- •Ответы «Гражданское право»
- •Признаки метода гражданско-правового регулирования:
- •Особенности метода гражданско-правового регулирования:
- •Принципы гражданско-правового регулирования:
- •Особенности гражданских правоотношений
- •Виды гражданских правоотношений
- •Структура гражданского правоотношения
- •Элементы правоотношения
- •Имя как средство индивидуализации участника гражданских правоотношений
- •Гражданство
- •Возраст как элемент гражданско-правового статуса
- •Семейное положение
- •Состояние здоровья
- •Содержание дееспособности граждан как субъективного права:
- •Разновидности дееспособности граждан
- •Основания и порядок ограничения дееспособности граждан
- •Ограничение частичной дееспособности граждан
- •Ограничение полной дееспособности граждан
- •Подача заявления о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным
- •Рассмотрение дела о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным
- •Решение суда по заявлению об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным
- •Понятие юридических лиц
- •Основные функции (задачи), выполняемые конструкцией юридического лица:
- •Признаки юридического лица
- •Виды юридических лиц
- •Виды гражданской правоспособности юридических лиц:
- •Учредительные документы юридического лица
- •На основании устава действуют:
- •На основании учредительного договора функционируют:
- •На основании устава и учредительного договора действуют:
- •Ответственность юридического лица Правила деликтоспособности юл:
- •Филиалы и представительства юридических лиц
- •Особенности представительства и филиала:
- •Государственная регистрация юридических лиц
- •Способы реорганизации юридического лица
- •Правопреемство при реорганизации юридического лица
- •Отличие ликвидации от других способов реорганизации:
- •Основания ликвидации юридического лица:
- •Порядок ликвидации юридического лица
- •Права кредиторов при ликвидации юридического лица
- •Принципы последовательности и пропорциональности:
- •Признаки (основания) банкротства:
- •Задачи банкротства:
- •Стадии (процедуры) банкротства
- •Правовые последствия несостоятельности (банкротства) юридического лица
- •С даты признания банкротом (правовые последствия признания банкротом):
- •Гражданско-правовой статус обществ с ограниченной ответственностью:
- •Ответственность общества с ограниченной ответственностью:
- •Субъекты, обладающие правомочиями на защиту:
- •Защита исключительных прав
- •Защита личных неимущественных прав авторов
- •Защита смежных прав
- •Обязательства с участием третьих лиц
- •Принципы исполнения обязательств
- •Место надлежащего исполнения обязательства
- •Срок надлежащего исполнения обязательства
- •Функции задатка
- •Роль договора в гражданском обороте
- •Изменение (расторжение) договора по соглашению сторон
- •Изменение (расторжение) договора в связи с существенным нарушением договора и иными обстоятельствами
- •Порядок и последствия изменения и расторжения договора
- •Изменение (расторжение) договора по соглашению сторон
- •Изменение (расторжение) договора вследствие одностороннего отказа
- •Последствия изменения или расторжения договора
- •Стороны договора перевозки
- •Существенные условия договора перевозки грузов
- •Предмет договора перевозки груза:
- •Форма договора перевозки груза
- •Обязательства перевозчика по договору перевозки груза
- •Обязательства грузоотправителя по договору перевозки груза
- •Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из договора перевозки груза
- •Субъекты договора комиссии
- •Форма договора комиссии
- •Существенные условия договора комиссии
- •Содержание договора комиссии
- •Исполнение и прекращение договора комиссии
- •Агентский договор
- •Субъектный состав агентского договора
- •Форма агентского договора
- •Существенные условия агентского договора
- •Содержание агентского договора
- •Агентский договор прекращается на основании (ст. 1010 гк рф):
- •Договор поручения
- •Субъекты договора поручения:
- •Форма договора поручения
- •Существенные условия и содержание договора поручения
- •Исполнение и прекращение договора поручения
- •Сущность и значение договора хранения
- •Субъекты договора хранения
- •Форма договора хранения
- •Существенные условия и содержание договора хранения
- •Исполнение и прекращение договора хранения
- •Предмет, существенные условия и форма договора коммерческой концессии
- •1. Виды и содержание договора страхования
- •Основные черты (признаки) договора займа:
- •Банк не вправе:
- •Сущность и значение договора банковского счета
- •Субъекты договора банковского счета
- •Форма договора банковского счета
- •Содержание договора банковского счета
- •Сущность и значение договора банковского вклада
- •Субъекты договора банковского вклада:
- •Форма договора банковского вклада
- •Существенные условия и содержание договора банковского вклада
- •Исполнение и прекращение договора банковского вклада
- •Содержание обязательств из причинения вреда
- •Основание возникновения деликтного обязательства
- •Субъекты обязательств из причинения вреда
- •Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда
- •Способы возмещения вреда
- •Сущность и значение компенсации морального вреда
- •Основания компенсации морального вреда
- •Способ и размер компенсации морального вреда
- •Публичное обещание награды
- •Содержание и исполнение обязательства
- •Отмена публичного обещания награды
- •Признаки обязательств вследствие неосновательного обогащения:
- •Условия возникновения кондикционных обязательств:
- •Субъекты обязательств вследствие неосновательного обогащения
- •Содержание и исполнение обязательства
- •Задачи гражданского процесса
- •Виды производств и стадии гражданского процесса Виды производств
- •Стадии гражданского процесса
- •Стадии гражданского процесса:
- •Классификация лиц, участвующих в деле, по составу
- •Классификация лиц, участвующих в деле, по процессуальным правам
- •Характерные черты третьих лиц:
- •Отличия третьих лиц от других лиц, участвующих в гражданском процессе:
- •Виды третьих лиц в гражданском процессе
- •Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора
- •Формы участия прокурора в гражданском процессе
- •Отличия между представительством в гражданском праве и в гражданском процессе:
- •Виды представительства в гражданском процессе
- •Договорное представительство
- •Общественное представительство
- •Законное представительство
- •Виды подведомственности
- •Исключительная подведомственность
- •Альтернативная подведомственность
- •Условная подведомственность
- •Подведомственность дел, определяемая по связи исковых требований
- •Виды подсудности в системе судов общей юрисдикции
- •Родовая подсудность гражданских дел
- •Территориальная подсудность гражданских дел
- •Виды арбитражных расходов
- •Понятие процессуальных сроков в гражданском процессе
- •Виды процессуальных сроков в гражданском процессе
- •Порядок исчисления сроков, их продление, восстановление, приостановление
- •Виды исков в гражданском процессе
- •Классификация исков по материально-правовому признаку
- •Классификация исков по процессуально-правовому признаку
- •Последствия несоблюдения порядка предъявления иска
- •Особенности отказа в принятии искового заявления
- •Изменение иска
- •Изменение основания или предмета иска
- •Увеличение или уменьшение размера исковых требований
- •Отказ от иска
- •Мировое соглашение
- •Признание иска
- •Возражения против иска
- •Встречный иск
- •Сведения о фактах (содержание доказательства)
- •Средства доказывания
- •Виды доказательств в гражданском процессе
- •Объем и содержание процессуальных действий по подготовке дела к судебному разбирательству
- •Процессуальный порядок и составные части (этапы) судебного разбирательства
- •Прекращение производства по делу
- •Виды постановлений арбитражного суда:
- •Решение арбитражного суда
- •Характерные признаки решения арбитражного суда:
- •Значение решения арбитражного суда:
- •Определение арбитражного суда
- •Постановления арбитражных судов
- •Условия и порядок заочного производства
- •Содержание заочного решения
- •Обжалование заочного решения
- •Отличие от других судебных постановлений
- •Процедура вынесения и оспаривания судебного приказа Этапы приказного производства:
- •Порядок подачи заявления о вынесении судебного приказа, его форма и содержание
- •Виды дел, возникающих из публичных правоотношений
- •Понятие особого производства в арбитражном процессе
- •Обращение в суд по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение
- •Требования к заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое значение
- •Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
- •Решение по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение
- •Иск о неосновательном приобретении или сбережении имущества
- •Признаки апелляции как способа обжалования судебных постановлений:
- •Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции (ст. 270):
- •Основания для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае:
- •Субъекты кассационного обжалования:
- •Объекты кассационного обжалования
- •Порядок возбуждения и рассмотрения дела в кассационном производстве
- •Суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационные жалобу, представление с делом, вправе:
- •Суд кассационной инстанции не вправе проверять:
- •Суд кассационной инстанции не вправе:
- •Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции (ст. 287 апк рф)
- •Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по новым или вновь открывшимся обстоятельствам:
- •Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 311 апк рф):
- •Результат рассмотрения заявления о пересмотре
- •Не подлежат принудительному исполнению:
- •Арбитражный процессуальный кодекс рф [2002г], Статья 254. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц
Гражданско-правовой статус обществ с ограниченной ответственностью:
Общество с ограниченной ответственностью
имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе;
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества;
считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц;
создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом;
вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества;
вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
Ответственность общества с ограниченной ответственностью:
несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом;
не отвечает по обязательствам своих участников.
