Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
зачет по граджанке.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
553.92 Кб
Скачать

190

1 вопросГражданское право – это одна из основных отраслей права, представляющая собой систему правовых норм, регулирующих на началах дозволенности и диспозитивности имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости и имущественной самостоятельности их участников.

Общественные отношения, которые регулируются гражданским правом, составляют его предмет. В него входят две группы отношений:

1 - имущественные отношения, которые представляют собой отношения, возникающие между людьми по поводу имущества - материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара.

2 - личные неимущественные отношения, возникающие по поводу неимущественных (нематериальных) благ, тесно связанных с личностью их обладателей. Такие блага неотчуждаемы и не могут переходить от одних лиц к другим. Поэтому отношения по их использованию в значительной мере сводятся к охране этих благ от неправомерных посягательств на них со стороны других лиц (охрана неимущественных прав авторов и изобретателей, защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций; право граждан на имя, личную и телесную неприкосновенность, тайну личной жизни и т.п.). Юридически они оформляются гражданским правом в качестве личных неимущественных прав.

Признаки отношений регулируемых ГП.

• равенство участников – равенство правового положения участников, которое позволяет действовать на равных, отсутствие у участников властных полномочий (участников можно мысленно поменять местами);

• автономии воли – возможность действовать по своей инициативе, руководствуясь своими интересами, собственным усмотрением;

• имущественная самостоятельность участников – в отношениях участвуют имущественно обособленные субъекты и чаще всего с собственными имущественными интересами.

Метод ГП - комплекс правовых средств и способов воздействия соответствующей отрасли права на общественные отношения, составляющие ее предмет.

Основной метод ГП – дозволительно-диспозитивный. Свойство этого метода: возможность участников регулируемых отношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего поведения, кроме тех, которые напрямую запрещены законом. «Разрешено все, что не запрещено законом». Так, они в подавляющем большинстве случаев самостоятельно решают, вступать или не вступать в те или иные гражданские правоотношения, требовать или не требовать исполнения обязательств контрагентом, обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т.д.

Система ГП в РФ (пандэктная система).

Базу систематизации (деления) отечественного гражданского права составляет обособление в нем основных, общих для всей этой отрасли права положений - общей части и особенной, нормы которой регулируют определенные отношения.

Общая часть этой правовой отрасли включает основные положения о:

- правила применения гражданского законодательства;

- определение оснований возникновения гражданских прав и обязанностей;

- порядок, пределы, сроки реализации гражданских прав и их защиты;

- правила, определяющие правовое положение лиц;

- правила определяющие правовой режим.

Особенная часть:

- вещные правоотношения;

- обязательственное право (общие положения + отдельные виды обязательств);

- наследственное право;

- право интеллектуальной собственности.

Под правовыми принципами понимаются основные начала, наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер.

К числу таких основных начал (принципов) гражданско-правового регулирования относятся:

1) принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела.

2) принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений.

3) принцип неприкосновенности собственности.

4) принцип свободы договора.

5) принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том числе свободы имущественного оборота (перемещения товаров, услуг и финансовых средств).

6) принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав.

7- принцип всемерной охраны гражданских прав.

Источники гражданского права:

К числу источников отечественного гражданского права следует относить:

1) законодательство (нормативные акты):

- Конституция РФ;

- ФКЗ;

- ФЗ (в том числе ГК);

- иные правовые акты (Указы Президента и Постановления Правительства);

- иные акты содержащие нормы гражданского права (акты федеральных исполнительных органов власти).

2) нормы международного права и международные договоры, в которых участвует РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 1 ст. 7 ГК общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Они, следовательно, также должны учитываться в качестве источников ее права.

Такие акты применяются непосредственно (т.е. не нужно дублировать в законодательстве РФ), приоритетно перед номами гражданского законодательства РФ, если в этих актах не предусмотрено иное.

3) обычаи делового оборота и иные признанные законом обычаи. Применяются в следующих случаях: - если не противоречат гражданскому законодательству, -отсутствует соглашение сторон по этому вопросу, - отсутствуют иные источники права, регулирующие данный вопрос.

Источниками ГП формально не признаются:

1. судебная практика.

- Практика Конституционного Суда РФ. КС проверяет конституционность законов и некоторых других нормативных актов, а также дает обязательное толкование Конституции РФ. Признанные им неконституционными акты или их отдельные положения утрачивают силу, однако в компетенцию Конституционного Суда РФ не входит ни принятие новых правовых норм.

- Обобщение судебной практики со стороны высших судебных инстанций: постановление Пленумов ВС и ВАС. Эти акты не должны содержать новых норм права, однако закрепленное ими толкование содержания правовых норм является обязательным для соответствующей судебной системы, а тем самым и для сторон различных споров

- Решения по конкретным делам. Определенным образом ориентируя суды, а следовательно, и участников судебных споров, в том числе потенциальных, они таким образом в значительной мере предопределяют порядок, условия и последствия применения многих гражданско-правовых норм (даже при отсутствии конкретного спора).

2. цивилистическая доктрина.

Не имеют обязательного характера. Они могут быть учтены судом в качестве мнения сведущих лиц или стать основой предложений об изменении (усовершенствовании) законодательства, но в любом случае сами по себе не приобретают непосредственного юридического значения.

3. индивидуальные акты, или акты локального характера, не исходящие от органов государственной власти и не содержащие общеобязательных для всех субъектов права предписаний (правовых норм). В сфере гражданского права часто используются конкретные уставы различных юридических лиц, их внутренние регламенты и другие корпоративные документы, договоры и т.п. Они обязательны лишь для тех, кто их принял или входит в состав соответствующего юридического лица, ибо основаны исключительно на добровольном подчинении их действию.

2 вопрос. Гражданское правоотношение – урегулированное нормами гражданского права имущественные и личные неимущественные отношения участников, которые выступают на началах равенства, автономии воли, имущественной обособленности и связаны гражданскими правами и обязанностями.

Элементы:

1) основания его возникновения, изменения и прекращения. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения называются юридическими фактами. Юридические факты - жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Однако к юридическим фактам относятся лишь те жизненные обстоятельства, которые предусмотрены нормами права.

2) субъектный состав. Субъектный состав правоотношения - совокупность лиц, участвующих в данном правоотношении. В правоотношении во всех случаях участвуют минимум два субъекта - управомоченный и обязанный. Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица (граждане), юридические лица и публично-правовые образования. К числу последних действующее гражданское законодательство РФ относит Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

3) содержание. Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности его субъектов. Субъективное гражданское право есть мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения. При весьма большом разнообразии содержания субъективных гражданских прав можно обнаружить, что в любом случае такое право является результатом разновариантных комбинаций трех правомочий:

- правомочия на собственные действия, означающего возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий;

- правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей;

- правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности использования различных мер защиты или требования использования государственно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного права.

Субъективная обязанность - мера должного поведения участника гражданского правоотношения. Сущность обязанностей кроется в необходимости совершения субъектом определенных действий или воздержания от социально вредных действий.

Два типа обязанностей - пассивный и активный. Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско-правовых запретов и по своей природе означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих интересы государства и управомоченных лиц (не делать что-либо). Активного типа - состоит в побуждении субъектов к совершению общественно полезных действий (обязанность сделать что-либо).

4) объект. Объектом правоотношения является предмет деятельности субъектов гражданского права, по поводу которого они вступают в правоотношения, осуществляют субъективные права и исполняют субъективные обязанности.

Объектами гражданских правоотношений могут быть следующие предметы деятельности субъектов гражданского права:

- вещи и иное имущество, в том числе имущественные права;

- работы и услуги;

- результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

- информация;

- нематериальные блага.

Виды правоотношений.

1. По особенностям характера взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различаются абсолютные и относительные правоотношения.

Абсолютными называются такие правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных субъектов.

Относительными называются гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо (лица).

2. По особенностям объекта разделяются правоотношения имущественного и неимущественного характера.

Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом материальные блага (имущество) и отражают:

- либо принадлежность имущества (вещного права на него) определенному лицу (правоотношения собственности, правоотношения по поводу ограниченных вещных прав - сервитутов, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.);

- либо переход имущества (по договору, в порядке наследования, возмещения вреда и т.п.).

Правоотношения, объектами которых являются результаты интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, именуются личными неимущественными.

3. По способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются вещные и обязательственные правоотношения.

Вещные правоотношения - правоотношения, фиксирующие статику имущественного положения субъектов. В них за управомоченным субъектом закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь и право отражения любых посягательств на нее со стороны третьих лиц.

Обязательственные правоотношения - правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений. В них управомоченный субъект обладает лишь правом требовать от обязанного лица передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг, создания и передачи продуктов интеллектуальной деятельности и т.п. В обязательственных отношениях имущество находится во власти должника, а не во власти управомоченного лица - кредитора.

4. Некоторые выделяют корпоративные отношения, как особый вид гражданских правоотношений. Такие правоотношения имеют место между участниками (членами) корпоративных образований, обладающих качеством юридических лиц, а также между участниками и самой корпорацией. Основания возникновения корпоративных правоотношений различны - участие в учредительном договоре, вступление в кооператив, приобретение права собственности на акции и т.п. особенности. Во-первых, субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от друга как в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они самостоятельны, независимы друг от друга, соотносятся друг с другом как равные. Во-вторых, равенство участников общественных отношений, составляющих предмет гражданско-правового регулирования, заложено в данных отношениях, имманентно присуще им. Гражданское право всеми средствами и способами, имеющимися в его арсенале, юридически обеспечивает такое равенство. Вследствие этого гражданские правоотношения формируются как правоотношения между равноправными субъектами, как правоотношения особого структурного типа, в которых обязанность корреспондирует с субъективным правом как притязанием, а не как велением. При всей полярности субъективных прав и обязанностей в гражданских правоотношениях обязанный субъект во всех случаях находится в равном положении с управомоченным субъектом, т.е. в отношениях координации, а не субординации. В-третьих, самостоятельность участников общественных отношений, подпадающих под гражданско-правовое регулирование, диспозитивность указанного регулирования обусловливают то обстоятельство, что основными юридическими фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими гражданские правоотношения, являются акты свободного волеизъявления субъектов - сделки. В-четвертых, в качестве юридических гарантий реализации гражданских правоотношений применяются присущие только гражданскому праву меры защиты субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие главным образом имущественным характером.

3 вопрос Субъективное право предоставляет управомоченному лицу возможность выбора определенного правомерного поведения с целью достижения желаемого результата (блага). С момента реализации этих возможностей — совершения реальных, конкретных действий — начинается (возникает) осуществление субъективного права.

Осуществление гражданских прав — это реализация управомочен-ным лицом тех возможностей, которые составляют содержание принадлежащего ему субъективного гражданского права.

Способы осуществления субъективного гражданского права в науке делят на фактические и юридические. Фактические способы осуществления субъективного гражданского права — это определенная система действий наделенного правом лица, не обладающих признаками сделок или иных юридически значимых действий. Пример — использование вещи по назначению.

Юридические способы осуществления субъективного гражданского права — это определенная система действий наделенного правом лица, обладающих признаками гражданско-правовых сделок или иных юридически значимых действий. Примерами служат любые виды сделок.

Исполнение субъективной гражданской обязанности — это воздержания от запрещенных действий либо осуществление обязанным субъектом действий, которые составляют содержание обязанности.

Защита гражданских прав – это последствие нарушения субъективного гражданского права. Выделяют 2е грани защиты гражданских прав: -форма защиты, -способ защиты.

Форма защиты.

- определение субъекта, который эту защиту предоставит.

1) Юрисдикционная форма защиты - это защита гражданских прав государственными или уполномоченными государством органами, обладающими правоприменительными полномочиями. Юрисдикционная форма защиты в соответствии с действующим законодательством допускает возможность защиты гражданских прав в судебном или административном порядке.

Судебная форма универсальна при любых нарушениях и в ней не может быть отказано. Защита гражданских прав в административном порядке возможна только в случаях, прямо предусмотренных законом.

2) Неюрисдикционная форма защиты гражданского права - это защита гражданского права самостоятельными действиями управомоченного лица без обращения к государственным и иным уполномоченным государством органам. Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав (необходимая оборона, действия в условиях крайней необходимости, применение управомоченным лицом мер оперативного воздействия к правонарушителю). Должна обладать 2мя признаками: - своевременность: нарушение началось, но не закончилось, - соразмерность.

Способы защиты гражданских прав.

-это приемы, меры, используемые для защиты нарушенного права. Способ защиты выбирает управомоченная сторона самостоятельно. Перечень способов защиты в ст. 12 ГК, перечень - открытый. Ошибка в выборе способа защиты и последствия такой ошибки ложиться на управомоченное лицо.

