- •Уголовное право Елена Васильевна Кобзева Тема « Понятие, принципы и система Российского уголовного права. Российская уголовная политика»
- •Вопрос 1. 1. Понятие уголовного права и его место в системе отечественного права. Со-отношение уголовного права с другими отраслями права.
- •2. Предмет и методы российского уголовного права.
- •Формы реализации уголовной ответственности
- •Тема «Российский уголовный закон»
- •8. Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение
- •1. Уз является па, принятым в предусмотренном законом порядке уполномоченным огв или всенародным голосованием.
- •2. Уз, будучи фз, должен быть официально опубликован и введён в действие.
- •3. Уз содержит нормы, т.Е. Общеобязательные правила поведения людей, рассчитанные на неопределённый круг субъектов и неопределённое количество случаев в течение всего периода его действия.
- •4. Уз принимается для решения специфического круга вопросов, т.Е. Вопросов материального уп.
- •5. В вопросах у-п характера уз имеет высшую юридическую силу среди актов аналогичного и более низких уровней правовой иерархии.
- •12. Действие уголовного закона в пространстве.
- •Тема «Понятие Преступления»
- •13. Понятие и признаки преступления по отечественному уголовному праву.
- •Тема "Состав преступления"
- •1. По степени оо преступления:
- •2. По способу описания признаков:
- •3. По типу конструкций:
- •Тема "Объект преступления"
- •25. Общественно опасные последствия: понятие и виды.
- •Тема “Субъект преступления”
- •Факультативные:
- •. 32. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
- •Императивно:
- •Тема “Субъективная сторона преступления”
- •Совершаемые по легкомыслию.
- •Совершаемые по небрежности.
- •38. Преступления с двумя формами вины
- •41. Мотив, цель, эмоции: понятие и уголовно-правовое значение.
- •Тема “Оконченное и неоконченное преступления (стадии совершения преступлений)”
12. Действие уголовного закона в пространстве.
Это его реальное применение ПО на конкретной государственной территории.
Уголовная юрисдикция РФ - сфера действия ОГВ в у-п отношениях.
1) территориальная
2) экстратерриториальная (за пределами)
Государство осуществляет полную юрисдикцию в пределах своей территории и ограниченную - за её пределами.
Принципы:
1. Территориальный - предполагает, что все лица, совершившие преступление на территории государства подлежат уголовной ответственности по закону этого государства независимо от их гражданства. В основании принципа - суверенный характер государства. Государственная территория - часть земного шара, которая принадлежит определённому государству и в пределах которой оно осуществляет своё верховенство. Закон "О государственной границе РФ". Суша - материковая часть и острова. Воды - территориальное море (ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море") и внутренние воды (воды портов, заливы бухт). ФЗ "О недрах" - недра (до того расстояния которое можно пробурить). Воздух - пространство над сухопутной и водной территорией. ч.2ст.11 УК РФ. Континентальный шельф - это примыкающие к территориальному морю до определённой глубины поверхности и недра морского дна. Исключительная экономическая зона (конвенция по морскому праву). К территории РФ приравниваются гражданские водные и воздушные суда, приписанные к портам РФ. Они могут находиться: а) в открытых водных или воздушных пространствах вне пределов РФ; б) на территории других государств; исключения в Конвенции по морскому праву. Военные водные и воздушные суда считаются территорией РФ всегда, независимо от нахождения.
Место совершения преступления - преступление считается совершённым на территории РФ, если оно:
1)полностью выполнено на территории РФ
2)начато в РФ, окончено за пределами РФ
3)начато за пределами, окончено в РФ.
2. Гражданства - ч.1ст.12 УК - Государство вправе осуществлять юрисдикцию в отношении своих граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ. ФЗ "О гражданстве РФ".
3. Покровительственный - ч.2 ст.12 УК - за совершённые на территории иностр государства преступления военнослужащие военных частей России несут ответственность по УК РФ.
4. Универсальный
5. Реальный
Тема «Понятие Преступления»
1. Социальная природа преступления.
2. Понятие и признаки преступления в УП России.
3. Категория малозначительности деяния (ч.2 ст.14 УК) и её значение для понимания преступления в РУП.
4. Отличие преступления от иных правонарушений и аморальных проступков.