В обществе с ограниченной ответственностью обязательна двухзвенная структура управления (ст. 91 ГК; ст. 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью):
общее собрание;
исполнительный орган,
но возможна трехзвенная система управления (общее собрание — наблюдательный совет — исполнительный орган), если она специально предусмотрена уставом конкретного общества.
22. Акционерное общество как субъект гражданских правоотношений.
Правовое положение АО, права и обязанности акционеров определяются ГК и ФЗ от 26.12.1995 «Об АО». (в ред. 06.04.2004). Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. 2 способа создания АО: 1) учреждение АО; 2) реорганизация существующего ЮЛ (н-р, ООО, производств. кооператива, гос. и муницип. предприятия в результате приватизации). Учредительный документ АО (устав) (учредительный договор к учредительным документам не относится). АО может быть создано одним лицом или состоять из одного лица (в случае приобретения одним акционером всех акций) (не может иметь единственным акционером хозяйственное общество, состоящее из одного лица). Уставный капитал АО (формируется за счет вкладов участников и представляет собой абстрактную величину, равную сумме номинальных стоимостей акций общества, приобретенных акционерами) (АО имеет право выпуска ценных бумаг (акций), удостоверяющих внесение участниками вклада и определяющих долю их участия в доходах и расходах АО, управлении им). Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск связанных с его деятельностью убытков, в пределах стоимости принадлежащих им акций (при ликвидации АО несут ответственность в пределах невнесенной части стоимости приобретенных ими акций). Акционеры приобретают право на получение дивидендов на акции (при наличии у АО прибыли и, если общее собрание акционеров приняло решение о выплате в определенные сроки дивидендов). Высший орган управления АО – общее собрание акционеров (в АО с числом акционеров более 50 создается совет директоров (наблюдательный совет)) (исполнительный орган АО может быть коллегиальным (правление, дирекция) и единоличным (директор, генеральный директор)). Добровольная реорганизация или ликвидация АО (возможны по решению общего собрания акционеров (реорганизация в форме преобразования возможна только в ООО, в производственный кооператив, в некоммерческое партнерство)). Типы АО: 1) ОАО (участники могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров; количество участников не ограничено) (ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами; обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков); 2) ЗАО (акции распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц) (ЗАО не вправе проводить открытую подписку на акции, число его участников не должно превышать 50 (в случае превышения этого предела ЗАО должно быть в течение 1 года преобразовано в ОАО или ликвидироваться)) (минимальный размер уставного капитала ЗАО не менее стократной суммы МРОТ).
23. Производственный кооператив как субъект гражданских правоотношений.
Производственный кооператив-это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (ст. 107 ГК РФ). Разновидностью производственного кооператива является артель. ГК РФ использует эти термины ("производственный кооператив и "артель") как синонимы. Характерной особенностью кооператива является обязанность его членов участвовать в деятельности кооператива своим личным трудом, хотя законом допускаются и иные виды участия. число членов кооператива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности, не может превышать 25% от числа членов кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности (п. 2 ст. 7 ФЗ "О производственных кооперативах") , а численность наемных работников в кооперативе не должна превышать 30% от численности членов кооператива (ст. 21 указанного закона ). В целом число членов кооператива не может быть менее пяти. Учредительным документом производственного кооператива является его устав. Члены кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность, размер которой определяется уставом кооператива. Имущество кооператива образуется за счет паевых взносов членов кооператива, прибыли от собственной деятельности и иных источников. К моменту государственной регистрации кооператива каждый член кооператива обязан внести не менее 10% паевого взноса. Остальная часть вносится в течение года после государственной регистрации кооператива. В качестве взноса могут быть использованы деньги, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права. Оценка взноса производится по взаимной договоренности членов кооператива, а стоимость паевого взноса, превышающего 250 минимальных размеров оплаты труда должна быть подтверждена независимым экспертом. Имущество кооператива делится на паи его членов. В состав пая входит паевой взнос члена кооператива и соответствующая часть чистых актов кооператива, за исключением неделимого фонда, создание которого может быть предусмотрено уставом кооператива. Стоимость имущества неделимого фонда не включается в стоимость пая члена кооператива при выбытии его из кооператива. На это имущество не может быть также обращено взыскание по личным долгам члена кооператива. Принципы распределения могут быть разными: Либо в соответствии с личным трудовым участии членов кооператива в его деятельности, либо с учетом размера их паевого взноса. Между членами кооператива, не принимающими личного трудового участия в деятельности кооператива, прибыль распределяется соответственно размеру их паевого взноса, но эта часть прибыли не должна превышать 50% от прибыли кооператива (ст. 12 ФЗ "О производственных кооперативах). Часть прибыли может распределяться и между наемными работниками кооператива. Прекращение членства в кооперативе может иметь место либо по усмотрению его члена, либо по решению общего собрания в виде исключения из членов кооператива. В любом случае лицу, прекратившему членство в кооперативе, выплачивается стоимость пая или выделяется имущество, соответствующее его паю, а также производится другие выплаты. (ст. 22 ФЗ "О производственных кооперативах")
24. Понятие и общая характеристика некоммерческих организаций как субъектов гражданских правоотношений.
На сегодняшний день все юридические лица делятся на две основные группы: коммерческие и некоммерческие организации, и в основе этого деления лежит главная цель их создания. В первом случае – в отношении коммерческих организаций, главной целью создания юридического лица является стабильное извлечение прибыли с её последующим распределением между участниками. Основные организационно-правовые формы коммерческих организаций – это ООО (Общество с ограниченной ответственностью) и акционерные общества (ЗАО и ОАО), и ведение бизнеса, как правило, осуществляется сегодня в одной из названных форм.
Некоммерческие же организации создаются совсем для других целей (мы рассмотрим их более подробно при разборе различных организационно-правовых форм), и, прежде всего, не имеют своей целью извлечение и дальнейшее распределение полученной прибыли между участниками. Ведение некоммерческими организациями предпринимательской деятельности, по Закону, возможно в том случае, если эта деятельность отвечает целям создания организации и направлена на достижение этих целей.
Сегодня регистрация некоммерческих организаций является одной из наиболее длительных и сложных регистрационных процедур. Из-за наличия большого количества организационно-правовых форм нередко возникают сложности с разработкой учредительных документов и с самим процессом регистрации, ведь многие до конца не понимают, в какой именно форме они хотели бы учредить организацию.
Подробно рассмотреть в одной статье каждую организационно-правовую форму некоммерческих организаций было бы достаточно проблематично, но мы постараемся рассказать об основных и самых распространённых видах некоммерческих организаций хотя бы в общих чертах.
Начнем с автономных некоммерческих организаций, которые на сегодняшний день являются одной из самых распространенных форм некоммерческих организаций. Это организации, которые учреждаются без членства гражданами и/или юридическими лицами с целью оказания услуг в различных областях: образование, здравоохранение, наука, культура и т.д.
Учредители автономных некоммерческих организаций контролируют их деятельность в соответствии с порядком, закрепленном в учредительных документах. Форму и порядок формирования коллегиального органа управления учредители организаций определяют самостоятельно.
Далее рассмотрим некоммерческие организации, созданные в форме некоммерческих партнерств. Данные организации создаются на основе членства и учреждаются физическими и/или юридическими лицами с целью содействия членам организации в осуществлении деятельности, направленной на достижении различных культурных, социальных, образовательных, научных и прочих целей.
Некоммерческие партнерства существуют за счет членских взносов и также могут осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на достижение поставленных целей без дальнейшего распределения прибыли между учредителями.
Следующим популярным видом некоммерческих организаций являются фонды. Это организации, не имеющие членства, которые учреждаются физическими и/или юридическими лицами. Учреждение осуществляется за счет добровольных имущественных взносов.
