно. Если препятствование в осуществлении правомочий собственника создается
правомерными действиями (например, прокладывается траншея вблизи домовладения с разрешения
соответствующих государственных органов), предъявлять негаторный иск нельзя. Придется либо
оспаривать законность таких действий (но не с помощью негаторного иска), либо претерпевать их
последствия.
Объектом требования по данному иску является устранение длящегося правонарушения
(противоправного состояния), сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому
правоотношение по негаторному иску не подвержено действию исковой давности, что отличает
данный вид исков от виндикационного. Негаторное требование можно заявить в любой момент, пока
сохраняется правонарушение.
Негаторный иск по устранению препятствий собственника по распоряжению имуществом может
возникать тогда, когда, например, налагается арест на имущество в порядке исполнительного или
уголовно-процессуального производства. Наряду с имуществом, принадлежащим истцу на праве
собственности, в опись арестованного имущества может попасть имущество, которое принадлежит
третьим лицам. Споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются по правилам
искового производства, независимо от того, наложен арест в порядке применения мер обеспечения
иска, обращения взыскания на имущество должника во исполнение решения или приговора суда.
Иск об освобождении имущества от ареста может быть предъявлен собственником, а также лицом,
владеющим в силу закона или договора имуществом, не принадлежащим должнику.
В обоснование заявленных требований истец представляет документы, подтверждающие его право
собственности на спорное имущество.
По смыслу закона удовлетворение негаторного иска не ставится в зависимость от виновности
третьего лица, создающего своим поведением препятствия осуществлению права собственности.
Однако, если указанные действия причинили собственнику убытки, последние могут быть взысканы
с третьего лица лишь на основании ст. 1064 ГК. РФ, т. е. при наличии вины третьего лица. Если
третье лицо докажет правомерность своего поведения, негаторный иск удовлетворению не
подлежит.
77. Понятие обязательственного права. Понятие и особенности гражданско-правовых обязательств.
Отличие обязательств от правоотношений собственности.
Обязательственное право — это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные
отношения, возникающие в процессе передачи имущества, выполнения работ и оказания услуг,
причинения вреда и неосновательного приобретения имущества, путем установления правовой связи
между конкретными субъектами.
Все обязательственное право состоит из двух основных частей — общей и особенной. Общая часть
содержит нормы, регулирующие порядок возникновения и прекращения, обеспечения и исполнения
обязательств, ответственность за нарушение обязанностей. Правила этих норм применяются обычно
ко всем видам обязательств.
В особенную часть включены нормы, регулирующие отдельные виды обязательств: куплю—
продажу, поставку, обязательства из причинения вреда и др.
Гражданско-правовое обязательство - это такое правоотношение, в силу которого одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и тому подобное либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанностей.
Обязательственные правоотношения необходимо отличать от других видов гражданско-правовых
отношений. Так, например, в отличие от вещного права, обязательственное право, регламентирует
динамику имущественных отношений. В противовес абсолютным вещным правоотношениям
обязательственные правоотношения являются относительными, в них изначально известен не только
управомоченный субъект (кредитор), но и субъект обязанный (должник). Таким образом, от других
гражданских правоотношений обязательство отличается следующими основными признаками:
относительным (а не абсолютным) характером;
основаниями возникновения (договор, причинение вреда, неосновательное обогащение);
каковыми в обязательстве выступают кредитор (сторона, управомоченная требовать совершения
(или воздержания от совершения) определенного действия) и должник (сторона, обязанная
совершить или воздержаться от совершения определенного действия);
объектом, которым служит действие обязанного лица;
содержанием, выражающимся в единстве обязанности и правомочия, т. е. включающим права и
обязанности его участников (первые из них выступают в виде требования, а вторые – в виде долга);
имущественным характером санкций, выступающих, как правило, в форме неустойки (штрафа) пени
и возмещения убытков, а также денежной компенсации морального вреда.
В отличие от правоотношений собственности, фиксирующих статитку - присвоенность
материальных благ определенному субъекту, обязательства по своему экономическому содержанию
выступают как способ перемещения уже присвоенного имущества. Право собственности является
предпосылкой и результатом развития определенных обязательственно-правовых связей. Так, по
общему правилу, наличие у продавца права собственности на отчуждаемую вещь - необходимое
условие возникновения и реализации обязательства купли-продажи, а вместе с тем исполнение
указанного обязательства порождает право собственности у приобретателя.
Во-вторых, обязательство, в отличие от права собственности, - это относительное правоотношение
со строго определенным субъектным составом как на управомоченной, так и на обязанной стороне,
поскольку передача имущества, выполнение работ и оказание услуг может осуществляться в
отношении лишь прямо обозначенных, а не всех третьих лиц.
Как и во всяком относительном правоотношении обязанное лицо должно совершать в пользу
управомоченного активные положительные действия: выполнять работу, платить деньги и т. п.
Предусмотренная законом обязанность воздержаться от совершения конкретных действий в
обязательствах является сопутствующей, дополнительной: так, в соответствии с подл. 1, ч. 1, ст. 620
ГК РФ арендодатель должен воздерживаться от создания препятствий арендатору в пользовании
имуществом'.
В-третьих, в отличие от правоотношений вещных, где собственник, арендатор, сервитуарий и т. п.
осуществляют свои правомочия без необходимости прибегать к содействию обязанных лиц
(владеют, пользуются и распоряжаются имуществом), реализация субъективного права в
обязательстве возможна при совершении конкретным лицом действий, составляющих его
обязанность. Удовлетворение интересов управомоченного в обязательственном правоотношении
обеспечивается предоставленным ему правом требовать от обязанного лица совершения
определенных действий. Именно поэтому субъективное право в обязательственном правоотношении
именуется правом требования, а обязанность - долгом, управомоченный субъект - кредитором, а
обязанный - должником.
Таким образом, обязательство может быть определено как относительное гражданское
правоотношение по перемещению имущества, иных результатов деятельности субъектов, в силу
которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные
действия, а в случаях, определенных законодательством или договором, воздержаться от совершения
каких-либо действий, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей.
78. Классификация Обязательств.
79. Основания возникновения обязательств. Санкции в обязательствах.
80. Стороны в обязательстве. Множество лиц в обязательстве. Пассивная и активная
множественность. Обязательства долевые и солидарные.
Стороны в обязательстве. Сторонами в обязательстве являются должник и кредитор. Ими могут
выступать как граждане, так и юридические лица. В обязательстве может быть как один кредитор и
один должник, так и несколько (множественность лиц в обязательстве) (ст. 308 ГК РФ).
Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на
стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по требованию такому лицу, само
по себе не затрагивает его требований остальным этим лицам.
Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для
третьих лиц). Однако в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или
обеих сторон обязательства (например, при исполнении договора на брокерское обслуживание у
третьих лиц могут возникнуть требования и брокеру, и к доверителю).
При множественности лиц обязательства могут быть долевыми и солидарными.
Долевыми называются обязательства, в которых несколько должников исполняют их в
предусмотренной законом или договором доле либо каждый из нескольких кредиторов имеет право
требовать причитающуюся ему долю. Если законом или договором размер долей не определен иным
образом, то доли участников обязательства предполагаются равными.
Солидарными называются обязательства, по которым кредитор может требовать от любого из
солидарных должников исполнения обязательства полностью либо каждый из солидарных
кредиторов может требовать от должника исполнения обязательства в полном объеме. Исполнение
обязательства полностью одним из солидарных должников освобождает остальных должников от
исполнения обязательств перед кредитором. При солидарной обязанности должников кредитор
вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в
отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Это может быть при неделимости предмета
обязательства, при причинении вреда совместно несколькими лицами и др. Солидарное
обязательство прекращается, если один из должников исполнил солидарную обязанность полностью
(ст. 325 ГК РФ). Должник, исполнивший солидарное обязательство за своих содолжников,
становится по отношению к ним кредитором регрессного обязательства.
Регрессное обязательство характеризуется тем, что его исполнение одним лицом, в конечном счете,
возлагается на другое лицо, к которому исполнивший обязательство предъявляет регрессное
требование. Регрессные обязательства возникают не только в связи с солидарными обязательствами,
но и в других случаях, предусмотренных законом. Например, головной поставщик, уплативший
покупателю штраф за просрочку поставки, происшедшей по вине предприятия-смежника,
приобретает право регрессного требования к смежнику о возмещении уплаченной суммы.
Обязательственные правоотношения, длящиеся во времени, могут потребовать изменения в составе
их участников. Возможна замена кредитора (новый кредитор вместо бывшего) или должника, в то
время как само обязательство не прекращается.
Замена кредитора возможна на основании соглашения между первоначальным и новым
кредиторами. Согласия должника не требуется, но его необходимо известить о замене. Если должник
не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый
кредитор несет риск неблагоприятных последствий, вызванных для него этим переходом. В таком
случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением
надлежащему кредитору (ст. 382 ГК РФ).
Обязательство со множественностью лиц – это обязательство, в котором на стороне должника или
кредитора выступает несколько лиц.
Виды множественности лиц в обязательстве:
Активная (несколько лиц на стороне кредитора);
Пассивная (несколько лиц на стороне должника);
Смешанная;
Виды обязательств со множественностью лиц:
Долевые;
Солидарные;
Любое обязательство со множественностью лиц считается долевым, если законом, иными
правовыми актами или условиями обязательства не установлено иное.
В долевом обязательстве каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый
должник обязан исполнить обязательство в падающей на него доле, если не установлено иное, все
доли признаются равными.
Законом или договором могут быть установлены солидарные обязанности или требования,
например, в случае неделимости предмета обязательства.
В случае солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать:
Исполнения обязательства от всех должников совместно;
Исполнения обязательства от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга;
Возмещения недополученного у одного из должников от остальных солидарных должников;
Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных от
исполнения обязательства кредитору.
Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным
должникам в равных долях за вычетом своей доли.
Отличительные черты солидарного требования кредиторов:
Любой кредитор вправе предъявить должнику требование в полном объеме;
До предъявления такого требования должник вправе исполнить обязательство любому из кредиторов
по своему усмотрению;
Исполнение обязательства полностью одному из кредиторов освобождает должника от исполнения
остальным;
Кредитор, получивший исполнение обязательства, обязан возместить причитающееся другим
кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними, например, из
соглашения об ином распределении долей;
В силу субсидиарного обязательства дополнительный должник обязан исполнить обязательство в
случае, если основной должник отказался выполнить требование кредитора или кредитор не получил
от него в разумный срок ответ на предъявленное требование.
Субсидиарная ответственность может быть установлена законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон.
81. Перемена кредитора в обязательстве. Уступка права требования.
Замена кредитора в порядке частичного правопреемства происходит путем заключения кредитором
соглашения (сделки) с третьим лицом об уступке принадлежащего кредитору права требования может
иметь место в случаях, предусмотренных ст. 387 ГК:
- в результате универсального правопреемства (при реорганизации юр.лица или наследственном
правопреемстве);
- по решению суда о переводе права кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода
предусмотрена законом (при реализации одним из сособственников права преимущественной
покупки, вследствие чего он заступает на место прежнего покупателя);
- вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не
являющимся должником по этому обязательству;
- при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление
страхового случая, а также в иных случаях, предусмотренных законом (в гл. 43 ГК предусмотрен
частный случай замены кредитора по денежному обязательству - договор финансирования под
уступку денежного требования).
Суброгация является одним из частных случаев перехода прав кредитора по обязательству к другому
лицу.
Замена кредитора — это уступка права требования или цессия.
Уступающий право кредитор — цедент.
Принимающий право кредитор — цессионарий.
Например, торговая фирма имеет задолженность по кредиту перед банком, а коммерческая компания
приобретает у банка задолженность торговой фирмы, т.е. принимает право требовать исполнения от
торговой фирмы в свою пользу. В этом случае передача банком коммерческой компании права
требовать исполнения будет цессией, банк - цедентом, а коммерческая компания - цессионарием.
Цессия - это соглашение между кредитором по обязательству, с одной стороны, и третьим лицом, с
другой стороны, о передаче принадлежащего кредитору права (двусторонняя сделка).
Уступка права представляет собой сделку, правовым результатом которой является переход права
требования от кредитора к третьему лицу.
