Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RChP_gotovoe.rtf
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
891.3 Кб
Скачать
  1. Правовое положение латинов и перегринов

В разные эпохи латинами назывались разные группы населения.

В древнейший период существовали древние латины – жители Лациума, этнически родственные римлянам. Их положение немногим отличалось от положения самих римлян (они не имели политических прав, т.е. не могли быть избранными на почетные должности, а также служить в римских легионах). Данная категория исчезает ещё в архаический период.

Позднее латинами стали жители римских колоний (провинций). Они могли участвовать в гражданском обороте. Некоторые колониальные латины имели право заключать законный римский брак, но они не имели завещательной правоспособности. Данная правовая категория исчезла в 212 г. - после издания императором Каракаллой эдикта о даровании римского гражданства всем свободным жителям Империи.

Юниановские латине – вольноотпущенники, которые были освобождены из рабства с нарушением цивильного закона lex Junia.

При освобождении по цивильному праву требуются три условия:

1. Господин должен быть старше 20 лет;

2. Раб – старше 30;

3. Освобождение должно производиться цивильным способом (по завещанию; путём занесения в цензорский список).

Если эти условия нарушены, то по цивильному праву человек остается рабом. После издания lex Junia Norbanna таким лицам предоставляется латинское гражданство. Они были ограничены в завещательной правоспособности. Между бывшим хозяином и вольноотпущенником, как правило, сохранялись отношения патроната, в силу чего последний исполнял определенные обязанности имущественного характера в пользу патрона (выплата некоторой денежной суммы или какое-то количество дней работать на него).

В древнейший период перегрины были бесправны. Для того чтобы заключать сделки, им необходимо было выбрать патрона из числа римских граждан. Позднее, перегрины становятся субъектами права народов. Некоторые нормы цивильного права стали применяться к ним по аналогии.

  1. Первоначальные способы приобретения права собственности

1) Оккупация – захват вещей. Этим способом могут приобретаться три вида вещей: военные трофеи; вещи никому не принадлежащие (дикие звери, рыба, растения); брошенные вещи (следует отличать от потерянных: лицо, нашедшее потерянную вещь должно попытаться найти собственника). Приобрести право собственности на потерянную вещь можно лишь по давности владения (узукатировать).

2) Приобретательная давность.

По Законам XII таблиц срок давности для движимых вещей равнялся одному году, для недвижимых – 2 года.

Условия, при которых течет срок давности:

1. Срок течет в пользу добросовестных владельцев, но не держателей, поэтому хранитель не может стать собственником по давности;

2. Некоторые вещи не могут приобретаться по давности (вещи, изъ-ятые из оборота; вещи ворованные и насильственно захваченные; манципируемые вещи, отчужденные женщиной без согласия опекуна; недвижимость в провинциях);

3. Владение должно быть открытым и непрерывным, однако лицо мо-жет присоединить к своему времени время владения праводателя (наследник может прибавить время владения наследодателя).

3) Спецификация (переработка) – данный способ имел место быть при изготовлении из материала новой вещи. Если собственник материала самостоятельно изготовил новую вещь, то, бесспорно, она принадлежит ему на праве собственности. Спор о собственности возникал, когда добросовестный изготовитель использовал чужой материал. Мнения классических юристов о праве собственности на вновь созданную вещь разделились. Сабинианцы полагали, что собственником вещи является собственник материала. Прокулианцы же придерживались противоположной точки зрения.

В праве Юстиниана вопрос был решен следующим образом: если, несмотря на переработку, вещь можно возвратить опять в первоначальный вид (изготовленную из металла вазу переплавить в слиток металла), вещь принадлежит собственнику материала. Если же это невозможно, вещь поступает в собственность того, кто произвёл спецификацию, но при условии его добросовестности и с обязательством вознаградить собственника материала в размере полученного обогащения. Интересы собственника материала защищались иском об истребовании у спецификатора стоимости материала.

4) Соединение вещей – одна вещь является главной, а другая - принадлежностью. Принадлежность следовала судьбе главной вещи. Так, ещё Законы XII таблиц запрещали виндицировать бревно, встроенное в чужую постройку, до тех пор, пока постройка не будет разобрана. До этого момента с собственника постройки можно было взыскать двойную стоимость бревна;

5) Смешение вещей – это такое их соединение, когда нельзя указать какая из вещей поглотила другую (однородные вещи). При смешении возникает право общей собственности. Каждому из собственников будет принадлежать своя доля в праве собственности на эту вещь.