Что касается целей создания фондов, то они могут быть самые разные: благотворительные, культурные, образовательные и т.п.
Поскольку структура фондов не предусматривает членства участников (следовательно, отсутствуют членские взносы), а деятельность данных некоммерческих организаций подразумевает существенные материальные затраты, фонды имеют право участвовать в предпринимательской деятельности (непосредственно, или посредством создаваемых хозяйственных обществ).
Важной особенностью является тот факт, что фонды обязаны ежегодно публиковать отчеты об использованном имуществе.
Теперь рассмотрим некоммерческие организации, созданные в форме учреждений.
Это организации, создаваемые собственником для осуществления некоммерческих услуг. Финансирование (полное или частичное) осуществляется за счет собственника.
Учредительным документом данной некоммерческой организации является устав, который утверждается собственником/ами.
Широкой популярностью сегодня пользуются негосударственные образовательные учреждения (НОУ), создаваемые для ведения преподавательской деятельности.
Далее нам хотелось бы рассмотреть ассоциации и союзы, подразумевающие объединение юридических лиц.
Данные объединения создаются коммерческими и некоммерческими организациями для координации их предпринимательской деятельности, а также с целью защиты общих имущественных интересов. Отметим, что участники ассоциаций (союзов) сохраняют за собой права юридических лиц. Важно заметить, что одновременное участие в объединении некоммерческих и коммерческих лиц законом запрещено.
Также необходимо заметить, что ассоциации (союзы) не несут ответственности по обязательствам своих участников, в то время как сами участники отвечают по их обязательствам (несут ответственность своим имуществом). Пределы ответственности закрепляются учредительными документами объединений.
В финале хотелось бы рассказать об общественных и религиозных объединениях.
Начнем с общественных объединений. Это добровольные и самоуправляемые некоммерческие организации, которые создаются по личной инициативе граждан. Объединение происходит на основе общности интересов, и общие цели таких объединений закрепляются в уставе.
Порядок создания, ведения, а также ликвидации общественных объединений регулируется ФЗ об ОО и НКО, ГК и другими законами.
Общественные объединения могут быть разных видов, и закон устанавливает следующие:
общественная организация
общественное движение,
общественный фонд,
общественное учреждение
политическая партия и др.
Помимо этого существует классификация общественных объединений по территориальному признаку: общероссийские, межрегиональные, региональные, местные.
Далее рассмотрим религиозные объединения. Целью создания данных некоммерческих организаций является совместное исповедание, а также распространение определенной веры. Соответственно, религиозные организации отличаются в первую очередь по вероисповеданию.
Создавать религиозные объединения можно в двух формах: религиозная группа и религиозная организация. Основное отличие одной от другой заключается в том, что в первом случае не предусмотрено государственной регистрации и приобретения правоспособности для такой организации, во втором же случае необходима регистрация в качестве юридического лица.
Некоммерческие организации признаются созданными с момента завершения процедуры государственной регистрации и учреждаются без ограничений по срокам деятельности (в том случае, если срок не оговорен в учредительных документах).
25. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
Объектами гражданских прав признаются материальные и нематериальные блага либо деятельность по их созданию, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, приобретают гражданские права и обязанности. К объектам гражданских прав закон относит вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информацию; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст. 128 ГК).
Очевидно, что по своим свойствам и проявлениям указанные группы объектов различны. Одни существуют в осязаемой форме, другие представляют собой некие действия человека, третьи могут быть восприняты лишь на уровне осознания, эмоционального переживания. В гражданском праве объекты реального и идеального мира объединяют в категории и виды главным образом для того, чтобы установить правовой режим, отражающий сущность, особенности этих объектов, их роль в жизнедеятельности человека и сформировать правила его поведения в отношении этих объектов. Правовой режим объектов гражданских прав - это нормативно установленная совокупность правил, позволяющих определить, может ли тот или иной объект быть предметом сделок и каких именно, по каким основаниям возникают и прекращаются права на него и в каком объеме и пределах они осуществляются.
Объекты гражданских прав подразделяются на материальные и нематериальные (идеальные). К первой группе относят: вещи; работы и услуги, а также их результаты, имеющие овеществленный либо иной материальный эффект (например, ремонтные работы, услуги по перевозке, хранению вещей); имущественные права требования (такие, как денежные средства на банковском счете, доля в имуществе). Ко второй группе причисляют: результаты творческой деятельности (изобретения, произведения искусства); способы индивидуализации товаров и их производителей (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д.); личные неимущественные права (право на имя, право на защиту чести и достоинства, право на личную неприкосновенность и др.).
С понятием объектов гражданских прав связано понятие объектов гражданского оборота, но эти понятия не тождественны. Большинство, но не все объекты гражданских прав, могут участвовать в обороте. Так, не могут становиться объектами гражданского оборота личные неимущественные права, неотчуждаемые от своего носителя: право на жизнь, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства и др.
Признак оборотоспособности объектов гражданских прав, понимаемый как способность выступать предметом гражданско-правовых сделок, является одним из составляющих правового режима этих объектов и может быть положен в основу их классификации.
Большинство объектов гражданских прав являются свободными в обороте: они могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому на основании сделок либо правопреемства (например, при реорганизации юридического лица, в порядке наследования). Это - проявление одного из основных начал гражданского законодательства, сформулированного п. 3 ст. 1 ГК: товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации. Ограничения оборотоспособности могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Ограниченно оборотоспособными являются объекты, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо находиться в обороте по специальному разрешению или с соблюдением предусмотренных законом условий. На практике средствами ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав служат специальные разрешения - сертификаты, лицензии. К примеру, лишь на основании специальных разрешений осуществляется оборот оружия и боеприпасов *(120), наркотических средств и психотропных веществ *(121).
Для некоторых видов объектов гражданских прав средством ограничения оборотоспособности являются введенные специальным законодательством особые правила, определяющие возможность их отчуждения или иного перехода от одного лица к другому. Например, Лесной кодекс (ст. 12, 23) запрещает куплю-продажу, залог и совершение других сделок, которые могут повлечь отчуждение участков, как входящих, так и не входящих в лесной фонд; передача в пользование участков леса допускается на основании договора и лесорубочного билета (ордера, лесного билета). Ограничения предусмотрены для оборота земельных участков, занятых особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками (п. 5 ст. 27 Земельного кодекса), для участков недр (ст. 12 Закона о недрах).
Изъятыми из оборота являются объекты, прямо указанные в законе. К ним относятся вещи, которые находятся, как правило, в федеральной собственности и не могут переходить в собственность иных лиц: например, земельные участки, занятые зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы; земельные участки, занятые объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Изъяты из оборота и запрещены законодательством вещи: поддельные денежные знаки, аналоги наркотических средств, самодельное оружие и т.п.
Большинство гражданских правоотношений носят имущественный характер, т.е. складываются по поводу имущества. Содержание используемого в гражданском законодательстве понятия имущества может быть различным, его необходимо устанавливать применительно к конкретной норме. К примеру, понятие имущества субъекта гражданского права в широком смысле охватывает всю совокупность принадлежащих ему вещей, имущественных прав и обязанностей. В таком широком смысле понятие имущества используется в п. 2 ст. 132 ГК, определяющем состав имущества предприятия.
В более узком смысле понятие имущества используется, к примеру, в наследственном праве: в состав наследуемого имущества входят вещи, имущественные права и обязанности наследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с его личностью; личные неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследуемого имущества (ст. 1112 ГК). В ряде норм гражданского законодательства понятие имущества употребляется для обозначения совокупности вещей и имущественных прав (п. 1 ст. 56 ГК) либо даже только вещей (п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 46, ст. 301-303, 305, 307 ГК).
26. Понятие, значение и виды сделок.
