- •15. Понятие осуществления субъективного гражданского права
- •Принцип законности
- •Принцип солидарности интересов и делового сотрудничества
- •Особенности ограниченных вещных прав
- •Виндикационный и негаторный иски
- •§ 4. Условия ответственности за нарушение обязательства
- •Виды гражданско-правовых договоров
- •Основные и предварительные договоры
- •Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц
- •Возмездные и безвозмездные договоры
- •Свободные, обязательные, публичные договоры
- •Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения
- •Изменение и расторжение договора
- •Признаки договора энергоснабжения
- •Стороны договора подряда:
- •Отличие договора подряда от договоров об оказании услуг:
- •Отличие договора подряда от трудового договора:
- •Содержание договора подряда Существенные условия договора подряда:
- •Предмет договора подряда
- •Цена в договоре подряда
- •Срок договора подряда
- •Виды договора подряда:
- •Договор лизинга и его отличительные особенности
- •Что относится к существенным условиям договора
- •Предмет сделки
- •Субъекты договора лизинга
- •Форма договора
- •Что содержится в договоре лизинга
- •Права и обязанности сторон
- •Особенности аренды зданий и сооружений
- •Заключение договора. Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия Заключение договора. Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия
- •Предмет договора аренды предприятия
- •Условия о размере арендной платы и о сроке аренды предприятия
- •Виды договора аренды транспортного средства и особенности их правового регулирования
- •1. Существенные условия
- •2. Отличие от схожих видов договоров
- •2.1 Договор перевозки грузов
- •2.2 Договор перевозки пассажиров и багажа
- •Сущность и значение договора хранения
- •Субъекты договора хранения
- •Форма договора хранения
- •Существенные условия и содержание договора хранения
- •Исполнение и прекращение договора хранения
- •Виды хранения Виды хранения
- •Договор хранения вещей в ломбарде
- •Договор хранения ценностей в банке
- •Договор хранения в камерах хранения транспортных организаций
- •Договор хранения в гардеробах организаций
- •Договор хранения в гостинице
- •Договор хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестр)
- •Статья 861. Наличные и безналичные расчеты
- •Статья 862. Формы безналичных расчетов
- •2. Расчеты платежными поручениями Статья 863. Общие положения о расчетах платежными поручениями
- •Статья 864. Условия исполнения банком платежного поручения
- •Статья 865. Исполнение поручения
- •Статья 866. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения
- •3. Расчеты по аккредитиву Статья 867. Общие положения о расчетах по аккредитиву
- •Статья 868. Отзывный аккредитив
- •Статья 869. Безотзывный аккредитив
- •Статья 870. Исполнение аккредитива
- •Статья 871. Отказ в принятии документов
- •Статья 872. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива
- •Статья 873. Закрытие аккредитива
- •4. Расчеты по инкассо Статья 874. Общие положения о расчетах по инкассо
- •Статья 875. Исполнение инкассового поручения
- •Статья 876. Извещение о проведенных операциях
- •5. Расчеты чеками Статья 877. Общие положения о расчетах чеками
- •Статья 878. Реквизиты чека
- •Статья 879. Оплата чека
- •Статья 880. Передача прав по чеку
- •Статья 881. Гарантия платежа
- •Статья 882. Инкассирование чека
- •Статья 883. Удостоверение отказа от оплаты чека
- •Статья 884. Извещение о неоплате чека
- •Статья 885. Последствия неоплаты чека
- •2. Виды внедоговорных обязательств
- •3. Функции внедоговорных обязательств
- •Субъекты авторского договора:
- •Содержание авторского договора
1. Термин "гражданское право" имеет как минимум четыре значения. Во-первых, гражданское право можно понимать как субъективное право человека или гражданина, например, право иметь что-либо в собственности. Во-вторых, гражданское право может рассматривается как наука, т.е. система знаний о гражданско-правовых явлениях. В-третьих, термин "гражданское право" употребляется для обозначения учебного курса, т.е. процесса получения знаний о гражданско-правовых явлениях. И, наконец, в-четвертых, гражданское право определяется как отрасль российского права, т.е. как система норм права регулирующих определенную группу общественных отношений. Как и любая другая отрасль права, гражданское право имеет свой предмет и метод правового регулирования, При этом под предметом гражданского права понимают то, что регулирует данная отрасль права, т.е. какие общественные отношения, а метод позволяет выяснить то, как, при помощи каких способов регулируются эти отношения. Гражданское право – одна из составных частей всякой развитой правовой системы. Термин гражданское право берет свое начало от наиболее древней части римского правопорядка - ius civile, под которым понималось право жителей Рима квиритов. С эволюцией государства Древнего Рима изменялось его право, однако свое название оно не изменило и ius civile охватывало всю область частных отношений, как граждан Рима, так и жителей римских провинций. Гражданское право, составляя во всяком правопорядке основу частного права, регулирует различные отношения граждан и их организаций, прежде всего, с учетом их частных интересов. Гражданское право составляет основу частного права, является главной, ведущей отраслью в сфере частноправового регулирования. Этим определяется его место в системе права как основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования отношений, входящих в предмет гражданского права, прежде всего, отношений имущественного оборота. В сфере семейного права такое положение получило прямое законодательное закрепление в ст. 4 Семейного кодекса РФ, согласно которой гражданское законодательство применяется для регулирования семейных отношений, прямо не урегулированных семейным законодательством, если это не противоречит их существу. Согласно ст. 419 Трудового кодекса РФ нарушение норм трудового законодательства, может стать основанием наступления гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовые подходы используются здесь, например, при определении размера материальной ответственности.
Общественные отношения, которые регулируются гражданским правом составляют его предмет. В него входят две группы отношений.
Имущественные отношения
Это отношения, возникающие между людьми по поводу имущества – материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара.
К таким благам относятся не только осязаемые вещи, но некоторые имущественные права (например, право требования уплаты определенной суммы, право пользования недвижимой вещью и т.д.). Имущественные отношения возникают и по поводу результатов работ и оказания услуг, которые не всегда воплощаются в вещественном результате. Товарный характер в развитом рыночном хозяйстве приобретают результаты интеллектуального творчества (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, промышленные образы, программы для ЭВМ и т.д.), а также средства индивидуализации товаров и их производителей.
Имущественные отношения в гражданском праве имеют соответствующие правовые формы.
Имущественно-стоимостные отношения составляют большую часть предмета регулирования гражданского права. В зависимости от области регулирования, имущественно-стоимостные отношения можно подразделить на несколько видов: вещные, обязательственные, наследственные, авторские, семейные и иные.
Следует отметить, что имущественно-стоимостные отношения могут складываться не только в гражданском праве. Так, отношения по оплате штрафа и уплате налогов, хотя и носят товарно-денежный характер, но не относятся к сфере регулирования гражданского права, поскольку при их регулировании преобладающим будет аспект защиты публичных, а не частных интересов, а, следовательно, и методы регулирования этих отношений будут иными, но об этом будет сказано несколько позже.
Вторая группа общественных отношений, составляющих предмет гражданского права, представлена личными неимущественным отношениям.
Личные неимущественные отношения - это неотделимые от личности отношения, возникающие по поводу нематериальных благ. Примером личных неимущественных отношений могут являться отношения авторства на произведение или изобретение, а также отношения по защите чести и достоинства гражданина.
Различают два вида личных неимущественных отношений.
Первый вид составляют личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями - связь с имущественными отношениями выражается в том, что данные отношения могут служить непосредственно для извлечения выгоды, прибыли и доходов. Например, фирменные наименования - nike, reebook, призваны не только индивидуализировать субъекта гражданского права, но и предназначены для стимулирования покупателя к приобретению товара у известной фирмы; право автора изобретения на получение патента - призвано не только закрепить авторство, но и подразумевает извлечение прибыли от реализации запатентованного изобретения.
Такого рода отношения чаще всего имеют материальное выражение в виде вознаграждения - гонорара или увеличение продажи товаров.
Второй вид представлен личными неимущественными отношениями, не связанными с имущественными отношениями. Эти отношения возникают не для извлечения прибыли или иной выгоды, хотя при определенных обстоятельствах они могут повлечь последствия и материального характера. Так, вред, причиненный здоровью или достоинству человека, можно компенсировать денежным выражением, но при этом предполагается, что и то и другое нематериальное благо не предназначены для получения материальной выгоды.
Таким образом, предмет гражданского права составляют имущественно-стоимостные отношения, а так же личные неимущественные отношения как связанные так и не связанные с имущественными отношениями.
Под методом принято понимать определенные приемы, способы, средства воздействия на общественные отношения.1
Поэтому, метод гражданского права как бы незримо присутствует на всех направлениях гражданско-правового регулирования общественных отношений, составляющих предмет гражданского права.
Гражданское право - это отрасль частного права регулирующая путем преимущественно дозволительных средств имущественные отношения в их стоимостной форме, а также личные неимущественные отношения, как связанные так и не связанные с имущественными отношениями.
По нашему мнению, при изучении курса «Гражданское право» целесообразно вести речь о трех группах принципов2. К таковым относятся:
Общеправовые.
Отраслевые.
Подотраслевые и институционные.
Как мы видим, критерием для деления принципов гражданского послужили положения о системе права или, выражаясь более научно, «область правовых норм, на которую они распространяются»3.
Принципы гражданского права это закрепленные в гражданском законодательстве основополагающие идеи, начала, положения, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование гражданских правоотношений и правоприменение4.
четыре общеправовых принципа.
Принцип справедливости (ст. 6 ГК РФ) – беспристрастные, честные действия правоприменителей с возможностью учета норм морали или иных социальных норм.
Принцип разумности (ст. 6 ГК РФ) – оценивание субъектом гражданского права приемлемости и объективности существования тех или иных обстоятельств.
Принцип добросовестности (ст. 6 ГК РФ) – предположение либо требование о честности исполнения субъектом гражданского права своих обязанностей.
К числу отраслевых принципов следует отнести следующие основные начала:
Принцип равенства, который лучше охарактеризовать методом отпротивного – отсутствие властных или преимущественных отношений во взаимодействиях субъектов гражданского права.
Принцип равенства выражается в наличие у субъектов гражданского права:
равных оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений;
равных оснований ответственности.
Принцип имущественной самостоятельности (ст. 2 ГК РФ) означает экономическую независимость субъектов гражданского права во взаимоотношениях.
Действие этого принципа можно выразить следующей формулой: нет имущественной самостоятельности – нет субъекта гражданского права –нет гражданского правоотношения.
Принцип автономии воли (ст. 2 ГК РФ) – возможность субъектов гражданского права свободно определять свои отношения по собственному усмотрению, с учетом лишь императивных норм гражданского права.
Принцип автономии воли выражается в самостоятельности и независимости субъектов в выборе форм и средств проявления своей воли, как при осуществлении своих прав, так и при их защите (ст. 1 ГК РФ).
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, защиты и восстановления нарушенных прав (ст. ст. 1, 12 ГК РФ) «предполагает устранение всяких необоснованных помех в развитии гражданского оборота»5 и создание механизма защиты и восстановления нарушенных прав.
Действие этого принципа выражается:
в свободе любой не запрещенной законом деятельности, в том числе и предпринимательской (ст.18 ГК РФ);
в возможности субъектов осуществлять гражданские права по своему усмотрению и в своем интересе (ст. ст. 1, 9 ГК РФ);
в недопустимости ограничения конкуренции (ст.10 ГК РФ);
в свободе перемещения на территории России товаров, услуг и финансовых средств (ст. 1 ГК РФ);
в многообразии способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) и гарантированности судебной защиты нарушенных или оспоренных прав (ст. 11 ГК РФ).
Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела (ст. 1 ГК РФ).
Принцип недопустимости произвольного вмешательства проявляется:
в существовании права на частную жизнь, личную и семейную тайну (ст. ст. 23, 24 Конституции РФ);
в имущественной ответственности органов публичной власти за незаконное вмешательство в частные дела субъектов гражданского права (ст. 16 ГК РФ);
в защите служебной или коммерческой тайны (ст. 139 ГК РФ).
К подотраслевым и институционным принципам гражданского права следует отнести:
Принцип неприкосновенности собственности (ст. ст. 1, 209 ГК РФ).
Принцип равенства форм собственности (ст. 212 ГК РФ).
Принцип свободы договора (ст. ст. 1, 421 ГК РФ).
Принцип реального и надлежащего исполнения обязательств (ст. ст. 309, 396, 398 ГК РФ).
Принцип полного возмещения ущерба (ст. 1064 ГК РФ).
Принцип универсального правопреемства при наследовании (ст. 1110 ГК РФ).
Принцип приоритета изобретения (ст. 19 Патентного закона РФ) и др.
Значение принципов гражданского права заключается в следующем:
принципы гражданского права выступают критерием для определения законности деятельности публичных органов власти (издание нормативных актов, разрешение споров);
основные начала гражданского права являются отправной точкой при осуществлении правоприменительной практики, а при определенных обстоятельствах могут выступать в качестве источника гражданского права.
Под источниками гражданского права понимают формы выражения правил поведения для субъектов гражданского права6.
Можно вести речь о следующих видах источников гражданского права:
Международно-правовые положения (ст. 7 ГК РФ) – источники международного права, содержащие гражданско-правовые нормы.
Нормы международного права не однородны и могут быть разделены на три группы.
а) Общепризнанные принципы международного права (принцип признания правосубъектности человека (Всеобщая декларация прав человека).
б) Нормосодержащие акты международного права (резолюции ООН о запрете ввоза (вывоза) продовольственных товаров).
в) Международные договоры РФ (Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи (Венская конвенция).
Нормативно-правовой акт (ст. 3 ГК РФ).
Конституция РФ (в первую очередь п. «о» ст. 71) и ГК РФ различают следующие виды нормативных актов гражданского права:
1) гражданское законодательство: Гражданский кодекс РФ (п. 2 ст. 3 ГК); принятые в соответствии с Гражданским кодексом РФ иные федеральные законы, регулирующие гражданско-правовые отношения (п. 2 ст. 3 ГК);
2) иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права: указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК); постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3 ГК); нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (п. 7 ст. 3 ГК);
3) нормативные акты Союза ССР и Российской Федерации, принятые до введения в действие Гражданского кодекса (ст. 4 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 21 октября 1994 г., ст. 4 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» от 22 декабря 1996 г.).
Нормативно-правовые акты традиционно подразделяются на законы (законодательные акты) и подзаконные акты.
Правовой обычай (ст. 5 ГК РФ) – это сложившееся и широко применяемое правило поведения, не предусмотренное гражданским законодательством.
Принципы гражданского права.
Выделение принципов гражданского права как источников гражданского права основано на анализе ст. 6 ГК РФ. Данная норма права допускает действие не только аналогии закона, но и аналогии права. В последнем случае, то есть при отсутствии выше рассмотренных источников права, только принципы гражданского права могут являться регулятором гражданских правоотношений.
2. Система гражданского права - это внутренняя структура отрасли, находящая выражение в особом порядке расположения ее структурных элементов.
Из курса теории государства и права нам известно о существовании таких структурных элементов системы права как норма права, субинститут права, институт права, подотрасль права и, собственно, отрасль права.7 При этом, как правило, менее крупные структурные элементы системы права входят в более крупные, например, нормы права составляют субинститут права, совокупность последних дает представление об институте права и т.д.
Отличительной особенностью гражданского права является объединение в ее составе всех возможных структурных элементов системы права, разумеется, за исключением отрасли права. Более того, исключительно большой объем норм гражданского права позволяет говорить о возможности выделения в системе этой отрасли права нестандартных структурных элементов. Так, совокупность норм права о правах на чужие вещи составляет такой элемент права как объединение институтов.8
Естественно, перечислять каждый конкретно субинститут или институт гражданского права не представляется возможным. Вместе с тем, число подотраслей гражданского права - наиболее крупных структурных элементов системы отрасли права, не так велико, что и позволяет нам сосредоточить внимание на этих частях системы гражданского права.
Общепризнанным является выделение в системе гражданского права пяти подотраслей.
Вещное право - это подотрасль гражданского права, регулирующая отношения принадлежности вещей субъектам гражданского права и возможность использования чужих вещей на основе ограниченного числа вещных прав.
Важнейшим институтом этого структурного элемента системы гражданского права является институт права собственности. Последний, в свою очередь, подразделяется на такие субинституты как: право общей собственности или приобретение и прекращение права собственности.
Обязательственное право регулирует отношения по переходу имущества от одного лица к другому в силу обязательства.
Обязательственное право представляет собой самую объемную подотрасль гражданского права. Достаточно сказать, что нормы права, составляющие всю вторую часть ГК РФ, являются лишь частью нормативного материала, регулирующего обязательственные отношения. В качестве наиболее крупных структурных элементов подотрасли обязательственного права можно выделить два объединения институтов: договорные обязательства и внедоговорные обязательства.
Вещное право и обязательственное право не исчерпывают гражданско-правовое регулирование имущественных отношений.
Наследственное право опосредует отношения по переходу имущества от умершего лица к наследникам, либо к государству.
Наиболее интересными элементами этой подотрасли гражданского права представляются институты наследования по закону и наследования по завещанию.
Так, семейное право, представляющее собой совокупность норм права, регулирующих отношения между членами семьи или с их участием, многими цивилистами уже рассматривается как подотрасль гражданского права9. И это при том, что нормы семейного права содержатся в самостоятельном кодифицированном нормативном акте - Семейном кодексе РФ.
В качестве выводов по второму вопросу следует констатировать:
Особенностями системы гражданского права являются использование в качестве ее составных частей всех возможных структурных элементов системы права, а также выделения общих институтов не объединенных в отдельную подотрасль гражданского права, в силу пандектного способа систематизации гражданского законодательства.
Система отрасли гражданского права находит выражение и подтверждение в системе гражданского законодательства, в частности, в системе кодифицированного нормативного акта по гражданскому праву.
3. Правоотношение представляет собой форму, в которой абстрактная норма права получает свое конкретное выражение. Реализация нормы права в конкретном правоотношении заключается в том, что участники этого правоотношения наделяются субъективными правами и обязанностями, которые гарантируются государством.
Правовые отношения носят волевой сознательный характер, который заключается в том, что в них выражается индивидуальная воля их участников. В одних случаях воля его участников проявляется на всех стадиях, начиная от его возникновения и, кончая его реализацией (например, заключение договора купли-продажи). В других же случаях волевой характер правоотношения проявляется в процессе осуществления возникших не по воле сторон взаимных прав и обязанностей (например, в обязательствах из причинения вреда, когда ни причинитель, ни потерпевший не хотели возникновения правоотношения, однако когда оно все же возникло, сознательно осуществляют возникшие в данном правоотношении права и обязанности).
В более широком смысле волевой характер правоотношений заключается в том, что в них проявляется воля государства, установившего определенные правила, которыми регулируются права и обязанности участников подобных отношений.
Гражданские правоотношения — это один из видов правоотношений.
Будучи одним из видов правоотношений, гражданские правоотношения обладают такими общими для всех правоотношений чертами, как общественный характер этих отношений и основанность на законе. Они выступают как результат регулирования нормами гражданского права имущественных и личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.
Вместе с тем, гражданские правоотношения отличаются от иных правоотношений следующими чертами:
1. Субъекты гражданских правоотношений равны между собой, имущественно обособлены и самостоятельны независимо от функций, возлагаемых на них в конкретном правоотношении. Таким образом, обязанный субъект не подчинен управомоченному, а лишь связан конкретной обязанностью. Этим гражданское правоотношение отличается от административного.
2. Широкий круг субъектов. В гражданском правоотношении могут участвовать все возможные субъекты права (граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования).
3. Множественность объектов (вещи, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага).
4. Возможность установления содержания гражданских правоотношений по соглашению сторон (другие правоотношения возникают только при наличии соответствующей нормы права, прямо предусматривающей возможность возникновения правоотношений).
5. В качестве правовых гарантий реального осуществления предоставленных субъектам гражданских прав и обязанностей применяются главным образом меры имущественного характера (возмещение убытков и взыскание неустойки).
6. Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям, прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему (ст. 8 ГК РФ).
7. Специфика порядка и способов защиты нарушенных гражданских прав, заключающаяся в том, что в случае нарушения прав участники гражданских правоотношений обращаются в судебные органы путем предъявления соответствующего иска.
Таким образом, гражданское правоотношение — это волевое имущественное или личное неимущественное отношение, урегулированное нормами гражданского права, в котором его участники юридически связаны наличием взаимных субъективных прав и обязанностей.
Любое гражданское правоотношение представляет собой сложное правовое явление. Оно состоит из трех необходимых элементов:
1) субъектов правоотношения, 2) объекта и 3) содержания гражданского правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений. Под субъектным составом гражданского правоотношения понимаются участники гражданского правоотношения. В соответствии со ст. 2 ГК РФ участниками гражданских правоотношений являются физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Одни участники правоотношений обладают правами и называются управомоченными лицами, другие несут обязанности и называются обязанными лицами, однако в большинстве случаев они являются одновременно управомоченными и обязанными лицами.
Управомоченные и обязанные лица в гражданском правоотношении противостоят друг другу и не могут существовать один без другого.
Для того чтобы участвовать в гражданских правоотношениях, необходимо обладать гражданской правоспособностью —и дееспособностью (ст. 21 ГК РФ).
Иногда в научной литературе применяется термин «правосубъектность», объединяющий правоспособность и дееспособность. Правосубъектность определяется как социально-правовая способность быть участником соответствующих гражданских правоотношений.
Термин «физические лица» включает в себя не только граждан Российской Федерации, но также иностранных граждан и лиц без гражданства, которые пользуются одинаковыми с гражданами Российской Федерации имущественными и личными неимущественными правами за изъятиями, установленными в законе.
Юридические лица, выступающие в гражданских правоотношениях, могут иметь общую и специальную правоспособность, о чем будет сказано на последующих лекциях.
Обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
Состав участников гражданского правоотношения может меняться в результате правопреемства, под которым понимается переход прав и обязанностей от одного лица — правопредшественника к другому — правопреемнику, причем последний выступает в правоотношения вместо своего правопредшественника.
Правопреемство может быть универсальным (общим) или сингулярным (частным).
Содержание гражданского правоотношения - это составляющие его субъективные права (правомочия) и обязанности.
Субъективные гражданские права и обязанности неразрывно связаны друг с другом.
Субъективное гражданское право участника гражданского правоотношения можно определить как предоставленную ему законом возможность вести себя определенным образом, требовать соответствующего поведения от других лиц, а в случае необходимости использовать меры государственного принуждения, обратившись за защитой в судебные органы.
Субъективная гражданская обязанность — это мера должного поведения, которое заключается либо в совершении, либо в необходимости воздержания от совершения определенных действий и обеспечивается возможностью применения государственного принуждения.
