Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gp_obschaya_chast_s_audio_moe.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Гражданское право (общая часть). 1 курс 2 семестр. Байбак.

Лекция 1. 15. 02. 12

Александрова Мария Александровна

Гражданское право.

Гражданское право окружает нас ежиминутно.

Многие институты гражданского права, которые сейчас мы воспринимаем как традиционные, без которых гражданское право не может существовать, в СССР существовали в «усеченном» виде. Интерес к гражданскому праву в СССР был намного меньше, чем сейчас.

Право

В первом приблежении право- система норм

Совокупность и система

Система- нечто упорядоченное.

Система права состоит из обособленных подразделений. Самые крупные подразделения- отрасли, затем подотрасли, затем институты, затем субинституты. Так иерархически строится система права.

Дискуссии на счет некоторых отраслей права: банковское право, биржевое право, транспортное право. ? Являютяся ли эти структурные подразделения отраслями?

Мы разграничиваем отрасли по предмету и методу регулирования. Предмет и метод своеобразны- совокупность норм- отрасль.

Система законодательства- форма системы права, (каркас).Система права- содержания.

Дуализм системы права- разделение системы права на две ветви: частное и публичное право., идея появилась в римском праве. В праве позднего рима сформировался институт частного права.

Термин цивилистика от «права граждан». Синоним наки гражданского права.

Право частное- нечто индивидуальное, отделенное от коллектива, неофициальное. Антипод- публичное право, общее, внешнее, коллективное. В доктрине споры о критерии разграничения частного и публичного права. Некоторые считали, что критерий не найти (теоретически не обосновать это разделение), разграничение- это данность. (Гримм). В рамках советской системы правы некоторые считали, что этот критерий и искать не нужно, это «рудимент». Работа Черепахина: 1926 год, обосновал, что разграничение частного и публичного права объективно существует, нужно искать критерий, наметил пути поискакритерия. Все теории разграничения права на частное и публичное разделил на 2 категории: материальные и формальные теории.

Материальные теории разграничения: те теории, которые связаны с содержанием права, а не с его формой;: 1)теория интереса (пользы)- чьи интересы, чьи блага защищаются той или иной ветвью права, чью пользу имеют в виду те или иные нормы. (еще в римском праве были идеи, Шершеневич). Контраргументы: любые частные нормы в конечном итоге защищают и публичный интерес, не бывает изолированных отношений, которые влияют только на частную сферу лица, и наооборот. (Покровский) Пример: Политический режим влияет на нормы о наследовании. Также мы пользуемся для защиты прав публичным институтом- судом. 2) Теория имущественных ии личных интересов: меньше приверженцов. (Ковелин) Другой критерий, и вообще предлагала деление на другие подразделения. Какие интересы защищают те или иные нормы права: имущественные; (лежит в сфере частного права) или личные интересы ( в сфере публичного права). Теория предлагает делить ветви по иному критерию, отступление от общей парадигмы). В рамках этой теории разнородные нормы будут объединяться в тех или иных ветвях. (пример: имущественные права частных лиц и имущественные права государства- тк речь идет об имущественных интересах)

Формальные теории: критерий разграничения права на частное и публичное в зависимости от формы — способа или приема регулиирования отношений 1) теория инициативы: кому предоставлена инициатиа защиты права в случае его нарушения — если инициатива защиты права предоставлена частному лицу, например в порядке суда гражданского, то это частное право, если инициатива предоставлена публичному субъекту государственной власти- право публичное. (Рудольф фон Еринг) Контраргументы Черепахина: нельзя строить критерий разграничения на болезненном состоянии права, т е на состоянии его нарушения. Тут базируем критерий на моменте нарушении права, о самом правоотношении мы не говорим. Также, например возбуждение уголовного преследования возможно и по инициативе частного лица (дела частного обвинения). Не всегда гос- во инициатор защиты тех или иных интересов. 2) теория положения субъекта в правоотношении. Различие межу публичным и частным правом в том или ином положении субъекта. (активное и пассивное положение- субъект права и субъект обязанности) Трубецкой. В частном праве существует правоотношение между лицами равными друг другу, в публичном субъект права или обязанности- государство, как субъект обладающий принудительной властью. Контраргументы: Гос- ву не всегда выгодно выступать в принудительной роли, иногда ему выгодно выступать на равных с другими участниками правоотношений. ( в гражданском праве). Наиболее ярко эта потребность в международном праве. (в отношениях на территории иных государств, не может пользоваться своим суверенитетом) 3) теория централизаии и децентрализаии. Немцы, Покровский. Публичное право представляет собой систему централизации, частное — децентрализации. В некоторых случаях государственная власть регулирует отношения подвластных властными приказами из центра, не справляясь с желаниями заинтересованных лиц. (Воинская повинность, уголовное наказания), не считаясь с интересами субъектов. К иному приему прибегает ветвь частного права. Государственная власть в виде общего правила воздерживается от постоянного насаждения тех или иных правил того или иного детального регулированного, она представляет регулирование маленьким единицам (маленьким центрам) -субъектам права). В частном праве государство устанавливает рамки, внутри рамок субъекты строят свои отношения. (пример: принцип свободы договора) Существуют субъекты гражданских прав, которые обязаны вступать в правоотношения. (например: договор пассажирской перевозки). Это вкрапления публично- правовых элементов. «Стирильных отраслей права не бывает». Но теория централизации не плохо объясняет принципы разграничения права на частное и публичное.

Вывод:

-Для разграничение ветвей права наиболее удачными являются формальная теория , частно -правовое отношение построено на основе координации субъектов, представляет собой децентрализованную систему регулирования жизненных отношений. Публично правовое отношение построено на началах субординации субъектов, и представляет собой централизованную систему регулирования жизненных отношений. Координация- «равны», субординация- «подчиняемся».

-Существует принципиальная возможность регулирования одних и тех же общественных отношений как по принципам частного так и по принципам публичного права. Методы публичного права (методы централизованного регулирования) предпологает императивность, отсутствие свободного усмотрения преобретения и осуществления субъективных прав, и как правило права представляют собой и обязанности. При децентрализации в частном праве, действует принцип диспозитивности, свободного усмотрения в приобретении, осуществлении гражданских прав.

Особенности частного права

1)Публичное право более зависит от конкретного правопорядка государства, в котором оно существует.

Унифицированные нормы частного права. Их легко унифицировать, в отличии от норм публичного права, их унифицировать практически невозможно.

  1. частно правовое регулирование меньше зависит от конкретных социально- исторических условий, в отличии от права публичного. Частное право более стабильно и меньше изменьчиво. Советское гражданское право- исключительный случай, практически отсутствовал институт частной собственности, деление вещей на движимые и недвижимые- основные институты. Большинство институтов разработаны еще древними римлянами, и существуют до сих пор. Хотя конечно римляне разработали далеко не все.

Отраслей права стирильных не бывает, (все они с элементами либо частно либо публично- правового регулирования) но термин частное и публичное право мы используем как некие чистые ветви права. Вывод: гражданское право- отрасль частного права. Частное право более общий термин.

Метод гражданского права:

Существуют различные теории.

  1. некоторые считают, что спецификой метода является процедура правонаделения: то есть участники отношений, регулируемых гражданским правом, наделяются субъективными права. Публичное право: на участников регулируемого ими правоотношений накладываются обязанности. Это конечно же не так. Если на кого то возлагаются обязанности, значит, что кому то предоставляется право. Подход поддержки не вызывает. 2) Метод гражданско — павового регулирования заключается в диспозитивности и автономии воли участников отношения, рег гражданским правом. Субъекты гражданского права по своему усмотрению могут приобретать субъективные права и обязанности, определять в некоторых пределах их содержание, осуществлять их и распоряжаться ими. Этот прием далеко не единственный, свойственнен далеко не всем нормам гп. (пример: императивная норма: ст 885ГК) 3) Наиболее удачный. Метод юридического равенства сторон. Ни один из участников правоотношения не впраыве определять поведение другого участникалишь в силу своего положения. Признак присущ всем нормам гк. Публичный субъект выступает наравне с другими субъектами г п. (Не отношения власти- подчинения).

П 1 Ст 2 ГКРФ. «...Отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников....»Включение несколькх из вышеуказанных признаков в текст ГК. Законодатель считает, что методами являются: Метод юридического равенства сторон и метод автономии воли.

Имущественная самостоятельность участников. Не метод правового регулирования, тк ГП регулирует и личные неимущественные отношения, следовательно признак присущ не всем субъектам. Но на данный момент законодатель включил это положени в метод.

Метод юридического раенства сторон как правило сопуствует децентрализованному правовому регулированию, но не всегда. (пример: ст 169- конфискационное последствие, видим типичную централизацию)

Предмет гражданского права.

Ст 2 ГК

1 ) Специфические Имущественные отношения

Имущественные отношения- специалитет гражданского права, то на чем специализируется ГП.

Нас окружают материальные блага, объекты внешнии, по отношению к нам. Субъекты удовлетваряют в первую очередь свои материальные потребности, но конечно есть и духовные потребности. Наша жизнь- сплошное удовлетворение потребностей. Мы удовлетворяем материальные потребности за счет материальных благ, в первую очередь вещей, но и некоторых иных материальных благ. Это обобщенно принято именовать имущество. ( все то6 чем мы удовлетворяем свои материальные потребности). .Отношения, складывающиеся между субъектами гп по поводу этих материальных благ называются имущественными отношениями.

Имущественные отношения- стержень гп. Имущественные отношения регулируются не только гп. Егоров: имущественные отношения, регулируемые гп, отличаются от имущественных отношений, рег другими отраслями, отличаются тем, что имеют стоимостной характер: имущество выступает как определенная ценность, мера стоимости. (один из примеров: эквивалентно -возмездные отношения, но не только возмездные отношения имеют стоимостной характер: договор дарения тоже относится к имущественно стоимостным отношениям, имущество в данном случае воспринимается как ценность, одоряемый получает определенное имущество) Но дискуссиии по поводу этих отличий не затихают до сих пор. В новой редакции учебники другая теория:гражданское право регулирует частные имущественные отношения. Тут мы упираемся в проблему разграничения частного и публичного права, и получается этой теорией мы ничего не объясняем.

  1. Личные неимущественные отношения. Мы удовлетваряем не только материальные, но и духовные потребности. Товарный знак, имя гражданина, наименование юридичесого лица- объекты, которые нельзя потрогать, но они тоже существуют вне субъекта. Эти явления могут быть выражены в объективированной форме (произведение литературы- роман охраняется, как интеллектуальный субстрат, он может быть на компьютере, в форме книги, т. е форма объективации может быть разной, но объект гражданских прав не форма объективации, а умственный субстрат. Этими объектами могут пользоватся не только самиобладатели, из-за их объективированной формы, но и другие лица. Можно продать права на роман, заключить договор с издательством. )

Итак эти объекты могут быть объективированны, существую вне субъекта и ими могут пользоваться не только обладатели но и другие лица. Поэтому эти объекты, и отношения, складывающиеся по поводу них тесно связаны с имущественными отношениями. Именно отношения. Инструментарий гп удобно использовать для урегулирования этих отношений ( договорные конструкции).

Но сущестуют и иные нематериальные объекты. К этим объектам могут бть отнесены жизнь и здоровье человека, честь, достоинство, деловая репутация. Эти объекты не отделимы от личности их субъекта. Это своеобразные нематериальные блага, тесно связанные с личностью их носителя, в объективированной форе вне их носителя существовать не могут, ные лца пользоваться ими не могут. ПоэтомуЕгоров считает, что: отношения, складывающиеся по поводу этих объектов не регулируются гражданским правом, а тллько охраняются им. В случае посягательства на эти объекты гражданское право предоставляет защиту. Подтверждение: П 2 статьи 2 ГК … «защищаются...». Это не единственная позиция в доктрине, Байбак считает, чтоохранять и защищать не регулируя невозможно. Если предоставляется правовая охрана, или правовая защита, значит гражданское право регулирует отношения, свящанные с этими объектами. Законодатель изменил подход: п 1 ст 2 ГК, раньше: «гражданское законодательство регулирует другие имущественные и личные неимущественны отношения связанные с имущественными.....» не все, а тлько связанные с имущественными. В 2006 году законодатель изменил подход, и «связанные с имущественными» убрал, оставив личные неимущетсвенные отношения- все. Эта позиция ГК спорна.

  1. В ГК о других отношениях не сказано. Но в проекте внесения изменений в ГК: ст 2- п1 ст 2 предлагается дополнить после слова регулирует слова «отношения связанные с участием в коропоративных организациях или управления ими (корпоративные отношения». В предмет предлогается ввести корпоративные отношени, как третью разновидность отношений, которую регулируется гражданским правом. Это не новость, еще Красавчиков выдвинул иде, что те отношения, которые складываются внутри организации нельзя отнести не к имущественным ни к личным неимущественным отношениям, это самостоятельный тип отношений. Этот вывод сделан на основе советского законодательства. Сейчас есть пласт отношений, который сложно отнести и к имущественным и к личным неимущественным отношениям. (пример: отношения по управлению юридическими лицами- не связаны напрямую с имущественными отношениями, там нет перераспределения материальных благ, нет стоимостного характера, объекты, в отношении которых эти отношения осуществляются тоже нельзя отнести к объектам, которые включены в сферу регулирования личными неимущественными отношениями, т. е это третий тип отношений)

Тема предмет и метод одна из наиболие дискуссионных в доктрине гп. (прочитать обязательно главу в учебнику)

Лекция 2. 16. 02. 12. Байбак.

Отграничение гражданского права от смежных отраслей права

  1. Административное право. В предмет регулирования тоже входят различные имущественные отношения (отношения по взиманию налогов, исполнения бюджета). В а п действует иной метод регулирования: метод власти (орган реализует власть в ПРЕДЕЛАХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОМПЕТЕНЦИИ) и подчинения. Всегда можно выделить сторону, наделенную властными полномочиями и сторону подвластную. В Гк предусмотрено правило (п 3 ст 2): законодатель сам дает критерий разграничения- если отношения не равных субъектов, то несмотря на то, что они могут носить имущественный характер, гражданское законодательство не применяется. Не все отношения, где субъектом этих отношений выступает государство, регулируются а. п. Когда например налоговый орган взыскивает больше, чем нужно, он выходит за пределы своей власти, становится обычным правонарушителем, его действия не отличаются от другого правонарушителя., гражданские права нарушены, можно обратиться к нормам гп, отношения переходят в другую плоскасть, это уже не отношения власти- подчинения (выходит за рамки компетенции)

  2. Уголовное право. Уголововное права- охранительная отрасль права, имеет дело с правонарушениями. Мы можем сравнивать уголовное право с нормами о гражданско- правовой ответственности, с гражданско- правовыми санкциями. (тоже с охранительными нормами) . Разница в специфических признаках уголовной и гражданско- правовой ответственности. Смысл назначения уголовной ответственности (цель): перевоспитать преступника, воздействие на личность правонарушителя; выполняются 2 функции: изолировать от общества и воздействовать на преступника, что бы он больше так не делал. В гражданском праве цель ответственности- востановить положение, которое существовало до нарушения, т. е компенсация! Задача реализуется специфическим способом: за счет нарушителя и в пользу потерпевшего. В уголовном праве имущество потерпевшего не будет востановлено, уголовная ответственность не расчитана на востановление положения потерпевшего, у нее другие задачи. Уголовная ответственность как правило реализуется в результате действий государственных органов, по их инициативе ( есть дела частного обвинения и частно- публичного обвинения, первый вызов от потерпевшего, затем начало работу государственной машиы). Санкции уголовной ответственности, основания- определено законом и не подлежит изменению. В гражданском праве: потерпевший по своему усмотрению решает, хочет он взыскивать убытки или применять неустойку, или иную норму ответственности, или не хочет. Потерпевший может договорится с нарушителем об особом порядке применения санкции (увеличить размер или уменьшить, рассрочить)- предоставлена свобода усмотрения.

  3. Экологическое право. Байбак считает чтоспецифического экологического права не существует, потомучто спецефическое экологическое право- комплекс норм, которые определяют отношения, связанные с охраной окр среды, сохранением природных ресурсов, а здесь доминирует административно- правовой метод, используются властные методы В гражаднском праве тоже есть отношения, связанные с природными ресурсами (продажа земельных участков, аренда), но в гп природные ресурсы выступают как имущественное благо, носитель стоимости, а в экологическом праве природные ресурсы выступают как уникальный объект, невозобновляемый природный ресурс, который нужно охранять от разрушения, порчи, ухудшения. Это предмет регулирования экологических норм.

  4. Трудовое право. После революции считалось что трудовое право- самостоятельная отрасль., тк труд был основой всего. Гражданско0 правовой элемент исключался в этих отношениях. После изменения экономических условий возник вопрос, а может быть гражданско- правового здесь много? -возникают отношения на основании трудового договора, прекращены могут быть по инициативе каждой из сторон, есть ограничения, но присутствует большая свобода, изменятся отношения могут тоже по соглашению. Зарубежом историческ трудовой договор (личный наем) -глава гражданского кодекса (Кодекса Наполеона). Значит много общего. Но глупо отрицать и специфику трудовых отношений. (минимальное время отдыха, максимальное время рабочей недели). - очень много публичных элементов, которые ограничивают свободу усмотрения строн. Дискуссия о том как соотносится гп и тп ведутся до сих пор. Есть 2 (.) 1) трудовое право- соотносятся как целое и часть: трудовое право частью входит в гп с ограничениями 2) тп- самостоятельная отрасль. Ближе к истине, тк много спецефических тудовых элементов за время развития трудового законодательства. Слишком много не свойственного гп.

  5. Семейное право. Из СК (4 ст) следует, что семейное право- часть гражданского. Мы применяем общие положения о сделках к брачному договору, или положение об обязательствах к алиментным обязательствам. В СССР позиция, что семейное право с гражданским правом ничего общего не имеет, тк между членами семьи не могут быть имущественные интересы. Сейчас однозначно что семейное право часть гп, отношения основаны на равенстве сторон.

Принципы гражданского права

Можно подразделить на общеотраслевые и специальные. Общеотраслевые принципы — принципы применимы ко всем гражданско- правовым отношениям. Специальные- распространяются на отдельные подразделения в сисиеме гп.

Общеотраслевые принципы

Важность: Если ситуация прямо не урегулирована нормами гп, то мы должны решать проблему как поступить с позиции общеотраслевых принципов.

  1. Общедозволительная направленность гражданско- правового регулирования. Разрешено все, что прямо не запрещено. Субъекты гп могут заниматся любой деятельностью, не запрещенной законом, устанавливать любые правоотношения, не запрещеннные законом, совершать любые сделки, не запрещенные законом итд. Это важно, тк часто если чем то не запрещено, значит так можно. Безусловно существуют ограничения и запреты, и часто это нарушает этот принцип, но если ограничений нет — можно

  2. Диспозитивность. Субъекты гп по своему усмотрению могут осуществлять принадлежащии им субъективные гр права, распоряжаться ими. Это далеко не во всех отраслях так ( пример: уголовное право, там свободного усмотрения быть не может) В гп присутствует свобода усмотрения. Поэтому отказ от осуществления субъективных гп (ст 9) не влечет их прекращения. Подавляющее большинство действий совершается по свободному усмотрению субъектов. Диспозитивность также проявляется в том, что в гп много диспозитивных норм, («если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон»)

  3. Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела. У каждого есть частная сфера: имущественная, личная неимущественная. Произвольно в эту сферу никто вмешиваться не может. Принцип имеет определенные ограничения (правоохронительные органы имеют доступ к частной сфере, но это не произвольность, а потому что есть сооответствующие условия, предусмотреные законом) Тут правоохранительные органы не могут выходить за пределы своей власти7.

  4. Необходимость безпрепятственного осуществления субъективных гражданских прав. На всей территории Рф субъективные права осуществляются свободно, никаких произвольных ограничений или условий осуществления устанавливать нельзя.На всей территории РФ действует единый режим,Товары работы и услуги беспрепятственно перемещаются по территории Р, субъективные права осуществляются

  5. Востановление нарушенного положения у субъектов гп. Основная цель гп ответственности, и всех санкций гп- востановить положение, которое существовало до нарушения права. На нарушении гп реагирует следущем: предоставляет потерпевшему средства, которые помогут востановить положение, сущ до нарушения

  6. Принцип всеобщей судебной защиты. Принцип носит исторический оттенок, В СССР распространен административный порядок защиты прав, в тч гражданских. ( в вышестоящую инстанцию, а в суд при наличии условий). Любые субъективные права могут быть зашишены в суде. Неважно предусмотрено это законом или нет.

