
- •3 Лекция
- •1. В зависимости от характера нарушенного права и в зависимости от личности ответчика различали два вида исков: Вещные и личные.
- •002. Рецепция римского права в государствах континентальной Европы. Понятие и значение рецепции. Причины, этапы и пределы рецепции.
- •003. Исторические системы римского частного права. Сущность цивильного права и «права народов».
- •005. Эдикты магистратов как источники римского частного права. Сущность преторского права.
- •006. Деятельность юристов и ее роль в развитии и совершенствовании частного права.
- •007. Систематизации римского права. Кодификация Юстиниана.. Причины, процесс и итоги кодификации. Состав свода гражданского права ("Corpus juris civilis")
- •008. Понятие, значение и виды исков. Иски вещные и личные.
- •009. Легисакционный процесс. Понятие, стадии и особенности.
- •010. Формулярный процесс. Состав и содержание исковой формулы. Возражения и защита против иска, сущность и виды эксцепций.
- •011. Экстраординарный процесс. Предпосылки возникновения и развития экстраординарного судопроизводства. Система апелляций.
- •012. Исковая давность. Понятие, исчисление, основания перерыва и приостановления исковой давности.
- •013. Особые средства преторской защиты.
- •014. Римская правосубъектность. Ее содержание, ограничение и утрата.
- •015. Правовое положение свободных категорий населения римского государства (квиритов, латинов, либертинов и перегринов). Значение эдикта Антонина Каракаллы.
- •016. Правовое положение рабов. Правовые последствия сделок, совершаемых рабами. Рабский пекулий.
- •017. Юридические лица по римскому праву. Создание и прекращение юридических лиц.
- •018. Опека и попечительство по римскому праву.
- •019. Римская семья. Состав и структура римской семьи. Агнатское и когнатское родство.
- •020. Брак и его виды. Заключение и прекращение брака. .
- •021. Особенности отцовской власти. Установление и прекращение отцовской власти.
- •022. Личные и имущественные отношения между супругами. Правовой режим имущества супругов. Институт приданого и его значение.
- •10.Главная вещь и принадлежность
- •025. Понятие права собственности. Содержание субъективного права собственности. Ограничения права собственности.
- •026. Основания и способы приобретения права собственности. Основания прекращения права собственности.
- •027. Особенности правового режима общей собственности.
- •028. Бонитарная собственность. Сущность и значение иска Публициана.
- •029. Защита права собственности. Виндикационный и негаторный иски.
- •030. Понятие, хозяйственное значение и виды сервитутов. Установление и прекращение сервитутов.
- •031. Эмфитевзис и Суперфиций. Понятие и хозяйственное значение. Содержание, основания установления и прекращения эмфитевзиса и суперфиция.
- •032. Владение и его отличие от права собственности и титульного держания. Виды владения. Защита владения и виды владельческих интердиктов.
- •033. Обязательства в римском праве. Содержание обязательства. Основания возникновения и виды обязательств.
- •034. Исполнение обязательств. Требования, предъявляемые к исполнению обязательств.
- •035. Исполнение обязательств со множественностью лиц. Основания возникновения и порядок исполнения долевых и солидарных обязательств.
- •036. Способы обеспечения обязательств. Личные и вещные гарантии. Залог и его формы.
- •037. Перемена лиц в обязательствах. Уступка права требования (цессия) и перевод долга.
- •038. Ответственность за неисполнение обязательств в римском праве. Личная и имущественная ответственность должника. Формы вины.
- •039. Основания прекращения обязательств.
- •040. Договоры в римском праве. Классификация договоров. Условия действительности и содержание договора.
- •041. Вербальные и литтеральные договоры.
- •042. Договор купли-продажи.
- •043. Договор найма вещей.
- •044. Договоры найма работ и найма услуг. Их сходство и различие.
- •045. Договор поручения.
- •046. Договор товарищества.
- •047. Договор займа и договор ссуды. Их сходство и различие.
- •048. Договор хранения.
- •049. Безымянные договоры. Формы и виды безымянных договоров.
- •052. Обязательства из неосновательного обогащения. Сущность и виды кондикций.
- •055. Открытие и принятие наследства. "Лежачее наследство". Наследственная трансмиссия.
- •056. Наследование по завещанию. Содержание завещания. Ограничение свободы завещания.
