Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы римского гражданского права Подопригора...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.36 Mб
Скачать

§ 3. Наследование по завещанию

По времени несомненно наследование по закону появи­лось раньше. Однако в классическом праве наследование по завещанию настолько упрочилось, что было преимущест­венной формой наследования. К этому периоду на обломках

семейной собственности утвердилась полная свобода заве­щания.

Завещание (testamentum)распоряжение собственника своим имуществом на случай смерти. В римской классической;

семье единственным и подвластным собственником семейного имущества был домовладыка, и только он мог им рас-

порядиться на случай смерти — указать, кому должно перейти после смерти его имущество, в каких долях, в каком порядке:

и т.д. Следовательно, завещание —это одностороннее воле—

270

изъявление, в силу которого могут возникнуть права и обя­занности для других лиц — наследников. Это односторон­няя сделка, которая может реализоваться лишь при условии, что лица, указанные в качестве наследников, выразят согласие на принятие наследства. Выражение согласия после смерти 'завещателя является самостоятельным, независимым от завещания волеизъявлением, что отличает эти отношения от договорных. При завещании нет совпадающего двусторон­него и единовременного волеизъявления, которое требуется при заключении договора. Нет и не может быть, поскольку завещателя уже нет в живых. Поэтому завещание нельзя признать договором, хотя здесь и имеет место выражение воли как со стороны завещателя, так и со стороны наслед­ников. Завещатель может в любое время отменить или из­менить свое распоряжение, чего нельзя делать в договорных отношениях. Это также указывает на односторонний характер

завещания.

Завещание — это распоряжение с отлагательным условием, поскольку оно получает юридическую значимость лишь при наступлении условия — смерти завещателя. Это обстоятельство и предопределило жесткие требования, предъявляемые к заве­щанию. Ведь в случае сомнения в каком-либо положении за­вещания спросить о действительном намерении завещателя уже невозможно. Для признания за завещанием юридической силы оно должно отвечать следующим требованиям: а) завещатель должен обладать так называемой активной завещательной правоспособностью; б) завещание должно быть составлено в требуемой законом форме; в) в завещании должно содержаться назначение конкретных наследников, обладающих пассивной завещательной правоспособностью. Завещание, не соответству­ющее указанным требованиям, признается недействительным.

1. Для того чтобы завещание получило юридическую значимость, оно должно быть составлено физическим лицом. Далеко не все могли составлять завещание. Активная заве­щательная правоспособность предполагала прежде всего Наличие у завещателя в момент составления завещания об­щей право- и дееспособности в области имущественных от­ношений. Утрата ее к моменту смерти завещателя не делала завещание недействительным. В праве Юстиниана завеща­тельной правоспособности не имели рабы, перегрины (но они могли завещать по праву перегринов), вероотступники и

271

некоторые еретики, душевнобольные, несовершеннолетние (даже с согласия опекуна), расточители, подвластные, глу­хонемые от рождения, а также не могущие выразить свою волю общепонятным образом. Особое правило было установ­лено для женщин — до П в. они вообще не могли быть заве­щателями, даже если были лицами своего права. Со II в. им предоставляется право завещать, но только с согласия опе­куна. Полную свободу завещания женщины получили лишь после отпадения опеки над ними.

2. Каждому историческому периоду соответствовала своя форма завещания. По древнему цивильному праву были одни формы, в республиканский период — другие, в императорс­кий — третьи и т.д. В императорский период и в праве Юсти­ниана различались две основные формы завещаний: частные и публичные. Частными завещаниями назывались такие, кото­рые составлялись без участия органов государственной власти. Если же в их составлении в той или иной мере принимали участие органы государственной власти, они назывались пуб­личными. В свою очередь, частные завещания могли быть пись­менными и устными, т.е. различались формой волеизъявления. При совершении устного и письменного завещания требова­лось присутствие семи, а в некоторых случаях даже восьми свидетелей. Это придавало завещательному акту торжествен­ность. Свидетелями могли быть только свободные и дееспо­собные лица. Процесс совершения завещательного акта был непрерывным с момента начала и до полного завершения.