Нарушение гражданских прав или неисполнение гражданских обязанностей может приводить к негативным последствиям для, соответственно, нарушителя или неисполнившего лица, которые именуются гражданско-правовой ответственностью.
Можно выделить следующие особенности гражданско-правовой ответственности:
возможность ее возникновения без вины причинителя вреда (например, ст. 1070 ГК РФ);
преимущественно восстановительный характер;
механизм привлечения к ответственности не всегда связан с государственным аппаратом (например, добровольное возмещение убытков);
исковой порядок приведение в действие принудительной силы государства;
возможность реализации ответственности за счет действий не причинителя вреда, а третьих лиц (например, причинение вреда в состоянии крайней необходимости, абз. 2 ст. 1067 ГК РФ);
Объекты гражданских правоотношений. Вопрос об объекте правоотношения является одним из спорных в российской правовой науке.
В соответствии со ст. 128 ГК РФ объектами гражданских прав (а значит, и гражданских правоотношений) являются вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.
Важнейшей разновидностью объектов гражданских правоотношений являются вещи, т.е. предметы материального мира (как естественные, так и созданные человеком), которые удовлетворяют определенные человеческие потребности. Вещи являются объектами правоотношений собственности. В качестве особой разновидности вещей со своим правовым регулированием выступают деньги и ценные бумаги.
Работы и услуги, которые в теории гражданского права получили название «действия», являются объектами обязательственного права.
Объектами гражданских правоотношений являются как действия физические (например, перемещение грузов по железной дороге по договору перевозки груза), так и юридические (например, заключение сделок от имени доверителя при договоре поручения).
К числу нематериальных объектов, которые могут быть объектами гражданских правоотношений, относятся результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность). К числу таких объектов относятся продукты духовного творчества (изобретения, произведения литературы, науки, искусства, промышленные образцы и т.д.).
Виды гражданских правоотношений. Исходя из содержания, гражданские правоотношения могут быть разделены на имущественные и неимущественные.
Деление гражданских правоотношений на имущественные и неимущественные основана на том, что имущественные отношения имеют экономическое содержание и всегда связаны с нахождением имущества у того или иного лица (например, правоотношения собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и других вещных прав), либо с передачей имущества одним лицом другому (например, по договорам купли-продажи, мены и т.д.).
Неимущественные правоотношения возникают в связи с нематериальными благами, которые принадлежат гражданину от рождения или в силу закона неотделимы от личности и непередаваемы другим лицам (честь, достоинство, деловая репутация, авторское имя и т.д.).
Практическое значение этого деления состоит в том, что при нарушении прав и обязанностей, вытекающих из имущественных правоотношений, к нарушителю могут применяться только санкции имущественного характера, тогда как при нарушении неимущественных прав кроме имущественных санкции (возмещение морального вреда) могут применяться и другие меры воздействия (например, право требовать опровержения сведений, порочащих честь и достоинство гражданина). Кроме того как следует из ст. 208 ГК РФ, исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав.
Деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные основано на том, что в абсолютных правоотношениях носителю абсолютного права противостоит неопределенное количество обязанных лиц. Так, собственник может требовать от всякого и каждого, чтобы тот воздерживался от совершения любых действий, мешающих собственнику осуществлять свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащей ему вещью.
Что же касается относительных правоотношений, то в них конкретному лицу (или нескольким точно определенным лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (или несколько определенных обязанных лиц). Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи проданного имущества от конкретного продавца.
В абсолютных правоотношениях обязанность состоит в том, чтобы воздержаться от совершения определенных действий, тогда как в относительных правоотношениях обязанность состоит в совершении определенных действий. Таким образом, в абсолютных правоотношениях нарушителем субъективного права может быть любое лицо, а в относительных правоотношениях нарушителем может быть, по общему правилу, конкретное лицо.
Деление гражданских правоотношений на вещные и обязательственные основана на том, что носитель права в вещных правоотношениях может осуществлять это право без содействия обязанных лиц (например, собственник имеет возможность пользоваться принадлежащей ему на праве собственности вещью для удовлетворения своих потребностей самостоятельно). Основополагающим вещным нравом является право собственности, однако в соответствии с действующим законодательством производными от права собственности вещными правами являются право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, право хозяйственного ведения, право оперативного управления.
Обладатель вещного права в вещных правоотношениях, по общему правилу, продолжает сохранять его, если вещь неправомерно перейдет к новому владельцу. Так, если вещь была утеряна или похищена, т.е. выбыла из владения собственника помимо его воли, то собственник продолжает сохранять право собственности на эту вещь. Субъект обязательственного права в обязательственных правоотношениях может осуществлять это право только при условии, что ему окажут содействие обязанные лица (например, покупатель передает продавцу предусмотренную договором денежную сумму).
Вещные права защищаются с помощью так называемых вещных исков, т.е. исков, направленных непосредственно на вещь, тогда как обязательственные права защищаются с помощью исков о возмещении убытков.
Гражданские правоотношения можно разделить на срочные, т.е. ограниченные определенным сроком (примером могут служить авторские правоотношения, вытекающие из исключительного авторского права, действующего в течение жизни автора и 50 лет после его смерти, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора), и бессрочные, не ограниченные каким-либо сроком (например, право собственности), однако в последнем случае правоотношение в любой момент может прекратить свое существование по воле собственника.
Наконец, гражданские правоотношения можно разделить на простые и сложные. К простым относятся правоотношения, в которых одному лицу принадлежит только одно право, а другому — только одна обязанность.
5. Правоспособностью гражданин наделен с момента рождения и в течение всей жизни до смерти. Прекращается правоспособность смертью гражданина. С определением момента смерти связано много различных медицинских и правовых вопросов, в частности, возможность изъятия органов для трансплантации и ряд других. Для определения момента, с которым гражданское законодательство связывает прекращение правоспособности, следует говорить о биологической смерти, т.е. тогда, когда возврат человека к жизни исключен. Правоспособность возникает один раз и прекращается также только один раз.
существует такое понятие как субъективное право. Понятия правоспособность и субъективное право ― не одно и то же. Между этими понятиями существуют определенные отличия. Чем же отличается правоспособность от субъективного права? Во-первых, правоспособность ― общая предпосылка возникновения субъективных прав, которые появляются только при наличии определенных юридических фактов. Во-вторых, правоспособность это абстрактная возможность иметь права, тогда как каждому субъективному праву корреспондируется определенная субъективная обязанность. Закон определяет дееспособность как “способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их” (ст.21 ГК). Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан является возможность самостоятельного заключения сделок (сделкоспособностью) и возможность нести самостоятельную имущественную ответствен- ность (деликтоспособность).
В отличие от правоспособности дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. Полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, т.е. достигшими восемнадцатилетнего возраста. Допускается два изъятия из этого правила: полная дееспособность может возникнуть у гражданина и до достижения восемнадцатилетнего возраста в случаях, во-первых, вступления в брак лицом, не достигшим 18 лет, если ему в установленном законом порядке был снижен брачный возраст, во-вторых, эмансипации (ст.27 ГК).
Эмансипация ― объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает по трудовому договору либо с согласия родителей заниматься предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным. Эмансипация совершается по решению органа опеки и попечительства при наличии согласия обоих родителей, либо суда, если родители или один из них на то не согласны. Следует иметь в виду, что отдельные права и обязанности возникают исключительно по достижении определенного возраста, например, право на приобретение огнестрельного оружия.
Несовершеннолетние, не достигшие четырнадцатилетнего возраста (малолетние), по общему правилу, недееспособны, все сделки от их имени совершают только их родители, усыновители или опекуны. закон предусмотрел возможность совершения малолетними определенных сделок. От 6 до 14 лет ― первый возрастной промежуток, с которым закон связывает определенный этап взросления. В этом возрасте малолетние вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения (п.2 ст.28 ГК).
Мелкие бытовые сделки ― сделки, которые направлены на удовлетворение обычных, каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи и незначительные по сумме. Такой критерий как незначительность означает, что для данного малолетнего с учетом его уровня развития, степени осознания значимости совершаемого им действия суд в каждом конкретном случае должен вынести свое решение о том, является ли для конкретного малолетнего совершенная сделка мелкой, т.е. незначительной по сумме или нет.
С достижением 14-летнего возраста несовершеннолетний наделяется совершать самостоятельно любые сделки, при условии письменного согласия его законных представителей. Согласие может быть получено как до совершения сделки, так и быть письменным одобрением уже состоявшейся сделки. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно и без согласия законных представителей, помимо сделок, совершаемых малолетними, распоряжаться собственным заработком, стипендией или иными доходами; осуществлять права автора произведений науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а также по достижении 16 лет быть членами кооперативов (ст.26 ГК). Право совершения названных сделок означает наделение несовершеннолетних определенным объемом дееспособности, что позволяет говорить об их частичной дееспособности.
С достижением 18 лет, а также в уже рассмотренных случаях, дееспособность граждан возникает в полном объеме. способности гражданина к волевым осознанным действиям могут быть нарушены вследствие заболевания либо злоупотребления алкогольными или наркотическими веществами. При наличии указанных проявлений необходимо защитить имущественные интересы такого гражданина либо интересы его семьи. Этой цели служит признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими веществами.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, признается судом недееспособным. В этом случае гражданин не вправе совершать вообще никаких сделок, включая мелкие бытовые, от его имени все сделки совершает его опекун (ст.29 ГК).
Злоупотребление гражданином спиртными напитками или наркотическими веществами само по себе достаточно свидетельствует о необходимости вмешательства в его действия со стороны государства, однако гражданское право не имеет цели излечения лиц от алкоголизма или наркомании, равно как и не имеет цели наказать их за подобные злоупотребления. Регулирование имущественных отношений в ситуации с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и наркоточескими веществами, предполагает вмешательство государства только при условии, что этот гражданин своими действиями ставит в тяжелое материальное положение свою семью. Таким образом, ограничение дееспособности имеет целью защиту имущественных интересов семьи. Если одинокий гражданин злоупотребляет спиртными напитками и вследствие этого пропивает собственное имущество, можно ставить вопрос о его лечении, но основания для ограничения его дееспособности нет. Ограничением дееспособности устанавливается контроль со стороны специально назначенного лица ― попечителя ― за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных доходов и распоряжение ими, гражданином, ограниченным судом в дееспособности. В отличие от признания лица недееспособным, при ограничении дееспособности гражданин вправе сам совершать все сделки при условии что, имеется согласие попечителя. Лишь одну категорию сделок он вправе совершать, не испрашивая согласия,― мелкие бытовые сделки. Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности происходит вследствие наличия болезни либо иных обстоятельств, которые в дальнейшем могут отпасть. Например, психическое состояние лица улучшится настолько, что это лицо вполне будет в состоянии руководить своими действиями и нести ответственность. В этих случаях суд выносит решение о признании гражданина дееспособным или об отмене ограничения его дееспособности.
6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Хозяйственное общество признаётся дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключённом между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочерними м. б. ООО и АО.
Дочерние общества не отвечает по долгам основного общества (товарищества).
Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний.
Юридическое лицо считается созданным с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.
При слиянии юридических лиц, права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юр. лицу в соответствии с передаточным актом, так же как и присоединение юр. лица.
Правопреемство при реорганизации юридических лиц – это переход прав и обязанностей одного лица к другому в силу соответствующего акта о реорганизации.
Правопреемство: общее и сингулярное.