Классификация способов защиты.

1. по сфере применения: общие и специальные.

Общие – применяются для защиты всех гражданских прав.

Специальные – способы применяемые для защиты определенных гражданских прав.

2. по цели (в зависимости от того каким будет результат):

- способы защиты, результат которых заключается в подтверждении нарушенного права (признания права, присуждения к исполнению обязанности в натуре, неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки).

- способы защиты, результат которых заключается в пресечении нарушенного права (восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления, прекращения или изменения правоотношения).

- способы защиты, результат которых заключается в восстановлении нарушенного права, а также компенсацией потерь вызванных его нарушением (возмещения убытков, взыскания неустойки, компенсации морального вреда).

4 вопрос Правоспособность - способность иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК). Правоспособность означает возможность иметь любое право или обязанность из предусмотренных или допускаемых законом.

Содержание правоспособности граждан образуют те имущественные и личные неимущественные права и обязанности, которыми гражданин согласно закону может обладать. Другими словами, содержание гражданской правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь. Тесная связь правоспособности с личностью ее носителя, поскольку закон не допускает ее отчуждение или передачу другому лицу: согласно п. 3 ст. 22 ГК сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтожны.

Возникновение и прекращение правоспособности.

Она возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Следовательно, правоспособность неотделима от человека, он правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья.

Ограничение правоспособности гражданина возможно только на основании закона и только в строго определенных случаях (например, лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность как санкция за совершение преступления). Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности не влечет никаких юридических последствий, за исключением случаев, когда такие сделки разрешаются законом.

Момент смерти – момент необратимой остановки функционирования головного мозга.

Документально факт рождения и смерти подтверждаются актами гражданского состояния (свидетельство о рождении и о смерти). При несовпадении акта и факта предпочтение отдается фактам. Ограничение правоспособности гражданина возможно только на основании закона и только в строго определенных случаях (например, лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность как санкция за совершение преступления). Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности не влечет никаких юридических последствий, за исключением случаев, когда такие сделки разрешаются законом

Предпринимательской признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК).

Признаки предпринимательской деятельности.

1) Это должна быть деятельность (система действий), а не разовое действие.

2) Это самостоятельная деятельность – организационная независимость, неподчиненность, действие от своего имени, возможность действовать на свое усмотрение.

3) На свой риск – деятельность с негарантированным положительным результатом, на субъекта предпринимательской деятельности обращаются все убытки, т.е. будет отвечать своим имуществом.

4) Направленность на систематическое получение прибыли.

5) Деятельность подлежит государственной регистрации.

Условия занятия предпринимательской деятельностью.

1. Государственная регистрация лица в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрацию осуществляют налоговые органы. Для регистрации установлен заявительный порядок.

2. Отсутствие запрета на занятие предпринимательской деятельностью (для некоторых категорий граждан, связанно с занимаемой должностью). Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в случаях

- его недееспособности;

- если не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве;

- если не истек год со дня принятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом);

- если не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.

3. наличие лицензии на занятие некоторыми видами деятельности.

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" предусматривает три случая банкротства гражданина:

- банкротство гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

- банкротство индивидуального предпринимателя;

- банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства.

Признаки банкротства всех трех категорий являются:

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

- в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;

- сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества (неоплатность);

- размер задолженности - не менее десяти тысяч рублей.

Порядок: судебный.

Последствия:

1. Открывается конкурсное производство – выстраивание кредиторов в очередь;

2. Определяется имущество на которое может быть направлено взыскание (с учетом ст. 446 ГПК);

3. Удовлетворяются требования кредиторов в порядке и в очередности, которые предусмотрены законом о несостоятельности (банкротстве).

4. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве

Требования кредиторов о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора и не погашенные в порядке исполнения решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом, либо погашенные частично, либо не заявленные в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в полном объеме или в непогашенной их части.

В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам кредитор, требования которого не были удовлетворены в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, вправе предъявить требование об обращении взыскания на это имущество.

Особенность для ИП и КФХ:

5. С момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности.

6. На один год индивидуальный предприниматель не может быть зарегистрирован в этом качестве.

5 вопрос Гражданская дееспособность определяется в законе как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК).

Дееспособность включает прежде всего способность к совершению сделок (сделкоспособность) и способность нести ответственность за неправомерные действия (деликтоспособность).

Закон различает несколько разновидностей дееспособности:

1 - полная дееспособность.

Полная дееспособность - способность гражданина реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме. Такая дееспособность возникает с возрастом, согласно п. 1 ст. 21 ГК гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста.

Закон знает следующие исключения из указанного правила:

1) лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК);

2) Эмансипация. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 ГК может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя.

2 – неполная дееспособность.

1) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.

Они могут приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности либо самостоятельно (в указанных законом случаях), либо с согласия родителей (усыновителей, попечителя).

С согласия родителей (усыновителей, попечителя) несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может совершать разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять или сделать подарок, заключить договор займа и т.п.) и совершать иные юридические действия, в частности заниматься предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 27 ГК). Волю в такого рода сделках и иных действиях выражает сам несовершеннолетний. Согласие родителей, усыновителей или попечителя, как предусмотрено п. 1 ст. 26 ГК, должно быть выражено в письменной форме.

2) граждане ограниченно дееспособные по решению суда.

При наличии следующих обстоятельств:

- Злоупотребление лицами спиртными напитками или наркотическими средствами – чрезмерное или систематическое употребление, которое вызывает непомерные расходы. Иные злоупотребления и пороки (например, азартные игры, пари и т.п.) не могут повлечь ограничения дееспособности.

- Наличие семьи у такого лица (раньше когда действовало постановление правительства от 4.05.1990 г, его отменили в 2007г. семьей признавалось любое объединение людей, устойчивое, стабильное, в основе которого лежит родство, брак, либо отношения по типу родства, брака).

- Тяжелое материальное положение этой семьи (также из постановления – состояние когда семья не получает от гражданина достаточно средств для содержания и сама содержит его полностью или частично).

Ограничение дееспособности гражданина в рассматриваемом случае выражается в следующем:

• Над ним устанавливается попечительство;

• Совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя.

• Однако такой гражданин несет гражданско-правовую ответственность.

При прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над ним попечительство.

3 – отсутствие дееспособности.

1) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

Лица младше 6 лет являются полностью недееспособными. В возрасте от 6 до 14 лет – частично дееспособные. В настоящее время согласно ст. 28 ГК за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки, за предусмотренными законом исключениями, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. В случае причинения вреда малолетним за этот вред отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Дееспособность детей в возрасте от 6 до 14 лет выражается, во-первых, в том, что они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка и предусматривать уплату незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность.

2) граждане признанные недееспособными по решению суда.

Недееспособными могут быть признан гражданин:

- который не может понимать значения своих действий или руководить ими;

- имеющие душевное заболевание.

Гражданин считается недееспособным лишь после вынесения судом соответствующего решения. При этом на основании решения суда над ним устанавливается опека.Если состояние психического здоровья гражданина, признанного недееспособным, улучшилось, он по решению суда может быть признан дееспособным.

Опека и попечительство – это форма защита имущественных и личных неимущественных прав граждан, законных интересов граждан не обладающих полной дееспособностью.

Участники:

- органы опеки и попечительства - органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

- опекуны и попечители – физические лица, соответствующие требованиям: совершеннолетие, полная дееспособность, материальное положение, отсутствие обстоятельств препятствующих тому, чтобы стать опекуном или попечителем (указаны в законе).

Опекуны назначаются в отношении недееспособных граждан (для малолетних, если родители не выполняют своих обязанностей). Функции: осуществление действий за подопечного от его имени, в его интересах, за его счет. Могут привлекаться к гражданско-правовой ответственности за действия своих подопечных.

Попечители назначаются в отношении не полностью дееспособных граждан. Функции: дают согласие на совершение действий, в определенных случаях могут привлекаться к ответственности наряду со своими подопечными.

- подопечные – это граждане недееспособные или ограниченно недееспособные.

Патронаж - это форма защита имущественных и личных неимущественных прав граждан, законных интересов полностью дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут в полной мере осуществлять свои права.

Участники:

- органы опеки и попечительства;

- попечитель - помощник. Функции: действует от имени, в интересах по поручению других граждан.

- сам гражданин, который нуждается в патронаже.

Безвестное отсутствие - удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его жительства, если не удалось установить место его пребывания.

Признание гражданина безвестно отсутствующим допустимо при условии, что невозможно установить место его пребывания, поэтому до рассмотрения дела в соответствующие организации по последнему известному месту пребывания гражданина, месту работы, месту рождения и т.п. посылаются запросы об имеющихся о нем сведениях, опрашиваются его родственники, друзья, иные лица, с которыми он общался.

Согласно абз. 1 ст. 42 ГК гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

Основные юридические последствия признания гражданина безвестно отсутствующим состоят в следующем.

1. имущество, принадлежащее такому гражданину, если необходимо постоянное управление им, передается в доверительное управление.

2. в случае признания гражданина безвестно отсутствующим у нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, возникает право на пенсию по случаю потери кормильца согласно правилам пенсионного законодательства.

3. согласно ст. 188 ГК прекращается действие доверенности, выданной на имя безвестно отсутствующего, а также выданной им самим.

4. супруг гражданина, признанного безвестно отсутствующим, имеет право на расторжение брака в упрощенном порядке через орган загса (п. 2 ст. 19 Семейного кодекса РФ).

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим (ст. 44 ГК). На основании решения суда отменяется доверительное управление имуществом гражданина и прекращаются другие юридические отношения, возникшие из факта признания его безвестно отсутствующим. Доверительный управляющий в таком случае должен предоставить отчет об управлении имуществом.

Объявление умершим.

Условиями объявления умершим являются:

- отсутствие гражданина в месте постоянного жительства в течение пяти лет, считая со дня получения последних сведений о нем (общее правило);

- неполучение в течение указанных сроков сведений о месте пребывания гражданина и невозможность, несмотря на принятые меры, установить, жив ли он.

Сокращенный шестимесячный срок для объявления гражданина умершим применяется, как сказано в законе, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

Особо закон определяет условия объявления умершим гражданина, пропавшего во время военных действий: он может быть в судебном порядке объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий (п. 2 ст. 45 ГК).

На основании решения суда об объявлении гражданина умершим органы загса выдают заинтересованным лицам свидетельство о его смерти. Днем смерти гражданина, объявленного решением суда умершим, считается день вступления в законную силу этого решения. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели (например, день гибели пассажирского самолета, день землетрясения или иного стихийного бедствия и т.п.).

Юридическим последствием объявления гражданина умершим является прекращение или переход к наследникам всех прав и обязанностей, которые принадлежали ему как субъекту права, т.е. фактически это такие же последствия, которые влечет смерть человека.

Правоспособность гражданина при признании его умершим не прекращается. В случае явки гражданина, объявленного умершим, не требуется восстанавливать его правоспособность. Будучи живым, он остается полностью правоспособным, несмотря на решение суда об объявлении его умершим. Все юридические действия, совершенные им в то время, когда он, не зная об этом, где-то ошибочно объявлен умершим (заключенные договоры, выданные доверенности и т.д.), считаются вполне действительными и имеют полную силу. Объявление умершим не влияет и на его субъективные права, приобретенные в том месте, где было неизвестно об объявлении его умершим.

6 вопрос Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим

1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом.

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего.

2. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом.

3. Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не предусмотренные настоящей статьей, определяются законом. Основная цель ПГБО - защита его прав и сохранение имущества, так как длительное отсутствие лица и неизвестность его места пребывания создают угрозу этим правам. Страдают и интересы его кредиторов, а также лиц, находящихся на его иждивении.

7 вопрос Юридическое лицо служит обозначением определенного вида лиц, иных чем физические лица. Юридическое лицо – это образование наделенное правоспособностью, отличной от правоспособности других лиц, в том числе его участников и учредителей. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом.3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

Признаки (ст. 48 ГК РФ).

1)организационное единство.

Юридическое лицо образуется его учредителями, а если корпоративного типа - членами. Оно предполагает определенную внутреннюю структуру организации, выражающуюся в наличии у нее органов. Юридическое лицо имеет два вида органов: органы управления и органы юридического лица (представляющие юридическое лицо вовне).

Наличие единого учредительного документа (устав, учредительный договор) – аналог паспорта. В них обязательно определяется наименование и место нахождения юридического лица, порядок управления его деятельностью (органы управления, их компетенция и т.д.), в большинстве случаев - предмет и цели этой деятельности, а также иные сведения, предусмотренные законом для соответствующих разновидностей юридических лиц.