- •057. Легаты (завещательные отказы) и фидеикомиссы (неформальные завещательные отказы). Отличие легатов от фидеикомиссов. Ограничения легатов.
- •058. Наследование по закону. Основания наследования по закону. Очереди наследников в цивильном праве, по преторским эдиктам, по новеллам Юстиниана.
- •Vir et uxor - переживший супруг (жена или муж).
Римское право
Литература:
учебник Римского права.
Зарегистрироваться и взять в там методичку и вопросы.
Учебник под ред. Новицкой И.Б собственная монография, просто римское частное право, или основы римского гражданского права – они идентичны.
тема: Общие сведения о римском частном праве. Понятие и предмет римского права. Публичное и частное право. Характерные признаки римского частного права
Римское право представляет собой правовую систему римского государства эпохи рабовладельческой формации. В т.н. реципированном виде Римское право явл. гносеологической основой современного романо-германского (континентального) права.
Правовые системы континентального права структурно подразделяются на относительно самостоятельные правовые образования – публичное право и частное право. Это явление называется ПРАВОВОЙ ДУАЛИЗМ. Впервые об этом явлении упомянул Тит Ливий.
Ливий писал « Законы двенадцати таблиц являлись источником всего права, как публичного, так и частного»
Здесь:
1. Ливий пишет о древнем – доклассическом праве, которое воспринималось как единое целое.
2. Ливий пишет о явлении дуализма, как о хорошо известном его современникам
Явление дуализма зарождалось прежде всего на уровне регулирования конкретных общественных отношений, на уровне разрешения конкретных споров. Если участники регулируемых отношений выражали и защищали публичные интересы, интересы общины позднее общества и государства в целом, официального религиозного культа, то их формализованная воля (внешне выраженная) воплощалась в общее обязательное предписание. В актах представительной демократии, в эдиктах магистратах, позднее в имперский период в конституция принципса. А тех случаях, когда участники регулируемых отношений выражали и защищали свои личные (частные) интересы, то их формализованная воля воплощалась в юридически значимые действия.
В первом случае все эти общеобязательные акты и предписания охватываются термином ОБЩИЙ ЗАКОН, т.е. предписание обязательное для всех.
Во втором случае юридически значимые действия охватывались термином АКЦИО.
Акцио понимается в двух значениях:
- сделка – действие направленное на достижение правового результата в виде прав и обязанностей участников, сделка порождает устойчивую правовую связь между участниками и только между ними.
- иск – действие направленное на защиту нарушенных правил, посредством обращения в суд. Правовой результат такого действия, добиться судебного решения.
Правовые результаты этих действий распространялись только во отношении своих участников, носили характер частных предписаний, поэтому охватывались общей термином ЧАСТНЫЙ ЗАКОН или ЛЕКС ПРИВАТ.
В этой связи Юлий Павел заметил «Договор это закон для двоих»
Впервые теоретически обосновал явление дуализма Домиций Ульпиан, который писал «Публичное право есть то, что относится к положению римского государства, римского народа и культа наших богов, а частное право есть то, что относится к пользе отдельных лиц. Публичное право включает в себя святыни, служение жрецов и положение магистрата, частное же право включает в себя положение лиц (персон), положение вещей и предписание естественного».
У2ьпиан здесь применяет употребляет термин ПОЛЬЗА и пишет « Есть полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении». Таким образом под пользой, как критерий разграничения Улпиан понимает охраняемый правом социально-значимый интерес.
Для публичного права это интересы «Народа и государства», для частного права интересы отдельных лиц. В этой связи публичное право основанное на общественных и государственных интересах это система предписаний и правил поведения, которые :
- закрепляют правовое положение и его органов;
- устанавливают систему публичных запретов и публичных обязанностей;
- регулируют вертикально- властные отношения складывающиеся в сфере государственного управления.
Частное право напротив закрепляет правовое положение отдельных участников гражданского оборота граждан и юридических лиц и регулирует имущественные и личные неимущественные отношения основанные на равенстве этих участников.
Принцип соотношения между публичным и частным правом выразил Эмилий Попинян, который писал что «Частные соглашения не могут противоречить публичным предписаниям».
Публичное право римского государства прекратило свое существование с его гибелью и в настоящее время представляет собой исключительно исторический интерес. Римское же частное право благодаря процессу РЕЦЕПЦИИ продолжает существовать в современных гражданских кодексах и уложениях и является доктринальной основой современной цивилистики (науки гражданского права).
