
- •Пробелы и коллизии в праве.
- •Учение о системе российского права и его развитие в современной науке.
- •Основные функции права, формы и методы их реализации.
- •Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов.
- •Функции юридической ответственности.
- •Принципы и способы правотворчества.
- •Долг и ответственность. Конституционная ответственность
- •Соотношение международного и национального права.
- •Презумпция невиновности и юридическая ответственность.
- •Законотворчество. Понятие, стадии, виды. Ошибки в законотворчестве.
- •Ответственность государства перед гражданами.
- •Содержание права. Научные подходы к проблеме.
- •Правообразование и правотворчество.
- •Качественные (олицетворяющие) признаки права.
Сущность и социальное назначение права.
Сущность права – вопрос спорный, посвящено множество статей, монографий, книг. (Чичерин, Александров, Полежай, Иоффе,Алексеев) До последнего времени вопрос о сущности права был предметом спора представителей СЮН и БЮР. Предметом был спор о возникновении права, определении, роля, признаках. Марк – ваше право, есть лишь возведенная в закон воля вашего класса. Долгое время познание права происходило на анализе работ Ленина, Маркса.
До революционная мысль была игнорирована. Но сейчас их работы включены в арсенал источников познания права.
Познание главного в сущности права – это достижение углубленной ступени познания права, его связей и проявлений. Это проникновение в его устойчивую закономерную связь, в ее внутренний механизм. Одной из сторон СП воздействующих на ОО является ФП. ФП- это развертывание сущности права в ОО. Керимов – СП – выражает общие закономерности развития правовой действительности, а отдельные правовые явления выражают специфические закономерности их развития, в сущности права представлены все основные, существенны, главные черты правовых явлений в их единстве, тогда как отдельные правовые явления содержат кроме того и неосновные, несущественные неглавные черты, в СП входит нечто внутреннее, глубинное, необходимое.
Поскольку проявление права многозначные, различны, то и отражение ими сущности должно соответствовать их фактическому значению.
СНП. В ЮЛ используется в нескольких смыслах, для характеристики историческое миссии права, т.е. оценки значения права применительно к прошлому и будущему. Иногда под СНП понимают экономическое, политическое, идеологическое и иные задачи. СНП закрепление важных, необходимых отношений, искоренение определенных негативных явлений из жизни общества, обеспечение нормальных условий для развития определенных отношений и создание условий для благоприятного развития новых, более прогрессивных видов ОО. СНП можно понимать не только в таком понимании, а в более широком значении. Право способно выполнять иную роль на определенном историческом этапе развития общества. СНП состоит прежде всего в регулировании отношений, связанных с производством, распределением, потреблением, с организацией общественного порядка, отвечающего интересам господствующего класса, общества в целом или определённой его части, а также установлении и поддержании выгодной стоящей у власти политическим силам формы связи субъектов ОО.
Предназначенность права решать самостоятельные, отвечающие интересам стоящих у власти сил социальные задачи, представляет собой важнейший момент в понятии СНП. Предназначенность объективно необходимая направленность действия права, которая в конечном счете должна быть выражена в виде определенного социального результата. Источник – социальная потребность, стержень воля, интерес политических сил.
Назначение права, складывается из потребности общественного развития, выраженная юридическим актом (создание законов). Социальная необходимость урегулирования возникает на ранее стадии развития общества. Многократно возрастает в условиях появления государственной организации общества – стоящий у власти класс стремится охватить регулированием: форма осуществления господства, взаимоотношения личности и государства. Регулирование и охрана ОО – главное назначение СНП.
Три аспекта реализации СНП: 1) возможность направлять развитие общественных отношений, 2) возможность обеспечивать условия развития общественных отношений, 3) возможность создавать новые виды отношений.
Источники (форма) права
Источник права: 1) это то, что обусловливает содержание норм права; 2) это то, где содержатся нормы права
Источник права в материальном смысле - Материальные общественные отношения, обусловливающие содержание норм права
Источник права в специальном юридическом смыслы – есть форма права
Формы права - способы внешнего выражения и закрепления норм права.
Виды форм права:
Нормативно-правовой акт - это юридический акт, принятый компетентными субъектами правотворчества и содержащий нормы права
Договор нормативного содержания - это двустороннее или многостороннее соглашение между субъектами содержащее нормы права
Правовой прецедент (судебный или административный) судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которое становится нормой для всех аналогичных дел, возникающих в будущем
Правовой обычай - санкционированное государством исторически сложившееся правило поведения
Общие принципы права - исходные начала правовой системы (принципы справедливости, гуманизма и т.п.), на которые юристы ссылаются при отсутствии
нормативного правового акта, прецедента, обычая и договора нормативного содержания
Религиозные тексты - характерны для мусульманского права (Коран - это священная книга, представляющая собой собрание поучений, речей и заповедей Аллаха; Сунна - сборник жизнеописаний Мухаммеда)
Проблема правопонимания в отечественной юридической науке.
Особенности правотворчества в различных правовых системах (романо-германской, англосаксонской и др.).
Романо-германская: ФРГ, Франция, Австрия - исторически сложилась в результате рецепции римского права; основными источниками являются нормативные правовые акты;
система права делится на отрасли права, признается деление на публичное и частное право.
К сфере публичного права относятся административное, уголовное, конституционное и международное публичное право. К частному праву относятся гражданское, семейное, трудовое и международное частное право. В системе органов государства проводится четкое разделение на законодательные и правоприменительные органы власти. Законотворчество и законодательство, как функция, монопольно принадлежат законодательным властям. Для большинства стран этой семьи характерно наличие писаной конституции.
Англосаксонская- Англия, США, Канада - 1) исторически сложилось в Англии в результате формирования общего права, дополнения его правом справедливости; 2) основным источником служит норма, сформулированная судьями и выраженная в судебных прецедентах; 3) нет четкого деления норм права по отраслям, отсутствует деление на частное и публичное право.
Право справедливости — название набора правовых принципов, действующих в рамках традиции английского общего права, дополняя строгие правила там, где требование их формального исполнения могло бы быть слишком жёстким. В гражданских правовых системах подобные "общие оговорки" позволяют судьям более свободно применять кодексы.
Мусульманское право - Иран, Пакистан, Ирак - 1) исторически сложилось на основе мусульманской религии - ислам; 2) основные источники - Коран, сунна, иджма, кийас; 3) система права делится на уголовное, судебное и семейное право, отсутствует деление на публичное и частное.
Функции права. Понятие, система.
Основные направления воздействия права на общественные отношения, проявление его имманентных, специфических свойств.
ФП обусловлена его сущностью и определяется назначением в обществе. ФП характеризует направлением необходимого воздействия права на ОО, то есть такого воздействия, без которого общество на данном этапе развития обойтись не сможет ФП выражает наиболее существенные главные черты права и направлена на осуществление коренных задач, стоящих перед правом на данном этапе его развития. ФП представляет, как правило направление его активного действия. Постоянство как необходимый признак функции права характеризует стабильность, непрерывность, длительность ее действия. Функция постоянно присуща праву, но это не означает, что неизменным остаются механизм и формы ее осуществления.