2)имущественная обособленность.

Имущественная обособленность предполагает отделение имущества данной организации от имущества других лиц путем закрепления его за организацией на одном из 3х видов вещных прав: на праве собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Принадлежащее организации имущество первоначально охватывается понятием уставного капитала или уставного фонда (в товариществах - складочного капитала, в кооперативах - паевого фонда), размер которого отражается в ее учредительных документах. Внешним проявлением имущественной самостоятельности является ведение самостоятельного баланса, сметы, а также посредством счетов в банке.

3)самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам.

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам самостоятельно, его учредители, участники, как правило, к такой ответственности не привлекаются. Ответственность осуществляется за счет закрепленного за этим юридическим лицом имуществом.

4) выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от собственного имени.

Имя юридического лица служит его индивидуализации и заключается в его наименовании, определенном в учредительных документах. Наименование может быть полным, сокращенным, фирменным. Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму (например, общество с ограниченной ответственностью, государственное унитарное предприятие, благотворительный фонд), а в ряде случаев и на характер его деятельности. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

Юридическое лицо должно также иметь официальное место нахождения (юридический адрес), которое обычно определяется местом его государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК) и обязательно указывается в его учредительных документах.

Наличие всех четырех перечисленных признаков не ведет к автоматическому признанию организации юридическим лицом - субъектом гражданского права. Для этого необходима ее государственная регистрация в этом качестве (п. 2 ст. 51 ГК), т.е. официальное признание ее юридической личности государством (публичной властью)

Как всякий участник гражданского оборота, юридическое лицо обладает правоспособностью и дееспособностью.

Виды юридических лиц:

1)По целям деятельности:

По целям деятельности юридические лица делят на коммерческие и некоммерческие. Коммерческие ставят перед собой цель получения прибыли и распределения ее между участниками. Некоммерческие в приоритет ставят другие цели, нежели получение прибыли, хотя, они в праве заниматься предпринимательской деятельностью для достижения первых. Распределять полученную прибыль между участниками они права не имеют.

Коммерческие:

Хозяйственные товарищества и общества;

Общество с ограниченной ответственностью;

Общество с дополнительной ответственностью;

Акционерное общество;

Дочерние и зависимые общества.

Полное товарищество;

Товарищество на вере;

Производственные кооперативы;

Государственные и муниципальные унитарные предприятия;

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения;

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления.

Некоммерческие организации:

Потребительские кооперативы;

Общественные и религиозные организации (объединения);

Фонды;

Учреждения;

Объединения юридических лиц.

По форме собственности юр. лица разделяют на частные и государственные. Из этого деления становится понятным, что государственные юридические лица (в том числе и муниципальные) преследуют общегосударственные цели. Вторые, соответственно, наоборот.

которых могут быть только юр. лица; которые создаются государством; и остальные, которые могут быть созданы любыми субъектами права.

По характеру прав участников выделяют организации, в отношении которых участники имеют обязательственные права; организации, на которые участники имеют право собственности или вещные права и организации, на которые учредители не имеют имущественных прав.

По объему вещных прав на используемое обособленное имущество юридические лица делятся на те, которые: обладают правом собственности на имущество; обладают правом оперативного управления имуществом; обладают правом хозяйственного ведения на имущество.

И, наконец, по составу учредительных документов юридические лица классифицируют как уставные, договорные и уставно-договорные юридические лица.

8 вопрос Образование юридических лиц.

Два способа образования:

1) Путем создания нового юридического лица.

Стадии:

- 1 – учреждение юридического лица.

- 2 – государственная регистрация.

Осуществляется налоговым органом по месту нахождения создаваемого юридического лица.

Правила государственной регистрации:

• Универсальные – все юридические лица должны ее проходить;

• Единство регистрирующего органа;

• Единство реестра;

• Публичность регистрации (информация является общедоступной).

Порядок регистрации:

- обращение юридического лица. Для регистрации представляются документы, исчерпывающим образом перечисленные в Законе о государственной регистрации юридических лиц. Требовать представления иных документов Закон запрещает.

- регистрирующий орган проверяет состав представленных документов и правильность места обращения.

- регистрация.

Для некоторых юридических лиц предусмотрены дополнительные стадии:

+ получение предварительного разрешения (согласия) от органов публичной власти на создание соответствующего юридического лица. В таком порядке создаются коммерческие банки;

+ формирование уставного капитала (для ООО);

+ принятие решения о регистрации (для религиозных организаций и политических партий).

2) В порядке реорганизации уже существующего. Реорганизация – создание новых юридических лиц в процессе преобразования уже существующего юридического лица, в качестве его правоприемников.

Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах, как:

- слияние - 2а или более юридических лица прекращают свое существование объединившись в одно юридическое лицо. К новому юридическому лицу переходят все права и обязанности тех, которые прекратились;

- присоединение - одно или несколько юридических лиц прекращают свое существование, присоединившись к другому юридическому лицу, которое сохраняет свои права и становиться правоприемником прекратившего существование;

- разделение - одно юридическое лицо прекращает свое существование, из него выходит 2а или более новых самостоятельных организаций, как правоприемников;

- выделение - из состава юридического лица (не прекращающего при этом своей деятельности) выходит одно или несколько новых юридических лиц, которые принимают часть прав;

- преобразование юридического лица из одной организационно-правовой формы в другую (п. 1 ст. 57 ГК). Государственная регистрация юридических лиц

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

2. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица.

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

3. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр.

4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица и о предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц.

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение в порядке и в срок, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц.

5. Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических лиц.

Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой регистрации могут быть оспорены в суде.

6. Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с нарушением закона.

7. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации юридического лица, уклонением от государственной регистрации, включением в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных данных о юридическом лице либо нарушением порядка государственной регистрации, предусмотренного законом о государственной регистрации юридических лиц, по вине уполномоченного государственного органа, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации.

8. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

9 вопрос Реорганиза́ция юридического лица – прекращение или иное изменение правового положения юридического лица, влекущее возникновение отношений правопреемства юридических лиц, в результате которого происходит одновременное создание одного, либо нескольких новых, и/или прекращение одного, либо нескольких прежних (реорганизуемых) юридических лиц. Осуществляется в форме слиянияприсоединенияразделениявыделения или преобразования. Способы реорганизации юридических лиц определены ст. 57 ГК РФ.

1.  Слияние - объединение двух и более юридических лиц в единое новое юридическое лицо. При этом самостоятельное существование сливающихся организаций прекращается. Реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

2.  Присоединение – «вливание» одной и более присоединяемых организаций в организацию, к которой происходит присоединение. При этом присоединяемое юридическое лицо прекращает свою деятельность, все его права и обязанности переходят к юридическому лицу, к которому происходит присоединение. Реорганизация в форме присоединения считается завершенной с момента внесения в государственный реестр записи о прекращении деятельности последнего из присоединившихся юридических лиц.

3.  Разделение - образование на базе прекратившего существование юридического лица двух и более самостоятельных юридических лиц. При разделении ранее существовавшее юридическое лицо прекращает свою деятельность, а его права и обязанности переходят к вновь создаваемым юридическим лицам. Реорганизация в форме разделения считается завершенной с момента государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц.

4.  Выделение - образование новых самостоятельных юридических лиц, при этом реорганизуемое юридическое лицо продолжает функционировать, а часть его прав и обязанностей переходит ко вновь образованным юридическим лицам. Реорганизация в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц.

5.  Преобразование - прекращение юридического лица и возникновение на его основе нового юридического лица. Реорганизация в форме преобразования считается завершенной с момента государственной регистрации вновь созданного юридического лица. Согласно ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации[1], основанием реорганизации юридического лица является: 

  1. решение учредителей (участников) юридического лица (п.1.ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации);

  2. решение органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (п. 1. ст. 57 Гражданского Кодекса Российской Федерации);

  3. решение уполномоченных государственных органов или решение суда в установленных законом случаях (п. 2. ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Гражданский кодекс устанавливает основания реорганизации лишь в самой общей форме, им не определяется ни порядок принятия решения о реорганизации юридического лица, ни условия, при которых данное решение может быть принято. Для решения данных вопросов Гражданский кодекс Российской Федерации отсылает к иным нормативно-правовым актам, носящим как гражданско-правовой, так и публично-правовой характер.   

Реорганизация по основаниям, предусмотренным в п. 1. ст. 57 Гражданского Кодекса Российской Федерации, называется добровольной, поскольку осуществляется по воле лиц, учредивших организацию либо являющихся ее участниками. Порядок принятия решения о реорганизации юридического лица учредителями (участниками) достаточно полно урегулирован нормами гражданского права, но и здесь они вступают во взаимодействие с нормами других отраслей права, в первую очередь, конечно, с нормами антимонопольного законодательства. Орган, принявший решение о реорганизации, обязан направить кредиторам письменное уведомление об этом. Кредиторы вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому выступает реорганизуемая коммерческая организация, а также возмещения убытков, причиненных досрочным исполнением или прекращением обязательства. Кроме того, если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами (ст. 60 ГК РФ).

Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, осуществляется в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрирующий орган (налоговые органы) представляются:

1)  заявление о регистрации каждого вновь возникшего юридического лица, создаваемого путем реорганизации, в котором подтверждается, что учредительные документы созданных путем реорганизации юридических лиц соответствуют установленным законодательством РФ требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и заявлении о государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт или разделительный баланс содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического лица в отношении всех его кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в письменной форме о реорганизации и в установленных законом случаях вопросы реорганизации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления;

2)  учредительные документы каждого вновь возникающего юридического лица (подлинники или нотариально удостоверенные копии);

3)  решение о реорганизации юридического лица;

4)  договор о слиянии в предусмотренных федеральными законами случаях;

5)  передаточный акт или разделительный баланс;

6)  документ об уплате государственной пошлины.

Государственная регистрация осуществляется по месту нахождения реорганизуемых юридических лиц. Регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации вновь возникшего юридического лица (лиц) или об отказе в государственной регистрации в срок не более чем пять рабочий дней. При положительном решении данный орган осуществляет соответствующую запись в реестре, оформляет свидетельство о регистрации.

Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации.

2. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

Право, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение.

Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит в случаях, предусмотренных статьей 327 настоящего Кодекса.

Кредитор не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, если в течение тридцати дней с даты предъявления кредитором этих требований ему будет предоставлено обеспечение, признаваемое достаточным в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

Предъявление кредиторами требований на основании настоящего пункта не является основанием для приостановления процедуры реорганизации юридического лица.

3. Если кредитору, потребовавшему в соответствии с правилами настоящей статьи досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение исполнения обязательства, солидарную ответственность перед кредитором наряду с юридическими лицами, созданными в результате реорганизации, несут лица, имеющие фактическую возможность определять действия реорганизованных юридических лиц (пункт 3 статьи 53.1), члены их коллегиальных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени реорганизованного юридического лица (пункт 3 статьи 53), если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению указанных последствий для кредитора, а при реорганизации в форме выделения солидарную ответственность перед кредитором наряду с указанными лицами несет также реорганизованное юридическое лицо.

4. Предложенное кредитору обеспечение исполнения обязательств реорганизуемого юридического лица или возмещения связанных с его прекращением убытков считается достаточным, если:

1) кредитор согласился принять такое обеспечение;

2) кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной организацией, кредитоспособность которой не вызывает обоснованных сомнений, со сроком действия, не менее чем на три месяца превышающим срок исполнения обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по предъявлении кредитором требований к гаранту с приложением доказательств неисполнения обязательства реорганизуемого или реорганизованного юридического лица.

5. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

10 вопрос. Прекращение юридических лиц м.б. в добровольном и принудительном порядке. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Добровольное прекращение означает прекращение юридического лица по инициативе учредителей или (и) органа юридического лица. При принудительном прекращении решение о прекращении принимает либо суд, либо управомоченный на это орган. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

2. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

3. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) юридического лица его ликвидация, осуществляемая по правилам настоящего Кодекса, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации юридического лица при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

4. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом).

5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

7. В случаях, если настоящим Кодексом предусмотрена субсидиарная ответственность собственника имущества учреждения или казенного предприятия по обязательствам этого учреждения или этого предприятия, при недостаточности у ликвидируемых учреждения или казенного предприятия имущества, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание, кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества этого учреждения или этого предприятия.