  7. Недопустимость злоуотребления субъективными гражданскими правами. Субъективные гражданские права нельзя осуществлять с недобросовестными намерениями. (Пример: Запрет шикана- (терими исторический в гк нет) осуществление права с единственным намерение причинить вред интересам другого лица. Управомоченный осуществляет право, не имея другой цели). Норма распространяется на все права.

  8. Призумпция разумности и добросовестности участников г правоотношения. Защита гражданских прав , осуществление зависит от того насколько добросовестно действует субъект. Сам этот субъект не должен доказывать добросовестность, приводить факты итд, а разумность и добросовестность предпологается. Если кто- то оспаривает- должен приводить доказательства неразумности, недоросовестности субъекта, сам субъект защащать себя не обязан.

  9. Принцип правоприемства. Никто не может передать другому больше прав больше, чем он имеет сам. Известен еще из римского права. Распорядится субъективным гражданским правом путем передачи можно тлько, если оно у тебя есть, и передать право можнотолько в том объеме, котором оно тебе пренадлежит.

  10. Прямо в гк не зафиксирован. Принцип защиты слабой стороны. Участники гр правоотношения юридически равны, но равенство это юридическое, и не всегда означает равенство фактическое ( в тч экономическое), а это может привести к тому, что более слабой стороне навязываются невыгодные условия договора, ограничиваются ее права. Ст 428 ГК, это принцип защиты слабой стороны в действии — пример.

Специальные принципы

Принципы, сойственные отдельным подразделениям в системе гп.

Система гп. Имеет много общегос немецкой цивилистической традицией. Выделяются следующие подразделения в системе гк : 1) общие положения. Сформулированы общеотраслевые принципы, ряд иных общих норм. 2) Вещное право. 3) Личные неимущественые права 4) Обязательственное право 5) Право интеллектуальной собственности 6) Семейное право 7) Наследственное право.

Вещное право. Подотрасль гп, нормы которой регулируют отношения по поводу вещей. Право собственности, ограниченые вещные права итд. Центральный институт раздела- право собственности, не может быть ограниченных вещных прав без права собственности, они противоставляются праву собственности. Поэтому основный принцип вещнного права: 1) принцип неприкосновенности собственности: собственнику пренадлежит наиболее полное господство над вещью, никто не вправе вмешиваться в процесс осуществления права собственности , те чинить препятствия во владении, пользовании и распоряжении вещью. Собственник может защищаться от любого поягательства на его господство на вещью, неважно в чем оно состоит, оно предпологается противоправным, если законом не предусмотрено, что тако воздействие на вещь допустимо. По общему правило посягательство недопустимо.

Личные неимущественные права. Имеем дело со специфическим объектом — личные неимущественные блага. Жизнь здоровье, честь, достоинство, дел репутация. Задача регулирования: закрыть сферу от чужого вмешательства, поэтому основной принцип регулирования этих отношений- 2) принцип всеобщегозапрета вмешательства в личную неимущественную сферу. Никто не имеетправа каким либо образом нарушать эту частную сферу, обладатель личных неимущественных прав может защищаться от такого вторжения, неважно в чем оно заключается. Никакие личные неимущественные права не могут становится объектом противоправных чужих посягательст. ( посягательства презюмируются противоправными, если ное не предусмотрено законом). Пример свобода передвижения- личное неимущественное благо, может быть ограничено, если субъект совершил преступления, свобода передвижения ограничивается.

Обязательственное право. Часто его противоставляют вещному праву, тк основное назанчение вещного права - закрепиь вещи за хозяевами, распределить вещи, а основное назначение обязательственного права заставлять имущественное благо двигатмя, что бы субъекты могли обмениваться ими. Вещное право статика, обязательственное — динамика гп. Поэтому основной принцип : 3) Принцип недопустимости произвольного отказа от исполнения обязательств. Если обязательство возникло не важно по каким причинам ( в силу договора, в силу того что было совершено правонарушение, в силу односторонней сделки, если обязательство возникло, его нужно исполнять. Из римского права «Договоры должны исполнятся»

Право интеллектуальной собственности. Специфические объекты: результаты творчества, а также приравненные к ним средства индивидуализации. Результаты творчества: произведения науки, литературы, искусства, изобретения, полезные модели, селекционные достижени и тд. Приравненные к ним средства инидивидуализации: Товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения. Все чем маркеруются субъекты гп и объекты гп. Наблюдаем сочетание разных принципов, тк результат творчества- специфический объект, с одной стороны это часто благо, с помощью которого можно получить имущественную выгоду. Здесь комплекс имущественных отношений, соответственно действует 4) принцип неприкосновенности результата творческой деятельности. Никт не имеет право использовать результат творческой деятельности и приравненые к ним средства индивидуализации без согласия правообладателя. С другой стороны результат творчества имеет и личную неимущественную ценность, тк автору как правило небезразлична судьба произведения, потому что это не только вопрос денег но и вопрос личного достоинства. Поэтому существует комплекс личных неимущественных прав в отношении произведения. Поэтому действует 4) Принцип неприкосновенности результата творческой деятельности. Никто не имеет права НЕ ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, но и каким либо образом воздействовать на результат, искажать его, нарушать личные неимущественные интересы автора. Есть еще отношения, в которые правообладатели вступают с другими участниками оборота (лицензионные договоры, договор об отчуждении, договор залог). Действие принципа обязательственного права 5) Принцип недопустимости произвольного отказа от исполнения обязательств.

Право семейное. Регулирует отношение между членами семьи. Это отношения между супргугами, отношения между родителями и детьми. Договор о партнерстве, в россии не получил распространение, существует зарубежом (в первую очередь для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией). Комплекс семейных отношений подвергается 7) принципу лично доверительной направленности регулирования семейных отношений. Законодатель сводит свое вмешательство в эти отношения к минимуму, он лишь гарантирует минимум того на что имеют право и обязаны выполнять члены семьи. Главенствующая роль предоставляется самим участникам этих отношений — членам семьи., что бы они самы определили наиболее приемлимый способ взамодействия, сами выстроили отношения на основании личного доверия.

Наследственное право. Основная задача подотрасли: обеспечить преемственностьв гражданских правоотношениях, после того как граждане уходят из жизни. Что бы правоотношения не прекращались со смертью гражданина, а продолжали существовать. Если бы норм не было, то были бы трудности. Задача решается следущим образом: 8) Принцип универсального правоприемства при наследовании. Все права и обязанности наследодателя, в которых возможно правопреемство (некторые права и обязанности не переходят-пример: алиментные обязательства прекращаются со смертью) переходят одномоментно к его наследникам. Они полностью замещают наследодателя во всех гражданских правоотношениях. В виде общего правила: в результате смерти гражданин его полностью змещают его наследники во всех правоотношениях, в которых возможно правоприемство.

Гражданское законодательство.

Термин гражданское законодательство многозначен, можно выделить 2 его понимания. 1) в широком смысле : се НПА, в которых содержатся нормы ГП2) в узком смысле: понятие раскрывается в ГК, это термины в которые вкладывается смысл.

В узком смысле ( термины В ГК)

Это термины, следовательно применяем в точном значении, и определяем последствия

В гражданское законодательство входит:

  1. Закон. Это сам ГК, иные Федеральные законы. Мы говорим только о федеральном уровне, это подкрепляется еще и тем, что в соответствии с КРФ гражданское законодательствоэто прирогатива исключительно федеральных органов власти. На практике часто встречаются попытки творить нормы гп на регеональном уровне. Подобной компетенцией региональные органы субъекта федерации не обладают. Все нормы гк могут содержатся только в федральном законодательства.

П 2 ст 3 ГК: норма вызывает много споров. Кодекс говорит, что это главный гражданский закон. Но гражданский кодекс- тоже федеральный закон, есть еще и другие принципы разрещения коллизий: более поздний/ более ранний закон, более специальный / более общий, как в такой ситуации выбрать? Также постановления КС, которые говорят о том, что в КРФ не установлена иерархия в рамках системы федеральных законов? ЧЕМ ЖЕ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ? Ответ: 2 позиции- 1) как должно быть: ГК должен иметь приоретет, тк смысл ГК приводить все в систему, все находится во взаимодействии; это фундамент, основа, на котором все долно выростать. Специальные законы- их смысл не отменять ГК, и противоречить ему, а уточняю ГК, насыщают подробностями. Вот так должна строится система, только тогда она будет сбалансирвана и согласована. В последнее время КС признает особое значение кодифицированных актов: иерархии законов нет, но исходя из общих принципов права, конституционного смысла, кодифицированные акты должны иметь особое занчение, иначе они просто не нужны.2) как есть. В судах на все, что перечисленно в 1 пункте — другая точна зрения, они не видят, почему бы гражаднский кодекс должен иметь приоретет. На ст 3 они говорят что есть законы принятые позднее, таким образом по их мнению законодатель изменил действие этой нормы. В судебном плане ГК не наделяется приорететом, и это дисбалансирует систему российского гп.

Проекте прблема, как соотносится ГК с другими ФЗ не решена, и причина политическая.

Также вопрос: а если не соответствуют то что? Вот они и все проблемы уже много лет. Вопрос вообще без ответа.

  1. Иные правовые акты. Акты меньшей юридической силы. Указы Президента, принимаются на основании ГК и ФЗ, не могут противоречить ГК и иным ФЗ, занимаю подчиненное положение. Постановления Правительства. Имеют еще меньшую силу, ткдолжны соответствовать и ГК, и ФЗ, и Указам Президентам. (Пример, почему важно это понимать: Ст 168 ГК: недействительной является сделка, которая не соответствует требованиям закона и иных НПА, те если мы сталкиваемся что сделка не соответствует иным нормам права (акты ниже), то такое несоответствие не является основанием недействительности сделки, тк это прямо указано в ГК.

  2. Акты, содержащие нормы ГП. Акты Министерств, иных фед органов исп власти. Должны соответствовать ГК, ФЗ, иным НПА. Обращаемся к ним в последнюю очередь.

Гражданское законодательство в широком смысле

Вся система нормативных актов, кот содержат нормы ГП.

1) Констиуция. Закреплен принцип неприкосновенности собственности, свобода собраний (создание юр лиц) 71 статья: Г законодательство- прирогатива искл Фед органов власти, итд. Семейное, жилищное, земельное, законодательство о недрах, лесное, об охране окружающей природной среды — предметы совместноговедения РФ и субъектов. Это странно, и трудно объяснимомо, тк например семейное законодательство- часть гражданского. Жилищное- традиционно часть гражданскогт законодательства, но там есть и элементы административный. Но чаще всего речь идет о нормах, связанных с использованием жилья, те это сугубо имущественные гражданско- правовые отношения. Водное, лесное, земельное, законодательство о недрах, то можно выделить блок вопросов административно правовых, ( связ с защитой этих природных ресурсов, охраной), а также блок гражданско- правовых вопрос ( договорное ипльзование этих ресурсов).

2) Нормы международного права, которые являеются составной частью российского права. В первую очередь нормы международных договоров,. Имеют приоретет над национальным законодательством.( Пример: из Россиии в Германию доставляют товары. Могут выбрать, законодательство какой страны применяется, если нет- Право страны поставщика, продпавца. Это общий подход. Но с другой стороны и Россия и Германия участвуют в международном договоре: Конвенция ООН «Венская Конвенция», зачастую ей предусмотрены иные нормы, нежели российским внутриннем гп, поэтому в случае несоответствия руководствуемся конвенцией, тк имеет приоритет)

3) Законы. Гк- основной акт гражданского законодатеельства. В ГК 4 части. Первая принята в 1994 году и вступила в дейсвие с 1 янв 1995 года, а 4 вступила в действие с 1 янв 2008 года. Части ГК применялись в связке с «Законом о введенииих в действие», это важно, тк в законе определялось, как вновь вводимая чась гк соотносится с другими законами. ( в т ч потму что действовали нормы советского права, из-за отсутствия новых) Последнии нормы советского гражданского законодательства прекратили действие с 1 января 2008 года, до этого « остатки приенялись» Принцип действия закона во времени заключается в том что законы, по общему правилу обратной силы не имеет, т. е. отношение которое было урегулировано законом в момент возникновения отношения, отношение не меняется, если вступает в действие новый закон.

Ряд специальных законов. Они уточнают положения ГК. Есть ряд комплесных актов, в которых содеражтся нормы различной отраслевой пренадлежности. (Пример: кодекс Торгового Мореплавания)

4) Советские акты. Акты СССР и РСФСР. В настоящее время не действуют, но если мы имеем дело с отношениями, которые возникли давно, до введениев действие разделов ГК, то мы вынуждены обращатся к советским актам.

5) Обычай делового оборота. Сложившиеся и широко применяемые в какой либо области предпринемательской деятельности правила поведения. Применяются к отношениям сторон, независимо от того предусмотрено это законом прямо или нет. Но есть ограничение: к обычаям делового оборота обращаемся, если отсутствует закон, подлежащий применению, и это отношение не урегулировано соглашением сторон. Обычай делового оборота- это крайняя ситуация, когда не опереться не на закон, не на договор. ( Пример: банковские обыкновения, портовый обычай) На практике однако встречаются довольно часто.

6) Правила морали и нравственности. Сами по себе источниками права не являются Не имеют общеобязательного значения хотя бы потому , что представление о морали и нравственности разных людей различется, но в силу прямого указания закона, эти правила могут приобрести юридическое значение (пример ст 169ГК)

Вопрос. Место судебных актов в системе источников российскго права. Являются нормативном актом или нет?

Можно ответить с 2 точек зрения:

  1. как должно быть (как декларируется) Ответ- не являются. Тк РФ страна, которая не относится к прецедентному праву, судебные акты имеют обязательную силу только для тех лиц, которые участвовали в деле.

  2. На практике. Определения и Постановления КС. Кс это особый орган, но все же суд. Его акты имеют общеобязатльную силу. Допутим что это исключения. Но есть еще акты высшего арбитражного и верховного суда. Они имеют право принимать постановления (руководящие постановления), в которых они дают толкование действующему законодательству, и эти толкования обязательны для нижестоящих судов, а для нас не обязательны. Любой суд будет следовать этим руководящим разъяснениям. Высшие судебные инстанциии имеют право толкования актов (давать разъяснения по вопросам толкования), но фактически в нашей системе высшие судебные инстанциии создают новые нормы права под видом толкования. Высшии суды не имею права это делать. Но никто не возмущается, тк более оперативного способа устранения пробелов в праве не существует. Эти высшие судебные инстанции имеют также право обобщать сложивщуюся практику( а не только толковать), они это делают в виде информационных писем, в которых содержатся обзоры практики разрешения споров по тем или иным вопросам. А это даже не руководящии постановления, это просто суд обобщил практику. По факту Высшие судебные инстанции пишут эту практику с точки зрения желаемого, с чистого листа. 304 статья АПК, самостоятельным основанием для отмены любого судебного акта в порядке надзора в ВАС, является нарушение единообразия приминения и толкования арбитражными судами норм права. Нарушение единообразия: нарушение сложившийся практики, которые ВАС формулирует в информационных письмах. Получается, что вроде бы это не норма права, не общеобязательный акт, но в суде все столкнутся с этим, потому что если решение не будет соответствовать практике, его отменит вышестоящий суд. Де- факто это тоже имеет юридическую силу.

В 2008 году на 14 февраля ВАС Постановление: способы обжалования и пересмотра судебных актов: 1) аппеляция 2) коссация 3) надзор в ВАС 4) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам: вновь обнаружились ФАКТИЧЕСКИЕ обстоятельства. В Постановлении говорится, что вновь открывшимся обстоятельствам следует считать судебный акт ВАС, в котором сформулирована правовая позиция по какому либо вопросу. Де — факто- эт прецедентное право, потому что сдезь ВАС выносит решение по конкретному спору, и правовая позиция является обязательным для нас , хотя мы в этом деле не участвуем.

Доктрина в системе гражданского законодательства.Доктрина- Т. е научные источники, труды юристов, в которых освещаются различные позициии, формулируются точки зрения по разным проблемным вопросам. Доктрина не входит в систему гражданского законодательства. Но нельзя заявить, что вообще не имеет юридического значения, т. к: часто используется в качестве доказательства в суде, когда обосновывается позиция например в исковом заявлении. (доказательственная часть). Когда российское право применяется в иностранном суде: или в российском суде применяется нормы иностранного права, тогда судья, не зная права другой страны, для уяснения смысла иностранного права использует сложившуюся судебную практику применения права в этой стране и юридическую доктрину доктрина.

Действие гражданского законодательства.

Во времени.

  1. Применяются только официально опубликованные НПА (в Российской газете, Интернет портал, и Собрание законодательства РФ) Для отдельных актов существуют специфические источники ( вестник ЦБ РФ, Вестник КС, Вестник ВАС), но эти наиболее общие. Почему применяются только опубликованные законы? Т. К есть принцип: незнание закона не освобождает от ответственности, и всем субъектам гражданского оборота должна быть предоставлена возможность ознакомится с текстом, что бы применять ответственность за нарушение этого закона.

По общему правилу ФЗ вступают в действие одновременно на всей территории РФ, в течении 10 дней с момента их официального опубликования, иное может быть предусмотрено самим законом. (как правило иное- более поздний срок, но может вступать в действие: 1) с датой опубликования закона 2) через определенный срок 3) при наступлении календарной датой 4) при наступлении постороннего обстоятельства (Глава 17 ГК вступила в действие после принятия Земельного Кодекса))

  1. По общему правилу акты гп не имеют обратной силы и применяются к тем отношениям (к тем правам и обязанностям), которые возникли после вступления гражданского закона в действие. Исключение: иное прямо предсмотрено законом ( что он имеет обратную силу — распространяется на отношения, существовавшии ранее). Пример: нормы о приобретательной давности. Есть один момент: КС сформулировал общеправовую позицию, универсальную для всех отраслей российского права- закон, который ухудшает положение субъектов права не может иметь обратной силы, даже если в законе прямо так написано, то соответствующая часть является не конституционной. ? Какие законы ухудшают положение субъектов права? Ответ: Любой закон ухудшает чье то положение. Это вопрос тонкий, и здесь не может быть единого мнения.

Длящиеся отношения: отношения, которые существуют в течении длительного промежутка времени (договор ареды, заключенный на 50 лет) ? Как быть? Принцип, установленный ГК: по длящимся отношениям новые законы принимаются только к тем правам и обязанностям в рамках этих отношений, которые возникли после введения нового закона в действие. (пример: 395 ст ГК- устанавливает удобный механизм ответствености, она появилась только в 1 части этого ГК, если например возникло отношения- договор займа (от 1 мая 1994 г) , а срок пропущен, применить эту норму не можем, тк ГК вступил в силу 1 января 1995 года) , а вот каждый новый срок просрочки мы можем требовать ( с 1 января 1995 года), мы может требовать начиялять эти проценты)

  1. Прекращение действия гражданского закона. 1) В самом НПА указано, что он прекращает свое дейсвие (наример принят на определенный срок 2) или появляется другой НПА, который отменяет действие ранее существовавшего акта. Но зачастую законодатель не дает такие четкие инструкции, поэтому применяюся принципы: если законодатель применяет закон по тому же вопросу ( регулируются те же самые отношения) , более поздний закон отменят закон более ранний закон. Но на практике чаще всего предметы не совпадает ( например старый закон регулировал более широкий круг отношений, а новый закон не всех их охватывает. ) ? как быть ? Применять в части новый закон, а в части старый? Это очень сложно. Отсюда коллизии закона во времени.

Действие закона в пространстве.