При совершении письменного завещания наследодатель объявлял свидетелям о том, что в этом документе его заве­щание, подписывал его сам и давал для подписи свидетелям, которые удостоверяли свои подписи печатями.

При устной форме завещания завещатель должен был выразить свою волю свидетелям свободно, внятно и понят­но словами или знаками. Если завещатель назвал одного, несколько или всех наследников, завещание считалось со­ставленным. Присутствовавшие при совершении устного завещания свидетели могли записывать выраженную завеща­телем волю, однако для действительности завещания это не имело никакого значения.

Со временем письменная форма завещаний все больше вытесняет устную.

С императорского периода ведут свое начало публичные формы завещаний. Их также два вида. По одному из них

272

завещатель мог выразить свою волю в каком-либо суде, и она Заносилась в протокол, который хранился в архиве суда. По другому виду он мог передать свою последнюю, выраженную письменно волю императору, который и объявлял ее после смерти завещателя.

Для отдельных случаев предусматривались более услож­ненные или, наоборот, упрощенные формы завещаний. Од­нако при всем их разнообразии во все времена прослежива­ется незыблемый принцип — завещание составляет лично завещатель, а не его представитель.

Назначение наследника — основное содержание всяко­го завещания. Если в нем содержались указания, кому и в каких долях должно перейти имущество умершего, но не назывался наследник (никто не получил nomen heredis — имя наследника), завещание считалось недействительным На­следником можно назначить только лицо, обладающее пас­сивной завещательной правоспособностью Прежде всего оно должно было быть конкретным (persona certa). К неопреде­ленным относились юридические лица и так называемые постумы (лица, зачатые при жизни завещателя, но рожден­ные после его смерти). Однако Юстиниан признал возмож­ным назначать и этих лиц наследниками по завещанию.

Не могли быть наследниками по завещанию женщины после смерти лиц, обладавших имущественным цензом в 100 тыс. сестерций и выше. Эта норма была направлена против расточительства женщин, относившихся к высшему сосло­вию. Не обладали пассивной завещательной правоспособно­стью дети государственных преступников, перегрины, веро-отступники, еретики и др.

В некоторых случаях могли назначаться наследниками по завещанию и рабы. Это предполагало его отпущение на волю. Соответственно он не мог отказаться от наследства и при­нимал на себя все долги бывшего господина. Если раб до открытия наследства отчуждался господином, то принимал наследство по приказу нового господина, которому и переходило наследство Если раб до открытия наследства отпус­кался на волю, то в этом случае он сам являлся наследни­ком и самостоятельно решал вопрос о принятии или отказе от него. Из трех приведенных ситуаций две служили инте­ресам рабовладельцев. В первом случае умерший господин на назначенного наследником раба возлагал ответственность за все свои долги. Во втором случае новый господин через

273

раба получал наследство, как будто он сам назначен наслед­ником. И только в третьем случае назначение раба наследником соответствовало его интересам.

Некоторые лица, обладавшие пассивной завещательной правоспособностью, не всегда могли получить наследство по завещанию. Так, мужчины в возрасте 25 — 60 и женщины 20 — 50 лет, не состоящие в браке, получали его только пос­ле ближайших родственников, а также при условии вступ­ления в брак в течение 100 дней после открытия наследства. Это ограничение было введено законами Августа с целью борьбы с безбрачием и бездетностью. Были и другие огра­ничения на получение наследства.

Допускалось назначение наследника под отлагательным условием. В таком случае днем открытия наследства считался не день смерти наследодателя, а день наступления ука­занного отлагательного условия, например, при подназначении наследника (substitutio), когда завещатель определял назначенному наследнику как бы запасного на случай, если первый почему-либо откажется от принятия или умрет до открытия наследства.

Назначение наследника под отменительным условием не допускалось, поскольку противоречило общепризнанному принципу римского наследственного права semel heres semper heres — раз наследник — всегда наследник, т.е. единожды на­значенный наследником становится наследником навсегда.

