Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otvety_na_ekz__grazhdanskoe_pravo (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
257.2 Кб
Скачать
  1. Договор факторинга: общая характеристика.

Д-р - двусторонний, возмездный, реальный / консенсуальный. По договору факторинга (финансирование под уступку права денежного требования) одна сторона (фактор) передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение второй стороны (клиента) за плату, а клиент уступает или обязуется уступить фактору свое право денежного требования к третьему лицу (должника). Клиент может уступить фактору свое денежное требование к должнику с целью обеспечения выполнения обязательства клиента перед фактором. Обязательство фактора по договору факторинга может предусматривать предоставление клиенту услуг, связанных с денежным требованием, право которого он уступает.Предметом договора факторинга может быть право денежного требования, срок платежа по которому наступил (существующее требование), а также право требования, которое возникнет в будущем (будущее требование). Будущее требование считается переданным фактору со дня возникновения права требования к должнику. Если передача права денежного требования обусловлена ​​определенным событием, оно считается переданным с момента наступления этого события. В этих случаях дополнительное оформление уступки права денежного требования не требуется. Сторонами в договоре факторинга являются фактор и клиент. Клиентом в договоре факторинга может быть физическое или юридическое лицо, являющееся субъектом предпринимательской деятельности. Фактором может быть банк или финансовое учреждение, а также физическое лицо   - субъект предпринимательской деятельности, которое в соответствии с законом имеет право осуществлять факторинговые операции. Договор факторинга является действительным независимо от наличия договоренности между клиентом и должником о запрете уступки права денежного требования или его ограничения. В этом случае клиент не освобождается от обязательств или ответственности перед должником в связи с нарушением клиентом условия о запрете или ограничении уступки права денежного требования. Клиент отвечает перед фактором за действительность денежного требования, право которого уступается, если иное не установлено договором факторинга. Денежное требование, право которого уступается, является действительным, если клиент имеет право уступить право денежного требования и в момент уступки этого требования ему не были известны обстоятельства, вследствие которых должник вправе не выполнять требование. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного требования, право которого уступается и которое предъявлено к выполнению фактором, если иное не установлено договором факторинга. Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента или фактора письменное уведомление об уступке денежного требования фактору и в этом уведомлении определено денежное требование, подлежащее выполнению, а также назван фактор, которому должен быть произведен платеж. Должник имеет право требовать от фактора предоставления ему в разумный срок доказательств того, что уступка права денежного требования фактору действительно имело место.Если фактор не выполнит этой обязанности, должник вправе произвести платеж клиенту во исполнение своего долга перед ним. Выполнение должником денежного требования фактору в соответствии с настоящей статьей освобождает должника от его обязанности перед клиентом.Последующая уступка фактором права денежного требования третьему лицу не допускается, если иное не установлено договором факторинга.Если договором факторинга допускается последующая уступка денежного требования, оно осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы. Если в соответствии с условиями договора факторинга финансирование клиента осуществляется путем покупки у него фактором права денежного требования, фактор приобретает право на все суммы, которые он получит от должника во исполнение требования, а клиент не отвечает перед фактором, если полученные им суммы меньше суммы, уплаченной фактором клиенту. Если уступка денежного требования фактору осуществляется с целью обеспечения выполнения обязательства клиента перед фактором, фактор обязан предоставить клиенту отчет и передать сумму, превышающую сумму долга клиента, обеспеченную уступкой права денежного требования, если иное не установлено договором факторинга. Если сумма, полученная фактором от должника, оказалась меньше суммы долга клиента перед фактором, который обеспечен уступкой права требования, клиент обязан уплатить фактору остаток долга. Если фактор предъявил должнику требование произвести платеж, должник вправе предъявить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре должника с клиентом, которые имелись у должника к моменту, когда он получил уведомление об уступке денежного требования фактору. Должник не может предъявить фактору требования к клиенту в связи с нарушением им условия о запрете или ограничении уступки права денежного требования. В случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником, должник не имеет права требовать от фактора возврата сумм, уже уплаченных ему по уступленному денежному требованию, если должник вправе получить эти суммы непосредственно от клиента. Должник, имеющий право получить непосредственно от клиента суммы, уплаченные фактору по уступленному денежным требованием, вправе потребовать возврата этих сумм фактором, если фактор не выполнил своего обязательства передать клиенту денежные средства, связанные с уступкой права денежного требования, или передал клиенту денежные средства, зная о нарушении клиентом обязательства перед должником, связанного с уступкой права денежного требования.

 

  1.    Договор коммерческой концессии: общая характеристика.

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за плату право пользования в соответствии с ее требованиями комплексом принадлежащих этой стороне прав с целью изготовления и (или) продажи определенного вида товара и (или) оказание услуг. Д-р - консенсуальный, двусторонний, возмездный. Предметом договора коммерческой концессии является право на использование объектов права интеллектуальной собственности (торговых марок, промышленных образцов, изобретений, произведений, коммерческих тайн и т.п.), коммерческого опыта и деловой репутации. Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено использование предмета договора с указанием или без указания территории использования относительно определенной сферы гражданского оборота. Сторонами в договоре коммерческой концессии могут быть физическое и юридическое лица, которые являются субъектами предпринимательской деятельности. Договор коммерческой концессии заключается в письменной форме. В случае несоблюдения письменной формы договора концессии такой договор является ничтожным. Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации органом, который осуществил государственную регистрацию правообладателя. Если правообладатель зарегистрирован в иностранном государстве, регистрация договора коммерческой концессии осуществляется органом, осуществившим государственную регистрацию пользователя. В отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии имеют право ссылаться на договор коммерческой концессии лишь с момента его государственной регистрации. Правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить другую информацию, необходимую для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинформировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.Правообладатель обязан, если иное не установлено договором коммерческой концессии: 1) обеспечить государственную регистрацию договора; 2) предоставлять пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников; 3) контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии. С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем по договору коммерческой концессии, пользователь обязан: 1) использовать торговую марку и другие обозначения правообладателя определенным в договоре способом; 2) обеспечить соответствие качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) в соответствии с договором коммерческой концессии, качества аналогичных товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) правообладателем; 3) соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса предоставленных прав использованию этих прав правообладателем; 4) предоставлять покупателям (заказчикам) дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, покупая (заказывая) товары (работы, услуги) непосредственно у правообладателя; 5) информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом об использовании им торговой марки и других обозначений правообладателя по договору коммерческой концессии; 6) не разглашать секреты производства правообладателя, другую полученную от него конфиденциальную информацию.

 

  1.    Система не договорных обязательств.

В большинстве случаев гражданско-правовые обязательства возникают из договоров.

 

Название «недоговорные обязательства» подчеркивает то, что они возникли не из договоров или иной любой сделки, а именно с одностороннего действия какого-либо лица.

 

Основанием для возникновения их может быть односторонняя сделка или иное имущественное предоставление одной стороны другой. Вместе с тем обязательственно-правовые отношения, возникающие из такого рода односторонних действий лиц, по характеру и содержанию практически не отличаются от подобных отношений, возникших из договора. Именно поэтому такие отношения в римском частном праве называли бы договорными, подобными договорных, возникающие как бы из договора, хотя самого договора или какого-либо другого сделки между сторонами обязательства нет.

 

Одностороннее действие, с которой возникло подибнезобовьязання, по характеру должна быть правомерной. С недозволенной действия возникает совершенно другой тип недоговорных обязательств - причинение вреда (деликтные обязательства).

 

К недоговорных правомерных обязательств Гражданский кодекс Украины относит следующие категории обязательств:

 

1) публичное обещание вознаграждения без объявления конкурса;

 

2) публичное обещание вознаграждения по результатам конкурса;

 

3) совершение действий в имущественных интересах другого лица без его поручения;

 

4) спасания здоровья и жизни другого лица, имущества физического или юридического лица.

 

К недоговорных обязательств относится также группа обязательств, возникающих из гражданских правонарушений. В отличие от указанных выше недоговорных обязательств, в основу которых положены разрешенные действия, в основу деликтных обязательств положено, наоборот, только неправомерные действия. Такими ВНЕДОГОВОРНЫХ обязательствами являются:

 

1) создание угрозы жизни, здоровью, имуществу физического лица или имуществу юридического лица;

 

2) причинение вреда;

 

4)   приобретение, сохранение имущества без достаточного правового основания.

5)    

  1.    Публичное обещание вознаграждения.

По обязательствам с публичного обещания вознаграждения без объявления конкурса лицо имеет право публично пообещать вознаграждение (награду) за передачу ему соответствующего результата (передача информации, нахождение вещи, нахождение физического лица и т.п.) (ч.1 ст.1144 ГК). Правовое регулирование обязательства осуществляется § 1 гл.78 ГК. Обещание вознаграждения имеет юридическое значение лишь при наличии следующих признаков: обещание вознаграждения должна быть публичной, то есть быть оповещенной в средствах массовой информации или иным образом неопределенному кругу лиц; обещание вознаграждения должна иметь имущественный характер (уплата денежной суммы, предоставление вещи, туристической путевки и т.д.); условием получения вознаграждения является указание на результат, которого следует достичь для получения вознаграждения (передача информации, нахождение вещи, нахождение физического лица и т.п.); обещание вознаграждения должна дать возможность установить, кто ее обещал. Итак, публичное обещание вознаграждения - это обращено к неопределенному кругу лиц обещание имущественного вознаграждения за достижение обусловленного результата тому, кто достигнет этого результата. По своей юридической природе публичное обещание вознаграждения является односторонним условным сделкой, основанием возникновения которого является сложный юридический состав, содержащий элементы двух односторонних сделок - публичного обещания вознаграждения и отзыва на него в виде достижения обусловленного результата.

Они имеют встречный характер и должны соответствовать друг другу, однако их осуществление не означает заключения договора. Причем обещание вознаграждения не является офертой, а достижение результата - не является акцептом. Субъектами обязательства могут быть как физические, так и юридические лица. Лицо, обещает вознаграждение является должником, а тот, кто отозвался на такое обещание, - кредитором. К условиям уведомления публичного обещания вознаграждения законодатель относит: содержание задания; срок выполнения; место выполнения; форму и размер вознаграждения. Содержание задания заключается в осуществлении правомерной разового действия или неограниченного количества действий одного вида, которые могут совершать разные лица. Срок выполнения задания может быть установлен непосредственно в оголошенни.Якщо он не установлен, то задача считается действующим в течение разумного времени в соответствии с содержанием задания. Лицо, которое публично обещало вознаграждение, имеет право изменить задание и условия предоставления вознаграждения. Причем лицо, приступила к выполнению задания, имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с изменением задания. Если в связи с изменением условий предоставления вознаграждения выполнение задания уже не представляет интереса для лица, приступившего к его выполнению до изменения условий, то это лицо имеет право на возмещение расходов, которые она понесла.

В случае выполнения задания и передачи его результата лицо, публично обещавшее вознаграждение (награду), обязано выплатить его. Если задание касается разового действия, вознаграждение выплачивается лицу, которое выполнило задание первым, а если такое задание было выполнено несколькими лицами одновременно - вознаграждение распределяется между ними поровну. Обязательства в связи с публичноюобицянкою вознаграждения прекращается в случае: окончания срока для передачи результата; передачи результата лицом, первым выполнившим задание. Лицо, которое публично обещало вознаграждение, согласно ч.2 ст.1149 ГК имеет право публично объявить о прекращении задания (право отступления). Однако такая отмена не должна ущемлять интересы потенциальных соискателей. Поэтому законодатель предусматривает положение, согласно которому лицо, получившее реальных затрат на подготовку к выполнению задания, имеет право на их возмещение.

а обязательством с публичного обещания вознаграждения с объявлением конкурса лицо (заказчик конкурса) имеет право объявить конкурс (соревнование) для неограниченного круга лиц для определения лучшего с выплатой ему вознаграждения. Правовое регулирование обязательства осуществляется § 2 гл.78 ГК. Обязательства по публичного обещания вознаграждения с объявлением конкурса имеет следующие признаки: обещание вознаграждения за достижение определенного учредителем конкурса результата должна быть публичной, т.е. обращенной к неограниченному кругу лиц через средства массовой информации или иным образом. Конкурсы разделяют на открытые (приглашают к участию всех желающих) и закрытые (приглашают к участию персональных участников); обещано вознаграждение - премия, которая выплачивается победителю конкурса за достигнутый результат независимо от его права на получение других видов вознаграждения за труд; вознаграждение обещают только за лучший достигнутый результат. Соревнования должно быть признано недействительным, если подано только один результат (работа) или один человек подала несколько работ. Субъектами обязательства являются засновникиконкурсу и участники конкурса. Основатель конкурса обязан: сообщить об условиях конкурса одновременно с объявлением о конкурсе или персонально каждому, кто изъявил желание участвовать в нем; принять и рассмотреть представленные участниками конкурса работы; выплатить победителю конкурса вознаграждение. К обязательным условиям конкурса законодатель относит: предмет конкурса; вид вознаграждения (сумма премии) за каждое призовое место.

Предметом конкурса может быть результат интеллектуальной, творческой деятельности, совершения определенного действия, выполнения работы и т.п.. Засновникконкурсу должен описать задачи с определением требований к результату, определенного действия, работы, которые он желает получить. Вознаграждение может быть определено: в денежной сумме, в другой материальной ценности; в предоставлении морального поощрения. В условиях конкурса (факультативные) может быть указано также: количество призовых мест; срок подачи произведений на конкурс или выполнение определенного действия и т.п.. В процессе проведения конкурса может потребоваться внести изменения в объявленных условий конкурса или даже его отменить. Внесение изменения в условия конкурса возможно: только до начала конкурса; об этом должно быть объявлено в том же порядке, в котором было оголошеноконкурс. Если из-за изменения условий конкурса участие в нем для лица не представляет интерес или невозможна, то это лицо имеет право на возмещение учредителем расходов, которые она понесла для подготовки к участию в конкурсе.Учредитель конкурса имеет право отказаться от его проведения, если проведение конкурса стало невозможным при обстоятельствах, от него не зависящим. А в случае отказа учредителя от проведения конкурса по иным основаниям участник конкурса имеет право на возмещение расходов, понесенных для подготовки к участию в конкурсе. Право на одержаннявинагороды (премии) возникает только у победителя конкурса. Победителем конкурса является лицо, достигшее наилучшего результата. Процедуру определения победителя устанавливает основатель конкурсу.Причому проводить оценку переданных на конкурс результатов учредитель конкурса как самостоятельно, так и специально создав для этой цели конкурсную комиссию.

По результатам конкурса принимается решение. Если решение принимает конкурсная комиссия, жюри, то его должен утвердить основатель конкурса. О результате конкурса его учредитель должен объявить в том же порядке, в котором был объявлен конкурс. Участники конкурса могут обжаловать в суд принято решение о результатах конкурса на общих основаниях. Если предметом конкурса был результат интеллектуальной, творческой деятельности, то основатель конкурса имеет право дальнейшего использования только с согласия победителя конкурса. Причем засновникконкурсу имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение с победителем конкурса договора об использовании предмета конкурса. Согласно ст.1157 основатель конкурса должен вернуть вещи, представленные на конкурс, их владельцу. Основатель конкурса может оставить у себя вещь, представленную на конкурс, только: с согласия участника конкурса; если участник конкурса в течение месяца со дня объявления его результатов не предъявил требование о ее возвращении; при этом участник конкурса имеет право в любое время предъявить требование о возврате ему вещи, представленной на конкурс. Кроме того, основатель конкурса может приобрести право собственности на вещь, представленную на конкурс, если оно не было подарено основателю конкурса или приобретены им, по приобретательной давности.

  1.     

 

  1.     

  2.    Приобретение имущества без достаточного основания.

По обязательству по приобретению, сохранение имущества без достаточного правового основания лицо, которое приобрело имущество или сохранила его у себя за счет другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано возвратить потерпевшему это имущество (ч. 1 ст.1212 ГК). Правовое регулирование осуществляется гл.83 ГК. Основаниями возникновения обязательства может быть: • приобретение, сохранение имущества без достаточного правового основания; • основание, на котором было приобретено имущество, впоследствии исчезла. Причем не имеет значения, безосновательное приобретение или сохранение имущества результатом поведения приобретателя имущества, потерпевшего, других лиц или следствием события. Субъектами обязательства являются лицо, неосновательно приобрела или сохранила имущество (должник), лицо, имеющее право получить от должника безосновательно приобретенное или збереженемайно (кредитор). Объектом обязательства являются действия безосновательно обогащенного должника по возврату потерпевшему (кредитору) безпидставнонабутого или сохраненного. Законодатель различает такие виды обязательств по неосновательного обогащения: 1) обязательства по безпидставногонабуття имущества, то есть имущество приобретателя увеличивается, а имущество потерпевшего уменьшается (ошибочное повторное выполнение обязательств, ошибочно поставка товаров в адрес ненадлежащего получателя, оплата счета за услугу, которую фактически не получили, увеличение имущества вследствие стихийного бедствия, возврата заемных средств не потому кредитору и т.п.); 2) обязательства по произвольному сохранности имущества, тобтозбереження имущества со стороны приобретателя и уменьшение или неувеличению имущества со стороны потерпевшего (неуплата услуг, которыми фактически воспользовался приобретатель, исполнения обязательства вместо третьих лиц, неуплата приобретателем средств пострадавшему за пользование имуществом, которое взял пострадавший в аренду и т.д.).