Судьба имущества при разделении или выделении юр. лица решается в передаточном акте и разделительном балансе. Этими документами определяется объём прав и обязанностей образующихся у юр. лиц.
При передачи имущества производится инвентаризация, которая отражается в передаточном акте и разделительном балансе.
Виды. Производственными кооперативами (артелью) признаётся добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной или с/х продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание др. услуг), основанной на их личном участии трудовом или ином объединении его членами (участниками) имущественных взносов.
Законом и учредительным документом производственных кооперативов м. б. предусмотрено участие в его деятельности юр. лиц. Производственный кооператив – коммерческая организация.
Члены кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и порядке, предусмотренном законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.
Член ПК должен достигнуть возраста трудового совершеннолетия, т. е. 16 лет. А в хозяйственных обществах м. б. только полностью дееспособное лицо (после 18 лет).
Устав ПК – его единственный учредительный документ.
Учредительный договор при создании кооператива не заключается.
Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на членов в соответствии с Уставом кооператива.
Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен уставом и законом кооператива.
Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов.
Исполнительными органами кооператива являются правление и его председатель.
Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а так же осуществлены др. выплаты, предусмотренные уставом кооператива.
Член кооператива может быть исключён из кооператива по решению общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а так же в др. случаях, предусмотренных уставом или законом кооператива.
Унитарным предприятием признаётся коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней собственником имуществом.
Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в т. ч. между работниками предприятия.
В форме унитарного предприятия могут быть только государственные и муниципальные предприятия.
Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, может создать в качестве юр. лица др. унитарное предприятие путём передаче ему в установленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение (дочернее предприятие). Учредитель утверждает устав дочернего предприятия и назначает его руководителей.
В случае предусмотренном законом о государственном и муниципальном унитарном предприятии, по решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, может быть образовано унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (федеральное, казенное предприятие).
РФ несёт субсидиарную ответственность по обязательствам казённого предприятия при недостаточности его имущества.
Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства РФ.
Решение о создании на базе государственного предприятия казенного завода (фабрики, хозяйства) может быть принято только в отношении тех промышленных или с/х федеральных государственных предприятий, исключительным или преобладающим (более 50%) потребителем продукции (работ, услуг) которую является государство или приватизация которых запрещена Государственной программой приватизации.
Основная хозяйственная деятельность казённого предприятия осуществляется в соответствии с планом-заказом и планом развития казённого предприятия не может создавать дочерних предприятий, учреждать или организовывать без согласия Правительство РФ, не может отчуждать закреплённое за ним государственное имущество, сдавать его в аренду или пользование, а так же использовать его в качестве предмета залога без согласия ГКП РФ, может получать кредиты только при наличии гарантии Правительства РФ.
Обществом с ограниченной ответственностью признаётся учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого распределен на доли определённых учредительных документальных размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов.
Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное наименование (фирменное) на русском языке и указание на место нахождения общества.
Права участника общества:
1)участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном ФЗ “Об ООО” и учредительных документах общества;
2)получать информацию о деятельности общества и ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в установленном его учредительном документальном порядке;
3)принимать участие в распределении прибыли;
4)продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо её часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном ФЗ “Об ООО” и уставом общества;
5)в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
6)получить в случае ликвидации часть имущества, оставшееся после его ликвидации и расчётов с кредиторами, или его стоимость и др., предусмотренное ФЗ и Уставом общества.
Участники общества обязаны:
вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены ФЗ “Об ООО” и учредительных документах общества;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества и др., предусмотренную ФЗ “Об ООО” и Уставом общества.
Уставной капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
Вкладом в Уставной капитал общества может быть: деньги, ценные бумаги, др. вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Каждый учредитель общества должен полностью внести свой вклад в Уставной капитал общества в течении 1 года с момента государственной регистрации общества.
Не допускается освобождение учредительного общества от обязанности внесения вклада в Уставной капитал общества, в т.ч. путём зачета его требований к обществу.
На момент государственной регистрации общества его Уставной капитал должен быть оплачен его учредителями не меньше чем на 50%.
Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия др. его участников или общества.
Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании при принятии решений.
Каждый участник имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорционально его доле в Уставном капитале общества.
Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований ФЗ, Устава общества и нарушающее право и законные интересы участника общества, м.б. признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательств. права участников общества по отношению к обществу.
Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих акций.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам акционеров.
Общество может быть открытым и закрытым, что отражается в его уставе и фирменном наименовании.
Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества. Открытое АО вправе проводить и закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность такой подписки ограничена уставом АО или действующим законодательством РФ. Число акционеров ОАО не ограничено.
Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного, заранее оговоренного круга лиц, признается закрытым обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров ЗАО не должно превышать 50 человек. Если число акционеров ЗАО превышает 50 человек, ЗАО в течение одного года должно преобразоваться в ОАО; если же число не уменьшится и не будет преобразования, ЗАО подлежит ликвидации в судебном порядке.
Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами этого общества, по цене предложенной другому лицу.
Срок осуществления преимущественного права не может быть менее 30 и более 60 дней с момента предложения акций на продажу. Общество, если предусмотрено уставом, может также в преимущественном порядке купить акции, продав. его акцион., если другие акционеры ЗАО не используют свое право преимущ. покупки.
Общества, учредители которых в случаях, установленных ФЗ, являются Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование (за исключением обществ, образованных в процессе приватизации государственного и муниципального предприятия.), может быть только открытым.
Общество может быть учреждено гражданами (от одного и более) и юр. лицами. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Уставной капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала общества. При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей. Все акции общества являются именными.
Уставом общества может быть определены права, предоставл. акциями общества каждой категории (типа), которые оно размещает. При отсутствии таких положений в уставе общество не вправе размещать дополнительные акции таких категорий (типов).
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получать дивиденды; в случае ликвидации – право на получение части его имущества.
Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять ) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ и уставом общества.
Руководство текущими делами общества может осуществляться только единоличным исполнительным органом общества – директором или генеральным директором, а может еще и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Уставом д.б. определена компетенция каждого из них. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющему органу) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). К компетенции относится все, что не относится к компетенции общего собрания акционерного общества и совету директоров общества.
Потребительским кооперативом признаётся добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей, осуществляемое путём объединения его членами имущественных паевых взносов.
Наименование потребительских кооперативов должно содержать указание на его основную цель деятельности, а так же содержать или слово “кооператив”; или слова “ потребсоюз” либо “потребобщество”.
Члены потребительского кооператива обязаны в течение 3-х месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшееся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.
Доходы, полученные потребительным кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляется кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяется между его членами.
Потребительский кооператив осуществляет в интересах пайщиков, заготовителей, торговую, производственную, посредническую и иную деятельность, не запрещенную законодательством, содействует развитию социально-бытовой инфраструктуры, идет благотворительная деятельность, участвует в международном кооперативном движении.
Общественным и религиозными организациями признаются добровольные объединения граждан, в установленном порядке, объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных интересов или иных нематериальных потребностей. Общественные и религиозные организации являются некоммерческими организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующие этим целям.
Участники общественных и религиозных организаций не сохраняют прав на переданное ими этому органу в собственность имущества, в т.ч. на членские взносы .
Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а общественных и религиозных организаций не отвечают по обязательствам своих членов.
Запрещено создавать такие общественные и религиозные организации, которые преследуют цели насильственных изменений конституционного строя, пропаганду войны, насилия и жестокости и т.д.
Общественные и религиозные организации могут создавать свои предприятия, деятельность которых также не может выходить за пределы уставной правоспособности самой организации.
Членство и выход из организации является добровольными, и никаких имущественных требований при выходе из таких организаций ее члены предъявлять не вправе.
Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и юр. лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующих социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Фонды могут создавать только хозяйственные общества, т.е. такие образования, которые предполагают ограничения ответственности фонда по обязательствам, создаваемым организацией. Фонды не могут участвовать в создании хозяйственных товариществ.
Есть др. категория фондов – это фонды, выполняющие функции государственного управления, которые являются государственными учреждениями (Пенсионный фонд).
Имущество, переданное фонду его учредителем, является собственностью фонда. При создании фонда может использоваться как государственное, так и частное имущество. После создания фонда, имущество остается собственностью фонда без каких либо прав на его членов.
Учредители не отвечают по обязательствам, созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Фонд вправе использовать имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствует этим целям.
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Публикация должна происходить по истечении финансового года и составлении баланса в сроки, предусмотренные законодательством.
В фонде должен быть попечительный совет, осуществляющий надзор над деятельностью фонда.
Устав фонда может быть изменен органами фонда, если уставом предусмотрена возможность его изменения в таком порядке. Если сохранение устава в неизменном виде влияют последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении фонда, а возможность изменения устава в нем не предусмотрена либо устав не изменяется уполномоченными лицами, право внесения изменений принадлежит суду по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью.
Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован: (1) если имущество фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереально; (2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены; (3) в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных уставом; (4) в др. случаях предусмотренных законом.
В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда.
7. Объекты гражданских правоотношений - это различные материальные (в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов гражданского права. Названные объекты нередко именуют объектами гражданских прав.
К числу материальных благ как объектов гражданских правоотношений относятся вещи, а также результаты работ или услуг, имеющие материальную, вещественную форму (например, результат строительства или ремонта какого-либо материального объекта). В этом смысле материальным благом может являться не только вещь, но и деятельность по созданию или улучшению вещей, и даже деятельность по оказанию иных материальных услуг. Поэтому в данную группу объектов включаются и услуги, не сопровождающиеся созданием или изменением вещей, но создающие известный полезный эффект материального, хотя и не обязательно овеществленного характера (например, услуги по хранению вещей, перевозке пассажиров и багажа или услуги оздоровительного либо культурно-зрелищного характера). Все эти объекты объединяет их экономическая природа как товаров, объективно требующих для себя гражданско-правового оформления (режима).
К нематериальным благам относятся результаты творческой деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения и т.п.) и некоторые другие сходные с ними по своей природе объекты (объекты "промышленных прав" в виде промышленных образцов, товарных знаков, фирменных наименований и т.д., отдельные виды информации и т.п.), а также личные неимущественные блага, пользующиеся гражданско-правовой защитой. Нематериальные блага, за исключением личных неимущественных, также приобретают экономическую форму товаров, что и дает им возможность становиться объектами имущественного оборота (объекты исключительных прав).
Таким образом, к объектам гражданских прав (правоотношений) относятся:
1) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права;
2) действия (работы и услуги либо также их результаты как вещественного, так и неовеществленного характера);
3) нематериальные объекты товарного характера (результаты творческой деятельности и способы индивидуализации товаров и их производителей);
4) личные неимущественные блага .
В развитой экономике объектом товарного (имущественного) оборота становятся не только вещи, но и имущественные права, в том числе выраженные в специальных документах - ценных бумагах. Основную особенность этих документов составляет тесная, неразрывная связь выраженных в них прав с документарной (бумажной) формой их фиксации. В силу такой связи имущественное право существует лишь в форме бумаги, следовательно, передача (отчуждение) бумаги является передачей самого права, а ее утрата - прекращением права.
Ценная бумага как документ относится к категории движимых вещей (см. п. 2 ст. 142 и п. 2 ст. 130 ГК). При этом выраженное в ней право может касаться как движимости, так и недвижимости (например, в закладной, оформляющей права на заложенную недвижимость). Многие ценные бумаги (в частности, акции и облигации) как вещи определяются родовыми признаками, несмотря на возможность их индивидуализации (например, по номерам), но могут быть и индивидуально определенными (вексель, выигравший лотерейный билет и т.д.).