· согласно п.2 ст. 388 ГК не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству,
в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника;
· согласно п.2 ст. 382 ГК цессия производится без согласия должника, если это не противоречит
законодательству или договору;
· согласно п.3 ст. 382 цессионарий обязан известить должника о переходе права требования, иначе
исполнение цеденту освобождает должника от исполнения цессионарию;
· согласно ст. 383 ГК не допускается уступка прав, непосредственно связанная с личностью кредитора
(алименты, возмещение вреда здоровью и т.д.);
· согласно ст. 384 ГК объем и условия обязательства не меняются как для должника, так и для
кредитора;
· согласно ст. 385 ГК цедент обязан предоставить цессионарию все доказательства права требования,
а также сообщить другие сведения, имеющие значение для его осуществления, а должник вправе
потребовать от цессионария предоставления ему доказательств перевода прав требования на него;
· согласно п.2 ст. 388 ГК не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству,
в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника;
· согласно ст. 389 ГК форма уступки права аналогична форме сделки;
· согласно ст. 390 ГК в общем случае цедент отвечает перед цессионарием за недействительность
требования, но не отвечает за его неисполнение, если он не поручился за должника перед
цессионарием.
81. Перевод долга. Условия перевода долга.
Перевод долга урегулирован ст. ст. 391 и 392 ГК РФ и представляет собой замену должника в
обязательстве. Поскольку личность должника имеет для кредитора важное значение, то замена
должника осуществляется только с согласия кредитора. Если при переводе долга согласие кредитора
не испрашивалось либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а
состоявшийся признается ничтожным, т.е. не имеющим юридическую силу. К форме соглашения о
переводе долга применяются правила, аналогичные установленным правилам применительно к
уступке права требования (подп. а1 и подп. а2 настоящей статьи). Перевод долга должен быть
совершен в той же форме, которая требовалась для совершения сделки, обязанность по исполнению
которой передается (ст. 391 ГК). Новый должник может выдвигать против кредитора возражения,
основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником (ст. 392 ГК).
83. Понятие исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательства.
Исполнение обязательств – совершение должником определенного действия (передача вещи,
выполнение работы, оказание услуги, совершение платежа и т.п.) в пользу кредитора, составляющего
содержание обязательства, либо воздержание от совершения обусловленного обстоятельством
действия, которого вправе требовать кредитор.
Исполнение обязательства полностью или частично может быть возложено на третье лицо, если это
было заранее предусмотрено. В таком случае кредитор может не принять обязательство, если его
исполнение было непосредственно связано с личностью должника.
Кодекс закрепил принцип безусловного выполнения принятых на себя обязательств. Этот принцип
означает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства, за исключениями,
установленными законом, предусмотренными договором либо вытекающими из существа
обязательства.
Принципы исполнения обязательств – основополагающие правила исполнения обязательств. Закон
закрепляет два принципа исполнения обязательств: принцип реального исполнения и принцип
надлежащего исполнения.
Принцип реального исполнения предполагает обязательность исполнения в натуре, т. е. должник
должен совершить именно то действие, которое составляет содержание обязательства без замены
этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков или уплаты неустойки.
Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательства должны быть исполнены
надлежащим образом в соответствии с требованиями закона (иных нормативных актов) и условиями
обязательства (если такие условия и требования отсутствуют в соответствии с обычаями делового
оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями), а также что обязательство должно быть
исполнено надлежащим субъектом, в надлежащем месте, в надлежащее время (если они определены
сторонами или законом) (п.1 ст.408 ГК).
Исполнение, произведенное с нарушением любого из перечисленных условий, признается
ненадлежащим и влечет за собой гражданско-правовую ответственность.
84. Субъекты исполнения обязательств. Обязательства с участием третьих лиц (возложение
(перепоручение) исполнения, переадресация исполнения).
Сторонами обязательства являются кредитор и должник (ст. 308 ГК)
Должник — лицо, которое обязано совершить в пользу другого лица или лиц (кредиторов)
определённое действие или воздержаться от его выполнения.
Кредитор — лицо, в пользу которого исполняется обязательство.
Обязательства с участием третьих лиц составляют особую разновидность обязательств с точки зрения
их субъектного состава (ст. 313 ГК).
К ним относятся:
• регрессные обязательства (по переложению исполненного долга на третье лицо);
• обязательства в пользу третьего лица (а не кредитора);
• обязательства, исполняемые (за должников) третьими лицами.
Обязательства с участием третьих лиц классифицируются следующим образом:
• Обязательство в пользу третьего лица — обязательство, в котором контрагенты создают право для
третьего лица, третье лицо, обладая правом, может осуществить его самостоятельно, но если
третье лицо откажется от осуществления этого права, первоначальный кредитор по общему
правилу может осуществить его сам.
• Обязательства с исполнением — третьему лицу, в данном случае третье лицо не приобретает право
требования исполнения обязательства от должника, однако такое исполнение, будучи
надлежащим, прекращает обязательство между должником и кредитором (допускается
переадресование исполнения обязательства).
• Возложение исполнения обязательства на третье лицо, иногда кредитору безразлично, кто исполнит
ему обязательство, например, уплатит деньги, в этом случае должник может переложить
исполнение обязательства на третье лицо, а кредитор будет обязан принять такое исполнение,
в некоторых случаях третье лицо может исполнить обязательство по собственной инициативе.
85. Предмет и способ исполнения обязательств. Особенности исполнения денежных обязательств.
Исполнение альтернативных и факультативных обязательств.
Предметом исполнения обязательства называют ту вещь, работу или услугу, которую в силу
обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать кредитору. Чтобы
обязательство считалось надлежаще исполненным, должник обязан передать именно тот
предмет, который был предусмотрен. Требования к предмету определяются в соответствии с
условиями договора, требованиями закона, а при их отсутствии - в соответствии с обычно
предъявляемыми требованиями. Так, качество вещи должно удовлетворять условиям договора,
а если для данной вещи существуют ГОСТы или ТУ, то зафиксированным в них требованиям,
если иное не оговорено договором. Ссылка на обычно предъявляемые требования означает,
что предмет исполнения должен быть природен для использования в тех целях, для которых он
предназначен.
• Порядок совершения должником действий по исполнению обязательства именуется способом его
исполнения.
Способ исполнения — порядок совершения должником действий по исполнению обязательства таких
как разовый акт, периодические платежи и т.д.
Согласно ст. 310 ГК при исполнении обязательств недопустимы: - одностороннее изменение условий
обязательства, — односторонний отказ от исполнения обязательства; кроме случаев,
предусмотренных законом, например, при исполнении обязательств, возникающих при
осуществлении предпринимательской деятельности, если это предусмотрено договором, не
противоречит закону или существу обязательства.
Общим способом исполнения обязательства считается единовременное действие по передаче
кредитору предмета обязательства.
Согласно ст. 311 ГК исполнение обязательства по частям считается частным случаем, который
должен быть специально предусмотрен законодательством, условиями обязательства либо вытекает
из обычаев делового оборота или существа обязательства. В общем случае кредитор вправе не
принимать исполнение по частям.
Согласно ст. 327 ГК исполнением обязательства по уплате денег или передаче кредитору ценных
бумаг будет считаться их передача в депозит нотариуса или суда в случаях: — отсутствия кредитора
(его представителя) в месте исполнения;
· недееспособности кредитора при отсутствии представителя;
· неопределенности в личности кредитора (наличие спора по обязательству);
· уклонения кредитора от принятия исполнения;
· иной просрочки со стороны кредитора.
Уведомление кредитора и вручение ему исполнения осуществляет нотариус или суд.
Денежные обязательства должны соответствовать законодательству РФ о валютном регулировании,
в соответствии с которым все денежные обязательства должны быть выражены в валюте РФ - рублях
(п. 1 ст. 317 ГК).
Допускается определение суммы денежного обязательства не в рублях, а в иностранной валюте или
условных денежных единицах (н-р, ЭКЮ) при условии, что расчеты по обязательству будут
произведены в рублях по официальному курсу Центрального банка России на день платежа либо
иному курсу или дате, установленной законом или соглашением сторон (п. 2 ст. 317 ГК).
Исполнение денежных обязательств в условиях инфляции требует постоянной корректировки сумм,
выплачиваемых на протяжении определенного периода. Для договоров между юридическими лицами
либо предпринимательских договоров возможность учета инфляции закладывается непосредственно в
самом договоре. Для гражданина, получающего денежные суммы непосредственно на свое
содержание, например, при причинении вреда жизни или здоровью, по договору пожизненного
содержания и иных случаях, законом установлено специальное правило: подлежащая уплате сумма
пропорционально увеличивается с увеличением установленного законом минимального размера
оплаты труда. Таким образом, для гражданина, в пользу которого по решению суда взыскивалась
твердая денежная сумма на его содержание, нет необходимости обращаться в суд для пересчета
суммы взыскания средств на его содержание. Увеличение сумм производится автоматически в силу
ст. 318 ГК.
Денежные обязательства, как правило, включают в себя условия об уплате процентов. Кроме того,
если обязательство не исполняется Добровольно, у кредитора возникают издержки по получению
исполнения, что влечет увеличение суммы, причитающейся ко взысканию с должника. При
недостаточности у должника средств для погашения всех требований кредитора необходимо
установить очередность, т.е. определить, какие требования погашаются в первую очередь, какие во
вторую и т.д. Статья 319 ГК устанавливает, что в первую очередь погашаются издержки кредитора по
получению исполнения, во вторую - проценты, а затем - сумма основного долга. Это правило
применяется, поскольку оно не изменено соглашением сторон, т.е. имеет диспозитивный характер и
стороны вправе установить в договоре иной порядок погашения долга.
Альтернативными признаются обязательства, в которых существует не один, а несколько предметов
причем передача любого из указанных предметов является надлежащим исполнением. Например,
предметом будут являться все костюмы, предложенные к продаже, однако передан должен быть
только один костюм, который необходимо выбрать. В соответствии со ст. 320 ГК право выбора в
таких случаях принадлежит должнику. Однако законом или условиями обязательства может быть
предусмотрено право именно кредитора требовать совершения какого-либо из нескольких действий
по своему выбору. Например, гражданин, выигравший в лотерею какой-либо вещевой приз, вправе
получить эту вещь либо ее стоимость. В альтернативных же обязательствах обязательно наличествует
как минимум два различных предмета исполнения. При гибели одного из предметов исполнения в
альтернативном обязательстве до осуществления выбора исполнимость обязательства будет зависеть
от того, какой выбор будет произведен управомоченным лицом. Так, если выбор будет остановле н на
оставшемся предмете, то обязательство сохранится, если же выбор сделан в пользу погибшего
предмета, обязательство прекратится ввиду невозможности исполнения.
Факультативными называются обязательства, в которых имеется только один предмет исполнения,
однако должник вправе заменить его другим, заранее оговоренным предметом. Поскольку предмет,
которым может быть заменено основное обязательство, оговорен заранее, то согласие кредитора на
замену не требуется. Замена основного предмета факультативным представляет собой
одностороннюю сделку должника. В отличие от альтернативного обязательства гибель предмета в
факультативном обязательстве влечет прекращение обязательства.
86. Место и срок исполнения обязательств.
Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует
из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено (ст.
316 ГК):
по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое
имущество - в месте нахождения имущества;
по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте
сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;
по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте
изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент
возникновения обязательства;
по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а
если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения
обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или
место нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения
кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;
по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является
юридическое лицо - в месте его нахождения.
Сроки исполнения обязательств.
1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или
период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит
исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после
возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения
которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня
предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок
не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или
существа обязательства.
3. Для обязательств, исполняемых в пределах достаточно продолжительного периода времени,
имеют значение и промежуточные сроки исполнения. Цель промежуточных сроков, как правило,
заключается в контроле со стороны кредитора за своевременностью исполнения обязательства
должником. За нарушение промежуточных сроков исполнения могут устанавливаться
имущественные санкции в виде неустойки.
Обязательства должны исполняться в сроки, предусмотренные законом или договором.
Досрочное исполнение обязательства является правом должника, если иное не предусмотрено
законодательством условиями обязательства или не вытекает из его существа.
При осуществлении предпринимательской деятельности должник не вправе досрочно
исполнить обязательство, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством, условиями
обязательства, обычаями делового оборота или существом обязательства.
При неисполнении обязательств в установленный срок возникает нарушение обязательства,
именуемое просрочкой. Просрочку может допустить как должник, так и кредитор. Просрочка
должника, т.е. неисполнение им в установленный срок обязательства, возлагает на него обязанность
возместить кредитору убытки, вызванные просрочкой. В период просрочки возможно наступление
обстоятельств, вызывающих невозможность исполнения. За эти обстоятельства также отвечает
просрочивший должник. Если исполнение вследствие просрочки утратило для кредитора интерес, он
может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков (ст. 405 ГК).