Круг отношений регулируемых римским частным правом (предмет римского частного права)
1 группа отношений – экономические отношения собственности связанные с присвоением материальных благ, отсюда институт права собственности регулирующий эти отношения.
по словам Ф. Энгельса «Римское право является настолько совершенной формой частной собственности, что ни одно позднейшее законодательство ни принесло в эту форму ничего принципиально нового».
2 группа отношений это товарно – денежные, товаро-обменные и кредито-расчетные отношения складывающиеся в сфере распределения материальных благ, которые составляет основу гражданского оборота. Отсюда институт Договорного и обязательственного права в римском праве.
3 группа отношений это имущественные и личные отношения складывающееся между членами римской семьи.
4 группа отношений это отнош. складывающиеся в следствие причинения вреда жизни здоровья или имуществу и в следствии неосновательного обогащения. Т.н. деликтное право (деликт – нарушение).
5 группа отношений – отношения которые складывались при рассмотрении и разрешении частных споров, т.н. процессуальные отношения.
Характерные признаки римского частного права:
1. Институт неограниченной индивидуальной частной собственности;
2. Институт договора, две священные короны это продавец и собственник;
3. Индивидуализм – римское частное право являлось предельным выражением индивидуализма и правового самоопределения участников гражданского оборота. Основным субъектом, чьи интересы защищались являлся «субъект правообладатель», собственник, товаровладелец, кредитор;
5. Универсализм правового воздействия на участников регулируемых отношений (принцип формального равенства), он выражался, в том, что предписание частного права распространялись в одинаковой мере на всех участников договора без каких либо фактических различий между ними;
6. Казуистичность от слова казус. Казус это судебное решение по какому либо гражданском делу или частному спору, которое применялось в сходной ситуации по аналогии создавая тем самым ПРЕЦЕДЕНТ. Отсюда можно сказать, что римское частное право был прецедентным.
Рецепция римского частного права. Понятие, этапы и итоги рецепции.
Рецепция происх от воспринимать, отсюда рецепт.
Рецепция это процесс восприятия римского частного права в государственной континентальной Европе и создание на его основе национальных гражданских кодексов и уложений.
Дорецептуальный период.
Западная римская империя прекратила свое существование в 476 году. На ее территории возникают ранние государственные образования (варварские королевства). Здесь королевство Остдвортов – территория Италии, королевство Франков, королевство Лангобартов – Северная Италия, королевство Вандалов – провинция Африка и др. На их территории практиковался т.н. «Территориальный дуализм». Германские общины жили по нормам «Обычного права», а коренное население продолжали практиковать Римское право. Более того к сер. 6 века варварские короли предпринимают попытки систематизации римского права, в этот период наметился процесс ассимиляции. Наиболее известный источник это Бравиарий Аланик 506 года, он был единственным средством ознакомления варваров с римским правом вплоть до 11 века.
1 этап – этап познания. На рубеже 10-11 веков в городах Южной Франции и Сев. Италии возникают первые юридические школы, которые готовили специалистов римского и канонического (церковного) права для нужд церкви. Школы эти возникли под эгидой церкви. В этих школах не только готовили специалистов, но и предпринимали попытки изучения римского права. Наиболее известной и авторитетной явл. Болонская школа возглавляемая юристом Иернелли, это была т.н. школа Глоссата. Глоссы это комментарии римских правовых источников (от итальянского наоборот, это потому что писали на обороте старых источников) глоссаты не были практиками, а чистыми теоретиками, но составляя свои комментарии они использовали достижения схоластической теории (от Аристотеля), само толкование было в форме интерпретация, т.о. что бы донести до непосвященных.
В 1225 году другой болонский юрист АККУРСИЙ систематизировал все ранее написанные глоссы в едином источнике, который назвал «БОЛЬШАЯ ГЛОССА» или ГЛОССА МАГНА. Большая глосса становится единственным источником правоприменения, закрепляется принцип в судопроизводстве « что не признает Глосса, то не признает суд».
