
- •8. Сторонами договора поставки предусматриваются:
- •4. Договор проката, будучи разновидностью договора аренды, может быть подразделен на два основных вида:
- •Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
- •2. Целевой заем предполагает в качестве существенного условия договора обязанность заемщика использовать полученное имущество (деньги, заменимые вещи) на определенные договором цели.
- •А) момент возникновения договорных прав и обязанностей;
- •Б) наличие или отсутствие эквивалентного обмена материальными благами (наличие или отсутствие встречного предоставления);
- •В) возложение договором обязанностей на обе стороны или только на одну из сторон.
- •- Публичный договор;
- •Обязательства вследствие причинения вреда.
- •Виды деликтных об-в
- •Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними гражданами.
- •Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
- •Ответственность за вред, прич органами следствиями, прокуратуры, суда.
- •Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
- •Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работ, услуг.
- •Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
- •Плата но договору коммерческого найма
- •Стороны договора
- •Объект найма
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
Предмет договора подряда определяется посредством надлежащей идентификации содержания, вида и объема подлежащих выполнению работ, а также результата, на получение которого претендует заказчик. Иначе подрядчик должен быть достоверно осведомлен о том, какого результата ожидает заказчик от исполнения договора. В зависимости от вида договора подряда условие о предмете может выражаться в технической документации (п. 1 ст. 743 ГК РФ) и техническом задании.
В соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. В отсутствие указания на начальный и конечный сроки выполнения работ, установленные с соблюдением правил ст. 190 Гражданского кодекса РФ, договор подряда нельзя признать заключенным.
Цена договора подряда, по общему правилу, существенным условием не является, тем не менее она присутствует в подавляющем большинстве договоров подряда. Цена состоит из двух частей: компенсации издержек подрядчика и его вознаграждения за выполнение работ.
Цена договора определяется посредством составления сметы, которая представляет собой подробное описание стоимости каждого этапа работ. В смете указываются стоимость материалов, которые необходимы для выполнения каждого этапа работ, стоимость собственно работ и размер вознаграждения заказчика.
В соответствии с п. 4 ст. 709 Гражданского кодекса РФ смета (цена договора подряда) может быть приблизительной (подлежащей изменению) и твердой (не подлежащей изменению ни при каких обстоятельствах).
Приблизительная смета может быть изменена при соблюдении следующих условий:
- существенное превышение приблизительной сметы в связи с возникновением необходимости проведения дополнительных работ;
- своевременное предупреждение заказчика подрядчиком.
Изменение приблизительной стоимости не может быть вызвано причинами, связанными с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств или с поведением заказчика, например в связи с предоставлением заказчиком материалов ненадлежащего качества.
Изменение твердой сметы в соответствии с законом не допускается ни при каких обстоятельствах. Вместе с тем законом установлен способ обеспечения интересов подрядчика, столкнувшегося с существенным возрастанием стоимости материалов, оборудования и оказываемых ему третьими лицами услуг. В случае если наступили упомянутые обстоятельства, подрядчик вправе требовать в судебном порядке расторжения договора подряда в связи с существенным изменением обстоятельств.
Основные обязанности подрядчика: выполнить работу и передать результат заказчику.
Основные обязанности заказчика: принять и оплатить выполненные работы. Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы. В соответствии с общим правилом, установленным п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, обязанность по оплате возникает только после передачи заказчику результата работ.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ только в одном случае, который предусмотрен п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса РФ: если недостатки результата работы существенны и неустранимы.
*********************************************
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти физическое лицо в определенный пункт назначение, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж, в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа.
Договор перевозки пассажира по своей юридической природе является:
- консенсуалъным (договор перевозки багажа - реальным);
- возмездным;
- двусторонне обязывающим (взаимным).
Субъекты обязательств из договора перевозки пассажиров:
- пассажир;
- перевозчик.
Пассажир всегда физическое лицо (гражданин), на которое распространяется законодательство о защите прав потребителей.
Договор перевозки пассажира, как правило, заключается не в письменной форме (составлением единого документа), а в устной. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом (сдача багажа для перевозки - багажной квитанцией), формы которого устанавливается в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами.
Содержание обязательств из договора перевозки пассажира составляют права и обязанности перевозчика и пассажира.
Основная обязанность перевозчика - доставка пассажира в срок, в целости и сохранности в пункт назначения. Факультативным обязательством перевозчика являются доставка багажа в пункт назначения и выдача его управомоченному на получение лицу.
Пассажир, в свою очередь, обязан оплатить проезд, а при сдаче багажа - и провоз багажа. При осуществлении перевозки транспортом общего пользования (городское автобусное, троллейбусное сообщение и т.д.) плата за перевозку определяется на основе тарифов, утверждаемых в установленном транспортными уставами и кодексами порядке.
