Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhdanskoe_pravo_osobennaya_chast__potokovaya...docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
202.21 Кб
Скачать
  1. Понятие обязательства.

  2. Субъекты (стороны).

  3. Условия ответственности.

Генеральные деликты.

Специальные деликты – причинение вреда несовершеннолетними, недееспособный, ограниченно дееспособными, особенности возмещения вреда источником повышенной опасности и т.п.

Институту возмещения вреда представляет собой совокупность ГП норм, которые устанавливают случаи, основания и порядок возмещения вреда причиненного одним лицом другому. Данный институт базируется на принципах:

  1. Вины причинителя вреда;

  2. Принцип полного возмещения вреда.

Источники института – глава 59 ГК РФ, ФЗ О защите прав потребителей, о полиции, о прокуратуре и др. Нормы носят императивный характер, т.е. ни суд, ни органы не могут их менять. В тоже время есть и диспозитивные нормы. В литературе нормы принято делить на общие и специальные группы. К общей группе относят нормы имеющие значения для всего института и образуют т.н. генеральный деликт. Этими нормами руководствуются во всех случаях, когда отсутствуют специальные указания в законе относительно специальных видов обязательств. Например, ст. 1064-1068.

Специальные нормы образуют систему специальных деликтов, их большинство (самостоятельное изучение). В законодательстве отсутствует понятие деликтного обязательства. Исходя из ст. 1064 суть данного обязательства сводится к тому, что вред причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом причинившим вред. Основанием является сам факт причинения вреда. Таким образом, деликтное обязательство это такое правоотношение в котором, потерпевший (кредитор) вправе требовать от причинителя вреда (должника) полного возмещения вреда причиненного неправомерными действиями (бездействиями) причинителя вреда, а должник обязан возместить вред в полном объеме. По своей экономической природе представляет собой форму перераспределения материальных благ, когда причинитель вреда возмещает его без какого либо встречного предоставления со стороны потерпевшего. Тем самым достигается восстановление имущественного положения потерпевшего, которое у него было до причинения вреда. А также компенсируются нравственные и физические страдания в случае причинения ему морального вреда. Объектом обязательства является требование потерпевшего к причинителю о возмещении вреда. Относится к реальным, внедоговорным, односторонние, относительное (закон сразу и точно конкретизирует стороны).

Субъекты. Сторонами является кредитор (потерпевший) и должник (причинитель вреда). В роли потерпевшего могут выступать любые субъекты ГП. Потерпевшими признаются ФЛ независимо от их возраста и дееспособности. Организации нужно обладать статусом ЮЛ. ППО выступают в качестве потерпевших обычно если причинен вред их имущественным интересам посредством хищения, уничтожения, причинения вреда природе и т.д. Требования от данных субъектов могут быть предъявлены прокурором или ОГВ, в пределах их компетенции. В качестве причинителя также могут выступать любые субъекты ГП, при этом гражданин может быть признан причинителем, если обладает деликтоспособностью, т.е. отвечать за свои действия, при достижении возраста 14 лет. Следовательно не признаются деликтоспособными несовершеннолетние не достигшие 14 лет, граждане признанные в судебном порядке недееспособными. Также лица совершившие вред, в состоянии когда они не могли понимать значение своих действий или руководить ими. ЮЛ являются причинителями независимо от их вида. ППО – лишь в случаях когда это установлено законом.

ГЗ предусматривает возможность участия в деликтном обязательстве нескольких лиц (множественность), а также ситуацию когда одни лица отвечают за вред причинённый другим лицом. Возможно правопреемство.

Деликтные обязательства – всегда как мера ГП ответственности.

Основания, совокупность фактов – наличие вреда; противоправное поведение причинителя вреда; причинная связь; вина. Отсутствие хотя бы одного дает право освобождение от ответственности, однако в случаях предусмотренных законом допускается усеченный состав, не включая вину.

Вред. Это неблагоприятные для субъекта последствия имущественного или неимущественного характера возникшие в результате повреждение имущества или причинения увечья либо смерти гражданину. Ст. 15, закрепляет особенность в том, что он всегда может быть выражен в денежной сумме. Физический вреда также рассматривается как имущественный.

Противоправность – нарушение объективно, нормы права и субъективно, права контрактного лица. Закон исходит из презумпции противоправности вреда. Правомерными признаются при исполнении обязанности установленной законом, при согласии самого потерпевшего, если оно выражено дееспособным лицом и свободно. Причинение вреда при необходимой обороне и крайней необходимости также.