Для признания документа ценной бумагой он должен отвечать некоторым особым признакам (свойствам), вытекающим из требований закона. К их числу относится, во-первых, литеральность, под которой понимается возможность требовать исполнения только того, что прямо обозначено в ценной бумаге. Ценная бумага - строго формальный документ (п. 2 ст. 144 ГК).
Во-вторых, это легитимация субъекта права, выраженного в ценной бумаге, т.е. его узаконение в качестве управомоченного по бумаге лица.
Третьим важнейшим свойством такого документа является необходимость его презентации (предъявления обязанному лицу).
Ценная бумага, в-четвертых, характеризуется также абстрактностью закрепленного в ней обязательства, поскольку отказ от его исполнения обязанным лицом со ссылкой на отсутствие основания или его недействительность не допускается (п. 2 ст. 147 ГК).
Наконец, в-пятых, ценная бумага придает выраженному в ней праву свойство автономности. Таким образом, ценной бумагой признается документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы (реквизитов) имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (п. 1 ст. 142 ГК).
Важнейшей юридической классификацией ценных бумаг, прямо предусмотренной законом, является их различие по способу легитимации (обозначения) управомоченного лица. По данному критерию ценные бумаги разделяются на предъявительские, именные и ордерные (приказные) (ст. 145 ГК).
По предъявительской ценной бумаге (бумаге на предъявителя) удостоверенные ею права может осуществить любой ее держатель. Предъявительскими бумагами могут быть векселя, облигации, акции, чеки, банковские сертификаты, коносаменты (документы, удостоверяющие прием груза к морской перевозке).
Права, удостоверенные именной ценной бумагой, принадлежат прямо названному в ней лицу. Поэтому способом легитимации управомоченного лица здесь является удостоверение тождества держателя документа с лицом, обозначенным в бумаге (а иногда и в записях должника, обычно ведущихся в форме специальных книг или реестров, например реестра акционеров).
Права по ордерной ценной бумаге принадлежат обозначенному в ней лицу, которое вправе как само осуществить их, так и назначить своим распоряжением (ордером, приказом) иное управомоченное лицо. Такая ценная бумага заранее содержит возможность дальнейшего отчуждения (оборота). Для легитимации по ордерной бумаге требуется удостоверение тождества ее держателя с лицом, обозначенным либо в ее тексте, либо в последней передаточной надписи (притом ряд таких передаточных надписей должен быть непрерывным). Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на самой этой бумаге (обычно на ее обороте) специальной передаточной надписи - индоссамента (от итал. in dosso - на спине, на обороте). Классическим примером такой бумаги является переводной вексель (тратта).
Индоссаменты могут быть ордерными, содержащими прямое указание лица, которому или приказу (ордеру) которого должно производиться исполнение по бумаге, а также бланковыми, без указания лица, которому следует произвести исполнение, - в этом случае владелец бумаги может затем вписать указание на управомоченное лицо, либо совершить новый индоссамент, либо просто передать (вручить) ордерную бумагу новому владельцу, который, в свою очередь, вправе поступить с ней аналогичным образом. Это резко повышает оборотоспособность такой бумаги, сближая ее с предъявительскими бумагами (абз. 2 п. 3 ст. 146 ГК). Особой разновидностью ордера является препоручительный индоссамент, который не меняет управомоченное по бумаге лицо, а лишь содержит поручение иному лицу осуществить предусмотренные бумагой права (абз. 3 п. 3 ст. 146 ГК).
По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав они делятся на:
денежные, выражающие право требования уплаты определенной денежной суммы (например, облигация, вексель, чек);
товарораспорядительные, выражающие право на определенные вещи (товары) (закладная, коносамент, складское свидетельство), и корпоративные, выражающие право на участие в делах компании (акции и их сертификаты).
Денежные бумаги обычно фиксируют обязательственные права требования, товарораспорядительные имеют вещно-правовое содержание, а корпоративные удостоверяют членские (корпоративные) права.
К названным группам ценных бумаг примыкают производные (дополнительные) ценные бумаги, которые закрепляют правомочия, производные от основных требований, удостоверенных главными (основными) ценными бумагами. К ним обычно относят купоны акций и облигаций, удостоверяющие право на периодическое получение дохода. Купоны часто бывают предъявительскими, несмотря на то что основная бумага является именной или ордерной. В этом проявляется их самостоятельный характер как особой разновидности ценных бумаг. Производными ценными бумагами являются также депозитарные расписки, удостоверяющие право их держателей на конвертацию этих бумаг в установленный срок в ценные бумаги другого вида, и фондовые варранты (называемые у нас опционными свидетельствами), удостоверяющие право на покупку или продажу определенного количества ценных бумаг (акций или облигаций) в установленный срок по заранее оговоренной цене.
Существует также деление ценных бумаг, основанное на их экономическом значении. С этой точки зрения выделяются торговые (денежные), товарораспорядительные (товарные) и инвестиционные ценные бумаги. Торговые бумаги призваны обслуживать кредитно-расчетные отношения (денежный оборот), т.е. торговлю деньгами. К ним относят прежде всего вексель и чек. Товарораспорядительные бумаги обслуживают оборот вещей (товаров). Это уже упоминавшиеся складские свидетельства, коносаменты и закладные.
Инвестиционные ценные бумаги призваны обслуживать фондовый рынок, будучи средством накопления доходов. Поэтому чаще их называют фондовыми. К ним относятся акции, облигации и производные от них бумаги.
Классификация нематериальных благ: 1) в зависимости от способа приобретения • приобретенные гражданами в силу рождения, а юридическими лицами в силу создания (жизнь, здоровье, честь, личная тайна и т.д.). Они существуют независимо от правовой регламентации, а в случае посягательства на них подлежат защите. • Приобретенные физическими и юридическими лицами в силу акта законодательства (право свободного передвижения, право выбора места жительства, право авторства) 2) в зависимости от их направленности на соответствующую сферу деятельности • благо, направленное на индивидуализацию личности (право на имя, право на наименование юридического лица, право на деловую репутацию) • благо, направленное на обеспечение личной безопасности субъекта права (жизнь, здоровье, благополучие окружающей среды) • благо, обеспечивающее неприкосновенность частной жизни (неприкосновенность жилища, тайна переписки, невмешательство в личную жизнь)
8. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина
Причинение вреда жизни или здоровью гражданина является специальным деликтом, Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выражается в смерти гражданина, увечье или ином повреждении здоровья. Жизнь и здоровье являются нематериальными благами, которые не могут быть восстановлены правонарушителем. В связи с этим применяется такой способ защиты гражданских прав, как компенсация морального вреда, т.е. физических или нравственных страданий гражданина, в денежной форме. Однако причинение вреда жизни или здоровью гражданина влечет возникновение у него также неблагоприятных имущественных последствий в виде утраты заработка, расходов на лечение и т.п. В данном случае имущественный вред является следствием причинения неимущественного вреда и подлежит возмещению делинквентом. Особенностью обязательств вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина является то, что они могут возникнуть и в случае причинения такого вреда при исполнении договорных обязательств (например, при перевозке пассажиров, при исполнении трудового договора). Обязательства вследствие причинения вреда здоровью и обязательства вследствие причинения вреда жизни отличаются по субъектному составу и содержанию. При причинении вреда здоровью сторонами обязательства являются делинквент и гражданин, которому причинено увечье или иное повреждение здоровья. Содержание обязательства составляют право потерпевшего требовать возмещения и обязанность причинителя вреда возместить, во-первых, утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь (неполученные доходы); во-вторых, расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение (п. 1 ст. 1085 ГК РФ). В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом (ст. 1086 ГК РФ). Если потерпевший на момент причинения вреда не работал, то по его выбору учитывается либо заработок до увольнения, либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной в соответствии с законом. Размер утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу), соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности (способности к неквалифицированному труду, не требующему специальных знаний и навыков). Утрата трудоспособности может быть полной или частично, временной или постоянной. Для определения степени утраты профессиональной (общей) трудоспособности проводится медико-социальная экспертиза. Размер возмещения вреда впоследствии может быть увеличен или уменьшен по требованию потерпевшего или причинителя вреда, если трудоспособность потерпевшего уменьшилась или возросла по сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения возмещения вреда. При причинении вреда здоровью малолетнего, не имеющего заработка (дохода), ему возмещаются только расходы, понесенные в связи с повреждением здоровья. Если же вред причинен здоровью несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, то хотя он и не имел заработка (дохода), утраченный заработок ему возмещается исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, установленной в соответствии с законом. Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. В случае причинения вреда жизни гражданина деликтное обязательство возникает между делинквентом и лицами, которым вследствие смерти потерпевшего причинен имущественный вред в виде расходов на погребение умершего (при этом пособие на погребение в счет возмещения вреда не засчитывается), а также неполучения средств на содержание. В последнем случае говорят о возмещении вреда, понесенного в связи со смертью кормильца (ст. ст. 1088 - 1089 ГК РФ). Право на возмещение такого вреда имеют: во-первых, иждивенцы умершего (т.е. получавшие от умершего содержание), нетрудоспособные по возрасту (несовершеннолетние, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) или по состоянию здоровья (инвалиды I, II и III групп), а также лица, имевшие ко дню смерти право на получение от него содержания; во-вторых, ребенок умершего, родившийся после его смерти; в-третьих, лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти; в-четвертых, один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за детьми умершего, внуками, братьями и сестрами, находившимися на иждивении умершего и не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе. Возмещение вреда производится, как правило, ежемесячными платежами. Срок выплат определяется в зависимости от того, кто является кредитором: несовершеннолетним - до достижения 18 лет; учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет; женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет - пожизненно; инвалидам - на срок инвалидности; одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими 14 лет либо изменения состояния здоровья. Если гражданин стал нетрудоспособным (по возрасту или состоянию здоровья) в период осуществления ухода, он сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.
В ст. 151 ГК моральный вред определен как физические и нравственные страдания. Такие страдания проявляются в форме негативных физических ощущений, психических переживаний, в той или иной степени лишающих человека психического благополучия, душевного равновесия.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.
Потерпевшим в обязательстве по возмещению морального вреда является лицо, которому принадлежат нарушенные нематериальные блага.
Обязанность возместить моральный вред возникает, по общему правилу, при условии вины причинителя, наличие которой презюмируется. Форма вины значения не имеет. Согласно ст. 1100 ГК моральный вред подлежит компенсации независимо от вины в случаях, если вред причинен:
а) жизни или здоровью потерпевшего источником повышенной опасности; б) гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; в) распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; г) в иных случаях, предусмотренных законом. Моральный вред компенсируется в денежной форме (п. 1 ст. 1101 ГК). Размер такой компенсации не зависит от наличия и размера подлежащего возмещению имущественного вреда. Согласно ст. 151, 1101 ГК при определении размера компенсации морального вреда суд должен учитывать: степень вины причинителя вреда (если вред возмещается на началах вины); степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; характер таких страданий, который должен оцениваться с учетом фактических обстоятельств, и индивидуальных особенностей потерпевшего; требования разумности и справедливости; иные заслуживающие внимание обстоятельства.
9. Защита личных неимущественных прав
Личные неимущественные права, как и иные права абсолютного характера, регулируемые нормами гражданского права, существуют независимо от их нарушения. При нарушении же этих прав между управомоченным лицом и правонарушителем возникают относительные правоотношения охранительного характера. Порождающим их юридическим фактом является правонарушение. Ввиду того что рассматриваемые права возникают по поводу личных неимущественных благ, они защищаются в основном способами, не имеющими целью восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего лица.