8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено настоящим Кодексом или другим законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом некоммерческой организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

9. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

По решению суда юридическое лицо может быть ликвидировано по следующим основаниям:

- неоднократное или грубое нарушение закона или иных правовых актов (в том числе нарушение Конституции, осуществление деятельности без лицензии…),

- либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией деятельности, противоречащей ее уставным целям.

С точки зрения последствий выделяют следующие способы прекращения юридического лица:

+ ликвидация,

+ реорганизация,

+ исключение из реестра, по решению регистрирующего органа,

+ несостоятельность (банкротство).

Ликвидация юридического лица представляет собой способ прекращения его деятельности при отсутствии универсального преемства в его правах и обязанностях (п. 1 ст. 61 ГК).

Никаких сроков для ликвидации закон не устанавливает. Но установлен 2х месячный срок для обращения кредиторов с требованиями.

Реорганизация – создание новых юридических лиц в процессе преобразования уже существующего юридического лица, в качестве его правоприемников.

Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах, как:

- слияние - 2а или более юридических лица прекращают свое существование объединившись в одно юридическое лицо. К новому юридическому лицу переходят все права и обязанности тех, которые прекратились;

- присоединение - одно или несколько юридических лиц прекращают свое существование, присоединившись к другому юридическому лицу, которое сохраняет свои права и становиться правоприемником прекратившего существование;

- разделение - одно юридическое лицо прекращает свое существование, из него выходит 2а или более новых самостоятельных организаций, как правоприемников;

- выделение - из состава юридического лица (не прекращающего при этом своей деятельности) выходит одно или несколько новых юридических лиц, которые принимают часть прав;

- преобразование юридического лица из одной организационно-правовой формы в другую (п. 1 ст. 57 ГК).

Исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц

(ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» ст. 21.1)

Основания. Юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра в случаях, если:

- в течение последних двенадцати месяцев юридическое лицо не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,

- в течении этого же времени оно не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету.

Несостоятельность (банкротство) юридического лица как основание его ликвидации.

Из числа юридических лиц банкротами не могут быть объявлены только казенные предприятия и учреждения, по долгам которых их учредители несут субсидиарную ответственность, а также политические партии и религиозные организации, которые, будучи некоммерческими организациями, обычно не являются активными участниками предпринимательской деятельности

Основанием несостоятельности (банкротства) может являться:

- неисполнение должником требований по денежным обязательствам в течение определенного законом времени - в течении 3 месяцев, т.е. обнаружившаяся неспособность должника к платежам своим кредиторам (принцип неплатежеспособности).

- при этом размер задолженности должен быть не менее 100 тысяч рублей.

Не имеет значение оплатность этого долга (принцип неоплатности применяется только при банкротстве граждан).

Порядок ликвидации только судебный.

Процедура.

К процедурам банкротства, применяемым арбитражным судом при рассмотрении дела о банкротстве юридического лица, относятся:

+ конкурсное производство, завершающееся ликвидацией должника,

+ мировое соглашение, исключающее такую ликвидацию,

+ наблюдение,

+ финансовое оздоровление,

+ внешнее управление (п. 1 ст. 27 Закона о банкротстве).

Три последние процедуры могут завершиться восстановлением платежеспособности должника и тем самым - снятием угрозы его ликвидации, а потому считаются реабилитационными процедурами.

Лишь процедура конкурсного производства влечет прекращение юридического лица. Она напоминает процедуру ликвидации, но различается в следующем:

1) Осуществляется конкурсным управляющим, назначаемым судом;

2) Суд полностью контролирует процедуру ликвидации;

3) Особые права конкурсных кредиторов. Им разрешается сформировать собрание и участвовать в ликвидации своего должника.

4) Законом установлен срок ликвидации – 1 год. 13 вопрос Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество является неделимым и не распределяется по вкладам (долям, паям), в т.ч. между работниками предприятия. Помимо сведений, указанных в п. 2 ст. 52 ГК РФ, устав такого предприятия должен включать:

-- сведения о предмете и цели деятельности предприятия;

-- сведения о размере уставного фонда, о порядке и источниках его формирования.

В форме унитарных предприятий могут создаваться только государственные и муниципальные предприятия.Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества. Такое предприятие отвечает по обязательствам все принадлежащим ему имуществом, но не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления.Органом управления предприятия является руководитель, назначаемый собственником или уполномоченным собственником органом и подотчетный им.Правовое положение таких предприятий определяется ГК РФ и федеральным законом о таких предприятиях.

Унитарные предприятия делятся на два вида:

1) Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения – создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Учредительный документ предприятия – это его устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления. Размер уставного фонда предприятия не может быть меньше суммы, определенной законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.До государственной регистрации предприятия его уставный фонд должен быть полностью оплачен собственником. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия окажется меньше его уставного фонда, то орган, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в установленном порядке уменьшение размера уставного фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше определенного законом минимального размера уставного фонда, то предприятие может быть ликвидировано по решению суда. При принятии решения об уменьшении уставного фонда предприятие обязано в письменном виде уведомить об этом своих кредиторов, которые могут потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, должником по которым является это предприятие, и возмещения убытков.

Собственник имущества предприятия не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 56 ГК РФ.

2) Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – образуется в предусмотренных законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях случаях по решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Такое предприятие называется казенным предприятием, учредительным документом которого является утвержденный Правительством РФ устав. Фирменное наименование предприятия должно содержать указание на то, что оно является казенным. Россия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества. Предприятие может реорганизовываться или ликвидироваться по решению Правительства РФ.Аннотация. В данной статье рассмотрено правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий как юридических лиц. Унитарное предприятие, учреждаемое публичным собственником, является единственной разновидностью коммерческих организаций, обладающей не общей, а целевой (специальной) правоспособностью. То есть может осуществлять только деятельность, указанную в уставе. Сделки, совершенные унитарным предприятием с нарушением его правоспособности, являются недействительными.

Особенности ГУП и МУП.

1) Особенности организационного устройства.

- не являются построенными на началах членства корпорациями, то есть нет участников, есть только единственный учредитель.

- Унитарное предприятие может быть создано (учреждено) лишь одним публичным собственником – Российской Федерацией, ее субъектом или муниципальным образованием.

- Создание унитарных предприятий путем соучредительства не допускается.

- Единственным учредительным документом унитарного предприятия является его устав, утверждаемый уполномоченным на то органом соответствующего публично-правового образования.

- Собственник имущества унитарного предприятия назначает ему руководителя (директора), который является его единственным (единоличным) исполнительным органом, подотчетным собственнику-учредителю.

2) особенности организации имущественных отношений в рамках этого товарищества.

- ГУП и МУП не становятся собственниками закрепленного за ними имущества. Создавший такое предприятие единоличный учредитель (публичный собственник) сохраняет за собой право собственности на переданное предприятию и приобретенное им в ходе своей деятельности имущество. - Учредитель наделяет унитарное предприятие уставным фондом, который не может быть менее пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда для государственного предприятия и одной тысячи - для муниципального предприятия.- На имущество учредителя предприятие получает лишь ограниченное вещное право: либо право хозяйственного ведения, либо право оперативного управления. Подавляющее большинство сделок по распоряжению своим имуществом государственные и муниципальные предприятия не вправе совершать без предварительного согласия учредителя-собственника.- Термин «унитарное» подчеркивает неделимость имущества такого юридического лица по вкладам (долям, паям), в том числе и между его наемными работниками.

3) особенности ответственности.

- Унитарное предприятие несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам всем находящимся у него на ограниченном вещном праве имуществом учредителя. С другой стороны, унитарное предприятие не отвечает этим своим имуществом по долгам своего учредителя-собственника (кредиторы которого не могут, следовательно, обратить взыскание на имущество унитарного предприятия)

- Собственник несет ответственность по долгам унитарного предприятия лишь в субсидиарном порядке

• только в случае его банкротства, вызванного выполнением указаний собственника.

• По долгам казенного предприятия при недостаточности его имущества

- В составе имущества унитарного предприятия может оказаться имущество изъятое или ограниченное в обороте. Таким имуществом УП отвечать не может.

Виды.

В зависимости от собственника имущества, которое закреплено за УП:

• Федеральные ГУПы.

• ГУП, созданные на базе субъекта РФ.

• МУП.

В зависимости от вида имущественного права самого УП:

• УП, которые в отношении закрепленного за ними имущества обладают правом хозяйственного ведения.

• Казенные предприятия, обладающие правом оперативного управления.

Казенное предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждаемой собственником сметой доходов и расходов (подобно госбюджетному учреждению). Это обстоятельство предопределяет строго целевой (а не формально самостоятельный, как у обычного унитарного предприятия) характер использования любого закрепленного за ним имущества собственника-учредителя. До него доводятся обязательные для исполнения заказы собственника на поставку товаров, производство работ или оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Кроме того, у него может быть изъято излишнее, используемое не по назначению или неиспользуемое имущество (п. 2 ст. 20 Закона об унитарных предприятиях).Важным для оборота является то обстоятельство, что при недостатке у казенных предприятий "своего" имущества наступает субсидиарная ответственность их учредителей по их долгам (п. 5 ст. 115 ГК, п. 3 ст. 7 Закона об унитарных предприятиях), тогда как для обычных унитарных предприятий такая ситуация исключается (кроме некоторых случаев банкротства). Поэтому казенное предприятие в отличие от обычного унитарного не может быть объявлено банкротом…Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение не являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином) участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов, при их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой коммерческой организации

Особенности кооперативов.

1) Особенности организационного устройства.

- участники – пайщики – это физические лица, достигшие возраста 16 лет. Могут быть и юридические лица, но только в случае присоединения к уже действующему кооперативу. Возможно участие финансовых участников и ассоциированных членов, которые вкладывают деньги в кооператив, но не участвуют личным трудом.

- Закон предусматривает обязательный минимум учредителей и участников производственного кооператива - не менее пяти членов.

Число финансовых участников кооператива, которые не участвуют личным трудом не может превышать 25% от числа обычных членов кооператива (ассоциированных членов - 20% от общего числа членов сельскохозяйственного кооператива).

- Кооператив создается на основании устава, являющегося его единственным учредительным документом.

- Высшим (волеобразующим) органом управления здесь является общее собрание. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительных органов даже по его собственному решению.

Исполнительными органами кооператива являются правление (коллегиальный орган) и его председатель (единоличный орган).

- В крупных кооперативах (с числом членов более 50) могут создаваться наблюдательные советы как постоянно действующие органы контроля их членов за деятельностью исполнительных органов. В этих случаях наблюдательный совет тоже получает исключительную компетенцию, определенную уставом конкретного кооператива.

2) особенности организации имущественных отношений в рамках этого товарищества.

- кооператив является собственником всего принадлежащего ему имущества, в том числе и вступительных взносов. закон не устанавливает минимального размера паевого фонда.

- у пайщика есть право на пай – совокупность корпоративных и обязательственных прав.

Корпоративные права:

- также наличие у каждого из них лишь одного голоса при решении всех общих вопросов (т.е. полное равенство в управлении общими делами), вне зависимости от внесенного вклада.

Обязательственные права. Размер пая состоит из паевого взноса и размера трудового участия пайщика. От размера пая зависят все нижеперечисленные права пайщика:

- право на получение прибыли. Главным образом (или даже исключительно) по труду, а не пропорционально имущественным вкладам.

- право на ликвидационную квоту. Ассоциированные члены сельхозкооператива при его ликвидации имеют преимущественное перед другими его членами право на выплату стоимости паевых взносов и объявленных дивидендов.

- право на выход.

- право на передачу пая. Поскольку отчуждение пая третьим лицам влечет обязанность их приема в кооператив (и личного трудового участия в его деятельности), закон ограничивает эту возможность требованием обязательного согласия кооператива на прием нового члена и правом других членов кооператива на преимущественную покупку отчуждаемого третьему лицу пая (его части).

Уставом кооператива разрешено устанавливать запрет на отчуждение пая или его части даже другому члену кооператива. Наследники умершего члена кооператива, унаследовавшие его пай (или часть пая), могут быть приняты в кооператив, только если его устав прямо предусматривает такую возможность. В ином случае они вправе претендовать лишь на компенсацию стоимости пая (его части).

3) особенности ответственности.

- В субсидиарном порядке они также несут ограниченную ответственность по его долгам частью своего личного имущества, в порядке, предусмотренном уставом кооператива.

Члены сельскохозяйственного производственного кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в размере, предусмотренном уставом кооператива, но не менее чем в размере 5 процентов своего пая.

Виды.

Закон отдельно предусматривает такой вид производственного кооператива, как сельскохозяйственный. Они создаются в сфере производства с/х продукции. В свою очередь, сельскохозяйственные производственные кооперативы разделяются на сельскохозяйственные и рыболовецкие артели (колхозы) и кооперативные хозяйства (коопхозы).