2 этап прямая рецепция – этап правоприменения. Причины прямой рецепции:
- усиливается королевская власть, которая стремится ославить значение народный (местных ) и феодальных обычаев суда;
- заканчивается эпоха феодальной раздробленности и начинается формирование единых централизованных государств;
- отношения бенифициарного и ленного владения на условиях, которого феодалы обладали земельными участками – трансформируются в отношения частной собственности;
- по окончанию эпохи крестовых походов возрождается торговля и банковское дело;
- формируются новые классы – класс предпринимателей.
Старое феодальное право основанное на отношениях вассалитета- сюзеренитета уже не отвечает новым социально-экономическим условиям. Маркс писал «Как только промышленность и торговля развили дальше частную собственность, в тотчас же было восстановлено и вновь получило силу авторитета тщательно разработанное римское право».
В прямой рецепции первоначально принимали участие только два государства, это французское королевство и священная римская империя германской нации (германская империя).
Рецепция во Франции
Вплоть до конца 13 века территория Франции включала в себя две «правовые области»:
- южные провинции именовались «страна римского права»;
- сев. провинции – «страна обычного права»;
К концу 13 века Филлип 4 Красивый окончательно объединил государства и своим Ордонансом распространил действие римского права на всю территорию королевства. Одновременно всем королевским судьям Балли предписывалось применять именно римское право. Продолжалась эта ситуация вплоть до столетней войны до сер.14 века. После столетней войны вновь возникла ситуация правовой разобщенности. На большей территории страны господствовало феодальное право, но уже после Великой франц. революции возникла вновь необходимость продолжения рецепции.
В конце 18 века кодификационная комиссия подготовила первый проект фр. гражданского кодекса (код. первой редакции) кот. был основан на институции Юстиниана (в глоссированном виде). И только в 1804 году при Наполеоне был принят гражданский кодекс.
Рецепция в Германии
В германии рецепция была обусловлена искл. политическими причинами, поскольку германские императоры считали себя правопреемниками римской цивилизации. В 1275 году Рейхстаг принимает ШВАБСКОЕ ЗЕРЦАЛО (была династия Швабов), в котором в судопроизводство вводится СВОД ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮСТИНИАН.
Первоначально Римское право на терр. Германии применялось субсидиарно (дополнительно), иначе говоря восполняло пробелы в местных обычаях.
В 1495 году Рейхстаг учреждает ОБЩИЙ ИМПЕРСКИЙ СУД. По решению Рейхстага в состав верховного суда следовало включать только выпускников Болонской школы. Верховный суд выполнял сл. функции:
- Он являлся высшей апелляционной инстанцией, куда приносили жалобы на решения местных судов. С этого момента суды низших инстанций, которые не желали отмены своих решений должны были руководствоваться римским правом.
- Верховный суд обладал правом давать нижестоящим судам разъяснение и обязательные рекомендации, которым те должны были следовать.
- В верховном суде проходили подготовку и формировались кадры для низших судов.
В сер. 19 века на основе практике верховного суда и достижений немецкой классической философии формируются РИМСКОЕ ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО. Термин Пандекта означает Признанное. Структурно пандектное право вкл. в себя:
- Общую часть которая закрепляла общие принципы и правоположения.
- Отдельную часть закреплявшую специальные нормы, которые регулировали отдельные виды имущественных отношений.
Уже в 1898 году Рейхстаг принял Германское гражданское уложение, которое вступило в силу в 1900 году.
Государство Южной и Западной Европы систематизировали свое гражданское право на основе французской (Романской) рецепции, а государства Северной, Центральной и Восточной Европы на основе Германской рецепции. И в пер. пол. 20 века сложилась Романо- Германская система частного права, как итог общеевропейской рецепции.
В России предпосылок для рецепции не было, здесь военная монархия, общинная система и др., но грянули реформы и маховик развития капитализма был запущен. Римское право преподавалось в российских университетах три года, но когда встал вопрос по формированию гражданского права и был принят гражданский кодекс РСФСР.
Исторические системы римского частного права. Сущность цивильного права и «права народов»
Периодизация римского права
1. Доклассический период здесь:
- ранний доклассический период с 450 г.д.н.э. и до 328 г.д.н.э. (от закон 12 таблиц до закона Петелия).
- поздний доклассический период с 328г.д.н.э. до 17 г.д.н.э. (от закона Эбуция от не связывания с законом 12 таблиц).
- классический период с 17г.д.н.э. и до конца 3 века н.э.
- постклассический период с конца 3 в. н.э. и до сер. 6 в.н.э.