СФП представляет собой сложное, многоуровневое образование. СФП самым непосредственным образом связана с системой права.
Группа функций права образующих систему: общеотраслевые, межотраслевые, отраслевые, правовые институты, нормы права. Можно разделить функции на основные (регулятивная, охранительная, экономическая, воспитательная) и общего значения (свойственны лишь некоторым отраслям. Компенсационная функция гражданского, финансового трудового права)ю Отдельным отраслям могут быть присущи специфические функции напрмер карательная. Отраслевые функции могут конкретизировать основную. Например карательная конкретизирует охранительную
Основные ФП это наиболее общие, важнейшие направления его воздействия на ОО.
Неосновне характерны не для всех отраслей права.
Правотворчество в Российской Федерации. Понятие, субъекты и виды правотворчества.
Государства пытается воздействовать на общественные процессы различными путями, средствами, методами. Наиболее эффективно в том случае право. Но что бы нормально работала, надо создать, а потом поддерживать. Для этого создаются госучрежедения, главной функцией которых является правотворчество, те принятие, изменение и совершенствование правовых норм.
П – важнейший показатель государственной деятельности, его монопольное право.
П- это активная государственная деятельность по созданию, изменению, отмене НПА. Протекает в установленных процедурах, основывается на определенных принципах.
Принципы: демократизм правотворчества – принятие законов и НПА протекает в условиях широкого привлечения граждан к обсуждению законопроектов, соблюдения демократических процедур, участия общорганизаций в оценке качества законопроекта, его соответствия интересам личности, общества, государства. Законотворческий орган – выражать волю народа.
Законность– каждый правовой акт должен быть принят с соблюдением установленной процедуры его принятия. Легитимность органа, следственно и акта.
Гласность – оповещение всех субъектов П о предполагаемом законе или другом важном НПА. Всестороннее обсуждение законопроекта – парламентские слушания, конференции, семинары. Ст. 15 Консти. Неопубликованные законы не применяются. Научность П. – правотворческие органы при разработке и издании юридических норм дожны изучать социально-экономическую, политическую и иную ситуацию, объективные потребности развития, необходимость и целесообразность юридического урегулирования ОО. Требование НП особенно возрастают когда перспективы развития рыночных, социальных отношений четко не определены и в правовом регулировании приходится идти на ощупь. Хорш был бы социально-правовой эксперимент – создание определенной соцситуации и применения дляэ той ситуации НПА. Результат – определить какие юридические нормы необходимы и как они действуют. ПН требует определения приорететности правовых актов.
Субъекты П – органы госвласти и управления, которые принимают правовые акты соотвественно их положению в системе государственного механизма. Акты различной юрсилы (законы, указы, постановления, решения). Должностные лица – лица обралающие правом создавать, изменять, отменять правовые акты в пределах полномочий. Руководящие органы и должностные лица негосударственных акционерных общества коммерческих организациях. – уставы, инструкции (создание, изменеине, отмена).Руководящие органы и лица органом МСУ – отмена, изменение. Народ – всесторонее голосование.немедленно, окончательно
Виды: реферундум, закнотворчество, подаконное законотворчество, правотворчесво МСУ, договорное правотворчество, П уполномоченных общественных организаций, делегирование правотворчество, чрезвычайное и локальное правотворчество. Характерные черты – порядок принятия НПА, особенность, в присущих им индивидуальных юридических признаках. Чрезвычайное П – создается экстремальная кризис кая ситуация. ЧП временное, оно направлено на поддержание необходимого правопорядка, может ограничивать права граждан, его нормы повелительны (императивны). Делегированное П – П по поручению. Передача своих полномочий одним органом другому (парламенту правительству).ДП предусмотрено например в Италии, ФРГ, законотворческие функции в определенных обстоятельствах парламент может поручить или одному их своих комитетов или правительству. Подзаконное П – направлено на детализацию положений законов другими органами власти. Чаще всего правительство – детализирует, уточняет порядок реализации законв во времени, пространство, кругу лиц.
Право и экономика.
Воздействие права и государства на экономику осуществлялось всегда. Шемер - велся учет рабочей силы и средств производства, Старовавилонское царств- регулирование цен, процентов в денежной и натуральной формах, Древняя Индия – рекомендации по налогооблажению. Первая форма – меркантилизм. М – был необходимой реакций на становление рынка, формировании богатого купеческого сословия, разложение феодализма, защиту интересов зарождающейся буржуазии. М. ратовали за ускорение первоначального накопления капитала, тамоенный протекционазм, монопольные компании. Россия – Торговый устав – одна рублевая пошлина. Государство воздействует на экономику толькоиздавая юридические законы, которые соответсвуют требованиям естественных прав человека. Естественный постулат – неприкосновенное частной собственности. Путь РФ к рыночным отношениям имеет свою специфику. После многолетнего бесспорного приоритета планового ведения хозяйства КРФ официально закрепила ориентиры рвночной экнономики. Статья 8 – В РФ гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг, финансовыз средств, поддержка конкуренции. Рынок не саомстоятелен, придать ему организованность, достроить недостающие звенья системы могут государства и эффективное законотворчество. Только государства способно устанавливать и закреплять правовые основы рыночных отношений. В услвоиях рынка государства воздействует на экономику, создавая НПА. Прямой контроль – финансовый (налоговый, антимонопольный), экологический, санитарный, контроль за качеством продукции. Косвенный – система налоговых льгот, ценовой политики. Контроль госудаства должен ть разумным, иметь допустимый предел. Проникновение права в экномику имеет предел, его влияние на экономику ограничено возможностями сасого права. Отношения в сфере прозводства, обмена, потребления это единичные клетки сложнейшей структуры экономического базиса.
Виды нормативных правовых актов. Проблема соотношения.
Нормативно-правовой акт - это правовой акт, принятый полномочным на то органом и содержащий правовые нормы, т. е. предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные на многократное применение.
Конструкция, Законы — это нормативные акты, принятые в особом порядке органами законодательной власти, регулирующие важнейшие общественные отношения и обладающие высшей юридической силой (конституционные и текущие (кодексы), Указы издает Президент РФ по вопросам, относящимся к его компетенции, Постановления издаются Правительством РФ. В компетенцию Правительства входит в основном решение вопросов социально-экономического характера, Нормативными актами министерств являются инструкции, приказы, положения, наставления, правила, уставы и т. д. Но ведущую роль играют именно инструкции. Они регулируют основные виды (формы) служебной деятельности, функциональные обязанности работников определенной категории, но иногда межотраслевые и на всех граждан, Нормативные акты законодательных (представительных) органов субъектов Федерации – законы (бюджет, налогий, приватизация), Нормативные акты губернаторов краев, областей (президентов республик) называются указами, Акты органов местного самоуправления называются, как правило, решениями, Корпоративные (внутриорганизапионные, внутрифирменные) нормативные акты — это такие акты, которые издаются различными организациями для регламентации своих внутренних вопросов и распространяются на членов этих организаций.