Участниками первых являются граждане, земельные участки или земельные паи (доли) которых поступают в собственность (паевой фонд) кооператива, в котором они обязаны трудиться, а участниками вторых - лишь главы крестьянских (фермерских) хозяйств или граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, при этом сохраняющие земельные участки в своей собственности и осуществляющие личным трудом лишь определенные виды совместной деятельности.

Вопрос 15. Некоммерческой организацией является юридическое лицо, которое не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Некоммерческие организации не являются профессиональными участниками имущественных отношений. Поэтому для некоммерческих юридических лиц законодатель устанавливает специальную (целевую) правоспособность (п. 1 ст. 49 ГК) и разрешает использовать имеющееся у них имущество лишь для достижения целей, указанных в их учредительных документах.

Особенности организационного устройства.

- не являются корпорациями лишь некоторые из них, остальные в основном корпорации.

- это уставные организации как правило. Также возможно существование некоммерческой организации единственным учредительным документом которой будет являться положение.

- двухступенчатый порядок регистрации:

* проверка документов на предмет соответствия закону (Минюст);

* включение в реестр (налоговая).

Особенности имущественного положения.

- как правило некоммерческие организации – собственники имущества.

- по общему правилу учредители (участники, члены) некоммерческой организации не вправе распределять между собой прибыль (доход), полученную от ее деятельности (п. 1 ст. 50 ГК).

- при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с ее учредительными документами на цели, в интересах которых она была создана и (или) на благотворительные цели, если иное не предусмотрено законом. В случаях, когда его использование в соответствии с учредительными документами ликвидируемого некоммерческого юридического лица невозможно, имущество обращается в доход государства.

Некоммерческие юридические лица могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных не только Гражданским кодексом РФ, но и другими федеральными законами.

1. Потребительский кооператив

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Организационное устройство. Минимальное количество членов определяются в индивидуально для каждого вида (жилищный – не менее 5, садоводческих – 3 и т.д.).

Имущество. Кооператив всегда собственник. Для членов есть право на пай:

• Право на участие в распределении прибыли;

• Право на ликвидационную квоту;

• Право на выплату пая.

Ответственность. Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

2. Общественные и религиозные организации (объединения).

- добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Виды:

- политические партии. Цель создания: участие в политической жизни, в избирательной компании.

- профсоюзы. Цель: защита трудовых прав.

- союзы (художников, писателей…). Цель: удовлетворение прфессиональных интересов.

- общество (глухих, слепых…). Цель: для реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями.

- общество (любителей рыбалки…). Цель: удовлетворение всевозмжных любительских интересов.

- религиозные организации. Цель: для исповедания веры и распространения вероучения.

Организационное устройство. Это всегда организации корпоративного типа.

Имущество. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы.

Ответственность. Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов. В составе имущества религиозных объединений выделяется определенная часть имущества – имущество богослужебного назначения. На это имущество взыскание не обращается.

3. Фонды.

- не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Организационное устройство. Порядок управления фондом и порядок формирования его органов определяются его уставом, утверждаемым учредителями. Учредительный документ – устав. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

Имущество. Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда.

Ответственность. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

4. Учреждения.

- некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

Виды:

В зависимости от создателя.

+ бюджетные или автономные (созданные публичными образованиями);

+ частные (созданные и финансируемые частными лицами).

Организационное устройство. Некорпоротивная организация. Учредительный документ – устав, но может быть и положение. Органы управления формируются самим собственником.

Имущество.

Учреждение – не собственником, имущество принадлежит им на ограниченном вещном праве. Право собственности на имущество у учредителя, который несет бремя содержания имущества: полное или частичное финансирование собственником их имущества.

Ответственность. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.

5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.

Организационное устройство. Членами могут быть только юридические лица. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Учредительными документами ассоциации (союза) являются учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав.

Имущество. Само объединение – собственник, участники – нет.

Ответственность. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации. Член ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации (союза) пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

18 вопрос. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в гражданских отношениях. Наряду с физическими и юридическими лицами участниками отношений, регулируемых гражданским правом, являются государство и другие публично-правовые образования. К их числу относятся:

- Российская Федерация (федеральное государство) в целом,

- ее отдельные субъекты - республики, края, области, города федерального подчинения, автономная область, автономные округа,

- муниципальные образования.

Публично-правовые образования участвуют в гражданских правоотношениях в качестве третьего вида лиц.

Отличия от физических и юридических лиц.

1. Публично-правовые образования – это участники публичных отношений, т.е. отношений власти и подчинения, они выступают в качестве носителя власти.

Государство и другие публично-правовые образования в гражданско-правовых отношениях выступают на равных началах с иными их участниками - гражданами и юридическими лицами. Это означает, что они не вправе использовать здесь никакие свои властные полномочия по отношению к другим участникам (контрагентам). За нарушение гражданских прав или неисполнение обязанностей к публично-правовым образованиям в судебном порядке могут быть применены обычные меры имущественной ответственности, ибо во внутренних (внутригосударственных) гражданских правоотношениях публично-правовые образования лишены судебного иммунитета (т.е. возможности привлечения к суду только с их согласия).

2. Они нуждаются в участии в имущественных отношениях для решения стоящих перед ними публичных, общенациональных или иных общественных (региональных, местных) задач.

3. Гражданская правоспособность государства (и других публично-правовых образований) хотя и может быть достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный, а не общий (универсальный) характер. Указанные субъекты могут иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям их деятельности и публичным интересам. А именно в отношениях собственности, договорные отношения (для государственных или муниципальных нужд), участие в приватизационных отношениях.

4. Обладают некоторыми дополнительными по сравнению с другими лицами возможностями:

- обладают имуществом, запрещенным для обладания частным лицам.

- существуют дополнительные способы возникновения и прекращения прав (национализация, конфискация).

- существование специальной организационно-правовой формы юридических лиц для участия публичных образований

5. Особенности ответственности. По своим собственным обязательствам государство и другие публично-правовые образования отвечают лишь той частью своего имущества, которую они не передали своим юридическим лицам (п. 1 ст. 126 ГК) и которая составляет понятие их казны (нераспределенного государственного и муниципального имущества).

Имущество казны, состоящее прежде всего из средств соответствующего государственного или местного бюджета, и составляет материальную базу для самостоятельного участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.

Также публично-правовые образования отвечают за вред причиненный деятельностью соответствующих государственных органов, органов МСУ и их должностных лиц.

Порядок участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.

1. К их гражданско-правовому статусу применяются нормы, определяющие участие в имущественном обороте юридических лиц, если иное прямо не вытекает из закона или из особенностей статуса данных субъектов (режим юридических лиц).

2. Государство и другие публично-правовые образования приобретают для себя гражданские права и создают гражданские обязанности, т.е. реализуют свою дееспособность, через свои органы (органы государственной власти или органы местного самоуправления), действующие в рамках их компетенции, установленной актами о статусе этих органов.

Но в результате их действий участниками гражданских правоотношений становятся именно публично-правовые образования в целом, а не органы их исполнительной или законодательной власти, либо органы местного самоуправления. Таким образом, действия органов власти, совершенные в пределах их компетенции, являются действиями самих публично-правовых образований.

Вопрос 19. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее правовое значение. Объекты- это различные материальные (в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов гражданского права.

Таким образом, к объектам гражданских прав (правоотношений) (ср. ст. 128 ГК) относятся:

работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

1) материальные блага: вещи, включая деньги и ценные бумаги, и иное имущество, в том числе имущественные права;

2) нематериальные блага (результаты творческой деятельности и способы индивидуализации товаров и их производителей);

3) действия (работы и услуги либо также их результаты как вещественного, так и неовеществленного характера).

Вещи.

Вещами в гражданском праве признаются

+ предметы материального мира,

+ существующие в натуре, телесно, физически осязаемые объекты,

+ обладающие свойством полезности,

+ имеющие экономическую форму товара.

Виды вещей.

1. Важнейшим критерием классификации вещей в гражданском праве выступает их оборотоспособность, т.е. способность служить объектом имущественного оборота (различных сделок) и менять своих владельцев (собственников). С этой точки зрения все вещи делятся на три группы (ст. 129 ГК).

- те, которые могут свободно, без специального разрешения публичной власти, переходить от одного лица к другому в результате гражданско-правовых сделок. Такие вещи, разрешенные в обороте, составляют большинство вещей.

- те, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (например, вооружение и боеприпасы к нему, радиоактивные вещества, яды и наркотические средства, используемые в медицинских целях, и т.п.) либо находиться в обороте по специальному разрешению публичной власти (например, валютные ценности). Такие вещи относятся к категории вещей, ограниченных в обороте (или ограниченно оборотоспособных вещей).

- определенные вещи изъяты из оборота, т.е. не могут служить предметом сделок и изменять собственника. Собственником таких вещей может являться только государство (обычно Российская Федерация, а иногда и ее субъекты). К числу таких вещей, например, относятся некоторые земельные участки, находящиеся в федеральной собственности.

Виды вещей, которые изымаются из оборота, должны быть прямо указаны в федеральном законе, а вещи, оборотоспособность которых ограничена, определяются либо законом, либо в установленном им порядке подзаконными актами.

2. Важное юридическое значение имеет деление вещей на движимые и недвижимые (ст. 130 ГК). Движимыми являются все вещи, не отнесенные законом к недвижимости. Движимые вещи обычно не подлежат государственной регистрации, имеющей значение для гражданского оборота.

Для определения недвижимой вещи в законе указывается 2 критерия:

-1- прочная связь с землей,

-2- невозможность перемещения объекта недвижимости без несоразмерного ущерба его назначению.

Здесь же дается примерный перечень отдельных видов недвижимости: земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (недвижимости по природе). Кроме того, закон распространяет режим недвижимости на некоторые объекты, движимые в естественно-физическом смысле, например на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (недвижимости в силу закона). Наконец, к недвижимым вещам закон может отнести и иное имущество. Так например, жилищное законодательство относит к объектам недвижимости квартиры и иные жилые помещения в жилых домах.

Значение классификации:

- объекты недвижимости в случаях предусмотренных законом подлежат государственному пообъектному учету.

- право собственности на недвижимое имущество, а также иные вещные права подлежат государственной регистрации.

- некоторые сделки с недвижимостью подлежат государственной регистрации.

3. По возможности вещи делиться в натуре все вещи делятся на делимые и неделимые.

Неделимой признается вещь:

- прямой запрет со стороны закона;

- если в результате деления образуется часть, которая не может быть использована по тому же назначению, что и вся вещь.

- в результате деления причиняется несоразмерный ущерб этой вещи. Несоразмерный ущерб – это существенное ухудшение технического состояния вещи, снижение материальной или художественной ценности вещи, неудобство в ее ис пользовании.

Значение классификации: используется при разделе и выделе части вещи.

4. По индивидуализации вещи в конкретном правоотношении выделяют индивидуально-определенные вещи и вещи определенные родовыми признаками.

Индивидуально-определенные – это вещь уникальная, т.е. единственная в своем роде, либо вещь существующая в одном роде с такими же вещами, но для целей данного конкретного правоотношения она выделена из этого рода какими-либо особыми свойствами.

Родовая – это вещь, существующая в одном роде с такими же вещами и не выделена из этого рода. Такая вещь определяется только родом и мерой.

Значение классификации.

1) Значение при исполнении обязательств: в отношении индивидуально-определенных вещей - сторона может требовать изъятия этой вещи (иск об изъятии вещи в натуре), в отношении родовых вещей – такое требование исключено.

2) Судьба правоотношения в случае гибели вещи: в отношении индивидуально-определенных вещей – прекращается, в отношении родовой – не влияет на судьбу правоотношения.

5. По кратности употребления вещи все вещи делятся на потребляемые и непотребляемые.

Потребляемые – это вещи однократного использования.

Непотребляемые – вещи многократного использования.

Значение классификации: по этому признаку определяются в ряде случаев тип заключаемой сделки (тип возникающего обязательства). Например аренда возможна только непотребляемых вещей…

6. По связи между различными вещами выделяют различные классификации.

+ по происхождению (одна вещь является основой возникновения другой) выделяют плодоносную вещь и плоды (продукция, доходы).

Значение классификации: кто является собственником плодов и доходов – если вещь находиться у несобственника основной вещи, то он будет являться собственником плодов, продукции, доходов в том случае, если он является законным владельцем этой вещи, и если иное не установлено законом или договором.

+ связь по обслуживанию (одна вещь служит другой вещи). Принадлежность обслуживает главную вещь.