По общему правилу Акты гражданского законодательства действуют на все территории РФ (территория- часть суши по которой проходит гос граница , континентальный шейф и ПОСМОТРЕТЬ что еще по КРФ)

По кругу лиц

Действие гражданского закона распространяется на всех лиц, которые находятся на территории РФ (граждане, иностранцы, лица без гражданства) Общее правило: национальный режим- к иностранцам (к гражданам и юр лицам) применяются те же правила, что к российским гражданам. Принцип знает определенные исключения. Иностранцы какие то объекты не могут приватизировать, приобретать в собственность (например земельные участки, которые находятся на приграничных территориях). Кроме того иниые правила могут быть предусмотрены для отдельных категорий субъекто гп («закон о защите прав потребителя» распрастраняеттолько для потребителей

Применение гражданского законодательства

Важнейший вопрос- вопрос толкования гражданско- правовых норм. Задумываемся о толковании, когда смысл нормы нам не ясен. Толкование — уяснения смысла правовой нормы. Но юристы занимаются толкованием и тогда, когда считают закон не правильным. Это логически неверно. Применять приемы толкования нужно только тогда, когда смысл закона не ясен.

Васьковский «Цивилистическая методология. Учение о применении и толковании гражданских законов.» ПОСМОТРЕТЬ!!!

Варианты толкования:

1) В зависимости от субъекта, который занимается толкованием. 1) аутентичное. Толкование дается самим органом, который принял толкуемый акт. ГД может принимать и постановления, в которых может толковать собственные законы 2) легальное. Производится тем органом, которому такое право специально предоставлено в соответствии с действующем законодательном. Например КС 3) судебное: дается судом (гос суд, международный коммерческий арбитраж, третейский суд) Т. Е любой юрисдикционный орган при рассмотрении конкретного спора. Судебное толкование теоритически не имеет общеобязательной силы (а только для тех лиц, которые участвуют в споре) практически- см вопрос о прецеденте (выше) , а аутентичное и легальное толкование обязательно для всех 4) доктринальное: дается учеными — юристами в различных работах по гп. Не является обязательным., но служит важным источником уяснения смысла правовых норм., иногда с помощью доктринального толкования формулируются нормы закона. ( во Франции Патье, при принятии гражданского кодекса)

2) По способу толкования: 1) грамматическое толкование: толкование, которое производится на основании правил русского языка. (ст 142 ГК принципиальное значение имеет союз и- то есть необходимы оба условия, что бы считать документ ц б) 2) логическое: по правилам формальной логики. Существуют принципы логики, зная их можно толковать норму гп. (Раздел в ГК Лица- термин за которым стоит множество, и норма распространяется на все лица) 3) систематическое: смысл нормы гк уясняется путем выяснения места этой нормы в системе гр законодательства и соотношения с другими нормами гп. Норму гп нельзя толковать изолираванно, тк как правило существуют отсылки к др нормам. (302 статья гк: что такое имущество- нужно посмотреть ст 128 , название главы- те применяется только к определенным видам имущества- вещам) 4) сравнительно- историческое: выясняем смысл нормы гп путем сопастовления с ранее действующим законодательство. Иногда это имеет принципиальное значение, например когда законодатель использует квалифицированное умолчание- ситуация, когда в новом законе чего -то нет, что есть в старом6 и мы толкуем, что законодатель от того что было в старом бвло отказался., те умолчал, но умолчал со смыслом.(302 статья: «помимо воли»- что это значит? Если применить историческое толкование ответить легко: по мимо воли не распространяется на случаи, когда имущество отчуждалось во исполнение судебного акта. А в действующем законе нет, следовательно законодатель включи и эти случаи в действие 302 ст)

3) В завсимости от объема 1) буквальное: в результате толкования приходим к выводу, что действительный смысл нормы полностью совпадает с ее формулировкой. (это большая редкость) Принцип: буквальное толкование имеет приоретет при прочих равных условиях 2) Расширительное: действительный смысл нормы шире, чем ее формулировка (че буквальный текст) Пример: п 2 223 статья ГК- имущество приобретено добросовестным приобретателем у управомоченного отчуждателя- упомянуто только недвижимое имущество- Высшие судебные инстанции толкуют норму расширительно. Правило: исключительные нормы (исключения из общего правила) расширительному толкованию не подлежат, это можно объяснить логически: исключение- аномальная ситуация, когда законодатель из всей массы случаев выделил один специфический, поэтому толкую такую норму мы не может толковать расширительно, и применяем норму только к случаям прямо в ней указанным Пример: статья 208 ГК- правоотношения, на которые не распространяется дейсвие исковой давности- перечень и если иное не предусмотрено законом. Но перечень 208 статьи, его расширительно толковать не можем, как бы логически и правильно это было. 3) Ограничительное: Действительный смысл нормы уже, чем ее формулировка, те законодатель сказал больше чем хотел. Пример: 205 статья- востановления срока исковой давности- истец может быть любым, но законодатель имел в виду только граждан ( исходя из смысла).

Способы восполнения пробелов в гражданском законодательстве

Пробелы- Это ситуации, которые не урегулированы законом вообще. Жизненная ситуация есть, а нормы нет. Заполняются с помощью аналогии. В ГК упомянуты 2 варианта применения гражданского законодательства по аналогии: 1) аналогия закона: признаки: 1) имеется отношения, которые входят в предмет гражданско- правового регулирования ( определяем по ст 2 ГК, где перечислены отношения, которые входят в предмет гражданско- правового регулирования, и какими признаками они должны обладать) 2) Отношение не урегулировано не законодательством, ни соглашением сторон, отсутствует применимый обычай делового оборота 3) Существует сходное отношение, которое урегулировано гражданским законодательством. Проблем заполняется с помощью той нормы законодательства, которая регулирует сходные отношения. (пример: по общему правилу сделки с недвижимостью подлежат гос регестрации на основании заявления обоих сторон сделки., но в законе о гос регестрации есть норма, что одна из сторон ликвидирована, регистрация на основании заявления одной сторон. ? Смерть гражданина- как нам быть? Применяются норы закона о регистрации по аналогии. 2) аналогия права. 1) имеется неурегулируемое отношение, входящее в предмет 2) отсутствует законодательство итд 3) нет схожего отношения, которое урегулировано гр законодательством и тд (см аналогию закона) . Те аналогию закона мы применить не может. Отношение регулируется исходя из общих начал (если их не хватает, то обращаемся к общему смыслу) и смысла гр законодательства а также требования добросовестности, разумности и справедливости. Судебной практики по применению аналогии права нет.

Общие начала — общие положения, самые важные нормы, 15 статей.

Гражданское правоотношение

Воппос о том, в чем особенность правоотношения в целом: лучше всего сравнивать с общественном отношением.

  1. Любое правоотношение существует между конкретными лицами, состав участников всегда определен. (мы точно знаем кто кредитор, кто должник) Абсолютное правоотношение- состав тоже определен- есть один управомоченый, и обязанные. В общественных отношениях этого нет.

  2. Любое правоотношение юридически закрепляет взаимное поведение субъекта. Роли четко определены. В общ отношении такого нет.

  3. Любое правоотношение обеспечивается силой государственного принуждения. (Можно потребовать то, на что имеем права в судебном порядке)

Любое правоотношение- общественое отношение, урегулированное нормой правы. Гражданское правоотношение- урегулировано нормой гп.

Вопрос о понятии правоотношения- спорный вопрос.т

Специфические признаки гражданских правоотношений.

1) Особый метод. Метод юридического равенства сторон. Субъекты гр правоотношения равны, ни один из ни (ни управомоченный, ни обязанный), не может что либо требовать от другого лица просто в силу своего положения, только потому что он властный субъект. Права и обязанности возникают либо в силу определеных действий., либо в силу других обстоятельсв, предусмотренных законом. В зависимости от метода принципиально изменяется сущность отношений. (метод юр равенства- отношения гражданскии)

2) отношения строится приимущественно на началах децентрализации., те приобладает свобода в определении содержания прав и обязанностей (участники по своему усмотрению решают, в какие правоотношения вступить, как распоряжатся правоотношениями итд) В рамках общедозволительности декларируется, что могут возникать гражданские отношения которы прямо предусмотрены законом, и отношения которые прямо законом не предусмотрены и не протеворечат законом. ( а ап- не могут возникать правоотношения, не предусмотренные законом. Более того субъектв административнывных правоотношений даже не обладают в классическом понимании правами, которые они осуществляют по своему усмотрению- следователь не принимает решение, если ему известно о факте совершения преступления- усмотрения нет) Также гражданские права по общему правилу передаваемые, права в других правоотношениях (уголовных и административных- не передаваемы)

3) Наиболее распространенное основания возникновения гражданских правоотношений — договор, тк действует метод юридического равенства, возникнуть права и обязанности могут только если субъекты об этом договорились.

Лекция 3. 18. 02. 12.

Элементы гражданского правоотношения

  1. Объект гражданского правоотношения

Это дискуссионаая проблема, тк в законе определения объекта не дано. 1) точка зрения, основывается на общефилосовском понимании объекта. Раз с точки зрение объект- то что спочобно испытывать воздействие (объект противостовляется субъекта), то объектом в правоотношениии может быть только то, на что правоотношение может воздействовать. Вывод- объект правоотношение- это только поведение людей, тк на вещи право воздействовать не может. Но объект- элемент правоотношения, который присутствует всегда. Пока есть правоотношения, есть его объект, безобъектных правоотношений не бывает. Поэтому теория под сомнением, тк не все правоотношения воздействуют на поведение людей. (пример: искра из поезда- дом сгорел, а никто об этом даже не может знать об этом) 2) Объект правоотношений, (объект гражданского права) - различнного рода ценности (блага) по поводу которых субъекты вступают в правоотношения. Объект правоотношения собственности- вещь, ради нее собственник и обязанные лица совершаю, или не совершают действия. Блага- ценности, с помощью которых удовлетворяются потребности субъекта. Этих благ очень много: вещи, солнечный свет, луна, звезды, и все это предоставляет для нас ценность, но не все это объекты гражданских правоотношений, потому что наши потребности в этом благе не могут быть нарушены. Ограничение свободы это другая история,- это посягательство на благо- свободу передвижения, но сама луна не затронута.

Ценность права в том, что оно приносит в нашу жизнь предсказуемость, право это некая программа, которая диктует нам что произойдет. Поэтому право закрепляет различные блага за субъектом, что бы обеспечить предоставление благ. В орбиту правового регулирования вовлекаются только те блага, которые так или иначе могут пострадать. (солнечный свет не отнять, правовое регулирование излишне. Поэтому объектами правоотношений могут быть блага, которые нуждаются в правовой охране. В данном случае мы имеем дело сограниченным кругом ценностей (это вещи, результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги, личные нематериальные блага)

  1. Содержание гражданского правоотношения. Особенность правоотношения вообще, и гражданских в частности в том, что роли субъектов (их участников), четко определены. (ты управомоченный, ты обязанный итд). Это специфика правоотношений. Исходя из этого содержанием правоотношения являются права и обязанностиего участников.

  2. Субъекты гражданских правоотношений. Принято считать тех, кто иминуется субъектами гражданского права. (лица) Граждане( как российские, так иностранца, лица без гражданства), юр лица (как российские так и иностранные), публичные образования( рф, субъекты, муниципальные образования, иностранные гос-ва) Важднейшее качество субъекта права- правоспособность и дееспособность. Правоспособность- способность иметь права и нести обязанности. (это пассивный элемент).Что бы быть полноценным субъектом права, что бы полноценно участвовать в гражданских правоотношениях нужна еще и дееспособность (активный элемент)- способность своими действиями (своим поведением) осуществлять права, исполнять обязанности. Если субъекту не хватает дееспособности., она восполняется за счет других лиц. (несовершеннолетний гражданин в возрасте 12 лет- все юридиески значимые действия совершают родители (усыновители, опекун). Правосубъектность- общий термин, объединяющий правоспособность и дееспособность. Это простая сумма, особого смысла выделять как отдельный феномен нет.

Право и дееспособность и субъективное право. Субъективное право- юридически закрепленная возможность определенного поведения (активные действий, пассивное поведение итд). Право и дееспособность- тоже юридически закрепленная способность иметь или осуществлять права итд. Разница: Право и дееспособность НЕ разновидность субъективных прав.1) Право и дееспособность некие абстрактные возможности. (мы можем быть собственниками), а субъективное право привязано к конкретному объекту (я собственник конкретной вещи). 2)Субъективное право- всегда существует с обязанностью. (субъективного права без корреспондирующей обязанности не бывает). Право и дееспособности никакие обязанности не противостоят. 3)Любое субъективное право может быть нарушено. А право и дееспособность нарушить невозможно. 4) При осуществлении субъективного права происходят какие либо изменения.(право собственности прекращается, когда вещь прекратит существование), а право и дееспособность не возможно осуществить, исчерпать.

Общая и Специальная правоспособность.

Общая правоспособность- способность иметь любые права и нести любые обязанности, за исключением случаев, когда для обладания правами нужен особый статус или лицензия.

Специальная правоспособность — субъект может обладать только конкретными правами и принимать на себя обязанности. То есть правоспособность ограничена. Есть перечень этих прав.

Общее правило гражданского права- общая правоспособность, исключение- специальная правоспосбность, которая должна быть специально установлена законом, в некоторых случаях учредительными документами юр лица.

Особенность гражданской правоспособности: она предполагает возможность иметь права как прямо предусмотренные гражданским законодательством, так и прямо не предусмотренные но не противоречащие ему. Если правоспособность общая, то мы можем приобретать любые права, главное что бы они не противоречили закону.

Гражданская дееспособность- способность совершать любые действия. (осуществлять права, исполнять обязанности), которые как прямо предусмотрены законом (пример- сделки), так и те, которые законом не предусмотрены, но и не противоречат ему.

Виды гражданских правоотношений

  1. В зависимости от объектов: имущественные (объекты- имущественные блага, то что входит в понятие имущества- вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. в соответсвии с ГК, 128 статья) и личные неимущественные блага (тоже упомянуты в конце статьи. - честь, достоинство, жизнь, здоровье, деловая репутация). Разница тут сущностная, т к если имеем дело с имущественные блага, то в ход особое регулирование. (имущество можно отобрать итд), если имущественные блага нарушаются, то на это следует специфическая реакция, в отношении личных неимущественых благ ситуация иная (нарушено честь и достоинства- публикование опровержение, деньги только компенсируют). Разница появляется не только в объектах, но и вспособах регулирования и защиты.

  2. Характер взаимосвязи между субъектов. Абсолютные и относительные правоотношения. В абсолютных правоотношениях есть управомоченный, которому противостоят все остальные лица, они считаются обязанными. (правоотношение собственности, правоотношение связанное с результатом интеллектуальной деятельности. ) Относительные правоотношения- конкретно определенным лицам противостоят конкретно определеные обязанные лица. (а не вообще все, а субъекты точно определены). Следствия: абсолютные правоотношения осуществляются путем действий управомоченного лица (правоотношения собственности: собственник владее пользуется распоряжается, остальные не мешеют). Интерес управомоченного в отношении вещи удовлетворяется за счет его собственных действий, а обеспечивается интерес за счет возложения на обязанных лиц пассивной обязанностий. Поэтому существует особый механизм защиты: управомоченный может, если правоотношение нарушается, использовать меры защиты, в отношении любого лица. Относительные правоотношения. Интерес управомоченного лица удовлетворяется, как правило, за счет поведения обязанного лица. (не сам управомоченный что- то делает, а ждет, пока сделает обязанный: договор займа- интерес заимодавца в том что бы ему вернули деньги. Не его собственные действия удовлетворяют интерес) Поэтому относительные правоотношения в первую очередь могут быть нарушены обязанным лицом, соответственно меры защиты, которые есть у управомоченного может адресовать обязанному лицу. ( заемщик вовремя не вернул деньги- потребовать их о заемщика; заемщик не вернул деньги, потому что его похитили- все равно к требование в отношении заемщика)

  3. Вещные и обязательственные правоотношения. Классификация близка к той , которую только что рассмотрели. Вещные правоотношения- интерес управомоченного удовлетворяется за счет его собственных действий связанных вещий (интерес собственника, серветуария итд). Вещные правоотношения имеют абсолютный характер (управомоченному противостоят все обязанные лица). Вещные правоотношения обладают свойством следования (при переходе вещи другому лицу вещное правоотношение сохраняется «Право следует за вещью»). Обязательственные правоотношения: интересы управомоченного удовлетворяются за счет действий обязанного лица. Правоотношения относительные. Как правило свойством следования эти правоотношения не обладают. (те обязательственное право адресовано конкретному субъекту, а не объекту)(пример: заключен договор купли- продажи. У покупателя право требовать передачи вещи по этому договору. Договор заключен, право собственности еще не прешло, есть только право требовать передачи вещи в право собственности. Продавец нарушил обязанность и продал вещь другому лицу, у покапатели не сохраняется право требовать передачи вещи в отношении нового собственника, тк у покупателя было только еще обязательственное право, а не вещное. Обязательственное право адресовано конкретному лицу. Третье лицо к этому никакого отношения не имеет).

Основания гражданских правоотношений

Юридические факты гражданского права - те обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения.

Особенность юридических фактов именно гражданского права в том, что гражданские правоотношения могут возникать как из тех юридических фактов, которые прямо предусмотрены законом, так и из тех, которые законом прямо не предусмотрены, но не противоречат ему . Об этом говорит Ст 8 ГК.

Классификация юридических фактов в гражданском праве.

Несколько уровней.

1 уровень: все юридические факты делятся на события и действия. Критерий: Зависят ли эти обстоятельства от воли субъектов гражданского права. Дейсвия- обстоятельства, которые могут наступить исключительно по воли субъектов гражданского права. События- обстоятельства, которые могут протекать и самостоятельно. (пожар6 землятресение, наводнения).

2 уровень: Критерий: в зависимости от правомерности. Действия делят на правомерные и неправомерные. События не зависит от воли субъектов гражданского права, поэтому к ним не применима такая характеристика.

Неправомерные действия: это и причинения вреда, и действия, которые влекут неосновательное обогащение, рад других.

3 уровень. Правомерные действия делятся на акты и поступки Критерий: какое юридическое значение имеет направленность воли субъекта. Разница между актами и поступками (этот вопрос может быть на экзамене- про рвзницу): поступки- это такие правомерные действия, которые вызывают гражданско- правовые последствия независимо от того, стремились ли к этому лица, совершающие эти поступки. (хотели или нет последствия все равно наступают) Пример: гражданин пиишет стихотворение, в результате создания произведения возникаю авторские права. Неважно хотел или не хотел возникновения этих последствий. То же самое с находкой. Сам по себе факт того, что вы совершаете этот поступок, уже достаточен для того, что бы возникли гражданские правовые последствия. Поэтому для совершения поступков, КАК ПРАВИЛО, не требуется наличие юридическо- значимой воли и наличия сознания, т е поступок может совершить даже недееспособный субъект, например ребенок. Акты- такие правомерные действия, которые вызывают правовые последствия только по тому, и только при условии, что к этому стремятся субъекты, совершающие действия. (пример: сделка. Сделка- разновидность юр акта, пораждает гражданско — правовые последствия только при условии, что лица (лицо), совершающие сделку стркемились к этому, осознавали юридически- значимый характер своих действий и сознательно желали их наступления. Поэтому сделки могут быть признаны недействительными, потому что субъекта обманули, заставили совершить сделку, ввели в заблуждение и тд- т. е все, что подмывает то, что воля должна быть направлена на это последствие.) Акты и поступки: разница не в том, что в поступках нет воли. В поступках направленность воли может быть, может не быть. Разница в том, что это юридически безразлично, достаточно самого факта. А вот в актах направленность воли значима, если отсутствует направленность воли, то акт является дефектным.

4 уровень. Акты классифицируются на определенные категории.Критерий: Классификация строится в зависимости от субъектного состава ( т е субъекты которые эти акты совершают)

1) это сделки- акты, которые совершаются субъектами гражданского права, их участники только лица, которые действуют в качестве субъектов гр права 2) административные акты. Их совершают субъекты административного права, т е лица, наделенные определеными властными полномочиями. (пример: регестрация права на недвижимое имущество. Регистрирующий орган, как орган государственной власти совершает юридически значимое действие и это необходимо для возникновения гражданско- правовых последствий)3) Судебные акты .Тоже совершаются особыми субъектами- органами, которые наделены компетенцией по разрешению споров (а суд, суд общей юрисдикции, третейский суд, международный коммерческий арбитраж итд). Судебные акты по общему правилу вообще не являются юридическими фактами гражданского права, тк функция суда в том что бы разрешать споры между лицами, суды не наделяют правами, не лишают прав.Но в исключительных случаях, когда это прямо предусмотрено законом, судебный акт может выполнять функцию юридического факта (пример: самовольная постройка, недвижимость, которая возведена с нарушением градостроительных правил- что бы на эту постройку возникло право собственности обязательно нужно судебное решение. Ст 222 Гк)

Выделяют еще в области оснований возникновения гражданско- правовых отношений такую категорию как составы.