В зависимости от особенностей правового положения субъекта правотворчества все нормативные акты подразделяются на акты: государственных органов; иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т. п.); совместного характера (государственных органов и иных социальных структур); принятые на референдуме.
Виды нормативно-правовых актов в зависимости от сферы действия: общефедеральные; субъектов федерации; органов местного самоуправления; локальные.
Виды нормативно-правовых актов в зависимости от срока действия неопределенно-длительного действия; временные.
Соотношение, установленное формулировкой «не должны противоречить закону», оставляет для подзаконных актов «возможность нормативного регулирования отношений в отсутствие закона по вопросам, напрямую закрепленным в ведении органа, издающего данный вид актов».
проблему соотношения закона и подзаконного нормативного правового акта следует связывать с определением и установлением связей и взаимозависимостей между нормативными правовыми актами разной юридической силы и различных уровней.
В вопросе определения оптимального соотношения закона и подзаконного нормативного правового акта важно учитывать, во-первых, определение степени иерархической зависимости и подчиненности подзаконных нормативных правовых актов по отношению к закону, во-вторых, определение оснований издания подзаконных нормативных правовых актов и рамок их принятия, в-третьих, установление предметных сфер регулирования соотносимых актов. Каждый из трех аспектов проблемы соотношения закона и подзаконного нормативного правового акта не может существовать сам по себе, не может быть изолирован от других, все они взаимосвязаны и взаимообусловлены и представляется необходимым, чтобы все эти аспекты были четко и однозначно сформулированы и нормативно закреплены.
Оптимальное соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта предполагает последовательное согласование норм подзаконных нормативных правовых актов с нормами законов, отсутствие каких-либо расхождений и противоречий с нормами законов. Только единая, лишенная противоречий система действующих нормативных правовых актов может выступать эффективным регулятором общественных отношений в Российской Федерации.
Право и политика. Политическая конъюнктура, лоббизм.
У политики - непосредственная связь с государственной властью, отношение к ее деятельности, формированию органов государства, правам и свободам граждан. Госполитика формулируется с политическим сознание сил, осуществляющих госадственную влать. Специфика вырадения – проявляется в соответсвующих актах государственной деятельности. Госполика официально провозглашается. Два подхода к пониманию права и политики – право есть концентрированное выражение политики, политика внутренний двигатель права, право ничто без политики,другой – признании приоретета права над политикой и государством, в особенности естественного права, не зависищего ни от государства, ни от политики. Анализ соотношения права и политики невозможен без обращения к экономически-историческому типу общества. В каждом типе государства оно различно. Право и политика могут иметь общую цель – состоящую в упорядочении ОО, разрешении соцконфликтов, удовлетворении определенных интересов – политических. Право как особая форма политики концентрирует в себе наиболее важные политическое интересы, а с точки зрения метода руководства обществом представляет собой один из эффективных инструментов достижения политических интересов. Зависимость права от политики обнаруживается в том, что оно формулируется государством – особой политической организацией, обеспечивающей реализацию права.право медленее чем политика реагирует на проблемы, право имеет строго определенную форму. Право как инструмент политики используется в первую очередь для решения коренных, главных ползадач, требующих юроформленности. Рассматривая П И П нельзя не скзать о правовой политике. Государство должно заниматься правом = эта сфера изначально требует государственного влияния. ПП – это комплекс идей, мер, задач, целей ревлизуемых обществом, государства в сфере действия права и посредствам права.
Конъюктура – означает стечение обствоятельств, положение вещей, способноеповлиять на исход какого либо дела. Политическая К – представляет собой отражение в системе правовоого регулирования различных политических факторов, сложившихся в данный момент, обусловленных интересами отдельных соцгрупп, организаций, физических лиц и не совпадающих с объективными потребностями или возможностями общества. Проявление ПК в праве является результатом конфликта между правом и политикой, возникающего на определенном историческом этапе. Субъекты Пк – государства, идеологическая основа которых входит в противоречение с объективными потребностями определенного исторического этапа развития. Принятие законов не соответствующих объективным потребностям общественного развития – наиболее серьезное и опасное проявление ПК в праве. Издание актов противоречащих конституционным принципам – ПК в правотворчестве, а также принятие заведомо не выполнимых актов. Еще одна особенность в непринятии или искусственом затягивании принятия законодательных актов, актуальных для правового регулирования ОО. ПК можно разделить на три группы: первая связана с принятием законов не соответствующих объективным потребностям, противоречащим конституционным принципам, вторая искуствееное затягивание, третья состоит в принятии подзаконных актов, носящих ярко выраженный корпоративный, ведомственный характер.
Лоббизм институт политической системы, представляющий собой процесс по продвижению интересов частных лиц, корпоративных структур (а также представляющих их профессиональных лоббистских фирм и общественных организаций) в органах государственной власти, с целью добиться принятия выгодного для них политического решения. через мобилизацию общественного мнения (использование массовых акций, организация массовых обращений к власти и компаний в СМИ, а также судебных процессов);
использование избирательных кампаний (личное участие в выборах или выдвижение «своих» кандидатов, финансирование избирательных кампаний); использование формальных контактов (разработка проектов нормативных правовых актов и организация их обсуждений, консультирование представителей власти и экспертиза принимаемых решений, предоставление информации, участие в работе органов государственной власти); использование неформальных контактов (организация и проведение конференций, круглых столов, использование личных связей, организация неформальных встреч); качестве действующих лоббистских структур можно рассматривать Торгово-промышленную палату, Российский топливный союз, Ассоциацию нефтепереработчиков и нефтехимиков, Энергетический клуб России, Ассоциацию операторов сетей GSM, Союз независимых производителей газа, Ассоциацию производителей табачной продукции.
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Акты Конституционного Суда РФ, их место в системе правовых актов.
Конституция РФ закрепляет за высшими органами судебной власти Российской Федерации - Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ в качестве важнейших предметов их ведения осуществление надзора за судебной деятельностью нижестоящих судов. Надзор – только высшим судам. Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ не рассматривают индивидуально конкретные дела, они дают разъяснения по вопросам судебной практики в форме постановлений по материалам изучения и обобщения судебной практики. Постановления Пленумов являются результатом изучения и обобщения судебной практики по отдельным категориям дел и поэтому имеют важную теоретическую и практическую значимость для совершенствования законодательства. Обзоры законодательства и судебной практики являются видом разъяснений, которые включают в себя извлечения из судебных постановлений, вынесенных по делам по спорам, касающимся важнейших правовых проблем, имеющих доктринальное значение, а также ответы на вопросы судов, возникающие в процессе правоприменения. Особое место среди разъяснений высших судебных органов занимают обобщения судебной практики, систематическое изучение которой позволяет выявить актуальные проблемы правоприменения действующего законодательства судами при осуществлении правосудия. Установив проблемные вопросы, вышестоящий суд обеспечивает единообразное понимание и применение судами норм права, что способствует повышению эффективности судебной защиты.