5. Классификация преступлений и её значение.
Художественная литература - Донна Тартт "Щегол" (2003-2013).
13. Понятие и признаки преступления по отечественному уголовному праву.
Преступление появилось тогда же, когда возникло право.
Понятие преступления в отечественном уголовном законодательстве послереволюционного периода было материально-классовым,
Первые послереволюционные годы характеризуются острой классовой борьбой, стремлением коммунистической партии обеспечить свое политическое господство прежде всего репрессивными мерами. Поэтому материальное определение преступления в первых законодательных актах Республики призвано было защищать прежде всего складывающиеся новые общественные отношения. Так, в ст. 6 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. преступлением признавалось действие или бездействие, опасное для данной системы общественных отношений. Материальное определение понятия преступления было сформулировано и в первом УК РСФСР 1922 г., ст. 6 которого гласила: «Преступлением называется всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени».
В Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. понятие преступления не формулировалось в специальной статье.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., УК РСФСР 1960 г. восприняли идею, которая являлась характерной для всех уголовно-правовых актов, закреплявших понятие преступления, начиная с 1917 года: законодатель раскрывал сущность и содержание преступления посредством указания на объекты уголовно-правовой охраны, как и на его фундаментальное свойство — общественную опасность, то есть опасность для существующих общественных отношений. В отличие от предыдущих уголовно-правовых актов Основы наряду с общественной опасностью называли и другой признак преступления — противоправность.
С принятием в 1958 г. Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик намечается интерес к разграничению преступлений на различные виды в зависимости от тяжести. В УК РСФСР 1960 г. в различных статьях назывались тяжкие преступления и не представляющие большой общественной опасности6.
Учитывая потребности, возникающие в практической деятельности правоохранительных органов, законодатель вводит понятие тяжкого преступления. В 1972 г. в Основы и УК РСФСР соответственно была включена ст. 7 «Понятие тяжкого преступления», где предусматривался исчерпывающий перечень таких деяний. В 1977 г. в соответствии с требованиями о более четкой дифференциации ответственности в ст. 43 Основ была выделена группа деяний, именовавшихся преступлениями, не представляющими большой общественной опасности. Перечень их отсутствовал, не назывались в самом общем виде и их признаки.
В 1981 г. в ст. 43 Основ было введено дополнительное понятие - «деяние, содержащее признаки преступления, не представляющего большой общественной опасности». Таким образом, в уголовном законодательстве до 1990 г. объективно сложилась классификация преступлений, определяемая их общественной опасностью.
Подходы к определению понятия преступления:
1. Формальное определение.
В нём преступление определяется через такой признак, как уголовная противоправность. "Преступно то, что предусмотрено законом". Из данного подхода исходит большинство европейских государств.
2. Материальное определение.
В нём делается акцент на таком признаке, как общественная опасность, вне зависимости от того, закреплено конкретное деяние уголовным законом или нет. Такой подход имел место в "руководящих началах" 1919. Большое место отводилось аналогии закона.
3. Материально-формальное определение.
В нём так же, как и в материальном определении, на первое место выдвигается признак общественной опасности деяния, но вместе с тем фиксируются и границы, за пределы которых правоприменитель выйти не вправе (т.е. упоминается об у-п запрете конкретных видов поведения, о запрещённости деяния законом).
Для российского уголовного законодательства, начиная с УК РСФСР 1926 г, характерно становление именно материально-формального определения понятия преступления. По этому пути пошёл и законодатель при принятии УК РФ 1996 г.
Преступление - это виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое УК под угрозой наказания (ч.1ст.14 УК РФ).
Из данного определения можно выделить следующие признаки преступления:
1. Деяние -
выраженный в форме действия или бездействия акт поведения (поступок), мысли и убеждения человека, какими бы негативными они не были, преступлениями не считаются (но угроза - это уже преступление). Мысли и убеждения не равны словесным деяниям (ст.119, ст.207).
2. Общественная опасность -
материальное (социальное) свойство деяния, заключающееся в его способности причинять существенный вред объекту у-п охраны или создавать угрозу причинения такого вреда.
По своей природе общественная опасность является объективной категорией и в этом смысле не зависит от её констатации Уголовным Законом, но свойством преступления она становится только после её такой оценки Уголовным Кодексом.