Законом или иными правовыми актами в ряде случаев устанавливаются льготы или преимущества по провозной плате за перевоз пассажиров и багажа. Расходы, которые несут транспортные организации в связи с такими льготами, возмещаются им за счет средств соответствующих бюджетов.
Сроки перевозки устанавливаются транспортными уставами и кодексами. При отсутствии нормативного указания на срок перевозки принимается во внимание разумный срок.
Ограниченность ответственности реальным ущербом. Упущенная выгода не взыскивается. В то же время если при договоре перевозки пассажира возникает вред здоровью – статья о деликтах как внедоговорная ответственность.
*********************************************
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
Договор перевозки грузов по своей юридической природе является:
-реальным;
- возмездным;
- двусторонне обязывающим (взаимным).
Реальность договора выражается в том, что он считается заключенным с момента передачи груза перевозчику.
Субъекты обязательств из договора перевозки груза:
- отправитель (грузоотправитель);
- перевозчик;
- получатель (грузополучатель).
В случае несовпадения отправителя и получателя в одном лице, что характерно для перевозки груза, такой договор следует квалифицировать как договор в пользу третьего лица (т.е. грузополучателя).
Грузополучатель, не будучи стороной договора перевозки, тем не менее законом наделяется не только правами (требовать) выдачи груза), но и обязанностями (получить груз).
Заключение договора перевозки груза также имеет свою специфику. Договор заключается путем вручения груза отправителем перевозчику.
Содержание договора перевозки груза заключается ре только в правах и обязанностях сторон, но и в правах и обязанностях грузополучателя (если он не является грузоотправителем).
Договор перевозки груза двусторонне обязывающий. Основной обязанностью перевозчика является доставка вверенного ему отправителем груза в целости и сохранности в пункт назначения с выдачей груза в срок, определенный транспортными уставами и кодексами, правилами перевозки либо договором. |В тех случаях, когда срок доставки не установлен, перевозчик должен доставить груз в разумный срок (ст. 792 ГК). Окончание срока перевозки определяется моментом, когда выдача груза считается совершенной.
Основная обязанность грузоотправителя — внесение провозной платы. Размер провозной платы устанавливается договором если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами (ст. 790 ГК). При осуществлении перевозки транспортом общего пользования плата за перевозку определяется на основе тарифом утверждаемых в установленном транспортными уставами и кодексами порядке. Законом или иными правовыми актами в рядя случаев устанавливаются льготы или преимущества по провозной плате за перевозку груза.
Грузополучатель, в свою очередь, обязан принять поступивший в его адрес груз. Отказаться от прибывшего в его адрес груза грузополучатель может только в случае, если качество груза вследствие его порчи или повреждения изменилось настолько, чтя исключает возможность его полного или частичного использования. Грузополучатель не является стороной по договору перевозки груза, в связи с этим, по общему правилу, требование перевозчики к грузополучателю об исполнении обязанностей по договору пере! возки неправомерно, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
*********************************************
Заем с экономической точки зрения обеспечивает возможность «временного» удовлетворения потребностей субъекта в заменимых, определяемых родовыми свойствами вещах.
Переход предмета займа в собственность другой стороны является особенностью именно договора займа и отличает его от других, внешне схожих соглашений (аренды, безвозмездного пользования - ссуды, хранения и т.д.).
Договор займа является исходной, родовой сделкой для специальных видов заемных обязательств, а также кредитного договора.
Договор займа - это соглашение, в силу которого одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
По своей юридической природе договор займа является: -реальным;
- возмездным;
- односторонне обязывающим.
Реальность договора займа выражается в том, что заемное договорное обязательство возникает только после получения заемщиком денег или иных заменимых вещей. До этого момента договор займа не считается заключенным. Об этом свидетельствует и текст закона: заимодавец передает (а не обязуется передать) предмет займа заемщику.
Возмездностъ договора займа презюмируется, поскольку вытекает из общего правила: заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа. Размер процентов, порядок их оплаты предусматриваются договором. При отсутствии в договоре условий о размере оплаты процентов Гражданский кодекс при определении размера платы отсылает к размеру централизованно устанавливаемой ставки банковского процента (ставки рефинансирования). Если стороны не согласовали порядок оплаты процентов, закон предписывает их выплату ежемесячно до дня возврата суммы займа.
Из общего правила о возмездности договора займа имеется исключение: договор займа презюмируется безвозмездным (при условии, что стороны не предусмотрели иное) в следующих двух случаях:
а) договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;
б) по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками.