Акты КС РФ не подлежат обжалованию, вступают в силу после провозглашения, публикуются в офиацильных изданиях, обязательный в РФ. Они дополнитлеьные правовые регуляторы. Устраняют пробелы в законодательстве, устраняют вакуум то есть являются дополнительным источником права. Акты кс рф по другим вопросам иеет определенные особенности, в них разрешается спор по конкретным делам, вырабатывается норма поведения для участников аналогичных отношений. Подобная норма как правло имеет характер отрицания прежнего регулирования, т.е. в результате решения суда нормы признаются неконституционными, возникает новое регулирование уже без старой нормы. Некоторые считают что КС РФ не создают новые нормы, а исключают дефектные акты. Если кс рф признает недействующей ту или иную норму значит он своеобразный участник правотворчества. Если акт не оответсвуюет конституции то он утрачивает юрзначение, неоответсвующие конституционным нормам международные договоре не принимаются. Но если так то акты кс должны иметь порядок вступления в силу, сроки опубликования, механизм исполнения, но так как этого нет, многие говорят что у кс нет правотворческой функции. Правотворческие функции кс осуществляет в связи с рассмортением дел по спорам о компетенции и по толкованию кс рф. нормативных характер решений кс проявляется именно в таких толкованиях, а дать толкование без создания соответствующей нормы невозможно.
Право и мораль. Проблема их взаимодействия.
Правовые нормы и нормы морали являются важными регуляторами ОО. Это правила поведения т.е. они являются определенными моделями, установками для совершения тех или иных дейсвий субъектами регулируемых отношений. П и м – система правил. П и М. ряд общих принципов гуманизм, социальная справедливость, равенство. Общий объект регулирования – ОО, возникающие между их субъектами интересы, стремления и вызываемые или поступки. П и М – цели и задачи – урегулировать, упорядочить ОО, достижение благополучия, благоразумия между людьми. Правовые нормы – это правила, устанавливаемые государством, закрепляются в соответсвующих правовых актах. Нормы морали содержатся в сознании людей, нигдее не закреплены. С позиции прва поступки людей – законно незаконно, противоправно, а морали честный не честный, хорошо=плохло. Оценка действий людей с точки права – четкое офрмление, строгой фиксации. Речь может идти о привлечении к ответственности, наказании. Моральные требования существуют в общественном мнении, не оформлены в виде четких статей и кодексов.у морали нет системности, однозначности. У права есть. Время действия моральных норм не определено, их создает само общество. Мн имеютширокую панораму воздействия во времени и пространстве. Нормы права создаются и оззраняются госудаством, а морали нет корче юрответсвенность. Право и мораль объективно взаимодействующие регуляторы ОО. Право не может развиваться без моралои, моральная оценка права, моральность права крайне необхдимы, они являются своего рода ориентиром для права.
Локальное правотворчество, повышение его роли в условиях формирования рыночных отношений.
Локальное правотворчество - это создание актов различных коллективов, организаций, регулирующих их деятельность, внутреннюю организацию, права и обязанности членов этих сообществ. Примерами могут быть положение о премировании, правила внутреннего трудового распорядка и т.п. акты. Во-первых, демократизация процесса управления производством, совершенствование законодательства о правах трудового коллектива, расширение хозяйственной самостоятельности и прав как организаций, так и граждан – индивидуальных предпринимателей, в решении различных вопросов управления сопровождаются увеличением числа локальных правовых актов, принимаемых данными субъектами. Во-вторых, при решении приоритетных социально-экономических, политических, хозяйственных и др. задач изменилась роль локальных правовых актов в регулировании широкого круга общественных отношений (трудовых, организационно-управленческих, гражданско-правовых), возникающих в рамках деятельности конкретной организации. Государство, определив рамки локального регулирования и установив основные принципы такого регулирования, в дальнейшем не вмешивается в данную сферу . При этом, локальное правовое регулирование благодаря огра-ниченности применения по кругу лиц, пространству и, в ряде случаев, времени, а также в силу своей конкретности призвано компенсировать несовершенство централизованного законодательства.
Право и свобода, право и справедливость.
Проблемасправедливости одна из древшейших. Предназначение права – утверждать справедливость. Право рассматривается как воплощение справедливости, либо ставиться цель сделать право справедливым, привести его в соответствии со справедливостью. Макс и большивики считали частную собственность разрушителем справедливости. Многие ученые считают С категорией неюридической находящейся за рамками права, то есть внеправовой, поскольку справедливость, добро, зло – это категория относящиеся для определения норм морали, а не права. Нерсесянц справедливость категория и характеристика правовая, а не внеправовая, только право и справедливо. Но справедливость не только правовая, но и человеческая, социальная. Право не должно закреплять произвол, служить только одну человеку или господствующему классу. В этом заключается справедливость права. С является принципом деятельности органов государства, принципом правильного применения правовыз норм, принципом законности. П и с постоянно вместе, то отдаяяся то приближаясь друг другу, невозможно предствать человеческое общество без право, а права юез своего идеала справедливости.
Свобода. Свобода есть право делать то что дозволено законом. Свобода без права – анархия, вседозволенность, произвол. Закон официальное публичное оформление пределом возможностей меры свободы. Свобода существует и вне права. Она возникает из естественного состояни человека, т.е. до права. Юридически признанная свобода существует ввиде закона. Свобода личности это не ее своеволие, произвол, а способность принимать регения со знанием дела. Свобода народа обеспечена лишь тогда когда народ действительно устраивает без всякой помехи союзы, собрания, имеет собственную прессу, издает сам законы, выбирает и сменяет по собственнной инициативе лиц государства.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые иммунитеты.
Проблема действия НПА включает в себя 4 вопроса: на какие ОО данный акт распространяется, с какого момента и по какое время НПА приобретает ЮС, на какую территорию распространяется, действие по кругу лиц.