Значение классификации: при совершении сделок применяется принцип следования: главная вещь тянет за собой принадлежность, принадлежность следует судьбе главной вещи.

+ по общему назначению выделяют как отдельный вид сложные вещи.

Сложная вещь – считается комплекс разных вещей для использования по одному назначению.

Значение классификации: совокупность разных вещей, если это сложная вещь, выступает в гражданских правоотношениях как одна вещь, если иное не установлено законом или соглашением сторон. вопрос 20 Ценные бумаги как объекты гражданских прав, виды, формы, защита нарушенных прав правообладателей. Ценные бумаги это документы, удостоверяющие имущественные права и признанные таковыми законом или в порядке им установленном.Основную особенность этих документов составляет тесная, неразрывная связь выраженных в них прав с документарной (бумажной) формой их фиксации. В силу такой связи имущественное право существует лишь в форме бумаги, следовательно, передача (отчуждение) бумаги является передачей самого права, а ее утрата - прекращением права.Таким образом, только тот, кто имеет право на бумагу, может осуществить право, вытекающее из бумаги.

Также п. 1 ст. 149 ГК называет специальный способ фиксации прав - бездокументарный.

Признаки.

1. литеральность, под которой понимается возможность требовать исполнения только того, что прямо обозначено в ценной бумаге.

2. легитимация субъекта права, выраженного в ценной бумаге, т.е. его узаконение в качестве управомоченного по бумаге лица.

3. необходимость его презентации (предъявления обязанному лицу).

4. абстрактность закрепленного в ней обязательства, поскольку отказ от его исполнения обязанным лицом со ссылкой на отсутствие основания или его недействительность не допускается (п. 2 ст. 147 ГК).

5. публичная достоверность, поскольку участники правоотношения по ценной бумаге могут довериться ее формальным реквизитам, не принимая во внимание иных обстоятельств.

Виды ценных бумаг.

1. Важнейшей юридической классификацией ценных бумаг, прямо предусмотренной законом, является их различие по способу легитимации (обозначения) управомоченного лица. По данному критерию ценные бумаги разделяются на предъявительские, именные и ордерные (приказные).По предъявительской ценной бумаге (бумаге на предъявителя) удостоверенные ею права может осуществить любой ее держатель. Для передачи другому лицу выраженных в предъявительской бумаге прав достаточно ее простого вручения этому лицу. Предъявительскими бумагами могут быть векселя, облигации, акции, чеки, банковские сертификаты, коносаменты (документы, удостоверяющие прием груза к морской перевозке).Права, удостоверенные именной ценной бумагой, принадлежат прямо названному в ней лицу. Именные ценные бумаги оборотоспособны и могут отчуждаться в порядке, установленном для уступки права – цессии.Права по ордерной ценной бумаге принадлежат обозначенному в ней лицу, которое вправе как само осуществить их, так и назначить своим распоряжением (ордером, приказом) иное управомоченное лицо. Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на самой этой бумаге (обычно на ее обороте) специальной передаточной надписи – индоссамента. Право на бумагу может осуществлять последнее лицо в списке.

2. По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав они делятся на:

- денежные, выражающие право требования уплаты определенной денежной суммы (например, облигация, вексель, чек);

- товарораспорядительные, выражающие право на определенные вещи (товары) (закладная, коносамент, складское свидетельство), и

- корпоративные, выражающие право на участие в делах акционерного общества (акции и их сертификаты).

Денежные бумаги обычно фиксируют обязательственные права требования, товарораспорядительные имеют вещно-правовое содержание, а корпоративные удостоверяют корпоративные (членские) права.

3. По порядку выпуска (ст 2 ФЗ «О рынке ЦБ») выделяют эмиссионные ценные бумаги и неэмиссионные.

Эмиссионная ценная бумага - ценная бумага, которая размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги; нуждаются в государственном разрешении на их выпуск.Неэмиссионные ценные бумаги – могут выпускаться в любом количестве, могут быть различного номинала, могут предусматривать различные сроки осуществления права, не нуждаются в разрешении на их выпуск.Форма ценной бумаги — указание на документ. С этой точки зрения нет принципиальной разницы между документарными и бездокументарными ценными бумагами. Различие между ними проявляется главным образом в форме фиксации прав на ценные бумаги. Закон о рынке ценных бумаг различает документарную и бездокументарную формы выпуска ценных бумаг.Документарная форма эмиссионных ценных бумаг — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.Правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счет которого ценные бумаги были зачислены, возврата такого же количества соответствующих ценных бумаг.Бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.Если бездокументарные ценные бумаги были безвозмездно приобретены у лица, которое не имело права их отчуждать, правообладатель вправе истребовать такие ценные бумаги во всех случаях.

2. Если бездокументарные ценные бумаги, которые правообладатель вправе истребовать, были конвертированы в другие ценные бумаги, правообладатель вправе истребовать те ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, списанные с его счета.

3. Правообладатель, со счета которого бездокументарные ценные бумаги были неправомерно списаны, при наличии возможности приобретения таких же ценных бумаг на организованных торгах по своему выбору вправе потребовать от лиц, несущих перед ним ответственность за причиненные этим убытки, приобретения таких же ценных бумаг за их счет либо возмещения всех необходимых для их приобретения расходов. Защита нарушенных прав правообладателей

1. Правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счет которого ценные бумаги были зачислены, возврата такого же количества соответствующих ценных бумаг.

Бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Если бездокументарные ценные бумаги были безвозмездно приобретены у лица, которое не имело права их отчуждать, правообладатель вправе истребовать такие ценные бумаги во всех случаях.

2. Если бездокументарные ценные бумаги, которые правообладатель вправе истребовать, были конвертированы в другие ценные бумаги, правообладатель вправе истребовать те ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, списанные с его счета.

3. Правообладатель, со счета которого бездокументарные ценные бумаги были неправомерно списаны, при наличии возможности приобретения таких же ценных бумаг на организованных торгах по своему выбору вправе потребовать от лиц, несущих перед ним ответственность за причиненные этим убытки, приобретения таких же ценных бумаг за их счет либо возмещения всех необходимых для их приобретения расходов.

21 вопрос Нематериальные блага: понятие, признаки, виды. - блага тесно связанные с личностью, не имеющие экономического содержания и представляющие моральную, духовную, нравственную ценность.Основными признаками нематериальных благ являются отсутствие материального(имущественного) содержания и неразрывная связь с личностью их носителя(они не могут отчуждаться или передаваться иным способом другим лицам ни на каком основании).Следует также отметить, что нематериальные блага существуют без ограничения срока их действия.

Классификация благ.

1. По полноте отражения признаков нематериальных нематериальных благ выделяют:

+ собственно нематериальные блага (признаки отражаются во всей полноте);

+ блага с отклонениями:

- возможность обладателя нематериальных благ вступать по поводу их использования другими лицами в имущественные отношения, некоторая оборотоспособность, отчуждаемость, товарность – это результаты деятельности человека, а также приравненные к ним средства индивидуализации (изобретения, ноу-хау…).

2. По основанию возникновения:

+ нематериальные блага для возникновения которых достаточно родиться (жизнь, здоровье);

+ для обладания необходимы дополнительные к рождению обстоятельства, указанные в законе.

По целевой направленности личные неимущественные права квалифицируются как:

1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности: право на имя, право на честь, достоинство, деловую репутацию и другие;

2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение физической неприкосновенности личности (жизнь, свобода, выбор места пребывания и места жительства и так далее);

3) личные неимущественные права, направленные на неприкосновенность внутреннего мира личности и ее интересов (личная и семейная тайна, честь, достоинство)

Способы защиты нематериальных благ.

1. Обычные, общегражданские способы.

2. Компенсация морального вреда – специальный способ защиты, не применяемый при нарушении имущественных прав, если иное не установлено законом.

Суть: потерпевшему на основании судебного решения выплачивается определенная денежная сумма. Деньги являются средством заглаживания перенесенных переживаний.

Условия:

- причинение морального вреда – физические или нравственные страдания, которые лицо переживает;

- моральный вред должен быть причинен действиями, которые нарушают личные неимущественные права;

- вина причинителя. Исключения: + вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; + вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; + вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; + в иных случаях, предусмотренных законом.

- компенсацию морального вреда могут получить только физические лица. У юридических лиц также может возникнуть нематерильный вред - ст. 152 ГК, Постановление Пленума ВС 24.02.2005г. Правила о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.

Размер компенсации устанавливается в зависимости от:

- степени вины нарушителя;

- степень страданий связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего;

- требования разумности и справедливости.

Честь, достоинство, деловая репутация.

Честь – позитивная оценка личности в глазах общества.

Достоинство – самооценка личности.

Деловая репутация – это положительная оценка деловых, профессионльных, предпринимательских качеств лица (характеристика и физических и юридических лиц).

Условия защиты:

1. Распространение порочащей информации – это сообщение информации хотя бы еще одному лицу. Порочащая информация – это информация о факте или событии свидетельствующая о неэтичном поведении, о его недобросовестности, непрофессионализме и т.д.

2. Несоответствие распространяемых сведений действительности. Необходимость доказывания действительности сведений возлагается на ответчика.

Специальные способы защиты, предусмотренные ст. 152 ГК, рассчитаны на следующие способы нарушения этих благ:

- распространение сведений о субъекте (п. 2 пост Пленума ВС РФ от 18 августа 1992 г.: опубликование, трансляция, изложение на бумаге, в публичных выступлениях или в иной форме сообщение их хотя бы одному лицу; проблема оценочных суждений

- сведенияпорочат честь…- оценочный критерий: нарушение закона или моральных принципов (нечестный поступок, неправильное поведение и т.п.);

- не соответствуют действительности (презумпция чести, распределение бремени доказывания).

Способы защиты: опровержение, замена или отзыв документа, удаления соответствующей информации, а так же пресечения или запрещение дальнейшего распространений, изъятие и уничтожение экземпляров материальных носителей, возмещение убытков, а граждане – компенсацию морального вреда.

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет" (п.5. ст. 152 ГК РФ).

Охрана частной жизни гражданина (ст. 152.2 ГК РФ). Законодатель впервые вводит нормы о защите частной жизни гражданина в ГК. Таким образом, осуществлена попытка более четкого регулирования и охраны частной жизни граждан. Введение в ГК РФ данных норм соответствует общемировой практике.

Ст. 152.2 установлено следующее:

1. без согласия гражданина не допускаются сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

2. сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах не является нарушением.

3. сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина общедоступной информации, либо когда она была раскрыта самим гражданином или по его воле, так же не является нарушением. Гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ применяются к случаям, во-первых, прямо предусмотренным гражданским законодательством (например, ст. 153 Гражданского кодекса устанавливает правила защита чести, достоинства и деловой репутации); во-вторых, к случаям, прямо не предусмотренным законодательством. Но применение гражданско-правовых способов защиты вытекает из существа нарушенного нематериального блага и характера последствий этого нарушения. Таким образом, права неимущественного характера можно защитить с помощью средств, перечисленных в ст.11 Гражданского кодекса (самозащита, возмещение убытков, компенсации морального вреда и т.д.).

В главе 8 Гражданского кодекса законодатель подробно освещает лишь такой способ защиты нематериальных благ, как компенсация морального вреда. Моральный вред – это физические и нравственные страдания потерпевшего, которые могут быть причинены только физическому лицу. Юридические лица лишены права взыскивать моральный ущерб даже в случае умаления их деловой репутации. Вопросам компенсации морального вреда посвящено Постановление Пленума Верховного суда от 28.09.2000 № 7 «О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда» [32].

По общему правилу, если гражданину причинен моральный вред действиями, нарушающими его нематериальные блага, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию указанного вреда. Моральный вред при этом возмещается независимо от того, предусмотрено ли такое возмещение специальными нормами либо нет. Таким образом, если нематериальное благо гражданина нарушено, то в любом случае он может требовать компенсации морального вреда. Компенсация морального вреда осуществляется только в денежной форме.

Преобладающей формой защиты нематериальных благ является судебная форма. На требования о защите нематериальных благ не распространяется течение срока исковой давности.

Такие нематериальные блага как жизнь и здоровье защищаются путем применения правил Главы 58 Гражданского кодекса, устанавливающей ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. Возмещение вреда, причиненного гражданину увечьем или иным повреждением здоровья, состоит в компенсационных выплатах – утраченного заработка (дохода); расходов, связанных с повреждением здоровья (стоимость лекарств, лечение в стационаре лечебного учреждения и т.д.); компенсации морального вреда; расходов на погребение; в случае смерти кормильца – доле заработка умершего.