Просрочка должника может быть вызвана и действиями кредитора. Если обязательство не
может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, то должник не считается просрочившим. Как
правило, такие ситуации имеют место при исполнении взаимных обязательств. Просрочка кредитора
возникает, если кредитор отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение либо
не исполнил лежащей на нем встречной обязанности, вследствие чего должник не мог исполнить
обязательство (ст. 406 ГК). Кредитор считается просрочившим также в случае отказа возвратить
долговой документ либо выдать расписку в подтверждение исполнения обязательства должником (п.
2 ст. 408 ГК). Просрочивший кредитор также обязан возместить убытки должника, вызванные
просрочкой. Однако он вправе доказывать, что просрочка была вызвана обстоятельствами, за которые
ни он сам, ни те лица, на которых законодательством или поручением кредитора было возложено
принятие исполнения, не отвечают.
Проценты по денежным обязательствам за период просрочки кредитора не начисляются.
87. Способы обеспечения исполнения обязательств (понятия, виды, основания возникновения,
характеристика).
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Исполнению обязательств способствуют
специальные меры, именуемые способами обеспечения исполнения обязательств. Они состоят в
возложении на должника дополнительных обременений на случай неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, либо в привлечении к исполнению обязательства наряду с должником
третьих лиц, как это происходит, например, при поручительстве, либо в резервировании имущества,
за счет которого может быть достигнуто исполнение обязательства (задаток, залог), либо в выдаче
обязательства уполномоченными на то органами по оплате определенной денежной суммы
(банковская гарантия).
Под способами обеспечения исполнения обязательств подразумеваются специальные меры, которые
в достаточной степени гарантируют исполнение основного обязательства и стимулируют должника к
надлежащему поведению.
Способы, стимулирующие надлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязательств,
определяются законодательством или устанавливаются соглашением сторон.
Большинство из способов обеспечения исполнения обязательств носят зависимый от основного
обязательства характер и при недействительности основного обязательства или прекращении его
действия прекращают свое существование. Однако законодательством предусмотрены и такие
способы обеспечения, которые могут быть самостоятельными, например, банковская гарантия.
Способы, обеспечивающие исполнение обязательств, устанавливаются в интересах кредитора. Хотя и
не все способы обеспечения относятся к санкциям, но все они прямо или косвенно создают
дополнительные обременения для должника.
Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обязательства должен быть письменно
зафиксирован либо в самом обязательстве, на обеспечение которого он направлен, либо в
дополнительном (или специальном) соглашении. Некоторые из способов требуют не просто
письменной, но и нотариально удостоверенной формы их совершения и даже специальной
регистрации (залог, банковская гарантия).
Все способы обеспечения носят обязательственно-правовой характер и имеют своей целью
содействие исполнению обязательства, оказавшегося основанием их установления. Но средства
достижения цели надлежащего исполнения основного обязательства различны. В некоторых
ситуациях желание избежать ответственности (уплаты штрафных санкций) стимулирует должника к
надлежащему исполнению основного обязательства, в других опасность лишиться имущества (залог,
удержание), даже если это и не сопровождается какими-то дополнительными обременениями,
побуждает должника к тому же. В зависимости от того, что составляет содержание способа
обеспечения исполнения основного обязательства -только ли достижение с его помощью исполнения
основного обязательства или также возложение на должника дополнительного обременения - способы
обеспечения либо относятся к мерам ответственности, либо таковыми не признаются. Так, неустойка
относится к мерам гражданско-правовой ответственности, а залог, поручительство, банковская
гарантия мерами ответственности не являются.
Способы обеспечения обязательств. По действующему законодательству исполнение обязательств
может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством,
банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (п.
1 ст. 329 ГК). ГК расширил перечень способов обеспечения исполнения обязательств, дополнив его
такими способами, как банковская гарантия и удержание имущества. Правда, удержание имущества
предусматривалось и в прежнем законодательстве применительно к отдельным видам обязательств
(например, в обязательствах по перевозке и комиссии). Поэтому наряду с предусмотренными законом
способами обеспечения исполнения обязательств сторонами могут предусматриваться иные способы,
например, товарная неустойка. Обеспечительными свойствами обладают некоторые формы
безналичных расчетов: аккредитив, инкассо, безакцептное списание, предоплата и др. Определенные
обеспечительные качества присущи некоторым видам договоров, в частности договорам страхования,
кредита, лизинга, факторинга и др.
Расширен круг случаев, когда в качестве субъектов, участвующих в обеспечении основного
обязательства, выступают не только его стороны, но и третьи лица. Именно так складываются
отношения при банковской гарантии.
88. Неустойка (понятие, функции, виды).
Неустойка. Неустойкой штрафом, пеней признается определенная законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК).
В зависимости от оснований установления различают законную и договорную неустойку.
Договорную неустойку устанавливают сами стороны. К законной относится неустойка,
устанавливаемая законом (ст. 332 ГК). Применение законной неустойки не зависит от воли сторон.
Законная неустойка подлежит применению в случаях, когда условие о неустойке не включено в
договор или размер договорной неустойки меньше размера неустойки, установленной законом.
Стороны не могут своим соглашением уменьшить размер законной неустойки, но при отсутствии
прямого запрета в законе могут увеличить размер законной неустойки (ст. 332 ГК). Однако, если
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе
уменьшить неустойку (ст. 333 ГК), но не может полностью освободить должника от ее уплаты.
Неустойка-весьма распространенный способ обеспечения исполнения обязательств, но вместе с тем
это и мера гражданско-правовой ответственности. Основания возникновения обязанности по уплате
неустойки совпадают с основаниями возложения на должника гражданско-правовой ответственности.
Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за
нарушение обязательства. Если законом или договором не предусмотрено иное, лицо, нарушившее
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если
не докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы (ст. 401 ГК).
В зависимости от возможности сочетания неустойки с возмещением убытков закон различает четыре
вида неустойки: зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную (ст. 394 ГК). Зачетная
неустойка позволяет кредитору помимо неустойки требовать возмещения убытков в части, не
покрытой неустойкой, то есть с зачетом неустойки. Неустойка считается зачетной во всех случаях,
если законом или договором не предусмотрено иное, и является наиболее часто употребляемым
видом неустойки. При штрафной неустойке кредитор вправе требовать возмещения в полном объеме
причиненных убытков и, сверх того, уплаты неустойки. Это наиболее строгий вид неустойки,
используемый за наиболее грубые и значительные нарушения обязательств, например, при
некачественной поставке продукции и товаров массового потребления. Исключительная неустойка, в
отличие от штрафной, устраняет право на взыскание убытков. Такая неустойка взыскивается, в
частности, с органов транспорта и связи за нарушение обязательств по доставке грузов или
корреспонденции. Наконец, альтернативная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны
взыскать либо неустойку, либо убытки.
При взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Однако должник
может быть заинтересован в доказывании незначительности и даже отсутствии убытков, так как в
случаях, когда подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (ст. 333 ГК). Решение об этом может принять только
суд, для чего он вправе затребовать доказательства о размере причиненных убытков.
89. Залог (понятие, участники залогового правоотношения, сущность, предмет, основания
возникновения, виды).
Залог. Сущность залога как обеспечительного обязательства состоит в том, что кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником обязательства, обеспеченного
залогом, получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими
кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом (алиментные платежи, задолженность по
заработной плате, прочие привилегированные требования). Ст. 334 ГК уточняет, что залогодержатель
имеет право на преимущественное удовлетворение своих требований "из стоимости заложенного
имущества" кредитора или "лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя)".
Сторонами залогового правоотношения являются:
- залогодатель — лицо, которое передает свое имущество в залог;
- залогодержатель — лицо, принимающее в залог имущество залогодателя с целью обеспечения
исполнения обязательства.
Залогодателем, согласно закону (п. 1 ст. 335 ГК РФ), может быть как сам должник по основному
обязательству, так и третье лицо. Характер отношений третьего лица, обременившего свое имущество
залогом в обеспечение исполнения основного обязательства, и должника основного обязательства
абсолютно не влияет на права кредитора основного обязательства в отношении заложенного третьим
лицом имущества.
Предусмотрены два способа возникновения залогового правоотношения - в силу договора и на
основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, то есть если в законе
предусмотрено, какое имущество и для обеспечения какого обязательства признается имуществом,
находящимся в залоге. Правила ГК о залоге в силу договора соответственно применяются к залогу,
возникающему на основании закона, если законом не установлено иное.
Существуют два основных вида залога:
1) залог с передачей имущества залогодержателя (заклад);
2) залог с оставлением имущества у залогодателя.
Выбор вида залога зависит обычно от соглашения сторон.
При закладе заложенное имущество поступает во владение залогодержателя, который может
пользоваться предметом заклада, если это предусмотрено договором. Когда пользование
сопровождается извлечением доходов, то все, что приобретается таким способом, должно
направляться на покрытие расходов по содержанию заложенного имущества либо засчитываться в
погашение обеспеченного закладом долга (процентов по долгу).
При закладе возможности залогодателя, связанные с распоряжением заложенной вещью, ограничены,
поскольку вещь передается во владение залогодержателя либо находится у залогодателя под замком,
печатью или с иными знаками, свидетельствующими о том, что данное имущество находится в
закладе.
Предметом залога может быть любое имущество, за исключением вещей, изъятых из оборота (ст. 336
ГК).
В п.1 ст. 336 ГК говорится: "Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и
имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований,
неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах, о возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена
законом".
В состав имущества, которое может быть использовано в качестве залога, включается по сути все то,
что имеет или должно иметь денежный эквивалент (вещи, деньги, ценные бумаги, транспортные
средства, недвижимость и т.д.), т.е. любое материальное благо, на которое при необходимости может
быть обращено взыскание. Нет запрета и для залога денег.
Приведенный перечень предметов, которые могут передаваться в залог, не является исчерпывающим.
Законодателем допускается и залог таких вещей, которые могут возникнуть в будущем, например,
залог будущего урожая, приплода скота и т. п.
В зависимости от вида имущества, передаваемого в залог, залоговые обязательства можно
подразделить на следующие виды:
залог недвижимости (ипотека);
залог транспортных средств;
залог товаров в обороте;
залог ценных бумаг;
залог имущественных прав;
залог денежных средств, включая СКВ.
Залог обеспечивает требование в том объеме, какой существует к моменту удовлетворения. Залогом
обеспечиваются основной долг, расходы кредитора, связанные с содержанием имущества, с оплатой
процентов, с организацией публичной распродажи имущества, и прочие убытки кредитора, если они
проистекают от неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства,
обеспеченного залогом. Прочие требования кредитора, хотя бы и к тому же должнику, но по
обязательствам, не обеспеченным залогом данного имущества, не подлежат преимущественному
удовлетворению и погашаются на общих основаниях.
90. Договор о залоге (существенные условия, форма, последующий залог, права и обязанности
сторон).
Условия и форма договора о залоге. Правоотношения, вытекающие из залога, имеют своим
основанием, как правило, договор. Договор о залоге может быть самостоятельным, т. е. отдельным по
отношению к договору, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, но условие о
залоге может быть включено и в основной договор.
Существенными условиями договора о залоге являются предмет залога и его оценка, существо,
размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условие о том, у какой из
сторон, залогодателя или залогодержателя, находится заложенное имущество. Если сторонами не
достигнуто соглашение хотя бы по одному из названных условий либо соответствующее условие в
договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным.
Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. Договор об ипотеке, а также договор о
залоге движимого имущества или права на имущество в обеспечение обязательства по договору,
который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению (п. 2 ст.
339 ГК). В ряде случаев договор о залоге должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
Залог земли, предприятия в целом, транспортных средств или иного имущества, подлежащего
государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем такую
регистрацию (п. 1 ст. 131 ГК).
Несоблюдение нотариальной формы договора, а также правил о регистрации влечет
недействительность договора о залоге (п. 4 ст. 339 ГК).
Недействительным договор о залоге признается и при несоблюдении простой письменной формы (п. 4
ст. 339 ГК).
Договор о залоге не носит самостоятельного характера, поскольку он лишь обеспечивает исполнение
другого, основного обязательства. Если основное обязательство прекращается по каким-либо
причинам, то прекращается и залоговое обязательство.
Действующее законодательство допускает перезалог (последующий залог) уже заложенного
имущества. Введение правила о перезалоге связано с тем, что стоимость заложенного имущества
может значительно превышать сумму долга по обязательству, уже обеспеченному залогом.