Обязательства по неосновательного обогащения еще называют кондикционный (от лат. Condictio indebiti - возврат ошибочно утраченного) и относят к охранным, недоговорных по юридической природе. Они являются своеобразным универсальным институтом защиты гражданских прав и интересов, в связи с чем его применяют также к требованиям о: • возврате исполненного по недействительной сделке; • истребование имущества собственником из чужого незаконного владения; • исполненное одной из сторон в обязательстве; • возмещение вреда лицом, которое незаконно приобрело имущество или сохранила его у себя за счет другого лица. Содержанием обязательства являются право потерпевшего требовать возврата безпидставногозбагачення от должника и обязанность последнего возвратить неосновательно приобретенное или сохранено пострадавшему. Приобретатель обязан: вернуть потерпевшему безосновательно приобретенное имущество в натуре, а при невозможности - возместить его стоимость, которая определяется на момент рассмотрения судом дела о возвращении имущества (ст.1213); возместить все доходы, которые он получил или мог получить от этого имущества со времени, когда узнал или мог узнать о владении этим имуществом без достаточного правового основания, и с этого времени он отвечает также за допущенное им ухудшение имущества (ч.1 ст.1214) ; уплатить проценты в случае безосновательного получения или сохранения денег за пользование ими (ч.

2 ст.1214). Лицо, которое приобрело имущество или сохранила его у себя без достаточного правового основания, имеет право требовать возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество от времени, с которого она обязана возвратить доходы. Законодатель предусматривает случаи, когда не подлежат возврату безосновательно приобретенные: заработная плата и платежи, которые приравниваются к ней, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, алименты и другие денежные суммы, предоставленные физическому лицу как средство к существованию, если их выплата проведена физ. или юр. лицом добровольно; другое имущество, если это установлено законом. Однако такой запрет действует только при условии если нет: счетной ошибки;недобросовестности со стороны приобретателя.

 

  1.    понятие обязательств из причинения вреда. Условия их возникновения.

По обязательству по возмещению   вреда   лицо, причинившее   вред   неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также имуществу физического или юридического лица, обязано его возместить, а потерпевший имеет право на возмещение причиненного   вреда   в полном объеме. Обязательства по возмещению   вреда   обязаны своим происхождением римской юриспруденции, поэтому их традиционно называют деликтных и соответственно ответственность за причиненный вред - деликтного. Правовое регулирование обязательства осуществляется гл.82 ГК и другими актами. Деликтные обязательства, как и другие гражданско-правовые обязательства, возникающие при наличии юридических фактов, связанных с задачей   вреда,   т.е. деликтом.Поскольку деликтные обязательства содержат ответственность за причиненный ущерб, то основания возникновения   деликтного обязательства совпадают с основаниями деликтной ответственности.

Определяя меры деликтной ответственности, законодатель исходит из принципа генерального деликта, согласно которому задача   вреда  одним лицом другому является основанием   возникновения   обязанности возместить причиненный ущерб. Ответственность за причиненный вред может наступать лишь при наличии оснований, к которым законодатель в ст. 1166 ГК относит: наличие   вреда;   противоправное поведение причинителя   вреда;   причинная связь между ущербом и противоправным поведением причинителя; вину. Перечисленные основания признают общими, поскольку их наличие необходимо для всех случаев возмещения   вреда,   если иное не предусмотрено законом. Если закон изменяет, ограничивает или расширяет круг оснований, необходимых для возложения ответственности за причиненный вред, то речь идет о специальных основания ответственности, характеризующие особенности тех или иных правонарушений.

Например, задача   вреда   источником повышенной опасности, владелец которого соответствует независимо от наличия вины (ст.1187 ГК).

 

Деликтное обязательство - это обязательство, в котором лицо, противоправное и винно причинившего вред личности гражданина или его имуществу или майнуорганизации, обязана его возместить, а потерпевший имеет право на возмещение   причиненного вреда   в полном объеме.Деликтное обязательство - это разновидность гражданско-правовых обязательств, и поэтому ему присущи те же структурные особенности, характеризующие каждое обязательство. Такими структурными   элементами   являются субъект, объект и содержание.  Субъектами деликтного обязательства, как и любого другого гражданско-правового обязательства, должник и кредитор. Должник - это лицо, которое обязано возместить причиненный ущерб, а кредитор - потерпевший. Физическое лицо может быть признано субъектом деликтного обязательства, ответственным за причиненный ущерб, при условии, что она способна отвечать за свои действия (поступки) - деликтоспособным.Бывают случаи, когда субъектом ответственности за причиненный вред в деликтных правоотношениях является не физическое лицо - непосредственный причинитель   вреда,   а другое лицо. Обязанность возместить причиненный ущерб при таких условиях возложено на лиц, указанных в законе, которые и являются субъектами с его возмещения (ст. 1178, 1184, 1186 ГК). Субъектами деликтной ответственности могут быть и юридические лица независимо от их вида. Особенность их участия в этом виде гражданских правоотношений состоит в том, что они несут ответственность за вред, причиненный их работниками в связи с выполнением последним их трудовых функций (ст. 1172 ГК). Обязанность возместить вред может быть возложена и на государство Украина, АРК, орган местного самоуправления в случае ее задача соответствующими органами власти или их должностными (служебными) лицами (ст. 1173, 1174, 1175, 1176 ГК). Второй стороной деликтного обязательства - кредитором - является потерпевший, то есть лицо, которому действиями (бездействием) причинителя   вреда   нанесен   ущерб.   Потерпевшими могут быть любые субъекты гражданского права. Например, физическое лицо является потерпевшим независимо от его возраста, состояния здоровья и других обстоятельств. В случае смерти потерпевшего стороной деликтного обязательства являются нетрудоспособные иждивенцы умершего или лица, имевшие на день его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок потерпевшего, родившийся после его смерти (ст. 1200 ГК).

Объектом деликтного обязательства являются действия божницы по возмещению причиненного   вреда   в полном размере. Бывают случаи задачи   вреда   совместными действиями или бездействием двух или более лиц, повлекшее наступление неблагоприятных последствий как неделимого результата. В соответствии со ст. 543 ГК, лица, совместными действиями или бездеятельностью которых был нанесен   ущерб,  несут солидарную ответственность. Лицо, которое возместило причиненный ущерб полностью, имеет право на обратное требование (регресс) к каждому из остальных причинителей в равной доле за вычетом доли, приходящейся на него по правилам ч.1 ст. 544 ГК.  Содержание деликтного обязательства составляют право кредитора и обязанность должника. Согласно ст. 440 ГК Украины обязанностью должника является совершение действий, с помощью которых имущественная сфера была бы восстановлена ​​до такого уровня, в котором она находилась до его возбуждения, а право кредитора - получить такое возмещение.

 

 

  1.     

 

  1.     

Источником повышенной опасности является деятельность, связанная с использованием, хранением или содержанием транспортных средств, механизмов и оборудования, использованием, хранением химических, радиоактивных, взрыво-и огнеопасных и других веществ, содержанием диких зверей, служебных собак и собак бойцовских пород и т.п., которая создает повышенную опасность для лиц, которую эту деятельность осуществляют, и других лиц (ст.1187 ГК). Характерные признаки источника повышенной опасности: • невозможность полного контроля со стороны человека; • наличие вредных свойств; • большая вероятность нанесения вреда. В ч.1 ст.1187 закреплено только примерный перечень источников повышенной опасности, исчерпывающий их перечень привести невозможно в связи с постоянным развитием науки и техники. Источника повышенной опасности можно разделить на: • физические (механические, электрические, тепловые); • физико-химические; • химические (ядовитые, взрывоопасные, огнеопасные); • биологические (зоологические, микробиологические). Обязанность возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, возложена на владельца источника повышенной опасности, то есть лицо, которое на соответствующем правовом основании (право собственности, иное вещное право, договор подряда, аренды и т.п.) владеет транспортным средством, механизмом, другим объектом , использование, хранение или содержание которого создает повышенную опасность. Не признается владельцем источника и не несет ответственности за ущерб перед потерпевшим лицо, управляла источником в силу исполнения своих трудовых обязанностей перед владельцем источника повышенной опасности. Однако, если гражданину было запрещено управлять источником, а он без разрешения воспользовался им в личных целях, то это деяние будет считаться неправомерным завладением и на гражданина будет возложена обязанность возмещать ущерб согласно ст.1187. В отношении транспортных средств ГК предусматривает два вида найма - наем транспортного средства с экипажем (ч.2 ст.798) и наем без экипажа (ч.1 ст.798). Если в первом случае ответственность за причиненный вред возложена на наймодателя (ст.805), то во втором-на нанимателя (ст.804). Владелец источника повышенной опасности не является субъектом ответственности за вред, если докажет, что этот источник выбыло из его обладания в результате неправомерных действий других лиц. Однако если неправомерному завладению другим лицом транспортным средством, механизмом, другим объектом способствовала халатность ее собственника (владельца), вред, причиненный деятельностью по его использованию, хранению или содержанию, возмещается они совместно, в доле, которая определяется по решению суда с учетом обстоятельств , которые имеют существенное значение (ч.4 ст.1187). Основаниями возмещения вреда по этим деликтом являются: • наличие вреда; • противоправное действие причинителя вреда; • наличие причинной связи между противоправным действием и вредом. Вина причинителя вреда не требуется. Лицо, причинившее вреда источником повышенной опасности, отвечает и за случайное ее задачи (независимо от вины). Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности, если докажет, что ущерб был причинен вследствие: • действия непреодолимой силы; • умысла потерпевшего. Грубая неосторожность потерпевшего и материальное положение физического лица - владельца источника повышенной опасности являются основаниями для уменьшения размера возмещения (ст.1193). В случае причинения вреда несколькими источниками повышенной опасности в результате их взаимодействия согласно ст.1188 необходимо различать ущерба самим владельцам этих источников и другим лицам.

В случае причинения вреда в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам вопрос о его возмещении решается по принципу вины (ч.1 ст.1188). В случаях причинения вреда в результате взаимодействия источников повышенной опасности другим лицам, владельцы этих источников несут солидарную ответственность независимо от своей вины. Отношения по гражданской ответственности за ядерный ущерб регулируют ЗУ "О гражданской ответственности за ядерный ущерб и ее финансовом обеспечении", "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" и Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб. Особенность правил о возмещении ядерного ущерба состоит в том, что для возникновения деликтной ответственности необходимо наличие только трех оснований: • ядерного ущерба; • ядерного инцидента; • причинной связи между ядерной вредом и ядерным инцидентом. Наличие вины лица, причинившего ядерного ущерба, не требуется. Субъектом ответственности за причиненный ядерный ущерб является оператор ядерной установки.Ответственность оператора за ядерный ущерб ограничивается суммой, эквивалентной 50 миллионам Специальных прав заимствования за каждый ядерный инцидент, где Специальные права заимствования означают расчетную единицу, определенную Международным валютным фондом, которая используется им для осуществления собственных операций и сделок. Если оператор не имеет имущества, необходимого для возмещения причиненного ядерного ущерба, обязанность его возместить возлагается на государство.

  1.    Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

(Ст.1176 ГК, ЗУ "О от возмещения   вреда, причиненного гражданину   незаконными действиями органов дознания,   предварительного  следствия,   прокуратуры и суда "). Субъектом причинителем вреда по данному виду деликта есть правоохранительные и судебные органы, к которым действующий ГК относит: • органы   дознания, то есть органы, которые наделены правом проводить следственные действия, является начальной формой   досудебного   расследования по уголовным делам (милиция, налоговая милиция, органы безопасности, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений, таможенные органы, начальники исправительно-трудовых учреждений, следственных изоляторов, лечебно-трудовых профилакториев и воспитательно-трудовых профилакториев, органы гос. пожарного надзора, органы охраны гос. границы, капитаны морских судов, находящихся в дальнем плавании, в случаях, которые предусмотрены ст.101 УПК Укр.) • органы предварительного ( досудебного) следствия,   то есть органы, наделенные правом проводить   досудебное   следствие по уголовным делам (следователи прокуратуры, следователи   органов   внутренних дел, следователи налоговой милиции и следователи   органов   безопасности) в случаях, которые предусмотрены ст.102 УПК; • органы прокуратуры, то есть органы, которые определены таковыми согласно ЗУ "О прокуратуре" (Ген. прокуратура Укр., Прокуратуры АРК, областей, городов Киева и Севастополя, городские, районные, межрайонные, другие приравненные к ним прокуратуры, а также военные прокуратуры ); • органы суда, то есть органы, на которые возложено осуществление функций правосудия (КСУ и суды общей юрисдикции (местные суды; апелляционные суды, Апелляционный суд Укр.

; Кассационный суд Укр.; высшие специализированные суды; ВСУ). От имени указанных   органов   непосредственно действуют их должностные и служебные лица. Однако лицо причинителя вреда отделены от лица, несущего   ответственность   за причинение вреда, поскольку должностные и служебные лица правоохранительных и судебных   органов,   деяниями которых непосредственно причинен вред, совершают их не только от имени указанных   органов,   но и от имени государства. И именно поэтому   ответственность   за причиненный ими  вред   несет государство Украина в лице соответствующих финансовых   органов   за счет имущества, в том числе денежных средств, принадлежащих ему на праве собственности .. Определены исчерпывающий перечень противоправных деяний, является условием наступления ответственности •   незаконное   осуждение; • незаконное   привлечение к уголовной ответственности; •   незаконное   применение в качестве меры пресечения содержания под стражей; •   незаконное   применение в качестве меры пресечения подписки о невыезде; •   незаконное  задержание; •   незаконное   наложение административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. Если же ущерб причинен физическим или юридическим лицам в результате другой незаконной   действия или бездействия или   незаконного   решения органа  дознания,   предварительного ( досудебного) следствия,   прокуратуры или суда, она возмещается на общих основаниях. Наличие противоправности как характерного признака указанных выше деяний, должно быть подтверждено определенной реабилитацией лица, путем постановления судом оправдательного приговора, отмены   незаконного приговора суда, закрытия уголовного дела органом предварительного (досудебного) следствия,   а также вынесения соответствующего акта о прекращении производства по делу об административном правонарушении .

Если эти деяния не проверено обстоятельствами, оправдывающие лицо (например, уголовное дело закрыто на основании закона об амнистии или акта помилования), то право на от возмещения ущерба не возникает (ч.3 ст.1176). Не имеет права на от возмещения   ущерба также и физическое лицо, которое в процессе   дознания,   предварительного ( досудебного) следствия   или судебного разбирательства путем самооговора препятствовало выяснению истины и этим способствовала задаче ей вреда (ч.4 ст.1176), кроме случаев , если физическое лицо совершило самооговор результате примененных к нему физического или психического насилия, угроз, обмана или других   незаконных   средств, которые доказано в надлежащем порядке. Существенной спецификой этого деликта является то, что вред, который нанесен физическим и юридическим лицам по этим деликтом, возмещается независимо от вины должностных и служебных лиц этих   органов.   В случае, если государство от жалела вред,   причиненный должностным или служебным лицом органа   дознания,   предварительного ( досудебного) следствия,   прокуратуры или суда, то она наделяется правом обратного требования к этому должностного или служебного лица только в случае установления в ее действиях состава преступления по обвинительному приговору суда относительно него, вступившего в законную силу (ч.3 ст.1191).

 

  1.    Ущерб, причиненный в результате совершения преступления.

В целом правила о возмещении вреда лицу, пострадавшему от преступления, имеют общий характер, что означает, что вред должен быть возмещен лицом, признанным виновным в совершении преступления или даже при отсутствии его вины в случае если Гражданский кодекс не требует наличия вины как обязанность Обязательно основания ответственности (например в случае причинения вреда в результате ДТП).

 

Кроме общих правил, ГК Украины содержит также и специальные нормы, определяющие порядок возмещения вреда лицу, пострадавшему от преступления, и другим лицам, которым в результате совершения преступления нанесенный ущерб. В соответствии со ст. 1206 ГК лицо, совершившее преступление, обязано возместить расходы заведению здравоохранения на лечение пострадавшего от этого преступления, кроме случая причинения вреда при превышении пределов необходимой обороны или в состоянии сильного душевного волнения, которое возникло внезапно вследствие насилия или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего. В указанной статье речь идет именно о возмещении расходов, которые понес учреждение здравоохранения на лечение пострадавшего. В случае если расходы на лечение нос только сам пострадавший (например, в случае лечения пострадавшего в больницу частной формы собственности, где официально все медицинские услуги платные), будет идти о возмещении расходов потерпевшего на лечение, которое будет осуществляться по правилам ст. 1195 ГК.

 

Статья 1206 ГК также предусматривает два исключения из общего правила о возмещении расходов учреждения здравоохранения: а) причинения вреда при превышении пределов необходимой обороны и б) причинение вреда в состоянии сильного душевного волнения, которое возникло внезапно вследствие насилия или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего . Превышение пределов необходимой обороны определяется ст.36 УК как умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или обстановке защиты.Превышение пределов необходимой обороны по общему правилу является основанием для возмещения потерпевшему причиненного вреда (ч. 1 ст. 1169 ГК). Но расходы учреждения здравоохранения в таком случае не возмещаются. Пребывание лица в состоянии сильного душевного волнения может быть основанием для освобождения ее от гражданско-правовой ответственности, если при этом соблюдены условия ст. 1186 ГК (лицо не осознавало значения своих действий и / или не могло руководить ими). В любом случае ущерба в состоянии сильного душевного волнения, которое возникло внезапно вследствие насилия или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, является основанием для освобождения лица от обязанности компенсировать учреждения здравоохранения расходы на лечение пострадавшего.

 

В случае если преступление совершено малолетним или несовершеннолетним лицом, расходы учреждения здравоохранения на лечение пострадавшего также подлежат возмещению. Возмещение осуществляется по общим правилам статей 1178 и 1179 ГК. То есть в случае совершения преступления малолетним, расходы возмещаются его родителями (усыновителями), опекуном или учреждением, под наблюдением которого находится малолетний. Несовершеннолетний обязано возместить расходы учреждения здравоохранения самостоятельно. В случае недостаточности у несовершеннолетнего средств для возмещения обязанность возместить расходы возлагается на его родителей (усыновителей) или попечителя.