Право на имя – это возможность управомоченного лица требовать, чтобы его имя использовалось третьими лицами только с его разрешения. В противном случае, если лицу причинены убытки в результате незаконного использования имени, нарушитель обязан их возместить. Он также может использовать и другие способы защиты – компенсации морального вреда, уничтожения продукции с незаконным использованием имени, опубликование опровержения, если имя искажалось и т.д. Каждому человеку присущи такие блага, как честь, достоинство, деловая репутация, а юридическому лицу — деловая репутация.

Честь - это общественная оценка личности с социально-этической точки зрения, определенная мера духовных, социальных качеств человека.

Достоинство - самооценка, представление о своей собственной ценности как личности. Достоинство человеческой личности признается государством в равной мерс за всеми членами общества, что не исключает признания больших заслуг одних перед другими.

Деловая репутация гражданина определяется уровнем его профессиональной квалификации, а юридического лица - оценкой производственной или иной деятельности в соответствии с его правовым статусом в условиях предпринимательских и рыночных отношений.

Категории «честь» и «достоинство» определяют отношение к человеку как высшей общественной ценности. С этими категориями тесно связано такое понятие, как «репутация».

В органическом единстве с понятием «честь» как определенной социальной оценкой человека находится категория достоинства, которая является определенным отражением этой социальной оценки в сознании самого субъекта.

Смысл термина «репутация» в значительной степени совпадает с понятием чести. Однако в репутации личности в большей мере проявляются ее деловые качества, нежели этические.

Под деловой репутацией следует понимать один из аспектов репутации в целом, который отражает сложившееся мнение о качествах субъекта в сфере его профессиональной деятельности.

Честь и достоинство личности, деловая репутация гражданина и юридического липа неразрывно связаны с правом, поскольку их ограничение или утрата влекут за собой снижение определенного статуса в правоотношениях с другими субъектами. Поэтому честь, достоинство, деловая репутация являются важнейшими социально-правовыми ценностями для любого государства и общества, нуждающимися в соответствующей правовой защите.

Вопрос о законодательной защите чести, достоинства и деловой репутации — это прежде всего вопрос о правах человека, их реальном обеспечении, о гарантированной государством возможности их реализации.

В гражданско-правовом смысле категории чести, достоинства и деловой репутации следует рассматривать как социальные нематериальные блага, защищаемые гражданским правом, и как особые субъективные права.

Каждый субъект права наделяется определенной совокупностью политических, имущественных, личных неимущественных прав, определяющих его правовое положение. В их число входят субъективные права на честь, достоинство и деловую репутацию. Эти права являются элементами правосубъектности гражданина или организации (юридического лица). Правосубъектность является особым специфическим правовым свойством индивида. В силу этого свойства он как субъект права с момента рождения наделяется определенной совокупностью прав. Правосубъектность определяет в той или иной мере положение граждан в обществе, выражает отношения между гражданами и государством.

Право на честь, достоинство и деловую репутацию является абсолютным субъективным нравом вследствие того, что субъективному праву управомоченного лица корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц. Содержание этой всеобщей обязанности заключается в воздержании от посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию индивида или юридического лица. Государство охраняет честь, достоинство и деловую репутацию соответственно граждан или организаций (юридических лиц) установлением всеобщей обязанности воздерживаться от посягательства на эти социальные блага и предоставлением судебной защиты в случаях их нарушения.

Право на честь, достоинство и деловую репутацию, равно как и основные права, закрепленные Конституцией РФ, имеют реальное значение для субъектов права не только при его нарушении, но и независимо от него. Наделяя то или иное физическое и юридическое лицо определенными правами, государство обеспечивает необходимую систему гарантий для их реализации и защиты, для осуществления законности в Российской Федерации, а также предусматривающую ответственность обязанных лиц.

Гражданское законодательство закрепляет положение о том, что неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК РФ). При этом в ст. 150 ГК РФ определен примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ, подразделяемых на две группы:

  • нематериальные блага, приобретаемые гражданами в силу рождения и юридическими лицами в силу создания;

  • нематериальные блага, приобретаемые ими в силу закона.

К благам первой группы ГК РФ относит жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Они объективно существуют независимо от их правовой регламентации и нуждаются в правовой защите только в случае посягательства на эти блага. При этом, как отмечалось, право граждан на честь, достоинство и деловую репутацию является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц — одним из необходимых условий их успешной деятельности.

К нематериальным благам второй группы относится право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права. Они являются субъективными правами конкретного правоотношения и тем самым уже урегулированы нормами права. В случае нарушения эти права пользуются юридической (законодательной) защитой.

Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации закреплено в ст. 152 ГК РФ. Согласно п. 1 этой статьи гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Из содержания данной нормы следует, что право на опровержение может иметь место только в отношении распространения порочащих сведений. Важно и то, что такое право возникает независимо от способа распространения таких сведений, а не только в результате публикаций в средствах массовой информации, как это было ранее. В этом же пункте указано, что по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти. Действительно, порочащие сведения в отношении такого лица не должны умалять репутацию, доброе имя его семьи и других субъектов правоотношений. При этом законодатель дает неопределенно широкий круг возможных истцов, употребляя словосочетание «по требованию заинтересованных лиц».

Распространенные в средствах массовой информации не соответствующие действительности сведения должны быть опровергнуты также в средствах массовой информации, а если указанные сведения содержатся в том или ином документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. Что касается порядка опровержения иных ситуаций, то он устанавливается судами (п. 2 ст. 152 ГК РФ).

В соответствии с п. 3 указанной статьи гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или законные интересы, имеет право на публикацию своего ответа в тех же средствах массовой информации. Следует обратить внимание на одно существенное обстоятельство, вытекающее из содержания ст. 152, в которой говорится о распространении в средствах массовой информации сведений, «порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина» (п. 2), а также «ущемляющих его права и законные интересы» (и. 3). В первом случае указывается, что такие сведения должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации, а во втором — гражданину предоставлено «право на опубликование своего ответа».

В соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных прависковая давность не распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом.

При невозможности установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, пострадавшее лицо вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности (п. 6 ст. 152).

В случае невыполнения судебного решения суд правомочен наложить на нарушителя штраф. Штраф налагается в порядке и размере, установленных гражданским процессуальным законодательством, и взыскивается в доход Российской Федерации. Предусмотрена также возможность возмещения пострадавшему гражданину убытков и морального вреда, причиненных распространением порочащих сведений (и. 5 ст. 152).

Таким образом, способами защиты чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве являютсяопровержение и компенсация (возмещение) потерпевшему морального вреда. При этом под опровержением понимается доведение до круга лиц, в среде которых сведения были распространены, информации о признании их судом не соответствующими действительности, а под моральным вредом (в соответствии со ст. 151 ГК РФ) — признание физических или нравственных страданий потерпевшего.

Судебная защита чести, достоинства, деловой репутации

Гражданское законодательство основывается на недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной зашиты (п. 1 ст. 1 ГК РФ).

Судебная защита представляет собой предусмотренные законом меры государственного принуждения, направленные на охрану прав и свобод и ликвидацию последствий их нарушения, реализующиеся в порядке гражданского судопроизводства, одним из важных средств возбуждения которого является иск.

Право на судебную защиту следует рассматривать как конституционное субъективное право физического или юридического лица, которое в гражданском судопроизводстве реализуется посредством целого комплекса правомочий: право на обращение к суду вообще и к конкретному суду; право на объективное рассмотрение требований, заявленных истцом; право на вынесение законного и обоснованного решения, а также право на возбуждение кассационного и надзорного разбирательства и на исполнение судебного решения.

В соответствии с законодательством всякое заинтересованное лицо вправе в установленном порядке обратиться в суд за защитой нарушенного (или оспариваемого) права или охраняемого законом интереса. С исками об опровержении распространенных не соответствующих действительности, порочащих сведений вправе обращаться в суд гражданин, честь, достоинство и деловая репутация которого умалена, и организация (юридическое лицо), если опорочена ее деловая репутация.

Сообщение порочащих сведений лицу, которого они касаются, распространением не признается. В подобных случаях гражданин, которому сообщены оскорбительные для него сведения, вправе обратиться в суд с просьбой возбудить дело о привлечении виновного к уголовной ответственности по ст. 130 УК РФ. Такое оскорбление считается нанесенным при отсутствии распространения каких-либо сведений о потерпевшем третьим лицам, «один на один» (например, непристойный жест, оскорбительное письмо потерпевшему, содержащее нецензурные выражения, и т. д.). Перечисленные действия умаляют достоинство человека и порождают право не только на возбуждение уголовного дела по статье, но и на компенсацию морального вреда (при наличии вины причинителя вреда).

Согласно п. 6 ст. 152 ГК РФ при обстоятельствах, когда установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, невозможно, лицо, в отношении которого эти сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.

Не менее важной предпосылкой для возникновения правомочия на предъявление иска у обращающегося за судебной защитой лица является гражданская правоспособность. Наделяя субъектов способностью обладать гражданскими правами и обязанностями, законодатель обеспечивает их также способностью обратиться в суд или иной юрисдикционный орган за защитой своего права или интереса, быть ответчиком или иным субъектом процесса и обладать гражданскими процессуальными правами и обязанностями.

Дела по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации по ст. 152 возбуждаются по общим правилам возбуждения гражданских дел в суде. Такое дело может быть возбуждено путем подачи искового заявления гражданами или организациями (юридическими лицами).

Как отмечалось выше, по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации бремя доказывания соответствия действительности распространенных порочащих сведений лежит на ответчике, истец обязан доказать лишь сам факт их распространения лицом или организацией, к которым заявлено исковое требование.

Следует отметить, что возможность реального исполнения судебного решения обеспечивается еше в период принятия искового заявления, подготовки и рассмотрения гражданского дела, в том числе о защите чести, достоинства и деловой репутации. Так, суд может принять меры к обеспечению иска, запретив до вынесения окончательного решения по делу дальнейшее распространение сведений, порочащих истца. Суд обязан принять все меры, независимо от стадии процесса, к урегулированию спора, не допуская при этом ущемления прав и законных интересов каждой из сторон.

Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина

1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле.

2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую известной им при возникновении и (или) исполнении обязательства информацию о частной жизни гражданина, являющегося стороной или третьим лицом в данном обязательстве, если соглашением не предусмотрена возможность такого разглашения информации о сторонах.

3. Неправомерным распространением полученной с нарушением закона информации о частной жизни гражданина считается, в частности, ее использование при создании произведений науки, литературы и искусства, если такое использование нарушает интересы гражданина.

4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных носителях, гражданин вправе обратиться в суд с требованием об удалении соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих соответствующую информацию, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно.

5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 150 настоящего Кодекса и настоящей статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и переживший супруг такого гражданина.

22 вопрос Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки классифицируют по различным основаниям:

1. Виды сделок в зависимости от количеств участвующих в сделке сторон: односторонние, двусторонние и многосторонние сделки (п. 1 ст. 154 ГК РФ).

В основу данной классификации положена информация о количестве лиц, выражение воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки.

Односторонней сделкой в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ признается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (например, совершение завещания, отказ от права собственности на имущество, отказ от принятия наследства, выдача доверенности, объявление публичного конкурса). Такого рода действия не требуют чьего-либо согласия либо одобрения.

В соответствии со ст. 156 ГК РФ к односторонним сделкам применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

Для заключения большинства сделок необходимо выражение воли двух сторон (двусторонние сделки) либо трех и более сторон (многосторонние сделки); такие сделки также именуются договорами (п. 3 ст. 154 ГК РФ);

2. Виды сделок в зависимости от значения основания сделки для ее действительности: каузальные и абстрактные сделки.

Любая сделка имеет правовую цель, к достижению которой стремятся субъекты. Из каузальной сделки видно, какую цель она преследует. Действительность каузальной сделки ставится в зависимость от ее цели. Причем цель должна обладать двумя признаками: быть законной и достижимой. Несоблюдение этих условий влечет недействительность сделки.

Из общего правила о необходимости наличия основания для действительности сделки существуют установленные законом исключения, когда основание сделки является юридически безразличным. Такие сделки именуютабстрактными.

Для действительности абстрактных сделок необходимо указание на их абстрактный характер в законе. Так, абстрактной сделкой является вексель (ст. 815 ГК РФ). Выдаваемый в качестве платы за конкретные товары или услуги вексель представляет собой не обусловленное никаким встречным предоставлением общее обещание выплатить определенную денежную сумму. Надлежаще оформленный вексель сохраняет действительность независимо от основания его выдачи, в том числе в случаях, когда один или несколько индоссаментов будут признаны подложными.