2 лекция
Исторически первой правовой системой являлось ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО.
Цивильное право это узко-национальная система обычного права регулировавшее любые общественные отношения, которые складывались между членами римской общины. Правовой основой (источником) цивильного права являлся систематизированный свод правовых обычаев ЗАКОНЫ ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ утвержденный народным собранием в середине 5 в.д.н.э. Содержание этого свода включало в себя все известные сферы правового регулирования, а именно:
- правовое положение лиц;
- семейное право;
- право собственности и владения;
- наследственное право;
- обязательства и договоры;
- правонарушение и ответственность.
Уже позже в сер. доклассического периода цивильное право дополнялось республиканскими законами и решениями плебейский собраний. Цивильное право распространялось только на римских граждан, было основано также на официальном религиозном культе.
Признаки цивильного права
- Формализм. Проявление формализма:
1. Исчерпывающий перечень сделок и иных юридически значимых действий;
2. Исчерпывающий перечень исков;
3. Исчерпывающий перечень имущественных санкций за причинений вреда, а в сфере договорной ответственности обязанность должника в возмещении реального ущерба кредитору.
4. Господство букв – что записано то записано, при рассмотрении споров не выясняется ни цель сделки не истинные его мотивы не намерения сторон.
5. Ритуализм и обряды – все юридически значимые действия начиная от сделок заканчивая процессуальными действиями обрекаются в сложную ритульную форму, несоблюдение этой формы влечет за собой ничтожность совершенного юридического действия. Соблюдение строгой формы избавляет от необходимости доказывать фактические обстоятельства спора.
Право народов вторая историческая система
Право народов это система правовых обычаев тех народов государство которых были включены в состав римского государства в качестве провинций. Право народов складывается в начале деятельности провинциальных предков (здесь два вида проконсулы, которые подчинялись сенату и прокураторы, которые подчинялись императору). Поскольку население провинций не обладало гражданским статусом, то соотв. при разрешении споров между провинциалами, провинциальные преторы не могли использовать цивильное право, естественно они применяли МЕСТНЫЙ ОБЫЧАЙ (морис регинос). В сфере разрешения частных споров провинциальные преторы выбирали те обычаи, которые наилучшим образом подходили для цели регулирования гражданского оборота. Поскольку провинциальные преторы не были скованны предписаниями цивильного права, каждый из них мог заимствовать решения своего коллеги из другой провинции, тем самым создавался ПРЕЦЕДЕНТ. Фактически эта система сложилась к 1 в. д.н.э., а в 1вд.н.э. уже городские преторы стали использовать в своих решениях провинциальные прецеденты.
К началу 1 века н.э. складывается дуализм частного права в виде двух параллельных систем: цивильного права и права народов. Эти две системы находятся во взаимодействии и оказывают влияние друг на друга. Цивильное право постепенно утрачивает свои исконно национальные признаки и включает в себя те признаки, которые были свойственны праву народов:
1. Признак формального равенства.
2. Свобода договора – можно было заключать любые соглашения.
3. Принцип полного возмещения убытков.
4. «Добрая совесть» и справедливость, здесь подразумевается справедливо то, что выгодно.
тема: Источники римского частного права.
вопросы
1. Обычаи и законы. стадии принятия и состав республиканского закона. Конституция и принципсы.
В юр. литературе термин источник права принимается в сл. значениях:
- Как источник содержания права т.н. в материальном значении. К нему относятся материальные условия жизни общества в конкретный исторический период.
- Как способ и форма правообразования и фиксации норм права т.н. «Юридическая форма права».
К юридическим источникам римского права относились:
- Обычное право; Законы; Эдикты и магистраты; Деятельность юристов (юриспруденция).
Обычное право складывается из правовых обычаев. Правовой обычай это повторяющийся и типичное повседневное социальное, правило поведение, которое фиксируется членами общества, как правильное и обязательное. Ульпиан определяет обычное право как «Молчаливое согласие народа оформившиеся в долгом привычном поведении». По мнению Павла «Это право пользуется даже большим авторитетом, раз оно настолько одобрено народом, что не было необходимости придавать ему писаную форму». Это «Заветы предков», местные обычаи, торговые обычаи.
Вплоть до формирования системы писаного права обычаи и акты писаного права сосуществуют параллельно взаимно дополняя друг друга и только в поздний пост классический период обычаи полностью вытесняются кодифицированным актом.