ПСС. В деликтах характеризуется: объективным характером, не менять своего существа в зависимости от представлений, складывающихся в обществе; должна иметь временную последовательность; причина должна порождать следствие.

Причинно-следственная связь характеризуется следующими признаками:

  • должна носит объективный характер, то есть должна существовать в реальной действительности и не менять своего существа или характера в зависимости от представлений, складывающихся в обществе,

  • должна иметь временную последовательность, когда противоправности поведение предшествует наступлению вреда,

  • причина должна порождать свое следствие, то есть, если нет прямой причинно-следственной связи, то нельзя говорить о причинной связи как таковой,

  • причина и следствие должны быть юридически значимыми, то есть способными порождать деликтное обязательства и влечь гражданско-правовую ответственность.

Вина причинителя.

Отсутствие хотя бы одного из условий дает право освободить лицо от ответственности. Однако, в случаях предусмотренных законом, допускается усеченный состав правонарушения, не включающий условие вины.

Кондикционные обязательства.

Неосновательное обогащение – неосновательное приобретение, то, что без законных оснований приобретено за счет другого лица. Законодатель понимает иначе.

Теория эквивалентности.

Соответствие приобретенного имущества утраченному (теория эквивалентности) раскрывает существо обогащения одного лица за счет другого. Обогащение не является основанием для возникновения/прекращения права собственности. Пока вещь существует в натуре, ее можно определить, данная вещь подлежит возврату.

Иногда имеет место трансформация охранительного ПО в регулятивное, т.е. соглашение об отступном, это лишает возможности ссылаться на все иные охранительные механизмы.

Неосновательное сбережение – представляет собой безосновательное перемещение стоимости, т.е. речь идет о стоимостном перемещение имущественного блага. Такое перемещение сопряжено либо с потреблением приобретателем нематериального блага, либо с не совершением приобретателем действий как обязанным лицом. Это приводит к возникновению обогащения в форме денежного сбережения, той суммы, которая могла быть предоставлена в счет потребленного блага, либо той суммы денег которая соответствует стоимости несовершенно действия приобретателем. Денежная форма выступает единственно возможной формой выражения любого сбережения, а соответствующая денежная сумма – меры сбережения.

Имеет место в тех случаях, когда безосновательное перемещение стоимости происходит: во-первых, посредством использования объектов нематериального мира, которые в процессе такого использования поглощаются приобретателем, не приобретая материализованной формы. В качестве примера, потребление услуги (денежная сумма за услугу). Во-вторых, посредством потребления полезных свойств конкретного объекта материального мира. Например, суррогат аренды, предоставление имущества только в пользование, безосновательное пользование имуществом (размер суммы по договору аренды). В-третьих, посредством исполнения третьим лицом, лежащей на приобретателе обязанности, на приобретателе обязанности по какому-либо предоставлению, когда такое исполнение третьего лица, не направленно на обеспечение интереса приобретателя. Например, ст. 987. Неосновательное сбережение в отличие от приобретения характеризуется следующими особенностями:

  1. В результате неосновательного сбережения не происходит увеличения имущественной сферы приобретателем (при приобретении всегда имеет место).

  2. Сбережённое имущество не составляет объект, который непосредственно выбыл из хозяйственной сферы, а выступает стоимостной оценкой тех выгод, которые возникли на стороне приобретателя.

  3. Сбережённому имуществу не может быть причинен имущественный вред.

  4. Сбереженное имущество не может приносить других доходов кроме денежных.

  5. Сбереженное имущество не требует несения затрат на его хранение, приобретение.

  6. Сбережение может состояться только при наличие активных действий, как потерпевшего так и приобретателя, но не может произойти помимо их воли.

  7. Обязательству по возмещению свойственны все сущностные признаки денежного обязательства, т.к. само обязательство является денежным.

4 случая, когда имущество не подлежит возврату при обогащении (ст. 1109).

Ст. 1103, соотношение кондикции и:

  1. реституция;

  2. виндикация;

  3. договороное требование;

  4. деликтное.

Наследственное право.

Открытие наследства.