  1. Понятие и виды ответственности в обязательственном праве

Гражданско-правовая ответственность состоит в возложении на лицо дополнительных неблагоприятных имущественных последствий.

Ответственность в обязательственном праве может наступить в случае неисполнения, либо в случае ненадлежащего исполнения обязательства. Она наступает при наличии следующих условий:

1. Вина;

2. Ущерб (убытки);

3. Причинно-следственная связь.

Исключением являлись случаи безвиновной ответственности. Такая безвиновная ответственность возлагалась на хозяев гостиниц, постоялых дворов, капитанов кораблей за деликты своих слуг: 1. Как правило, слугами были рабы, которые не имели имущества; 2. В Древнем Риме зачастую хозяева постоялых дворов вступали в сговор с ворами и грабили постояльцев.

Существует два вида убытков: реальный ущерб и упущенная выгода (взыскивалась по искам доброй совести).

Реальный ущерб – это уменьшение, ухудшение имущества, а также расходы, которые необходимо произвести для восстановления нарушенного права.

Упущенная выгода – это доходы, которые лицо могло бы получить, если бы его право не было нарушено.

Анализ источников позволяет сделать вывод, что взысканию полежали лишь прямые, а не косвенные убытки (например, если продавец не передал зерно, и рабы покупателя умерли от голода, то нельзя взыскать стоимость рабов).

В римском праве вина это оценочная категория. Юриспруденция классического периода определяла вину как отсутствие надлежащей заботливости.

Выделялись следующие виды вины:

1) Злой умысел (dolus).

Умысел – это осознанное намерение или желание вести себя так, что исполнение договора становится невозможным.

2) Небрежность (неосторожность) – culpa:

1. Грубая небрежность (culpa lata);

2. Легкая небрежность (culpa levis).

При определении небрежности поведение лица сравнивается с аб-страктным paterfamilas. Под грубой небрежностью понимается поведение, которого не допустил бы обычный, средний хозяин («culpa lata это непонимание того, что все понимают»). Такая вина приравнивается к умыслу, а за умысел ответственность наступает всегда, она не может быть исключена даже по соглашению.

Легкая небрежность – это поведение, которого не допустил бы хоро-ший, рачительный paterfamilas.

Эти виды относятся к абстрактной вине. В некоторых длящихся отношениях, основанных на доверии (по поводу приданого, в договоре товарищества) от лица требуется относиться к чужим вещам не хуже чем к своим – в этом случае говорят о culpa in concreto. В некоторых случаях на лицо возлагается обязанность охраны вещи (custodia) – например, на залогодержателя. В этом случае ответственность наступает и за казус (если вещь была похищена, ответственность наступит).

За легкую небрежность ответственность наступает не всегда: если до-говорное отношение устанавливалось исключительно в интересах должника, либо обеих сторон, то ответственность наступала и за легкую небрежность; если же в исключительном интересе кредитора, то ответственность ограничивалась пределами culpa lata. С I в. н.э. к небрежности стала приравниваться неопытность в ведении того дела, за которое взялся должник.

Заведующий кафедрой гражданского

права Б.М. Гонгало

Уральская государственная юридическая Академия

Билет № 10

  1. Правовое положение вольноотпущенников и колонов

Вольноотпущенники - это рабы, освобожденные своим господином.

В классическом римском праве правовое положение вольноотпущенника определялось в зависимости от прав лица, отпустившего на волю: раб, отпущенный на свободу квиритским собственником, приобретал права римского гражданина, а отпущенный на свободу лицом, право собственности которого

опиралось на преторский эдикт, приравнивался к латину.

Вольноотпущенники ограничивались в следующих правах:

1) публичные права: до Юстиниана вольноотпущенник не мог служить в римских войсках, быть сенатором, магистратом; начиная с I в. н. э. не имел права участвовать в народных собраниях;

2) частные права: ограничения касались возможности заключать брак со свободнорожденным, до Юстиниана это было невозможно;

3) вольноотпущенник оставался морально «должным» бывшему патрону, который имел право:

• на obsequim, почтительность вольноотпущенника в отношении па-трона;

• на орегае, выполнение услуг для патрона (по существу моральная обязанность, но она обыкновенно подкреплялась договором и превращалась в юридическую); Это часто приводило к эксплуатации вольноотпущенников бывшими хозяевами;

• на bona, т. е. патрону в известной мере принадлежало право на наследование после вольноотпущенника, а также право на алименты со стороны вольноотпущенника.