Законы это писаное право- Плебистциты, акты сената, конституции принципсы, Республиканские законы.
Основным источником писаного права являлся республиканский закон. Законы принимались на народных собраниях т.н. КУРИАТНЫХ КОНИЦИЯХ или просто на конициях. Принятию закона предшествовало несколько стадий:
1. Компетентный магистрат составлял письменный проект законов и вносил его на рассмотрение в народное собрание.
2. Рассмотрение законов народным собранием, причем собрание не могло обсуждать законопроект оно могло его принять или отвергнуть в целом, причем каждый из членов собрания «обладал правом отлагательного вето».
3. Одобрение сената.
Состав законов:
- Это номинация т.е. наименование.
- Вводная часть, т.н. проскрипция, здесь указывалось наименование самого закона, обстоятельство принятия, дата принятия.
- Гипотеза, здесь указывались условия применения закона.
- Диспозиция она указывала на права и обязанности участников регулируемых этим законом отношений.
- Санкция, которая указывала на последствия нарушения закона и устанавливала меру ответственности (необязательная часть).
В зависимости от характера санкции различали четыре вида закона:
1. «Совершенные» ПЕРФЕКТЫ в этих законах в качестве последствий нарушения предусматривалось только недействительность каких либо юр. действий, иных последствий не было.
2. «Не вполне совершенные» МИНУС ВАН ПЕРФЕКТЕ здесь в качестве санкции фигурировало наказание, как правило в виде денежного штрафа.
3. « Несовершенные» Такие законы не имели какой либо санкции и при этом никаких последствий нарушение не предусматривало.
4. «Более чем совершенные» ПЛЮС КВАНТО ФЕКТ они одновременно указывали на недействительность какого либо действия и предусматривали денежный штраф. Большинство известных республиканских законов относятся либо к НЕСОВЕРШЕННЫМ или НЕ ВПОЛНЕ СОВЕШЕНННЫМ,
Плебисциты и решения собраний изначально плебисциты были только для плебейских общин, затем в 3в.д.н.э. по закону Гортензия они стали обязательными для «Всего народа».
СЕНАТУС КОНСТУЛЬТУС постановления сената. по словам Гая «сенатус – консульт хотя и имеет силу закона, но мы об этом спорим». Поскольку сенат не наделялся законотворческими функциями, то изначально его акты не имели силу закона они носили т.н. «Адресный характер»,т.е. распространялись они не на весь народ, а действовали только в отношении видов имущества или определенных лиц. В имперский период когда народные собрания больше не созывались сенатус консультус становится самостоятельными источниками права, самостоятельность означает, что принимались сенатом, но по отношению к конституции принципс они имели дополнительный характер.
Сенатус принципс в переводе означает первый сенат.
Конституция – это от устанавливать т.е. указ.
В классическую эпоху различали конституции:
1. Эдикт это общее распоряжение принципса по любым вопросам правового регулирования.
2. Декрет это судебное решение принципса по конкретному спору (делу).
3. Мандат это уполномочие, в данном случае это инструкция должностному лицу поручающая ему не только рассмотреть спор но и вынести заранее определенное решение.
4. Рескрипт это письменное толкование принципса. т.е. акт официального толкования закона.
Эдикты магистратов. Сущность преторского права.
Эдикт магистратов в строгом смысле слова законом не являлся. Только два вида магистратов могли принимать эдикты это Преторы и куриальные эдилы далее преторский эдит.
Перед вступлением в должность каждый претор издавал эдикт содержащий программу его деятельности. В эдикте указывалось по каким спорам претор будет давать иски, по каким правилам эти иски будут рассматриваться. Какие возможные варианты решений будут выноситься.
Эдикт действовал в течение одного года. Первоначально в доклассический период эдикты являлись программными заявлениями, но с первой половины 1 в.д.н.э. в судопроизводство вводятся формулярный процесс, как форма альтернативного правосудия. Преторы получили возможность самостоятельно определять содержание исковой формы не связывая себя предписаниями цивильного права. На первых этапах развития преторы только «дополняли» цивильное право, т.е. восполняют пробелы, затем уже к концу 1 в.д.н.э. преторские эдикты включают в себя положения, которые прямо противоречат цивильному праву, но и в тот момент эдикт действует в течение года, но начиная с этого периода каждый последующий претор получает возможность сохранять отдельные части эдикта своего предшественника, включая их уже в свой эдикт. Иногда эдикты предшественников воспроизводятся уже полностью и таким образом формируется система преторского права. Преторское право занимало промежуточное положение между цивильным правом и правом народов, способствовало взаимопроникновению этих систем. Формально цивильное право это система эдиктов. ПО своему содержанию цивильное право представляло собой систему прецедентов основанную на ране вынесенных решениях.