Юридические составы

Ситуации, когда для наступления правовых последствий, необходим не один юридический факт, а несколько.

Например: для преобретения права собственности в порядке наследования по закону нужно: 1)смерть наследодателя 2) принятие наследства. Одного юридического факта не достаточно.

Важное следствие: Пока юридический состав не «заполнен ? Посмотреть это слово (те пока имеется только отдельный элемент), правовое последствие в целом не возникает. Это не значит, что с уже накопленными юридическими фактами «что то не то», просто необходимо несколько элементов.

Классификация юридических составов: 1) простые и сложные составы. Простые составы: ситуациии, когда неважно в какой последовательности накапливаются элементы состава (те как они возникаю), важен конечный результат- что бы было все. Ст 391 ГК. Сложные составы: нужно не просто несколько юридических фактов, но и юридические факты должны быть накоплены в определенной последовательности. Пример: наследование по завещанию- оследовательность должна быть строго определенно сначала завещание, потом открытие наследства, т.е смерть наследодателя, а потом только принятие наследства.

Правопреемство в гражданском правоотношении

Переход прав и обязанностей (т е изменение субъектного состава), которое не затрагивает содержание правоотношения. Меняются только лица, участвующии в правоотношении, объект, содержание, условия правоотношения остаются прежними.

Правоопреемство имеет место: Продажа вещи , уступка исключительного права на результат интеллектуальной деятельности итд

Особенность гражданского права: права в гражданском праве как правило передаваемые.

разновидности правопреемства: (их 2 самых значимых)

1.

  1. универсальное правопреемство. Все права и обязанности субъекта во всех правоотношениях, в которых он участвовал, переходят к его правоприемникам одномоментно (пример: наследования, реорганизация юридического лица)

  2. сингулярное правоприемство. Переход конкретных прав и обязанностей в конкретных правоотношениях от одного субъекта к другому. ( когда четко перечислено что переходит) пример: продажа вещи- преходит право собственности на конкретную вещь, уступка требование- переходит право требования по конкретному обязательству, перевод долга и. т. д.

2.

1. Правопреемство конститутивное

    1. Првоприемство транслятивное

Разница в результате. Классический пример- транслятивное правопреемство- права и обязанности переходят от одного лица к другому. Конститутивное правопреемство- правообладатель (неважно собственник, обладатель обязательственного права, обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности), на основании того права, которое у него имеется, устанавливает для другого лица новое субъективное право. (Пример: собственник обладает правом собственности, на основании своего права собственности устанавливает залог. Он остается собственником, но возникает еще одно право- залоговое, оно возникает у другого лица, оно основано на праве собственности; издательство выдает лицензию)

Граждане, как субъекты гражданского права

Граждан иногда называю физическими лицами.

Правоспособность гражданина- важнейшее свойство субъекта права, возникает в момент его рождение и прекращается в момент его смерти.

Под рождение и смертью понимаем биологический медицинский фактор. В зависимости от того как мы квалифицируем рождение и смерть возникают важные гражданско- правовые последствия. (пример: ребенок рождается мертвым- субъект права не появился на свет, наследственных правоотношений не возникает, а вот если ребенок родился живым и умер через час, наследственные правоотношени возникаю, другие гражданско- правовые последствия).

Что же такое рождение ребенка? С точки зрения медицинской ребенок может родится и даже не будет дышать, но все равно будет считатся что он родился живым. Итак: если у ребенка бьется сердце, значит он родился живым, с этого момента возникают гражданско- правовые последствия. Если ребенок родился а сердце не билось, это значит что ребенок родился мертвым.

Смерть: мы говорим о смерти биологической. ( а не о коме и клинической смерти). До тех пор, пока не наступила биологическая смерть, мы считаем, что гражданин жив, и его правоспосбность существует.

Правоспособность у всех граждан одинаковая, равная. Это особенность именно гражданской правоспособности.

Одной правоспособности бывает недостаточно для того, что бы полноценно участвовать в гражданских правоотношениях. ( потому что ребенок 3- 4 лет может быть собственником автомобиля, но осуществлять свое право собственности он не сможет. )

Поэтому выделяют дееспособность.

Дееспособность.

Способность граждан своими действиями преобретать права, их осуществлять6 принимать на себя обязанности и их исполнять. Поэтому в дееспособности выделяют 2 элемента:

  1. сделкоспособность. Способность своими действиями совершать гражданско — правовые сделки.

  2. Деликтоспособность. Способность нести гражданско- правовую ответственность за совершенные правонарушения.

Дееспосбность у всех граждан не равна, зависит от ряда факторов:

1) От интеллектуальных и волевых качеств субъекта. Гражданин за всю свою жизнь развивается, рождается с одним сознанием и волей, а уходит с другим. А бывает, что дееспособность может пострадать.

Общий принцип и правоспособность и дееспособность могут быть ограничены только в случаях и порядке, установленных законом. Вывод: любые действия, направленные на полный или частичный отказ и ограничение право и дееспособности не имеют юридического значения. (такие сделки являются недействительными.) Проблема: бывает сложно разграничить ситуации, когда действие направлено на отказ или ограничение право или дееспособности, или когда действие направлено на отказ от субъективных прав. (пример: обязательство никогда в жизни не вступать в брак- ограничение дееспособности или субъективного права? Это элемент право и дееспособности, это не привязано не к какому объекту ( ну то есть субъекту :)). Впринципе мы можем вступать в брак; другая ситуация вы обязуетесь не продавать вещь в течении определенного времени- в данном случае это обязательство связано с конкретным субъективным правом правом собственности на эту вещь, это уже другая ситуация. Такие ограничения принимать можно)

Развитие дееспособности граждан в течении их жизни гражданина.

1) от 0- до 6 лет. Гражданин является полностью недееспособным.Дети в этом возрасте не могут своими действиями вызывать никаких юридически значимых последствий. За них все делают их законные представители. Сделки, которые ими совершены будут недействительными. Ответственность за свои действия они не несут. За их действия отвечают законные представители, если проявили вину в надзоре за ним.

2) Возраст от 6 до 14 лет. Граждане в этом возрасте называются малолетними. (так сформулировано в законе). Дееспособность малолетних. Уже появляются некие элементы дееспособности. По общему правилу не могут совершать сделки самостоятельно, от их имени сделки совершают законные представители, нотем не менее, сами могут совершать ограниченный перечень сделок. Поэтому иногда в литературе их называют частично дееспособными. (т. к. присутствует часть дееспособности) Это сделки: 1) мелкие бытовые. Эо критерий оценочный. В случае возникновения спора суд будет оценивать мелкиебытовые сделки в зависимости от средних представлений в обществе о том что такое мелкая бытовая сделка. 2) сделки направленные на безвозмездное получение выгоды, если они не требуют нотариальных удостоверений и (? и/или- посмотреть) государственной регистрации. (пример: малолетнему можно что- то подарить, и он сам может принять этот дар) 3) малолетнии могут самостоятльно распоряжаться денежными средствами, которые предоставлены ими законными представителями или с согласия законных представителей третьими лицами для определенной цели или для цели свободного распоряжения. (неважно сколько денег, главное что бы сделки не требовали нотариального удостоверения и государственной регистрации). Ответственность по всем сделкам, которые малолетний заклюачает сам, или вместо него заключают его законные представители, ответственность всегда несут законные представители. Освободиться от этой ответственности могут только в том случае, если они докажут, что сделка нарушена не по их вине. (а это доказать довольно сложно).

Малолетнии сами не отвечают за вред, причиненный ими. (не только за нарушение сделок, но и за причинение вреда). За это отвечают законные представители, если не докажут, что они не проявили никакого допущения в надзоре и контроле за малолетним. Итог: малолетнии имеют крайне ограниченные права и абсолютно безответственны.

Дееспособность нужна малолетнему для совершения юридически значимых действий (в первую очередь сделок), поэтому для совершения фактических сделок дееспособность не нужна. (если малолетнему подарили велосипед, то владеть и пользоваться этой вещью он может самостоятельно, для этого дееспособность не нужна. При этом он не совершает никаких юридически значимых действий. ????? посмотреть).

  1. От 14 до 18 лет. Граждане именуются ограниченно дееспособные. Все свои сделки они совершают самостоятельно, но с согласия своих законных представителей. (разница: малолетнии сами сделки не совершают, вместо них совершают законные представители, а несовершеннолетнии в возрасте от 14 до 18 лет сами совершают сделки, но для того что бы они вступили в силу необходимо согласие их законных представителей- родители, попечители и.т.д). Согласие законных представителей может быть дано в любой момент: как до совершения, в момент совершения, после совершения сделки. Главное что бы оно было. Проблема: Ст 26ГК (теоретический и практический). Достаточно ли для одобрения сделки согласия одно из родителей, или нужно получить согласие обоих? Буквальное толкование- родителЕЙ- т. е получается согласи обоих. Байбак считает это неверным, т. к цель получения этого согласия: несовершеннолетний недостаточно интеллектуально развит что бы оценивать последствия своих действий, т. е важно что бы полностью дееспособный проверил сделку. Если мы имеем эту цель, то имеем все основания сказать что достаточно согласия одного. То есть Байбак думает, что статью 26 нужно толковать ограничительно. (и достаточно согласия любого из представителей). Это проблема, и проблема нерешенная, разная практика на этот счет. Без согласия законных представителей могут совершать сделки, которые будут полностью действительны: ст 26- перечень 1) все сделки, которые самостоятельно могут совершать малолетнии 2) несовершеннолетнии могут самостоятельно распоряжаться своими доходами. Проблема: Могут самостоятельно распоряжаться только уже полученными доходами, или и теми, которые ожидает получить? Из статьи четко ничего не следует. В литературе обсуждается давно. Байбак считает, что с точки зрения ограничения дееспособности несовершеннолетних, имело бы смысл запретить распоряжаться своими будущими доходами. Потому что когда он распоряжается тем, что уже получил, то он сильно навредить себе не может- максимум потеряет то, что у него уже есть. А если он наперед примет на себя обязательство что либо выплачивать, то это уже будет сделка, которая может существенно обременить его имущественное положени, и не факт, что она совершена в соответсвии с его интересами. 3) осуществлять свои права результатов интеллектуальной деятельности. Если он создает какой- то результат, он не просто приобретает эти права, но и самостоятельно ими распоряжается. (в т. ч может уступить эти права, может выдать лицензию). Согласия родителей не нужно. 4) Может вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. По мнению Байбака логики здесь нет вообще.

Несовершеннолетнии самостоятельно несут ответственность по своим сделкам (в отличии от малолетних), они самостоятельно несут ответственность за причинение вреда. (в определенных случаях эта ответственность может быть возложена на их законных представителей, но по общему правилу сами отвечают за причинение вреда).

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 достаточно широк. Не факт, что они всегда разумно будут эту дееспособность осуществлять. Законодатель предусматривает, что по ходатайству законных представителей его дееспособность может быть ограничена в части распоряжения своим заработком. (если он неразумно это делает)

Достичь полной дееспособности до 18 лет можно: 1) вступлением в брак до достижения 18- летнего возраста. Даже если брак расторгается до достижения 18-ти летнего возраста, дееспособность которая была приобретена в полном объеме сохраняется, а вот если брак признается недействительным, суд по своему усмотрению решает, с какого момента несовершенолетний супруг утрачивает полную дееспособность (с обратной силой, или только на будущее, или через некоторое время после вынесения решения) ????? а может ли суд оставить дееспособность в полноом объеме??? посмотреть 2) эмансипация.Что бы произвести эту процедуру необходимо наличия ряда условий: 1. несовершеннолетнему должно исполнится 16 лет 2. несовершеннолетний работает по трудовому договору или занимается предпринемательской деятельностью с согласия законных представителей. 3. необходимо положительное решение органа опеки и попечительства (орган, который контролирует состояние несовершеннолетних) 4. необходимо согласия ОБОИХ родителей, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего. Или вместо их согласия (если они не согласны) может использоваться решение суда. При наличии всех условий может произойти эмансипация и несовершеннолетний становится полностью дееспособным. С этого момента самостоятельно совершает все сделки и полностью несет всю имущественую ответственность. (и по сделкам и за вред)

  1. 18 лет. Возраст полной дееспособности.

Признание гражданина недееспособным или орграниченно дееспособным.

  1. Признание гражданина недееспособным.

Основание: наличие у гражданина психического расстройства. Но не любого, а такого, которое отражается на его интеллектуальных и волевых качествах, а именно: психического расстройства, в результате которого гражданин не способен понимать значение своих действий или не способен руководить своими действиями. Гражданин может быть признан недееспособным только по решению суда. В этом случае гражданину назначается опекун- лицо, которое впредь будет совершать от имени гражданина все юридически значимые действия. Граждане, признанные судом недееспособными даже мелкие бытовые сделки совершать не могут. Судебное решение имеет правоустанавливающее значение, в том смысле, что никакие другие обстоятельства не влияют на дееспособность гражданина. Если эти основания отпали, т. е от психического расстройства гражданин излечился, то может быть признана вновь дееспособным также по решению суда. Решением суд отменяется и опека, установленная над гражданином. Если гражданин здоров, а решения суда нет, то все равно остается недееспособным.

Лекция 4. 22. 02. 12. Александрова

    1. Ограничение дееспособности.

Необходимы 2 условия: 1) гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами 2) в следствие своего злоупотребления ставит в тяжелое материальное положение свою семью Необходимо наличеие обоих условий. Такое законодательное решение давно критиковалось: отношение к таким лицам законодатель менял. Дореволюционное законодательство: термин расточительность (под расточительством понималось широкий круг действий). Судом при расточительстве могла быть ограничена дееспособность. Наличие семьи значение не имело. В настоящее время обязательно предусматривается нарушение прав третьих лиц. Если с семейным положением что- то происходит, то и снимается ограниченение дееспособности. (нужно все равно учитывать наличие детей)

Ст 30 сформулирована императивно. Перечь того, чем может злоупотреблять гражданин закрыт. (только спиртные напитки и наркотические средства). Но на самом то деле можно злоупотреблять и другими вещями (например азартными играми- лица, имеющие диагноз игромана) и влиять на положение семьи. Это проблема. В проекте гражданского кодекса собираются добавить к статье 30 фразу «пристрастие к азартным играм».

Решение ограничения дееспособности гражданина может быть приянято только судом. Дела об ограничении дееспособности рассматриваются в порядке особого производства. (это не исковое произдство). Заявление о признании гражданина ограниченно дееспособным может обратиться определенный круг лиц: близкие родственники- члены его семьи: супруг, дети, родители. Любое заинтересованное лицо не может обратится в суд с требованием о признаниии гражданина ограниченно дееспособным. (друг, сосед, итд- не могут)

Последствия принятия судом решения об ограничении дееспособности:

1) Над ограниченно дееспособным устанавливается попечительство

2) Лишенное дееспособности лицо лишено и сделкоспособности и деликтоспособности, ограниченно дееспособный поражен в сделкоспособности: все сделки кроме мелких бытовых он должен совершать только с согласия попечителя. Деликтоспособность не страдает: сам отвечает по своим обязательствам и за причиненный вред.

Если жизненные обстоятельства гражданина изменились (излечился от зависимости), ограничение дееспособности может быть снято в судебном порядке.

Опека и попечительство.

Статьи с 31- 40 ГК. Институт введен для защиты прав и интересов лиц, пораженых в дееспособности (как полностью недееспособных так и ограниченно дееспособных)

Опекуны и попечители фактически восполняют недостающюю дееспособность своих подопечных.

Опека.

Устанавливается над малолетними ( малолетнии- только от 6 до 14) ??? посмотреть. и недееспособными гражданами. До 6 граждане полностью недееспособны. Белов «Занимательная цивилистика». Опекуны являются представителями подопечных в силу закона. Аналогичная ситуация у законных представителей. Специального уполномочивающего документа не нужно. (для родителей- это свидетельство о рождении)

Попечительство

Устанавливается над несовершеннолетними от 14 до 18 лет и ограниченно дееспособными. Опекуны совершают сделки за подопечных, то попечители дают согласие на совершение сделок, которые их подопечные не могут совершать самостоятельно.

Кто может быть назначен опекуном и попечителем.

Опекуном могут назначаться: 1) только совершеннолетнии 2) полностью дееспособные граждане.

Кто не может быть назначен опекуном.

  1. лица лишенные родительских прав 2) лица, имеющии непогащенную судимость за умышленное преступление против жизни и здоровья.

Назначение.

Опекун и попечитель назначаются органом опеки и попечительства. Это специальные уполномоченные органы, стоящии на страже интересов несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных. На них возложены функции по принятию решени в отношении опеки и попечительства.

Опекун и попечитель должен быть согласен на назначение его таковым. (против воли лица такое решение орган опеки и почительства назначить не могут). Органы опеки и попечительства должны учитывать нравственные и иные качества лиц, способность их выполнять функции по воспитанию ребенка, уходом за недееспособным. Органы опеки и попечительства, по возможности, должны учитывать отношения, возникшии между потенциальным подопечным и потенциальным опекуном или попечителем. Если это возможно (написано в законе), то учитывать и желание подопечного- не обязан орган, но может.

Функции, возлагаемые на опекунов и попечителей.

  1. Опекуны и попечители расоряжаются всеми доходами от управления имуществом подопечных, кроме тех, которыми по закону подопечные могут распоряжаться сами. (26 28 статья), а также пенсией, алиментами, пособием, которые выплачиваются подопечными. Распоряжаться этими доходами могут только в интересах подопечного, и только с предварительного согласия органа опеки и попечительства. 2011 г- изменение в ГК, включена новелла: без предварительного разрешения органа опеки и попечительства, опекун и попечитель вправе ежемесячно расходовать на содержание подопечного его денежные средства в пределах установленных в соответствии с законом величены прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. С одной стороны это хорошо, но сдругой стороны могут злоупотребления, хотя функции органа опеки и попечительства заключаются в контроле и надзоре за действиями опекунов и попечителей, что бы средства расходовались исключительно в интересах подопечного.

  2. Запрет на совершения, и дачу согласия на совершения соответственно, без согласия органов опеки и попечительства сделок по отчуждению имущества подопечного. Законодатель уточнает, что под сделками по отчуждению имущества подопечного он понимает обмен, дарение, аренду, безвозмездное пользование, залог имущества подопечного. Также запрещены без предворительного согласия органа опеки и попечительства любоые сделки, влекущие отказ от прав на имущество подопечного, раздел имущества подопечного, и вообще любые сделки, которые ведут к уменьшению имущества подопечного. Это понятно, тк институт органа опеки попечительства защищает интересы подопечного, нельзя допустить что бы интересам подопечных наносился ущерб. Нормы об опеки и попечительстве применимы и к иным законным представителям (родителям ), что бы отчуждить имущество ребенка нужно предварительно получить согласие органа опеки и попечительства. В связи с этим были прблемы, которые лежали вне правового поля. Органы опеки и попечительства действую в рамках закона, но тем не менее нужно гибко ко всему этому относится им.

  3. Ни опекунам ни попечителям, ни их супругам и близким родственникам, нельзя заключать сделки с подопечными. Кроме сделок по передачи подопечным в дар или безвозмездное пользование имущество. Вполне понятный запрет. (так было бы, что он сам с собой заключает сделки- выступает от своего имени и восполняет дееспособности- это прямой путь злоупотреблениями)

  4. Если в составе имущества подопечного имеется дорогостоящее ценное имущество, которое нуждается в управлении, органом опеки и попечительства, может быть назначен доверительный управляющий этим имуществом. Часто это может происходить, когда часть имущества подопечного находится в другом регионе, и для управления имуществом назначается доверительный управляющий. Он действует по договору. В этом случае, это имущество исключается из сферы ведения опекуна и попечителя, который был назначен.