 

Средства на возмещение учреждения здравоохранения расходов на лечение потерпевшего от преступления выплачиваются самом учреждения здравоохранения, если он находится в частной собственности, или в соответствующий бюджет, если учреждение здравоохранения находится в государственной собственности, собственности Автономной Республики Крым или территориальной общины. Взыскание средств осуществляется на основании Порядка исчисления размера фактических расходов учреждения здравоохранения на стационарное лечение потерпевшего от преступного деяния и зачисления взысканных с виновных лиц средств в соответствующий бюджет и их использование, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 июля 1993 г. № 545.

 

Специальные правила ГК устанавливает для случаев, когда лицо, совершившее преступление, неизвестно или является неплатежеспособным.Для защиты прав потерпевшего в соответствии с положениями статей 1177 и 1207 ГК причиненный вред должен быть возмещен государством.

 

Следовательно, законодательство предоставляет дополнительные гарантии лицам, которым причинен имущественный вред или ущерб увечьем, другим повреждением здоровья или смертью вследствие преступления. Потерпший или лица, имеющих право на возмещение вреда, причиненного смертью потерпевшего (ст. 1200 ГК), вправе получить возмещение ущерба от государства при наличии следующих условий:

 

1) если вред причинен в результате преступления, но не установлено лицо, совершившее преступление. Данное положение является несколько спорным, поскольку ст. 11 УК определяет преступление как предусмотренное настоящим Кодексом общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом преступления. Следовательно, субъект преступления является необходимым элементом его состава и говорить о преступлении без субъекта нельзя. Итак, в случае неустановления лица - субъекта, можно говорить скорее о противоправном деянии, которое имеет признаки преступления.

2) если лицо, совершившее преступление, является неплатежеспособным.

3) если вред причинен физическому лицу. Вред, причиненный лицу в результате преступления, не подлежит возмещению государством.

 

Части 2 ст. 1177 и ст. 1207 ГК отсылают к специальному законодательству для определения условий и порядка возмещения государством вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица вследствие преступления. Но соответствующего закона в Украине пока не принято.

 

  1.    Ответственность за вред, причиненный малолетним, несовершеннолетним, недееспособным.

По общему правилу, несовершеннолетние лица полностью дееспособными, то есть такими, которые могут самостоятельно в полном объеме нести возложенную на них   ответственность.   Однако если несовершеннолетний нет имущества, достаточного для от возмещения  причиненного им вреда, то это   ущерб возмещают субсидиарно его родители (усыновители) или попечитель, а в случае, если несовершеннолетнее лицо находилось в учреждении, которое по закону осуществляет относительно него функции опекуна, то и это заведение (ч.2 ст.1179 ГК). Субсидиарность этой ответственности заключается в том, что основное требование о от возмещения   ущерба предъявляется к несовершеннолетнему, и только если у несовершеннолетнего лица нет имущества, достаточного для от возмещения   причиненного им вреда, в качестве соответчиков будет факультативно привлечены к ответственности указанных лиц. Противоправность поведения указанных лиц заключается в том, что они ненадлежаще выполнили возложенную на них обязанность воспитания и надзора за   несовершеннолетним.   При этом, вина родителей (усыновителей), попечителей и учреждения, выполняющего функции попечителя, за ненадлежащее воспитание и надзор занесовершеннолетним   презюмируется , то есть они будут отвечать за причиненный   несовершеннолетним ущерб,   если не докажут, что он причинен не по их вине. В случае, если а) несовершеннолетний, причинившего вред, достигла совершеннолетия; б) несовершеннолетний, причинившего вред, станет собственником имущества, достаточного для от возмещения   вреда до достижения совершеннолетия, - то обязаны лица освобождаются от обязанности дополнительно возмещать причиненный   вред.   Зато, когда же полной дееспособности несовершеннолетний не получил, а ему предоставили, в порядке ст.35 ГК, то учитывается наличие согласия родителей (усыновителей) или попечителей. Если такого согласия не было, то несовершеннолетний возмещает причиненный им   вред   самостоятельно на общих основаниях. Если же родители (усыновители) или опекуны дали свое согласие на приобретение   несовершеннолетним   полной гражданской дееспособности, то они продолжают нести субсидиарную   ответственность   за   вред,   причиненный   несовершеннолетним,   до достижения им совершеннолетия.Однако, в случае, если несовершеннолетний, которое приобрело полную гражданскую дееспособность, не имеет имущества, достаточного для отвозмещения   причиненного им вреда, этот   вред   возмещаются в части, которой не хватает, или в полном объеме его родители (усыновители) или опекун, если они дали согласие на приобретение им полной гражданской дееспособности и не докажут, что вред был причинен не по их вине.От шкодувавшы вред, причиненный несовершеннолетним лицом, родители (усыновители), опекуны, а также учреждения, осуществляющие в отношении несовершеннолетнего функции опекуна лишаются права обратного требования (регресса) к несовершеннолетнего лица (ч.4 ст.1191).

По общему правилу, от возмещения   вреда, причиненного   недееспособным   физическим лицом, осуществляется опекуном или учреждением, которое обязано осуществлять надзор за ней (психиатрические больницы, диспансеры, клиники, интернаты и т.д.).Противоправным деянием, за которое наступает   ответственность   обязанных субъектов, является невыполнение возложенной на них обязанности осуществлять надзор за недееспособным.   Вина опекунов или учреждения, который обязан осуществлять надзор за  недееспособным,   презюмируется, т.е. они отвечают за причиненный   недееспособным вред ,   если не докажут, что вред был причинен не по их вине. Причем обязанность от жалеть вред   опекуном или учреждением, которое обязано осуществлять надзор за   недееспособным,   не прекращается в случае возобновления недееспособного   лица в гражданской дееспособности. От шкодувавшы вред,   причиненный  недееспособным,   опекун и заведение, которое обязано осуществлять надзор за   недееспособным,   лишаются обратной права требования (регресса) к   недееспособного   лица (ч.4 ст.1191). По общему правилу, вред, причиненный физическим лицом, гражданская дееспособность которого ограничена, возмещается им на общих основаниях.

 

 

  1.    Понятие наследования. Принципы наследования!

Наследственное право - это совокупность гражданско-правовых норм, ре шишку отношения, возникающие в связи с наследованием. Легальноепонятие наследования закреплено в статье 1236 ГК, согласно которой наследование это переход прав и обязанностей (наследства) от фического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

Право наследования тесно связано с правом собственности, поскольку спа дкування является одним из самых распространенных средств приобретения права собственности и служит охране этого права. Наследование составляет универсальную право на ность. Именно в наследовании ярко проявляется такая особенность уни версального правопреемства, как одновременность перехода к правонасту пника всех прав и обязанностей, принадлежавших правопредшественников.

Имущество, переходящее в порядке наследования, называется наследием или наследственной массой и состоит из совокупностиимущественных прав и обязанностей умершего гражданина.

Что касается наследства, то ее состав имеет некоторые особенности:

-     в порядке наследования переходят лишь те права и обязанности наследодателя, принадлежавших ему на момент открытия спадтолщины и не прекратились вследствие его смерти. Права наследодателя ма ют название в теории гражданского права как активы наследия (это права спад кодавця, его частная вкласнисть, объекты недвижимости, отдельные виды имущества); долги (или обязанности), которые также переходят к право на ступникив (наследников) называются пассивы наследия);

-     права и обязанности наследодателя переходят к право преемников как единое целое с учетом всех обеспечиваемых и обременит ний. Если право наследодателя было обеспечено, например, залогом, то это обеспечение переходит и к его правопреемникам, которые в случае исполнения обязательства должником вправе требовать обращения взыскания на предмет залога;

-     некоторые права и обязанности лица не входят в состав наследства и не переходят к правопреемникам. Это такие права иобязанности, непосредственно связанные с личностью наследодателя. Го ных их пять, они закреплены в ст. 1219 ГК Украины.

Не переходят по наследству те права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: личные неимущественные права;право на возмещение вреда, причиненного увечьем; право на алименты; право на участие в обществах; право на членство в объединениях и т.д..

Наследодатель - физическое лицо, права и обязанности которого после смерти переходят к другим лицам.

Наследники лица, приобретающие право на наследство, то есть физико ские лица, является живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родившиеся после открытия спадщы ни. Наследниками могут выступать юридические лица и государство.

Открытие наследства - это наличие определенных юридических фактов, с которыми законодатель связывает возникновение права наследования. Наследственные правоотношения возникают со смертью гражданина или с объявлением его в установленном порядке умершим.

Месту жительства малолетнего и несовершеннолетнего лица является место жительства его При наследовании имеет место два вида определения наследственной принимателей и распределения наследственного имущества:

-               наследование по закону;

-               наследование по завещанию

 

Право на наследование возникает в день открытия наследства.

Открытие наследства - это наступление определенных обстоятельств, при которых в соответствующих лиц возникает право наследования. К обстоятельствам, обусловливающие открытия наследства, закон относит (ст. 1220 ГК): • смерть лица; • объявлении лица умершим. Временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявлено умершим. Установка времени открытия наследства имеет важное значение, потому что на время открытия наследства определяется круг наследников, состав наследственного имущества. Если в течение суток умерли лица, которые могли бы наследовать друг после друга, наследство открывается одновременно и отдельно по каждому из них.Соответственно, если несколько человек, которые могли бы наследовать друг после друга, умерли во время общей для них опасности (стихийного бедствия, аварии, катастрофы и т.п.), предполагается, что они умерли одновременно. В этом случае наследство открывается одновременно и отдельно по каждой из этих лиц. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. А если место жительства наследодателя неизвестно, то местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а если нет недвижимого имущества - местонахождение основной части движимого имущества (ст. 1221 ГК). Место открытия наследства может не совпадать с мисцемсмерти, если человек умер в санатории, командировке, в дороге и т.д.. Месту смерти наследственное право никакого значения не придает.

С момента открытия наследства у наследников возникает право на принятие наследства или на отказ от наследства (см.112). Особенности перехода имущественных прав наследодателя: право собственности на земельный участок переходит к наследникам на общих основаниях, с сохранением его целевого назначения; к наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором они размещены; к наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходит право собственности или право пользования земельным участком, необходимым для их обслуживания, если другой его размер не определен завещанием; субъект права общей совместной собственности вправе завещать свою долю в праве общей совместной собственности до ее определения и выдела в натуре; суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, помощи в связи с временной нетрудоспособностью, возмещений в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, других социальных выплат, которые принадлежали наследодателю, но не были им получены при жизни, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия - входят в состав наследства; переходит право на возмещение убытков, причиненных наследодателю в договорных обязательствах; право на взыскание неустойки (штрафа, пени) в связи с невыполнением должником наследодателя своих договорных обязанностей, которая была присуждена судом наследодателю при его жизни; право на возмещение морального вреда, которое было присуждено судом наследодателю при его жизни. К наследнику переходят и обязанности: возместить имущественный вред (убытки), который был нанесен наследодателем; возмещение морального вреда, причиненного наследодателем, которое было присуждено судом с наследодателя при его жизни; уплатить неустойку (штраф, пеню), которая была присуждена судом кредитору с наследодателя при жизни наследодателя.

Законодатель возлагает на наследников также обязанность возместить: разумные расходы, которые были сделаны одним из них или другим лицом на содержание, уход, лечение и погребение наследодателя; расходы на содержание, уход, лечение наследодателя, которые могут быть взысканы не более чем за 3 года до его смерти. Наследники не могут принять только права и отказаться от принятия обязанностей, поскольку наследие принимается не в части, а в целом. Согласно ст.1219, в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности: личные неимущественные права; право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учредительными документами; право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; права на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, установленные законом; фидуциарные (личностные) права и обязанности лица как кредитора или должника, прекращаются смертью одной из них.

В состав наследства входят все права и обязанности,

принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не

прекратились вследствие его смерти.

Статья 1219. Права и обязанности лица, не входящие в

состав наследства

1. Не входят в состав наследства права и обязанности,

неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности:

1) личные неимущественные права;

2) право на участие в обществах и право членства в

объединениях граждан, если иное не установлено законом или их

учредительными документами;

3) право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным

повреждением здоровья;

4) права на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты,

установленные законом;

5) права и обязанности лица как кредитора или должника,

предусмотренные статьей 608 настоящего Кодекса.

Наследование осуществляется на определенных принципах. Среди принципов наследственного права необходимо назвать следующие:

1) свобода волеизъявления наследодателя и наследника;

2) универсальность наследственного правопреемства;

3) семейно-семейный характер наследования;

4) последовательность призвания к наследству при наследовании по закону;

5) равенство наследственных долей при наследовании по закону;

6) государственно-правовая защита нетрудоспособных родственников и членов семьи наследодателя;

 

  1.    понятие, форма и порядок составления завещания.

Завещание - это личное распоряжение физического лица на случай его смерти. Главное в любом завещании - назначение наследников.Подназначение наследника - это назначение завещателем дополнительного наследодателя ¬ принимателя на тот случай, когда основной наследник, указанный в заповеди ¬ те, умрет раньше завещателя, откажется от наследства или не примет его.

Завещатель вправе охватить завещанием права и обязанности, которые ему ¬ му принадлежат на момент составлении завещания, а также те права и обязанности, которые ему будут принадлежать в будущем.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и нотариально удостоверен. Особенность завещания состоит в том, что он содержит в себе волю наследодателя, которое он высказал еще при жизни, но непосредственное осу ¬ ществления этой воли возможно лишь при условии смерти наследодателя.

Завещание должно соответствовать общим правилам о действительности сделки, а именно: 1) завещатель должен быть дееспособным на момент заключения завещания; 2) содержание завещания не должно противоречить закону; 3) содержание завещания должен отражать действительную волю завещателя; 4) завещание должно быть совершено в определенной законом форме; 5) условия завещания должны быть совершенными.

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания, по ¬ показаний определенными должностными лицами (главными и дежурными лек ¬ рямы; директорами домов престарелых и инвалидов; ка ¬ нами судов; начальниками экспедиций; командирами воинских частей; начальниками исправительно-трудовых учреждений; следственных изоляторов ). При по ¬ свидетельстве завещания должностными лицами обязательное участие двух свидетелей. Свидетелями не могут быть наследники, близкие родственники, лица, не мо ¬ гут подписать и прочитать завещание.

В завещании завещатель может обусловить возникновение права на наследство у наследника наличием определенного условия, как связанного, так и не связанной без ¬ посредственно с поведением наследника (например, проживание в сельской местности, получения образования, рождения ребенка и т.п.). Условие, определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства.

Обязательная доля в наследстве. Любой дееспособный гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или его часть (не исключаю ¬ или предметов домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как принадлежащие, так и не входящих в круг наследников по закону, а также отдельным организациям или государству, лишить наследства одного или всех наследников, не отмечая основания лишения наследства. В этом и по ¬ ложится принцип свободы завещания. Одновременно свобода завещания ограничивается правилом по обязательной доли наследства.

Обязательные наследники - это определенные законом лица, независимо от содержания завещания всегда имеют право получить определенную долю спадщшш.

К обязательным наследникам относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособных ¬ способные дети умершего (в том числе и усыновленные); неработоспособное по ¬ дружжя; нетрудоспособные родители (в том числе и усыновители).

Приведенный законодателем перечень лиц, имеющих право на обязательную долю наследства, является исчерпывающим и расширительному толкованию не поддевает. Другие нетрудоспособные родственники умершего: братья, сестры, дед, баба, тетя, дядя, внуки, правнуки - не являются обязательными наследника ¬ мы. Нищета наследника не является условием получения обязательной доли наследства.

Размер обязательной доли составляет половину доли, которая на ¬ лежала лицу по завещанию. То есть право завещателя на свободное распоряже ¬ ния своим имуществом в данном случае ограничивается. В обязательную долю относится и домашнее имущество, и предметы домашнего обихода, и вклады в банковских учреждениях. Обязательная доля наследства не обтя ¬ ся долгам наследодателя.

Размер обязательной доли может быть уменьшен судом с учетом ¬ нием отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение (например, обязательный наследодателя ¬ Емец претендует на часть однокомнатной приватизированной квартиры, в которой при жизни проживали наследники по завещанию).

ГК дает завещателю право составить так называемый секретный за ¬ уезд, есть завещание с содержанием которого не имеет права ознакомиться даже нотариус. Лицо, которое составило секретное завещание, заклеивает конверт и ста ¬ вить свою подпись на нем. Такое завещание в присутствии двух свидетелей кладут в конверт и опечатывают. После открытия наследства нотариус назначает день объявления завещания и сообщает об этом членов семьи и родственников наследодателя. В назначенный день нотариус в присутствии заин ¬ тый лиц и свидетелей открывает конверт и оглашает содержание завещания. Об оглашении завещания составляется протокол, в котором записывается содержание завещания. Протокол подписывают нотариус и свидетели. Оригинал прото ¬ кругу хранится в нотариальной конторе, а наследникам выдают нота ¬ риально удостоверенные копии.

Наследодатель также вправе поручить одному или нескольким спад ¬ коемцям выполнить за счет наследственного имущества определенные действия в пользу третьего лица, указанной в завещании. Возложении исполнения таких обязанностей на наследника называется завещательным отказом или лега ¬ том. Отказополучателями могут быть любые лица независимо от того, принадлежат ли они к числу наследников по закону.

Предметом завещательного отказа может быть передача видказооде-ржувачеви в собственность или иным вещным правом вещи, входящей или не входит в состав наследства. Это может быть поручение наследодателя ¬ емцям передать определенную вещь или определенную денежную сумму, простить долг.

Особым видом завещательного отказа является предоставление прав пожизненного пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом, обязательства выполнить работы или оказать услуги третьему лицу (отказополучателя)

1. Завещание, составленное лицом, которое не имело на это права, а также завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, является ничтожным.

2. По иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле.

3. Недействительность отдельного распоряжения, содержащегося в завещании, не имеет следствием недействительности другой его части.

4. В случае недействительности завещания наследник, который по этому завещанию был лишен права на наследование, получает право на наследование по закону на общих основаниях.