Если первоначальный залогодержатель возражает против использования залогодателем права на
перезалог, он вправе оговорить в договоре о залоге, что последующий залог в отношении заложенного
имущества не допускается.
Права и обязанности сторон по договору залога. Сторонами в залоговом правоотношении являются
залогодатель и залогодержатель. Залогодатель - лицо, предоставляющее имущество в залог.
Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Личность залогодержателя всегда
совпадает с личностью кредитора.
В качестве залогодателей вправе выступать как юридические, так и физические лица,
обладающиедееспособностью .
Во всех случаях, когда предмет залога, даже если он находится у залогодателя, но не может быть им
использован, залог должен признаваться залогом с передачей имущества залогодержателю, т. е.
закладом. (п. 3 ст. 338 ГК).
При залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается
залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 338 ГК).
Предметом заклада не могут быть недвижимость и товары в обороте. Здания, сооружения, квартиры и
космические объекты сдаются в залог с оставлением имущества у залогодателя.
Право залога на вещь, являющуюся предметом залога, распространяется и на ее принадлежности, но
не касается плодов продукции и доходов, полученных в результате использования заложенного
имущества (п. 1 ст. 340 ГК).
Статья 339 ГК., определяя понятие договора о залоге, перечисляет его существенные условия. В
договоре по усмотрению сторон могут предусматриваться и иные условия, которые после включения
их в договор также приобретают значение существенных условий.
Право залога, по общему правилу, возникает с момента заключения договора, если предмет договора
не подлежит передаче залогодержателю. В отношении залога имущества, которое подлежит передаче
залогодержателю, право залога возникает с момента передачи этого имущества залогодержателю. Но
момент возникновения права залога зависит еще и от условий договора.
Условиями договора может определяться пользование и даже распоряжение предметом залога,
оставляемого у залогодателя или передаваемого залогодержателю. При залоге с оставлением
имущества у залогодателя залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает
из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе
извлекать из него плоды и доходы. Для отчуждения предмета залога, передачи его в аренду или в
безвозмездное пользование другому лицу, для распоряжения предметом залога каким-либо иным
образом залогодатель должен получить согласие залогодержателя, если иное не вытекает из закона,
договора или существа залога.
Смысл предоставляемого законом права взаимного контроля за пользованием заложенным
имуществом состоит в том, чтобы заложенное имущество сохраняло свою ценность в течение всего
периода залога и связанную с этим способность к удовлетворению требований кредиторов-залогодержателей.
Сторона, которая по условиям договора о залоге имеет право на владение и пользование переданным
ей предметом залога, вправе истребовать предмет залога из чужого незаконного владения, в том числе
и из впадения залогодателя, если имущество должно находиться у залогодержателя, требовать
устранения всяких нарушений прав, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением
владения.
При передаче заложенного имущества залогодержателю на него законом или договором может быть
возложена обязанность страховать это имущество. При наступлении страхового случая
залогодержатель имеет право преимущественного удовлетворения своих требований из суммы
страхового возмещения.
На каждую из сторон возлагается ответственность на случай необеспечения сохранности предмета
залога. Залогодержатель может потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом
обязательства, если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был оставлен, не в
соответствии с условиями договора о залоге. Досрочное исполнение обеспеченного залогом
обязательства предусмотрено и на случай утраты предмета залога по причинам, за которые
залогодержатель не отвечает, если залогодатель не воспользуется правом на замену и восстановление
предмета залога.
91. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
Статья 349. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество
1. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если
соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрено обращение взыскания на заложенное
имущество во внесудебном порядке.
2. Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества во внесудебном
порядке допускается на основании соглашения залогодателя и залогодержателя, если иное не
предусмотрено законом.
3. Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, если:
1) предметом залога является жилое помещение, принадлежащее на праве собственности
физическому лицу;
2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную
или иную культурную ценность для общества;
3) залогодатель - физическое лицо в установленном порядке признано безвестно отсутствующим;
4) заложенное имущество является предметом предшествующего и последующего залогов, при
которых применяются разный порядок обращения взыскания на предмет залога или разные способы
реализации заложенного имущества;
5) имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким
созалогодержателям.
4. Законом могут быть предусмотрены иные случаи, при которых обращение взыскания на
заложенное имущество во внесудебном порядке не допускается.
5. В договоре о залоге, содержащем условие об обращении взыскания на заложенное имущество во
внесудебном порядке или условие о порядке реализации заложенного имущества на основании
решения суда, могут быть предусмотрены способ либо несколько способов реализации заложенного
имущества, которые залогодержатель вправе использовать по своему усмотрению, в том числе в
определенной последовательности или в зависимости от каких-либо иных условий.
6. Если договор о залоге, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное имущество во
внесудебном порядке, удостоверен нотариально, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения должником обеспеченного залогом обязательства допускается обращение взыскания на
предмет залога по исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд в порядке, установленном
законодательством о нотариате и законодательством Российской Федерации об исполнительном
производстве.
7. Особенности государственной регистрации перехода прав на заложенное недвижимое имущество,
на которое обращено взыскание во внесудебном порядке, по исполнительной надписи нотариуса
устанавливаются законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
8. Если залог возникает в силу закона, обращение взыскания на заложенное имущество во
внесудебном порядке возможно при условии соблюдения сторонами договора, влекущего за собой
возникновение залога в силу закона, положений пунктов 5 и 6 настоящей статьи.
Ответы на вопросы по ГП с 77-87.
93. Залог вещей в ломбарде.
Ломбард - специализированные организации, имеющие право выдавать краткосрочные кредиты под
залог движимого имущества, принадлежащего гражданину и имеющего потребительский характер.
Положения о залоге вещей в ломбарде носят императивный характер. Далее излагаемые требования
о залоге в ломбарде обязательны; изменить их каким-либо образом, ввести в договор положения,
ухудшающие положение залогодателя по сравнению с тем, как оно определено законодательством,
стороны не вправе. Условия договора о залоге вещей в ломбарде, ограничивающие права
залогодателя по сравнению с правами, предоставляемыми ГК и иными законами, ничтожны.
Особый субъективный состав - залогодателем может быть только гражданин, залогодержателем
только ломбард (см. опред. выше).
Предметом залога может быть только движимое имущество, предназначенное для личного
потребления152.
Залогом вещей в ломбарде обеспечивается краткосрочное кредитование граждан ломбардом.
Никакие иные обязательства данным видом залога обеспечиваться не могут.
Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета, который
содержит все существенные условия договора (сумму кредита, предмет залога, его оценку и т.д.).
Договор является публичным.
При залоге вещей в ломбарде предмет залога всегда передается ломбарду (залогодержателю).
Ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной
сумме их оценки, устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно
устанавливаемыми в торговле в момент их принятия в залог.
Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.
Ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей независимо от вины. Он
освобождается от ответственности только в случае, если докажет, что утрата или повреждение
произошли вследствие непреодолимой силы.
На соответствующие отношения распространяется законодательство о защите прав потребителей.
Установлен упрощенный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. В случае
невозвращения в установленный срок суммы кредита залогодателю предоставляется льготный
месячный срок для погашения долга. Если по истечении и этого срока залогодержатель не возвращает
сумму кредита, ломбард вправе на основании исполнительной подписи нотариуса продать предмет
залога. Реализация заложенного имущества осуществляется в соответствии с ранее
характеризовавшимися общими правилами реализации предмета залога, установленными п. п. 3, 4, 6
и 7 ст. 350 ГК. После продажи заложенного имущества требования ломбарда к залогодателю
(должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации предмета залога, недостаточна
для их полного удовлетворения.
95. Поручительство.
Согласно ст. 361 ГК по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором
отвечать за исполнение должником его обязательства полностью или в части. Является
дополнительным обязательством, основное обязательство должно быть действительным, иначе
недействительность его ведет к недействительность поручительства. Поручительство - акцессорное
обязательство.
Возможно заключение договора обеспечения исполнения обязательства в будущем (кредитного
договора).
В соответствии со ст. 362 ГК договор поручительства заключается в письменной форме
независимо от его субъектного состава и суммы обеспечения. Условия о поручительстве могут быть
включены в договор по основному обязательству (тогда он подписывается сторонами и поручителем)
либо оформлены отдельным соглашением сторон в виде одного документа, подписанного сторонами,
или путем обмена документами различными видами связи. Несоблюдение письменной формы влечет
недействительность договора поручительства.
Стороны договора поручительства — поручитель и кредитор по основному обязательству.
Ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих
обязательств пред кредитором строится на солидарной обязанности, т.е. поручитель и должник
выступают как солидарные должники, если законом или договором не предусмотрена субсидиарная
ответственность поручителя. Лица, давшие поручительство совместно, отвечают перед кредитором
солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства.
Согласно ст. 364 ГК при предъявлении к поручителю требований кредитора он вправе выдвигать
против них возражения, которые мог бы выдвинуть должник, даже если должник и признал иск. При
этом привлечение должника к участию в деле не обязательно.
Ст. 365 ГК устанавливает последствия исполнения обязательства поручителем:
· к поручителю переходит право кредитора по основному обязательству в объеме исполненного им,
а также право требования о возмещении убытков, понесенных им в связи с исполнением - регрессное
требование;
· кредитор обязан передать поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и
передать права, обеспечивающие это требование (например, залог) — если иное не предусмотрено
законодательством, договором поручителя с должником или не вытекает из отношений между ними.
В соответствии со ст. 366 ГК должник обязан немедленно уведомить об этом поручителя. Если
поручитель, не уведомленный должником, исполнит обязательство, он вправе:
· взыскать с кредитора неосновательно полученное им исполнение либо взыскать с должника по
регрессному требованию возмещение убытков;
· должник, возместивший убытки поручителя, вправе взыскать с кредитора только неосновательно
полученное им в результате двойного исполнения.
Основания прекращения поручительства установлены ст. 367 ГК:
· прекращение основного обязательства;
· изменение существенных для поручителя условий основного обязательства без его согласия;
· перевод долга на другое лицо без согласия поручителя отвечать за нового должника;
· отказ кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;
· истечение срока поручительства, при этом:
Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня
наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к
поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен
или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит
иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.
(Дополнительная информация). Ограничения для лиц, выступающих поручителями, определяются
их специальной правоспособностью — поручителями не могут быть юридические лица, имеющие
имущество на праве оперативного управления, поскольку:
· они вправе расходовать выделенные собственником средства только на уставные цели согласно
утвержденной смете;
· субсидиарная ответственность собственника по их долгам может привести к
ответственности собственника как поручителя по договору без его согласия, что противоречит
смыслу гражданского законодательства.
Поэтому не могут выдавать поручительства относящиеся к учреждениям министерства,
ведомства, исполнительно-распорядительные органы субъектов РФ и муниципальных образований,
владеющие имуществом на праве оперативного управления.
96. Банковская гарантия.
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант)
дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору
принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную
сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
Согласно ст. 369 ГК за предоставление гарантии гарант взимает с принципала вознаграждение в
твердой сумме или в процентах к сумме гарантии.
Гарант обязан исполнить обязательство, даже если принципал против этого возражает и ссылается
на обстоятельства, подтверждающие справедливость его возражений. Императивным условием
исполнения гарантийного обязательства является сам факт неисполнения основного обязательства
принципалом, указанный в гарантийном обязательстве, независимо от оснований (законных или
незаконных) этого неисполнения.
Согласно ст. 374 ГК условием удовлетворения требований бенефициара является предъявление им
письменного требования к гаранту с указанием гарантийного случая и приложением указанных в
гарантии документов до истечения срока гарантии. Гарант обязан рассмотреть эти требования в
разумный срок.
По получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом
принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами.
Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к нему документами в
разумный срок и проявить разумную заботливость, чтобы установить, соответствуют ли это
требование и приложенные к нему документы условиям гарантии.
Основанием для отказа в удовлетворении требований бенефициара является несоответствие их
условиям гарантии, а также истечение ее срока.
Согласно ст. 377 обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается гарантийной суммой.
Ответственность же за невыполнение этого обязательства не ограничивается этой суммой (если иное
не предусмотрено гарантией).
Пределы обязательства гаранта ограничиваются уплатой суммы, на которую выдана гарантия.
Ответственность гаранта перед бенефициаром не ограничивается суммой гарантии, если оное не
предусмотрено в гарантии.