Потранаж

Существует отдельный вид попечительства, который именуется потранажем. Возможно, с точки зррения юридической техники, это не совсем корректно называть попечительством, хотя законодатель именно так и называет, Т. К потранаж устанавливается над абсолютно дееспособными людьми, которые не поражены в дееспособности. Потранаж устанавливается для того, чт бы помочь дееспособным людям с ограниченными возможностями осуществлять их гражданские права и нести обязанности. (например лицо является инвалидом по зрению, то у него может быть помощник, которые осуществляет патранаж над этим лицом.)

Назначается потранаж органом опеки и попечительства и работает на основании договора о поручении (? посмотреть что за договор).

Восполнять здесь нечего, потому что недостатка дееспособности у этих лиц нет, им нужно лишь помогать осуществлять права и нести гражданскии обязанности.

В РФ закон «О опеки и попечительстве». Нюансы изучаются в курсе семейного права.

Такой элемент дееспособности, как возможность заниматься предпринимательской деятельностью.

Ст 2 Гк определение понятия предпринемательской деятельности. Предпринемательская деятельность, это деятельность, которая 1) носит самостоятельный характер. Предпринематели не зависят от каких бы то ни было государственных и иных властных публичных органов, и принимаю все решения самостоятельно 2) Предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск 3) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли (не просто разово извлечь прибыль, а систематичеки) ? Сдача в аренду квартиры является предпринимательской деятельностью. Это важно, тк для того что бы заниматься предпринимательской деятельностью, нужна регистрация (в частности в качестве индивидуального предпринемателя). От этого зависят и налоговые и другие последствиями. Ответ: если вы систематически этим занимаетесь, то, видимо, эту деятельность можно отнести к предпринемательской.

Законодатель указывает примерный перечень тех видов деятельности, которые могут приносить прибыль: например получение прибыли от пользования имуществом, продажа товаров, выполнение работ и услуг итд.

Те лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, а это могут быть как юр так и граждане, должны быть зарегестрированы в качестве предпринимателей. Юр лица регистрируются в едином гос реестре юр лиц (речь идет о коммерческих юр лицах). Граждане также регистрироватся: это называется индивидуальная предпринимательская деятельность без образования юридичекого лица.

Также к индивидуальным предпринемателям приравнены главы крестьянских и фермерских хозяйств. Сами крестьянские и фермерские хозяйства не явл юр лицами.

К предпринемательской деятельности гражданина применяются все те же правила, что и к коммерческим юр лицам, если иное не вытекает из закона, иных нпа, существа обязательства.

Если гражданин осуществляет свою деятельность без регестрации, это не озночает, что он не испытает тех последствий, которые связаны с осуществлением предпринемательской деятельности. Суд может применить к его сделкам, и обязательствам, которые вытекают из этих сделок, нормы о предпринимательской деятельности, даже если такое лицо не зарегестрировано в качестве предпринимателя.

Последствия.

Есть ряд норм, посвященных Особому положению предпринимателей. С одной стороны им предоставляется большая свобода в участии в гражданских праоотношениях. (310 статья: общее правило нельзя в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательства, но если обязательство касается деятельности предпринемателей, то стороны своим соглашением могут установить возможность одностороннего отказа. Те большая свобода предпринемателям представляется). Законодатель считает, что предпринематели более проффесиональные участники гражданского оборота. С другой стороны, ответственность предпринемателей намного более обременительна, чем ответственность других участников гражданского оборота. (это проявляется в том, что предпрениматели отвечают на началах риска, те без вины).

Возможность заниматся предпринемательской деятельностью неотъемлимый элемент правоспособности и дееспособности граждан.

Правосубъектность- предпосылка, те у каждого у нас есть возможнось заниматся предпринемательской деятельностю. Будем заниматся- появляются субъективные права и обязанности, нет- нет. Возможность заниматься всегда будет оставатся элементом правосубъектности.

Если гражданин занимается предпринемательской деятельностью, зарегестрирован в качестве индивидуального предпринемателя, то к нему может быть применена процедура банкротства, он может быть признан несостоятельным. Предпринимательская деятельность основана на началах риска, она может быть закончена плачевно. Предприниматель не сможет отвечать по своим обязательствам, в этом случае он может быть признан банкротом, и в отношении его может применятся процедура банкротства. ( Фз «О несостоятельности (банкротстве)», описана процедура, стадии банкротства).

Может ли быть признан банкротом гражданин, не зарегестрированный в качестве индивидуального предпринимателя?

Процедура банкротства гражданина существует в других развитых правопорядках. Ранее существовало такое понятие как долговая яма. Более того, закон о несостоятельности (банкротстве), глава 10, предусматривает банкротство гражданина; постоянно обсуждается вопрос о необходимости принятии закона о банкротстве физических лиц, проекты такого закона неоднократно разрабатывались, обсуждались. Глава 10 закона о несостоятельности не вступила в силу, и вступит в силу только тогда, когда будут соответствующии изменения в федеральное законодательство. То есть сейчас обычного гражданина признать банкротом нельзя. Александрова считает это неправильным.

Как отвечает индивидуальный предприниматель по своим обязательствам.

Он отвечает по всем своим обязательством всем своим имуществом, в отличии от Юр лиц, которые обладают свойством обособленности.

В процессуальном законодательстве перечислен перечень имущества, на которое не может обращаться взыскание. (весьма значительное количество объектов). Поэтому индивидуальный предприниматель весьма опасный контрагент.

Если речь идет просто о гражданине, который не зарегистрирован в качестве инд предпринимателя,видимо, тоже отвечает всем своим имуществом, и также на него распространяются нормы о бронировании некоторых видов его имущества от взыскания кредиторов.

Индивидуализация гражданина

Способы индивидуализации субъектов гражданских прав

Элементы индивидуализации:

  1. имя. Ст 19 ГК: термин имя понимается как собственное имя, отчество, фамилия.

Гражданское законодательство говорит о том, что лицо в некоторых случаях может пользоваться псевдонимом для вступления в гражданскии правоотношения. Использования псевдонимы не должны нарушать права других лиц. Имя можно сменить в порядке предусмотренном законом. Но права и обязанности, приобретенные лицом под старым именем не прекращаются со сменой имени, а продолжают существовать. Соответствующии действия по смене имени регистрируется в органах актах записей гражданского состояния. Если гражданин сменил имя, он обязан уведомить об этом своих кредиторов. Риск несообщения информации о смене имени заинтересованныи третьим лицам лежит на том лице, которое осуществляет свое имя?? (посмотреть) В проекте гп предолется включить норму: «Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами, в их творческой, предпринемательской или иной экономической деятельности, способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом». В проекте предлагается конкретизировать нормы касающиеся возмещения вреда причиненного гражданином в результате его права на имя или псевдоним. (в частносте предлагается установить, что при искожении имени гражданина и при использовании имени способом или в форме, которая затрагивает егочесть, умаляет достоинство и его репутацию, гражданин вправе требовать опровержения , возмешение причиненного ему вреда, компенсация морального вреда )Безнаказанно употреблять возможность использовать чужое имя или псевдоним невозможно.

  1. Место жительства гражданина. Признается место, гда гражданин постоянно или приимущественно проживает. В отношении недееспособных граждан или граждан малолетних местом жительства являетс местом жительства родителей или опекунов. Вопрос: как определить, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Есть институт регистрации, но он лежит вне сферы частно правовой, это публичный институт. Переродился из института прописки в СССР. Место регистрации может являтся местом жительства, и наверное, это общее правило, но это не сто процентный аргумент при доказывании места жительства гражданина. Одна ссылка, что гражданин зарегестррирован по данному адресу, не дает стопроцентной гарантии, что гражданин местом жительства является место регистрации гражданина. Это один из возможных аргументов в споре о доказывании места жительства гражданина.

Место жительства гражданина очень важный вопрос. (к теме обязательства).

Предложение в проекте дополнить статью фразой : « гражданин может сообщить своим кредиторам иное место жительства, но при этом он несет риск, вызванные негативными последствиями»???

Акты гражданского состояния. Все акты гражданского состояния подлежат регистрации в органах записи актов гражданского состояния. (ФЗ «об актах записи гражданского состояния»). Это акты рождения, смерти, вступления в брак.

Пока факт рождения ребенка не зарегистрироавн у него нет имени, он поражается в правах. (быть зарегистрированным по месту жительству итд).

В РФ нет утвержденного перечня имен, которые могут присваиватся гражданам РФ. Родители свободно в наименовании своих детей, но если родители нарушают нормы морали и этики (но это тоже проблема, тк нормы морали и этики не нормы права) , то НАВЕРНОЕ, органы ЗАГС могут отказать, т.К интересы родителей не могут быть поставлены выше интересов ребенка.

Гражданин пропал.

Часто бывает, что у нас нет сведений, где находится гражданин. Отсюда предусмотрено законодательством две возможности.

Когда нам неизвестно местонахождение какого- то гражданина, мы должны понимать, что существуют определенные имущественные, личные неимущественные правоотношения, участником которых является этот гражданин. Эти отношения должны охранятся. Как их сохранить, какие меры можно использовать для охраны этих отношений?. Для этого сужествуют две возможности:

  1. признание гражданина безвестно отсутствующим. Условия: 1)По месту жительства гражданина должны отсутствовать сведения о месте его прибывания 2) в течения года. (по общему правилу срок исчесляется с того момента, когда были получены последнии сведения о гражданине). При соблюдении этих двух требований, заинтересованные лица могут обратится в суд с требованием о признании гражданина безвестно отсутствующим. Заявление подается в порядке особого производства, это не исковое производство. Суд исследует, кто может сообщить какие либо сведения об этом гражданине, суд может отправить запросы по месту работы, месту прибывания гражданина итд. Суд принимает меры к установлению местнахождения этого лица.

Когда лицо скрывается: (алименты итд). К примеру мы не можем найти гражданина потому что он этого не хочет. И соответсвенно отсутствуют сведения по месту жительства итд. Далеко не всегда это значит, что гражданин пропал, часто мы можем сказать что гражданин намеренно скрывается с целью избежать правовых последствий. В этих случаях суд, как правило, не выносит решение о признании гражданина безвестно отсутствующим, тк безвестность может быть усранена розыском. Такие лица объявляются в розыск и уполномоченные гос орган осуществляют розыск этого лица. А что делать если лицо не нашли? Ведь ситуация неопределенности не может существовать бесконечно. Однозначного ответа нет.

Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим: если есть имущество, которое нуждается в управлении, орган опеки и попечительства, заключает договор, определяет доверительного управляющего. Из этого имущества выдается содержание тем лицам, которых безвестно отсутствующий содержал или обязан был содаржать. Из этого имущества погащается задолжность по тем обязательствам, срок исполнения которых наступает. С таким лицом можно расторгнуть брак в упрощенном порядке. Если гражданин объявляется. Суд отменяет свое решение. На основаниии решения суда отменяется договор доверительного управления и иные последствия.

  1. объявление гражданина умершим. Условия: 1) нет сведений о гражданине по месту его жительства 2) срок отсутсвия таких сведений пять лет. Возможно сокращение этого срока до 6 месяцев, в случае когда гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих его жизни. (зона землетрясения, крушения лайнера и. т. д.) у нас система выжидательной давности: мы определяем что лица нет по месту жительства определенное время, возраст не важен. Удлинение срока тоже возможно: когда гражданин пропал без вести во время военных действий или в связи с военными действиям, вопрос о признании гражданина умершим можно ставить только по истечению 2 лет со дня окончания военных действий. Что признается военными действиями? Должно быть доказано и установлено и доказано , что велись военные действия, а не террорестические акты и прочее.

Предварительного признания гражданина безвестно отсутствующим для объявления гражданияна умершим не требуется.

Тоже только по решению суда, решение тоже применяется в порядке особого производства.

Днем смерти признается день вступления в силу (а не вынесения решения) судебного решения и день предполагаемой гибели, если гражданин пропал при обстоятльствах, угрожающих его жизни (смерти как сказала александрова). - пример кораблекрущение.

Последствия: наступаю точно такие же, как при открытии наследства. Прекращаются семейные правоотношения.

Если гражданин объявляется: предполагается, что гражданин может вернуть себе все свое имущесвто, от тех лиц, которые получили это имущество безвозмездно. Если имущество находится у возмездного приобретателя, то гражданин объявившийся, может забрать свое имущество только в том случае, если он может докащать, что на самом делевозмездный преобретатель знал о том, что это лицо живо. (это довольно тудно на практике) Брак. Только по совместному заявлению.

Презумпции, которые лежат в основе этих двух решений суда

Когда мы говорим о том, что суд признает гражданина безвестно отсутствующим, или объявляет умершим, речь идет о презумпциях. О предположении суда. Суд же не знает, что происходит с человеком, но выносит соответствующее решение. В отношении презумпции, которая лежит в основе признания гражданина безвестно отсутствующим существуют споры. 1 подход. Презумпция смерти лежит в основи признания гражданина безвестно отсутствующим. Решения суда будет истинным, если гражданина нет в живых. 2 подход. Презумпция жизни лежит в основе признания гражданина безвестно отсутсвующим, т.к у суда нет достаточных оснований пологать, что лицо уже не находится в живых. 3 подход. никакая презумпция не лежит в основании признания гражданина безвестно отсутствующим. Это верно, тк признание гражданина безвестно отсутствующим есть лишь инструмент констатации факта отсутствия лица в определенном месте в определенный момент времени. Последствия таковы, что речь идет лишь о восполнении недостатков информации. (что бы выполнялись обязательства итд)

Презумпция, которая лежит под решением об объявлении гражданина умершим. В отношении этого лежит презумпция смерти. Но следует помнить, что презумпция, и она опровержима. Очень важный вопрос (может быть в экзамене): а что происходит с правосубъектность лица, который объявлен умершим? С реальным объемом этой правосубъектностью ничего не происходит, тк в основе объявления лица умершим лежит презумпция. Объявления лица умершим никак не влияет не на правоспособность, не на дееспособность лица, объявленного умершим. Если лицо живо на тот момент, когда его объявили умершим, оно остается правосубъектным. Если лицо скончалось, то право и дееспособность прекратились тогда, когда лицо скончалось, а не в тот момент, когда было вынесено судебное решение.

Правоспособность непосредственно привязана к личности лица. Пока физически лицо существует, она есть, как только лицо физически перестает существовать, ее нет. С решением суда об объявлении умершим этот конкретный элемент не связан, хотя это не мешает тем правовым последствиям, которые указаны в законе, наступить в силу того, что состояние неопределенности не может длительно существовать в гражданском обороте.

Лекция 5. 25. 02. 12.

Юридические лица

Это самый важный субъект гражданского оборота. Они представляют наиболее значитеьную часть участников оборота, потому что юр лицо выполняет уникальные функции, которые и повышают привлекательность данныой формы участия в обороте: 1) каждый гражданин может участвовать в обороте непосредственно (как физ лицо). Сам вкладывать деньги, заключичать договоры, нести ответственность. Это наименее привлекательно. Тут нужно отвечать всем своим имуществом . Более того в основном мы говорим о деятельности предпринемательской, деятельности рисковой, результат которой непредсказуем. ? Также под силу ли одному человеку осуществить крупный проект. Юр лица оформляют коллективные интересы (функция оформления коллективных интересов). Находится несколько субъектов, у которых интересы совпадают. С помощью создаваемого этими гражданами юр лица они реализуют свою коллективную цель. Это удобно и выгодно. 2) Ограничение препринимательского риска. Самая важная функция. Когда физ лицо самостоятельно несет договор, оно и несет ответственность по этому договору всем своим имуществом. Когда вы создаете юр лицо, вкладываете в него деньги и это юр лицо начинает заключать и исполнять договоры, если окажется, что решение по той или иной сделке было ошибочным, невыгодным, вы рискуете, что юр лицо будет признано банкротом, прекратит существование и вы потеряеете только сумму вклада (в подавляющем случае). Поэтому юр лица столь популярны. 3) Управление капиталом. Юр лицо позволяет реализовать оч важную задачу: объеденить усилия нескольких людей (нескольких имущественных комплексов), что бы реализовать задачу, которая не под силу 1 лицу. Пример: первые примеры юр лиц: организации дальних путешествий. (открытие Индии, строительство железных договор. Все это не могло быть создано усилиями одного лица, у одого не хватило бы денег). Юр лицо позволяет эти фунции реализовать с помошью объединений разных имуществ. 4) Функция фиктивной организации управления. Пример: если бы в крупном ОАО все акционеры непосредственно управляли компанией, то это было бы невозможно. Тем более некоторые люди акции купили, а в конкретном деле ничего не смыслили,Это просто инвистиция денег. Без проффессиональной подготовки невозможно эффективное ведение дел.

Признаки юр лица: (раскрывают понятие)

  1. Главый признак. Юр лицо обладает определенным организационным единством. (организационное единство юр лица) Юр лицо обладает внутренней структурой, внутренними органами, которые между собой взаимодейсвтвуют, каждый обладает определенной компетенцией, имеет возможность принемать решения по тем или иным вопросам. (заключать сделки, исполнять их). Организацинное единство обычно зарепляется с помощью его учредительных документов, в которых описывается какие органы есть в юр лице, какой компетенцией обладает каждый из них, как они создаются, как они взаимодействуют друг с другом итд. Организационное единство (это оч важно) позволяет вырабатать (сформировать волю, тк это искуственное образование.) волю юр лица. (эта воля формируется с помощю специальной процедуры- пример общее собрание акционеров. Что бы было принято решение о совершении сделкм на собрании акционеров, необходимо что бы на собрании присутствовало определенное количество членов общества (акционеров), что бы собрание было созвано по определенной процедуре.Это подробные правила, и важные моменты. (правила: где публикуются уведомления, как готовяться бюллетени, как считаются пришедшии на собрание. Эти моменты позволяют правильно отстроить процесс: как собрание собирается, как голосуют, как подсчитываются голоса, сколько голосов нужно для принятия того или иного решения. Все это позволяет сформировать эту волю), а потом с помощью других органов и выразить ее. (реализовать)( пример: принято решение о совершении сделки, а потом эта сделка совершается.)

  2. Имущественная обособленность юр лица. Иногда неточно называют обособленным имуществом юр лица, это не точно, тк нигде не написано, что все без исключения юр лица с самого начала своей жизни обязательно должны обладать имуществом. Некоторые некомерческие организации на момент создания могут вообще не иметь никакого имущества. Признак имущественной обособленности показывает, что впринципе юридическое лицо имущественно обообленно от других учасников оборота (если имущество ему пренадлежит, то оно будет отделено от других участников оборота и от имущества его учредителей и участников. Без этого невозможно полноценное участие юр лица в обороте — фигура юр лица становится без этого становится излишней. )

  3. Самостоятельная имущественная ответственность юр лица. Юридические лица самостоятельно отвечают по своим обязательствам тем имузеством, которое за ними закреплено (которое им принадлежит) и как правило не отвечают по обязательствам своих учредителей. И наооборот учредители, как правило не отвечают по обязательствам созданных ими юр лицам. Из этого правила есть исключения.

Это свойство любого полноценного субъкта права. Если субъект не в состоянии отвечать по своим обязательствам (к нему не могут быть применены санкции), врят ли можем считать его полноценным субъектом права. А во- вторых с таким контрагенты врят ли заключать договр с таким субъектом.

  1. Юр лица выступают в гражданском обороте от своего имени. Они могут самостоятельно (не от имени учредителя) приобретать права, исполнять обязанности и выступать в качестве истца и ответчика в суде.

Общее определение юр лица - юр лицо это признанная гос-вом в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленым имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени. Это классическое определение.

? В чем заключаеться сущность юр лица. Вопрос в доктрине, множество теорий юр лица. Этих теорий очень много. Многие есть в учебнике. Многие в различных работах. Гельешевич «О юридических лицах»- дореволюционные теории. В СССР тоже много теорий.

Читать по гражданскому праву (вообще): Черепахина, Агарков, Покровский «Основные проблемы гражданского права».