 

  1.    Круг наследников и содержание завещания.

Завещание - это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Совершение завещания через представителя не допускается. По своей юридической природе завещание является односторонней правичоном, который действителен при условии соблюдения установленной законом формы и содержания. ЦК выдвигает такие требования к форме завещания:? составляется в письменной форме, с указанием места и времени его составления; ? должно быть лично подписано завещателем. Если лицо не может лично пидписатизаповит, его подписывает другое лицо, удостоверяется в соответствующем порядке с указанием причин, по которым текст завещания не мог подписать завещатель собственноручно; ? должно быть удостоверено нотариусом или уполномоченным на это должностным, служебным лицом соответствующего органа местного самоуправления - если в населенном пункте нет нотариуса. До нотариального удостоверения приравнивается удостоверение завещания: главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурным врачом этой больницы, госпиталя, другого стационарного учреждения здравоохранения, а также начальником госпиталя, директором или главным врачом дома для лиц преклонного возраста и инвалидов - лиц, которые находятся на лечении в больнице, госпитале, другом стационарном учреждении здравоохранения, а также лиц, проживающих в домах престарелых и инвалидов; капитаном судна - лиц, находящихся во время плавания на морском, речном судне, которое ходит под флагом Украины; начальником экспедиции - лиц, находящихся в поисковой или другой экспедиции; командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения или заведения - военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, вийськовонавчальних заведений, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, а также рабочих, служащих, членов их семей и членов семьи военнослужащих; начальником места лишения свободы - лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы; начальником следственного изолятора - лиц, содержащихся под стражей.

Если завещатель в силу физических недостатков не может сам прочитать завещание, которое нотариус по просьбе лица записал с ее слов собственноручно или с помощью общепринятых технических средств, то удостоверение завещания должно происходить при свидетелях. В таком же порядке удостоверяется завещание, приравнивается к нотариально удостоверенного. При удостоверении завещания при свидетелях требуется присутствие не менее двух, которые имеют полную гражданскую дееспособность. Не могут быть свидетелями: нотариус или другое должностное, служебное лицо, удостоверяющее завещание; наследники по завещанию; члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию; лица, которые не могут прочитать или подписать завещание. Свидетели, при которых удостоверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем. В текст завещания заносятся сведения о лице свидетелей. ГК Украины провозглашает принцип свободы завещания, согласно которому завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных, родственных отношений, а также других участников гражданских отношений. Кроме того, он может без указания каких-либо причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону. Но свобода завещания имеет определенные границы: нельзя лишить права на наследование лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Свобода завещания касается не только определения круга наследников, но и определение объема наследственной массы, которую завещают.

Завещатель вправе охватить завещанием права и обязанности, которые ему принадлежат на момент составления завещания, а также те права и обязанности, которые могут ему принадлежать в будущем. Можно скластизаповит по всей наследства или только по ее части. Если завещатель распределил между наследниками в завещании лишь свои права, к наследникам, которых он назначил, переходит та часть его обязанностей, которая является пропорциональной полученным ими правам. Следует подчеркнуть, что действие завещания относительно состава наследства устанавливается на момент открытия наследства, поскольку с момента составления завещания до момента открытия наследства ее объем может измениться.

Завещатель вправе сделать в завещании завещательный отказ (ст.1237 ГК). Завещательный отказ (легат) - это возложение на наследника обязанности передать третьим лицам (видказонабувачам) в собственность или иным вещным правом имущественное право или вещь, которая входит или не входит в состав наследства. Отказополучателями могут быть лица, входящие, а также те, которые не входят в число наследников по закону. Предметомзаповидального отказа может быть передача отказополучателю в собственность или иным вещным правом имущественного права или вещи, которая входит или не входит в состав наследства.

На наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или другое движимое или недвижимое имущество, завещатель имеет право возложить обязанность предоставить другому лицу право пользования ими. Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом сохраняет силу в случае последующего изменения их собственника. Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом, полученное по завещательному отказу, является таким, которое не отчуждается, не передается и не переходит к спадкоємціввідказоодержувача. Право пользования жилым домом, квартирой или другим зданием, предоставленное отказополучателю, не является основанием для проживания в них членов его семьи, если в завещании не указано иное.

Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, обязан выполнить его лишь в пределах реальной стоимости имущества, перешедшего к нему, за вычетом доли долгов наследодателя, которые приходятся на это имущество. Отказополучатель имеет право требования к наследнику со времени открытия наследства. Завещательный отказ утрачивает силу в случае смерти отказополучателя, произошедшей до открытия наследства.

Наследование - это переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам) (ст. 1216 ГК). Совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения, возникающие в результате перехода прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам), составляет подотрасль наследственного права. Наследование бывает двух видов: наследование по завещанию; наследование по закону.

Существует категория лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Это несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители. Они наследуют независимо от содержания завещания половину доли, которая принадлежала бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение. В обязательную долю в наследстве зачисляется стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю, а также стоимость других вещей и имущественных прав, которые перешли к нему как к наследнику . Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь относительно той части наследства, которая превышает его обязательную долю.

В целом право на обязательную долю в наследстве являются определенной социальной гарантией для лиц, которые не могут обеспечивать самостоятельное существование.

 

 

  1.    Толкование и исполнение завещания. Изменение и отмена. Признание недействительным.

Завещатель имеет право назначить исполнителя завещания - лицо, следить за соблюдением предписаний, содержащихся в завещании, и выступать своеобразным гарантом воли наследодателя. Целью назначения исполнителя завещания является защита интересов наследника по завещанию, который может не узнать своевременно об открытии наследства (например, находиться в командировке, проживать в другой стране и т.п.). Зато исполнитель завещания к появлению наследника выполняет действия по охране наследия, управляет ею, принимает другие меры к охране интересов наследника.

Исполнителем завещания может быть физическое лицо с полной гражданской дееспособностью или юридическое особа.Якщо завещатель назначил наследниками нескольких лиц, то выполнение завещательного распоряжения может быть возложено на любую из этих лиц на выбор наследодателя.

Исполнение завещания может быть возложено на лицо, которое не является наследником по завещанию. Это может иметь место в случае, когда завещание составлено в пользу лишь одного человека. Тогда исполнителем назначается другое лицо, может быть наследником по закону, а может быть и вообще посторонним лицом, не является наследником.

Возможны 2 случая назначения исполнителя завещания не самим завещателем, а другими лицами:

1) по инициативе наследников (ст. 1287);

2) по инициативе нотариуса (ст. 1288 ГК).

По инициативе наследников исполнитель завещания может быть определен в 2 случаях.

Во-первых, наследники имеют право предъявить иск об устранении исполнителя завещания, назначенного завещателем, от выполнения им своих полномочий, если он не может обеспечить исполнение воли завещателя (тяжелая болезнь, потеря дееспособности). При этом в суде они должны доказать невозможность исполнения завещания назначенным исполнителем.

Во-вторых, наследники имеют право избрать исполнителя из числа наследников или назначить исполнителем завещания другое лицо, если завещатель не назначил исполнителя завещания или если лицо, которое было им назначено, отказалось от исполнения завещания или было отстранено от исполнения завещания.

Исполнитель завещания назначается по взаимному согласию наследников. Но если наследники не могут достигнуть согласия относительно назначения исполнителя завещания, он по требованию одного из них может быть назначен судом. По инициативе нотариуса исполнитель завещания может быть назначен, если завещатель не назначил исполнителя завещания или если исполнитель завещания отказался от исполнения завещания был отстранен от его выполнения и если этого требуют интересы наследников.

В этом случае необходимо наличие следующих условий: а) назначение исполнителя завещания требуют интересы наследников; б) завещатель не назначил исполнителя завещания или исполнитель завещания отказался от исполнения завещания, или исполнитель завещания был отстранен от его выполнения.

Лицо назначается исполнителем завещания с его письменного согласия. Такое согласие выясняется нотариусом и может быть оформлена как самостоятельная заявление, что прилагается к завещанию, или указывается на самом завещании или в отдельном документе. Хотя в ст. 1289 ГК не содержится указания на случаи, когда согласие добавляется завещанию как отдельный документ, однако для некоторых ситуаций та или иная форма согласия исполнителя вытекает из смысла других норм ГК. Например, согласно ст. 1249 ГК содержание секретного завещания должно быть неизвестным даже нотариусу. Следовательно, в случаях составления секретного завещания, согласие исполнителя не может быть выражена в самом завещании, но возможно представление ее в виде специального документа.

На исполнителя завещания возлагаются обязанности 2 типов: а) направлены на обеспечение интересов наследников; б) направлены на обеспечение интересов других лиц. Выполняя обязанности первого типа, исполнитель завещания должен:

1) принять меры по охране наследственного имущества. Такие действия могут заключаться в установлении местонахождения всего наследственного имущества, в описании и передачи имущества на хранение определенным лицам или наследникам к появлению всех других наследников. При этом исполнитель завещания принимает меры к охране всего наследства, а не только того имущества, которое указано в завещании;

2) принять меры по розыску и информирование наследников, отказополучатель и в, кредиторов об открытии наследства;

3) требовать от должников наследодателя выполнения ими своих обязательств (например, истребовать имущество, входящее в состав наследства, но находится у других лиц);

4) управлять наследством, если в состав наследства входит имущество, требующее управления, или имущество, для которого установлен особый порядок его хранения (денежные суммы и ценные бумаги; монетарные металлы; ценные рукописи, имеющие историческое или научное значение; оружие, пищевые продукты и т.д.);

5) обеспечить получение каждым из наследников доли наследства, определенной в завещании, в соответствии с содержанием завещания, специальных завещательных распоряжений и т.п..

Выполняя обязанности второго типа, исполнитель завещания должен:

1) обеспечить получение доли в наследстве лицами, которые имеют право на обязательную долю в наследстве;

2) обеспечить выполнение наследниками других действий, к которым они были обязаны завещанием (завещательного отказа, передачи сервитута, совершению определенных действий неимущественного характера и т.д. (ст.ст. 1237 - 1240, 1246 ГК).

Следует отметить, что перечень обязанностей исполнителя завещания является исчерпывающим, кроме случаев, когда завещатель указывает в завещании дополнительные обязанности, которые возлагаются им на исполнителя завещания со времени открытия наследства.

Нотариус по месту открытия наследства выдает исполнителю завещания соответствующий документ, подтверждающий его полномочия (в данном случае имеются в виду полномочия именно как право исполнителя завещания выступать от имени наследников). После выполнения возложенных на него функций исполнитель завещания возвращает нотариусу документ, удостоверял его полномочия.

Исполнитель завещания имеет право требовать плату за выполнение своих полномочий. Завещатель может сразу указать в завещании, что определенная сумма или часть имущества переходит исполнителю завещания как плата за выполнение им своих полномочий. Последний может получить эту награду в натуре или в деньгах из состава наследства. Если исполнитель отказался или был отстранен от исполнения завещания, то право на вознаграждение он теряет.

Если размер вознаграждения не была определена завещателем, наследники и исполнитель завещания могут сами договориться о стоимости выполнения последним своих полномочий. Если между исполнителем завещания и наследниками не достигнуто соглашение о размере вознаграждения, она определяется судом.

Если в процессе выполнения завещания исполнитель понес дополнительные расходы, связанных с охраной наследственного имущества, управлением им и т.д., то, независимо от полученного вознаграждения за выполнение своих полномочий, он может требовать возмещения этих расходов и убытков. При этом вознаграждение должно выплачиваться независимо от платы за выполнение завещания.

Предоставляя определенный объем прав и обязанностей исполнителю завещания, ГК вместе с тем защищает интересы наследников от опрометчивых действий исполнителя. В частности, ст. 1292 ГК предоставляет право наследникам контролировать действия исполнителя завещания, которые должны заключаться в неуклонном выполнении распоряжений наследодателя. Если исполнитель завещания хочет совершить действия, которые выходят за пределы распоряжения наследодателя, но кажутся исполнителю целесообразными, то он должен согласовать такие действия с наследниками.

На исполнителя завещания возлагается обязанность отчитываться о действиях, которые были им совершены с целью выполнения завещания.Отчет может подаваться по требованию наследников, родителей (усыновителей), опекунов, попечителей малолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, а также органов опеки и попечительства в любое время осуществления исполнителем его полномочий (обязанностей). Кроме того, итоговый отчет подается исполнителем завещания после выполнения им всех возложенных на него полномочий (обязанностей).

Если наследники, их законные представители, а также орган опеки и попечительства считают, что действия исполнителя завещания нарушают интересы наследников, они имеют право их обжаловать в суд. К таким требованиям применяется сокращенный срок исковой давности в один год (ст. 1293 ГК). Течение срока начинается с момента, когда наследники, их законные представители, а также органы опеки и попечительства узнали о нарушении условий завещания, прав наследников и т.д..

Основаниями прекращения полномочий исполнителя завещания является: I) исполнение завещания; 2) признание завещания недействительным (поскольку завещание признается недействительным, то исчезает и предмет выполнения 3) смерть исполнителя или наследника; 4) волеизъявление наследников, их законных представителей, а также органов опеки и попечительства (если исполнитель завещания ненадлежащим образом выполняет свои обязанности); 5) решение суда, которым исполнение завещания признается ненадлежащим (если исполнитель действует неправильно, но не соглашается прекратить свои действия по требованию наследников, их законных представителей, органов опеки и попечительства); 6) волеизъявление исполнителя завещания (отказ от выполнения полномочий).

При выполнении завещания полномочия исполнителя прекращаются нотариусом по месту открытия наследства. После этого исполнитель должен вернуть документ, издававшийся нотариусом для подтверждения его полномочий. В случае отказа исполнителя вернуть этот документ, наследники (их законные представители, органы опеки и попечительства) имеют право обратиться в суд с иском об истребовании документа, который удостоверял полномочия исполнителя, и возмещения вреда, причиненного действиями исполнителя (ст.ст. 22, 23 , 1294 ГК).

Согласно ст. 1295 ГК исполнитель завещания, независимо от того, кем он был назначен (завещателем, нотариусом, наследниками), вправе отказаться от осуществления своих полномочий. Об этом он обязан немедленно уведомить наследников, а также других лиц, в отношении которых он должен был совершить определенные действия (отказополучателей, кредиторов наследодателя и т.п.), об отказе от осуществления своих полномочий.

Однако исполнитель завещания не может отказаться от осуществления своих полномочий в случае необходимости совершения безотлагательных действий, промедление с которыми угрожает причинением убытков наследникам. После совершения таких действий он приобретает право отказаться от осуществления полномочий в дальнейшем.

В случае, когда исполнитель завещания не сообщил наследников и других заинтересованных лиц об отказе от осуществления своих полномочий, или не совершил неотложных действий, необходимых для защиты прав наследников и других лиц, и это нанесло ущерб наследникам, отказополучателя т.д., он должен возместить все убытки, возникшие вследствие его ненадлежащего поведения (ст.ст. 22, 1295 ГК).Условиями возмещения убытков в этом случае являются: I) невыполнения исполнителем завещания возложенных на него обязанностей по соблюдению порядка отказа от полномочий; 2) возникновение убытков у наследников (отказополучателей и т.п.); 3) наличие причинной связи между противоправным поведением исполнителя завещания и убытками, которые возникли у наследников, отказополучателей или других участников этих отношений.

 

  1.    Наследование по закону. Раздел имущества умершего между наследниками.

Наследование по   закону   происходит в случаях, если: • наследодатель не оставил завещания; • завещание признано недействительным; • завещано лишь часть   имущества   или завещание признано недействительным в одной из частей; • наследник по завещанию отказался от наследства или его не принял; • наследник по завещанию умер раньше наследодателя; • наследник по завещанию устранен от права на  наследование   в соответствии с   законом. Порядок   наследования   за   законом   определяется очередностью призвания   наследников   к праву на   наследование.   Каждая следующая очередь получает право на   наследование   в случае отсутствия   наследников   предыдущей очереди, устранения их от права на   наследование,   непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев изменения очередности получения права на   наследование.   Очередность получения права на   наследование   может быть изменена после открытия наследства путем заключения нотариально удостоверенного договора заинтересованными   наследниками.   Настоящий договор не может нарушить прав   наследника,   который не принимает в нем участия, а также   наследника,   который имеет право на обязательную долю в наследстве. Физическое лицо, которое является   наследником   за   законом   следующих очередей, может по решению суда получить право на  наследование   вместе с   наследниками   той очереди, которая имеет право на   наследование,   при условии, что она в течение длительного времени занималась, материально обеспечивало, предоставляло иную помощь наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

ГК установил пять очередей   наследников.   1 - дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители. 2 - родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца и со стороны матери. 3 - родные дядя и тетя наследодателя. 4 - лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до времени открытия наследства. 5 - другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства отстраняют от права   наследования   родственников дальнейшей степени родства; иждивенцы (несовершеннолетний или неработоспособна лицо, которое не было членом семьи наследодателя, но не менее 5 лет получала от него материальную помощь, которая была для него единственным или основным источником средств к существованию) наследодателя, которые не были членами его семьи . В пределах одной очереди   наследования   размер доли в наследстве каждого из наследников   за   законом   одинаков. Усыновленные и их потомки по усыновителей и их родственников приравниваются во всем комплексе прав и обязанностей к родственникам по происхождению. Усыновленный и его потомки не наследуют по   закону   после смерти родителей усыновленного, других его родственников по происхождению по восходящей линии. Родители усыновленного и другие его родственники по происхождению по восходящей линии не наследуют по   закону   после смерти усыновленного и его потомства. Если по решению суда об усыновлении сохранена правовая связь   между   усыновленным и его бабкой, дедом, братом и сестрой по происхождению, то в случае смерти его бабушки, дедушки по происхождению усыновленный имеет право на   наследование  по праву представления, а в случае смерти его брата, сестры по происхождению - имеет право на   наследование.