Банковская гарантия в соответствии со ст. 378 ГК прекращается:
· уплатой бенефициару суммы гарантии;
· истечением срока выдачи гарантии; -письменным заявлением бенефициара об освобождении
гаранта от его обязательств;
· возвращением гарантийного письма гаранту. Гарант обязан немедленно уведомить принципала:
· о получении требования бенефициара об уплате;
· о получении заявления о прекращении гарантии;
· о получении сообщения об исполнении, прекращении или недействительности основного
обязательства.
Гарант в соответствии со ст. 379 ГК вправе требовать с принципала возмещения уплаченной
бенефициару гарантийной суммы, если это предусмотрено договором между гарантом и
принципалом. Принципал вправе в этом случае отказать гаранту в возмещении такой суммы, если она
уплачена не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед
бенефициаром, если иное не предусмотрено договором между гарантом и принципалом.
Бенефициар — лицо, в пользу которого совершается платеж, выставляется аккредитив, или
получатель по страховому полису; принципал — основной, главный должник в обязательстве.
В зависимости от цели и характера обеспечиваемых обязательств банковские гарантии
подразделяются на: гарантии твердого предложения товара; гарантии платежа; гарантии поставки;
гарантии предоставления (займа, товара); гарантии возврата авансовых платежей; налоговые,
таможенные, судебные гарантии.
97. Задаток.
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и
в обеспечение его исполнения.
Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной
форме.
В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со
стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения простой письменной
формы, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.
Задаток выполняет три функции: платежную, удостоверительную и обеспечительную. Платежная
функция – задаток выдается в счет платежей по договору. Выдается стороной, которой причитаются
платежи по договору (заказчиком, нанимателем, покупателем и т.д.). Лицо, выдавшее задаток, при
последнем исполнении и расчёте между сторонами вправе удержать его сумму из причитающегося с
него платежа. Задаток выдается до наступления обязанности платежа для должника, похоже на аванс,
но не выполняется обеспечительная функция, т.к. по общему правилу сторона, выдавшая аванс,
вправе требовать его возмещения во всех случаях его неисполнения или ненадлежащего исполнения,
за искл., установленных законом или договором.
Обеспечительная функция – сторона, выдавшая задаток, в случае неисполнения ею договора,
утрачивает задаток. Если не исполнила сторона, получившая задаток, то она обязана вернуть др.
стороне 2-ую сумму задатка. Если по соглашению сторон обязательство прекращается, то задаток
возвращается в полученном размере.
Удостоверительная функция – выдается в доказательство заключения договора.
Задаток может выполнять и компенсационную функцию, ибо сторона ответственная за
неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка (ч. 2 п. 2
ст. 381 ГК).
98. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязательств. Отличие мер защиты от мер ответственности.
Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, состоящая во
взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, влекущих для
правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на
восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.
Особенности:
1)Наступает в виде лишений имущественного характера. Так при возмещении убытков
правонарушитель уплачивает деньги или предоставляет какое-то иное имущество потерпевшему и
тем самым лишается этого имущества.
2)Всегда ответственность одного участника гражданского правонарушения перед другим участником
того же правонарушения.
3)Носит компенсационный характер – имущественные потери потерпевшего компенсируются за счет
имущества правонарушителя.
Меры защиты и меры ответственности.
Следует учитывать, что указанные в ст. 12 ГК способы защиты неоднородны по своей юридической
природе, что также оказывает существенное влияние на возможности их реализации. Наиболее
распространенным в литературе является их подразделение на меры защиты и меры ответственности,
которые различаются между собой по основаниям применения, социальному назначению и
выполняемым функциям, принципам реализации и некоторым другим моментам. Наибольшую
практическую значимость при этом имеет то обстоятельство, что, по общему правилу, меры
ответственности, в отличие от мер защиты, применяются лишь к виновному нарушителю
субъективного права и выражаются в дополнительных обременениях в виде лишения
правонарушителя определенных прав или возложения на него дополнительных обязанностей.
Среди способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК, мерами ответственности
могут быть признаны лишь возмещение убытков, взыскание неустойки и компенсация морального
вреда; все остальные являются мерами защиты.
99. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
Под основаниями освобождения от ответственности понимаются различные обстоятельства, с
которыми закон или договор связывает соответствующие последствия. Основные признаки таких
обстоятельств также закреплены в законе.
К ним относятся:
1) субъективный и объективный случаи,
2) умысел кредитора (потерпевшего), управомочие должника (причинителя),
3) согласие кредитора.
На указанные обстоятельства должник может ссылаться как на достаточные для исключения
ответственности. Кроме того, суду предоставлено право учитывать иные обстоятельства, например,
грубую неосторожность потерпевшего при причинении вреда его имуществу, состояние крайней
необходимости и т. п.
Субъективный случай учитывается при возложении ответственности на должника (причинителя) на
началах вины. Под ним понимается невиновное нарушение лицом субъективных прав и охраняемых
законом интересов. Невиновность своего поведения, как правило, доказывает должник (причинитель).
В абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ даются критерии невиновности: принятии лицом мер по надлежащему
исполнению обязательства, свидетельствующих о проявлении им той степени заботливости и
осмотрительности, которая требуется по характеру обязательства или по условиям оборота.
Таким образом, в качестве критериев называются, во-первых, объективно предъявляемые требования
к степени заботливости и осмотрительности, вытекающие из специфики обязательства или условий
оборота, во-вторых, субъективные возможности лица предвидеть достаточность принимаемых мер и
вероятные последствия своего поведения при исполнении конкретного обязательства в конкретных
условиях оборота.
Объективный случай связывается законом с непреодолимой силой. Он учитывается в качестве
границы гражданско-правовой ответственности, если она строится на началах причинения.
Непреодолимая сила – чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Под
обстоятельствами, характеризующимися как чрезвычайные и непредотвратимые, понимаются
реальные явления естественного (природного) и социального порядка. К естественным относятся
землетрясения, наводнения, извержение вулкана, ливни необычной интенсивности и иные природные
катаклизмы.
Их чрезвычайность состоит в том, что они являются событиями, хотя и нередко известными, даже
предсказуемыми, но всегда для людского сообщества несущими глубокие нарушения устоявшихся
условий жизни и деятельности. Непредотвратимость как признак непреодолимой силы
свидетельствует, во-первых, о не подвластности человеку объективного разрушительного процесса, а
во-вторых, невозможности при данном уровне науки и техники "погасить" процесс либо уменьшить
его вредные последствия.
Социальные явления: забастовки, военные действия.
100. Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства
1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.
3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
101.Понятие и виды способов прекращения обязательств: исполнение, зачет, прощение долга.
Прекращение обязательства – это отпадение правовой связанности его субъектов, утрачивающих
вследствие прекращения обязательства субъективные права и обязанности, составляющие
содержание обязательственного правоотношения.
Основания (способы) прекращения обязательств. Обязательства прекращаются полностью или
частично по основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными нормативными актами или
договором (п. 1 ст. 407 ГК). В случаях, предусмотренных законом или договором, прекращение
обязательства допускается по требованию одной из сторон.
Основание прекращения обязательства образуют правопрекращающие юридические факты, с
наступлением которых закон или договор связывают прекращение данного обязательства. Эти юр.
факты могут быть сделками, так и не яв. таковыми.
Одни правопрекращающие факты возникают по воле участников обязательства и приводят к
прекращению обязательства, например, новация, зачет, предоставление отступного, прощение долга;
другие прекращают обязательство независимо от воли участников и стадии его исполнения,
например, смерть физического лица, участвующего в обязательстве личного характера, совпадение
должника и кредитора в одном лице, ликвидация юридического лица - участника обязательства;
третьи делают объективно невозможным дальнейшее существование обязательства, например, из-за
издания акта государственного органа, наступившей невозможности исполнения обязательства и т.д.
Наличие оснований, ведущих к прекращению обязательства, как и сам факт прекращения
обязательства, должны быть надлежащим образом оформлены. По общему правилу, прекращение
обязательств оформляется теми же способами, что и их установление. Должник вправе требовать
выдачи ему расписки, как о полном, так и о частичном прекращении обязательства и в тех случаях,
когда само обязательство не было оформлено письменно.
Исполнение – надлежащее исполнение, т.е. исполнение, которое соответствует условиям
обязательства, требованиям закона, иных правовых актов, а при их отсутствии обычаям делового
оборота, обычно предъявляемым требованиям. Это исполнение надлежащему лицу, в надлежащем
месте, в срок.
Зачет - Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного
требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом
востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Условия осуществления зачета:
1)встречность требований – лицо, выступающее должником в одном из зачитываемых обязательств,
должно быть кредитором в другом и наоборот.
2)однородность требований по обоим обязательствам, т.е. предмет обязательства должен
принадлежать к одному роду вещей.
3)срок исполнения должен наступать к моменту зачета, либо ни в том, ни в другом случае срок
исполнения не определен, либо определен моментом востребования.
Не допускается зачет требований:
если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности
и этот срок истек;
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
о взыскании алиментов;
о пожизненном содержании;
в иных случаях, предусмотренных законом или договором.
Прощение долга - обязательство прекращается освобождением кредитором должника от
лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества
кредитора. Односторонняя сделка. Возможно после соответствующей договоренности с должником,
либо очевидной невозможности исполнения обязательства должником.
102. Понятие и виды способов прекращения обязательств: новация, отступное, невозможность
исполнения.
Прекращение обязательства – это отпадение правовой связанности его субъектов, утрачивающих
вследствие прекращения обязательства субъективные права и обязанности, составляющие
содержание обязательственного правоотношения.
Основания (способы) прекращения обязательств. Обязательства прекращаются полностью или
частично по основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными нормативными актами или
договором (п. 1 ст. 407 ГК). В случаях, предусмотренных законом или договором, прекращение
обязательства допускается по требованию одной из сторон.
Основание прекращения обязательства образуют правопрекращающие юридические факты, с
наступлением которых закон или договор связывают прекращение данного обязательства. Эти юр.
факты могут быть сделками, так и не яв. таковыми.
Одни правопрекращающие факты возникают по воле участников обязательства и приводят к
прекращению обязательства, например, новация, зачет, предоставление отступного, прощение долга;
другие прекращают обязательство независимо от воли участников и стадии его исполнения,
например, смерть физического лица, участвующего в обязательстве личного характера, совпадение
должника и кредитора в одном лице, ликвидация юридического лица - участника обязательства;
третьи делают объективно невозможным дальнейшее существование обязательства, например, из-за
издания акта государственного органа, наступившей невозможности исполнения обязательства и т.д.
Наличие оснований, ведущих к прекращению обязательства, как и сам факт прекращения
обязательства, должны быть надлежащим образом оформлены. По общему правилу, прекращение
обязательств оформляется теми же способами, что и их установление. Должник вправе требовать
выдачи ему расписки, как о полном, так и о частичном прекращении обязательства и в тех случаях,
когда само обязательство не было оформлено письменно.
Новация - Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального
обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами,
предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация).
Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни
или здоровью, и по уплате алиментов.
Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.
Новация не прекращает правовой связанности сторон,т.к. взамен обязательства, действие которого
прекращается, ими совершается новое обязательство, заменяющее прежнее.
Стороны новируя обязательство должны предусмотреть изменение предмета или способа
исполнения, оговорить условие о прекращении ранее действовавшего обязательства, о замене его
новым обязательством.
Отступное - По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением
взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок
предоставления отступного устанавливаются сторонами.
103. Охрана частной жизни гражданина. Охрана изображения гражданина
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина на фотографии, видеозаписи, на произведении изобразительного искусства допускается только с согласия гражданина. Ст.152.1. После его смерти изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга. А при их отсутствии с согласия родителей.
Согласия не требуется:
- если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
- если изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях, конференциях, спортивных соревнованиях, демонстрациях;
- если гражданин позировал за плату.
Изготовленные в целях введения в гражданский оборот или уже находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. Если изображение гражданина распространено в сети Интернет, гражданин вправе требовать удаление этого изображения.
2.Охрана частной жизни гражданина. Не допускается без согласия гражданина (если иное прямо не предусмотрено законом) сбор, хранение, распространение и использование любой информации об его частной жизни, в том числе о его личной и семейной жизни, о его происхождении, о месте его пребывания. Исключения: не является нарушением правил сбор, хранение, распространение и использование данной информации в государственных, общественных или иных публичных интересах, например, соответствующий орган обязан проверять информацию о доходах, имуществе, родственников чиновников. А также если эта информация стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином по его воле.