Колон - это арендатор чужой земли (мелкий фермер). Владельцы земли сдавали мелкие участки в аренду, нередко даже не за денежное вознаграждение, а за известную долю урожая и с возложением на арендатора также обязанности обрабатывать и землю собственника. Эти мелкие арендаторы по маломощности своих хозяйств в большинстве случаев были вынуждены прибегать к займам у своих хозяев и часто оказывались в долговой зависимости от них.

К IV в н. э. колоны были обложены натуральной податью, причем в налоговых документах они приписывались к соответствующим земельным участкам, что не позволяло им покинуть их, т.к. это уменьшало стоимость участка. Постепенно фактическое бесправие колонов стало превращаться в юридическое. В IV в. н. э. закон запретил арендаторам оставлять арендуемые участки, а землевладельцам было запрещено отчуждать свои земли отдельно от колонов, сидящих на них. В результате колоны превратились в крепостных. В этом смысле колонат можно считать предвестником феодализма. В отличие от раба колон имеет право вступить в брак, иметь собственное имущество, но он прикреплен к земле, притом не только лично: дети его также становятся колонами.

Колон мог освободиться в следующих случаях:

1) приобрести земельный участок в свою собственность;

2) с позволения владельца земли «открепиться» от участка и покинуть его.

  1. Имущественные отношения супругов

В Риме ни та, ни другая формы брака не создавали общности имуще-ства супругов. В браке с властью мужа жена не обладала имущественной правоспособностью, а в браке sine manu могла иметь имущество.

Существовала презумция принадлежности спорной вещи мужу.

Имущественные отношения супругов возникали:

1) По поводу приданого (dos).

Приданое (dos) – это имущество, которое предоставляется мужу с целью облегчения бремени содержания семьи. В состав приданого могли входить не только вещи, но и вещные права и права требования. Долги не входят в состав приданого, поэтому, если в приданое передаётся всё имущество женщины, то долги в него не входят. Установить приданое может любое лицо. Это можно сделать как до, так и после заключения брака. Однако если приданое установить до брака, то полученные до момента заключения брака плоды увеличивают его стоимость. Плоды, полученные в период брака, принадлежат мужу и не увеличивают стоимости приданого.

Приданое может устанавливаться различными способами: стипуляцией, неформальным соглашением (пактом о приданом). Потребовать установления приданого нельзя – только по желанию жены или её родственников. В древнейший период приданое не возвращалось и это привело к злоупотреблениям. К моменту установления приданого стороны могли заключить обязательство, что в случае развода или смерти жены, приданое подлежит возврату. Со временем появился специальный преторский иск о возврате приданого. В течение брака приданое принадлежит мужу, но он не вправе без согласия жены отчуждать недвижимость. По общему правилу риск случайной гибели вещи ложится на жену, но возможно при установлении приданого произвести его оценку. В результате оценки риск случайной гибели вещи переходит на мужа. При наличии уважительных причин жена может истребовать приданое в период брака (выкупить родственника из плена).

Приданое выполняло штрафную функцию: в случае развода по вине жены оно не возвращалось.

2) По поводу дарений (donatio).

В силу обычая дарения между супругами были запрещены. Этот запрет не распространялся, во-первых, на дарения к праздникам, во-вторых, на дарения, в результате которых одаренный не обогащался (например, можно подарить участок для погребения родственника и дарение вступит в силу в момент погребения, так как места захоронений являются религиозными). В случае совершения запрещенного цивильным правом дарения дарителю принадлежит право об истребовании вещи или денежной суммы. Дарения на случай смерти допускались – вступают в силу в момент смерти дарителя.

3) По поводу предбрачного дара (donation propter nuptias).

Институт предбрачного дара появился в постклассическом праве. Предбрачный дар устанавливался до заключения брака, и в период брака находился у мужа, а в случае развода без вины супруги он мог быть истребован. Таким образом, он также выполнял штрафную функцию. По размеру, как правило, был сопоставим с приданым.

  1. Виндикационный иск

1) Важнейший иск – виндикационный.