Если наследников несколько, возникает вопрос о доле каждого в наследстве, а в перспективе - и о разделе наследственного имущества.

Решение этого вопроса зависит от наличия и содержания завещания. Если завещания нет, то доли каждого наследника в наследстве допускают равными. Отступление от этого принципа возможно по договоренности наследников между собой: они могут договориться, что кто-то получает больше, а кто-то - меньшую долю наследства. Но такой договор между наследниками возможен лишь после принятия ими наследства и возникновения права общей собственности на наследственное имущество. Однако если наследодатель в завещании распределил наследство между наследниками в неравных долях, то каждый имеет право именно на ту часть, которую указал наследодатель.

Наследники, принявшие наследство и получили свидетельства о праве на наследование, могут провести раздел наследственного имущества в натуре, т.е. определить реальные доли в праве общей собственности, возникшее у них.

При достижении договоренности о разделе имущества он производится в упрощенном порядке: каждый из наследников получает в натуре имущество, согласно договору между ними. Если в составе наследства имеется имущество, получить которое или распорядиться которым наследники могут только при наличии свидетельства о праве на наследство (жилой дом, денежный вклад и т.п.), то распределение осуществляется путем обращения к нотариусу с заявлением о достижении соглашения между наследниками о разделе наследства и просьба совершение соответствующих нотариальных действий.

Если соглашение о разделе наследства достичь не удалось, разделение ее производится в судебном порядке в соответствии с долей, принадлежащих каждому из наследников по закону или по завещанию. Поскольку наследие принадлежит наследникам, которые приняли ее, на праве общей собственности, то при ее разделении применяются правила главы 26 ГК, регулирующих отношения общей долевой собственности.

При наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка (постятся) наследники имеют право провести распределение наследства с обязательным выделением наследственной доли, приходящейся постятся. Интересы последнего в этом случае защищает представитель органа опеки и попечительства, который должен быть приглашен к участию в распределении.

Права отдельных категорий наследников, которые либо находились в близких отношениях с наследодателем, или были связаны с наследодателем отношениями собственности, при распределении наследственного имущества специально оговариваемых. В частности, ч. 1 ст.1279 ГК устанавливает преимущества в выделении наследственного имущества в натуре для лиц, прожиналы с наследодателем одной семьей.

Однако одного факта такого проживания для получения преимуществ при выделении доли из наследственного имущества недостаточно.Необходимо, чтобы указанные лица проживали именно как одна семья (вели общее хозяйство, имели общие расходы и т.п.). Такое проживание наследников с наследодателем одной семьей должен длиться не менее 1 года до времени открытия наследства. Если указанные условия имеющиеся, то такие наследники имеют преимущественное право перед другими наследственными на выделение им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода. Однако преимущества касаются не всего наследственного имущества, а ограниченные размером доли в наследстве, принадлежащей этому наследнику.

Положение ч. 2 ст. 1279 ГК направлены на защиту прав наследников, которые вместе с наследодателем были совладельцами имущества. Такие наследники имеют преимущественное право перед другими наследниками на выдел им в натуре этого имущества в пределах их доли в наследстве, если это не нарушает интересы других наследников, которые имеют существенное значение. Например, в выделении доли в праве собственности на квартиру в натуре может быть отказано, если в результате такого разделения другой наследник фактически теряет возможность пользования своей частью квартиры (образуется проходная комната и т.д.).

В случае, когда один наследник проживает с наследодателем одной семьей не менее 1 года до времени открытия наследства, а другой наследник был совладельцем вместе с наследодателем, следует исходить из того, что ч. I в. 1279 ГК касается выделения в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода, а ч. 2 этой же статьи - выделения в натуре имущества, которое было общей собственностью наследника и наследодателя.

Если один из наследников является одновременно и членом семьи, и совладельцем наследодателя, то он имеет преимущества перед другими наследниками и при выделении в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода, и при выделении доли имущества, которое было в общей собственности этого наследника и наследодателя .

Выделение наследственного имущества в натуре возможен по соглашению сторон. Если такой договоренности не достигнуто, то спор решается судом.Колы уже был определен круг наследников по истечении срока для принятия наследства или было выдано свидетельство о праве на наследство, в котором имущество разделено между наследниками, и появляются другие наследники, наследие перераспределяется между ними .Если наследственное имущество в натуре не сохранилось (например, имущество уже реализовано), то новые наследники могут требовать уплаты соответствующей денежной компенсации.

Если имущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок для принятия наследства, было признано выморочным и перешло в собственность территориальной общины, наследник имеет право истребовать его в натуре. Если это имущество уже продано, наследник может требовать денежную компенсацию. При этом возникает вопрос: как определяется размер суммы, подлежащей компенсации?

На первый взгляд, должна быть возвращена сумма, вырученная от продажи. Однако ч. 2 ст. 1280 ГК предусматривает не «сумму, полученную от продажи", а "денежную компенсацию". Итак, выходить надо не с того, сколько орган местного самоуправления получил от реализации имущества, а из реальной оценки проданного имущества, которая может быть установлена ​​с помощью специальной (товароведческой или другой) экспертизы.

 

  1.    Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия.

Наследственная трансмиссия - переход права на принятие наследства к наследникам лица, имевшего право на наследство и не приняла ее в связи со смертью.

Согласно ст. 1276 ГК Украины, если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Итак, наследственная трансмиссия возможна при наличии двух условий:

1.               если наследство открыто (наследодатель умер)

2.               вслед за наследодателем умирает наследник, не успев в установленный законом срок принять наследство или отказаться от нее.

 

Особым случаем наследования является наследование по праву представления, предусмотренное ст. 1266 ГК.

Суть наследования по праву представления заключается в том, что хотя некоторые родственники наследодателя (его внуки, правнуки, прабабушка, прадед, племянники, двоюродные братья и сестры) не включаются в состав ни одной из очередей наследников по закону, однако они не устраняются полностью от наследования и по определенных условиях приобретают право наследования. Наследниками они выступают, будто представляя более близкого родственника наследодателя, который на момент открытия наследства умер (отсюда и название - "наследование по праву представления").

По праву представления внуки (правнуки), прабабушка, прадед, племянники наследодателя, двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту долю, которая причиталась бы их соответствующем родственнику, если бы он был жив. То есть это отец или мать, дед или бабка, браг или сестра наследодателя, дядя или тетя наследодателя, должны были бы наследовать, но умерли до открытия наследства.

Основные принципы наследования по праву представления:

- Внуки (правнуки) наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (бабе, деду), если бы они были живыми на момент открытия наследства;

- Прабабушка, прадед, наследуют ту долю наследства, которая принадлежала по закону их детям (бабе, деду наследодателя), если бы они были живыми на момент открытия наследства;

- Племянники наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их отцу, матери (брату или сестре наследодателя), если бы они были живыми на момент открытия наследства;

- Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их отцу, матери (дяде и тете наследодателя), если бы они были живыми на момент открытия наследства.

- Если наследование по праву представления осуществляется одновременно несколькими лицами, доля их умершего родственника делится между ними поровну.

При наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени родства. Например, наследуя в порядке права представления, внуки (правнуки) призываются к наследованию вместе с наследниками первой очереди. При распределении наследственного имущества они как бы представляют своих отца и (или) мать, умерли раньше. При этом они выступают как непосредственные наследники наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они "представляют". Это означает, шо внуки (правнуки) отвечают по долгам наследодателя, но не отвечают за долги своих родителей, которые умерли до открытия наследства. (За долги родителей они отвечают в том случае, если выступают как наследники последних).

Внукам и правнукам наследодателя поровну принадлежит и доля, которая переходила по закону к их родителям, которые умерли до открытия наследства. Эти правила распространяются на все случаи наследования праву представления, указанные в ст. 1266 ГК.

Переход права на принятие наследства - ст. 1276 ГК.

Наследственная трансмиссия - это переход права на принятие наследства от умершего наследника, не успевшего реализовать свое право на принятие наследства к его наследникам, то есть - переход права, а не возникновение права на наследование после смерти первого наследодателя.

В соответствии со ст. 1276 ГК Украины, если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства, умершего, переходит к его наследникам на общих основаниях в течение оставшегося срока для принятия наследства. Если оставшийся срок составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

Наследник, который умер после открытия наследства и не успел его принять, после смерти первого наследодателя - называется трансмистентом (второй наследодатель), а его наследники, на которых перешло право наследования, следовало бы ему - именуются трансмиссар.

В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия орган местного самоуправления по месту открытия наследства обязан подать в суд заявление о признании наследства выморочным.

2. Заявление о признании наследства выморочным подается по истечении одного года со времени открытия наследства.

3. Наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства.

4. Территориальная община, ставшая собственником выморочного имущества, обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя, заявленные в соответствии со статьей 1231 настоящего Кодекса.

5. Наследство, не принятое наследниками, охраняется до признания его выморочным в соответствии со статьей 1283 настоящего Кодекса.

 

  1.    Осуществление права на наследование. Отказ от принятия наследства.

а момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение. Вместе открытия наследства и призвания к наследству недостаточно, чтобы тот или другой потенциальный наследник стал правопреемником прав и обязанностей умершего. Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого заключается в том, что наследнику предоставляется альтернатива: принять наследство или отказаться от нее.

Принятие наследства - это засвидетельствование согласия наследника поступления ты во все отношения наследодателя, которые составляют в совокупности наследство. Такое согласие должно быть выражено установленным законом способом. Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.

Наследство считается принятым, если в течение шести месяцев начиная с момента открытия наследства:

- Наследник подаст заявление о принятии наследства в нотариального на контору по месту открытия наследства;

- Наследник, который постоянно проживал с наследодателем, ни заявил об отказе от наследства, то есть фактически вступил в управление или во ное владение наследственным имуществом.

Малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица, а также лица, или циви льна дееспособность ограничена, считаются по общему правилу, все-таки мы, принявшие наследство. Лицо, подавшее заявление о принятии наследства, может отозвать его в течение срока, установленного для при нятия наследия.

Наследник по завещанию или по закону может отказаться от принятия наследства в течение срока. Заявление об отказе от принятия наследства подается в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, может отказаться от принятия наследства с согласия попечителя и органа опеки и попечительства.

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может отказаться от принятия наследства по согласию родителей (усыновителей), попечителя и органа опеки и попечительства.

Родители (усыновители), опекун могут отказаться от принятия наследства, причитающегося малолетнему, недееспособному лицу, лишь с разрешения органа опеки и попечительства.

Отказ от принятия наследства является безусловным и безоговорочным.

Отказ от принятия наследства может быть отозвана в течение срока, установленного для его принятия. (Ст. 1273ЦК)

Если от принятия наследства отказался один из наследников по завещанию, доля в наследстве, которую он имел право принять, переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну.

Если от принятия наследства отказался один из наследников по закону из той очереди, которая имеет право на наследование, доля в наследстве, которую он имел право принять, переходит к другим наследникам по закону той же очереди и распределяется между ними поровну.

Положения настоящей статьи не применяются, если наследник отказался от принятия наследства в пользу другого наследника, а также когда завещатель подназначил другого наследника.

Если на наследника по завещанию, который отказался от принятия наследства, был положен завещательный отказ, обязанность по завещательному отказу переходит к другим наследникам по завещанию, принявшим наследство, и распределяется между ними поровну.

Отказ наследника по завещанию от принятия наследства не лишает его права на наследование по закону. (Ст. 1275ЦК)

Если по истечении срока для принятия наследства и после распределения ее между наследниками наследство приняли другие наследники, она подлежит перераспределению между ними.

Такие наследники имеют право требовать передачи им в натуре части имущества, которое сохранилось, или уплаты денежной компенсации.

Если имущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок для принятия наследства, перешло как выморочное к территориальной общины и сохранилось, наследник имеет право требовать его передачи в натуре. В случае его продажи наследник имеет право на денежную компенсацию. (Ст. 1275ЦК)

Охрана наследственного имущества осуществляется в интересах наследников, отказополучателей и кредиторов наследодателя с целью сохранения его до принятия наследства наследниками.

Нотариус по месту открытия наследства, а в населенных пунктах, где нет нотариуса,   - соответствующие органы местного самоуправления по собственной инициативе или по заявлению наследников принимают меры по охране наследственного имущества.

Охрана наследственного имущества продолжается до истечения срока, установленного для принятия наследства.

Расходы на охрану наследственного имущества возмещаются наследниками согласно их доли в наследстве. (Ст. 1283ЦК)

Если наследование осуществляется не только по завещанию, но и по закону, исполнитель завещания, которого назначил наследодатель, принимает меры по охране всего наследства.

Наследники по закону имеют право назначить другое лицо, которое будет принимать меры по охране части наследства, наследуется по закону. (Ст. 1284ЦК)

Если в составе наследства имеется имущество, требующее содержания, ухода, совершения других фактических или юридических действий для поддержания его в надлежащем состоянии , нотариус, а в населенных пунктах, где нет нотариуса,   - соответствующий орган местного самоуправления, в случае отсутствия наследников или исполнителя завещания заключают договор на управление наследством с другим лицом.

Лицо, которое управляет наследством, имеет право на совершение любых необходимых действий, направленных на сохранение наследства до появления наследников или до принятия наследства.

Лицо, которое управляет наследством, имеет право на плату за выполнение своих полномочий. (Ст. 1285ЦК)

69 Поняття та загальна характеристика спадкового договору.

По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжение второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Его признаками являются:

1) наличие соглашений о особый порядок определения судьбы имущества после смерти его владельца;

2) специальный субъектный состав такой договоренности;

3) возникновение на основании наследственного договора совокупности обязательственных и вещных отношений (обязательственных - до смерти отчуждателя, вещественных - после его смерти);

4) возникновения права собственности на имущество отчуждателя на основании сложной юридической совокупности: заключение договора, выполнения приобретателем действий в соответствии с распоряжениями отчуждателя, смерть отчуждателя;

5) поэтапное возникновение прав и обязанностей у его сторон (у приобретателя возникает обязанность выполнять распоряжения отчуждателя уже после заключения договора, а права собственника на имущество отчуждателя он получает только после смерти последнего).

Хар-ка:

  1. Стороны: отчуждатель и приобретатель. Отчуждателем в наследственном договоре может быть только физическое лицо (малолетний, недееспособна или ограниченно дееспособное лицо) Приобретателем в наследственном договоре, может быть физическое (иметь полную гражд. дееспос.) или юридическое лицо (гражданская правосубъектность не ограничено специальным законом, судом или учредительными документами.). Цель: возмездный переход имущества после смерти отчуждателя к приобретателю

  2. Содержание: ст. 1302 ГК лишь упоминается о том, что приобретатель обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя), а после его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Для заключения наследственного договора необходимо достижение согласия сторон по всем существенным его условиям, каковы определения имущества, должна перейти к приобретателю после смерти отчуждателя, определение перечня, характера, порядка и срока выполнения действий приобретателем. Существ. условием есть предмет. Предмет: приобретение права собств. на имущ. отчуждателя; действия приобретателя; обяз. приобретателя совершить определ. действие имущ. и неимущ. хар-ра..Обычные условия – не нуждаются в согласов. сторонами, т.к. автоматич. вступ. в силу с момента закл. дога. Случайные условия – по усмотрению сторон.

  3. Форма: письм. вид с нотариальным удостовер. Договор относительно имущества, не требует специальной регистрации, удостоверяется без истребования документов, устанавливающих право собственности (мебель, драгоценности, посуда и т.д.). Наследственный договор в отношении имущества, которое требует государственной регистрации, действительный после нотариального удостоверения и государственной регистрации.

  4. Прекращ. и измен. наследст. дога.: при согласии сторон; его надлежащее выполнения; передача отступного, если есть согласие сторон дога; прощение долга, т.е. освобожд. кредитором должника от его обяз.; смерть физ. лица; ликвидация юр. лица, кот. явл. приобретателем; расторгнут судом по требов. отчуждателя в случае невыполн. приобретателем его распоряжений (возможно в суд. порядке);

70 Поняття сімейного права. Принципи та система сімейного права.

Семейное право составляет подотрасль гражданского права, хотя в системе гражданского права оно характеризуется определенной уособленистю, которая определяется особенностями отношений, регулируемых нормами семейного права, и своеобразием средств их правового регулирования. Это утверждение более подробно рассматриваться при анализе отношений, составляющих предмет семейного права и метода их правового регулирования.

Семейное право регулирует определенную совокупность общественных отношений - семейные отношения. Эти отношения характеризуются общими признаками, что дает основания рассматривать их как целостное образование в общей системе общественных отношений. Важно отметить, что к семейным относятся различные по своей природе отношения. Это отношения, которые складываются между членами семьи, а также лицами, которые хотя и не являются членами семьи в полном смысле, но связаны между собой определенными семейными правами и обязанностями (например отношения между отцом, который не был в браке с матерью ребенка, и самим ребенком).

Предмет семейного права составляют: а) отношения, возникающие в связи с браком; б) личные и имущественные отношения между членами семьи; в) личные и имущественные отношения между другими родственниками; г) отношения, возникающие в связи с устройством детей, лишенных родительской опеки.

Принципы семейного права - это основные принципы, руководящие и идеи, в соответствии с которыми осуществляется семейно-правовое регулирование общественных отношений.

Одним из принципов семейного права является единобрачие (моногамия), то есть граждане могут одновременно находиться только в одном браке. Это закрепляется в ст.17 Кодекса о браке и семье Украины.

Принцип свободы и добровольности при заключении брака определяет ст.51 Конституции Украины и ст.15 Кодекса о бракеи семье Украины. Этот принцип означает, что выбор жены, мужа гражданами Украины осуществляется по собственному желанию лиц. Вместе с тем суть этого принципа и в том, что государство станет на защиту интересов лица, право которого на свободный выбор супруга, мужа будет нарушено.