Предметное действие: НПА регулируют разные отношения. Акты разных правоотношений (имущественные, уголовные) действуют только в предалах своих правоотоншениц. Предметное действие это привязка к конкретному виду ОО.НПА действуют на определенной территории, в течении определенного времени и распространяются на определенный лиц. Действие по времени: с какого момента и до какого моента действие НПАв некоторых нпа укзаано с какого числа они вступают в силу . действуют пока не отменены.официальным опубликование НПА является опубликование его в официальных изданиях и газетах. Публикуется в установленный срок после их принятия. Акты презитенда и правительства 7 дней после их первого офицопубликования (но может быть установлен конкретный срок), НПА федеральных органов исполнительной власти вступают в силу на всей территории в течении 10 дней если нет другого срока. НПА центральных ведомс вводятся в действие с момента из принятия или по получении адресатами. Решения по вопросам борьбы со стихийными бедствиями, эпидемиями, вступают немедленно с момента опубликования, или оповещения населения. Три способа прекращения действия : указать срок в течении котророог акт действует, отменить акт, заменить другим. Есть два исключения: в сфере гражданского права отмененные акты продолжают как бы регулировать ОО так как необходим определенный срок для их приведения в соответствии с новым законодательством. И наоборот, иногда вновь принятый НПА распространяет своей действие на отношения, которые возникли до вступления его в юридическую силу. Это обратное сила закона. Придается только законодателем. Ос приобретает закон устраняющий наказуемость или смягчающий наказание. В пространстве: связано с распространением его на территории всего государства или его определенной части. Территория любого государства очерчена государственной границей под которой понимается линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, определяющая пределы территории, суши, недр, вод, воздушного пространства. Некоторые НПА могут распространять своей действие только на определённую территорию. По кругу лиц: действие в отношении всех физических и юридических лиц. Исключения: иностранные граждане пользующихся дипломатическим иммунитетом. А также от принадлежности лица к государству (по гражданскому состоянию различают состояние гражданства данного государства, иностранного государства, состояние лица без гражданства), признаков пола мужчина женщина, возрастной ценз, профпринадлежности, иные основания например инвалиды.
Понятие иммунитет –связывают с правовом статусом дипломатов. Означает наличие у них определенной совокупности прав и привилегий, заключающихся в неприкосновенности личности, имущества помещений, в которых работают и проживают дипломаты. Представление об И берут начало из религии, иммунитет обожествлял старейшин и придавал им статус неприкасаемых. Далее расширение внешнеполитических связей, обсуждение и решение вопросов войны и мира, торгово-экономичесугой отношений в связи с чем особую роль играли послы которые нуждались в неприкосновенности и защите.
Отличие И от привилегии и льгот: И возникает как необходимость введения определенных гарантий неприкосновенности особым лицам государства, обеспечивая их безопасность. И имеет государственную и социальную направленность, заключающуюся в его публично-правовом характере, функциональная направленность иммунитете заключается в повышенной правовой защите конкретных субъектов права в целях беспрепятственного, эффективного и благоприятного осуществления важной международной и госмиссии. И включает не только субъективное право одних лиц на неприкосновенность и неподверженность общеустановленным обязанностям и запретам, но и запрет на совешение властно-распорядительных действий в отношении субъктов обладающих иммунитетом.
Общее учение о правоотношениях.
Право реализуется и живет главным образом в форме правоотношений. Правоотношения в своей совокупности образуют ядро правовой системы и правовой жизни общества, аккумулируя в себе все иные элементы, такие как права, обязанности, статус субьектов и тд.
Правовые отношения - возникающие на основе норм права, волевые общественные отношения, участники которых имеют субъективные права и юридические обязанности.
Признаки правовых отношений: Разновидность общественных отношений, Носят волевой характер, возникают на основе норм права, Характеризуются наличием у сторон субъективных прав и юридических обязанностей, Осуществление субъективного права и исполнение юридической обязанности обеспечены возможностью государственного принуждения
Волевая особенность состоит в том, что
• в нормах права выражается воля государства, воля уполномоченных на то органов,
• всякое правоотношение возникает по воле и желанию сторон (кроме охранительных правоотношений).
Правоотношения - общественные отношения/отношения между субъектами права, урегулированные нормами права (самое короткое и самое правильное определение).
Правоотношение - особый вид отношений, через которые норма права регулирует фактические общественные отношения.
Если отношения правовые, они
• всегда имеют правовую охрану в лице соответствубщих государственных органов.
• Всегда есть возможность обратиться за защитой нарушаемого и нарушенного права.
• всегда возникают на основе норм права.
Главное в правоотношении - субъективное право и юридическая обязанность (=содержание правоотношения).
Субьективное право-
• мера ДОЗВОЛЕННОГО поведения,
• всегда соотносится с юр обязанностью,
• определяет предел и объем прав его обладателя,
• Например, право действия, требования, пользования, притязания и тд
• Абсолютно необходимо для существования правоотношения
Юр обязанность -
• установленная законом мера поведения,
• важнейший элемент правоотношения.
• остуствие обязанности ведет к невозможности реализации субьективного права -> ничтожности правоотношения.
• Вид и мера ДОЛЖНОГО поведения. необходимый элемент реализации субъективного права, право на определенные предусмотренные действия.
Категория «интерес» в юридической науке.
Категория интерес всегда была предметом познания многих наук. Это представлено мноаспектностью и большой значимостью для науки. Гольбах писад интерес это то что каждый из нас считает необходимым для своего счастья. Интерес ислледуется многоими наукаами можно утверждать что она является обенаучной категорий. В психологии интерес это человекское сознание в экономике интерес представляет форму реализации материальных, объективнфз потребностей. В юридической науке Иеринг определял право как защищенный интерес. Центральным положением теории интересов является то что действие права невозможна без важнейшего исходного начала – интереса. Без интереса нет обязательного договора. Наличие в праве двух классов интересов материальный и идеальный. Материальный интерес зарактеризуется тем что имеет стоимостное выражение или имущественное содеержание, т.е. связан с материальной выгодой. Идеальные интерес составляют явления духовной культуры, такие честоколюбие достоинство справедливость. Макс и Энгельс – интерес они связывали с экономическими отношения, положением классов, волей господствующего класса. Прпво есть варажанние воли и интересов господствующего класса. Правовой защите подлежат классовые интересы, интересы пролетариала. В российской науке понятие интерес ввел шершеневич он разделял права и законные интересфы не только по степени предоствляемых индивиду дозволений но и по способам их защиты и охраны сос стороны законодателя. Коркунов считал основной задачей права – разграничение интересов различных личностей. Интересы определяющие смысл человеческой деятельнотсти сталкивающиемся не только между собой но и с интересами других ставят человека перед необходимостью их согласования. Не каждый интерес в чистом виде получают правовое закрепление. Политические силы стящие у власли по средствам норм права придают свои интересам юридическое закрепление. В демократическом обществ в праве варажаются в первую очередь социально значимые интересы. В механизме правового регулирования интересы реализуются наиболее очевидно через субъективные права и обязанности граждан. Государство реализует интересы личности путем определения правового статуса субъекта, постредством предоставления субъективных прав и возложения юридических обязанносткей, путем регламентации объектов праввоотношений, при помощи установления соответствующих бюридических процедур – порядка реализации субъективного права личности и ее юробязанностей. Интерес выполняет роль побудителя ориентира и регулятора деятельности.эта функция опрееделяется различными элементами его стрктуры побудительная потребностю и мотивом, ориентирующая объектом и целью, регулятивная правилом, задающим способ деятельности, правиллом поведения в ситуации определенного вида. Основным связующим звеномнормы права деятельности и интереса, рассматриваемых с формльной стороны, является алгоритм илли правило поведения, предоставление в диспозиции правовой нормы. Благодаря именно этому компаненту интереса и возможно регулятивное воздействие нормы-правила поведения на деятельность.