В случаях, если данная информация получена с нарушением закона и содержится в документах, видеозаписях, на иных материальных носителях гражданин вправе обратиться в суд с требованием об ее удалении (например, из Интернета), ее изъятии и уничтожении материальных носителей без какой бы то ни было компенсации. Право требовать защиты частной жизни после смерти гражданина имеют три лица: его дети, родители и переживший супруг (супруга).
104. Решения собраний как юридический факт. Сфера применения. Правовая природа. Последствия недействительности решения собрания.
Решения собраний – это особый юридический факт, отличающийся от сделок и иных юр. фактов. Регламентируется гл. 9.1 ГК РФ. Положения указанной главы применяются к решениям собраний, принятым после 1 сентября 2013 г. Действие норм гл. 9.1 ГК РФ распространяется на корпоративные правоотношения, отношения, связанные с собраниями кредиторов при банкротстве, общими собраниями сособственников и других участников гражданско-правового сообщества. Решения собраний порождают правовые последствия не только для участников собрания, проголосовавших за его принятие, но и для лиц, которые голосовали против или вообще не присутствовали при принятии решения. Это отличает решения собраний от сделок, которые по общему правилу порождают права и обязанности исключительно для их участников. Решения собраний по общему правилу принимаются простым относительным большинством, т.е. большинством участников собрания, а не всего гражданско-правового сообщества. Определен кворум такого собрания - не менее 50 процентов всех участников гражданско-правового сообщества. В действующих законах о хозяйственных обществах предусматриваются иные различные кворумы принятия решений в зависимости от вопроса компетенции. Решения собраний могут приниматься посредством заочного голосования. По каждому вопросу повестки дня собрания должно быть принято самостоятельное решение, если иное не установлено единогласным решением собрания.
Предусмотрены общие требования к оформлению протокола собрания. Они зависят от того, проводилось собрание в очной или заочной форме. В протоколе собрания, проводимого в очной форме, должна содержаться следующая информация:
- дата, время и место проведения собрания;
- сведения о лицах, принимавших участие в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.
Протокол оформляется письменно. Правила о форме сделки и последствиях их несоблюдения, установленные ст. ст. 158 - 165 ГК РФ, неприменимы к решениям собраний, так как последние не охватываются понятием "сделка" (ст. 8 ГК РФ). По общему правилу недействительные решения собраний являются оспоримыми, если из закона прямо не следует их ничтожность. В случае нарушения порядка принятия или оформления решения собрания оно является оспаримым. Решение собрания может быть признано недействительным судом при несоблюдении требований закона, в случаях:
- существенных нарушений порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющих на волеизъявление участников собрания;
- отсутствия полномочий у лица, выступавшего от имени участника;
- существенного нарушения правил составления протокола, в том числе правил о письменной форме;
- нарушения равенства прав участников собрания.
Срок исковой давности по требованию об оспаривании решения собрания составляет шесть месяцев и исчисляется со дня, когда лицо, права которого нарушены таким решением, узнало или должно было узнать об этом. Однако данное решение не может быть оспорено позднее двух лет с момента, когда сведения о принятом решении стали общедоступны для участников соответствующего гражданско-правового сообщества. О своем намерении обратиться с иском в суд лицо, оспаривающее решение собрания, должно заблаговременно письменно уведомить иных участников соответствующего сообщества. Лица, не присоединившиеся к требованию о признании решения недействительным, впоследствии будут не вправе обратиться в суд с аналогичными требованиями, если только суд не примет во внимание уважительные причины такого обращения. Данное правило применяется также и в случае, если эти лица имели иные основания для оспаривания принятого решения. Если иное не установлено законом, решение собрания ничтожно в следующих случаях:
- оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня;
- оно принято при отсутствии необходимого кворума;
- оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
- оно противоречит основам правопорядка или нравственности (данное основание является новым).
Список оснований для признания решений собраний ничтожными является закрытым. Решения собраний, принятые с указанными выше пороками, ничтожны независимо от признания их таковыми судом. Следовательно, решения собраний при иных нарушениях положений закона являются оспоримыми.
105. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, функции.
Гражданско-правовой договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Функции гражданско-правового договора - это основные направления правового воздействия, отражающие роль договора в упорядочении общественных отношений. Основополагающей функции гражданско-правового договора является регулятивная функция, так как договор - есть способ регулирования отношений между частными лицами сообразно их индивидуальным интересам и потребностям.
Основные функции договора:
1)договор является формой установления хозяйственных связей между участниками экономического оборота и основанием возникновения их взаимных прав и обязанностей. Договор наполняет эти связи конкретным содержанием, должен обеспечивать их практическую реализацию и ответственность за исполнение принятых обязательств;
2)договор позволяет его участникам определить и согласовать их взаимные права и обязанности с учетом, как потребностей рынка, так и индивидуальных запросов и возможностей каждого из контрагентов. Эта функция обеспечивает обслуживание договором общественных нужд и потребностей;
3)заключение договора создает для сторон важные правовые гарантии. Это выражается в том, что договор подлежит обязательному исполнению (ст. 425 ГК РФ), одностороннее изменение его условий допускается только в определенных случаях и лишь по решению суда (ст. 450 ГК РФ), а нарушение принятых по договору обязательств влечет обязанность возместить причиненные этим убытки (ст. 15, 393 ГК РФ). Стороны могут предусмотреть в договоре и другие правовые средства обеспечения его исполнения: условие о неустойке, поручительство, гарантию. Сопутствующий договору механизм имущественной ответственности дополняется правом расторгнуть договор при его существенном нарушении контрагентом (ст. 450 ГК РФ). Договор выполняет также и функцию оценки результатов предпринимательской деятельности.
Значение договоров:
1)договор является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей;
2)договор - основной способ оформления отношений участников гражданского оборота;
3)договором опосредствуется движение объектов гражданских прав от одних субъектов к другим (например, передача имущества);
4)договором определяется объем прав и обязанностей участников гражданских правоотношений, порядок и условия исполнения обязательства, ответственность за неисполнение или же ненадлежащее исполнение обязательств;
5)договоры позволяют выявить истинные потребности участников гражданского оборота в определенных товарах, работах, услугах.
106. Содержание договора: существенные условия, обычные, случайные. Соотношение понятий: « содержание договора» и « содержание обязательства».
Договор — это соглашение двух или более лиц, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. И содержанием этого договора, как юридического факта, будут те условия, на которых достигнуто это соглашение двух или более лиц. Содержанием договора являются те условия, на которых этих соглашение достигнуто. В зависимости от юридического значения этих условий они подразделяются на три вида:
• Существенные условия
• Обычные условия
• Случайные условия договора, в зависимости от их юридического значения
Наиболее важными являются существенные условия, поэтому они и называются существенными. Под существенными условиями договора понимаются те условия, которые необходимы, с одной стороны, а с другой стороны, и достаточны для заключения договора данного вида. Это означает, что необходимо согласовать все существенные условия договора. Если не согласовано хотя бы одно из существенных условий договора, договор не считается заключенным. С другой стороны, если согласованы все существенные условия договора, другие условия можно не согласовывать, и без них договор может считаться заключенным. Поэтому и говорим: с одной стороны — необходимые, без них невозможно заключить договора, а с другой стороны — достаточные для заключения договора. Другие условия могут быть (и обычные, и случайные), а может их и не быть. Главное, чтобы были существенные условия.
Существенные условия. Прежде всего, условие о предмете договора, то есть о чем стороны договариваются. Без согласования предмета договора не может быть заключен ни один договор. Поэтому условия о предмете являются существенным условием. К существенным относятся те условия, которые признаны таковыми по закону, когда прямо в законе сказано, что для такого вида договора требуется согласовать такие условия. Это бывает редко: только для некоторых видов договоров в законе перечисляются условия, которые отнесены к существенным, но, тем не менее, мы сталкивается с ситуацией, когда говорится в законе, какие условия являются существенными. В частности, п.3 ст.455 ГК гласит, что условия договора купли-продажи о товаре считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество товара. Но обычно в законе не перечисляются условия, которые относятся к существенным условиям для данного вида договора. В этом случае, когда в законе не указано, какие условия относятся к существенным, то существенными признаются такие условия, которые необходимы для договора данного вида, то есть выражают природу этого договора, такие условия, без которых договор данного вида в принципе не может существовать. Например, если мы возьмем договор страхования. Страховой случай относится к существенным условиям? Конечно. Без перечисления тех обстоятельств, которые относятся к страховому случаю, невозможно представить условия договора страхования. Он страхуется от этих случаев, поэтому без перечисления этих случаев договор страхования не считается заключенным. К существенным также относятся любые условия, относительно которых по заявлению одной стороны должно быть достигнуто соглашение. Стоит хотя бы одной из сторон потребовать согласования любого условия, как оно приобретает существенное значение и становится существенным условием.
Обычные условия. Обычные условия — это те условия, которые предусмотрены правовыми актами, законными, подзаконными нормативными актами. Они не нуждаются в согласовании и включаются в содержание договора автоматически в момент заключения договора данного вида. Часто гражданско-правовой закон в диспозитивных нормах перечисляет обычные условия договора. Наиболее типичные условия договора. На протяжении многих веков участники гражданского оборота, как правило, заключали договор на таких условиях. Это обычные условия, и закон зафиксировал их в качестве обычных условий договора. Стороны могут изменить эти обычные условия. Но если они ничего не сказали об этом условии , значит они согласились с тем условием, которое закреплено в законе, с обычным условием.
Случайные условия. Случайное условие включается в содержание договора только по усмотрению сторон. Эти случайные условия либо дополняют обычные условия, то есть вводят такие условия, которых в законе не предусмотрено, либо изменяют эти обычные условия, которые зафиксированы в законе. Если случайное условие отсутствует в тексте договора, то это не влияет на действительность договора. Договор и без него считается заключенным. И тем самым случайное условие отличается от существенного, где в том случае, если не согласовано хотя бы одно из существенных условий, договор не считается заключенным. А если не согласовано какое-то случайное условие, без него договор может считаться заключенным. Тем самым случайное условие отличается от существенного. Случайное условие приобретает юридическую силу и становится обязательным для сторон лишь при включении этого случайного условия в содержание договора, то есть текст договора, и тем самым случайное условие отличается от обычного условия, которое не обязательно включать в текст договора, оно и так действует, поскольку закреплено в законе. Таким образом, случайное условие договора, чтобы оно действовало, нужно обязательно включить в содержание договора. Отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание договора не заключенным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласовать это случайное условие, но соглашение по этому условию не было достигнуто. Если заинтересованная сторона этого не докажет, то договор считается заключенным и без этого случайного условия. А если же не согласовано хотя бы одно из существенных условий, то ничего никому доказывать не надо, договор считается не заключенным.
Соотношение: Адекватного и понятного для себя ответа на этот вопрос я не нашла!.
107. Свобода договора. Договоры смешанные и непоименованные.
Свобода договора является фундаментальным принципом гражданского права, на что справедливо указывает п.1 ст.1 ГК. Пункт 1 ст.421 ГК проясняет эту идею: участники оборота свободны в заключении договора, а понуждение к заключению договора по общему правилу не допускается кроме случаев, когда это предусмотрено в законе (например, нормы о публичном договоре) или вытекает из добровольно принятых на себя обязательств (например, из предварительного договора).
Принцип свободы договора проявляется в двух основных формах:
а) свобода в принятии решения о заключении договора и выборе партнера (включая свободу от принуждения к заключению договора) и
б) свобода в определении содержания заключаемого договора (включая право на заключение непоименованных и смешанных договоров).
В современных условиях экономическая свобода признается в Конституции РФ (п.1 ст.8 и п.1 ст.34). На основе толкования положений Конституции об экономической свободе как конституционном принципе Конституционный Суд РФ наделяет идею свободы договора равным конституционным статусом. Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ №2-П от 28 января 2010 свобода договора, как и любая конституционная свобода, может быть ограничена федеральным законом, «но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2013 г. N 9738/13 «принцип свободы договора является фундаментальным частноправовым принципом, основополагающим началом для организации современного рыночного оборота, его ограничения могут быть допущены лишь в крайних случаях в целях защиты интересов и экономических ожиданий третьих лиц, слабой стороны договора (потребителей), основ правопорядка или нравственности или интересов общества в целом».