Принцип свободы при заключении брака неразрывно связан с другой основным принципом семейного права - со свободой расторжения брака. Но свобода расторжения брака находится под контролем государства (ст.38 КоБС). Объявив первым декретом свободу расторжения брака, государство прежде всего имела в виду предоставить женщинам, зарегистрировавших брак в дореволюционный период, возможность разорвать те оковы, которые их опутали, и выйти из-под жестокой власти мужа.

Однако злоупотребление правом на развод не было бы совместимо с интересами государства по укреплению семьи, улучшению дела воспитания детей. Поэтому расторжение брака поставлено под контроль государства и хотя как при судебном, так и при упрощенном административном, через органы ЗАГСа, расторжении брака свобода на развод сохраняется, но предупреждается самовольность, в области общественных отношений, наносит большой вред супругам, а особенно детям .

Четвертым принципом семейного права является принцип полного равенства супругов в личных и имущественных правах. Это определяют ст.ст.21, 24, 51 Конституции Украины и ст.3 КоБС Украины.

Еще одним из важнейших принципов является принцип нравственности и материальной поддержки нуждающихся членов семьи. Правовое освещение этого принципа осуществляется алиментным обязательствам (п.2 ст.51 Конституции, ст.32 КоБС), а именно: родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Кроме этого, супруги должны материально поддерживать друг друга в случае необходимости, а в случае отказа в такой поддержке тот из супругов, нуждающийся в материальной помощи, имеет право по суду получать содержание от другого супруга, если последний в состоянии его предоставить. Это право сохраняется и после расторжения брака.

\ С учетом этого основными принципами (принципами) современного семейного права являются:

1) государственная охрана семьи, материнства, отцовства;

2) равенство участников семейных отношений;

3) недопустимости государственного или любого другого вмешательства в семейную жизнь;

4) приоритет семейного воспитания;

5) регулирование семейных отношений по договоренности (договором) между их участниками;

6) приоритет защиты прав и интересов детей и нетрудоспособных членов семьи.

Система семейного законодательства выражена главным образом в системе семейного Кодекса и отражает объективно существующую систему семейного права.

Научное познание системы права включает в себя познание закономерностей, формирования и взаимосвязь отдельных его структурных частей. Система семейного права состоит из 2-х частей: общей и особенной.

Общая часть содержит общие нормы, которые распространяются на все семейно-правовые отношения.

К ним относятся: нормы о предмете, законодательство, цели и задачи, принципы, субъекты семейных правоотношений и др..

Особенная часть представляет собой совокупность институтов, каждый из которых регулирует определенный вид семейных отношений.

Система семейного права является специфической, так как состоит из институтов, которых нет в других отраслях права. К основным из них относятся: брак (порядок его регистрации и прекращения), правоотношения (правоотношения супругов, правоотношения родителей и детей, правоотношения других членов семьи), усыновление, опека и попечительство, регистрация актов гражданского состояния.

71 Поняття сім’ї. Види сімейних правовідносин.

Статья 3. Семья

1. Семья является первичной и основной ячейкой общества.

2. Семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Супруги считаются семьей и тогда, когда жена и муж, в связи с учебой, работой, лечением, необходимостью ухода за родителями, детьми и по другим уважительным причинам не проживают совместно.

Ребенок принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает.

3. Права члена семьи имеет одинокое лицо.

4. Семья создается на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и таких, что не противоречат моральным основам общества.

Определение понятие семейных правоотношений вызывает необходимость определения понятия «семья». Надо сразу сказать, что этот вопрос относится к числу крайне дискуссионных. Слово «семья» происходит от слова «съем», что означает «рабочий, слуга, домочадец». Таким образом, в первоначальном смысле семья, это круг лиц, которые определяются как рабочие, слуги и домочадци1, т.е. лица, связанные определенными экономическими связями. Семья представляет собой особое социально организованное объединение людей. Начало этому объединению, в основном, кладет брак, поэтому и при бездетных браках существует семья. Затем, с рождением ребенка (детей), семья разрастается.

Родители и дети образуют наиболее прочную семейную единство. Между ними существуют наиболее тесные, близкие, семейные отношения. Эти лица составляют основу семьи. Но кроме этого в состав семьи могут входить дети и другие родственники: дед и бабушка, а иногда брат и сестра мужа или жены.

Семейные правоотношения - это следствие применения в конкретных отношений в сфере брака и семьи норм брачно-семейного законодательства.

Основу семейных правоотношений составляют неимущественные личные отношения. В семейном праве личные права не связанные с имущественными, но они занимают основное место во всей системе правоотношений. Семейные правоотношения выступают как длительные. Эта особенность определяется целью правоотношений. Так, регистрация брака имеет целью создание семьи, существование которой предполагается, в принципе, на весь период жизни супругов; родительские правоотношения по воспитанию и содержанию детей. По характеру защиты правоотношения можно разделить на три группы: 1) относительные права, но которым присущ абсолютный характер защиты от посягательств со стороны всех других лиц. Таков право лиц на воспитание детей, а в случае, если нет родителей, право других законных представителей. Оно считается относительным в том, что обращено только к ребенку. В отношении других лиц, это право носит абсолютный характер, если только родители не злоупотребляют этими правами. В то же время и сама личность, которую воспитывают, имеет относительное право на получение воспитания от четко определенных лиц (родителей или иных законных представителей). В принципе, это право ребенка также имеет абсолютный характер защиты в отношении всех других лиц, которые не имеют права на его воспитание; 2) абсолютные права с некоторыми признаками относительных правоотношений. Подразумеваются права супругов на их общее имущество, которые являются абсолютными, когда дело касается всех других лиц, но имеют и относительный характер, когда они рассматриваются как совместное право владельцев, с которым неразрывно связаны взаимные отношения супругов, которые осуществляют это право; 3) относительные правоотношения, не имеющие признаков абсолютной охраны. Здесь должны быть неимущественные личные права, которые возникают у супругов на основе брака и ограничены лишь относительно другого из супругов. В эту группу входят и алиментные обязательства.

72 Поняття шлюбу за сімейним законодавством. Фактичні шлюбні відносини.

Брак – семейный союз ж. и м., зареганые в гос. органе регистрации актов гражд. состояния. Проживание одной семьей ж. и м. без брака не явл. основанием для возник. у них прав и обях. супругов. Религиозный обряд брака не явл. основанием для возникн. у ж. и м. прав и обяз. супругов, кроме случаев, когда религиозный обряд брака состоялся до создания или восстановления орг. гос. регистрации актов гражд. состояния.

Брак - это свободный, равноправный и, в принципе, пожизненный союз женщины и мужчины, который заключается в установленном законом порядке, имеет целью создание семьи.

Характерными особенностями брака является взаимная любовь, моральная и материальная поддержка, совместное воспитание детей. Наше общество требует от своих членов придерживаться правил морали в вопросах брака и семьи.

Согласно действующему законодательству Украины, отношения между мужчиной и женщиной можно называть «фактическим браком», когда пара проживает на одной жилой площади (комната, квартира, дом), ведет общее хозяйство, но при этом не регистрирует свои отношения в органах государственной власти.

Проживание в «фактических брачных отношениях» создает массу юридических проблем для таких пар.  Соглашаясь на проживание в «фактических брачных отношениях», мужчина и женщина в определенной степени допускают неопределенность дальнейших отношений в юридическом пространстве.

Согласно действующему законодательству Украины, в частности пола 74 Семейного кодекса Украины (далее СКУ), если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не находятся в браке между собой, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними. Договорный способ упорядочения отношений между фактическими супругами является едва ли не единственным способом защиты прав и интересов его участников.

Достаточно распространенной является такая ситуация, когда недвижимое имущество, приобретенное фактическими супругами за общие средства, оформляется на кого-то одного из них. Если при зарегистрированном браке это не имеет значения, то при «фактических брачных отношений» - имеет, и довольно большое. То есть, имущество, оформленное на одного из участников свободных отношений, является исключительно его имуществом, пока вторая сторона в судебном порядке не докажет, что оно является общим. Однако один только факт пребывания в фактических брачных отношениях не является основанием для признания за ними права общей совместной собственности на имущество. Если кто-то из «фактических супругов» (чаще женщина) не получал дохода или занимался домашним хозяйством, большая вероятность того, что он не получит вообще или получит мизерную долю имущества, приобреталось за период этих отношений.

Суды признают право общей собственности на имущество лиц, проживающих в фактических брачных отношениях, в случаях, когда мужчина и женщина не находятся в любом другом браке и между ними сложились устоявшиеся отношения, присущие супругам.

Кроме того, даже если лица позже зарегистрируют брак, что часто происходит при рождении общего ребенка, имущество, которое было приобретено ими за время совместного проживания, но до регистрации брака, не является общим имуществом супругов (п. 1 ч. 1 ст. 57 СКУ ).

Совет: чтобы избежать такого, советую все имущество, приобретаемое на общие средства, оформлять «на двоих», в общую долевую собственность. То есть, право каждой из сторон на долю в совместно нажитом имуществе закрепляется документально (соответствующим договором). В случае спора дополнительные доказательства даже не нужны будут.

Отдельные трудности возникают при определении происхождения ребенка: в зарегистрированном браке - мужчина записывается отцом, а женщина матерью ребенка, а в случае рождения ребенка в «фактическом браке» - человек записывается отцом только с его согласия, а в случае отсутствия такого согласия - отцовство надо будет доказывать в судебном порядке; при взыскании средств на свое содержание, в случае потери трудоспособности; в вопросах наследования тоже есть некоторые различия, которые отличают фактический брак от зарегистрированного.

В случае смерти одного из «фактических супругов» на имя которого оформлено имущество, приобретенное за период незарегистрированного брака за общие средства, другой может наследовать только в четвертую очередь. То есть если есть другие законные наследники высших очередей - родители, дети, братья и сестры, бабушка, дедушка, дядя, тетя, то пережил «фактическое супругов» остается ни с чем. И даже в случае отсутствия других наследников свое право на наследование придется устанавливать в суде. Чтобы избежать такой ситуации необходимо приобретать имущество в общую долевую собственность, о чем говорилось выше и / или составлять завещание. 

73 Умови вступу в шлюб та перешкоди до укладання шлюбу.Порядок укладання шлюбу.

Условиями вступления в брак являются:

1) взаимное свободное согласие женщины и мужчины на заключение брака, т.е. брак должен быть добровольным;

2) достижение лицами, желающими вступить в брак, в день регистрации брака брачного возраста (для женщины - 17 л., для мужчины - 18 л. СК устанавливает возможность вступления в брак лица, достигшего 14 лет, для чего ей (ему) необходимо получить решение суда о предоставлении права на брак, если судом будет установлено, что это отвечает ее интересам).

Препятствиями для заключения брака являются:

1) нахождение в другом браке;

2) наличие между лицами, желающих жениться, родственных связей прямой линии родства;

3) наличие между лицами, которые желают заключить брак, отношений усыновления;

4) недееспособность лиц (или лица), желающих заключить брак.

Государство не признает брак, не зарегистрированный в органах ЗАГС, а также церковный брак. Однако религиозный обряд брака является основанием для возникновения у женщины и мужчины прав и обязанностей супругов в том случае, когда религиозный обряд брака состоялся к созданию или восстановлению государственных органов регистрации актов гражданского состояния.

Порядок заключения брака

2.1. Обращение в государственный орган ЗАГСа женщины и мужчины, которые желают заключить брак

2.2. Ознакомление лиц, желающих зарегистрировать брак, с их правами и обязанностями

2.3. Помолвка

2.4. Регистрация брака

74 Визнання шлюбу недійсним. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

СК содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, которые служат основанием для признания брака недействительным. Анализ их позволяет сделать вывод, что недействительным признается брак, зарегистрированный в государственном органе ЗАГС при отсутствии хотя бы одного из позитивных условий его заключения, или, наоборот, при наличии хотя бы одного из негативных условий заключения. Таким образом, недействительность брака связывается с нарушением условий закл. брака. 

Недействительность брака - это форма отказа госа от признания заключенного брака как юридически значимого акта, выраженная в решении суда, вынесенном в порядке гражданского судопроизводства в связи с нарушением установленных законом условий заключения брака, является по своей сути мерой защиты.

Порядок подтверждения недействительности или признании недействительным брака

Зарегистрированный в установленном порядке брак считается заключенным законно и обусловливает наступление предусмотренных законодательством правовых последствий до вынесения судом решения о признании брака недействительным. До вынесения судом решения о признании брака недействительным лица, заключившие брак, считаются законными супругами с соответствующими правами и обязанностями.

Круг лиц, имеющих право предъявлять в суд иск о признании брака недействительным: женщина или мужчина, другие лица, права которых нарушены в связи с регистрацией этого брака, родители, опекун, попечитель ребенка, опекун недееспособного лица, прокурор, орган опеки и попечительства, если защиты требуют права и интересы ребенка, лица, признанного недееспособным, или лица, дееспособность которого ограничена (ст. 42 СК). Расторжение брака, смерть жены или мужчины не является препятствием для признания брака недействительным (ч. 1 ст.43 СК). Но если брак расторгнут по решению суда, иск о признании его недействительным может быть предъявлен лишь после отмены решения суда о расторжении брака (ч. 2 ст. 43 СК). Истец не ограничен временными рамками для подачи заявления о признании брака недействительным. Действительность брака может быть обжалован истцом в будь. время после его заключения. Брак признают недействительным со дня его заключения.

К основаниям признания брака недействительным действующее законодательство относит следующие обстоятельства:

а) недостижение лицом, которое заключило брак, брачного возраста (ст. 22 СК);

б) отсутствие добровольного согласия мужчины и женщины, которые заключили брак (ст. 24 СК);

в) заключение брака с лицом, которое в судебном порядке признано недееспособным (ст. 24 СК);

г) регистрация брака с лицом, которое не осознавало значения своих действий или не могла управлять

ними (ст. 24 СК);

г) нахождения лица (лиц), которые заключили брак, в другом неразорванном браке (ст. 25 СК);

д) заключение брака между близкими родственниками (ст. 26 СК);

е) заключение брака между усыновителем и усыновленным им ребенком (ст. 26 СК);

ж) сокрытие тяжелой болезни, а также болезни, опасной для второго супруга или их потомков (ст. 30 СК);

с) составление брака женщиной и мужчиной или одним из них без намерения создания семьи и приобретения прав и обязанностей супругов.

Правовые последствия недействительности брака. Общий правовое последствие признания брака недействительным заключается в том, что брак считается никогда не существовал, а лица, его заключившие, считаются ранее не состояли в браке. У супругов не возникает никаких личных и имущественных прав, вытекающих из брака (ст. 45 СК). Так, не возникает права иметь общую фамилию, права на алименты, права на часть общего имущества и т.п.. В частности, если лицо получало алименты от того, с кем была в недействительном браке, сумма уплаченных алиментов считается полученной без достаточных оснований, и подлежит возврату в соответствии с ГК, но не более чем за последние три года (ч. 3); лицо, которые ей поселилась в жилое помещение не приобрела право на проживание в нем и может быть выселена (ч. 4); лицо, сменила фамилию в связи с регистрацией недействительного брака, считается, именуемой им без достаточного правового основания (ч. 5). К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным, применяются не нормы семейного законодательства об общей совместной собственность, а нормы ГК о долевой собственности.

Но негативные последствия применяются только к лицу, которое знало о препятствиях к регистрации брака и скрыло их от второй стороны и (или) от государственного органа ЗАГС (ч. 6 ст. 45 СК). Признание брака недействительным влечет недействительность брачного договора, если он был заключен такими лицами.

Исключения из общего правила о правовых последствиях недействительности брака предусмотрены ст. 46 СК и касаются добросовестного супруга. Добросовестным супругом или супругой является лицо, не знала и не могла знать о препятствиях к регистрации брака (о недееспособности или о недостижения другим брачного возраста и т.д.). Добросовестность супруга устанавливается в судебном порядке. В соответствии со ст. 46 СК добросовестная лицо (мужчина или женщина) имеет право: на раздел имущества, приобретенного в недействительном браке, как общей совместной собственности супругов; на проживание в жилом помещении, в которое она поселилась в связи с недействительным браком; на алименты в соответствии с законом (статьи 75,84, 86 и 88 СК); на фамилию, которую она выбрала при регистрации брака. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке (ст. 47 СК). Итак, отцом ребенка признается супруг матери, а дети, рожденные в таком браке, находятся в установленной родства с обоими родителями.

75 Особисті немайнові правовідносини подружжя.

Право на материнство. Жена имеет право на материнство. Нежелание мужчины иметь ребенка или неспособность его к зачатию ребенка может быть причиной расторжения брака. Лишение ж. возможности родить ребенка в связи с выполнением им констит-х, служебных, трудовых обяз. или в результате противоправного поведения относительно нее явл. основанием для возмещения причиненного ей морального вреда. Беременной жене должны быть созданы в семье условия для сохр. ее здоровья и рождения здор. ребенка. Жене-матери должны быть созданы в семье условия для сочетания материнства с осуществлением ею других прав и обязанностей.

Право на отцовство. М. имеет право на отцовство. Отказ жены от рождения ребенка или неспос. ее до рождения ребенка может быть причиной расторжения брака. Лишение мужчины возможности осущ. репродуктивной ф-ии в связи с выполнением им констит-х, служебных, трудовых обяз. или в результате противоправного поведения относительно него является основанием для возмещения причиненного ему морального вреда.

Право жены и мужа на уважение к своей индивидуальности. Жена и муж имеют равное право на уважение к своей индивидуальности, своих привычек и предпочтений.

Право жены и мужа на физическое и духовное развитие. Жена и муж имеют равное право на физическое и духовное развитие, на получение образования, проявление своих способностей, на создание условий для труда и отдыха.

Право жены и мужа на смену фамилии. Если при регистрации брака жена, муж сохранили добрачные фамилии, они имеют право подать в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, который зарегистрировал их брак, или соответствующего органа по месту их проживания заявление об избрании фамилии одного из них как их общей фамилии или о присоединении к своей фамилии фамилии другого супруга. В случае изменения фамилии орган государственной регистрации актов гражданского состояния выдает новое Свидетельство о браке.