Общие и конкретные правоотношения.
Реализация права - воплощение правовых предписаний в жизнь. Формы реализации всегда разные.
Различают общие/абсолютные/общерегулятивные (в основе- факт собственности, факт наличия авторских прав, факт иерархии правовых норм, регламентация конституцией и иные виды общей регламентации) и конкретные правоотношения заказчик подрядчик, продавец-покупатель.
Общие правоотношения вытекают из условий государственной организации общества (определяются правовой статус, права и обязанности и тд) вместе с нормамии права образуют юр основу, на которой возникают многочисленные конкретные правоотношения, для возникновения не требуется наступление конкретного юр факта, охватывает большое число правовых явлений (например, гражданство на основе закона о гражданстве), правоотношение, вытекающее из закона (хотя какой-то профессор сказал, что это чушь). Разраничение на общие и конкретные имеет свои трудности над многими юристами довлеет устоявшееся точка зрения оправоотношении как конкретной правовой связи между субъектами. В реальной действиетлньости общие правоотношения менее заметны не так ощущаемы как конкретные общие правоотношения теснейшим образом связаны с конкретными переходят друг в друга и обуславливают друг друга. Государство определяет правоое положение субъектов издавая ркгцлятивные и охранительные нормы. Последние установливают обязанность вести себя определнным образом, совершать одни поступки и воздерживаться от других. В результате меджу государством и гражданами складываются определенные сецефические отношения основанные на нормазз права. Такие отношения и назыв общими. Общие – между государством и гражданами (наделение гражданства наделения правами и обязанностями), между гражданами как носителями основных прав и обязанностей по поводу использование соц и юр возможностей, между гражданами и органами и организациями по поводу осуществеления прав и исполнения обязанностей. Но многие юристы считаю что правоотношения существуют только меду конкретно определнными лицами обязанность в общих правоотношених носит всеобзий характер и распространяется на каждого. Ваоздердаться от действий нарушающие права других субъект каждый гражданин государства. Конкретные правоотношения составляют основной слой правовых связей, рабочую часть механизма првового регулирования, так как в них закрепляется конкретное сожержание прав и обязанностец, в них достигается тот юридический эффект, который не моет быть достигнут в рамках общих правоотоншений. Идея разграничения: позволяет преодолеть те узкие места различные спорные и нерешаемые проблемы. Способствует уяснению того что никакие субъективные права и обязанности в частности вытекающие непосредственно из закона невозможны вне правоотношений.дает возможность более глубоко с политико правовой точки зрения раскрыть взаимоотоншения между гражданином м государством, личностью и обществом.
Социальные притязания и законные интересы, их противоречие и взаимовлияние.
ЗИ это стремление субъекта пользоватья определенными социальными благами и в некотрыз случаях обращаться за защитой к огранам государства в целях удовлевторения не притиворечащих нормам права потребностей. Причина за обращением к государства за защитой отсутствуем четкой правовй урегулированности конкретной жизненно позиции. Переяня нет, возникают ис самой жизни. Не появляюттся по воле законодателя. Содежорание их существование немыслемо без того чтобы субхект правоотношений не стремился к обладанию благаом, способным удовлетворить его потребность; стремление к обладанию благом должно соответствовать существующим нормативном предписаниям, смыслу действующего законодательства; благо к которму стремится субхъект, не должно быть противоправным, иначе оно лишит интерес значения законного, несмостря на то что лицо обладающее законным интересом не может потребовать от других его ненарушения, ЗИ самостоятельный объект правовой охраны и защиты. ЗИ явление субъективное, т.е. выражающее псилохогическую настроенность субъекта, интерес явление объективное, т.е. обусловленное реалиями человеческого существования, интерес явление объективно-субъективное, формирующееся под влиянием как внешнихтак и внтуренних ыфакторов.
Притязание является одним из важных структурных элементов субъективного права, оно обеспечивает его надлежащую защиту и реализацию. Понятие «притязания» как элемента субъективного права выражает требование, обращенное к правоприменителю.
Всякое притязание предполагает: а) определенное обязанное лицо; б) состояние известной неудовлетворенности (нарушение права); в) возможность устранения этой неудовлетворенности обязанной стороной. Притязание всегда носит характер конкретного требования, обращенного к правоприменителю.
Социальные притязания рождаются в сознании конкретного человека и имеют отчасти субъективную природу. Затем они закрепляются в нормах права. Объективируясь, социальные притязания становятся правом в полном смысле и приобретают объективное значение для всех субъектов, в том числе и для притязателей.
Социальное притязание, норма права и субъективное право представляют взаимосвязанные явления. Целью выдвижения субъектами своих притязаний является их закрепление в объективном праве. Первоначальны по своей природе, конечно, социальные притязания. Они являются непосредственно юридической причиной возникновения и действия права, именно они вызывают к жизни нормы права, способствуют возникновению конкретных субъективных прав у участников правоотношений. При активной законодательной деятельности нормы права должны предшествовать возникновению конкретных социальных притязаний. Но существуют они (нормы) не ради самих себя, а для закрепления реальных социальных притязаний субъектов. Поэтому действительное содержание норм права всегда должно отражать реальные интересы, требующие правового опосредования. Характер последних предопределяется, в конечном счете, факторами экономического и иного характера.
Регулятивные и охранительные правоотношения.
Регулятивные- "правильные" правоотношения, возникают не по поводу нарушения норм, а по поводу правомерных юр фактов.
Регулирование позитивного развития отношений, Закрепление в нормативных актах прав, свобод, обязанностей, правового статуса, правил оптимального функционирования общественной жизни, развития свобод и активности личности, Установление правового механизма, призванного к обеспечить эффективную реализацию правовых предписаний
Охранительные правоотношения – по поводу спора между субъектами права, по поводу отклонения от установленного поведения и требования, по поводу прямого нарушения правовой нормы, обязательный субъект (почти всегда) - государство.
Охрана общественных отношений от противоправных посягательств, вытеснение отношений, вредных для личности и общества, установление запретов совершать обществоенно опасные деяния, применения санкций к виновным.