Сделки – действия граждан и юридических лиц, на¬правленные на установление, изменение или прекращение граждан¬ских прав и обязанностей (ст.153 ГК).Сделка – волевое правомерное юридичес¬кое действие субъекта ГПО (субъекты – граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования). Признаки: Действие (воля лица к совершению сделки (субъективная предпосылка выражения воли) и волеизъявление (объективный элемент сделки)) (посредством волеизъявления воля лица становится доступной восприятию другими участниками ГПО). Сделка направлена на достижение определенной правовой цели (установление, изменение или прекращение граж¬данских прав и обязанностей) (относится к категории юридических фактов). Сделка – волевой акт (совершается по воле участников гражданского оборота). Сделка – действие, направленное на достижение определенного правового результата (ее отличие от юридического поступка). Отграничение сделки от других видов юридических актов (административных актов (направлены на то, чтобы вызвать административно-правовые последствия); исходят от государственных органов), судебных решений (выносятся только юрисдикционными органами)). Виды сделок: 1) В зависимости от числа участвующих в сделке сторон: а) односторонняя (для ее совершения достаточно выражения воли одной стороны) (составление завещания, отказ от наследства, выдача доверенности) (одна сторона может быть представлена несколькими лицами) (вызывает обязанности только у совершившего ее лица, может создавать обязанности для других лиц только в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами) б) двусторонняя (для ее совершения необходимо выражение согласованной воли каждой из двух сторон (совпадение встречных волеизъявлений)) (взаимная сделка); в) многосторонняя (число сторон в ней (число согласованных волеизъявлений) не может быть менее трех) (воля каждой из сторон должна быть направлена на достижение общей для всех сторон цели). Двусторонние и многосторонние сделки – договоры. 2) В зависимости от возмездности: а) возмездные (сторона за исполнение своих обязанностей получает плату, определенное имущество или иное встречное предоставление) (купля-продажа, мена, рента); б) безвозмездные (сторона за исполнение своих обязанностей не получает встречного предоставления) (дарение, безвозмездный заем, безвозмездное пользование имуществом). 3) По моменту возникновения прав и обязанностей по сделке: а) консенсуальные (права и обязанности возникают с момента достижения соглашения сторон, выраженного в требуемой форме) (купля-продажа, аренда, подряд); б) реальные (для возникновения прав и обязанностей сторон необходим еще один юридический факт (помимо соглашения сторон) – передача одним лицом другому денег, иных вещей) (заем). 4) В зависимости от наличия или отсутствия в сделке указания на срок ее исполнения (либо возможности определения этого срока из ее содержания): а) срочные (определенно-срочные) (прямо предусмотрены или могут быть определены исполнение одной или нескольких обязанностей; исполнение остальных обязанностей и ее прекращение); б) бессрочные (неопределенно-срочные) (не предусматривает срок ее исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок) (должна быть исполнена в разумный срок после ее возникновения). 5) По признаку наступления правовых последствий сделки в зависимости от определенного обстоятельства (условия): а) условные (права и обязанности ее участников возникают или прекращаются, если возникает определенное обстоятельство): – совершенные под отлагательным условием (стороны ставят возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит) (правовой результат сделки наступит, если соответствующее событие или явление произойдет или действие третьего лица будет совершено (права и обязанности не возникнут, если данное обстоятельство не наступит)); – совершенные под отменительным условием (стороны ставят прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит) (права и обязанности возникают с момента совершения сделки; прекращаются, если наступит отменительное условие) (правовые последствия, наступившие до того, как произошло событие или явление, сохраняют силу); Если наступлению события недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой условие невыгодно условие признается наступившим (если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, оно признается не наступившим). б) безусловные (наступление правовых последствий не поставлено в зависимость от обстоятельства, указанного в сделке). 6) В зависимости от влияния основания сделки на ее действительность (основание сделки – типичная для сделки данного вида правовая цель): а) каузальные (тесно связана с основанием; ее действительность ставится в зависимость от наличия ее основания, соответствия сделки той цели, ради которой она была совершена) (при отсутствии основания и несоответсвии цели признается недействительной); б) абстрактные (ее основание оторвано от сделки) (пороки основания или его отсутствие не позволяют признать ее недействительной, если соблюдены установленные законом требования, предъявляемые к содержанию и форме сделки) (основание сделки – юридически безразличное). Условия действительности сделки (вытекают из ее определения как правомерного юридического действия субъектов гражданского права, направленного на установление, изменение или прекращение граж¬данских прав и обязанностей). Сделка действительна при одновременном наличии следующих условий: 1) содержание и правовой результат сделки не противоречат закону и иным правовым актам (сделка не нарушает требований закона); 2) каждый участник сделки обладает дееспособностью (необходимой для ее совершения); 3) волеизъявление участника сделки соответствует его дей¬ствительной воле (совершено с намерением поро¬дить юридические последствия); 4) волеизъявление совершено в форме, предусмотренной законом для данной сделки; 5) воля лица, совершающего сделку, формируется свободно и не на¬ходится под неправомерным посторонним воздействием (насилие, уг¬роза, обман), либо под влиянием иных факторов, неблагоприятно влияющих на процесс формирования воли лица (заблуждение, бо¬лезнь, опьянение, стечение тяжелых обстоятельств). Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки, если иное не предусмотрено законом.
27. Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки.
Для совершения сделки воля лица должна быть выражена вовне (доведена до сведения других лиц). Форма сделки – способ выражения воли (воля может быть выражена устно, пись¬менно, проявлена путем совершения конклюдентных дейст¬вий (форма сделки, соответственно, – письменная (простая и нотариальная) и устная)). 1) Устная форма (воля лица выражается словесно и при отсутствии словесного выражения воли (совершение путем конклюдентных действий – когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку) (пример: снятие денег в банкомате)). Сделка может быть совершена путем молчания (если это прямо предусмотрено в законе или соглашении сторон) (пример: непринятие наследства)). В устной форме может совершаться (любая сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная форма, может совершаться устно). Дополнительно в ГК установлены 2 случая совершения устных сделок: а) сделки, исполняемые при самом их совершении (пример: приобретение товаров в магазине) (исключения – стороны могут договориться о письменном оформлении таких сделок; устная форма недопустима для сделок, для которых установлена нотариальная форма или если несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность); б) сделки во исполнение письменного договора (если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору). 2) Письменная форма (совершенная путем составления документа, выражающего ее содержание) (в законе, иных правовых актах могут быть установлены дополнительные требования, которым она должна соответствовать): а) Простая письменная форма (сделка может быть совершена путем составления одного документа, подписанного сторонами (документ должен иметь все необходимые для данной сделки реквизиты (содержание сделки, наименование сторон, подписи лиц))) (совершается без участия государственных и иных учреждений). В простой письменной форме должны заключаться (сделки юридических лиц между собой и с гражданами; сделки граждан на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз МРОТ; предусмотренные законом сделки; сделки, для которых эта форма установлена соглашением сторон). б) Письменная форма, не подлежащая нотариальному удостоверению, но с обязательной государственной регистрацией (договоры продажи предприятия, дарения недвижимого имущества, аренды здания на срок не менее года (государственная регистрация проводится учреждением юстиции по государственной регистрации) (лицензионные договоры о предоставлении права пользования объектами патентного права, договоров об уступке товарного знака) (отказ в государственной регистрации, уклонение от нее, незаконное совершение могут быть обжалованы в суд). в) Письменная нотариально удостоверенная форма без государственной регистрации (осуществляется путем совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия) (при отсутствии в документе установленных реквизитов нотариус вправе отказать в нотариальном оформлении сделки). Нотариальное оформление сделок обязательно в случаях (указанных в законе; предусмотренных соглашением сторон (хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не тре¬бовалась)) г) Письменная форма, требующая нотариального удостоверения и государственной регистрации (небольшое число сделок, по которым законодатель стремится гарантировать соблюдение интересов сторон) (договор об ипотеке, договор об уступке кредитором требования, договор ренты). Последствия несоблюдения формы сделки: 1) Последствие несоблюдения простой письменной формы сделки (утрата сторонами сделки права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетель¬ские показания, что не лишает их права приводить письменные и другие доказательства). 2) Для определенного круга сделок несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность (форма сделки – один из элементов фактического состава, безусловно обязательный элемент) (только в случаях, прямо предусмотренных в законе или в соглашении сторон) (внешнеэкономические сделки, соглашения о неустойке, договоры о залоге, договоры поручительства, кредитные договоры). 3) Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействитель¬ность (считается ничтожной) (в случаях, установленных законом или соглашением сторон). Исключение (если одна из сто¬рон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотари¬ального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удосто¬верения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной) (последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется). 4) Несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность (ничтожность) (только в случаях, установленных законом) (пример: нарушение правило государственной регистрации договора об ипотеке). Исключение (если сделка, тре¬бующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки) (сделка регистрируется в соответствии с решением суда).