Однотипную природу имеет и другая ценная бумага — чек (ст. 877 ГК РФ). Абстрактной признается также банковская гарантия (ст. 370 ГК РФ), поскольку она не зависит от основного обязательства, в отношении которого гарантия была предоставлена;

3. Виды сделок по влиянию сроков на наступление правовых последствий по сделке: срочные и бессрочные.

В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента, называют срочными.

Срок, который стороны определили как момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называют отлагательным (например, завещание является сделкой, совершенной под отлагательным сроком, так как порождает права и обязанности лишь после открытия наследства — п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Если сделка вступает в силу немедленно, а стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называется отмс- нительным.

Допускается одновременное упоминание в договоре и отлагательного, и отменительного сроков.

Особенность срочных сделок заключается в том, что наступление срока обязательно должно произойти.

В некоторых случаях стороны предусматривают возникновение прав и обязанностей по сделке в зависимости от наступления или ненаступления каких-либо событий, относительно которых неизвестно наступят они или нет. Такого рода сделки называют условными.

Как и сроки, условия бывают отлагательными и отменительными. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия. Права и обязанности сторон в сделке с отлагательным условием возникают не с момента ее совершения, а с момента наступления условия (например, обязанноегь страховой компании выплатить страховое возмещение возникает лишь в случае наступления страхового случая — п. 1 ст. 929 ГК РФ).

Вместе с тем в период с момента заключения сделки до наступления отлагательного условия правовые отношения между сторонами сделки не исчезают, поскольку в этот период не допускается произвольное отступление от соглашения и совершение условно обязанным лицом действий, создающих невозможность наступления условия.

В сделках, совершенных под отменительным условием, права и обязанности сторон возникают с момента совершения сделки и прекращаются с наступлением условия.

Кроме вышеперечисленных видов выделяют также в отдельные группы биржевые и фидуциарные сделки.

Фидуциарные сделки (от лат. fidueia - доверие) — сделки, которые имеют доверительный характер. Так, поручение, передача имущества в доверительное управление связаны с наличием так называемых лично-доверительных отношений сторон.

Утрата доверительного характера взаимоотношений сторон может привести к прекращению отношений в одностороннем порядке. Так, поверенный и доверитель в договоре поручения вправе в любое время отказаться от договора. Кроме того, по обязательствам из таких сделок обычно не может происходить правопреемство, и смерть любой из сторон прекращает действие сделки.

Биржевые сделки выделяются в отдельную группу в связи с их спецификой. Основными особенностями биржевых сделок являются субъектный состав (заключаются только лицами, допущенными к торгам на бирже), место заключения (товарная или фондовая биржа), предмет (биржевой товар) и регистрация.

Биржевой сделкой признается зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. Сделки, совершенные на бирже, но не соответствующие указанным требованиям, не являются биржевыми.

Значение сделок

 

Социальное и экономическое значение сделок предопределяется их сущностью и особыми юридико-правовыми свойствами. Гражданское право служит регламентации товарно-денежных и иных отношений, участники которых выступают равными, самостоятельными и независимыми друг от друга. Главным юридическим средством установления и определения содержания правовых связей между вышеуказанными субъектами являются сделки. Именно сделки - то правовое средство, при помощи которого социально и экономически равноправные и самостоятельные субъекты устанавливают свои права и обязанности, определяя тем самым юридические границы своих взаимоотношений.

Особую роль в социально-экономической жизни общества играют двусторонние (многосторонние) сделки - договоры. Договоры - инструмент согласования воли субъектов экономической деятельности. Поэтому договоры можно оценивать как средство саморегуляции экономической системы, покоящейся на равенстве граждан и организаций, действующих в ее рамках. Благодаря договорам между субъектами, осуществляющими производственно-хозяйственную деятельность, и потребителями товаров и услуг устанавливается пропорциональность экономических процессов в условиях рыночного производства, ибо договоры позволяют учесть реальные потребности и интересы членов общества.

Совершение сделок - важнейший юридический способ осуществления субъективных гражданских прав. Совершая сделки, субъекты распоряжаются социально-экономическими благами, принадлежащими им, и приобретают блага, принадлежащие другим.

Сделки играют в общественной жизни многогранную роль. Поэтому в гражданском праве действует принцип допустимости - действительности любых сделок, не запрещенных законом, т. е. принцип свободы сделок (ст. 8 ГК).

25 вопрос Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты. О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда нарушено одно из условий действительности сделки.

Виды недействительности.

1. В зависимости от вида нарушенного условия:

а) сделки с пороками содержания;

б) сделки с нарушением субъектного состава;

в) сделки с пороками воли и волеизъявления;

г) сделки с пороками формы.

2. В зависимости от способа определения недействительности сделки:

Общее правило о ничтожности сделок формулируется следующим образом. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 168 ГК).

а) ничтожные сделки – сделки недействительные в силу закона, по факту их совершения. Ничтожная сделка, являясь неправомерным действием, порождает лишь те последствия, которые предусмотрены законом на этот случай в качестве реакции на правонарушение.

Основания ничтожности сделок можно разделить на общие и специальные.

Общие основания закреплены в главе 9 ГК нормами о ничтожности следующих сделок (совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности, мнимые и притворные, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, совершенные несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет).

Специальные основания ничтожности сделок могут быть закреплены в нормах гражданского законодательства, не относящихся к главе 9 ГК, а также в нормах иного законодательства.

б) оспоримые сделки – это сделки, недействительность которых устанавливает суд своим решением. Если ничтожная сделка недействительна из самого факта ее совершения независимо от желания ее участников, то оспоримая сделка, не будучи оспоренной по воле ее участника или иного лица, управомоченного на это законом, действительна и порождает правовые последствия, к которым стремились ее участники.

Характерными признаками оспоримых сделок являются два обстоятельства:

* законодательно закрепленная возможность признания их недействительными, а не изначальная недействительность.

* как было показано выше, возможность их оспаривания только лицами, указанными в законе.

Основания оспоримости и виды оспоримых сделок могут определяться не только ГК, но и другими законодательными актами:

- сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности;

- сделки, совершенные лицом или органом, за пределами их полномочий;

- совершенной несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет;

- совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности;

- совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;

- совершенной под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств;

- крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов АО, могут быть признаны недействительными по иску общества или акционера (ст. 79 ФЗ «Об АО»).

Последствия недействительности сделок.

2а вида последствий: имущественные и правовые.

Правовые последствия – влияние совершенной недействительной сделки на судьбу того правоотношения, которое по содержанию данной сделки должно было развиваться (д.б. возникнуть или прекратиться).

Ничтожная сделка и до решения суда не имеет юридической силы. Суд, признавая сделку ничтожной, лишь устраняет неопределенность в правоотношениях, но не превращает ничтожную сделку из действительной в недействительную.

В отличие от ничтожной сделки, которая во всех случаях недействительна с момента ее совершения, если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

Суд может признать недействительность части сделки. Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.

Имущественные последствия:

Общие – двухсторонняя реституция – возврат всего исполненного (каждая из сторон, которая чего-то получила по сделке должна вернуть полученное).

Специальные – определяют судьбу исполненного в случаях предусмотренных законом:

1. Односторонняя реституция – в первоначальное положение восстанавливается потерпевшая сторона. А полученное от контрагента потерпевшей стороной взыскивается в доход РФ.

2. Последствия антисоциальной сделки (сделки заведомо противной основам правопорядка и нравственности)- изъятие всего исполненного или подлежащего исполнению в доход РФ. Обязательный признак – умысел участников, сделка должна соответствовать составу преступления, предусмотренному УК РФ.

Дополнительные – применяется в дополнение к общим или специальным.

• Возмещение реального ущерба.

• Возврат неосновательного обогащения. Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 9] [Статья 167]

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

3. Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

4. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

Вопрос 32. Представительство в гражданском праве. Доверенность. Субъективные гражданские права и обязанности могут осуществляться не самими управомоченными и обязанными лицами, а их представителями.

Субъектами представительства являются три лица:

+ представляемый,

+ представитель,

+третье лицо.

Представляемый - гражданин либо юридическое лицо, от имени и в интересах которого представитель совершает юридически значимые действия - сделки.

Представитель - гражданин либо юридическое лицо, наделенные полномочием совершать юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого.

Третье лицо - гражданин либо юридическое лицо, с которым вследствие действий представителя устанавливаются, изменяются или прекращаются субъективные права и обязанности представляемого.

Цель представительства - совершение представителем сделок от имени и в интересах представляемого.

Виды представительства.

По основанию возникновения:

- законное (обязательное);

- договорное (добровольное);

- установленное актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, предписывающим субъекту действовать в качестве представителя других лиц.

Законное представительство возникает при наличии обстоятельств, непосредственно указанных в предписаниях закона. Законными представителями несовершеннолетних детей являются родители, усыновители или опекуны.

Договорное. Договорами, порождающими отношения представительства, являются договоры поручения (гл. 49 ГК РФ) и агентирования (гл. 52 ГК).

Разновидностью добровольного представительства является коммерческое представительство. Оно осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - в доверенности. Коммерческому представительству присущ особый субъектный состав. Представляемыми по нему могут быть только коммерческие юридические лица и граждане-предприниматели.

Акты уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления, предписывающие субъектам действовать в качестве представителя других лиц, весьма разнообразны. Так, например, являющиеся государственными служащими представители государства в органах управления акционерных обществ, акции которых закреплены в государственной собственности, назначаются на основании решения Президента РФ, Правительства РФ, соответствующих федеральных органов либо Российского фонда федерального имущества.

Совершение сделок неуполномоченным лицом.

Неуполномоченным лицом является:

- не имеющее полномочия на совершение сделки,

- лицо, превысившее при совершении сделки свои полномочия,

- полномочия основаны на недействительной сделке,

- полномочия были, но на момент совершения сделки они прекратились.

Последствия: При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку (п. 1 ст. 183 ГК).

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами

Признаки:

1. это документ, фиксирующий полномочия представителя на совершение сделки. Следовательно, может существовать только в письменной форме. Для совершения сделок, требующих нотариальной формы, доверенность должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, указанных в законе.

2. Она адресуется третьим лицам и служит для удостоверения полномочий представителя перед ними. Иначе говоря, благодаря доверенности полномочие представителя на совершение той или иной сделки становится очевидным для соответствующего третьего лица.

3. По общему правилу доверенность может выдаваться только дееспособными гражданами. В качестве доверителя могут выступать одно или несколько лиц одновременно. Множественность лиц, одновременно выступающих в качестве доверителей, имеет место, например, при выдаче доверенности участниками общей долевой собственности третьему лицу для совершения сделки по отчуждению всего имущества, находящегося в общей долевой собственности.

4. Выдача доверенности - односторонняя сделка. Поэтому ее совершение не требует согласия представителя. Но принятие доверенности или отказ от ее принятия - это право представителя. Лицо, выдавшее доверенность, вправе в любое время ее отменить. В свою очередь, представитель может отказаться в любое время от доверенности (п. 2 ст. 188 ГК).

По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется представитель, различаются три вида доверенности:

1) генеральные (общие) доверенности выдаются представителю для совершения разнообразных сделок в течение определенного периода времени. Пример такой доверенности - доверенность, выдаваемая руководителю филиала юридического лица;

2) специальные доверенности выдаются на совершение ряда однородных сделок. К ним можно отнести доверенности для представительства в суде, на получение товарно-материальных ценностей от грузоперевозчика и т.п.;

3) разовые доверенности выдаются для совершения строго определенной сделки.

Обязательные реквизиты доверенности:

- дата ее совершения. Отсутствие в доверенности такой даты делает ее юридически ничтожной.

- срок действия доверенности. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если в доверенности не указан срок действия, то она сохраняет силу в течение одного года со дня совершения.

- подпись доверителя. Гражданин-доверитель может расписаться собственноручно, а в случаях наличия у него физического недостатка, болезни, неграмотности доверенность может подписать рукоприкладчик. От имени юридического лица доверенность подписывается его единоличным исполнительным органом или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами. Обязательным реквизитом доверенности, выдаваемой от имени юридического лица, является приложение печати данного юридического лица.

Передоверие - передача полномочия представителем другому лицу (заместителю), которое возможно в двух случаях:

а) когда допустимость передоверия предусмотрена в доверенности;

б) когда сложившиеся обстоятельства вынуждают представителя совершить передоверие для охраны интересов лица, выдавшего доверенность.

Представитель, передавший полномочия другому лицу, должен известить об этом лицо, выдавшее доверенность, и сообщить ему необходимые сведения о заместителе. Если представитель, передавший полномочия, не сделает этого, то он несет всю ответственность за действия заместителя как за свои собственные.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.