Байбаку приятна позиция Черепахина. Он считает, что бессмыслено гадать что из себя представляет бр лицо, кто за ним стоит итд, потомо что юр лицо — это социальная реальность. Оно существует, государство признает, что у нас есть ю лица. Не нужно заниматься вопросом что оно из себя представляет (фикция, обособленное имущество, персинофицированная цель, и ли еще что то), задача в том, что бы отвечать на конкретные практические вопросы: как должны совершаться сделки от имени юр лица, кто должен их исполнять, как должна возникать ответственность по этим сделкам, кто должен отвечать за вред приченненый в связи с деятельностью юр лица. Эта мысль гармонична сочетается с мыслью французкого цивилиста Солейно: нет ничего проще, чем сформулировать новую теорию юр лица, и нет ничего бесполезнее. ТК практических плодов это не даст.

Правоспособность юр лица. В доктрине правоспособность принято делить на общую и специальную. У разных юр лиц правоспособность определяеться по- разному. Есть юр лица, котороые могут обладать как общей так и специальной правоспособностью. (акционерные общества могут обладать общей или специальной правоспособностью- совершать сделки, только соответствующии их уставным целям.), есть организации которые могут обладать только специальной правоспособностью, и никогда не при каких условиях не могут обладать общей (пример учреждения — заниматься только деятельностью, соответствующей уставным целя).

Правоспособность юр лица возникает в момент его создания. Создание юр лица мы считаем момент, когда инфо нем вносится в единый гос реестр юр лиц. Правоспособность юр лица прекращается когда информация исключается из этого реестра. Правоспособно юр лицо в течении всей его жизни.

Дееспособность юр лица возникает в момент создания и прекращается в момент исключения из реестра. Права и дееспособность юр лица существует в неразрывном единстве. ( не бывает правоспособных и недееспособных юр лиц, они всегда дееспособны)

? Как же осуществляется дееспособность юр лица. Если мы говорим о юр лице в виде того что мы можем воспринимать ( это запись в реестре, свидетельство о гос регистрации; вот это все реально сделок совершать не может). Дееспособность юр лица осуществляется с помошью его органов. Органы юр лица классифицируются по различным основаниям: 1) в зависимости от порядка принятия решений. Единоличные (состоящии из одного человека- пример ген директор) и коллегиальные (органы состоящии из нескольких лиц) органы юр лица. Разница между органе не в количестве членов, а в особом порядке принятия решений: единоличный орган- достаточно решения одного лица, который занимает позицию, что бы была совершена сделка или принято решений. Коллегиальный орган: для принятия решений необходимо мнение нескольких лиц. Еще в учредительных документах и законе определяется сколько должно быть этих лиц. 2) В зависимости от функций, которые выполняет орган: волеобразующий (непредст) и волеизъявляющий (представит) орган. (представительный и непредставительный орган). Волеобразующий орган формирует волю юр лица, принимается решениие о заключении сделки, о выборе стратегии развития юр лица; но внешних последствий не пораждает. Воля тоько сформирована, она остается внутри юр лица. Для того, что бы она была реализована, принятое решение осуществлено, нужно что бы были совершены внешнии действия (юр лицо вошло в контакт с внешним миром). Это осуществляется волеизъявляющими органами (представительными) , они от имени юр лица совершают юр значимые действия. Практически это выглядит так: в ООО, АО существует особая процедура совершения крупных сделок — сделки, которые влекут возможность отчуждения значительного количества активов юр лица -необходимо одобрение общего собрания акционеров или участников, что бы ген директор не мог распродать один все имущество. Сначала принимается решение о совершении сделки общим собранием (сделка одобряется), воля только сформирована, а после на основании решения собрания акционеров, ген директор совершает эту сделку- заключает договор с каким то другим субъектом. (волеизъявление).

Для того что бы действия юр лица были правомерными, необходимо что бы воля была правильно сформирована. (в соответствиии со всеми процедурными правилами) Была правильно выражена во вне, и это было сделано органами юр лица, обладающими необходимой компетенцией.

Компетенция органов юр лица определяется законом, а также учредительными документами. Принято выделять Исключительную кометенцию органов юр лица- вопросы, решение по которым может быть принято только этим органом и никаким другим (вопросы ликвидации, реорганизации юр лица могут в АО решаться только собранием акционеров). Альтернативная компетенция- вопросы, в зависимости от того, как сформулированы учредительные документы юр лица, могут отнесены к компетенции того или иного органом (общим собранием акционеров или советом директоров в зависимости от учредительных документов).

Дееспособность юр лица, помимо органов, может осуществлятся через представителей юр лица. Важно понять в чем разница между органами и представителями: орган сам по себе не является субъектом гражданского права, это часть юр лица. (нет такого субъекта, как ген директор, совет директоров) Представитель- самостоятельный субъект гп, который действует от имени юр лица на основании специальных полномочий. (коммерческому директору может быть выдана доверенность, он будет действовать от имени юр лица как представитель) (нет такого органа, как коммерческий директор). Доверенность может выдана вообще постороненнему лицу. (адвокату на представление интересов в суде)

Представитель, в отличии от органа, отдельный субъект права, который вступает с юр лицом в гражаданскии правоотношения (отношения представительства) .

У юр лица может быть только один волеизъявляющий орган (ген директор, президент, назвать можно как угодно), все остальные, включая работников, могут ействовать от имени юр лица только на основании доверенности. Должность может звучать очень громко, но если он не указан в учредительных документах, как орган юр лица (волеизъявляющий), он все равно должен иметь доверенность и быть представителем.

Любому, кроме волеизъявляющего органа нужна доверенность.

Дееспособность юр лица осуществляется через действия его работников, при условии, что действия совершены в рамках их служебных обязанностей. (покупаешь что либо в магазине).

Индивидуализация юридического лица

Юр лицо индивидуализируется как субъект гп в первую очередь с помощью фирменного наименования. Это способ индивидуализации юр лица, это то имя, которое юр лицо использует в гражданском обороте. Состоит из двух частей: 1) корпус фирмы- содержится указание на организационно правовую форму юр лица- АО, ООО, кооператив итд. В некоторых случаях в фиременном наименовании соержится указание на сферу деятельности юр лица. (пример- поликлиники.) Не все юр лица обязаны указывать эту сферу деятельности. ( у банков, у страховых компаний обязательно должны быть такие указания на сферу деятельности)2) Добавление (корпус фирмы и добавление). Это различного рода специфические слова, символы, которые присуще только данному юр лицу.

Право на фирменое наименование и само фирменное наименование- объект гражданских прав. С точки зрения классификации гражданских прав- это личное неимущественное благо. (это озночает, что оно является неотчуждаемым- фирменное наименование невозможно отчуждать: юр лицо не может кому-то его передать, разрешить использовать итд, тк это способ индивидуализация субъекта, и если будет 2 юр лица, то функция индивидуализации не будет выполнена, фирменное наименование будет бессмысленно)

Фирменное наименование объект исключительного права, право на фирменное наименование у юр лица возникло, никто другой не может это фирменное наименовании. Если кто- то его несанкционированно использует, юр лицо может обрщаться с соответствующими требованиями в суд. (возмещение убытков, если они возникли, запрет использования итд).

Право на фирменное наименование, как правило возникает в момент внесения записи о юр лица в единые гос реестр юр лиц. ТЕ одновременно с моментом создания юр лица возникает такое право. Прекращается в тот момент, когда юр лицо прекращает свое действие.

Пока юр лицо существует оно может изменить свое фирменное наименование, но при этом соблюдается принцип: любое фирменно наименование (как изначально приобретенное, так и в последствии измененное), должно соответствовать принципу истинности фирмы: указание на организационно правовую форму, указание на сферу деятельности, если действовать, должно соответствовать действительности. (если зарегистрировано как АО, не может называтся ГУПОМ итд) В противном случае оно будет вводить в заблуждение всех субъектов гражданского оборота.

Еще один способ индивидуализации бизнеса (а НЕ юр лиц): коммерческие обозначения. Это новый объект гражданского оборота, с ведением в действием 4 части ГК. Регулирование до сих пор весьма туманно. Коммерческое обозначение- способ индивидуализации не самого юр лица, а его бизнеса. Условно говоря: « это вывеска», эта вывеска есть коммерческое обозначение. Состоит из определенных цветовых элементов, буквеных других обозначений. Но может быть ситуация: когда заключаете договор, например с Сбербанком в СПБ, фирменное наименование: Сбербанк Северо- Запад, а коммерческое обозначение то же что и в Москве. Это ведь самостоятельное юр лицо.

Это способ индивидуализации бизнеса в целом.

Коммерческое обозначение то же является объектом гражданских прав, в отношении него тоже возникает исключительное право- субъект которому принадлежит это коммерческое обозначение, имеет право требовать от всех окр лиц что бы они не использовали это коммерческое обозначение. Но это благо, в отлчии от фирменного наименования, отчуждаемое, можно кому- то предоставить право использовать коммерческое обозначение. Франчайзинг- в рамках этого договора происходит использование коммерческих обозначений. (пример в России- Макдольнольтс- это юр лица, заключившие с американским макдонольсом договор на использование целого комплекса исключительных прав)

Сложность: сложно установить, в какой момент возникает право на коммерческое обозначение, ведь коммерческие обозначения регистрировать не надо. Они охраняются при двух условиях: 1) если это обозначение де-факто используется для индивидуализации бизнеса 2) является достаточн известным в рамках определенной территоррии. Для юриста это просто кошмар. (Пример: Кто-то открыл у метро ветеранов ресторан быстрого питания «Быстрая сковородака», а нехороший человек открыл у метро Академическое такой же ресторан с таким же коммерческим обозначением. ? Как защитить права? Первое,что нужно сделать юристу- понять, а возникло ли у первого право на коммерческое обозначение. То есть определить, имел ли место юридический факт, в силу которого такое право возникло. Для фирменного наименования — регестрация- право возникло. А вот с коммерческим обозначением, что является юридическим фактом, в силу которого право возникают. ? В какой момент становится достаточно известным. Тк это появилось с 2008 года, есть много практических сложностей. Готовых ответов на эти вопросы у Байбака нет, пока не будет сформирована надежная судебная практика (хотябы), с коммерческими обозначениями ничего хорошего не выйдет.

Следующий способ индивидуализации: товарные знаки и знаки обслуживания. (практически одно и то же, разница в том, к чему применяется). Товарные знаки- способ индивидуализации товаров, производимых юр лицами, а знаки обслуживания- способ индивидуализации услуг, которые оказывают юр лица. (соса-сола6 аппле- это товарные знаки). (гостинечные сетиредисон, хилтон- знаки обслуживания, которыми маркируются услуги, оказывемые этими гостиннечными сетями).

Это условное обозначение товара и услуги, которое используется для отграничения этого товара или услуги от товаров или услуг других поизводителей.

Для того, что товарный знак или знак обслуживания выполнял свою функцию, он должен обладать различительной способнотью- этот товарный знак или знак обслуживания должен быть таким, что бы с его помощью можно было отличить товары и услуги от однородных, что бы он позволял это сделать. Пример: кроссовки абибас- сформулировано иначе чем аддидас, это попытка обойти законодательство. Важно, что бы товарный знак обладал заметным отличием, и здесь важно что бы он не вводил в заблуждение. Товарный знак должен быть таким, что бы даже не возникло сомнений у потребителя (или у субъекта оборота), с чем он имеет дело. (пример из практики: компания, занимающаяся косметикой зарегестрироало товарный знак Ливеа. ВАС. Экспертиза, выборочный опрос в магазине у покупателей спрашивали средство производиться одно фирмой с нивеей или нет. 60% ответили, что наверное да. Этого было достаточно, для аннуляции регестрации товарного знака, взыскания убытком и.т.д)

Есть нюанс, что степень сходства оценивается только для однородных товаров и услуг- это определяется не на глаз, существует специальный документ «Общероссийский классификатор товаров и услуг», в котором товары и услуги сформированы по пределенным категориям. Этот документ, возможно и не слишком удачен, но это вопрос второстепенный ( пример: водка и пиво в разных категориях, а рыболовные сети и женские колготки в одной).

Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания.

Право на товарный знак также является исключительным (никто не вправе использовать товарный знак без разрешения правообладателя). Это право является отчуждаемым (можно кому- то предоставить право использовать товарный знак. Кока-Кола в спб, которая приобрела лицензию на использовние товарного знака в Соса- сола). Это право возникает в момент гос регистрации, но регистрацию осуществляет совершенно другой орган, нежели кот регистрирует юр лица. Это специальный орган по интеллектуальной собственности «Рос патент»- федеральное агентство по патентам и товарным знакам. Соответственно, если юр лицо хочет, оно может зарегестрировать товарный знак, которым эти товары будут маркероватся. И право на это товарный знак возникнет в момент гос регестрации, выдачи свидетельства, и до тех пор, пока юр лицо будет платить за поддержание свидетельства в силе (периодические определенные платежи), право на товарный знак будет существовать.

Товарные знаки могут формулироваться самыми различными способами5 это могут быть графические символы, словестные обозначения, цветовые, звуковые обозначения. Есть даже запаховые товарные знаки. Правда интересно, как они хранятся. Ведь когда агентство регистрирует товарный знак, оно должно оставить у себя эталон. (обозначение товарного знака).

Еще один способ индивидуализации: Наименование места происхождения товара. Это способ индивидуализации товаров, но особый, связанный с особенностями места производства товара (или оказания услуги). Речь идет о национально- культурных особенностях местностях, которые определяют особые свойства товара или об особых геграфических, климатических свойствах местности, с которой связаны особые свойства товара. Они приобретают определенную ценность. (пример Шампанское, коньяк- это связано с местом происхождением товара).

Наименование места происхождения товара- объект исключительного права, исключительное право возникает в момент регестрации этого особобого наименовании. Проблема: не только один производитель может использовать эти технологии, пользоваться особенностями географическими, климатическими что бы производить этот товар. Поэтому даже после того как наименование места происхождения товаро зарегестрирована, занинтересованные лица, которые в состоянии обеспечить тотже самый процесс технологический, могут подать заявку о предоставлении им разрешения использовать наименование место происхождения товара. Это разрешение может быть предоставлено органом, осущ регестрацию.

Создание юридических лиц.

Это достаточно формализованная процедура. В доктрине принято выделять несколько вариантов процедур создания юр лица. Критерий классификации: степень участия гос-ва в создании юр лица. Выделяют следующии процедуры: 1) распорядительный порядок. Юр лицо создается на основании распоряжения учредителя. Никакой регестрации не требуется. Такой порядок действовал СССР- юр лица создавались путем распоряжения уполномоченного органа. 2) явочный порядок. Юр лицо создается в силу самого факта волеизъявления учредителя. Не требуется регестрации и доп действий. Использовался в Россиии при создании полит партий. (достаточно было решения съезда о ее создания) 3) Разрешительный порядок. Означает, что создание юр лица разрешено компетентным органом. Не так давно в РФ, в связи со скандалом связанным с некоммерченскими организациями, британскими, для создания целого ряда некоммерческих организаций требовалось разрешения соответствующего органа. 4) Нормативно- явочный. Предпологает, что не требуется согласия гос органа, регистрирующий орган просто проверяет соответсвие соответствие учредительных документов закону и соблюдение порядка учреждения юр лица. (проверяются формальные требования). Данная процедура является наиболее популярной в РФ. Большинство юр лиц создаются в нормативно- явочном порядке.

Основная идея нормативно- явочного порядка в том, что гос-во проверяет законность создания юр лица, что оно потом будет делать вопрос другой. Проблема: В соответствии с законом о «регестрации юр лиц», регестрирующий орган может отказать в регестрации только если несоблюдены формальные требования (например предоставлен не полный пакет документов итд), обязанности проверять например устав на соответствие закону у регистрирующего органа нет. Поэтому в РФ нормативно-явочный порядок действует в ослабленной форме, гос-во в должной степени не контролирует порядок создания юр лиц. Но это является основанием для последующей их ликвидации.

Регистрирующий орган в РФ: Налоговая служба.

Процедура гос регестрации заключается в следующем: сведения о юр лице вносятся в единый гос реестр юр лиц.

Смысл реестра: он является общедоступный, открытый. Любой заинтересованный субъект может подать заявление с просьбой предоставить ему выпеску из реестра в отношении того или иного юр лица. (в ней будет указано наименование юр лица, его уставный капитал и прочии сведения). Конечно посторонним лицам предоставляются не все сведения о юр лице, а только ограниченный набор. Тем не менее, заинтересованный субъект может сделать выводы.

Правовой основой деятельности юр лица являются учредительные документы. К их числу относятся в частности: 1) учредительный договор. Гражданско-правовой договор, который регулирует отношения между учредителями в процессе создания, а иногда и деятельности юр лица. В нем определяется кто сколько денег вносит итд. 2) Устав. Утверждается учредителями юр лица. Представляет собой локальный акт юр лица- правовая основа его деятельности. В уставе определяется организационно правовая форма юр лица, структора его органов, основа его деятельности (правоспособность итд), взаимоотношения между участниками.

Учредительный договор вступает в силу с момента его заключения, а устав вступает в силу с момента создания бр лица. (до этого устав не имеет юр значения) Важно: состав учредительных документов юр лица определяется законом. (в зависимости от организационно- правовой формы честки перечень в законе, изменить невозможно)

В зависимотиот того6 что входит в состав учредительных документов, мы решаем целый ряд важных вопросов. (пример: ст 173 ГК- решаем вопрос о действительности сделок юр лица в зависимости от составов учредительных документов; АО- по закону учредительный документ- устав, если сделка противоречит учредительному договору, это не влечет ее недействительность, тк договор- не входит в состав учредительных документов)

Реорганизация юридических лиц.

Реорганизация юридического лица предпологает определенные изменения в его деятельности, которые как правило заканчиваются тем, что такие то юр лица прекращают свое существование, могут возникать или не возникают новые юр лица.

Формы реорганизации в российском гражданском праве:

  1. Слияние юридических лиц. Это объединение двух или более юр лиц в одно юр лицо. Правовой результат: ранее существовавшие юр лица прекращают свое существование, и в то же время возникает новое юридическое лицо, на базе объединившехся. К этому новому юр лицу на базе универсального правопреемсятва переходят все права и обязанности ранее существовавших объединившихся юр лиц.

  2. Присоединение. Одно или несколько существующих юр лиц присоединяются к другому юр лицу. В результате: Присоединившиеся юр лица прекращают существование, то юр лицо к которому присоеденились продолжает существовать, и к нему переходят все их права и обязанности в порядке универсального правопреемства.

  3. Разделение. Одно юр лицо прекращает существование, на основании его имущественной базы возникает несколько новых юр лиц. К ним в порядке универсального правопреемства переходят все права и обязанности разделенного юр лица.

  4. Выделение. При выделении, из состава существующего юр лица выделяется одно или несколько новых юр лиц. Первоначальносуществовавщее юр лицо продолжает существовать и в дополнение к этому возникает еще одно или несколько новых юр лиц. Не происходит универсально правопреемства, тк права и обязанности реорганизованного юр лица переходят правопреемникам в соответствующей части (что то остается у него, что-то переходит правопреемникам)

  5. Преобразование. Предполагает изменение организационно-правовой формы юр лица. Ранее существовавшее юр лицо прекращает существование и одновременно возникает новое юр лицо (новой организационно-правовой формы). К новому юр лицу в порядке универсального правопреемства переходят все права и обязанности преобразованного юр лица.

Процедура реорганизации (те какие именно действия нужно произвести что бы осуществить преобразование, слияние итд) зависит от формы реорганизации. Если происходит раздеделение или выделение, то основным документом, который фиксирует какие права и обязанности переходят, является разделитеьный баланс. Там описывается что переходит к этому, что к этому, что остается у того юр лица. При присоединении, слиянии, преобразовании, основным документом является передаточный акт. (Ведь нет проблемы, что переходит)

Общая процедура реорганизаии.

Реорганизация может быть добровольной или принудительной. Добровольная реорганизация - общее правило, сами органы юр лица решают вопрос хотят ли они реорганизовать юр лицо. Принудительная реорганизация обычно оправдана особыми публичными целями. (пример: юр лицо занимает доминирующее положение на рынке, для того, что бы лишить его этого приимущества, что бы не создавалось угрозы конкуренции, федеральная антимонопольная служба может принять решение о принудительной реорганизации в форме выделения или разделения юр лица).