Пункт 2 ст.421 ГК постулирует право сторон заключить непоименованный договор, то есть договор, не предусмотренный нормами гражданского законодательства или иными правовыми актами. Квалификация договора в качестве непоименованного происходит не на основании названия договора, которое выбрали стороны, а на основании анализа содержания заключенного договора. Такая квалификация осуществляется посредством сопоставления предмета заключенного договора с квалифицирующими признаками существующих поименованных договорных типов. Каждый из поименованных договорных типов характеризуется уникальным набором квалифицирующих признаков, который отличает этот договорный тип от иных договоров. Выведение таких квалифицирующих признаков поименованных договорных типов осуществляется на основе буквального прочтения соответствующих специальных норм, а также толкования их смысла. В ряде случаев квалифицирующие признаки некоторых поименованных договоров в законе либо вовсе не обозначены, либо намечены в самых общих чертах.
Если содержание заключенного договора не соответствует набору квалифицирующих признаков ни одного поименованного договорного типа, такой договор следует признавать непоименованным. Например, к разряду непоименованных следует отнести любое соглашение, где основным предметом обязательства является обязательство воздержаться от совершения определенных действий (в частности, соглашение о конфиденциальности и т.п.
Многие договоры, которые ранее должны были признаваться непоименованными, в свете новой редакции ГК РФ, вступившей в силу с 1 июня 2015 года, стали поименованными (опцион на заключение договора, соглашение о переговорах, межкредиторское соглашение и т.п.). Согласно п.2 ст.421 ГК к непоименованному договору не подлежат применению нормы о поименованных договорах. Такие договоры регулируются общими положениями о сделках, обязательствах и договорах. В то же время в силу прямого указания в п.2 ст.421 ГК к непоименованному договору могут применяться отдельные нормы о тех или иных поименованных договорах по аналогии закона. Также до появления 1 июня 2015 года в ГК ст.450.1 к непоименованным договорам могло применяться положение ст.523 ГК о договорах поставки, согласно которому односторонний отказ от договора прекращает обязательства с момента доставки извещения об отказе.
Отдельная проблема возникает при применении к непоименованному договору императивных норм закона о поименованных договорах по аналогии закона. В тех случаях, когда императивная норма предписывает то или иное содержание прав и обязанностей сторон, она вполне может применяться по аналогии закона при отсутствии в договоре отличных от такой нормы условий, то есть в порядке восполнения пробела в договоре. Это в полной мере соответствует условиям применения аналогии закона, установленным в ст.6 ГК. Но в тех случаях, когда речь идет о применении по аналогии такой предписывающей императивной нормы к договору, содержащему противоречащие такой норме условия, а также императивной нормы, выраженной как прямой законодательный запрет, возникает некоторое трение с положениями ст.6 ГК. Согласно последней аналогия закона может использоваться в тех случаях, когда вопрос не урегулирован в законе или договоре. В то же время п.2 ст.421 ГК не делает никаких исключений в отношении типа применимой по аналогии нормы. Судебная практика также допускает в исключительных случаях применение к непоименованным договорам по аналогии закона императивных норм, установленных в отношении договоров поименованных. Пленум ВАС в Постановлении от 14 марта 2014 года № 16 на этот счет указал, что применение императивных норм в такой ситуации возможно в исключительных случаях, «когда исходя из целей законодательного регулирования ограничение свободы договора необходимо для защиты охраняемых законом интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов или недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон. При этом суд должен указать на то, какие соответствующие интересы защищаются применением императивной нормы по аналогии закона». Тот факт, что договор может быть отнесен к категории непоименованных еще не означает, что он является однозначно действительным. Такой договор в ряде случаев может быть признан направленным на обход закона (ст.10 ГК), противоречащим основам правопорядка и нравственности (ст.169 ГК) и т.п. Например, договор обращения в рабство очевидно является непоименованным, но не менее очевидно, что он является ничтожным по ст.169 ГК.
Пункт 3 ст.421 ГК предусматривает возможность заключения смешанного договора, то есть договора, в котором комбинируются элементы нескольких поименованных договорных типов. Несмотря на то, что это прямо не указано в п.3 ст.421 ГК, к категории смешанных договоров следует отнести договор, в котором элемент того или иного поименованного договора комбинируется с элементом некоего устойчиво признаваемого в практике договора непоименованного. В отношении соответствующего непоименованного договора может сформироваться массив судебной практики, уточняющих его правовой режим. Соответственно, при комбинации поименованного и непоименованных элементов будет возникать то самое смешение регулирования, которое собственно и характеризует конструкцию смешанного договора. Под элементами поименованных (непоименованных) договоров, комбинация которых конституирует смешанный договор, следует понимать те квалифицирующие признаки поименованных (непоименованных) договоров, которые определяют обязательство, имеющее решающее значение для квалификации соответствующих поименованных договорных типов и их отличия от близких договорных конструкций. В основе правового режима смешанных договоров согласно п.3 ст.421 ГК лежит принцип комбинированного регулирования. К соответствующим «элементам смешения» применяются нормы о тех поименованных договорах, из которых они были извлечены и привнесены сторонами в свой смешанный договор. Так, например, если заключен договор, по которому лицо обязано как выполнить работы, так и оказать услуги, к элементу работ будут применяться правила о договоре подряда, а к элементу услуг – правила о договоре возмездного оказания услуг. В то же время применение к одному договору норм о разных поименованных договорах может приводить к неразрешимым конфликтам норм, а также к явной несправедливости или нарушению разумного баланса интересов сторон. В этой связи п.3 ст.421 ГК вполне разумно оговаривает, что принцип комбинированного регулирования может быть отвергнут в конкретном случае, если иное вытекает из существа смешанного договора. Норма п.3 ст.421 ГК, устанавливая принцип комбинированного регулирования в качестве общего правила, оговаривает также, что иное может следовать из договора. Необходимо признать невозможность для сторон своим соглашением отойти от того решения, которое предписывается признанной применимой к смешанному договору императивной нормой. В то же время в ряде случаев из этого правила должны быть сделаны исключения:
Во-первых, о тех случаях, когда имеют место коллизии между применимыми императивными нормами о различных элементах смешанного договора. В таких случаях суд вынужден осуществлять политико-правовой выбор той нормы, которая является наиболее адекватной и справедливой в конкретном договорном контексте. Но было бы нелогично возлагать такое бремя на суды в ситуации, когда стороны сами, предвосхищая такую коллизию, оговорили в контракте соответствующие условия. Как минимум в некоторых случаях суд может отдать приоритет именно воле сторон.
Во-вторых, о ситуациях, в которых суду становится очевидно, что в контексте новой, предусмотренной сторонами в смешанном договоре структуры прав и обязанностей отпадает политико-правовая необходимость ограничения свободы договора (в том числе в целях защиты слабой стороны, публичных интересов, интересов третьих лиц.
Встает вопрос о разграничении смешанных и непоименованных договоров.
В случае заключения непоименованных договоров к отношениям сторон применяются положения общей части обязательственного и договорного права, в то время как нормы об отдельных видах поименованных договоров могут применяться только в порядке аналогии закона. В то же время смешанные договоры, наоборот, по общему правилу предполагают прямое применение к ним специальных императивных и диспозитивных норм о договорах, составляющих элементы смешанного договора. Таким образом, можно прийти к выводу, что свобода усмотрения сторон в определении договорных условий смешанного договора значительно более ограниченна, нежели при заключении договора непоименованного. Из всего вышесказанного применительно к понятию элемента смешения вытекает вывод о том, что для разграничения непоименованных и смешанных договоров решающую роль играет вопрос о том, относятся ли основные предусмотренные в спорном договоре и входящие в его предмет обязательства сторон к тем, которые имеют решающее значение для разных договоров, хотя бы один из которых является поименованным. Если да, то договор носит, скорее всего, смешанный характер, если нет, то с большой долей вероятности - непоименованный.
108. Виды договоров в гражданском праве.
Договоры могут классифицироваться по различным основаниям. По моменту возникновения прав и обязанностей они подразделяются на реальные и консенсуальные. В случаях, когда договор призна-ется заключенным в момент совершения действия по передаче предмета договора на основании ранее достигнутого соглашения, он называется реальным (договор займа). В тех же случаях, когда для признания договора заключенным достаточно только соглашения сторон по всем его существенным условиям (ст. 432 ГК РФ), договор называется консенсуальным. Таких договоров большинство (купля-продажа, имущественный наем, подряд и т.д.).
Договоры могут быть возмездными и безвозмездными (ст. 423 ГК РФ). Подавляющая часть гражданско-правовых договоров — возмездные, что обусловлено использованием товарно-денежной формы в гражданском обороте. Возмездность договора означает, что имущественному предоставлению со стороны одного контрагента соответствует встречное имущественное предоставление другого контрагента (по договору имущественного найма, например, наймодатель обязан передать нанимателю во временное пользование индивидуально-определенную вещь, за что наниматель обязан уплатить вознаграждение — наемную плату). При предоставлении каждой стороной равноценного имущества возмездность приобретает характер эквивалентности. Безвозмездными являются договоры, по которым одна сторона совершает какое-либо действие в пользу другой, не получая встречного предоставления (например, по договорам дарения, безвозмездного пользования). Некоторые договоры в силу закона могут быть как безвозмездными, так и возмездными (поручение, хранение, заем). Деление договоров на возмездные и безвозмездные имеет значение, в частности, для решения вопроса об имущественной ответственности сторон. Ответственность лица, не извлекающего из договора материальной выгоды, в некоторых случаях менее строгая, чем ответственность стороны, заключающей договор в своем интересе. От такого лица нельзя требовать, чтобы оно производило расходы по принятию особых мер предосторожности, на охрану имущества и т.п. Так, хранитель по безвозмездному договору хранения, заключенному между гражданами, обязан заботиться о переданном ему на хранение имуществе не больше, чем он заботился бы о своем собственном.
В зависимости от соотношения прав и обязанностей договоры могут быть односторонне- или двусторонне-обязывающими. В первом случае, у одной из сторон есть только право, а у другой — только обязанность. В качестве примера можно привести договор займа, в котором у заимодавца есть право требовать возврата долга, а у заемщика — обязанность возвратить долг. В двусторонне-обязывающих договорах у каждой из сторон есть одновременно и права, и обязанности. Так, в договоре купли-продажи продавец обязан передать покупателю вещь и одновременно имеет право требовать уплаты определенной денежной суммы, а покупатель обязуется уплатить денежную сумму и вправе требовать передачи вещи. По общему правилу, право требовать исполнения по договору имеет контрагент, однако возможны ситуации, когда такое право возникает у лица, не участвовавшего в заключении договора. Подобные договоры называются договорами в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ).. В целях защиты интересов третьего лица установлено (п. 2 ст. 430 ГК РФ), что с того момента, когда оно выразит должнику намерение воспользоваться своим правом по договору, стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. Если же третье лицо откажется от права, предоставленного ему по договору, кредитор может сам воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору. -f Договоры классифицируются также на основные и предварительные.
Суть предварительного договора, который должен обязательно предшествовать основному, состоит в том, что стороны обязуются в будущем заключить соглашение о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на обусловленных предварительным договором условиях (ст. 429 ГК РФ). Функция предварительного договора состоит в планировании деятельности его участников. Предварительный договор может быть заключен как между юридическими лицами, так и между гражданами. В предварительном договоре должен быть также указан предмет основного договора. Так, если это кредитный договор, предметом будет размер суммы кредита; если речь идет о договоре поручения, то необходимо раскрыть характер поручаемых юридических действий, и т.д. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора. Например, если основной договор о купле-продаже жилого дома должен быть нотариально удостоверен, то и предварительный договор подлежит нотариальному удостоверению. Если форма основного договора не установлена, предварительный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор, а также по общим основаниям прекращения обязательств. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Кроме того, сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения основного договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки. Размер убытков доказывается потерпевшей стороной. Убытки включают реальный ущерб (расходы, которые уже произведены или будут произведены для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества), а также упущенную выгоду (неполученные доходы, которые потерпевший мог бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).
Определенной спецификой обладают так называемые договоры присоединения. Это — договоры, условия которых определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (ст. 428 ГК РФ). Поскольку в договорах присоединения одной стороной обычно является коммерческая организация, а другой — потребитель, т.е. сторона более слабая, закон предоставляет присоединившейся стороне права расторжения или изменения заключенного ею договора, если он хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. Указанное правило имеет ограничение. Так, когда требование о расторжении или об изменении договора предъявлено стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, оно не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать условия, на которых заключает договор.