Согласно ст. 12 ГК такими способами являются: признание этих прав; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих условия его нарушения; признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; прекращение или изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, а также иные способы, предусмотренные законом, например опровержение сведений, порочащих честь и достоинство гражданина. В юридической литературе с учетом особенностей личных неимущественных прав предлагается установить в законе нетрадиционные способы защиты этих прав, направленные как на предупреждение их нарушения, так и на эффективную защиту уже нарушенных личных неимущественных прав. Характерной особенностью перечисленных способов защиты личных неимущественных прав является то, что они применяются к правонарушителю независимо от его вины. Вместе с тем, если нарушением личных неимущественных прав гражданину нанесен имущественный ущерб, то применяются нормы гражданского права, регулирующие ответственность за причинение вреда (глава 59 ГК). Кроме того, в связи с нарушением личных неимущественных прав потерпевший вправе требовать возмещения морального вреда (ст. 151, п. 5 ст. 152, ст. ст. 1099 - 1101 ГК). За нарушение отдельных личных неимущественных прав компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины (например, если вред причинен распространением сведений, порочащих честь и достоинство гражданина). Для защиты отдельных личных прав граждан в определенных случаях может использоваться также институт договорной ответственности.
Компенсация морального вреда осуществляется согласно ст. 151 и ст. 1101 ГК в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических или нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, и с учетом требований разумности и справедливости.
10. Способы защиты гражданских прав. Субъективное гражданское право на защиту
Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях предусмотренных законом. Решение принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд.
Защита гражданских прав осуществляется путем: (1) Восстановления права; (2) Восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; (3) Признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий её недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки; (4) Присуждения к исполнению обязанностей в натуре (5) Возмещение убытков; (6) Взыскание неустойки; (7) Компенсации морального вреда; (8) Самозащиты права; (9)Прекращение или изменение правоотношения; (10) Неприменение судом акта государственного акта или органа местного самоуправления, противоречащего закону; (11) Признание недействительным акт государственного органа или органа местного самоуправления и иными способами, предусмотренными законом.
Ненормотивный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, так же нормотивный акт, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающих иные гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.
В случае признания акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными вышеизложенными способами.
Допускается самозащита гражданских прав, т. е. можно защятить свои права без обращения в суд.
Допускается самозащита при наличии тех условий: нарушение права, необходимость пресечь это нарушение и соразмерность принятых для пресечени нарушения мер характеру и содержанию правонарушения.
Способы самозащиты д. б. Соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Одним из способов (проявлений) самозащиты является удержание вещи как обеспечение исполнения обязательства.
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которое лицо, чьё право нарушено, произвело а так же неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гр. оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Убытки подлежат взысканию только при наличии четырех факторов: (1) Наличие вины причинителя вреда; (2) Незаконными действиями (бездействиями) причинителя вреда; (3) Доказанности следственно-причинной связей между 1 и 2; (4) Доказанности убытка.
Под бездействием следует понимать неисполнение обязанностей, возложенных на соответствующий орган.
Под уклонением понимается несовершение предусмотренных законом и иными правовыми актами в установленный ими срок соответствующих действий (принятие акта).
Нормальный гражданский оборот предполагает не только признание за субъектами определенных гражданских прав, но и обеспечение их надежной правовой охраны.
Защита гражданских прав — одна из важнейших категорий теории гражданского и гражданско-процессуального права, без уяснения которой весьма сложно разобраться в характере и особенностях гражданско-правовых санкций, механизме их реализации и других вопросах, возникающих в связи с нарушением гражданских прав. Исследование данной категории предполагает, в свою очередь, выяснение содержания и соотношения ряда взаимосвязанных понятий, к числу которых в первую очередь относится само право на защиту.
В общем виде право на защиту можно определить как предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или оспариваемого права.
Как и любое другое субъективное право, право на защиту включает в себя, с одной стороны, возможность совершения управомоченным лицом собственных положительных действий и, с другой стороны, возможность требования определенного поведения от обязанного лица. Право на собственные действия в данном случае включает в себя такие меры воздействия на нарушителя, как, например, необходимая оборона, применение так называемых оперативных санкций и т.д. Право требования определенного поведения от обязанного лица охватывает, в основном, меры воздействия; применяемые к нарушителю компетентными государственными органами, к которым потерпевший обращается за защитой нарушенных прав.
Предметом защиты являются не только субъективные гражданские права, но и охраняемые законом интересы (ст. 3 ГПК). Субъективное гражданское право и охраняемый законом интерес являются очень близкими и зачастую совпадающими правовыми категориями.
11. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.
Наряду с физическими и юридическими лицами участниками отношений, регулируемых гражданским правом, являются государство и другие публично-правовые образования. Для решения стоящих перед ними публичных, общенациональных или иных общественных (региональных, местных) задач они во многих случаях нуждаются в участии в имущественных отношениях.
К числу публично-правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях, относятся, во-первых, государство и, во-вторых, муниципальные образования. Особенности отечественного государственного и социально-экономического устройства имеют следствием то положение, что государство не выступает в качестве единого субъекта гражданских правоотношений, а, напротив, характеризуется множественностью субъектов. К их числу относятся как Российская Федерация (федеральное государство) в целом, так и ее отдельные субъекты - республики, края, области, города федерального подчинения, автономная область, автономные округа (ч. 1 ст. 65 Конституции РФ), являющиеся государственными образованиями.
Что касается городских и сельских поселений и других муниципальных образований, то в них осуществляются функции местного самоуправления (ст. 131 Конституции РФ), в связи с чем они не могут считаться государственными образованиями. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Несомненно, однако, что они обладают известными властными полномочиями, т.е. функциями публичной власти, которыми их наделяет ст. 132 Конституции РФ. Поэтому как муниципальные, так и государственные образования охватываются общим понятием публично-правовых образований.
Особенности правового положения всякого государства обусловлены наличием у него политической власти и государственного суверенитета, в силу которых оно само регулирует различные, в том числе имущественные, отношения, устанавливая в качестве общеобязательных как правила поведения для всех участников, так и порядок разбирательства их возможных споров. При этом оно само определяет и собственную гражданскую правосубъектность, ее содержание и пределы. Вместе с тем, участвуя в имущественных (частноправовых) отношениях, государство должно соблюдать установленные им же правила, обусловленные самой природой регулируемых отношений. Оно не может использовать свои властные прерогативы для того, чтобы произвольно менять в своих интересах гражданско-правовые нормы или извязывать контрагентам свою волю в конкретных правоотношениях, иначе рыночный (имущественный) оборот не сможет нормально функционировать, а необходимая ему частноправовая форма будет разрушена.
Поэтому государство и другие публично-правовые образования в гражданско-правовых отношениях выступают на равных началах с иными их участниками - гражданами и юридическими лицами (п. 1 ст. 124 ГК). Это означает, что они не вправе использовать здесь никакие свои властные полномочия по отношению к другим участникам (контрагентам). За нарушение гражданских прав или неисполнение обязанностей к публично-правовым образованиям в судебном порядке могут быть применены обычные меры имущественной ответственности, ибо во "внутренних" (внутригосударственных) гражданских правоотношениях публично-правовые образования лишены судебного иммунитета (т.е. возможности привлечения к суду только с их согласия).
Гражданская правосубъектность государства и других публично-правовых образований в различных правовых системах оформляется по-разному. Часто встречается признание государства в целом и (или) ряда его органов (учреждений), а также административно-территориальных образований и их органов юридическими лицами публичного права. Они отличаются от обычных юридических лиц частного права тем, что создаются на основе публично-правового (обычно - административного, властно-распорядительного) акта и преследуют в своей деятельности публичные (общественные) цели, а также имеют определенные властные полномочия. Их правовой статус регламентируется нормами публичного, а не частного права, но в качестве субъектов имущественного оборота они уравниваются с юридическими лицами частного права.
В некоторых случаях государство в целом для целей гражданского (имущественного) оборота рассматривается как фиск (казна) - особый субъект права. Это понятие применяется только к государству, но не к его органам, которые в таком случае считаются лишь представителями казны. Не применяется оно и к административно-территориальным (муниципальным и иным) образованиям, которые обычно рассматриваются как юридические лица публичного права.
Действующее российское законодательство считает государство, государственные и муниципальные (публично-правовые) образования самостоятельными, особыми субъектами права, существующими наряду с юридическими и физическими лицами. К их гражданско-правовому статусу применяются нормы, определяющие участие в имущественном обороте юридических лиц, если иное прямо не вытекает из закона или из особенностей данных субъектов (п. 2 ст. 124 ГК). Очевидна, например, невозможность применения к ним правил о порядке создания и прекращения юридических лиц. Гражданско-правовые сделки с участием публично-правовых образований, напротив, по общему правилу (при отсутствии специальных изъятий) подчиняются нормам о сделках с участием юридических лиц, хотя сами эти субъекты юридическими лицами не являются.
В качестве субъектов гражданского права государство и иные публично-правовые образования обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью. При определении их характера и содержания следует иметь в виду, что рассматриваемые субъекты, в отличие от юридических лиц, созданы не для участия в гражданских правоотношениях, которое носит для них вынужденный, вспомогательный по отношению к основной деятельности характер. Следует поэтому согласиться с утверждением, что гражданская правоспособность государства (и других публично-правовых образований) хотя и может быть достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный, а не общий (универсальный) характер. Указанные субъекты могут иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям их деятельности и публичным интересам.
Государство и другие публично-правовые образования приобретают для себя гражданские права и создают гражданские обязанности, т.е. реализуют свою дееспособность, через свои органы (органы государственной власти или органы местного самоуправления), действующие в рамках их компетенции, установленной актами о статусе этих органов (п. 1 и 2 ст. 125 ГК). Но в результате их действий участниками гражданских правоотношений становятся именно публично-правовые образования в целом, а не органы их исполнительной или законодательной власти, либо органы местного самоуправления. Последние могут участвовать в гражданских правоотношениях самостоятельно, а не от имени соответствующего публично-правового образования, только в роли финансируемых собственником государственных или муниципальных учреждений - юридических лиц с ограниченным вещным правом оперативного управления на закрепленное за ними имущество и под субсидиарную ответственность создавшего их публичного собственника.
Таким образом, действия органов власти, совершенные в пределах их компетенции, являются действиями самих публично-правовых образований. Важно поэтому определить, основаны ли эти действия на соответствующих полномочиях данных органов, входят ли они в их компетенцию. Компетенция государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе и по участию в гражданских правоотношениях, устанавливается актами публичного, а не частного (гражданского) права.
При этом речь идет о государственном и муниципальном имуществе, не закрепленном за соответствующими юридическими лицами - предприятиями и учреждениями - на самостоятельном вещном праве, ибо такое имущество составляет базу самостоятельного участия этих лиц в гражданском обороте. Поэтому такие юридические лица не отвечают своим имуществом по долгам учредивших их публичных собственников. По своим собственным обязательствам государство и другие публично-правовые образования отвечают лишь той частью своего имущества, которую они не передали своим юридическим лицам и которая составляет понятие "казны" (нераспределенного государственного и муниципального имущества).