28. Недействительность сделки. Правовые последствия недействительности сделки.
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступление которых желали объекты. Недействительные сделки могут быть 2 видов: а) оспоримая сделка – на основании установленным законом или иными НПА, в силу признания таковой судом; б) ничтожная сделка – независимо от такого признания. ОС: Оспоримость (относительная недействительность сделок) означает, что действия, совершенные в виде сделки, признаются судом при наличии предусмотренных законом оснований недействительными по иску управомоченных лиц, т.е. не будучи оспоренной, порождает ГП последствия как действительная. НС: Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участников правовые последствия в силу несоответствия закону (скупка краденного, нотариально не удостоверенный залог), т.е. недействительна из факта ее совершения, независимо от желания участников. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иным НПА, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Противоправность абсолютного большинства действий, совершается в виде НС. Основания ничтожности сделок: Общие основания: а) сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (незаконные (драгметалы, внешнеэкономические, нарушающие монопольное право государства) и антисоциальные); б) мнимые (совершаемая без намерения создать юридические последствия) и притворные (совершенная с целью прикрыть другую сделку, чаще всего незаконную) сделки; в) сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства; г) сделки, совершенные несовершеннолетним, не достигшим 14 лет; д) сделки, совершенные с нарушением формы, если это предусмотрено законом; е) сделки, совершенные с нарушением требований об их обязательной ГР. Специальные основания: ограничения, закрепленные в различных нормах ГЗ по совершению сделок: направленных на ограничение ПС и ДС граждан; совершенных опекуном, без предварительного согласия органов опеки, если они повлекли отчуждение имущества; сделок опекунов и попечителей с подопечными, за исключением передачи имущества в дар или безвозмездное пользование; сделок, влекущих отказ от права или ограничение права участника ПТ знакомиться со всей документацией; сделки между участниками ПТ об ограничении или устранении их ответственности по обязательствам; сделки по страхованию, заключенные лицом не являющимся страхователем и т.д. Основания оспоримости сделок: а) сделки ЮЛ, выходящие за пределы его правоспособности (несоответствие целям деятельности в УД, без лицензии); б) сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделок (3 условия: полномочия должны быть ограничены (договор, УД, доверенность), лицо должно превысить полномочия, другая сторона знала или должна была знать об ограничениях); в) сделки, совершенные несовершеннолетними от 14 до 18 лет; г) сделки, совершенные Г, ограниченным судом в ДС; д) сделки, совершенные Г, не способным понимать значения своих действий или руководить ими (сделки, совершенные гражданином, впоследствии признанным недееспособным); е) сделки, совершенные под влиянием заблуждения; ж) сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 1 стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств. Правовые последствия недействительности сделок: а) двусторонняя реституция – т.е. возврат в первоначальное состояние, заключающийся в том, что каждая сторона обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возвратить в натуре возместить его стоимость в деньгах; б) односторонняя реституция – исполненное обратно получает только одна сторона, другая же (недобросовестная) исполненного не получает; в) иные (возмещение расходов, стоимости утраченного или поврежденного имущества; г) недопущение реституции и обращение всего по недействительной сделке в доход государства (для сделок противных основам правопорядка и нравственности). Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
29. Понятие и содержание права собственности.
Собственность всегда есть отношение между собственником вещи и не собственниками, между теми, для кого вещь является своей, и теми, для кого она является чужой. Отношение собственника к вещи как к своей – отношение между собственником и всеми остальными лицами по поводу этой вещи.
Именно эта сторона собственности – отношение между собственником вещи и не собственниками – регулируется правом, именно это отношение оформляется как право собственности на вещь. Право собственника можно сформулировать как использование вещи своей волей и в своих интересах. Право собственности предполагает непосредственное обладание вещью, удержание ее в своей воле.
Гражданский кодекс содержит примерный перечень форм собственности: частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Наиболее последовательным является выделение двух основных форм собственности: частной и публичной. Частные собственники (граждане и их объединения) используют собственность в своих личных интересах, публичные собственники (государство, территориальные сообщества) используют имущество в общих интересах.
Частная собственность делится на: индивидуальную, общую, коллективную. В основе этих различий лежит способ владения имуществом. Публичная собственность тоже существует в трех видах: государственная, муниципальная и общая.
Содержание права собственности составляют три правомочия: владение пользование, распоряжение.
Владение – это фактическое обладание вещью, удержание ее в своей воле. Законное владение называется правом владения.
Пользование – использование потребительских свойств вещи, ее хозяйственного, культурного, бытового и т.д. назначения. Законное пользование вещью называется правом пользования.
Распоряжение – это определение юридической судьбы вещи, совершение сделок по ее отчуждению, изменению правового статуса. Законное распоряжение называется правом распоряжения.
Собственник может передавать свое право владения и пользования имуществом другому лицу, но передать в полном объеме другому лицу право распоряжения имуществом собственник не может (иначе лишится права собственности).
На собственнике лежит бремя содержания его имущества, он сам несет расходы на эти цели. На собственнике лежит риск случайной гибели вещи. На имущество собственника обращается взыскание по его долгам и обязательствам.
В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются защищенными равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Различие в субъектном составе этих форм определяет виды права собственности. Частная собственностью юридически оформляется в виде права собственности граждан и юридических лиц, государственная – в виде права собственности Российской Федерации (федеральная собственность) и права собственности республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (собственность субъектов Российской Федерации), муниципальная - в виде права собственности города, района, сельского поселения и иного муниципального образования.
30. Приобретение права собственности.
Право собственности, как и другие гражданские права, возникает и прекращается в силу юридических фактов. Такие факты различны и многочисленны, что отражает обширность и разнообразие имущественных отношений на современном рынке. ГК посвящает этим вопросам две главы: гл. 14 о приобретении права собственности и гл. 15 о прекращении права собственности.
Институты приобретения и прекращения права собственности между собой тесно связаны. Во многих случаях возникновение права собственности одновременно означает и прекращение этого права у предшествующего собственника.
Многочисленные основания приобретения права собственности в литературе традиционно принято делить на две большие группы: первоначальные и производные. Юридическое различие между ними состоит в том, что в первом случае право собственности возникает впервые или же независимо от права и воли предшествующего собственника. Во втором - возникновение права собственности основывается на праве и обычно на волеизъявлении предшествующего собственника. Поэтому приобретаемое право собственности может иметь определенные ограничения (обременения), например, в виде залога или сервитута
Первоначальными способами возникновения права собственности являются: приобретение права собственности на вновь созданную вещь (п. 1 ст. 218 ГК), обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК), находка (ст. 227-229 ГК), клад (ст. 233 ГК), приобретательная давность (ст. 234 ГК). К первоначальным относятся и некоторые другие практически редкие способы, например приобретение бесхозяйных вещей и безнадзорных животных (ст. 225 и 230 ГК).
Производные способы возникновения права собственности более разнообразны. Наиболее распространенными и важными являются приобретение собственности в силу договора (купли-продажи, мены, дарения), а в случае смерти гражданина - переход собственности в порядке наследования имущества. К числу производных способов возникновения права собственности относятся также национализация (п. 2 ст. 235 ГК), приватизация (ст. 217 ГК), обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам (ст. 237 ГК), реквизиция (ст. 242 ГК), конфискация (ст. 243 ГК), выкуп недвижимого и движимого имущества государством (ст. 239, 240 ГК).
В рамках этой общей характеристики первоначальных и производных способов приобретения собственности отдельным способам присущи значительные особенности. Во-первых, они имеют различные правовые основания: закон, распорядительные акты государственных и муниципальных органов, гражданско-правовые сделки, причем с разным фактическим составом. Во-вторых, различия существуют в самом правовом механизме передачи права собственности и моменте его возникновения.
Первоначальные способы приобретения права собственности:
1. Приобретение права собственности на новую вещь ее создателем, равно как и на плоды, продукцию и доходы от использования имущества, является нормальным и распространенным способом возникновения собственности и признается правом при условии, что соответствующие действия были совершены с соблюдением требований законодательства (ст. 218, 136 ГК), т.е. являются правомерными и не нарушают права третьих лиц.
При создании новой вещи путем переработки чужих материалов право собственности остается за собственником материалов. Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает добросовестный переработчик, обязанный возместить стоимость использованных материалов (п. 1 ст. 220
2. Находка является достаточно распространенным житейским явлением и нуждается в правовом регулировании. Согласно п. 1 ст. 227 ГК нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом соответствующее лицо и возвратить ему эту вещь.