Необходимым условием возникновение наследственного правоотношения является смерть гражданина либо объявление его умершим, которое ГК именует открытием наследства. Таким образом, открытие наследства представляет собой юридический факт, с которым закон связывает начальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять либо отказаться от наследства.

С открытием наследства самым непосредственным образом связаны многочисленные, юридически значимые для участников наследования, обстоятельства. В частности устанавливается круг наследников, определяется возможность перехода права на принятия наследства другим лицам (наследственная трансмиссия), объем наследуемого имущества, законодательство, которое следует применять в данном случае, устанавливается необходимость принятия мер по охране наследства, совершаются фактически и юридические действия в частности нотариальные, связанные с принятием наследства либо отказом от него. Данное обстоятельство определяет важность и необходимость законодательного определения времени и места открытия наследства.

Временем открытия наследства является день смерти гражданина. Обычно он указывается в свидетельстве о смерти гражданина, если же орган ЗАГСа отказал в регистрации события смерти гражданина в определенное время, то факт и время смерти могут быть определены судом (порядок установления фактов имеющих юридическое значение). В таком случае временем открытия наследства считается день смерти наследодателя указанные в решении суда. Вопросы определения пересекаются с правоспобностью гражданина (режимы объявления гражданина умершим, ст. 45 ГК). Специальные режимы (прекращение военных действий – 2 года, при обстоятельствах угрожавших жизни – 6 месяцев). Не открывается наследство после лиц пропавших без вести, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если такой факт документально подтвержден.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя, поэтому граждане являющиеся наследниками по отношению друг к другу (коммариентами) умершие в один и тот же день считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Призываются наследники каждого из умершего наследодателя. Смерть супругов, в автокатастрофе муж – сразу, жена через несколько часов, то считается, что они умерли в один день. Если больше 24 часов то иные правила, независимо от обстоятельств.

Место. Им является последнее место жительства наследодателя (ст. 20). Местожительства может не совпадать с местом смерти гражданина. Местом открытия, тем не менее, будет считаться населенный пункт, где он проживал. Доказательством будет являться регистрация по месту жительства. Особые правила определения места открытия наследства установлены для случая, когда последнее местожительства наследодателя, обладавшим имуществом на территории РФ неизвестно или находится за ее пределами. Для таких случаев критерием определения места открытия наследства в РФ, признается место нахождения наследственного имущества. Если имущество расположено в разных местах, то местом открытия наследства является местонахождения, входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части последнего. Аналогичные правила, при отсутствии недвижимого имущества. Ценность определяется через рыночную стоимость, по заявлению наследников. Факт регистрации может подтверждаться выпиской из домой книги, справкой из справочной службы, если речь идет о лице призванном на военную службу – справки из военкомата, в других случаях справкой из милиции. Место жительства гражданина неизвестно или находится за границей (столкновение гражданского права и МЧП), 1224 и раздел 5 имеет место коллизия, как с позиции какое право применять, так и с определением места открытия наследства.

Наследование по завещанию.

Завещание. Завещание – личное распоряжение гражданина на случай смерти, принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме. Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности (признается за всеми гражданами), вместе с тем в силу строго личного характера завещания как сделки, оно может быть реализовано только при наличии дееспособности в полном объеме. В соответствии с основами законодательства о нотариате, нотариус должен проверить дееспособность гражданина.

Завещание – сделка непосредственно связанная с личностью завещателя, это означает что завещание не может быть совершено через посредника или представителя действующих по доверенности или на основании закона. Право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с 3ми лицами. Ничтожен как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или заменить завещание. Т.к. завещание представляет собой одностороннюю сделку то в соответствии с законом для совершения завещания достаточно выражения воли одной стороны. По этой причине действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражению против него. В действующем законодательстве закреплен принцип свободы завещания. При составлении завещания наследодатель не связан с кругом законных наследников. Исключение составляет режим обязательной доли в наследстве.

Обязательная доля в наследстве – право на такую долю имеет наследники первой очереди – нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители, нетрудоспособные и несовершеннолетние дети и нетрудоспособные иждивенцы. Не могут претендовать на обязательную долю недостойные наследники. Суть права означает, что независимо от содержания завещания наследник имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества. Данное право сохраняется и тогда когда наследнику завещана часть имущества ниже размера обязательной доли. В таких случаях наследник вправе потребовать обязательную долю в части превышающей размер его доли по завещанию. Обязательная доля составляет не менее ½ доли от то той, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону. Размер долей определяется исходя из размера наследства и количества наследников, при этом учитываются все наследники соответствующей очереди, которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы. Право на обязательную долю удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследства, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. При недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права в наследстве, требование управомоченного лица погашаются из той части имущества, которая завещана.