Имущество казны, состоящее прежде всего из средств соответствующего государственного или местного бюджета, и составляет материальную базу для самостоятельного участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. Бюджетными средствами распоряжаются финансовые органы (федеральное и республиканские министерства финансов, их региональные и местные управления и отделы). Поэтому именно они чаще всего выступают в качестве органов, уполномоченных публично-правовыми образованиями (т.е. от их имени) для участия в гражданских правоотношениях, в частности при выпуске (эмиссии) государственных или муниципальных внутренних займов или предоставлении кредитов, а также при предъявлении к государственные или муниципальным образованиям имущественных требований (исков), в том числе в порядке субсидиарной ответственности за долги созданных ими учреждений.
Что касается иного находящегося в публичной собственности имущества, то распоряжение им от имени собственника осуществляют иные уполномоченные на то органы. Так, создание, реорганизация и ликвидация государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе наделение их имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также контроль за его сохранностью и использованием по назначению осуществляется министерствами и ведомствами либо комитетами по управлению государственным и муниципальным имуществом. Последние принимают решения об отчуждении недвижимого государственного или муниципального имущества в виде имущественных комплексов, зданий и сооружений в порядке приватизации, а также об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за казенными предприятиями либо за государственными или муниципальными учреждениями, и распоряжаются им от имени учредителя-собственника (п. 2 ст. 296 ГК). Фонды государственного и муниципального имущества выступают в качестве продавцов в сделках приватизации, а также являются учредителями хозяйственных обществ и товариществ с государственным (или иным публично-правовым) участием, становясь законными владельцами принадлежащих публично-правовым образованиям акций и других ценных бумаг приватизированных предприятий (либо управомоченными лицами в отношении прав требования по "бездокументарным ценным бумагам").
12. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
Основаниями возникновения гражданских правоотношений являются жизненные обстоятельства, именуемые юридическими фактами.
Юридические факты — факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т. е. правоотношений.
Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным основаниям. По признаку зависимости от воли субъектов они подразделяются на действия и события.
Юридические факты — действия.
В действиях проявляется воля субъектов — физических и юридических лиц. По признаку дозволенности законом действия бывают правомерные и неправомерные. Правомерные — это действия, соответствующие требованиям законов, иных правовых актов и принципов права. Неправомерные — это действия, нарушающие предписания законов, иных правовых актов и принципов права. К числу неправомерных действий, порождающих гражданские правоотношения, можно отнести:
• причинение вреда (ущерба) (так называемые деликты);
• нарушения договорных обязательств;
• неосновательное обогащение — приобретение или сбережение имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований;
• злоупотребление правом
• действия, совершенные в виде сделок, признанных недействительными, действия, нарушающие исключительные права авторов произведений науки, литературы, искусства и патентообладателей, и др.
Правомерные действия, в свою очередь, подразделяются на юридические акты и юридические поступки.
Юридические акты — правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.
Основным видом гражданско-правовых юридических актов являются сделки — волевые действия юридического или физического лица, направленные на достижение определенного правового результата.
Особым видом юридических актов являются судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности.
Юридические поступки — правомерные действия субъектов, с которыми закон связывает определенные юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного правового результата. Например, к числу таких юридических фактов относятся находка потерянной вещи, обнаружение клада. Эти действия, если даже субъекты не предполагали этого, при определенных условиях порождают у них право собственности на найденную вещь, обнаруженный клад. Несомненно, что к юридическим поступкам относится и создание произведений литературы, науки и искусства. Авторское право на эти результаты интеллектуальной деятельности возникает в силу самого факта их создания. Автор может даже и не знать о комплексе прав, которые возникают у него, но он становится их обладателем при наличии самого факта создания произведения. В силу отмеченного нельзя отнести к юридическим поступкам создание изобретения, полезной модели и промышленного образца, так как права на изобретение, полезную модель и промышленный образец могут возникнуть при признании указанных технических решений таковыми патентным ведомством и выдаче патентов на изобретение, промышленный образец и свидетельства на полезную модель.
Юридические факты — события
События — явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека. Например, такое событие, как сильное землетрясение, является юридическим фактом, порождающим право страхователя жилого дома на получение страхового возмещения, т. е. право на компенсацию ущерба, возникшего у него вследствие разрушения дома в результате этого землетрясения. Такое событие, как смерть человека, может породить многочисленные правовые последствия, в том числе правоотношения по наследованию имущества.
События подразделяются на абсолютные и относительные. Абсолютные события — такие явления, возникновение и развитие которых не связаны с волевой деятельностью субъектов. К их числу относятся стихийные бедствия и другие природные явления. Относительные события — такие явления, которые возникают по воле субъектов, но развиваются и проистекают независимо от их воли.
Близки к относительным событиям такие юридические факты, как сроки. Сроки по происхождению зависят от воли субъектов или воли законодателя, но течение сроков подчинено объективным законам течения времени. Сроки играют самостоятельную, самобытную и многогранную роль в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Юридические составы
Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может быть обусловлено одним юридическим фактом или совокупностью юридических фактов, которая именуется юридическим составом.
В юридические составы могут входить в различных комбинациях как действия, так и события. Особую разновидность юридических составов в механизме гражданско-правового регулирования представляют собой те составы, обязательным элементом которых является такой юридический факт, как государственная регистрация действия или события. Особая роль таких юридических составов заключается в том, что само по себе наличие юридического факта в форме действия или события при отсутствии факта их государственной регистрации не вызывают гражданско-правовых последствий.
13. Сделки и условия их действительности.
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК).
Сделки — акты осознанных, целенаправленных, волевых действий физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий. Например, предоставление денег взаймы влечет за собой возникновение у лица, давшего взаймы (заимодавца), права требовать возврата займа, а у лица, взявшего взаймы (заемщика), — обязанности возвратить деньги или вещи, взятые взаймы.
Сделка — волевое действие
Сущность сделки составляют воля и волеизъявление сторон для детерминированное и мотивированное желание лица достичь поставленной цели. Воля есть процесс психического регулирования поведения субъектов. Волеизъявление — выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной восприятию других лиц. Волеизъявление — важнейший элемент сделки, с которым, как правило, связываются юридические последствия. Именно волеизъявление как внешне выраженная (объективированная) воля может быть подвергнуто правовой оценке.
Воля субъекта должна быть выражена (объективирована) каким-либо образом, чтобы быть ясной для окружающих. Способы выражения, закрепления или засвидетельствования воли субъектов, совершающих сделку, называются формами сделок. Воля может быть изъявлена устно, письменно, совершением конклюдентных действий, молчанием (бездействием).
Оценка формы сделки как способа выражения (объективирования) воли субъекта, совершающего сделку, делает извечным вопрос: чему следует придавать определяющее значение при определении действительных намерений и целей участников сделки — воле или волеизъявлению, сделанному в одной из вышеуказанных форм. Данная проблема из категории вечных. «Борьба между словом и волей стороны проходит через всю классическую юриспруденцию».
Основание (цель) сделки
Цель, преследуемая субъектами, совершающими сделку, всегда носит правовой характер — приобретение права собственности, права пользования определенной вещью и т. д. Основание сделки должно быть законным и осуществимым.
Юридические последствия, возникающие у субъектов вследствие совершения сделки, представляют собой ее правовой результат. Виды правовых результатов сделок весьма разнообразны: приобретение права собственности, переход права требования от кредитора к третьему лицу, возникновение полномочий представителя и др. Для исполненной сделки характерно совпадение цели и правового результата.
Цель и правовой результат не могут совпасть, когда в виде сделки совершаются неправомерные действия. При совершении неправомерных действий в виде сделок наступают последствия, предусмотренные законом на случай неправомерного поведения, а не те последствия, наступление которых желают стороны. Правовой результат, к которому стремились субъекты сделки, может быть не достигнут например, в случае ее неисполнения или недостижим, например, в случае гибели вещи, являвшейся предметом сделки.
Юридические цели (основания сделки) нельзя отождествлять с социально-экономическими целями субъектов сделки.
Юридические цели сделки необходимо отличать от мотива, по которому она совершается. Мотив как осознанная потребность, осознанное побуждение — фундамент, на котором возникает цель. Поэтому мотивы лишь побуждают субъектов к совершению сделки и не служат ее правовым компонентом. Таковым является правовая цель — основание сделки.
Сделка как правомерное действие
Сделкой может считаться только правомерное действие, совершенное в соответствии с требованиями закона. Поэтому сделка, совершенная в соответствии с требованиями закона, действительна, т. е. признается реально существующим юридическим фактом, породившим желаемый субъектами сделки правовой результат.
Признание в качестве сделки только правомерного действия преобладает в юридической литературе . Между тем применение в законодательстве понятия «недействительность сделки» послужило поводом для суждений о том, что правомерность или неправомерность не является необходимым элементом сделки как юридического факта, а определяет лишь те или другие последствия сделки, и о том, что правомерность не является необходимым признаком сделки, поскольку могут существовать и недействительные сделки.
Представляется, что гражданское законодательство исходило и исходит из того, что сделки — это правомерные действия. Из этого следует, что, устанавливая в законе основания и последствия признания сделок недействительными, законодатель тем самым указывает на то, что в таких случаях в виде сделки совершены неправомерные действия.
Виды. Наличие у всех сделок общих признаков не исключает их подразделения на виды:
а) односторонние, двусторонние и многосторонние;
б) возмездные и безвозмездные;
в) реальные и консенсуальные;
г) каузальные и абстрактные.
Сделки могут быть классифицированы и иным образом в зависимости от цели, которая ставится при проведении классификации. Так, для того чтобы показать различия по способу закрепления волеизъявления сторон, сделки могут быть разделены на вербальные и литеральные; для того чтобы выявить особый характер взаимоотношений участников сделки, можно выделить фидуциарные и не фидуциарные сделки; для того чтобы показать особенности юридического механизма действия сделок, их можно разделить на сделки, совершенные под условием или без такового, и т. д.
Общие условия действительности сделок.
Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки. Действительность сделки определяется законодательством посредством следующей системы условий:
а) законность содержания;
б) способность физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;
в) соответствие воли и волеизъявления;
г) соблюдение формы сделки.
Законность содержания сделки
Законность содержания сделки означает ее соответствие требованиям законодательства. Содержание сделки должно соответствовать требованиям ГК РФ, принятых в соответствии с ним федеральных законов, указам Президента РФ и других правовых актов, принятых в установленном порядке. В случаях коллизии между нормами, содержащимися в вышеперечисленных правовых актах, законность содержания сделок должна определяться с учетом иерархической подчиненности правовых актов, установленной ст. 3 ГК. Законность содержания сделки предполагает ее соответствие не только нормам гражданского права, но и его принципам.
При решении вопроса о законности содержания сделки следует иметь в виду, что новейшее гражданское законодательство допускает аналогию закона и аналогию права (ст. 6 ГК). Юридические действия, признаваемые сделками по аналогии закона, порождают гражданско-правовые последствия потому, что их содержание не противоречит существу гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения. Юридические действия, признаваемые сделками по аналогии права, подлежат правовой защите потому, что их содержание соответствует общим началам и смыслу гражданского законодательства, требованиям добросовестности, разумности и справедливости. Иначе говоря, содержание сделок, признаваемых таковыми по аналогии закона или аналогии права, является тоже законным, так как санкционировано общими нормами гражданского законодательства.
Поскольку сделка—волевое действие, совершать ее могут только дееспособные граждане. Лида, обладающие частичной или ограниченной дееспособностью, вправе самостоятельно совершать только те сделки, которые разрешены законом. Юридические лица, обладающие общей правоспособностью, могут совершать любые сделки, не запрещенные законом. Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, могут совершать любые сделки, не запрещенные законом, за исключением противоречащих установленным законом целям их деятельности. Отдельные виды сделок могут совершаться юридическими лицами при наличии специального разрешения (лицензии).