Виндикационный иск – это иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Это вещный цивильный реиперсикуторный иск. Форма виндикационного иска изменялась. В легисакционном процессе это требование рассматривалось в сакраментальной форме – это был процесс пари: каждый из спорящих приносил клятву по поводу принадлежности ему вещи, а судья решал, чья клятва истинная. В развитом праве это рассматривалось посредством петиторной формы – необходимо было доказать наличие права собственности. Для доказательства права собственности необходимо проследить судьбу вещи до момента, когда она была приобретена первоначальным способом.

Условия предъявления виндикационного иска:

1. Может быть предъявлен только цивильным собственником;

2. Ответчиком выступает фактический владелец (исключение - предъявление иска к фиктивному владельцу – лицу, которое владело вещью, но недобросовестно от нее избавилось);

3. Предмет – индивидуально-определенная вещь с плодами и принад-лежностями;

4. Если вещь погибла, то виндикация невозможна, но можно предъ-явить кондикционный иск.

Допускалась виндикация совокупности вещей (стадо).

Для осмотра вещи до предъявления виндикационного иска истец вправе заявить иск о предъявлении вещи к осмотру.

По сравнению с виндикацией более простой является интердиктная защита, поэтому, если есть возможность, лучше воспользоваться интердиктом. Формула виндикационного иска в классический период была арбитрарной – это значит, что судья мог оправдать ответчика, если тот добровольно вернет вещь. В случае удовлетворения виндикационного иска размер ответственности зависел от того, был владелец добросовестным или нет. И тот, и другой (кроме вора) могут требовать компенсации необходимых расходов. Добросовестный владелец являлся собственником плодов. Недобросовестный обязан был компенсировать стоимость всех плодов.

Для защиты бонитарных собственников использовался особый преторский иск – actio Publiciana. Это иск с фикцией: судье предлагалось считать срок приобретательной давности истекшим. Он рассматривался как подобие иска о собственности, а не о владении.

2) Негаторный иск.

Негаторный иск – иск о защите права собственности, когда нарушение этого права не связано с нарушением владения (например, кто-либо препятствует пользованию вещью).

Истец доказывал наличие права собственности и нарушение этого права со стороны ответчика. Свободу собственности он не обязан был доказывать. Негаторный иск не удовлетворялся, если собственность была обременена правом на чужую вещь.

3) Прогибиторный иск (иск о воспрещении).

Принадлежал сособственнику против других собственников при общей собственности. Например, собственник мог запретить изменять назначение земельного участка.

Прекращение права собственности:

1) Физическая гибель индивидуально-определенной вещи (случайная или по воле субъекта) либо её юридическая гибель (изымается из оборота);

2) Отказ собственника от своего права (передача права другому лицу либо без передачи права);

3) Собственник лишается права помимо своей воли (вследствие конфис-кации вещи, приобретения права собственности на нее другим лицом в силу давностного владения).

Заведующий кафедрой гражданского

права Б.М. Гонгало

Уральская государственная юридическая Академия

Билет № 11

  1. Правовое положение рабов. Пекулий.

Существовали следующие источники рабства:

1) Рождение ребёнка от рабыни;

2) Пленение

Изначально господин обладал абсолютной властью над рабами (правом жизни и смерти). Со временем власть господ подвергается некоторым законодательным ограничениям, в частности, запрещается распродажа рабской семьи; при чрезмерно жестоком обращении раб может требовать защиты у претора.

Раб в римском праве являлся не субъектом, а объектом права, но это положение не всегда проводилось последовательно. Можно говорить о том, что раб являлся субъектом преторского права, т.к. некоторые авторы говорят о возможности предъявления иска непосредственно к рабам.

Следует различать деликты рабов и договорные отношения с участием рабов.

1) Деликты рабов – в случае причинения рабом вреда наступала так называемая ноксальная ответственность: господин вправе либо заплатить ущерб, либо выдать раба для его отработки.

2) Участие рабов в договорных отношениях – в цивильном праве дей-ствовало правило: через рабов господин приобретает только права, но не обязанности (толковалось буквально). Для того чтобы рабы могли заключать сделки, претор стал предоставлять их контрагентам ряд исков:

1. «По приказу» (actio quod iussu) – даётся тогда, когда сделка совершается по прямому указанию господина;

2. «Иск по поступившим имуществам» (action de in rem verso) – раб что-либо приобрёл для господина, и эта вещь не вошла в пекулий;

3. Иск к рабу, назначенным капитаном корабля, управляющего имением, либо управляющим коммерческим предприятием – иски даются против раба и господина.