Особое значение имеют так называемые публичные договоры. Публичным согласно ст. 426 ГК РФ является договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, медицинское обслуживание и т.п.). Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными актами (например, обслуживание специальным магазином для ветеранов). Правительство РФ может издавать в случаях, предусмотренных законом, правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.). Перечень публичных договоров, приведенный в ГК, является примерным. Публичный договор может заключаться как с гражданами, так и с юридическими лицами. Таким образом, понятием публичных охватывается гораздо большее число договоров, чем понятием договоров, о которых идет речь в законе «О защите прав потребителей», поскольку в сфере действия этого закона — только договоры, заключаемые с гражданами в целях удовлетворения их потребностей в товарах и услугах; закон не распространяется на предпринимателей (как на физических, так и на юридических лиц, приобретающих продукцию, товары для предпринимательских целей, а также на юридических лиц, приобретающих товары или использующих результаты работ для удовлетворения собственных нужд, даже если они были приобретены в сфере бытового обслуживания или розничной торговли).
109. Заключение договора. Порядок и стадии заключения. Понятие и правовая природа оферты и акцепта.
В соответствии со ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Для заключения договора необходимо:
1) достижение соглашение по всем существенным условиям;
2) соглашение по форме должно соответствовать требованиям, предъявляемым к таким договорам.
Заключение договора – это процесс, в котором различаются две стадии. Первая – предложение заключить договор - оферта, вторая – согласие на это предложение – акцепт. Лицо, сделавшее предложение, именуется оферентом; лицо, принявшее предложение - акцептантом.
Оферта регулируется ст. ст.435-437 ГК РФ. Оферта как стадия заключения договора должна отвечать определенным требованиям.
1) во-первых, это определенность оферты. В оферте определенно должна выражаться воля оферента, относительно прав и обязанностей сторон будущего договора.
2) во-вторых, направленность оферты. Она должна выражать направленность воли оферента заключить договор на условиях, указанных в оферте, с лицом, принявшим это предложение.
3) в-третьих, оферта должна содержать существенные условия договора;
4) в-четвертых, адресность оферты. Оферта должна быть обращена к определенному лицу (лицам).
Вместе с тем, в ГК РФ имеются правила о публичной оферте (ст.437 ГК РФ). Публичная оферта должна содержать все существенные условия договора. Из этого предложения должна усматриваться воля лица заключить договор на указанных условиях с любым, кто отзовется. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются, как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении (п.1 ст.437 ГК РФ). Таким образом, приглашение к оферте следует отличать от публичной оферты, которая характеризуется большей определенностью во взаимоотношениях, адресностью, хотя и к неограниченному кругу лиц. Специальные правила публичной оферты по договору розничной купли-продажи установлены в п.2 ст.494 ГК РФ. Выставление товаров в месте продажи, демонстрация их образцов или представление сведений о продаваемых товарах в месте их продажи, могут быть признаны публичной офертой даже в случаях, когда отсутствует цена и другие существенные условия, если продавец явно для окружающих определил, что соответствующие товары предназначались для продажи.
Для оферты характерен принцип безотзывности оферты (ст.436 ГК РФ). Это означает, что лицо, направившее предложение о заключении договора не вправе, как правило, её отозвать в период с момента получения адресатом и до истечении срока, установленного для её акцепта. Лицо, направившее оферту, может её отозвать, если это предусмотрено самой офертой, либо вытекает их существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано. Вообще выделяются два вида предложений: с указанием срока для ответа и без указания срока для ответа. В первом случае оферта связывает оферента с акцептантом на протяжении всего указанного срока, и отозвать её, как правило, он не вправе. Во втором случае оферта связывает стороны до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен – в течение нормально необходимого для этого времени. Последнее является оценочным понятием. При определении «нормально необходимого времени» следует, очевидно, принимать во внимание время для написания ответа, предусмотренное правилами делопроизводства, пробег почты и т.п.
Вторая стадия заключения договора – акцепт. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным (ст.438 ГК РФ). Акцепт может быть выражен, как и любое волеизъявление, в устной, письменной форме (например, подписание проекта договора, сообщение по факсу, телеграфу, электронной связи), путем конклюдентных действий (приобретение билета в автобусе). Молчание не признается акцептом (п.2 ст.431 ГК РФ). Иное допускается, если возможность акцепта оферты путем молчания вытекает из закона, обычаев делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Что касается акцепта в форме конклюдентных действий, то им посвящены п.3 ст.434 и п.3 ст.438 ГК РФ. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для её акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Акцепт в форме конклюдентных действий может последовать как на устную оферту, так и в письменной форме Возможно заключение договора конклюдентными действиями обеих сторон. При этом необходимо соблюдение требований о форме сделок и правил о согласований существенных условий. Конклюдентные действия приобретают юридическую силу только для сделок, которые могут быть заключены устно. В исключение из правил о форме договора, письменная форма считается соблюденной при условии, если конклюдентное действие последует в ответ на письменную оферту. Таким образом, взаимные конклюдентные действия невозможны, если для договора установлена обязательная письменная форма (М.И. Брагинский). Вместе с этим конклюдентные действия оферента должны содержать существенные условия договора, а действия акцептанта – согласие с указанными условиями. Специальные правила об акцепте, полученном с опозданием, и акцепте на иных условиях содержатся в ст.ст.442, 443 ГК РФ.
Оферта и акцепт оферты являются обязательными стадиями заключения любого гражданско-правового договора. Вместе с ним возможны дополнительные стадии заключения отдельных договоров, например, преддоговорное урегулирование разногласий по поставке предусмотрено ст.507 ГК РФ, порядок и сроки рассмотрения оферты предусмотрены для договоров, заключение которых обязательно для одной из сторон договора (ст.445 ГК РФ). Из договора как правообразующего (правоизменяющего, правопрекращающего) юридического факта возникают гражданские права и обязанности. Поэтому важным представляется определение момента, с которого договор начинает действовать.
В соответствии со ст.425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Вместе с тем стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Момент заключения договора регламентируется ст.433 ГК РФ:
Во-первых, договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, её акцепта.
Во-вторых, если в соответствии с законом для заключения договора необходима передача имущества (речь идет о реальном договоре), договор считается заключенным с момента передачи имущества, определяемого по правилам ст.224 ГК РФ.
В-третьих, договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (ст. ст. 558, 560, 651 ГК РФ).
Заключение договора в обязательном порядке
Договор представляет особое согласование волеизъявления сторон. Он подчиняется действию принципа свободы договора.
Вместе с тем, ГК РФ и иными законами предусматриваются случаи, когда заключение договора является обязательным для одной из сторон. Это, в частности:
1) заключение основного договора в срок, определенный в предварительном договоре (если этот срок не определен, то в течение одного года с момента заключения предварительного договора (ст.429 ГК РФ);
2) заключение публичного договора (ст.426 ГК РФ);
3) заключение договора с победителем торгов (ст.447 ГК РФ);
4) заключение договора банковского счета (ст.846 ГК РФ);
5) заключение государственного контракта и договоров поставки при поставке товаров для государственных нужд (ст.527 ГК РФ, Федеральный закон « О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от13.12.1994 (в ред. от 24.07.2007г.) и др..
Если сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Кроме того, сторона, уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки. Общие положения о порядке и сроках заключения договора в обязательном порядке (ст.445 ГК РФ) предусматривают два варианта, в зависимости от того, кем является сторона, для которой обязательно заключение договора: стороной, получившей предложение или направившей контрагенту предложение о заключении договора.
Заключение договора на торгах
Торги – это один из способов заключения гражданско-правовых договоров. Правовая регламентация торгов берет свое начало с законодательства о приватизации. В настоящее время заключение договора на торгах, организация и порядок проведения торгов, а также последствия нарушения правил проведения торгов урегулированы ст.447–449 ГК РФ.
Гражданско-правовой договор, если это не противоречит его существу, может быть заключен путем проведения торгов. На торгах может быть продано любое имущество, в том числе ценные бумаги, имущественные права. В случаях, указанных в ГК или ином законе, договоры о продаже имущества могут быть заключены только путем проведения торгов. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Форма торгов определяется собственником вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия (п.4 ст.447 ГК РФ). Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приготовленные организаторами торгов. Следует учитывать также, что правила, закрепленные в ГК РФ (ст.448, 449 ГК РФ), применимы и к публичным торгам, проводимым в порядке исполнения судебных актов, если иное не предусмотрено процессуальным законодательством. Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (ст.62) торги недвижимым имуществом организуются и проводятся специализированными организациями, имеющими право совершать операции с недвижимостью, с которыми заключен соответствующий договор. Спорным в литературе является вопрос о правовой природе извещения о проведении торгов, сделанного организатором торгов. Споры сводятся к тому, является ли данное извещение офертой или приглашением делать оферту. Представляется более аргументированной позиция авторов, считающих извещение о проведении торгов офертой, из которой возникает обязанность заключить договор с адресатом (любым отозвавшимся ) на проведение торгов, обеспеченной возможностью заявить требование о возмещении причиненных убытков. Торги служат обеспечению как частных, так и публичных интересов.
110. Изменение и расторжение договора: основания и порядок. Отказ от исполнения договора. Последствия прекращения договора.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В процессе заключения договора выделяется две стадии: направление оферты (предложения заключить договор) одной из сторон, которая называется оферентом, и ее акцепт (принятие предложения) другой стороной, которая называется акцептантом. Согласно ст. 433 ГК РФ договор по общему правилу признается заключенным в момент получения оферентом акцепта. При этом учитывается, указан ли в оферте срок для ее акцепта. Если такой срок в оферте определен, договор считается заключенным при условии, что акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока (ст. 440 ГК РФ). При отсутствии в оферте указания на срок для акцепта правила акцепта зависят от формы оферты: а) оферта сделана в письменной форме — договор считается заключенным, если акцепт получен до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен — в течение нормально необходимого для этого времени; б) оферта сделана устно без указания срока для акцепта — договор считается заключенным, если другая сторона немедленно акцептовала ее. По общему правилу истечение срока договора только тогда прекращает его действие, когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них обязанности. Если же не исполнена надлежащим образом хотя бы одна обязанность, вытекающая из договора, то последний не прекращает свое действие и по истечении срока, на который был заключен договор. В таких случаях договор продолжает действовать до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Статья 452 ГК РФ предусматривает необходимость соблюдения заинтересованной стороной досудебного порядка разрешения спора. Она должна направить другой стороне предложение изменить или расторгнуть договор, и только после получения отказа другой стороны от изменения или расторжения договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии — в 30-дневный срок заинтересованная сторона может заявить соответствующее требование в суд. При этом суд рассматривает спор по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком. В п. 3 ст. 450 ГК РФ содержится норма, допускающая односторонний отказ от исполнения договора. Такой отказ возможен тогда, когда он предусмотрен законом или соглашением сторон. По закону односторонний отказ от исполнения договора чаще всего допускается по таким договорам, как договоры об оказании услуг (например, по договору поручения — ст. 977 ГК РФ); договор возмездного оказания услуг (ст. 782 ГК РФ), банковского счета (ст. 859 ГК РФ) и банковского вклада (ст. 837 ГК РФ); иным договорам, в которых право одной из сторон на односторонний отказ от исполнения договора неразрывно связано с юридической конструкцией соответствующего договора. Право на односторонний отказ от исполнения договора может предусматриваться в самом договоре на стадии его заключения или изменения в форме заключения дополнительного соглашения с указанием условий его осуществления. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельства признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если стороны не придут к соглашению о дальнейшей судьбе договора при существенном изменении исходных обстоятельств, спор может быть перенесен в суд. При расторжении договора из-за существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон должен определить последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с его исполнением. Что касается изменения договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, то оно допускается по решению суда лишь в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.
ГК РФ устанавливает следующие последствия изменения и расторжения договора:
— обязательство по договору изменяется лишь в той части, в какой был изменен лежащий в его основе договор; остальные обязательства сохраняются в неизменном виде;
— при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, то есть с этого момента стороны лишаются принадлежащих им в силу обязательства прав и освобождаются от лежащих на них обязанностей;
— если изменение или расторжение договора произошло по взаимному соглашению сторон, то основанное на нем обязательство соответствующим образом изменяется или прекращается с момента заключения сторонами соглашения или с момента, указанного в нем;
— при изменении или расторжении договора в судебном порядке основанное на нем обязательство изменяется или прекращается с момента вступления в законную силу решения суда;
— по общему правилу стороны не могут требовать возвращения того, что уже было исполнено до изменения или расторжения договора. Иное правило может быть предусмотрено законом или соглашением сторон;
— если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного нарушения его условий одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ).