Юридические конфликты. Понятие, причины, современные формы разрешения юридических конфликтов
Конфликты – слоэное социальное и психологическое явение, возникающее в процесс социального взаимодействия. ЮК – особая разновидность социальных и психологических конфликтов. Конфликты имеют соцсреду. Безусловный элекмент человек. В широком смысле конфликт это столкновение кого либо с кем либо, столкновение противоположных интересов, конвликт имеет свой предмет, объект, субъект, мотивы. Предмет и объект практически совпадают – то из за чего возникает конфликт или по поводу чего. Субъекты – посредственно конфликтующие сторроны. Митивы внутренние побудительные силы мысли чувства интересые подталкивающие и поддерживающие конфлитк. Причина реальные жизненные обстоятельства. Юк определяется правовыми отношениями сторорно, объект, предмет, объект, мотив обладают правовыми признаками, налицо правовое противоборство сторорон, конфликт имеет юридические последствия. Для возникновения конфликтоа нужент юрфакт – предпосылка возникновения конфликта, юрконфликтная ситуация - включающая как объективные и субъективный состав, инцидент – действия предпринятиые одной из сторон для остаивания своих интересов.
Разрешение конфликта представляет собой завершающую стадию на которой прекращается противодействие и субъхекты преодолевают проитворечения. Два способоа применения права и консуесус. Применения права это когда субъекты конфликта и иные его участники вступают во взаимодествие с компетентными субъектом – правоприменетелем, способным вынести значимое и обязательное для субъектов конфликта решение оформленное в виде правоприминительного акта. Данная форма предполагает использование судебное, административаной, управленческой следственной. Консунсус – основывается на стабильном согласии сторон. Консунсус – может использоваться использования различных процедур, среди которых очень важной является посредничество. Преимущества посредничества добровольное участие, право выбирать посредника, возможность самостоятльено решения проблем сторорнами. Медиация - возбуждение, назначение посредника, подготовка дела, слушание, оформление. Полная конфиденциальность. Консультирование применяется когда невозможно решить проблему без процедуры получения допинформации иили консультирования со специальнати. Переговоры цель достижения соглашения между сторорнами достичь равноправного соглашения. Третейский суд
Основные научные подходы к понятию объекта правоотношения. Субъекты правоотношений.
Всеобщего определения нет, но в рамках конкретного государства и его правопорядка можно определить понятие "права". Право обладает социальной сущностью, имеет человеческое и общественное происхождение.
• Теория естественного права (признается наличие естеств прав человека, учитываются нравственные ценности, соотносятся п и с человека). Естественное право не может существовать без позитивного права. Очень хорошая теория, но ее нельзя абсолютизировать. Основная задача позитивного права (созданного государством) - принять на себя смысл естественного права, позитивное право - целесообразная форма поддержания естественного права.
• Историческая школа права (немцы). Не может быть общего для всех народов права, у каждого государства и народа свое собственное право. Пример - правовой обычай, который для каждого народа свой, поскольку это сложившееся веками обязат правило поведения, характерное для конкретного народа/государства.
• Социологическая теория (современная, в основном в США). Право существует в реальной жизни, право создают судьи, вынося решения (без решения это ничто).
• Марксистская теория. Право развивается в след за экономикой, не может быть выше экономического и культурного уровня развития общества, это инструмент поддержания господства одного класса над другим, право - результат развития экономических отношений в обществе, воля господствующего класса, возведенная в закон.
Широкое и узкое понимание права. В широкое понимание включается правосознание, правоотношения и бла бла. Нормативное понимание права - пример узкого понимания права (система норм и общеобязательных правил поведения). Признаки такого права:
- выражает волю государства (может быть общенародной, волей большинства, либо волей господствующих политических сил)
- санкционируется государством
- поддерживается силой гос принуждения
- санкционируется в определенных конкретных целях
Субъекты правоотношений - это индивиды или организации, которые в соответствии с нормами права наделены способностью быть участниками правоотношений. Индивиды – граждане, лица без гражжданства, иностранцы. Организации: Государственные органы или государство как целое. Общественные организации. Частные предприятия и организации. Иные организации, наделенные по закону статусом юридического лица, правоспособностью. юр лицо: Обладает обособленным имуществом Наделена правоспособностью от своего имени приобретать имущественные права и нести обязанности Быть истцом и ответчиком в суд арбитражном и третейском суде Имеет счет в банке, печать Выступает в качестве субъекта прежде всего имущественных, гражданско-правовых отношени Статусом юридического лица наделяется по закону
Пробелы и коллизии в праве.
На практике правоприминителями нередко сталкиваются с ситуациями когда нормативный акт отсутствует, а рассаматривать вопрос необходимо. Более того нужно принимать по нему юридически значимое решение. Отсутствие нужного нормативоного акта именуется в науке и на практике пробелом в праве. Пробел в праве – это отсутствие полное или частичное правой нормы, необходиоц для урегулирования конкретной жизненной ситуации, требующей правового разрешения. Это залдача законодателя. Возникает необходимость принятия регения в отсутствие необходимого правового акта, тогда применяется аналогия права или закона.
Аналогия закона – это рассмотрения и решение возникшего правового вопроса на основе нормы, не предстаначенной непосредствно для данного вопроса, но сходного с данным. Аналогия права это рассмотрение и решение возникшего правового вопроса на основое принципов права, духа законодательства, поскольку отсутствует не отльео непосредственная но и схожая норма. Для аналогии нужны опрееленные законы: наличие правового момента в рассматриевовм случае, выявление необходимости принятия по нему правового решения. Отсмутствие нормы, непосредственно регулирующей данный вопрос. Нахождение наиболее сходной правовой нормы, то есть такой которая бы имела существенные сходные признаки с требуемой нормой, регулировабы достаточно сходные отношения с теми которые возникли в данной ситуации.
Аналогия права: когда нет не только требуемой, но даже аналогичной нормы, т.е. когда нельзя применить аналогичный закон. При таких случаях разрешая обстоятельства требующие правового решения, прибегают к использованию принципов, основополагающих идей права6 справедливости, гуманизма, демократизма, приоретета права. Пробелы имеют место в позитивном праве – это когда нет ни необбходимого закона, ни подзаконного акта. В законодательстве когда нет закона, в законе, когда в не упущены вопрсоы требующего регулирования, в нормативно-правовом регулировании когда отсутстуте нормы зановом и нормы подзаконных актов. Салый лучший спрос устранения – правотворчество. Коллизия в праве. Коллизия это результат дефектов в правотворчестве, сделствием которвх явлеяется несогласованность, противоречевость, регулирующих одни и теж отношения. В ЮЛ под коллизиями понимается расхождение или несогласованность между нормативно-правовыми актами, регулирующими один и теже либо смежные отношения, а тажке противоречия, возникающие в процессе право применения и осуществления субъектами правопримения своих полномочий. Причины объективные и субъективные: объективные не зависят от воли законодателя они возникают по самам различным причинам, объективного характера семнна конституционного строя, перестройка экономи, изменения в госустройстве. Не все отоншенияможно перетроить мновенно. Субъективные причины нечеткое разграничение правотворческих функций у различных субъектов правотворчества, неурегулированные субординационные отношения органов валсти, волюнтаризм, отсутсвие научной проработки вопросов. Отсутствие хорошей систематизации действующего законодательства. Чспособы устранения – приемы, средства, процедуры, посредством которвх осуществляется приведение действующего права в состояние упорядоченности, непротиворечивости, чёткости принятие нового акта, толкование правового акта, отмена старого, внесение изменеий уточнений в действующий, принтие согоасанного решения созданной согласительной комиссией, судебное разбирательство вынесенное по результатам судебного разбирательства, прииостановление.систематизация нормативных актов. Коллизии устаняет не сама систематизация, ее результаты, последдствия. Но она скорее способсьвуюет выявлению и устанению существующих колизий. Способы устранения применения более нового сдубеного акта относительно старого, акт вышестоящего органа по отношению к нижестоящему, закон и подзаконный акт, специального по отношению к общему. Как раз работава вс рф, вас рф, кс рф. также устраняются тупет издания специальных коллизионныз норм. Нормы арбитры. Они предназначены развязывать коллизии т.е. столккновения норм, по одному и тожу предмету регулирования в разнхы государства или федеративнхы частях одного государства. Коллизионные нормы указывают на нормы котырые должны быть применены в данном случае.