Волю юридического лица при совершении сделки выражает его орган. При этом по общему правилу правовые последствия возникают у юридического лица, если орган действовал в пределах правомочий, предоставленных ему в соответствии с законом, иными правовыми актами. Отдельные изъятия из этого правила предусмотрены законом, например в нормах ст. 173,174 ГК РФ. (Об этом более подробно см. § 4 настоящей главы.)
Соответствие воли и волеизъявления участника сделки
Действительность сделки предполагает совпадение воли и волеизъявления.
14. Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами.
Сроками называются определённые периоды (промежутки) или моменты времени, с которыми гражд. законод. связывает те или иные правовые последствия. Наступление или истечение срока влечёт возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Поэтому по юр. природе срок является юр. фактом.
Срок можно определить также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (напр., окончание догов. пожизн. содержания).
Гражд. – правовые сроки весьма разнообразны. Их можно классифицировать по различным основаниям: нормативные сроки, договорные, определённые соглашением сторон, и судебные, предусматр. решением суда общей юрисдикции, арбитражного суда.
Нормативные сроки бывают императивными (сроки исковой давности, приобретательной давности и др.) и диспозитивными.
По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Наступление или истечение правоизменяющего срока влечёт за собой изменение гр. прав и обязанностей. Правопрекращающие сроки приводят к прекращению прав и обязанностей. Так, если кредиторы наследодат. не заявят свои претензии в течении 6 месяцев со дня открытия наследства, эти претензии считаются погашенными.
Сроки бывают абсолютно определённые, относительно определённые и неопределённые, общие и специальные и др. Абсолютно определённые сроки указывают на точный момент или период времени, с которым связыв. правов. последствия. Относительно определённые сроки характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом времени.
Неопределённые сроки имеют место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что соотв. правоотнош. имеет временные границы. Так, имущ-во м.б. передано во временное безвозмездное пользование или в аренду без указания на конкретный срок такого пользования.
Сроки, имеющие общее значение, т.е. касающиеся любых субъектов гр. права и всех однотипных случаев – общие. Специальные сроки установлены в качестве исключения из общего правила и действуют в случаях, прямо указанных в законе.
Есть сроки осуществления прав, сроки исполнения обязанностей и сроки защиты прав.
Сроки осуществл. гр. прав – это сроки, в течение которых управомоч. лицо вправе само реализовывать принадлежащие ему право либо потребовать от обязанного лица совершения определённого действия по реализации своего права.
Среди сроков осуществления гр. прав различают:
сроки существования гр. прав (авторское право на произведение науки, литературы и искусства действует в течении всей жизни автора и 50 лет после его смерти);
пресекательные сроки (срок действия договора аренды, его окончание);
гарантийные сроки, сроки годности и службы
претензионные сроки – в течение которых субъекты вправе, а иногда обязаны обратиться к обязанному лицу непосредственно в целях урегулирования возникшего между ними разногласия до обращения в суд, арбитр. суд
По характеру их определения различаются сроки императивные и диспозитивные, абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные, общие и специальные, и некоторые другие. Императивные сроки точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон. Диспозитивными являются сроки, которые хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон.
Сроки существования гражданских прав — это сроки действия субъективных прав во времени. Выделение их в особую группу связано с тем, что наряду с бессрочными правами, например, правом собственности, правом авторства, правом нанимателя жилого помещения и т.д., и правами с неопределенным сроком действия, например, правом пользования имуществом по договору ареццы, заключенному на неопределенный срок, существуют субъективные права, пределы действия которых ограничены во времени.
Со сроками осуществления гражданских прав тесным образом связаны сроки исполнения гражданских обязанностей. Поскольку праву субъекта всегда корреспондирует чья-то конкретеая обязанность, срок осуществления права одним лицом является одновременно сроком исполнения обязанности другим лицом. Срок исполнения обязанности, т.е. срок, в течение которого должник обязан совершить определенные действия или, наоборот, воздержаться от их совершения, может быть предусмотрен законом, административным актом или договором.
Правила исчисления сроков.
Согласно ст. 190 ГК срок может определяться календарной датой, истечением периода времени, а также указанием на событие, которое неизбежно должно наступить.
Сроки, представляющие собой периоды времени, определяются указанием на их продолжительность и исчисляются годами, месяцами, неделями, днями или часами (ст. 190 ГК), а иногда и более краткими периодами.
Особенность определения срока путем указания на событие, которое неизбежно должно наступить, состоит в том, что участники гражданского правоотношения не знают заранее точной даты его наступления. Например, окончание договора пожизненного содержания с иждивением закон связывает со смертью продавца, которая неизбежно наступит, хотя и не известно, когда это произойдет
Для правильного исчисления срока важное значение имеет точное определение его начала и окончания. Согласно ст. 191 ГК течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определею его начало. Например, если наследодатель умер 14 сентября, установленный ст. 546 ГК 1964 г. 6-месячный срок на принятие наследства или отказ от него начинает течь с 15 сентября. Точно так же решается вопрос в тех случаях, когда срок исчисляется в часах и минупх: срок начинает течь со следующей единицы времени.
Что касается правил окончания течения срока, то они различаются в зависимости от используемой еданицы времени. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего годи срока (ч. 1 ст. 192 ГК). Например трехлетний срок исковой давности, начавший течь 1 апреля 1995 г., истечет 1 апреля 1998 г. Аналогичным образом решается вопрос о последнем дне срока, исчисляемого кварталами, месяцами и неделями (ч 2—4 ст. 192 ГК). При этом, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Срок, определенный в полмесяца рассматривается как срок, исчисл]емый днями и считается равным 15 дням, независимо от числа дней в соответствующем месяце. В тех случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабогчий день (ст. 193 ГК).
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено по общему правилу до 24 часов последнего д)М срока. Однако, когда это действие должно быть совершено в организации, срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операция например, заканчивается рабочий день, закрывается склад и т.п. письменные заявления и извещено, хотя бы и предназначенные подачи в соответствующие организации, но сданные на почту или Ни телеграф до 24 часов последнего дня срока, считаются поданными в срок.
Исковой давностью признаётся срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Общий срок иск. давн. устанавл. в три года.
Для отдельных видов требований законом могут устанавлив. спец. сроки иск. давн., сокращённые или более длительные по сравнению с общим сроком, напр., по ничтожным и оспоримым сделкам. К спец. срокам иск. давн. применяются все общие положения об иск. давн., если законом не предусмотр. иное.
От сроков иск. давн. нужно отличать и претензионные сроки, которые установлены для внесудебного порядка разрешения споров.
Сроки иск. давн. и порядок их исчисления не м.б. изменены соглашением сторон – нормы императивные.
Течение срока исков. давн. начинается со дня, когда лицо узнало или д.б. узнать о нарушении своего права. Изъятие из этого правила устанавливаются только законами.
По обязательствам, с определённым сроком исполнения течение исков. давности начинается по окончании срока исполнения.
Сущность приостановления срока иск. давн. состоит в том, что время, в течение которого действует обстоятельство, препятствующ. защите нарушенного права, не засчитывается в установленный законом срок иск. давн. К числу оснований, приостанавливающих течение давн. срока, в соотв. со ст.202 ГК РФ относятся:
непреодолимая сила, т.е. чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (стихийные бедствия, беспорядки, войны, забастовки и т.п.);
нахождение истца или ответчика в составе ВС, переведённых на военное положение;
установленная на основании закона Правит. РФ отсрочка исполнения обяз-ва (мораторий);
приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующ. соотв. отношение.
Течения искового срока давности приостанавливается при условии, если вышеуказанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние 6 мес. срока давности, а если этот срок равен 6 мес. или менее 6 мес. – в течение срока давности.
Исковая давность не распространяется на:
требования о защите личных неимущественных прав и др. нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
требования о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина. Однако, требования, предъявляемые по истечении трёх лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествующие предъявления иска;
требование собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;
др. требования в случаях, установленных законом.
15. Понятие осуществления субъективного гражданского права
Всякое право, в том числе субъективное гражданское право, имеет социальную ценность, если оно осуществимо. Осуществление субъективного гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного права. Осуществляя субъективные гражданские права, субъект преследует достижение социально-экономических и юридических целей: приобретение имущества на праве собственности; занятие предпринимательской деятельностью; совершение сделок; закрепление научного приоритета в результате публикации произведения и приобретения авторских прав и т. п.
Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности
Формой исполнения обязанностей пассивного типа (обязанностей, вытекающих из запретов) является их соблюдение путем воздержания от запрещенных действий. Обязанность активного типа (совершить какое-либо действие в интересах управомоченного лица) исполняется в форме совершения обязанным субъектом действия, требования к которому составляют содержание обязанности.
Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей
Обязанности пассивного типа исполняются путем соблюдения лицами возложенных на них запретов. Соблюдение запретов может породить у их субъектов право требовать какого-либо имущественного удовлетворения лишь в случаях, предусмотренных законом или соглашением с лицом, в пользу которого установлен запрет. Исполнение гражданско-правовых обязанностей активного типа во всех случаях является юридическим фактом, порождающим у обязанного лица право получения встречного удовлетворения и прекращающим или отдельное встречное субъективное право, или правоотношение в целом. Исполнение обязанностей активного типа может быть добровольным и принудительным. Принудительность исполнения означает исполнение обязанностей на основе актов правоохранительных органов помимо воли обязанного субъекта, а зачастую без его участия.
Свои особенности имеет исполнение обязанностей активного типа при множественности лиц в правоотношении и при изменении состава сторон в порядке правопреемства. Множественность на стороне обязанных лиц может быть долевой или солидарной, соответственно обязанности активного типа могут быть долевыми или солидарными.
При долевой множественности субъектов активной обязанности каждое обязанное лицо исполняет обязанность в равной доле с другими, если из закона или договора не вытекает иное.
При солидарной множественности субъектов активной обязанности управомоченный субъект вправе требовать исполнения как от всех солидарно обязанных субъектов, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга. При этом кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарно обязанных субъектов, имеет право требовать недополученное от остальных солидарно обязанных субъектов.
При изменении состава участников гражданского правоотношения в порядке правопреемства порядок исполнения обязанностей определяется специальными предписаниями: правилами об уступке требования и переводе долга, об ответственности наследника по долгам наследодателя и т. п. Но во всех случаях объем обязанностей правопреемника не может быть шире объема обязанностей правопредшественника. Следует иметь в виду, что в порядке правопреемства могут переходить и пассивные обязанности, вытекающие из запретов.
Исполнение обязанностей при правопреемстве необходимо отличать от возложения исполнения обязанности на третье лицо, юридически не связанное с управомоченньш субъектом.
Граждане и юридические лица, как правило, самостоятельно приобретают и осуществляют субъективные права и обязанности. Определенная часть субъективных гражданских прав и обязанностей может осуществляться и исполняться только лично их носителями: выдача доверенности, составление завещания, реализация права требования о возмещении вреда, вызванного повреждением здоровья или причинением смерти; исполнение обязанностей, вытекающих из договора художественного заказа, и т. п.
За исключением перечисленных и им подобных случаев, закон разрешает гражданам и юридическим лицам осуществлять права и исполнять обязанности через представителя
Под принципами осуществления прав и исполнения обязанностей понимаются закрепленные в нормах гражданского права руководящие положения, определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе осуществления ими гражданских прав и исполнения обязанностей.