Важнейшим принципом римского наследственного пра­ва, в той или иной мере сохранявшемся во все периоды рим­ской истории, была свобода завещания. Завещатель имел право назначить наследником по своему ничем не ограни­ченному усмотрению кого угодно как из числа своих род­ственников, так и из числа совершенно посторонних лиц. Такая свобода завещания была известна уже Законам XII таблиц, которые провозглашали: «Как кто распорядился на случай своей смерти относительно своего домашнего иму­щества или относительно опеки (над подвластными ему ли­цами), так пусть то и будет ненарушимым». В те времена завещания были устными, публичными и, как правило, ог­лашались в народном собрании.

Строгость нравственных устоев, уважительность к семье, гласность совершения завещания удерживали насдедодателей от возможности воспользоваться свои правом свободы

274

завещания вопреки семейным интересам. Наследники по завещанию, как правило, были членами семьи умершего. Однако с изменением характера производственных отношений, разложением старой патриархальной римской семьи, ослаблением строгости нравов и других факторов свобода завещания приводила к тому, что завещатели все чаще на­значают своими преемниками совершенно посторонних лиц, минуя ближайших родственников, которые своим трудом принимали непосредственное участие в создании наследства. Это соответственно не могло не вызывать негодования, особенно со стороны высшего сословия, поскольку порядок наследования по завещанию перестал отвечать их интересам.

Так постепенно возникает необходимость в ограничении свободы завещаний. Поначалу это сводилось к тому, что завещатель, оглашая в народном собрании свое распоряже­ние, обязан был перечислить поименно всех непосредствен­ных подвластных (heredes sui). Он мог при этом лишить их наследства, но расчет был на то, что поступить так публич­но по отношению к ближайшим членам семьи завещатель не посмеет. От столь опрометчивого шага его должен был удержать страх перед общественным мнением. При этом подвластные сыновья лишались наследства поименно, а по поводу дочерей можно было сказать в общем: «Всех осталь­ных лишая наследства». Несоблюдение этих правил делало завещание недействительным.

Практика показала несостоятельность таких формальных ограничений. Завещатели без зазрения совести стали пере­числять ближайших родственников, провозглашая их лишен­ными наследства. Нужны были более радикальные меры. Их выработала практика центумвиралъных судов, в компетенцию коих входило рассмотрение споров о наследстве. Поя­вилось правило, в соответствии с которым завещатель обязан был не просто перечислить наиболее близких родственни­ков, но и определить им в завещании известную (обяза­тельную) долю наследства. В противном случае обойденным наследникам предоставлялся специальный иск о нарушении завещателем нравственных обязанностей. Преторская прак­тика определила круг лиц, имевших право на обязательную долю наследства независимо от содержания завещания. Кроме heredes sui (непосредственно подвластных) сюда стали. относить и эманципированных детей (по той или иной при-

275

чине освобожденных из-под отцовской власти). В класси­ческий период право на обязательную долю получили все нисходящие и восходящие родственники безусловно, а пол­нородные и единокровные братья и сестры завещателя — при назначении наследниками недостойных лиц.

Обязательная доля определялась в четверть законной, т.е. доли, которую наследник получил бы в случае наследования по закону. В праве Юстиниана размер обязательной доли определяется более гибко. Если к наследованию по закону призывались четыре и более наследников, обязательная доля составляла половину законной, если менее четырех — ее треть.

При наличии уважительных причин (покушение на жизнь завещателя, вступление дочери в брак до 25 лет без согласия родителей и др.) завещатель мог лишить наследника и права на обязательную долю.

Кроме назначения наследников и определения долей в наследстве в завещании могли быть также другие распоря­жения завещателя: указания, как и для чего использовать наследственное имущество, возложение на наследников обя­занности выполнить определенные действия. Завещатель мог обязать наследника или наследников передать определенную вещь из наследства или его часть-третьим лицам (легаты или завещательные отказы).

Отвечающее требованиям закона завещание могло быть отменено или частично изменено до открытия наследства самим завещателем путем составления нового завещания, его дополнения или изменения. Позднее составленное завеща­ние отменяет ранее составленное в части, в которой оно противоречит ему.