Содержание правоотношений.
- урегулированное нормой права общественное отношение, участники которого выступают носителями субъективных прав, юридических обязанностей, юридической ответственности и юридических полномочий. Таким образом, общественные отношения только тогда приобретают качество правоотношений, когда они предусмотрены (смоделированы) в норме права. Различаются общие, абсолютные, конкретные правоотношения. Одним из признаков любого правоотношения является то, что его участники имеют возможность рассчитывать на государственную поддержку в своих законных притязаниях. Правоотношение состоит из: а) содержания, состоящего из взаимосвязанных субъективных прав и юридических обязанностей (регулятивные правоотношения) или из юридической ответственности и правоохранительных полномочий (охранительные правоотношения); б) субъектов, обладающих праводееспособностью; в) объекта, определяющего, по поводу чего возникло правоотношение; г) юридических фактов, жизненных обстоятельств, которые порождают, изменяют или прекращают конкретные правоотношения. Разграничиваются правоотношения либо по отраслям права (административные, трудовые, гражданские и др.), либо по их правовому назначению (регулятивные, охранительные), либо по особенностям регулирования (материальные, процессуальные). Особое место в правовом государстве занимают конституционные правоотношения, которые складываются между различными субъектами по поводу формирования, функционирования, реализации и охраны Конституции, ее основополагающих предписаний. Важнейшим субъектом конституционных правоотношений наряду с законодательным органом выступает Конституционный суд, осуществляющий контроль за соответствием Конституции правовых актов, принятых всеми органами власти, в том числе парламентом, президентом, правительством.
Факты юридические - различные жизненные обстоятельства, состояния, которые признаются правовыми и с которыми связывают возникновение, изменение, прекращение правоотношений. Они закрепляются непосредственно в гипотезе нормы права. Различаются три вида юридических фактов: юридические действия, юридические события и юридические состояния.
Объект права - общим объектом выступают общественные отношения, которые, с точки зрения интересов личности, общества, государства, подлежат упорядочению посредством права с целью обеспечения режима наибольшего благоприятствования их существования. Непосредственным объектом права является поведение участников общественных отношений, правовое воздействие на которое преследует цель установления определенного масштаба, вида и меры свобод, обязанностей, ответственности и полномочий различных субъектов права. Объект права не следует отождествлять с объектом правоотношений и предметом правового регулирования.
Субъект права - индивид или организация, способные приобретать и осуществлять непосредственно или через своего представителя субъективные права и юридические обязанности, нести юридическую ответственность. Предпосылкой приобретения и осуществления лицом субъективного права и юридической обязанности является такое его юридическое свойство как правосубъектность, которая образуется (состоит) из правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. Субъектами права являются граждане, иностранцы, лица без гражданства, общественные, коммерческие организации, государство.
Права человека: сущность, понятие. Становление и развитие идеи прав человека.
Права человека – это определенные нормативно структурированные свойства и особенности бытия личности, которые выражают ее свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, государством, другими индивидами. Права человека неотчуждаемы - никто не может лишить человека его естественных прирожденных прав – на жизнь, на личную неприкосновенность, свободный выбор способов своей жизнедеятельности, свободу совести, мнений, убеждений и других прав, право определять свою национальную принадлежность.
Политические права и свободы – особенность быть реализованными как индивидуально, так и колективно, это право граждан государства. Свобода печати и информации (передавать, производить и распространять любым законным способом), право на объединения, право на мирные собрания и публичные манифестации собираться мирно, без оружидия, право участие в управлении государством, как непосредство так и через представителей, право участвовать в отправлении правосудия, право на индивидуальные и коллективные обращения в орагв власти. Экономические – позваляют человеку обеспечать достойную дизнь. Свободное использование человеком своих способнойстей к труди для предпринимательской деятельности и мной не запрещенной закконом. Соц и культ – защита материнства и детсва, право на соцобеспечение, право на озрану здоровья, мед помощь. Культ право на образование
возникновения самой идеи прав человека, подлинный смысл они обретают только на основе принципов демократии, свободы, справедливости, формального равенства, признания самоценности человека. На такой основе стало возможным формирование правовых государств, одним из главных признаков которых является верховенство прав человека.
Права человека являются одной из высших культурных ценностей, поскольку они ставят личность в центр всех процессов общественного развития, определяют его свободу и равноправие. В идее прав человека осуществилась кристаллизация исторического богатства гуманитарного мышления - политического, правового, нравственного, религиозного, социокультурного.
Отмечая огромную гуманистическую и нравственную сущность прав человека, нельзя вместе с тем не затронуть вопрос о том, почему права человека в современном мире — явление не универсальное, а большинство государств мира не являются правовыми. Представляется, что ответ на этот вопрос связан не только с чисто правовыми характеристиками; он выходит на более широкую сферу общественных отношении, охватываемую понятием цивилизации.
Если исторически проследить путь становления идей прав человека и правового государства, то его нельзя связывать напрямую с какой-то определенной формацией. Как уже было показано, зародились эти идеи в условиях рабовладельческой формации, однако в тех уникальных регионах мира, в которых была развита демократия и высокая духовная культура. Апофеозом прав человека явились буржуазные революции с принципами равенства, свободы, справедливости. Однако не все буржуазные государства могли удержать высокую планку демократии и прав человека.
В условиях одной и той же формации могут существовать различные отношения к правам человека и правовому государству. Поэтому такие глобальные для человечества проблемы следует рассматривать в контексте цивилизационного подхода. Формация определяет лишь стадию социально-экономического развития и положение классов, социальных групп в обществе. Формационный подход не раскрывает место человека в обществе, его ценность, каталог его естественных и неотчуждаемых прав. Индивид во всех его сложных связях и зависимостях предстает только в рамках цивилизационного подхода