Односторонне обязывающим договор займа является в силу того, что договорные обязанности возникают только у одной из сторон - заемщика.
Сторонами в договоре займа, по общему правилу, могут быть любые субъекты гражданских правоотношений.
Лицо, передающее деньги или вещи в заем, именуется заимодавцем, а лицо, получающее в собственность это имущество, - заемщиком.
Реальность договора займа предопределяет необходимость и целесообразность включения в гражданское законодательство специального способа защиты договорных прав заемщика: оспаривание договора займа по его безденежности.
Безденежность договора займа выражается в том, что деньги или другие вещи в действительности не были получены заемщиком от заимодавца или были получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.
Конструкция права заемщика на оспаривание договора займа по безденежности является, по сути, публично-правовой (процессуальной). И это обстоятельство предопределяет исключительно процессуальные (доказательственные) средства исковой реализации рассматриваемого материального права: предъявление письменных доказательств, ссылка на показания свидетелей и т. д. Вместе с тем Гражданский кодекс ставит в принципиальную и прямую зависимость объем предоставляемых заемщику доказательственных средств от предписываемой (именно предписываемой, а не фактически избранной) формы договора займа:
- оспаривание по безденежности договора, который .может быть заключен в устной форме, возможно с применением всего объема доказательств, в том числе показаний свидетелей;
- оспаривание по безденежности договора займа, который должен быть совершен (или даже совершен) в письменной форме, ограничено доказательственными средствами: не допускаются свидетельские показания.
*********************************************
Сам по себе термин «договор», как и многие другие правовые понятия, имеет несколько значений, которые принято различать:
а) договор - сделка, юридический факт;
б) договор - правоотношение;
в) договор - документ, фиксирующий соглашение.
Понятие договора как сделки и юридического факта сформулировано в ГК РФ: договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
А)В этом значении договор выступает как разновидность сделки. Двусторонние и многосторонние сделки и называются договорами во многом потому, что при наличии в сделке более чем одной стороны должно происходить согласование воли ее участников. В рамках этого значения договор, как и любая сделка, выступает как разновидность юридического факта (как юридический акт), и его основная функция - это порождение правоотношений либо изменение или прекращение ранее возникших правоотношений.
Из понятия договора в ст. 420 ГК РФ видна его связь с легальным определением сделки, содержащимся в ст. 153 ГК РФ. Отличие сводится к тому, что сделка - это действие, а договор -это соглашение, т.е. такая разновидность сделок, которая связана с согласованием воли нескольких, как минимум двух субъектов. То есть договор подразумевает наличие волеизъявления нескольких участников, взаимонаправленность этих волеизъявлений (или встречную направленность) и их согласованность друг с другом.
Но, в отличие от ряда односторонних сделок (таких, как принятие завещания или отказ от него), договоры не только порождают правоотношения, но и самостоятельно (вместе с нормами закона) определяют их содержание. Они на период действия приобретают для участников сторон юридическую силу, связывают их так же, как и закон.
Б) В другой дефиниции рассматриваемый термин означает само правоотношение, возникшее из сделки. И здесь уже происходит не порождение правовых последствий (они как раз возникают в результате сделки), а их реализация.
В таком значении договор рассматривается как обязательство, и в этом качестве к нему приложимы все характеристики обязательственного правоотношения: срочность существования, относительный характер, определенность содержания и др.
В) Кроме того, есть еще и практика именовать договором сам документ (письменный или электронный), который отражает условия заключенной сделки. Значение договора как документа имеет более узкий и прикладной характер, хотя оно в известном смысле объединяет два других, - в документе воплощаются условия сделки, которые после вступления договора в силу становятся правовыми условиями, формулирующими содержание возникших прав и обязанностей сторон.
В настоящее время договор оформляет наиболее распространенную разновидность обязательств. Возникающие в результате заключения договоров обязательства так и называются - договорными. Договор - это наиболее приемлемый способ порождения обязательств между субъектами гражданских отношений. Именно в рамках договорной формы каждый из них имеет возможность сформулировать тот правовой интерес, который он желает достичь в результате реализации договора.
Договор, следовательно, - это важнейший правовой инструмент для реализации таких начал метода регулирования гражданских отношений, как диспозитивностъ и автономия воли участников гражданских правоотношений.
Общее и генеральное правило заключения договора: для заключения договора необходимо достижение соглашения по всем существенным условиям такого договора в требуемой форме (ст. 432 ГК РФ).
Один из важнейших в этом смысле вопрос о заключении договора - это вопрос о его существенных условиях. Ведь без их согласования договор не будет считаться заключенным, а права и обязанности из такого договора не возникнут.