Вещь, найденная в помещении или на транспорте, подлежит сдаче их владельцу. При неясности ситуации о находке должно быть заявлено органу милиции или местного самоуправления. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя с возмещением ему необходимых в этой связи расходов и может претендовать на вознаграждение за находку в размере до 20% стоимости найденной вещи. При этом он несет ответственность за утрату или повреждение находки, но лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.
Если в течение 6 месяцев с момента заявления о находке вещи лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено, нашедший вещь приобретает право собственности на нее, а в случае его отказа найденная вещь поступает в муниципальную собственность. Аналогичное правовое регулирование установлено в отношении обнаруженных
4. Приобретательная давность. Это основание возникновения права собственности является сравнительно новым институтом отечественного гражданского права, введенным законодательством о собственности в начале 90-х гг. ХХ в. Приобретательная давность устраняет нередко встречающуюся неопределенность в правовой принадлежности имущества и защищает права добросовестного владельца такого имущества.
Применение приобретательной давности требует соблюдения ряда названных в ст. 234 ГК условий. Это, прежде всего истечение указанного в законе 5-летнего или 15-летнего срока, причем к нему может быть присоединено время владения лица, правопреемником которого является ссылающийся на наличие приобретательной давности. Само владение, создающее право собственности, должно быть, как сказано в законе, добросовестным, открытым и непрерывным, причем осуществляться так же, как в отношении своего собственного имущества. Бремя доказывания несет лицо, ссылающееся на наличие приобретательной давности.
31. Прекращение права собственности.
1. Прекращение права собственности по воле собственника.
К этой группе оснований прекращения права собственности относятся отчуждение собственником его имущества другим лицам, отказ собственника от права собственности, гибель или уничтожение имущества.
Отчуждение собственником своего имущества происходит в силу заключенного им договора и одновременно влечет возникновение права собственности у приобретателя.
Отказ собственника от права собственности возможен в различных формах, которые в ГК называются с определением их правовых последствий. Это в первую очередь бесхозяйные вещи (ст. 225 ГК): они должны приниматься на учет органом, осуществляющим регистрацию прав на недвижимость, и в дальнейшем могут быть признаны судом объектом права муниципальной собственности или возвращены первоначальному собственнику. Кроме того, это вещи, брошенные или иным образом оставленные собственником с целью отказаться от права собственности на них (ст. 226 ГК). При незначительности их стоимости (до 5 МРОТ) они переходят в собственность владельца земельного участка, на котором обнаружены, а при большей стоимости их правовую судьбу определяет суд.
2. Принудительное изъятие собственности. Говоря о принудительном прекращении права собственности, следует, прежде всего, иметь в виду ясные и четкие положения ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которым никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
В ст. 235 ГК названы следующие основания принудительного прекращения права собственности:
а) обращение взыскания на собственность должника по его обязательствам, которое производится при наличии решения суда (ст. 237) и осуществляется по правилам исполнительного производства;
б) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239), которое производится за плату, определяемую при возникновении спора судом;
в) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей и домашних животных (ст. 240, 241) с возмещением их стоимости;
г) реквизиция (ст. 242) и конфискация (ст. 243) имущества.
3. Реквизиция используется государством при наступлении обстоятельств чрезвычайного характера (стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий и т.д.) и представляет собой изъятие имущества у собственника по решению государственного органа в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (ст. 242 ГК).
Регулирование ГК по этому практически важному вопросу является чрезмерно кратким и требует расширения. В свое время в РСФСР действовал специальный закон о конфискации и реквизиции имущества 1927 г., формально до настоящего времени не отмененный, и принятие по этому вопросу специального закона было бы желательным.
4. Конфискация определяется в п. 1 ст. 243 ГК как предусматриваемое законом безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции за совершенное преступление или иное правонарушение. Обычно конфискация - это последствие уголовного преступления.
32. Наследование по закону.
Наследование по закону имеет место:
1. если наследодатель не оставил завещания или если его завещание признано полностью недействительным; 2. если завещана только часть имущества или завещание признано недействительным в определенной части; 3. если назначенный в завещании наследник умер ранее открытия наследства или отказался от принятия наследства.
.Круг наследников по закону
Закон определяет круг лиц, которые могут быть призваны к наследованию, а также очередность их призвания.
В первую очередь наследуют дети (в том числе усыновленные), супруг, родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;
во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.
Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, если все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования (ст. 532 ГК РСФСР).
Наследственное право многих государств, в том числе и некоторых бывших республик Союза ССР, закрепляет более широкий круг наследников по закону, устанавливая иные их очереди. Предполагается установление дополнительных очередей наследников по закону и в российском законодательстве.
Все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях. Это значит, что имущество делится между ними поровну (за исключением наследуемых предметов обычной домашней обстановки и обихода). Кроме того, если к наследованию вместе с другими родственниками призывается переживший супруг, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во'время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.
В основе призвания детей к наследованию после смерти родителей лежит кровное родство, т. е. происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке. Однако законодатель имел в виду лишь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Что же касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца - лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке: либо органами ЗАГС на основании совместного заявления родителей (п. 4 ст. 48 Семейного кодекса РФ), либо судом по правилам ст. 49 Семейного кодекса РФ. Важно иметь в виду, что признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке, - естественно, это в полной мере касается и их наследственных прав.
Особенностью русского дореволюционного законодательства было то, что наследниками в нисходящей линии были не вообще дети, а прежде всего сыновья и внуки, т. е. лица мужского пола. Женщины же получали полные доли лишь при отсутствии мужчин-наследников. В противном случае им полагалась только определенная часть наследственной доли.
Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются во всем комплексе прав и обязанностей к родственникам по происхождению. Именно поэтому после смерти усыновителя усыновленные входят в число наследников первой очереди вместе с его родными детьми. Одновременно усыновленные и их потомство утрачивают право наследовать после смерти своих родителей и других кровных родственников.
Пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи, равно как отчим и мачеха не наследуют после смерти пасынка и падчерицы, за исключением, однако, случаев, когда они призываются к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев.
Переживший супруг относится к наследникам первой очереди только в том случае, если состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. Бывший супруг, естественно, права наследования не имеет. Особенность правового положения пережившего супруга заключается в том, что он помимо доли в наследстве получает и так называемую супружескую долю, равную определенной части супружеской собственности. Причем отказаться от этой доли в пользу кого-либо из наследников переживший супруг не может, так как она не входит в наследственную массу. Получив свою часть совместной собственности, переживший супруг принимает участие в разделе оставшейся части имущества наравне с другими наследниками.
Из лиц, охватываемых понятием родители умершего, мать наследует всегда, а отец только в тех случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в предусмотренном законом порядке. Защищая наследственные интересы родителей, государство вместе с тем устраняет от наследования тех, кто был лишен родительских прав или злостно уклонялся от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя.
Усыновители наследуют при тех же условиях, что и усыновленные.
Братья и сестры умершего относятся к наследникам второй очереди. Они наследуют друг после друга, если между ними существует кровное родство, т. е. кровная связь, обусловленная происхождением от общего предка. Именно поэтому не наследуют друг после друга так называемые сводные братья и сестры (не имеющие общих родителей).
Дед и бабка также являются наследниками второй очереди. Причем со стороны матери они наследуют всегда, а со стороны отца - только тогда, когда юридическая связь с ребенком (с отцом) установлена предусмотренным законом способом.
К числу наследников по закону относятся и нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. В этой роли могут выступать как родственники наследодателя, так и посторонние лица. Иждивенцы составляют особую категорию наследников, наследуя наравне с той очередью, которая призывается к наследованию.
Состоящими на иждивении признаются лица, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая материальная помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем.
Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I, II, III групп; лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся - 18 лет. При этом имеет значение факт достижения пенсионного возраста или получения инвалидности, а не состоявшееся назначение пенсии. Продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.
Внуки и правнуки наследодателя при жизни своих родителей наследниками по закону не являются. Они призываются к наследованию лишь в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Иными словами, внуки и правнуки наследуют по праву представления, т. е. получают ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы их родителю, если бы он был жив ко времени открытия наследства (ч. 4 ст. 532 ГК РСФСР).