Уже в первой пол. 1 в.н.э. преторское право фактически вытесняет цивильное право. По крайней мере в судопроизводстве применяется только положение преторского права. Положение же цивильного права имеет силу т.н. «формального авторитета» , т.е. иначе говоря законы двенадцати таблиц фактически не применяются. При этом цивильное право лишенное исковой защиты становится «голым правом», а вот уже в 131 году н.э. римский юрист Салли Юлиан обобщил все ранее изданные эдикты более чем за 200 лет и систематизировал их в едином источнике, который был утвержден сенатом и императором Андрианом под названием «Вечный преторский эдикт».
С этого момента преторы уже были лишены возможности издавать правообразующие эдикты и функции сводились только к выдаче исковых форм.
Деятельность юристов и ее роль в развитии и совершенствовании частного права.
Доклассическая юриспруденция
Доклассический период юр. деятельность выражалась в трех основных формах:
1. КАВЕРЕ – это деятельность по составлению и редактированию юр. документов.
2. АГЕЛЕ – это деятельность по ведению судебных дел, тяжб, в качестве представителя сторон.
3. РЕСПОНДЕРЕ – это деятельность по разъяснению и толкованию норм права по выдаче советов.
Поздний доклассический период респондере приобретает уже абстрактный характер направленный в отношении неопределенного круга лиц. Юристы начинают заниматься литературным научным творчеством, появляются:
- Комментарии к законам двенадцати таблиц. Один из комментаторов Квинт Муций Сцевола.
- Комментарий к преторской практике – Здесь Алфебах.
Классическая юриспруденция – основной формой деятельности становится респондере. Выделяется целая плеяда юристов, которые занимаются только этим. По словам Гая «Ответы правоведов это мнение и суждение юристов, которым позволено устанавливать и творить право, если эти мнения сходятся между собой то общее мнение приобретает силу закона, если же юристы не согласны между собой, то судья вправе следовать тому мнению, которое он считает лучшим».
Литературное творчество классических юристов выражалось в двух формах:
- ИНСТИТУЦИИ – это элементарный, базовый учебник частного права.
- СЕНТЕНЦИЯ – дословно мнение, суждение выражаемое в форме монографии.
Также в начале классического периода возникают два направления научной юриспруденции, т.е. две школы:
- САБИНИАНЦЫ
- ПРОКУРИАНЦЫ
Сабинианцы являлись последователями консервативного направления в юриспруденции. Исповедовали принцип « Что записано, то записано» т.е. принцип формального толкования.
Прокурианцы исходили что необходимо учитывать не только и не сколько буквальную редакцию, но и истинную волю и намерения участников спора, а если шло толкование закона учитывать истинное намерение законодателя.
В течение всего классического периода существовал т.н. «Свободный правовой спор» в силу которого правоприменители могли придерживаться мнения любых юристов.
С началом эпохи ДОМИНАТА (рубеж 3-4 веков) свободный правовой спор прекращается, юридическая деятельность в форме респондере приходит в упадок. Причины:
- Окончательно устанавливается абсолютная монархия как форма правления;
- Окончательно упраздняются остатки республиканских институтов в виде выборных магистратур и институтов присяжных судей. Иначе говоря выстраивается вертикаль власти;
- Функции правосудия по частным спорам переходят к публичной власти.
В этой связи возникает проблема единообразие судебной практики.
В 426 году император Феодосий 2 издает эдикт «О ЦИТИРОВАНИИ» при вынесении решений судьи могли ссылаться на мнение только пяти классических юристов: Гай, Уйпиан, Модестин, Павел и Папиниан. Также можно было ссылаться на мнение ранних классиков, на которых ссылались эти пятеро. При наличие КОНТРЕВЕЗ (расхождение) между мнениями пяти классиков, следовало придерживаться мнению большинства, а при абсолютной КОНТРЕВЕЗЫ наиболее авторитетным считалось мнение Попиниана.