Первый шаг реорганизации- решение о реорганизации. Принимается либо органом юр лица, либо соответственно компетентным гос органом, который имеет право принять такое решение в соответствии с законом. Далее это решение публикуется в том печатном издании, в котором публикуются сведения о создании и реорганизации юр лиц. После этого предоставляется определенный срок, для того что бы описать все имущество юр лица, выявить все права и обязанности юр лица, и для того, что бы все кредиторы юр лица, и все участники гражданского оборота, узнали, что оно находится в стадии реорганизации и смогли принять определенное решения, как они хотят действовать дальше. Важной гарантией кредитора является: если обязательства юр лица перед кредиторами возникли до публикации решения о реорганизации, то кредиторы юр лица могут по своему усмотрению потребовать досрочного исполнения обязательсв этого юр лица. ( это связано с тем, что иначе права кредитора могут пострадать). Если есть объективные препятствия (дом не достроить за один день), кредитор может потребовать прекращения обязательства, если в силу существа обязательства невозможно его исполнить досрочно и возмещения убытков. После этого срока, отведенного законом, составляется один из документов: передаточный акт или разделительный баланс, производятся расчеты с кредиторами, если они потребовали досрочного исполнения обязательств и запись о реорганизации вносится в реестр юр лиц. Происходит одновременно: какие то юр лица могут быть исключены из реестра, а какие то могут в нем появится.

Ликвидация юридического лица.

Это прекращение существования юридического лица, которая не предполагает универсалного правопреемства. Т. е права и обязанности ликвидированного юр лица не переходят другим субъектам, оно не замещается в правоотношениях.

При ликвидации обязательство должны быть погашены, имущество распределено между учредителями.

Существует много процедур ликвидации.

  1. Добровольная ликвидация. Производится по решению уполномоченного органа юр лица, который обладает соответствующей компетенцией. После того как добровольная ликвидация произведена юр лицо исключается из реестра. Может быть связана с тем что «они расхотели вести совместный бизнес», с достижением уставных целей юр лица, что деятельность не приносит желаемых результатов. Ликвидация осуществляется по усмотрению участников.

  2. Принудительная ликвидация. (разновидность- ликвидация по решению суда) Может быть произведена по решению суда. В законе исчерпывающий перечень оснований для ликвидации на основании судебного решения это: 1) грубое нарушение законов при создании юр лица, при условии что они носят неустранимый характер. ( мы же говорили, что по идеи это должно проверить гос- во при создании, но у него нет таких обязанностей. Поэтому возможна ситуация6 что юр лицо создано с грубыми нарушениями и не может дальше функционировать - невозможно внести изменения в учредительный документ, невозможно изменить структуру органов итд, невозможно устранить эти недостатки.) 2) Осуществление деятельности без надлежащего разрешения(лицензии) (для банковских операций, для заключения договора страхования нужна специальная лицензия), если юр лицо которое не имеет лицензию, такую деятельность систематически осуществляет, это онование для его ликвидации в судебном порядке. 3) Осуществление деятельности, запрещенной законом. 4) осуществление деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 5) систематическое осуществление общественной или религиозной организацией, благотварительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям. Это специфическое основание ликвидации для общ религ организаций, благотв или иных фондов. 6) В иных случаях, предусмотренных гк.

  3. Отдельная процедура. Мы рассматриваем как самостоятельное основание, т к невозможно вложить не в самостоятельную, ни в принудительную ликвидацию. Ликвидация юр лица (коммерческой организации, потребительского кооператива или фонда- только 3 формы ) в порядке несостоятельности (или банкротства). Вопрос о банкротстве может быть инициирован самим юр лицом (если ему нехватает имущества что бы исполнять свои обязательства, оно может и даже должно заявит о своей несостоятельности) или его кредиторами. Есть общий закон «Закон о банкротстве», и ряд отдельных специальных законов. («закон о банкротстве естественных монополий» итд) Тема эта в России популярна. Банкротство- сфера, где возможны множества злоупотреблений. Вообще банкротство выполняет функцию- когда юр лицо не в состоянии выполнять свои обязательства, процедура банкротства должна помочь юр лицу заработать заново или , если это невозможно, справедливо разделить имущество между кредиторами, достичь компромисса). У нас банкротство используется как инструмент по захвату бизнеса. (искуственно фабрикуется задолжность у юр лица, подается заявление о банкротстве в суд, назначается контролируемый управляющий, который начинает распродавать это имущество. И вполне здоровое юр лицо прекращает свое существовани, потому что кому- то понравился участок или здание, которое юр лицу принадлежит). Поэтому законодательный мотив в РФ- максимально воспрепятствовать злоупотреблениями в этой сфере. Огромная судебная практика по этому вопросу.

Смысл этой процедуры.

Несостоятельность (банкротство)- особое состояние, это признанное судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Для того, что бы суд мог признать должника банкротом необходимы формальные условия: 1) определенная сумма неисполненных денежных обязательств (устанавливается законом о банкротстве). Сейчас 100000. 2) И период просрочки — определенный срок, в течении которого эти обязательства не исполняются. (3 месяца с момента срока оплаты). Необходимы одновременно 2 условия. После признания судом юр лица банкротом, реализация процедуры.

Процедура банкротства включает в себя следующии стадии: 1) досудебная саннация- меры по востановлению платежеспособности должника, которые принимаются в целях предупреждения банкротства. Это цели по изменению бизнес плана, взысканию задолжнестей. Юр лицо управляется теми органами управления, которые назначены учредителями, участниками (. Если эти меры не дают результата, и юр лицо по прежнему не может выполнять свои функции, обязательства, то переходят к след стадии 2) наблюдение- власть переходит к другому органу. Происходит формирование нового органа управления- собрание кредиторов. (поэтому банкротство часто используется для захвата активов- кредиторы фабрикуют задолжность). Цель наблюдения в том, что бы проанализировать его состояние, наметить меры по обеспечению сохранности его имущества и эти меры реализовать 3) финансофое оздоролнение. Применяется с целью востановления платежеспособности должника. Составляется график погащения задолженности, принимаются попытки выполнять этот график- платить в соответствии с утвержденным графиком погащения задолжности. Если не дает своих результатов, график не соблюдается, кредиторы не получают то что им причитается по обязательствам, переходят к следующей стадии 4) внешнее управление. Поцедура принимается с целью востановления платежеспособности должника. Контроль за юр лицом приобретает внешний управляющий, он назначается кредиторами. Он разыскивает имущество юр лица, принимает меры по получению дебиторской задолжности, он управляет всем процессом. Если не дает результатов- 5 стадия. 5) Конкурсное производство. Должник признается банкротом, его имущество распределяется между его кредиторами в соответствии с прцедурой, установленной законом о банкротстве.

  1. Ликвидация недействующего юр лица. (разновидность принудительной ликвидации). Проблема нашей экономики в том, что создано огромное количество фирм-однодневок, создается юр лицо для проведения одной конкретной сделки.После того как сделка проведена, юр лицо продолжает фрмально существовать, но никакой деятельности не ведет. Для того что бы усложнить жизнь таким юр лицам, предусмотрена ликвидация недействующих юр лиций. Условия, для того что бы юр лицо было признано не действующим (необходимы оба условия): 1) в течении 12 месяцев до признания его недействующим, юр лицо не предоставляло документв ( отчетность), предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 2) юр лицо не осуществляло операции хотя бы по одному из своих банковсих счетов в течении 12 месяцев. Такое юр лицо признается фактически прекратившим свою деятельность, и на основании решения регестрирующего органа, исключается из реестра. Это может быть обжаловано в суд, если этого хотят учредители.

Процедура ликвидация процедуры юридического лица ( говорим о добровольной ликвидации и ликвидации по решению суда)

Лицо, или орган который принял решение о ликвидации обязан сообщить об этом в орган который осуществляет регистрацию юридических лиц, для того, что бы сведения о начале ликвидации были внесены в реестр юр лиц. (для защиты интересов кредиторов- ведь в процессе ликвидации лицо может заключать сделки). После этого назначается ликвидационная комиссия, которым переходят полномочия по управлению делами юр лица. Ликвидационная комиссия выявляет все права и обязанности юр лица, описывает все имущество юр лица, публикует сведения о начале процедуры ликвидации юр лица в том средстве массовой информации, где публикуется информация о регистрации юр лиц. (для того что бы все заинтересованные лица могли заявить свои требования, не всегда же возможно выявить все долги юр лица)Для этого кредиторам предоставляется определенный срок (что бы предъявить требования), он не может быть менее 2 месяцев с момента публикации, можно и больше. После истечения срокадля предъявления требований кредиторов, ликвидационная комиссия утверждает определенный документ — промежуточный ликвидационный баланс, в нем упоменаются все выявленные требования кредиторов и этот документ утверждается тем лицом или органом, который принял решение о ликвидации. Если денежных средств, которые имеются у юр лица недостаточно для выполнения его обязательств , продается его имущество. Ликвидационная комиссия продает с торгов имущесвто юр лица. После того как все продано, остались только деньги, возможны 2 варианта: 1)Ситуация практически невозможная. у юр лица достаточно дененег для того что бы удовлетворить требования всех кредиторов 2) у юр лица недостаточно денег для того что бы удовлетвориь требования всех кредиторов- требования удовлетворяются в определенной очередности. Принцип: очереди кредиторов определены в статье 64 ГК, принцип требования кредиторов каждой следующей очереди удовлетворяются только после полного удовлетворения требования кредиторов предыдущей очереди. Пропорционального распределения между очередями не происходит. Если денежных средств недостаточно даже для удовлтворения всех кредиторов одной очереди, то денежные средства распределяются между кредиторами этой очереди пропорционально суммам их требований. (пропорциональное распределения)(пример: общая сумма требования кредидоров 1 очереди- 1 миллион. 4 требования. Одно на 200 тыс, 2 на 100 тыс, 3 на 500 тыс, 4 на 200. А у юр лица осталось всего 100 тыс. Итак 20 ты тому, кто имеет требование на 20 тысяч, итд). Если какое то требование кредитора было заявлено после срока, установленного ликвидационной комиссией, то они удовлетворяются в самую последнюю очередь.

Ст 64. Первая очередь, почему именно эти требования в первой очереди: цель этих обязательств- предоставить содержание эти лицам. Если юр лицо будет ликвидировано, то человек, например получивший инвалилность при работе на юр лице, лишится средств к существованию навсегда. Поэтому эти требования должны удовлетворяься в первую очередь. ( если они не удовлетворятся то человеку, получившему инволидность нечего будет есть, а вот тем кто не получит денег по договору- это не жизненно важно). Эти требования удовлетворяются следующим образом: повременные платежи (которые он время от времени должен получать) капитализируются определенным образом (это специальная система социального обеспечивания) на особые счета, потом гражданину регулярно выплачивается с этого счета определенная сумма, в соответствии с законодательством о социальном обеспечении (непосредственно от юр лица он эти деньги не получает). Вторая очередь. Это не такие важные требования как первая очередь, это понятно. Но все равно социально значимые. Это граждане (именно граждане), которым, если не будет выплачено, то они потеряют тот заработок, на который они имели право расчитывать, они проработали в этом юр лица. Здесь тоже социальный резон. Третья очередь. Гос-во себя забыть не могло. Четвертая очередь-все остальные кредторы. Это установлено законом, это императивные правила действующего законодательство, уставом юр лица они изменены быть не могут.

После завершения расчета со всеми кредиторами составляется окончатльный ликвидационный баланс. (в законе написано просто ликвидационный баланс) . В нем фиксируются все требования, которые были выявлены, фиксируются результаты удовлетворения этих требований, и этот документ утверждается органом, принявшим решение о ликвидации. (собрание акционеров или гос орган или еще что-то). Здесь опять возможны 2 ситуации: 1) Ситуация почти не возможная. После завершения расчета с кредиторами остается какое либо имущество. Это имущество называется ликвидационный остаток. (или ликвидационная квота). Этим имущестовм распоряжается ликвидационная комиссия в зависимости от особенносей организационно правовой формы юр лица. (1) если участники юр лица имеют вещные права на это имущество ( пример: гуп, гос-во сохраняет право собственности на имущество, гос-во имеет вещные права, забирает ликвидационный остаток сеье) 2) участники имеют обязательственные права на это имущество. Распределяется между ними сообразно этим правам. (участники ООО) 3) учредители вообще никаких прав на это имущество не имеют (фонд создается, учредители отдают ему имущество, навсегда с ним распрщались) тогда имущество отдается на те цели, котоорые указаны в уставе фонда.2) Ситуация. Составлен ликвидационный баланс, никакого имущества не осталось. Все требования кредиторов, которые не были удовлетворены в результате ликвидации и требования кредиторов, которые вообще не были выявлены, (существовали, но кредиторы их сами не заявили, а ликвидационная комиссия о них информации не имела) считаются погащенными, те прекращаются в любом случае, и не к кому не переходят. Ликвидация считается завершенной, а юр лицо ликвидированным, в тот момент когда запись о ликвидации вносится в реестр, те юр лицо исключается из единого гос реестра юр лиц.

Что происходит с товарным знаком после ликвидации юр лица.

Возможны варианты: 1) у юр лица достатоно было денег, оно расчиталось со всеми кредиторами, и все равно еще осталось право на товарный знак. Тогда это право каким то образом должно быть распределено либо между учредителями (участниками), либо, если это не возможно, то тогда происходит отчуждение этого права. В любом случае если ни к кому это право не перешло, то прекращается вместе с ликвидацией юр лица. 2) у юр лица денег не хватает. Паво на товарный знак продается, и за счет этих денег удовлетворяется требования кредиторов.

В любом случае исключена ситуация, что юр лицо ликвидировано, а право на товарный знак осталось. Без субъекта прав не бывает.

Фирменное наимеование

После того как юр лицо ликвидировано право на фирменное наименование прекращается, новое юр лицо может быть создано с таким фирменным наименованием.

Лиценизия.

Если право, само право не к кому не перешло, оно должно прекратится. Если мы говорим о лицензии, то лицензия всегда производна от исключительного права. Исключительное право прекратилось, то дейсвтие лицензия тоже должно прекратится, это зависит от ситуации.

Виды юридических лиц.

  1. Первая классификация основана на структуре юр лица, это самая древняя классификация юр лиц. (скорее всего еще в Риме). Деление юр лиц на корпорации и институты. (как некое учрежение, как что-то, что создается). Корпорация- тип юр лиц, который основан на члентсве, всегда юр лица в которых есть участники. (пример АО) Институты- юр лица, которые не имеют члентва. (фонд). В зависимости от этого строится вся жизнь юр лица. Корпорация- главный орган управления, обладающий наибольшей властью- общее собрание членства юр лица. Оно принимает решение по самым важным вопросом жизни юр лица. (ликвидация, реорганизация, назначениеуправляющих органов итд). Институт- тут решения принимают другие органы, не собрания (пример в фонде- попечительский совет, который совершенно не обязательно состоит из учредителей фонда, а посторонниии лица). В зависимости от этого строится и деятельность юр лица. Цель корпорация, в большинстве случаев- удовлетворение интересов ее членов. (если юр лицо- это коммерческая организация, она зарабатывает деньги и эти деньги обячно распределяются между членами- в виде девидентов им выплачиваются, они получают прибыль. Если это некоммерческая организация- все равно создается в первую очередь ради удовлетворения потребностей членов этого юр лица). Институты создаются и действуют ради достижения иных целей, которые установлены учредителями, но дальше они уже существуют самостоятельны, и не действуют ради достижения интересов учредителей.

  2. В зависимости от форме собственности, которая лижит в основе деятельности юр лица. Публичные и частные юр лица. Публичные юр лица создаются публичными образованиями (РФ, субъект РФ, муниципальное образования), создаются для достижения определенных общественно- значимых государственных интересов. Посколько речь идет о гос функциях (в идеале основная цель деятельности государства- делать все, что бы жизнь граждан стала лучше; ащита граждан), постольку гос-во не может создавать юр лица, просто для того что бы заработать на этом денег. Цель гос-ва, когда оно создает юр лица, не обогащение, а государственное обеспечивание интересов граждан в первую очередь, улучшения их уровня жизни, благосостояния, итд. Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев публичные юридические лица обладают специальной правоспособностью, как правило могут заниматься не любой деятельностью, а только то деятельностью, виды которой закреплены в учредительных документах и соответственно это должно соответствовать целям деятельности государства. Публичные юр лица, чаще всего не являются собственниками своего имущества. Не всегда, но чаще всего. Гос-во не готово расставаться со своим имуществом навсегда, отдавая его юр лицу. Частные юр лица- создаются частными лицами, ради реализации своих собственых интересов. Интересы могут быть как коммерческого, так и некоммерческого свойства, частное лицо само определяет, что ему нужно.) Как правило, частные юр лица являются собственниками закрепленного за ними имущества. Могут обладать как общей, так и специальной правоспособностью, это как захочется учредителю.

  3. По целям деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие организации: признаки: 1) основная цель их деятельности- извлечение прибыли. 2) Эта прибыль распределяется между участниками. 3) Для того, что бы эти организации могли полноценно осуществлять свою деятельность, они как правило обладают общей правоспособностью- зарабатывать деньги могут любыми, незапрещенными законом способами. (это конечно может быть ограничено законом или самими учредителями). 4) Исчерпывающий перечень организационно- правовых форм коммерческих организаций определен в ГК. (а не вообще в законах). Некоммерческие организации-признаки: 1) извлечение прибыли для них не является основоной целью деятельностью. Это не значит, что они вообще не могут зарабатывать деньги. Получать доход они могут только ради достижения своих уставных целей. (университет оказывает платные образовательные услуги, но это способствует достижению его уставных целей- ведения образовательного процесса; мед государственные учреждения могут оказывать платные услуги, но для достижения своих уставных целей.) 2) некомерческая не распределяет прибыль между участниками. Это важно потому что основная их цель- некоммерческая, они определяют определенными льготами, и что бы под маской некоммерческих организаций не пользовались этими льготами установлен общий запрет распределять эту прибыль между участниками. По крайней мере формально этот запрет существует, хотя некоторым особо предприимчивым и не мешает. 3) Перечень организационно правовых форм некоммерческих организаций устанавливается не только ГК но и другими ФЗ. («Закон о неккомерческих организациях», «Закон о благотворительной деятельности», и ряд других).

Лекция 6. 29. 02. 12.

    1. В зависимости от состава учредительных документов юр лица. Договорные (в состав их учредительных документов входит только учредительный договор. (к данной категории юр лиц относятся Полные товарищаства, тов на вере итд). Договорно-уставные юр лица. Смешанная форма. В состав учредительных документов входит как устав, так и учредительный договор. Это важно тк мы должны проверять сделку не только на соответствие уставу но и на соответствие договору. ( Ассоциации, союзы юр лиц) Уставные юр лица- в их учредительные документы входит только устав. (АО, общества с ограниченной ответственностью)

    2. В зависиомости от того, какие права учредители или участники имеют в отношении имущества юр лица. Юр лица, гда учредители и участники имеют вещные права на имущество этих юр лиц (унитарные предприятия, учреждения). Мы говорим что это вещные права, потому что имущество, которое за юр лицами закреплено им не пренадлежит, они обладают им на ограниченном вещном праве, а право собственности на это имущество (вещное право) пренадлежит учредителям. Юр лица, учредители и участники которых имеют обязательственные права на их имущество. Это АО, ООО. Имущество которое находится у этих юр лиц находится у них на праве собственности, а у учредителей и участников есть лишь право требования в отношении этого имущество. (в определенных ситуациях: пример: право о требовании выплаты девидентов, право требовать выдаче части имущества при выходе из состава общества итд) Юр лица, учредители и участники которых вообще не имеют никаких прав на их имущество (не вещных, ни обязательственноых). Фонды. Как только имущество переано юр лицу, имущество становится собственником, после этого учредители вообще ничего получить не могут. Даже если юр лицо ликвидируется, или получает деньги .

Отдельные организационно- правовые формы юр лиц.

Мы их рассматриваем в первом приближении, тк массив НПА огромен.

Коммерческие организации.

Хозяйственные товарищества и общества.