Наследование по закону внуками и правнуками связано только с одним фактом - смертью их родителей до открытия наследства. Поэтому, если родители живы, но, скажем, не приняли наследства либо были лишены этого права из-за недостойного поведения, наследование по праву представления не происходит. Если внуков несколько, они делят поровну ту долю наследственного имущества, которую получил бы их умерший родитель. Необходимо иметь в виду, что право представления возникает только при наследовании по закону и не допускается при наследовании по завещанию.
33. Наследование по завещанию.
Наследование по завещанию, обладая множеством преимуществ для завещателя, тем не менее, окружено большим количеством спорных вопросов и законодательных норм. Несоблюдение таких норм приводит к признанию завещания не действительным или ничтожным.
Дееспособность.
Одной из важных особенностей наследования по завещанию, влияющих на действительность документа, является дееспособность наследодателя.
Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а так же создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Данные возможности гражданин приобретает с момента совершеннолетия, то есть по достижению им восемнадцатилетнего возраста.
Согласно законодательству завещатель на момент составления завещания должен быть полностью дееспособен. Помимо основных дееспособных лиц, к полностью дееспособным причисляются лица, вступившие в брак до достижения ими брачного возраста (п. 2 ст. 21 Гражданского Кодекса РФ) или эмансипированные (ст. 27 ГК РФ).
Частично дееспособные лица или ограниченно дееспособные не обладают завещательной дееспособностью. Завещание, составленное в так называемый период «светлого промежутка» - юридической силы не имеет. Признание лица недееспособным, после составления им завещания, фактически не влияет на юридическую силу завещания, составленного до момента наступления недееспособности. Но такое завещание может быть оспорено на основании ст. 177 ГК РФ. Также признание завещателя недееспособным может иметь значение при решении вопроса об отстранении наследника от наследования, как недостойного.
Наследование по завещанию и наследование по закону – отличия.
Наследование по закону предполагает наличие определенной очереди наследования, напрямую зависящей от степени родства по отношению к наследодателю. Таким образом, наследники, например, четвертой очереди могут получить свою долю наследства, только если будут отсутствовать или откажутся от наследства три предыдущие очереди.
Наследование по завещанию устраняет необходимость распределения наследства в порядке очередности наследников, так как, является прямой волей наследодателя. В отличие от наследования по закону, наследование по завещанию предусматривает передачу наследства любому лицу, даже не находящемуся в родстве с наследодателем, а так же наследство может быть завещано государству, юридическим лицам, государственным и муниципальным образованиям.
Завещатель имеет право включать в завещание распоряжения:
о завещательном возложении;
о завещательном отказе;
об исполнении завещания душеприказчиком.
Завещатель не обязан сообщать, кому бы то ни было:
о составлении завещания;
о содержании завещания;
об изменении завещания.
Важной особенностью наследования по завещанию является его нотариальное удостоверение.
На сегодняшний день существует множество правил нотариального удостоверения завещания:
закрытое завещание, пишется и подписывается наследодателем собственноручно;
открытое завещание пишется собственноручно завещателем или с его слов нотариусом;
Завещание, записанное нотариусом, в обязательном порядке от начала и до конца прочитывается завещателем. В случае невозможности таких действий, завещание зачитывается нотариусом, о чем должна иметься соответствующая запись.
использование подписи рукоприкладчика на завещании, вместо подписи наследодателя, возможно только в случае физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности завещателя;
В завещании указывается причины, в силу которых завещатель не может собственноручно подписать завещание и ФИО, место жительства гражданина, который подписал завещание по просьбе завещателя.
завещание на распоряжение денежными средствами, находящимися в банке подписывается наследодателем только лично;
завещание может составляться в присутствии свидетеля;
В некоторых случаях присутствие свидетеля при составлении и удостоверении завещания необходимо в силу закона, а в некоторых это может быть воля завещателя. Завещание, составляемое в присутствии свидетеля, подписывается им и в него заносятся данные о свидетеле: ФИО, место жительства, данные документа удостоверяющего личность.
При составлении и нотариальном удостоверении завещания, свидетелями не могу являться следующие граждане:
лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, его дети и родители, а так же супруг;
нотариус или иное лицо удостоверяющее завещание;
неграмотные;
не обладающие дееспособностью в полном объеме;
лица, с физическими недостатками, явно не позволяющими им осознавать существо происходящего;
не владеющие в должной мере языком, на котором составляется завещание.
свидетели, нотариус, а так же другие лица, удостоверяющие или присутствующие при удостоверении завещания, обязаны в соответствии со ст. 1123 ГК РФ соблюдать тайну завещания. Законодательство и правила ведение нотариата обязывают нотариуса оповещать таких лиц о необходимости соблюдения тайны завещания.
Налогообложение- важная особенность наследования по завещанию!
Начиная с 2006 года законодатель признал процедуру получения наследства по закону и по завещанию – бесплатной. В то же время наследники согласно законодательству обязаны заплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве собственности и за совершение нотариальных действий. Размер такой госпошлины напрямую зависит от стоимости наследуемого имущества, а также от степени родства наследодателя и наследников.
Дети, родители, супруги, полнокровные сестры и братья наследодателя оплачивают госпошлину в размере 0,3 % от стоимости наследуемого имущества, но не более 1 миллиона рублей. Другие наследники вынуждены оплачивать госпошлину в размере 0,6 % от стоимости наследства, но не более 1 миллиона рублей.
Лица, освобождаемые от уплаты госпошлины полностью или на льготных основаниях:
не достигшие совершеннолетия на момент открытия наследства; (полное освобождение от госпошлины)
граждане, страдающие психическими расстройствами, в связи, с чем над ними установлена опека; (полное освобождение от госпошлины)
граждане, получившие в наследство недвижимое имущество или долю в недвижимом имуществе (дом, квартиру), проживавшие на день смерти наследодателя вместе с ним в данном доме или квартире. (льготное освобождение от госпошлины).
Как видно, из всего вышеперечисленного, наследование по завещанию достаточно сложная и трудоемкая процедура, начиная с момента составления завещания и заканчивая моментом его открытия, и вступления в права наследование. Адвокат по наследственным делам проведет своего клиента по всем вехам данной процедуры, обеспечив ему точное соблюдение норм законодательства. Помощь адвоката по наследственным делам – это экономия ваших сил и времени.
34. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
Вещно-правовые способы защиты имущественных интересов управомоченных лиц имеют своим объектом только индивидуально-определенные вещи, но не иное имущество. Они не могут быть предъявлены при отсутствии индивидуально-определенной вещи как предмета спора (например, в случае ее уничтожения).
Вещно-правовая защита осуществляется с помощью абсолютных исков, известных еще римскому праву, т. е. исков, предъявляемых к любым нарушившим вещное право третьим лицам. Существуют два классических вещно-правовых иска, предназначенных для защиты права собственности и иных вещных прав:
– виндикационный иск, виндикация (от лат. actio rei vindicate – «объявляю о применении силы»). Он означает истребование имущества из чужого незаконного владения, т. е. иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику. Предметом виндикации может быть индивидуально определенное имущество;
– негаторный иск (от лат. actio negatoria – «отрицающий иск»). Он состоит в праве собственника потребовать от другого лица устранения всяких нарушений его права, хотя бы они и не были соединены с лишением владения.
Виндикация. Самым распространенным способом защиты вещных прав является виндикационный иск. Он применяется в случае выбытия (утраты) вещи из фактического владения собственника и заключается, как было сказано ранее, в принудительном истребовании собственником своего имущества из чужого незаконного владения. При этом субъектом права на виндикацию является собственник (или иной титульный (законный) владелец), который должен доказать свое право на истребуемое имущество, т. е. его юридический титул. Субъектом обязанности (ответчиком по иску) является незаконный владелец, фактически обладающий вещью на момент предъявления требования. Объектом виндикации во всех случаях является индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре, так как речь идет о возврате конкретной вещи, а не о замене ее другой вещью такого же рода и качества.