Наследование по закону.

В рамках ст. 11 основания, указывается, что наследование имеет место в том случае, когда оно не изменено завещанием. Законодатель делает данное ограничение универсальным.

Принципы наследование по закону.

  1. Определение исчерпывающего перечня лиц, имеющих право наследования по закону;

  2. Принцип очередности призвания к наследованию;

  3. Равенство долей наследников по закону;

  4. Призвание к наследованию независимо от очередности нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Право наследование по закону основывается главным образом на таком юридическом факте как родство. Родство – кровная связь лиц, происходящих от общего предка.

Закон выделяет 8 очередей наследников. Раньше было и две очереди, затем уже на стадии развития РФ – 4 очереди, и в настоящее время – 8.

Особенности.

Наследники первой очереди – дети, супруг и родители. Дети – родившиеся до смерти наследодателя; зачатые и родившиеся в течение 300 дней после смерти наследодателя. Супруг – только брак заключенный в органах ЗАГСа, и речь идеи о браке который не был расторгнут, к моменту открытия наследства, или брак который не был признан недействительным к моменту открытия. Родители – выпадают те, кто лишены родительских прав, или если к моменту открытия, решение о лишении не было отменено. Усыновление – имущество наследника может наследователь тот родитель, права которого сохранены. Особый статус имеет отец. Таким признается только тот, которой состоял в браке с женой, либо в судебном порядке было установлено отцовство.

Относительно первой очереди речь идет о наследовании по праву представления. Допускается наследование по праву представления не только внуков наследодателя, но и их потомков. Последние призываются к наследству в том случае, если их родителей нет в живых, или если они умирают одновременно с наследодателем.

Братья и сестра – полнородные и не полнородные. Если братьев и сестер нет, или умирают одновременно, по праву представления призываются их дети (племянники и племянницы).

Наследники третьей очереди – братья и сестры родителей наследодателя. Если к моменту открытия их нет живых, то призываются их дети, т.е. двоюродные братья и сестры.

4 – 3 степень родства, 5 – 4 степень, 6 – 5 степень родства.

7 – пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы, т.е. отношения свойства, а не родства.

8 очередь – граждане не входящие в круг перечисленных, но ко дню открытия являлись нетрудоспособными и не менее года наследодателя находились на его иждивении и совместно проживали с ним.

Наследование по праву представления – выражается в возможности занять при наследовании место, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства. Наследование по праву представление имеет место, только тогда когда наследник умер до открытия наследства или вместе с наследодателем.

Особенности. Наследование по праву представления не означает, что потомки наследника выступают как его правопреемники, т.е. получают имущество наследодателя с иным имуществом наследника. Наследники по праву представления наследуют не своему восходящему родственнику, а непосредственно наследодателю.

Пределы наследования по праву представления (невозможность наследования).

  1. Лишение основного наследника или наследника по праву представления наследства завещания.

  2. Признание основного наследника либо наследника по праву представления недостойным.

Наследование по праву представления допускается только для первых трех очередей наследования.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

Имеет место только при наследованию по закону. Есть две группы.

  1. Нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся ко 2 – 7 очередям включительно. Т.е. отношение либо в отношениях родства или свойства.

  2. Не относятся к числу наследников по закону 2-7 очередности, в тоже время это могут быть лица, которое состоят в определенной степени родства или свойства, которым не признается правового значения с позиций НП, либо вообще могут находиться за рамками отношений родства/свойства.

Для первой группы. Доказать что они попадают в одну из очереди, и нахождение на иждивении не менее 1 года и подтвердить свою нетрудоспособность. Нахождение на иждивении означает, что лицо получает средства, к существованию полностью за счет наследодателя либо получает от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования. При этом относительно границ определения содержательной части понятия «нахождения на иждивении» в принципе лицо может получать стипендии или иной доход, но нужно доказать что данные источники не могут обеспечить нужды лица в незначительной степени. Лица достигшие – 55/60 лет, в тоже время от состояния здоровья и т.п. причин возможно снижение возраста.