К существенным условиям, в силу ст. 432 ГК РФ, относятся:
- условия о предмете договора;
- условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида;
- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
ГК РФ (п. 2 ст. 432) предполагает наличие двух стадий, через которые проходит процесс заключения договора:
- направление оферты одной стороной и
- акцепт оферты другой стороной договора.
Оферта (от лат. о//ег1ш - предложенный) в силу п. 1 ст. 435 - это адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
Лицо, направившее оферту, называется оферентом.
Акцепт (от лат. ассерШ$ - принятый) согласно п. 1 ст. 438 ГК РФ - это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
Субъект, который совершает акцепт, называется акцептантом.
Чтобы быть офертой, предложение в силу легального определения должно отвечать ряду следующих признаков.
Во-первых, предложение должно иметь конкретных адресатов, одного или нескольких. Важно, что это лица, которых можно идентифицировать на момент отправки предложения. Не будет офертой предложение, адресованное любому и каждому, неопределенному кругу лиц (если только оно не подпадает под признаки публичной оферты - об этом ниже).
Во-вторых, предложение должно быть вполне определенным, т.е. его содержание не должно оставлять сомнений относительно того, что именно желает предложить оферент (лицо, совершающее оферту).
В-третьих, предложение должно выражать намерение считать себя заключившим договор при поступлении от адресата согласия на это предложение.
От оферты надо отличать приглашение делать оферты (ст. 437 ГК РФ). В качестве приглашений делать оферты рассматривается большинство рекламных объявлений и подобных им предложений, если они не имеют четко определенных адресатов и предназначены для неопределенного круга лиц. В отличие от оферты, приглашение делать оферты никак не связывает лицо, от которого такое приглашение исходит. Сделав его, он может получать оферты и рассматривать их на основании принципа свободы заключения договора, выбора контрагента и свободы определения его условий.
Предложение вступить в договор, адресованное неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если:
- предложение включает все требуемые по закону существенные условия для соответствующего договора;
- выражает волю того, от кого это предложение исходит, заключить договор с любым отозвавшимся на предложение лицом.
Публичная оферта порождает для ее автора такие же правовые последствия, как и оферта.
В соответствии с законом момент получения оферентом акцепта будет считаться моментом заключения договора (правда, лишь для консенсуального договора, не требующего государственной регистрации).
Акцепт в силу п. 1 ст. 438 ГК РФ должен отвечать двум критериям:
а) полнота: акцептант согласен на все условия, изложенные в оферте, без исключений и изъятий;
б) безоговорочность: акцептант не может дополнять согласие какими-то оговорками, новыми условиями и т.д.
Таким образом, акцепт никак не может влиять на содержание договора. Оно определяется только офертой. Акцепт лишь подтверждает согласие с офертой в полном объеме.
Если согласие лица, которому адресована оферта, не удовлетворяет одному из таких требований, оно признается отказом от акцепта и в то же время - новой офертой. В этом случае стороны как бы меняются местами - теперь очередь соглашаться (или не соглашаться) на новые условия наступает для того, кто сделал первоначальную оферту.
Важно также, чтобы акцепт исходил именно от того лица, кому оферта и была адресована.
*********************************************
Форма договора займа подчиняется общим для сделок требованиям (ст. 161 ГК) лишь в отношении случаев, когда сторонами договора выступают граждане.
Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.
В заемных обязательствах с участием юридических лиц общие для сделок требования к их форме существенно снижены: письменная форма независимо от суммы займа предписывается и в случае, когда заимодавцем выступает юридическое лицо.
В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Упомянутая расписка не является формой договора. Расписка - только документ, подтверждающий и факт получения заемщиком денег или иных заменимых вещей, и обязательство заемщика возвратить заимодавцу все полученное и «упрямым» доказательством договорного правоотношения.
Существенные условия договора займа исчерпываются его предметом. Предмет договора займа - деньги или иные вещи, определяемыми родовыми признаками (заменимые.вещи).
В юридическом быту наиболее часто предметом заемных обязательств выступают деньги или денежные средства (безналичные деньги).
Содержание договора займа составляют взаимные права и обязанности его сторон.
Односторонне обязывающий характер договора займа обусловливает наделение одной стороны (заимодавца) только правами, а второй стороны (заемщика) - только обязанностями:
а) заемщик обязан возвратить полученное по договору и выплатить проценты, если заем возмездный;
б)заимодавец вправе, соответственно, требовать от заемщика возврата предмета займа и выплаты процентов.
Гражданский кодекс по различным основаниям (цели, форма, субъектный состав) различает следующие основные разновидности договора займа:
- целевой заем;
- выпуск и продажа облигаций (договор облигационного займа);
- договор государственного займа;
- заем, оформленный выдачей векселя.