Гражданское законодательство различает два вида незаконного владения чужой вещью, порождающих различные правовые последствия:
1) добросовестное владение, когда фактический владелец вещи (добросовестный приобретатель) не знает и не должен знать о незаконности своего владения. Согласно п. 3 ст. 302 Гражданского кодекса у такого владельца невозможно истребовать деньги или предъявительские ценные бумаги. Однако имущество у добросовестного приобретателя можно истребовать:
а) в случае если такое имущество было им получено безвозмездно (дарение, наследование и т. п.) от лица, которое не имело права его отчуждать (п. 2 ст. 302 Гражданского кодекса). При этом такое изъятие не несет имущественных убытков добросовестному приобретателю, но способствует восстановлению нарушенного права собственности;
б) в случае возмездного приобретения имущества добросовестным приобретателем у лица, которое не имело права его отчуждать, если собственник имущества или лицо, которому имущество было передано во владение, утерял его, либо имущество было похищено или выбыло из владения последних иным путем помимо их воли (п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса);
2) недобросовестное владение, когда фактический владелец знает либо по обстоятельствам дела должен знать об отсутствии у него прав на имущество. При этом имущество у недобросовестного приобретателя может быть истребовано собственником во всех случаях без каких-либо ограничений.
При истребовании собственником имущества из чужого незаконного владения зачастую возникает вопрос о судьбе доходов от использования этого имущества и о возмещении затрат на его содержание, ремонт или улучшение, произведенных фактическим владельцем. В соответствии со ст. 303 Гражданского кодекса собственник вправе потребовать от недобросовестного владельца возврата не только конкретного имущества, но и всех доходов, которые этот владелец извлек или должен был извлечь из имущества, за все время своего владения им. На добросовестного владельца такая обязанность ложится лишь за время, когда он узнал или должен был узнать о незаконности своего владения. При этом как добросовестный, так и недобросовестный владелец вправе потребовать от собственника возмещения необходимых затрат на поддержание имущества за то время, с которого собственнику причитаются доходы от имущества (ст. 303 Гражданского кодекса).
Негаторный иск. Как было сказано выше, это требование об устранении препятствий в осуществлении права собственности, которые не связаны с лишением собственника владения его имуществом (ст. 304 Гражданского кодекса). Субъектом негаторного иска является собственник или иной титульный владелец, сохраняющий вещь в своем владении, но испытывающий препятствия в ее использовании. Субъектом обязанности (ответчиком по иску) считается нарушитель прав собственника, действующий незаконно. Объект требований по негаторному иску составляет устранение длящегося правонарушения (противоправного состояния), сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому к подобного рода искам не применяется срок исковой давности – требование можно предъявить в любой момент, пока сохраняется правонарушение.
Владельческая защита. Права на защиту с помощью виндикационного и негаторного исков принадлежат также иным титульным владельцам: арендаторам, хранителям, субъектам права пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения и других ограниченных вещных прав (ст. 305 Гражданского кодекса). Таким образом, субъекты ограниченных вещных прав, а также иные титульные владельцы имущества получают такую же (абсолютную, вещно-правовую) защиту своих прав, как и собственники. При этом титульные (законные) владельцы, владеющие чужим имуществом в силу закона или договора, могут защищать свое право владения имуществом даже против его собственника. Вещно-правовая защита титульных владельцев, в том числе субъектов обязательственных, а не только вещных прав на чужое имущество, составляет понятие владельческой защиты, которая в известных случаях охраняет и добросовестное незаконное владение (ст. 302 Гражданского кодекса). Фактическое добросовестное владение может стать основанием для приобретения права собственности по давности владения чужим (бесхозяйным) имуществом, включая недвижимость (п. 1 ст. 234, п. 3 ст. 225 Гражданского кодекса).
Целью владельческой защиты является защита права владения как абсолютного по своей юридической природе правомочия. При этом даже касаясь прав владения, приобретенных по договору, она все равно является институтом вещного, а не обязательственного права, а составляющие ее иски относятся к числу вещно-правовых.
Иные гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав
Как было сказано ранее, к иным гражданско-правовым способам защиты права собственности прежде всего относятся способы, предоставляемые по искам о признании права собственности, а также по искам к органам государственной власти и управления. Иски о признании права собственности представляют собой требование о подтверждении в судебном порядке права собственности или иного вещного права, на имущество, составляющее предмет спора. Такие иски направлены на устранение препятствий к осуществлению собственником (или титульным владельцем) своего права и исключение притязаний на принадлежащее собственнику имущество посредством подтверждения в судебном порядке факта принадлежности ему спорного имущества на праве собственности или ином ограниченном праве.
Иски к органам государственной власти и управления. Важным способом защиты права собственности и иных вещных прав являются иски к публичной власти о защите интересов субъектов вещных прав (частных лиц). Гражданское законодательство допускает требование о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам в результате незаконных действий (или бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе путем издания как нормативного, так и ненормативного акта, не соответствующего закону или иному правовому акту (ст. 16 Гражданского кодекса). А если такие действия или акты нарушают вещные права, данный общий способ защиты гражданских прав можно рассматривать и как способ защиты права собственности или ограниченных вещных прав.
35. Объекты авторского права.
Согласно статье 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации — это произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.
Часть произведения (в том числе название произведения или его персонаж), если по своему характеру она может быть признана самостоятельным результатом творческого труда автора и выражена в объективной форме (см. виды объектов авторского права), также является объектом авторского права.
Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:
письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее);
устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее);
изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертёж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее);
звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и так далее);
объёмно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и так далее);
и других.
Самими объектами авторского права могут выступать:
литературные произведения;
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
и другие произведения.
К объектам авторского права также относятся:
программы для ЭВМ (в том числе операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код;
производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда;
Производные произведения и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.
Не являются объектами авторского права:
официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления (законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера), официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);
произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;
сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).
Авторское право также не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных и иных задач, открытия, факты, языки программирования
36. Смежные права.
. Понятие и виды прав, смежных с авторскими.
Наряду с охраной прав авторов произведений науки, литературы и искусства российское авторское право признает и охраняет смежные права, получившие свое название ввиду их близости и тесной связи с правами авторов.
Смежные права стали охраняться в нашей стране лишь с 4 августа 1992 г., когда на территории РФ были введены в действие Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года, общие нормы которого получили развитие в Законе об авторском праве, посвятившем смежным правам специальный раздел, в котором уточнен состав охраняемых смежных прав.
Смежные права - права исполнителя, производителя фонограмм, организаций эфирного или кабельного вещания, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм, исполнений, постановок, передач эфирного и кабельного вещания.
Субъекты смежных прав:
a) исполнители (актеры, певцы, музыканты, танцоры и другие лица, исполняющие произведения литературы и искусства, а также режиссеры-постановщики спектаклей I и дирижеры);
b) производители фонограмм, т. е. звуковых записей исполнений или иных звуков;
c) организации эфирного или кабельного вещания, сообщающие произведения, исполнения, постановки, программы для всеобщего сведения по радио и телевидению, включая кабельное.
Права исполнителя признаются за ним и охраняются законом в случаях, если:
» исполнитель является гражданином РФ;
» исполнение, постановка впервые имели место на территории РФ;
» исполнение, постановка записаны на фонограмму;
» исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, включены в передачу в эфир или по кабелю (п. 1 ст. 35 Закона об авторском праве).
Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за ней, если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и осуществляет передачи с помощью передатчиков, расположенных на территории РФ.
Производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания осуществляют свои права, в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного на фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю произведения.
Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов: латинской буквы «Р» в окружности; имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав; года первого опубликования фонограммы.
Охрана смежных прав действует в течение 50 лет после первого исполнения или постановки. Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства охраняются бессрочно.
Исключительные права исполнителя в отношении его исполнения или постановки: право на имя; право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя; право на использование исполнения или постановки в любой форме, включая возможность осуществления передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю исполнения или постановки, запись ранее не записанных исполнения или постановки, воспроизведения записи исполнения или постановки, если первоначально эта запись была произведена не для коммерческих целей и др.; право на использование фонограммы в любой форме (включая действия по воспроизведению, переделыванию или переработке любым иным способом фонограммы, распространению экземпляров фонограммы, вывозу за пределы границы РФ).
Организации эфирного вещания в отношении ее передачи принадлежат права: одновременно передавать в эфир ее передачу другой организации эфирного вещания; сообщать передачу для всеобщего сведения по кабели; записывать передачу; воспроизводить запись передачи; сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом.
37. Защита авторских и смежных прав.
Защита прав авторов и обладателей смежных прав - совокупность мер, направленных на признание или восстановление авторских прав и смежных прав и защиту интересов их обладателей.
Нарушение авторских прав или смежных прав влечет за собой гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