К числу нетрудоспособных относят инвалиды 1,2 (полностью нетрудоспособные),3 группы (утративщие трудоспособность частично). Так не достигшие 15 летнего возраста. Подтверждение – документами (паспорт, свид-во о рождении и т.п.)

Нетрудоспособные иждивенцы призываются одновременное с той очередью которая наследует, при этом нетрудоспособные иждивенцы имеют равные права и с наследниками одной очрели и между собой.

Нетрудособные иждивенцы при отсутствии 7 очереди приобретают самостоятельное значение и призываются в качестве 8 очереди.

Приобретение наследства.

Юридическое последствие вызванное принятием наследства, осщуетсвлямое путем совершения определенных действий. Сами дейсвтия подчиняются требованиям – принятие должноы быть безоговороченым и … . Также недопускается принятие части наследства, оно должно быть принято полностью как единое целое.

Принятие наследства одним – неозначает что приняли другие.

Все наследственное имущество считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. Это означает, что акту принято наследства придается обратная сила. Наследнику, который принял наследство, независимо в какой либо период времени, приобретает право на все доходы, которые получены с момента открытия наследства.

Способы принятия наследства.

Два способы принятия. Формальный и фактический.

Формальный – подача письменного заявления о принятии наследства, подается по месту открытия наследства. Второй способ выражается в отсутствии заявления и совершении действий. Такие действия предлагают квалифицировать как конклюдентные. Такие активные действия это сохранение имущества, защита от притязания третьих лиц, оплата долгов, получение от третьих лиц денежных средств по ранее существующих требований.

Срок принятия наследства.

Наследство должно быть принято в течение 6 месяцев. Исчисляется он со дня открытия наследств. Но дело в том, что есть ситуации, когда одни наследники отпадают, и возникает вопрос призвания других наследников. Для тех наследников, призвание которых к наследству, связанно не только с открытием наследства, но и с непринятием наследства другими наследниками установлены особые сроки, в пределах которых они могут принять наследство. Здесь выделяется два случая. Если ранее призванный наследник отказывается от наследства – путем заявления об этом, отстраняется от наследства, по причине недостойности, призванные к наследованию другие лица вправе принять наследство в течение 6 месяцев, со дня возникновения у таких наследников права на принятие наследства. Во всех иных случаях (лицо не принимает наследство, не совершает никаких действий и пропускает срок), основными наследниками другие лица могу принять наследство в течение 3х месяцев (со дня истечения 6 месячного срока). Таким образом в отношении срок непринятия наследства – 9 месяцев.

Исчисление сроков – применяются общие положения. Дата открытия наследства, т.е. на следующие день после открытия наследства, поскольку применятся счет месяцами, соответственно истекает срок в соответствующее число последнего месяца срока.

Принятие наследства по истечении установленного срока.

Наследник, пропустивший срок, принятия наследства при определенных условиях вправе принять и по истечении. Для реализации такой возможности установлен специальный порядок.

  1. Восстановление в судебном порядке срока на принятие наследства, необходимо доказать уважительность пропуска, не знал и не должен был знать. Причины – тяжелая болезнь, неграмотность. С требованием о восстановлении срока наследник должен обратиться не позднее 6 месяцев. После отпадения причин пропуска срока.

  2. Внесудебный порядок. Нет каких-либо временных ограничений. Все остальные наследники должны дать согласие на принятие именно указанным наследником. Оно оформляется письменным заявлением нотариусу. Последний аннулирует выданные свидетельства и определяет доли снова.

Наследственная трансмиссия.

Когда призванный к наследованию, как по закону, так и по завещанию наследник умирает, не успев реализовать свое право на принятие наследства, его право на принятие наследства переходит к его наследникам по закону (общее правило). Для трансмиссии имеет значение два обстоятельства – установленный срок принятия наследства не истек; призванный к наследованию наследник в пределах истекшей части срока не совершил каких-либо действий направленных на принятие наследства.

Умерший наследник – трансмитент.

Наследник, которому приходит право на принятие наследства – трансмиссар.

Исключение - когда трансмитентом завещано все имущество, тогда призываются все наследники по завещанию, т.е. к наследниками по завещанию переходит право.

Принятие трансмиссии происходит теми же способами что и основного наследства.

Ограничение наследственной трансмиссии.