Право жены и мужчины на распределение обязанностей и общее решение вопросов жизни семьи. Жена, муж имеют право распределить между собой обязанности в семье. Жена, муж должны утверждать уважение к любой труда, которая делается в интересах семьи.

Обязанность супругов беспокоиться о семье. Жена и муж обязаны совместно заботиться о построении семейных отношений между собой и другими членами семьи на чувствах взаимной любви, уважения, дружбы, взаимопомощи.

Право жены и мужа на свободу и личную неприкосновенность. Жена и муж имеют право на свободный выбор места жительства. Каждый из супругов имеет право прекратить брачные отношения. Принуждение к прекращению брачных отношений, принуждение к их сохранению, в том числе принуждение к половой связи с помощью физического или психического насилия, является нарушением права жены, мужа на свободу и личную неприкосновенность и может иметь последствия, установленные законом.

76 Майнові відносини подружжя. Режим власності подружжя. Обов’язки подружжя по взаємному утриманню.

Регистрация брака по общим правилам (если иное не установлено брачным договором) является основанием возникновения права совместной собственности супругов на имущество. Вместе с тем, независимо от наличия брака, каждый из супругов может иметь имущество, принадлежащее на праве собственности ему лично (раздельное имущество).  Режим совместной собственности является законным режимом имущества супругов. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. Лица, вступающие в брак, или супругов имеет право заключить брачный договор, если их поякихось причинам не устраивает законный режим имущества супругов, установленный действующим законодательством. Общей совместной собственностью супругов является имущество, нажитое ими во время брака. К общему имуществу супругов относятся: - Доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья и др.); - Приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации (п. 2 ст. 34 СК); - Имущество, подаренное обоим супругам; - Драгоценности и другие предметы роскоши, хотя и предназначены для индивидуального пользования (ч. 2 п. 2 ст. 256 ГК); - Любое другое имущество (п. 2 ст. 34 СК). Имущество каждого из супругов может быть признано совместной собственностью супругов и по брачному договору, заключенному супругами. Кроме того, по правилу ч. 3 п. 2 ст. 256 ГК имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга2 были сделаны вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п. .). Однако это правило применяется не всегда: его может применять нотариусы, но только по просьбе самих супругов, или суд, если супруги не заключали брачный договор, предусматривающий другое.

Режим совместной собственности является законным режимом имущества супругов. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное.

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Лица, вступающие в брак, или супруги вправе заключить брачный договор, если их поякихось причинам не устраивает законный режим имущества супругов, установленный действующим законодательством. Например, супруги в период брака приобрели квартиру и загородный дом. Заключив брачный договор, они установили, что загородный дом является собственностью только одного супруга, а квартира - другого, или предположили, что приобретаемое имущество в браке, будет принадлежать только тому человеку, на имя которого оно приобретено. Общей совместной собственностью супругов является имущество, нажитое ими во время брака. К общему имуществу супругов относятся:

- Доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья и т.п.);

- Приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации (п. 2 ст. 34 СК);

- Имущество, подаренное обоим супругам;

- Драгоценности и др. предметы роскоши, хотя и предназначены для индивид/ пользования (ч. 2 п. 2 ст. 256 ГК);

- Любой другой имущество (п. 2 ст. 34 СК).

Статья 32. Обязанности супругов по взаимному содержанию

Супруги должны материально поддерживать друг друга. В случае отказа в такой поддержке тот из супругов, который является нетрудоспособным i требует материальной помощи, а также жена, в период беременности i в течение трех лет после рождения ребенка (в случае, когда жена находится в отпуске по уходу за больным ребенком, - на весь время пребывания в такой отпуске, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста) имеют право по суду получать содержание (алименты) от другого супруга, если последний в состоянии его предоставить. Это право сохраняется i после расторжения брака .

Один из разведенных супругов, который нуждается материальной помощи, также право на содержание, если он стал нетрудоспособным в течение одного года после расторжения брака. Если супруги состояли длительное время в брачных отношениях, суд вправе взыскать алименты в пользу одного из разведенных супругов i в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет с момента расторжения брака.

77 Шлюбний договір

Брачный договор - это контракт, составленный супругами (или лицами, которые желают заключить брак), чтобы регулировать имущественные отношения между ними, преимущественно во время развода.

Брачным договором регулируются имущественные отношения между супругами, определяются их имущественные права и обязанности. Брачным договором могут быть определены имущественные права и обязанности супругов как родителей. Брачный договор не может регулировать личные отношения супругов, а также личные отношения между ними и детьми. Брачный договор не может уменьшать объема прав ребенка, а также ставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение. По брачному договору не может передаваться в собственность одному из супругов недвижимое имущество и другое имущество, право на которое подлежит государственной регистрации.

Брачный договор можно заключить до вступления в брак. Брачный договор законодательство позволяет заключить и супругам, которые уже находятся в браке.

Брачный договор заключается бессрочно или с определенным сроком действия. Бессрочный договор заканчивается тогда, когда расторгается брак. Брачный контракт на определенный срок заканчивается по достижению этого срока. Брачный договор в Украине может быть расторгнут или изменен досрочно, но только в случае обоюдного согласия супругов. Отказ только одной стороны от исполнения брачного договора не имеет юридической силы.

Брачный договор рассматривает только имущественные отношения. Любые другие отношения не могут составлять условия брачного договора. Нельзя ограничивать дееспособность и правоспособность супругов. Например, запретить жене работать или выбрать определенный вид деятельности или профессию. Нельзя ограничивать и регулировать права по отношению к детям. Например, указать с кем останется в случае развода ребенок. Нельзя прописывать условия, одного из супругов ставят в очень неблагоприятное положение. Нельзя, например, прописать, что при разводе все нажитое имущество переходит в собственность одного из супругов.

Менять и переписывать брачный договор нельзя. Однако делается это только с добровольного согласия обоих супругов.

Если супружеская пара принимает решение расторгнуть брачный договор, то делать это следует с помощью адвоката. Возможно так же и изменение брачного договора, но опять же только в двустороннем формате - оба должны подписать это изменение брачного договора. Если же брачный договор признан недействительным, то развод и раздел имущества может быть осуществлено исключительно в соответствии с теми нормами, которые прописаны в Семейном кодексе Украины. Признание брачного договора недействительным может произойти даже через много лет, если супруги пожелают расстаться, их может ожидать неприятный сюрприз. Признание брачного договора недействительным несомненно неприятная вещь и стоит заблаговременно позаботиться о легитимного и грамотности брачного договора.

Срока действия брачного договора. Согласно ст. 96 СК, в брачном договоре, во-первых, может быть установлен по общую срок его действия, а также сроки продолжительности отдельных прав и обязанностей супругов и, во-вторых, по желанию сторон в до Вори может быть установлено действие договора или отдельных его условий и после прекращения брака. Супруги могут заключить брак ный договор лишь на время, например, на первые пять лет после регистрации брака. После их истечения супругов вправе уклас ты новый договор или согласиться с законным (легальным) режи мом своего имущества, установленного законодательством Украины. Весь ным правило о возможности установления сторонами в договоре прав и обязанностей, которые будут возникать после прекращения брака.

78 Поняття припинення шлюбу.Порядок та випадки розірвання шлюбу в органах ДРАГСу. Розірвання шлюбу в судовому порядку.

Понятие прекращения брака. Под прекращением брака понимается прекращение правоотношений между супругами, которые вызываются с наступлением определенных юридических фактов. В зависимости от наступления определенного юридического факта, можно назвать следующие основания прекращения брака (ст.ст.24-26 СК Украины).

Брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из супругов в силу ст.39 СК Украины.

Гражданин может быть объявлен умершим в судебном порядке в случае, когда в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью (землетрясение, наводнение, обвал и т.п.) или дают основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (пожар, воздушная, железнодорожная или автомобильная катастрофа) - в течение шести месяцев. В особую группу закон выделяет лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями. Такие лица могут быть объявлены умершими не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Согласно ст.264 ГПК Украины решение суда об объявлении гражданина умершим является основанием для регистрации смерти в органах ЗАГСа и выдачи свидетельства о смерти. То есть, в случае смерти одного из супругов или объявление его умершим, правоотношения между супругами прекращаются и последний может вступить в другой брак, не поднимая вопрос о расторжении брака.

В случае появления одного из супругов, объявленных в установленном законом порядке умершим, и отмены соответствующего решения суда брак считается обновленным, если второй из супругов не вступил в новый брак.

При жизни супругов брак прекращается путем развода в судебном порядке или через органы ЗАГСа.

Правовые последствия недействительности брака. Общий правовое последствие признания брака недействительным заключается в том, что брак считается никогда не существовал, а лица, его заключившие, считаются ранее не состояли в браке. У супругов не возникает никаких личных и имущественных прав, вытекающих из брака (ст. 45 СК). Так, не возникает права иметь общую фамилию, права на алименты, права на часть общего имущества и т.п.. В частности, если лицо получало алименты от того, с кем была в недействительном браке, сумма уплаченных алиментов считается полученной без достаточных оснований, и подлежит возврату в соответствии с ГК, но не более чем за последние три года (ч. 3); лицо, которые ей поселилась в жилое помещение не приобрела право на проживание в нем и может быть выселена (ч. 4); лицо, сменила фамилию в связи с регистрацией недействительного брака, считается, именуемой им без достаточного правового основания (ч. 5). К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным, применяются не нормы семейного законодательства об общей совместной собственность, а нормы ГК о долевой собственности.

Но негативные последствия применяются только к лицу, которое знало о препятствиях к регистрации брака и скрыло их от второй стороны и (или) от государственного органа ЗАГС (ч. 6 ст. 45 СК). Признание брака недействительным влечет недействительность брачного договора, если он был заключен такими лицами.

Исключения из общего правила о правовых последствиях недействительности брака предусмотрены ст. 46 СК и касаются добросовестного супруга. Добросовестным супругом или супругой является лицо, не знала и не могла знать о препятствиях к регистрации брака (о недееспособности или о недостижения другим брачного возраста и т.д.). Добросовестность супруга устанавливается в судебном порядке. В соответствии со ст. 46 СК добросовестная лицо (мужчина или женщина) имеет право: на раздел имущества, приобретенного в недействительном браке, как общей совместной собственности супругов; на проживание в жилом помещении, в которое она поселилась в связи с недействительным браком; на алименты в соответствии с законом (статьи 75,84, 86 и 88 СК); на фамилию, которую она выбрала при регистрации брака. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке (ст. 47 СК). Итак, отцом ребенка признается супруг матери, а дети, рожденные в таком браке, находятся в установленной родства с обоими родителями.

На основании ст. 106 СК в государственных органах ЗАГСа разрываются браки по общему заявлению супругов, которые не имеют детей, независимо от наличия между ними имущественного спора.

Государственные органы ЗАГСа не имеют права принимать заявления о расторжении брака от супругов, если на момент подачи заявления у них есть общие дети, не достигшие 18 лет, - как родные так и усыновленные ими совместно. При этом не имеет значения, записанное супругов-усыновители как родители этих детей. В таком случае расторжения брака производится в судебном порядке.

Расторжение брака совместно проживающих отдельно, проводится в государственных органах ЗАГСа по месту жительства одного из супругов на основании совместного заявления супругов, в которой оба должны подтвердить свое взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие у них детей до 18-летнего возраста. Если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений против развода, уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГСа или когда место жительства другого супруга неизвестно, вопрос о расторжении брака рассматривается судом. Государственный орган РАГСа выносит постановление о расторжении брака по истечении одного месяца от подачи заявления, если оно не было отозвано. Кроме того, брак расторгается государственным органом РАГСа по заявлению одного из супругов, если второй из супругов:

1) признан в судебном порядке безвестно отсутствующим;

2) признан недееспособным вследствие психической болезни или слабоумия;

3) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее 3 лет.

Расторжение брака в судебном порядке.

Супруги, которые имеют детей, могут подать в суд заявление о разводе вместе с письменным договором о том, с кем из супругов будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет принимать тот из родителей, кто будет проживать отдельно, а также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей. Договор между супругами о размере алиментов на ребенка должен быть нотариально удостоверен. В случае невыполнения этого договора алименты могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса. Суд постановляет решение о расторжении брака, если будет установлено, что заявление о расторжении брака отвечает действительной воле жены и мужа и что после расторжения брака не будут нарушены их личные и имущественные права, а также права их детей. Суд постановляет решение о расторжении брака по истечении 1 месяца со дня подачи заявления. До окончания этого срока жена и муж имеют право отозвать заявление о расторжении брака. Иск о расторжении брака может быть предъявлен и одним из супругов. Но согласно п. 2 ст. 110 СК иск о расторжении брака не может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение 1 года после рождения ребенка, кроме случаев, когда один из супругов совершил противоправное поведение, содержащее признаки преступления, относительно второго из супругов или ребенка. Вместе с тем, человек, жена имеют право предъявить иск о расторжении брака во время беременности жены, если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом. Один из супругов имеет право предъявить иск о расторжении брака до достижения ребенком 1 года, если отцовство относительно нее признано другим лицом или по решению суда сведения о мужчине как отца ребенка изъято из актовой записи о рождении ребенка. Опекун или прокурор имеют право предъявить иск о расторжении брака, если этого требуют интересы того из супругов, кто признан недееспособным. При рассмотрении дел о расторжении брака суд обязан всесторонне выяснить взаимоотношения сторон, действительные мотивы расторжения брака, принять меры к примирению супругов как при подготовке дела к судебному разбирательству, так и в судебном заседании. Суды обязаны рассматривать дела о расторжении брака, как правило, с участием обеих сторон. Только их личное участие в процессе дает возможность суду всесторонне выяснить семейные взаимоотношения, мотивы расторжения брака, истинные причины развода. Рассмотрение дел в отсутствие одной из сторон иногда приводит к тому, что в решении приводятся сведения, порочащие отсутствующего супруга (супругу) или указывается на его (ее) непристойное поведение тогда, как эти обстоятельства материалами дела не подтверждаются, а известные со слов другой стороны .

Рассмотрение дела в отсутствие одного из супругов, который не явился, возможен лишь в исключительных случаях и по мотивированному постановлению суда. При неявке в судебное заседание без уважительных причин супругов суд откладывает рассмотрение дела. А при неявке по повторному вызову суд оставляет иск без рассмотрения, если не считает возможным решить дело только по имеющимся материалам.

Суд выясняет фактические взаимоотношения супругов, действительные причины иска о расторжении брака, принимает во внимание наличие малолетних детей, детей-инвалидов и другие обстоятельства жизни супругов.

Он выносит решение о расторжении брака, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречат интересам, имеющих существенное значение, одного из них или их детей. Одновременно с расторжением брака суд может рассматривать споры о том, с кем из родителей должны проживать несовершеннолетние дети, а также споры о взыскании алиментов на детей или мужа (жену), о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов. Указанные споры рассматриваются в брачно-бракоразводный процесс, если об этом заявлено просьбе одного или обоих супругов и если суд признает это необходимым в интересах защиты несовершеннолетних детей или нетрудоспособного супруга (супруги). Суд при отказе в иске о расторжении брака не рассматривает в том же производстве другие, заявленные совместно с этим иском, требования супругов. В таком случае стороны имеют право вновь предъявить эти требования с соблюдением правил о подсудности. В решении суда должно указываться, в каком размере и с кого взимается государственная пошлина - с одной или обоих супругов. При определении размера государственной пошлины, подлежащей взысканию с супругов в случае расторжения брака, суд принимает во внимание материальное положение каждого из супругов, а также другие конкретные обстоятельства, в частности с кем из родителей остаются проживать несовершеннолетние дети.

В случае расторжения брака судом брак прекращается в день вступления в силу решения суда о расторжении брака.

79 Порядок встановлення походження дитини.

Факт рождения ребенка замужней женщиной создает презумпцию, что ее муж - отец ребенка. Поэтому она, имея на руках свидетельство о браке, не должна доказывать, что отцом ребенка является ее муж. Это следует из факта рождения ребенка в зарегистрированном браке.

Происхождение ребенка от родителей, не состоящих между собой в браке, устанавливается путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребенка в органы ЗАГСа.

Если один из родителей по уважительной причине не может лично явиться в ЗАГС для регистрации отцовства, его подпись под совместным заявлением должен быть удостоверен в установленном законом порядке.

Регистрация отцовства может быть проведена как одновременно с регистрацией рождения, так и после. Во втором случае для регистрации отцовства необходимо приложить к заявлению свидетельство о рождении ребенка.

В заявлении отражается лишь пожелание отца на установление правовых отношений с ребенком. Мать же в этих отношениях с ребенком находится с момента рождения. В заявлении она дает лишь согласие на признание отцовства. Кроме заявления, поданного в ЗАГС родителями ребенка, никаких других документов не требуется, и поэтому неправильно поступают некоторые органы ЗАГСа, которые настаивают на предоставлении справки с места работы, характеристики и других документов от лица, выразила намерение признать дитину. У случае смерти матери, признании матери недееспособной, лишения ее родительских прав, а также при невозможности установления его места жительства, запись об отце ребенка производится по заявлению отца.

Признание отцовства, высказанное в совместном заявлении родителей, является юридическим фактом, который подтверждает кровное происхождение ребенка от указанных в заявлении родителей. Это признание не может быть отозвано отцом в одностороннем порядке.

Добровольное признание отцовства может быть сделано как при регистрации брака отца ребенка с матерью, так и тогда, когда они не состояли в браке. Признание отцовства в добровольном порядке может иметь место по внебрачных детей, которые родились как до, так и после вступления в силу Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, то есть 1 октября 1968. Признание отцовства в отношении лиц, достигших совершеннолетия, возможно только с их согласия.