Не решеной осталась проблема КОЛЛИЗИЙ.
Коллизия дословно противоречие это противоречие между двумя и более нормативными актами равными между собой по юр. силе относительно одного и того же предмета или вопроса. Проблема коллизий могла решаться только систематизацией.
Систематизация римского права. Кодификация Юстиниана. Причины процесс и итоги кодификации. Состав свода гражданского права
3 Лекция
Первой самой ранней систематизации явл. систематизация преторских эдиктов 131 н.э. Затем в пост классический период были произведены две частные систематизации:
- Кодекс ГРИГОРИАН, который объединил императорские конституции со 2 по 3 век н.э.
- Он был продолжен кодексом ГЕРМОДИНИАНА, который дополнял предыдущую кодификацию конституцию ???
Первой офиц. кодификацией является кодекс ФЕОДОСИЯ 2 (438 год) включивший в себя 3000 императорских конституций. Действовал он на терр. Восточной империи вплоть до кодификации Юстиниана, а на Западе он был реципирован варварскими кодификациями.
Во время правления Юстиниана был создан новый режим правления. В ферв. 528 года Юстиниан создает комиссию из 10 человек, которую возглавлял Трибониан. Перед комиссией были поставлены сл. задачи:
1. Систематизировать все императорские конституции в единый источник их было около 10 тыс.
2. Систематизировать мнения и суждения классиков в единые источники.
3. Составить элементарный учебник гражданского права.
7 апр. 529 г. был обнародован кодекс ЮСТИНИАНА первой редакции включ. в себя императорские конституции с 1 по 6 века. В дек. 530 года была создана обновленная кодификационная комиссия, куда вошли ученые профессора из константинопольской академии Теофил и КРАТИЛ и из Бейрутской академии ДОРОФЕЙ И АНАТОЛИЙ.
В задачу комиссии входило написание сборника мнений и суждений классика. Эта работа была завершена 16 дек. 533 года получился СБОРНИК ДЕГЕСТА. Одновременно Трибориан, Теофил и Дорофей составили элементарный учебник гражданского права официально утвержденный в качестве закона в 533 году. В ноябре 534 года был переработан и обновлен кодекс первой редакции. После смерти Юстиниана 566 год был опубликован сборник его собственных конституций под названием НОВЕЛЛЫ. Таким образом собственно кодификации Юстиниана включ. в себя кодекс институции Эдигеста. Новеллы хотя не являлись результатом кодификации были включены в состав свода гражданского права. Кодекс сост из 12 книг, которые подразделялись на 765 титулов. Титулы делились на параграфы. В целом кодекс был посвящен исключительно вопросам судопроизводства.
Дегест (Пандета) систематизированный сборник извлечений из трудов классических юристов. Дегесты состояли из 50 книг, книги делились на титулы и фрагменты. Причем первая книга была посвящена общим принципам и правоположениям. А 49 книг содержали специальные мнения, суждения по отдельным вопросам частного права.
ИНСТИТУЦИИ состояли из 4 книг, которые делились на титулы и параграфы. Первая книга закрепляла общую характеристику системы римского права и его источники. Также определялось положение отдельных категорий лиц (СТАТУТНОЕ ПРАВО) и положений касающихся брака и семьи (СЕМЕЙНОЕ ПРАВО). Вторая книга была посвящена классификации вещей, владений, праву собственности и иным вещным правам, а также институту завещаний. Третья книга закрепляла институт наследования по закону и институт обязательств по договору. Четвертая книга закрепляла обязательства из деликтов, систему гос. преступлений и наказаний и систему исков.
В процессе кодификации комиссия имела право вносить изменения в тексты исходных источников, устранять противоречия, а также приспосабливать отдельные правоположения к изменившимся условиям (ИНТЕРПОЛЯЦИЯ).
вопрос. Иски, понятие, значение и виды исков. Иски вещные и личные.
Иск от глагола ИСКАТЬ это судебно- процессуальное действие, основанное на притязании истца к ответчику, влекущее за собой возбуждение производства по делу и вынесение решения. Это доктринальное определение иска.
Иск содержал : надлежащий истец и надлежащий ответчик.
Предмет иска – это взыскание с кого либо и чего либо.
фактическое основание исках это сам спор
Формальная сторона иска это правовой источник на основе которого выносились решения.