Право на принятие в порядке НТ не возникает, если потенциальному трансмитенту подназначен другой наследник. В порядке НТ не происходит переход права на обязательную долю (т.к. такое право - личное, индивидуальное). В случае смерти трансмиссара не успевшего осуществить перешедшие к нему право на принятие наследство – это право не переходит к его наследникам. Принятие наследства в порядке НТ должно быть осуществлено в пределах общего срока – 6 месяцев. Но специальные правила – если оставшаяся часть времени окажется менее 3х месяц, то срок удлиняется до 3х месяцев. Срок на принятие наследства в рамках НТ может быть восстановлен как и общий.

Отказ от наследства. Отказ нельзя путать с непринятием наследства, это означает, что наследник ни одним из указанных в законе способов не изъявил желание принять наследство (но это не означает, что он отказался). Когда он не принял – мы лишь выражаем презумпцию, что он скорее всего не хочет вступать в наследство. Это лишь презумпция. 6 месячный срок принятия – не преклюзивный, т.к. он может быть восстановлен или продлен.

Природа наследования – с точки зрения теории юридических фактов.

Непринятие наследства – как бы фактический отказ, но отказ на самом деле есть только один способ – подача заявления об отказе от наследства нотариусу. Воля в таком заявлении должна четко выражаться. Данное заявление недолжно содержать каких либо оговорок или условий. Таким образом, речь идет о тех же правилах, как и при принятии наследства (целиком, недопущение отказа в части). В отношении срока – общее правило, он равен 6 месяцам. При отпадении наследства идет льготный срок, с момента окончания 6 месяцев. Во-втором случае, со дня возникновения права на принятие наследства при отстранении других наследников. У отказа есть особенность – он не имеет обратной силы (поворот). Смысл в том, что наследник подав такое заявление не вправе его отозвать (бесповоротность), следовательно действия по фактическому принятию не будут иметь юридически силы. Отказ может быть признан недействительным – нарушение законодательства о наследовании, а также общие положения недействительности сделок.

Законодатель выделяет два вида отказа. Абсолютный и направленный (в пользу других лиц). В последнем случае указывается конкретное лицо. Но круг таких лиц ограничен кругом наследников, которые указаны в завещании, либо входящие в состав любой очереди наследников по закону. Лица, призываемые по праву представления или НТ, в их пользу возможен отказ только если они призваны к наследованию.

Пределы отказа.

  • Нельзя отказаться от наследства в пользу наследника, которого наследодатель своим завещанием лишил наследства распространяется и на потомков (например, в рамках права представления).

  • Не допускается если наследодатель распорядился всем принадлежащим ему имуществом, это значит что ни один наследник не может совершить отказ не только в рамках завещания, но и любых лиц.

  • Не допускается направленный отказ в отношении права на обязательную долю в наследстве (возможен абсолютный отказ).

  • Не может быть принят направленный отказ, которому подназначен другой наследник (общее правило). Данное правило срабатывает только когда в распоряжении о подназчении не указаны причины. Иначе если указана причина подназначения (но не наступила) возможен отказ.

Механизм приращения долей.

Если наследодатель не оставил завещания или завещал только часть имущества, доля отпавшего наследника переходит к наследниками по закону; если завещано все имущество доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию. Свидетельство о праве на наследство служит подтверждением (выдается нотариусом по месту открытия), получение – это право, но не обязанность. Основание свидетельства: заявление о выдаче свидетельства, в тоже время подача может осуществляться как наследником так и иными лицами). Нотариус проверяет факт смерти, основания призвания, состав и место нахождения имущества, правоустанавливающие документы на имущество.

Механизм выдачи свидетельства. Могут быть как и по закону, так и по завещанию. Свидетельство выдается ими раздельно. В тоже время в рамках одного – может выдано как одно на всех, так и каждому. Свидетельство выдается на часть, и это не является препятствием для получения другой части (например, когда появилось имущество после истечения 6 месяцев).

Есть возможности признания свидетельства недействительным. По общему правилу судебный порядок. Есть и случай, когда действие совершается нотариусом, когда он постановлением аннулирует свидетельство. Когда все наследники дают согласие на принятие наследства, наследником, пропустившим срок.

Отказ посредством законных представителей?

Свидетельство выдается в любое время по истечении 6 месяц со дня открытия. В тоже время есть исключение, когда по просьбе наследника нотариус устанавливает, что нет других наследников – может выдать ранее.

Авторское право

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]