В семье родители и дети наделены определенными правами и обязанностями. Права и обязанности матери, отца и ребенка основываются на происхождении ребенка от них, удостоверенному государственными органами регистрации актов гражданского состояния в установленном законом порядке. Это положение ст. 121 СК Украины, конечно же, касается как детей, рожденных в браке, так и детей, рожденных лицами, не состоящих в зарегистрированном браке (рожденные вне брака). Следовательно, определение происхождения ребенка является основанием возникновения прав и обязанностей матери, отца и ребенка (детей).

Для установления материнства не имеет значения семейное положение женщины, поскольку в семейном законодательстве действует общий принцип, согласно которому матерью ребенка является женщина, которая ее родила. Обратиться в государственный орган регистрации актов гражданского состояния с целью регистрации рождения ребенка имеет право как мать ребенка, рожденного в браке, так и мать ребенка, рожденного вне брака. В последнем случае происхождение ребенка от матери определяется на основании документа учреждения здравоохранения о рождении ею ребенка.

Закон предоставляет право женщине, записана матерью ребенка, оспорить свое материнство (ст. 139 СК Украины).Женщина, которая считает себя матерью ребенка, имеет право предъявить иск против женщины, которая записана матерью ребенка, о признании своего материнства. Оспаривание материнства не допускается в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 123 СК Украины. К требованиям о признании материнства устанавливается исковая давность в один год, которая начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать, что является матерью ребенка.

В отличие от материнства отцовство зависит от семейного положения матери ребенка. Украинское семейное законодательство исходит из презумпции отцовства мужа матери ребенка. В соответствии со ст. 133 СК Украины, если ребенок родился у супругов, жена записывается матерью, а мужчина - отцом ребенка.

Презумпция отцовства мужа матери действует не только в период брака. Ребенок, рожденный до истечения десяти месяцев после прекращения брака или признания его недействительным, происходит от супругов (п. 2 ст. 122 СК Украины), а затем - отцом ребенка будет муж ее матери.

80 Встановлення батьківства. Визнання батьківства. Заперечення батьківства (материнства).

Установление отцовства  - без преувеличения, одна из самых запутанных и сложных категорий семейных споров. Согласно ст. 121 Семейного кодекса, если супруги находятся в браке, и у них рождается ребенок, человек автоматически считаться отцом этого ребенка. Что же тут сложного, спросите вы? Наибольшие трудности возникают тогда, когда ребенок рождается в так называемом «гражданском браке», или если отцом ребенка себя считает не муж матери, а другой человек.

Не следует также путать понятия «установление» и  «оспаривание отцовства» . Так как в первом случае личность отца только следует выяснить, а во втором случае у ребенка уже есть запись в свидетельстве об отце, но другое лицо считает себя отцом ребенка или, наоборот, не считает.

Если речь идет об установлении отцовства, когда мужчина и женщина не состоят в браке, то отец ребенка может самостоятельно подать заявление в ГОРАГС о том, что именно он-отец ребенка. Если человек не желает выполнять такое действие и не признает себя отцом ребенка, то матери придется доказывать его отцовство в суде.

Доказательством того, что отцом ребенка является ответчик, может быть не только генетическая экспертиза (хотя такой метод, конечно же, будет надежным), но и другие данные, которые каким-то образом могут указывать на отцовство. Благодаря умелым действиям адвоката, могут быть и такие случаи, когда ответчик добровольно признает себя отцом ребенка (без проведения экспертизы).

Другой вид конфликта-оспаривание отцовства. Лицо, которое считает себя отцом ребенка, который был рожден женщиной, состоящей в браке, может подать иск к ее мужу (если он записан отцом этого ребенка).

При отсутствии совместного заявления женщины и мужчины, которые не находятся в браке между собой, личного заявления мужчины, не состоящего в браке с матерью ребенка, но считает себя отцом ребенка, отцовство в отношении ребенка, родившегося, может быть признано по решению суда. Согласно п. 3 ст. 128 СК Украины иск о признании отцовства может быть предъявлен:

- Матерью ребенка;

- Опекуном ребенка;

- Попечителем ребенка;

- Лицом, которое содержит и воспитывает ребенка;

- Самим ребенком, если он достиг совершеннолетия;

- Лицом, которое считает себя отцом ребенка.

Оспаривание отцовства (материнства) - это непризнание лицом регистрации себя как отца (матери) ребенка. Лицо, записанное отцом ребенка согласно положениям СК Украины, имеет право оспорить свое отцовство, предъявив иск об исключении записи о нем как отца из актовой записи о рождении ребенка (ч. 1 ст. 136 СК Украины). Лицо, которое было записано отцом ребенка на законных основаниях, должна доказать отсутствие кровного родства между собой и ребенком, отцом которой она записана. Однако отрицание кровного родства не всегда является основанием для оспаривания отцовства. В некоторых случаях лицо, записанное отцом ребенка, должна также доказать, что на момент совершения записи о рождении ребенка она не знала, что не является отцом ребенка.

Брачно-семейное законодательство, которое действовало до вступления в силу СК Украина, ограничивало возможность оспаривания отцовства лицом, которое записано отцом ребенка, возможность опровержения презумпции отцовства при рождении ребенка в браке. Эти ограничения заключались в том, что, во-первых, оспаривать отцовство могла только лицо, записанное отцом ребенка. Во-вторых, оспаривание отцовства могло быть осуществлено только в течение одного года с того времени, когда лицу стало или должно было стать известно о том, что она записана отцом дитини1. СК Украины также закрепляет определенные пределы оспаривании отцовства, но они значительно расширены. В ст. 136 СК Украины установлении границы во времени относительно возможности оспаривания отцовства. Так, оспаривание отцовства возможно только с момента рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия. Оспаривание отцовства может быть осуществлено в течение этого времени только если ребенок является живым. Смерть ребенка, отцом которой записана лицо, лишает его права оспаривать свое отцовство.

81 Особисті права та обов’язки батьків. Право батьків на виховання.

Мать, отец имеют равные права и обязанности относительно ребенка, независимо от того, находились ли они в браке между собой. Расторжение брака между родителями, проживание их отдельно от ребенка не влияет на объем их прав и не освобождает от обязанностей относительно ребенка. Мать, отец и ребенок имеют право на беспрепятственное общение между собой, кроме случаев, когда такое право ограничено законом. Родители имеют преимущественное право на воспитание ребенка; определить межто жительства ребенка, который не долтиг десяти лет. Родители имеют право на самозащиту своего ребенка, совершеннолетних дочери и сына. Родители обязаны: забрать ребенка из роддома или другого учреждения здравоохранения; зарегистрировать рождение ребенка в государственном органе регистрации актов гражданского состояния; воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей, любви к своей семье, своему народу, своей Родине ; заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и моральном развитии, обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования, готовить его к самостоятельной жизни; уважать ребенка. Передача ребенка на воспитание другим лицам не освобождает родителей от обязанности родительской заботы относительно нее. Запрещаются любые виды эксплуатации родителями своего ребенка. Запрещаются физические наказания ребенка родителями, а также применение ими других видов наказаний, которые унижают человеческое достоинство ребенка. Ребенок имеет право противиться ненадлежащему выполнению родителями своих обязанностей относительно нее. Ребенок имеет право обратиться за защитой своих прав и интересов в орган опеки и попечительства, других органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций. Ребенок имеет право обратиться за защитой своих прав и интересов непосредственно в суд, если он достиг четырнадцати лет. По заявлению матери, отца ребенка орган опеки и попечительства определяет способы участия в воспитании ребенка и общении с ним того из родителей, кто проживает отдельно от нее. Ребенок, совершеннолетние дочь, сын обязаны заботиться о родителях, проявлять о них заботу и оказывать им помощь. Совершеннолетние дочь, сын имеют право обратиться за защитой прав и интересов нетрудоспособных, немощных родителей как их законные представители, без специальных на то полномочий. Если совершеннолетние дочь, сын не заботятся о своих нетрудоспособных, немощных родителей, из них могут быть по решению суда взысканы средства на покрытие расходов, связанных с предоставлением такой заботы.

82 Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав. Порядок поновлення батьківських прав. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

Лишение родительских прав — мера семейно-правовой ответственности в форме лишения субъективных семейных прав. Оно является крайним средством семейно-правового характера, применяемой к родителям, которые не обеспечивают надлежащее воспитание своих детей. Такой способ может применяться только по решению суда, допускается только в отношении детей, не достигших 18-ти лет.

Основания лишения родительских прав — противоправное поведение родителя (действие, бездействие, сочетание действия и бездействия) и его вина:

  • Отказ родителей забрать ребенка из роддома или другого учреждения здравоохранения без уважительных причин и выявления течение 6 месяцев относительно него родительской заботы;

  • Уклонение от выполнения матерью или отцом своих обязанностей по воспитанию ребенка;

  • Жестокое обращение с ребенком;

  • Хронический алкоголизм или наркомания родителей ребенка;

  • Любые виды эксплуатации ребенка, принуждение его к попрошайничеству и бродяжничеству;

  • Осуждение родителя за совершение умышленного преступления относительно ребенка.

Мать, отец могут быть лишены родительских прав относительно всех своих детей или кого-то из них. Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей, опекуна, попечителя, лица, в семье которого проживает ребенок, учреждение здравоохранения или учебное заведение, в котором она находится, орган опеки и попечительства, прокурора, а также самой ребенка, достигшего 14-ти лет.

С лишением родительских прав, в принципе, прекращаются семейные правоотношения между родителями и ребенком. Хотя лишение родительских прав носит бессрочный характер, но в случае, когда в образе жизни нерадивых родителей происходят существенные изменения к лучшему, суд по их заявлению может восстановить их в правах.

Мать, отец, лишенные родительских прав, имеют право на обращение в суд с иском о восстановлении родительских прав. Возобновление родительских прав невозможно, если ребенок был усыновлен и усыновление не отменено или не признано недействительным судом. Возобновление родительских прав невозможно, если на время рассмотрения дела судом ребенок достиг совершеннолетия. Суд проверяет, насколько изменилось поведение лица, лишенного родительских прав, и обстоятельства, которые были основанием для лишения родительских прав, и постановляет решение соответственно интересам ребенка.

При решении дела о возобновлении родительских прав одного из родителей суд принимает во внимание мнение второго родителя, других лиц, с кем проживает ребенок. Решение суда о восстановлении родительских прав после вступления в законную силу суд направляет государственному органу регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации рождения ребенка.

В случае отказа в иске о возобновлении родительских прав повторное обращение с иском о возобновлении родительских прав возможно только по истечении одного года с момента вступления в силу решения суда о таком отказе.

Защита интересов детей может осуществляться и путем отобрания их без лишения родительских прав.

Согласно ст. 170 СК Украины суд может постановить решение об отобрании ребенка от родителей или одного из них, не лишая их родительских прав, если они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка, жестоко обращаются с ней, являются хроническими алкоголиками или наркоманами или прибегают к любым видам эксплуатации ребенка, принуждают его к попрошайничеству и бродяжничеству, а также в других случаях, если оставление ребенка у них опасно для его жизни, здоровья и морального состояния. В этом случае ребенок передается другому родителю, бабушке, деду, другим родственникам - по их желанию или органу опеки и попечительства.

В исключительных случаях - при непосредственной угрозе для жизни или здоровья ребенка орган опеки и попечительства или прокурор имеют право постановить решение о немедленном отобрании ребенка от родителей. В этом случае орган опеки и попечительства обязан немедленно уведомить прокурора и в семидневный срок после вынесения решения обратиться в суд с иском о лишении родителей или одного из них родительских прав или об отобрании ребенка от матери, отца без лишения их родительских прав. С таким иском в суд имеет право обратиться прокурор. При вынесении решения об отобрании ребенка без лишения родительских прав суд не устанавливает конкретных сроков этого ограничения прав родителей. Если отпадут причины, которые препятствовали надлежащему воспитанию ребенка его родителями, суд по заявлению родителей может постановить решение о возвращении им ребенка.

При удовлетворении иска об отобрании ребенка от матери, отца без лишения их родительских прав суд решает вопрос о взыскании с них алиментов на ребенка.

83 Специфіка майнових правовідносин батьків та дітей.

Каждая семья имеет в собственности определенное имущество. Это могут быть любые вещи, денежные средства, недвижимость, транспортные средства, средства производства. Состав, количество и стоимость такого имущества не ограничивается законодательством, кроме имущества, исключенного из гражданского оборота. Главным его назначением является удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей членов семьи.

Как правило, большая часть семейного имущества принадлежит родителям (матери, отцу) ребенка (детей). Меньшая его часть принадлежит ребенку (детям). Итак, родители и дети, в частности те, которые проживают совместно, выступают самостоятельными собственниками имущества. Родители имеют право распоряжаться принадлежащим им имуществом по своему усмотрению (продавать, дарить, передавать к найму), не спрашивая согласия своих детей. Малолетние дети не имеют права распоряжаться принадлежащим им имуществом. В соответствии с п. 2 ст. 173 СК Украины при решении спора между родителями и малолетними, несовершеннолетними детьми, которые совместно проживают, относительно принадлежности им имущества считается, что оно является собственностью родителей. Родители могут приобретать имущество в результате заключения гражданско-правовых сделок, получения наследия. В соответствии с нормами гражданского законодательства малолетние лица (дети, которым не исполнилось 14 лет) имеют право совершать мелкие бытовые сделки, вкладывать средства в банковские (кредитные) учреждения и распоряжаться ими. Сделка считается мелкой бытовой, если она удовлетворяет бытовые потребности лица, касается предмета, который имеет невысокую стоимость, соответствует его физическому, духовному или социальному развитию. В результате этих действий малолетнее лицо может приобретать в собственность определенное имущество. В соответствии со ст. 174 СК Украины имущество, приобретенное родителями или одним из них для обеспечения развития, обучения и воспитания ребенка (одежда, другие вещи личного употребления, игрушки, книги, музыкальные инструменты, спортивное оборудование и т.п.), является собственностью ребенка. Закон обязывает родителей передать в пользование ребенка имущество, которое должно обеспечить его воспитание и развитие (ст. 176 СК Украины). Несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет имеют более широкие имущественные права. Кроме вышеуказанных действий, они вправе самостоятельно распоряжаться имуществом, которое они приобрели на свой заработок, стипендию или иной доход, кроме недвижимых вещей и транспортных средств, самостоятельно осуществлять права автора на произведения науки, литературы и искусства, объекты промышленной собственности или другие результаты творческой деятельности и т.д.

84 Аліментні правовідносини. Умови та порядок стягнення аліментів на дітей.

Алиментные правоотношения (обязательства) родителей и детей по содержанию - это правоотношения, в которых одна сторона обязана предоставить другой стороне содержания на основаниях и в порядке, установленных законом, а вторая сторона вправе требовать исполнения этой обязанности.

Имущественные правоотношения между родителями и детьми состоят из двух групп: в первую относятся разнообразные связи родителей и детей по поводу имущества, находящегося в сфере владения семьи (жилье, предметы домашней обстановки, деньги и другие ценности); ко второй - алиментные обязательства родителей и детей.

Бывают случаи, когда по определенным причинам у детей нет родителей и они остаются без средств существования, поэтому наше законодательство, в частности глава 13 КоБС, устанавливает алиментные обязанности других членов семьи и родственников по содержанию несовершеннолетних детей, нетрудоспособных совершеннолетних членов семьи .

В семье создается не только общий бюджет для удовлетворения бытовых потребностей членов семьи, но и приобретаются права на общие трудовые доходы, предметы долговременного пользования, домашней обстановки, а также такие драгоценные объекты, как жилое помещение, дача, автомобиль и такое. При нормальных семейных отношениях здесь не бывает конфликтов, которые требуют правового вмешательства. Напротив, при распаде семейных правоотношений возникают различные споры и недоразумения (например, автомобиль или кооперативная квартира были приобретены не только на средства родителей, но и на средства, которые сын подарила бабушка, и сын считает себя совладельцем машины, спивпайовиком жилищно-строительного кооператива или совладельцем приватизированного жилья). Поэтому законодательство регулирует вопрос о правах родителей и детей на имущество.

Одним из важнейших институтов семейного права является алиментные обязательства родителей и детей. Вообще алиментные правоотношения характеризуются определенными особенностями. Прежде всего основания их возникновения определяются законом. И их содержание не может быть изменен по соглашению сторон. К законным

Оснований возникновения алиментных обязательств относится родство, нетрудоспособность.

Алиментные обязательства являются бесплатными, то есть они не могут быть истребованы обратно, даже если взысканы ошибочно.

Условия взыскания алиментов на детей

В соответствии с законом родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи (статья 80 КоБС Украины).

Эта обязанность возникает у родителей с момента рождения ребенка и продолжается до его совершеннолетия. В случае нетрудоспособности детей обязанность по их содержанию продолжается и после достижения ими совершеннолетия, однако при условии, что они нуждаются в материальной помощи. При этом не имеет значения, когда наступила нетрудоспособность - до достижения совершеннолетия или в другое время.

Несовершеннолетними признаются дети, не достигшие 18 лет, а нетрудоспособными - инвалиды I, II, III группы.

Обязанности родителей содержать своих детей прекращаются с наступлением совершеннолетия даже в тех случаях, когда дети учатся в учебных заведениях или по каким-либо причинам не имеют своего самостоятельного заработка.

Обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей осуществляется родителями в большинстве случаев добровольно. Они обеспечивают детей всем необходимым для жизни, учебы, развития. Если же родители уклоняются от этой обязанности и не придают средств на содержание детей добровольно, такие средства взыскиваются с них в судебном порядке в виде алиментов.

Обязанность по содержанию детей возлагается на обоих родителей. Когда дети проживают с матерью, иск о взыскании алиментов предъявляется к отцу. На детей, воспитывающихся отцом, алименты взыскиваются с их матери. Если ребенок проживает в других лиц (деда, бабушки, дяди, тети и др.)., Эти лица могут взимать алименты с обоих родителей