Рабский пекулий

Пекулий – имущество господина, переданное рабу для самостоятель-ного управления. В состав пекулия могут входить вещи, включая других рабов, а также имущественные права.

Наделение пекулием оформлялось путём введения отдельных счетов. Наделение пекулием позволяло повысить эффективность труда, но одновременно имело целью расширить и углубить эксплуатацию рабов, их зависимость от господина. Именно рабы, имеющие пекулий, признавались способными обязываться, но приобретать для себя права не могли; все их приобретения автоматически поступали в имущество господина. В размере стоимости пекулия ответственность возлагается на хозяина раба (иск – actio de peculio).

  1. Приобретательная давность

Первоначальный способ - Приобретательная давность.

По Законам XII таблиц срок давности для движимых вещей равнялся одному году, для недвижимых – 2 года.

Условия, при которых течет срок давности:

1. Срок течет в пользу добросовестных владельцев, но не держателей, поэтому хранитель не может стать собственником по давности;

2. Некоторые вещи не могут приобретаться по давности (вещи, изъ-ятые из оборота; вещи ворованные и насильственно захваченные; манципируемые вещи, отчужденные женщиной без согласия опекуна; недвижимость в провинциях);

3. Владение должно быть открытым и непрерывным, однако лицо мо-жет присоединить к своему времени время владения праводателя (наследник может прибавить время владения наследодателя).

  1. Личные сервитуты

Сервитут – это право ограниченного пользования чужой вещью. Сервитуты возникли в архаический период.

Существовало два вида сервитутов:

1) Предиальные (земельные);

2) Персональные (личные).

1. Предиальные сервитуты делятся на сельские и городские. Возникновение предиальных сервитутов было обусловлено объективными причинами. Зачастую нормальное использование земельного участка не представлялось возможным (отсутствие воды, выхода к публичной дороге). Но эти недостатки можно восполнить ограниченным пользованием чужим участком, если предоставить собственнику право черпания воды и право прохода по чужому участку. Такое обременение одного участка в пользу другого называется сервитутом.

«Сервитуты сельских имений суть следующая: проход, прогон, проезд, проведение воды». Сервитут с более широким содержанием включает в себя сервитут с более узким содержанием, например, право проезда включает в себя и проход, и прогон скота.

К сервитутам городских имений относятся следующие: право света, право вида, право нависания балкона над участком соседа, право стока дождевой воды.

Собственник вещи, обремененной сервитутом, несёт пассивные обя-занности (исключение: сервитут, который состоит в праве опереть балку на стену соседа – собственник обремененной вещи обязан поддерживать конструкцию в надлежащем состоянии).

Нельзя составить закрытый перечень земельных сервитутов, т.к. их содержание очень разнообразно, главное, чтобы сервитут увеличивал ценность господствующей вещи.

2. Количество личных сервитутов было ограничено: узуфрукт, узус, хабетацио и право пользования чужим рабом или животным. Личные сервитуты тесно связаны с личностью сервитуария, они устанавливаются в целях обогащения сервитуария и, как следствие, они прекращаются с его смертью.

Узуфрукт – право пользования чужими вещами и извлечения из них плодов с сохранением целостности субстанции вещей.

По содержанию это самый широкий личный сервитут, а у собственника остается только nudum ius («голое право» - титул). Узуфруктуарий вправе извлекать и естественные, и цивильные плоды. Цивильные плоды – это доходы, приносимые вещью (арендная плата). При установлении узуфрукта собственник мог потребовать от узуфруктуария обеспечения (cautio). Узуфруктуарий не вправе изменять вещь, например, если установлен узуфрукт на имение, необходимо вырубать высохшие деревья и насаждать новые. Если установлен узуфрукт на раба, то узуфруктуарию принадлежат только результаты его труда, другие приобретения (наследство) принадлежат собственнику раба. Также узуфруктуарий несет расходы на содержание вещи и уплачивает налоги. Узуфрукт для юридических лиц ограничивался сроком в 100 лет.

Узус – право пользования чужой вещью без извлечения плодов. Если вещь такова, что пользование без извлечения плодов не имеет смысла, то можно потреблять плоды лично.

Хабетацио – право проживания в чужом доме. Сервитуарий мог проживать в доме вместе с супругом.

Заведующий кафедрой гражданского

права Б.М. Гонгало

Уральская государственная юридическая Академия

Билет № 12

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]