ОО характеризуется динамичностью, т.е. по прошествии времени она может уменьшаться, возрастать, может быть утрачена и образоваться вновь.
ОО имеет качественную и количественную стороны.
Качественная сторона - это характер, количественная - степень.
Характер ОО зависит от ценности объекта преступного посягательства, содержания причинённого им вреда (материальный, моральный, физический), формы вины. Он является как правило одинаковым для всех преступлений определённого вида (например, преступления против жизни).
Степень ОО определяется тяжестью, величиной причинённого ущерба, видами вины, мотивами, целями, способами и другими объективными и субъективными признаками совершённого преступления.
О степени ОО можно говорить, сравнивая между собой преступления одного и того же вида (например, ст.105 и ст.106).
3. Виновность - вина.
4. Уголовная противоправность -
это юридическое (формальное) свойство преступления, означающее запрещённость деяния УЗ.
Оно выражает в УЗ ОО и виновность деяния и является производным от этих признаков.
5. Уголовная наказуемость -
понимается не как реальное и неизбежное наказание, а как угроза наказанием. Наказание может последовать и чаще всего следует за совершённым преступлением, но не является неизбежным его результатом.
14. Понятие малозначительного деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и ее значение для понимания преступления в российском уголовном праве.
Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
Условия признания деяния малозначительным:
1. Оно должно быть уголовно противоправным, т.е. формально подпадать под признаки конкретного состава преступления, предусмотренного статьёй Особенной части УК РФ.
2. В нём должна отсутствовать общественная опасность.
Чаще всего отсутствие ОО выражается в мизерности причиняемого деянием вреда, который в большинстве случаев всё же имеет антисоциальную природу, но учёт этой антисоциальности вполне достаточен в рамках норм административного, гражданского и иных отраслей права.
Малозначительным может быть признано только умышленное деяние, когда лицо, действуя как правило с прямым умыслом, желало причинить именно мизерный вред. Если же лицо желало причинить более значительный вред, малозначительности в такой ситуации не будет.
В подобных случаях, когда объективная (факт) и субъективная (умысел) сторона расходятся, деяние надлежит квалифицировать либо как оконченное преступление (ч.1ст.127) либо как покушение на преступление (п.в ч.3 ст.158).
15 Категории преступлений в уголовном праве России
Известно несколько классификаций преступлений.
По признаку родового (видового) объекта:
(см.разделы глав)
По форме вины:
Умышленные;
Неосторожные.
В зависимости от мотивации:
с низменной мотивацией (из корыстных побуждений);
лишённые низменной мотивации (из сострадания).
По механизму совершения:
Простые;
Сложные (длящиеся, продолжаемые, в соучастии...).
По характеру и степени ОО - ст.15 УК - (категоризация преступлений):
1. Небольшой тяжести (ч.2 ст.15) - умышленные и неосторожные деяния, максимальное наказание за которые не превышает 3х лет лишения свободы или является более мягким, чем лишение свободы (ч.1 ст.109, ст.156, ч.1 ст.115)
2. Средней тяжести:
а) умышленные деяния, максимальное наказание за которые не превышает 5 лет лишения свободы (ст.110, ч.2 ст.112, ч.1 ст.161);
б) неосторожные деяния, максимальное наказание за которые превышает 3 года лишения свободы (ч.3 ст.109, ч.2-6 ст.264).
3. Тяжкие - только умышленные деяния, максимальное наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы (ч.1,2 ст.111, ч.1,2 ст.162).
4. Особо тяжкие - только умышленные деяния, максимальное наказание за которые превышает 10 лет лишения свободы или является более строгим (ст.105, ст.205, ст.275).
Таким образом, характер и степень ОО преступления определяется законодателем, исходя из формы вины и санкции у-п нормы, а точнее максимального её предела, связанного с верхним сроком лишения свободы, т.е. санкции у-п норм представляют собой ни что иное, как основную шкалу оценки тяжести преступлений, их типовой общественной опасности.
Согласно ч.6 ст.15 УК суд с учётом обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности может изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более, чем на одну при одновременном наличии следующих условий:
1. Наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.
2. За совершение преступления лицу назначено наказание в пределах, указанных в ч.6 ст.15 УК.