Эти юр лица имеют достаточно общего между собой. Общии признаки: 1) то что это коммерческие организации. 2) это корпорации- юр лица, которые основаны на членстве. 3) юр лица, участники которых имеют обязательственные права в отношении их имущества. 4) имущественной основой их деятельности является уставный/складочный капитал. (называется по-разному в зависимости от организационно- правовой формы юр лица)Те это имущество, которое создается за счет вкладов участников. Этот капитал разделен на доли определенных размеров. (в зависимости от вклада). Пример: ООО. Уставный капитал ООО- 100000. есть 3 участников. Один внес 20 т р, др 30, 3- 50; им будут принадлежать доли в этом капитале 20, 30 и 50 процентов.

Уставный и складочный капитал- это имущество, которое образовано за счет вкладов участника. Смысл этого: уставный и складочный капитал- минимальная гарантия интересов кредитора юр лица. (кредиторы вступают в отношенияс вновь созданным юр лицом, должны иметь хоть какую- то гарантию, что оно может исполнять свои обязательства, имеется в виду коммерческая организация, занимающаяся предпринемательской деятельности). Это идеал, тк в Россиии требования к уставному складочному капиталу весьма незначительны. (мин уст капитал ООО — 10тр). Поэтому в проекте изменений в ГК- спор. Есть в доктрине 2 взгляда относительно уставного капитала: 1) либеральный взгляд. От уставного капитала следует отказатся, он давно не выполняет своей функции. Никто не ориентируется на эти требования, не нужно ссоздавать усложнения. 2) Основана на традициях развития европейского права. Очень высокий порог уставного капитала.- это действительно мин гарантии интересов кредиторов. Это могло бы решить проблему фирм однодневок. Учредители должны реально вложить что-то в юр лицо. Пока не известно что будет в изменениях.

Деньги внесены, соответственно юр лицо начинает их тратить, не можем утвержать, что в каждый момент времени у юр лица будет столько денег сколько изначально внесли учредители. Такого не бывает. Зачастуют у юр обязательств гораздо больше. Но при этом у юр лица, как правило есть обязанность поддерживать размер своих чистых активов — имущество за минусом всех долгов, на уровне не ниже уставного капитала.

Величина уставного капитала фиксируется в учредительных документах. (в частности в уставе), после этого юр лицо должно следить, что бы чистых активов на уровне не этого, что бы реально гарантировать исполнения обязательств.

Разница между хозяйствеными товариществами и обществами.

Хозяйственные товарищества представляют собой такие объединения лиц, в которых особое значение имеет личный элемент. Личный элемент- личность участинка. Это проявляется во многих деталях, в том числе в том, что как правило участники товареществ (по крайней мере полные товарище) отвечают по обязательствам этого юр лица своим имуществом. (при недостаточности имущества юр лица). В обществах основное значение имеет имущественный элемент- имущество, которое вносят участники. Поэтому в любом товариществе всегда можем сказать, кто явл его участником. Даже есть требование, что в фирменном наименовании полного товарищества должны быть перечислены фамилии участников.(или хотя бы назван 1 участник). А вот в хозяйственных обществах такого требования нет. Это два принципиально разных подхода.

Права участников в товариществах и обществах состоят в следующем: 1) участники могут принимать участие в управлении юр лицом (за исключением случаев, установленных законом). 2) Все участники могут получать инф о деятельности общества. 3) имеют право участвовать в распределении прибыли. 4) Имеют право на получание части ликвидационного остатка( то что осталось при ликвидации после расчета с кредиторами, если что-то осталось). Эти права участников товариществ и обществ обычно зависит от размера их доли. Получать инф, конечно, они могут независимо от размера доли, а вот участие в управлении зависит от размера их доли. ( пример: у участника ООО доля в 50 процентов, значит что на собрании участников общества он имеет право голоса в 50 процентов, если у ацианера 70 процентов акций6 то на собрании акционеров 70 процентов голосов) И прибыль, и ливидационный остаток распределяется в зависимости от размера доле.

Обязанности участников товариществ и обществ: 1) вносить вклады в соответствии с учредительными документами. 2) Участники обязаны сохранять режим конфедициальности деятельности товарищества и общества. Не имеет права разглошать инф о деятельности товарищества или общества.

Это основыные права и обязанности участников, в дополнение к ним законом или учредительным документом могут быть установлены иные права и обязанности. Эти называются неприкосновенными.

Полное товарищество.

Признаки. (особенности оргнанизационно- правовой формы). 1)В товариществе всегда должно присутствовать несколько участников, они именуются полными товарищами. 2) это договорное объединение лиц- основой деятельности полного товарищества является учредительный договор. 3) Это коммерческая организация 4) Полные товарищи солидарно несут субсидиарную ответственость по обязательствам товариществам всем принадлежащим им имуществом. (Это очень важно). (Ответственность субсидиарная - к ним требование могут быть обращены, только в том случае если само товарищество не в состоянии выполнить свои обязательства. Солидарно - к любому из них может предъявлено требование, либо ко всем вместе либо к любому из них, об исполнения обязательств товарищества в полном объеме. ) Этот признак субсидиарной ответственности, которую они несут солидарно, накладывает существенные ограничения на них: один и тот же субъект (гр или юр лицо) может быть участником только одного полного товарищества, из-за смысла полного товарищества: каждый из них всем своим имуществом отвечает по обязательствам,- если будет участвовать в нескольких товариществах, то вот это приимущество для кредиторов этой организационно правовой формы не будет, если он наберет обязательств на себя, о его полная имущественная ответсвенность не будет работать.

Полные товарище сами (вне рамок этого товарищаства) не могут заниматься той же деятельностью, что и товарищество. Они не могут конкурировать с полным товариществом. Это так, потому что если они всецело вовлечены в деятельность товарищества, значит они должны и предпринемательской деятельностью заниматься в рамках этого товарищества. Если это им не нравится, должны выходить из его состава, а не начинать параллельную деятельность.

Учитывая то, насколько высоко значение личного элемента в деятельности товарищества, существует требование: в фирменном наименовании полного товарищества обязательно должно быть указано фамилия (или наименование) участников. Или указан хотя бы один из участников с добавлением слов и компания.

5) Полное товарищество действует на основании уставного (по мойму складочного, уточнить) капитала, но посколько участники несут ответственность всем своим имуществом, значение этого складочного капитала крайне невелико., проявляется только на этапе создания юр лица . (в последствии главное, что бы на этапе создания определенный имущественный фонд был сформирован, ),В процессе это не имеет особого значения, тк товарищей итак можно привлечь к ответственности в полном объеме по обязательствам.

В деятельности полного товарищества есть 2 существенных момента: управление деятельностью полного товарищества : внутринние процедуры- то как принимаются решения внутри товарищества- совершать ему сделку или нет, заниматься той или иной деятельностью ли нет. Это их внутренний процесс волеобразования. Осуществляется по общему согласию участников или по большинству голосов, но все они участвуют в управлении деятельностью полного товарищества. Ведение дел полного товарищества Совершение действий от имени полного товарищества. Это не волеобразование, а волеизъявление. Заключение сделок итд. По общему правилу также осуществляется всеми участниками- каждый из них может действовать от имени полного товарищества, и каждый участник будет являтся органом полного товарищества. Может быть ситуация, когда учредительным договором установлено, что ведение дел осуществляют не все, а некоторые. Это означает, что только они являются органами волеизъявляющими товарищества, и остальные товарищи, хотя могут участовать в управлении деятельности, но совершать сделки от имени полного товарищества они не могут. Они могут действовать от имени полного товарищества только на основании специальных полномочий. (доверенности).

Изменение состава участников полного товарищества.

  1. участники полного товарищества могут по своей инициативе потребовать исключения кого либо из товарищей из состава товарищества. Это производится в судебном порядке, обязано связано с тем, что полные товарищи могут грубо нарушать свои обязанности. Участник может быть исключен из состава товарищества если онгрубо нарушает свои обязанности или выявляется его неспособность к разумному ведению дел- если он не вносит свои вклады, если он укланяется от участия в собрании участников, если он укланяется отведения той деятельности, которая ему поручена товарищами, либо он неспособен заниматся предпринемательской деятельностью, принимать здравый решения. «лучше он порученную деятельность и не вел».

  2. Участник может выйти из состава полного товарищества заявив о своем отказе от участия в товариществе. По общему правилу заявление об отказе должно быть сделано не менее чем за 6 месяцев до фактической даты выхода. Возможны исключения. (хочет выйти 1 июня- сообщ 30 дек)

  3. Участник может передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому участнику или постороннему лицу, но только с согласия остальных товарищей. Так, потому что они солидарно несут субсидиарную ответственность

В каких случаях полное товарищество прекращает свое сущесвование. Основания для прекращения деятельности.

  1. выход участников. В товариществе личность участников имеет принципиальное значение, поэтому выход участника из состава товарищества потенциально основание для его ливидации, прекращении его деятельности.? Почему: с товариществом кто-то вступает в отношения, заключает договоры, они ориентируются на то что за этим юр лицом стоят такие то лица. Это является кредитом доверия полного товарищества. Если кто-то выбывает, это ударяет по интересам кредитора. Но есть искл: учредительным договором полного товарищества, может быть предусмотрено, что он может продолжать существовать даже при выходе кого- то из состава. Общее правило- при выходе участников подлежит ликвидации, а исключения могут быть установлены учредительным документом. Либо товарищи могут договорится об этом в доп соглашении.

  2. Смерть участника, признание его банкротом, недееспособным, ограниченно дееспсобным., безвестно отсутствующим. Потому что если он недееспособен, по определению не может участвовать в управлении и подавно совершать сделки. Или получать согласия попечителей- это противоречит цели- объединение предпринимателей для достижения коммерческих целей. Банкрот (если это юр лицо приведет к ликвидации, физ лицо не сможет полноценно заниматся предпренемат деят) Все это оправдано целями деятельности товареществ.

  3. Обращение взыскания на долю товарищества кредиторами

  4. Если в товариществе останется один единственный участник. Товарищество- объеденение лиц, всегда неск субхъектов. Если стался один, то товарищество не может дальше функционировать, но в таком случае, если остался только один участник, он имеет право преобразовать такое товарищество в хоз общество. Тк общество (например ООО) может состоять из одного участника. Если не хочет ликвидировать юр лицо , он может преобразовать.

Зачем нужна такая организационно правовая форма? Договор о совместной деятельности . Юр лицо создается на долгосрочную перспективу. Полная ответственность по обязательствам полного товарищества- существенный недостаток. (для учредителей). Ведь тогда можно заключать сделки самостоятельно. В заподных правопорядках эта полная ответственность компенсируется специальным налоговым режимом, льготами -выгодами, кот можно получить. У нас таких выход нет. Поэтому в Рф, хотя в законе эта форма и закреплена, но их в реальности очень мало. (Байбак не встречал)

Товарищество-на- вере. (командитное товарищество).

Признаки: 1) тоже всегда объединение лиц, в нем не может быть только 1 участник. Это объединение неоднородное- в его составе есть лица с разным статусом: полные товарищи, их права и обязанности совпадают с правами и обязанностями товарищей в «полном товариществе», и вкладчики (командиты)- их правовое положение сущесвенно отличается от положения товарищей. 1) вкладчики не заключают учредительный договор о создании товарищества на вере. Права и обязанности вкладчиков удостоверяются специальным свидетельством об участии- отдельный документ. Этот документ подтверждает факт внесения вклада в капитал товарищества на вере. 2) полные товарищи управляют деятельностью товарищества, а вкладчики не участвуют в управлении деятельностью товарищества, и не ведут дела (значит не совершают сделки и иные значимые действия от имени товарищества ) 3) вкладчики не несут полной субсидиарной ответственности (посмотреть как правильно писать в редыдущей теме), в отличии от полных товарищей. Вкладчики лишь рискуют потерять свой вклад, то что внесли в капитал товарищества на вере.

Если вкладчик выходит из состава товарищества на вере, он может потребовать возрата только своего вклада, он не может требовать что бы из имущества товарищества выделили какую то часть, соотв его вкладу и выделели ему.

? Зачем товарищество на вере существует? Это промежуточная форма между товариществом и обществом. С одной стороны есть полные товарищи, и на них распространяется вот этот общий правовой режим деятельности товарищества, а с другой стороны здесь появляются вкладчики, кот никак нигде не фигурируют. (им выдаются свидетельства об участии, но их имя не пишут на ввеске).

Если имя вкладчика будет написано в фирменном наименовании, он признается товарищем на вере.

Командитное товарищество-способ конфедециального режима участия вкладчика. (исторически это пошло, когда аристократам было зазорно заниматся препринимательством. Понятие гонорар. Необходимо было анонимно внести деньги, и не подвергнутся осуждению ). сейчас значение этого фактора крайне невелико, но он сохраняется(Байбак видел 1 товарищество на вере)

Изменение состава участников товарищества.

В отношении полных товарищей действуют все те же правила, которые мы рассматривали применительно к полному товариществу. Вкладчики также могут передать свои вклады другому лицу.

Основание ликвидации полного товарищества здесь имеет опрделенную специфику.

  1. действуют все те основания ликвидации, что и к полному товариществу.

  2. Выбытие всех вкладчиков. Это небезусловное основание ликвидации. Если все вкладчики выбыли, то оставшиеся товарище могут преобразовать юр лицо в полное товарищество или хоз общество. Но если в товариществе на вере остается хотя бы один полный товарищи и один вкалдчик, оно может сущесвтвовать, если это предусмотрено учредительным договором.

Что происходит при ликвидации товарищества на вере.

Процесс ликвидации: расчет со всеми кредиторами, потом если есть ликвидационная квота, она должна распределятся. (? посмотреть что такое ликвидационная квота). Вкладчики оказываются в привилигированном положении. При распределении ликвидационной квоты вкладчики в эом участвуют дважды- сначала вкладчики имеют приорететное право- преимущество перед полными товарищами суммы своих вкладов. (внес 1000 руб, может забрать из ликвидационного остатка). После того как всем вкладчикам возвращены вклады, если еще что то осталось от ликвидационно квоты, это распределяется снова между вкладчиками и полными товарищами. Вкладчики снова могут что-то получить.

Хозяйственные общества.

Общество с ограниченной ответственностью. (ООО)

Самый главный участник гражданкого оборота из категории юр лиц. (в количественном выражении). Большинство юр лиц создается в этой организационно правовой форме, потому что это очень простая и очень удобная форма предназначенная для малого и среднего бизнеса. Если бизнес крупный, и вовлечены очень большие капиталы, речь заходит о АО. Почему это удобно для малого и среднего бизнеса?- признаки: 1) коммерческая организация, которая основана на членстве. Но в отличии от товареществ ООО может иметь и 1 единственного участника (изначально, или в связи с выходом остальных). 2) участики общества не отвечают по общему правилу по обязательствам юридического лица, лищь несут риск потери своих вкладов. Из этого есть исключения: если участник не внес полностью свой вклад, то при банкротстве этот остаток кредиторы могут с него взыскать. Это очень существенно ограничивает риск участника, очень удобно. 3) имущественная основа деятельности ООО является уставный капитал — имущество, которое формируется за счет вкладо участников. Он разделен на ДОЛИ определенных размеров. Размеры этих долей зависят от размера вклада.

Несмотря та то, что ООО это юр лицо, где имущественный элемент имеет основное значение, но это тоже некая промежуточная форма: в полном товариществе личность участника все, имущество практически ничего не значит, потому что участники отвечают. В ООО личность участника все же имеет определенное значение, это связано с тем, что у них есть определенные права, связанные с участием в обществе и, самое главное, законом регламентировано предельное кол-во участников ООО- в частности если их больше 50, такое общество должно приобразоваться в акционерное О или производств кооператив, либо будет ликвидировано.

Доля в уставном капитале ООО удостоверяет право: 1) на участие в управлении обществом. А именно участие в общем собрании участников. (принятие решений, голосование итд) 2) право на участие в распределении прибыли (в соответствии с размером этой доли). 3) доля удостоверяет право на получение соответствующей части ликвидвционного остатка

Это основные права, к ним могут быть добавлены и дополнительные.

Важно, что ООО является собственником своего имущества, поэтому то имущество, которое участники вносят в юр лицо, переходит в его собственность, учредители, участники преобретают лишь обязательственные права по отношению к имуществу этого юр лца.

Изменение состава участников:

  1. Выход кого либо из участников или передача доли. Не является основанием для ликвидации ООО, оно может действовать пока остался хотя бы один участник. Участник может передать свою долю или часть. Но есть ограничение: учредительными документами общества может быть установлен запрет передачи доли постороннем лицам. (тем кто в обществе не участвует). Либо может быть установлено, что участник должен получить согласие остальных участников на передачу доли постороннему лицу. Порядок передачи доли зависит от того, как участник хочет ее распорядится. Возмездно или безвозмездно. Если участник хочет продать эту долю, и он хочет продать ее постороннему лицу (лицу, не участвававшему в обществе), то у остальных участников есть право преимущественной покупки этой доли. В этом проявляется в частности, то, что значение личности участника имеет определенное значение для деятельности этого юр лица. (им не все равно, кто вместе с ними будет участвовать в этом обществе). Право преимущественной покупки состоит в том, что если участник хочет продать долю, он должен известить о своем намерении остальных участников с указанием условий продажи (доля, в таком то размере, продается на таких то условиях, в частности указать цену). И у остальных участиком есть месяц, что быы подумать. Если приходят к выводу, что они хотят купить эту долю, то участник должен продать эту долю им на тех условиях, которые он им сообщил. (Их приимущество закдючается только в том, что вместо третьего лица эту долю могут купить, а не по более льготной цене). Если своего желания приобрести эту долю не выразят (прямо откажатся или ничего не заявят), то участник имеет право продать эту долю третьему лицу на объявленных условиях.

Если порядок нарушен, нарушается преимущественное право покупки, действует особый способ защиты гражданских прав. Нарушение преимущественного права покупки приводит не к недействительности сделки, а они могут в судебном порядке потребовать перевода прав и обязанностей покупателя на себя. (его право на получение перевода доли было переведено на них, и обязанность по оплате тоже переведена на них) (Этот вопрос был на экзамене в 2011). Нарушение преимущественного права покупки приводит не к недействительности, а к возможности перевести права и обязанности покупателя на себя.

Эти правила действуют только в случаях возмездного отчуждения. При чем во всех случаях возмездного отчуждения доли. Безвозмездное отчуждение доли- если участник хочет подарить свою долю, передать по наследству, никаких преимуществ у других участников нет. Это проблема, потому что очень часто дарение используется как сделка для прикрытия продажи. (что бы обойти право преимущественной покупки).

Причем право преимущественной покупки действует во всех случаях возмездного отчуждения доли. (в том числе и при мене) (пример: он договорился обменять долю на индивидуально определенную вещь, скорее всего они сделать могут. Нет конечно они могут попытаться купить эту индивидуально определенную вещь, но то лицо ее продавать им совсем не обязано). Поэтому изъяны в этой конструкции есть.

Лекция 7. 07.03.12.

Задачи.

  1. 12- ти летний Михаил Иванов написал торжественную раторию по случаю избрания нового Президента. Музыка получилась удачной, администратор Президента решил использовать ее. Заключил с ним лицензионный договор. Родители узнав об этом, обратились с иском о применений последствий недействительности данной сделки как ничтожной. Подлежит ли такой иск удовлетворению? Ответ: Мое решение: Да. Он частично дееспособный, сделки за него, кроме мелих бытовых должны совершать родители. Эта сделка не входит в категорию сделок, которые могут совершать частично дееспосбные. Сделка должна быть признана ничтожной, иск необходимо удовлетворить.

Решение Байбака (его словами): В первую очередь нужно обратить внимание на возрат- 12 лет, он малолетний. Он недееспособный, или как иногда говорят в литературе, частично дееспособный. (сами могут совершать только отдельные сделки, указанные в статье). Малолетнии сами сделки по общему правилу не совершают , вместо них действуют законные представители. В некоторых случаях, прямо предусмотренных законом могут, совершать сделки самостоятельно. Лицензионный договор является ли той сделкой, которую он может совершить самостоятельно? Ведь он заключил сделку сам, следовательно либо она действительна совсем (если попадает в число исключений), либо она ничтожна. Данная сделка регистрация не требует. Но: мы очевидно понимаем, что это не мелкая бытовая сделка, мы понимаем, что эта сделка не направлена на везвозмездное получение прибыли, потому что он распоряжается своими авторскими правами (выдает лицензию), и это не сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями итд. Эта ситуация не попадает не под одно из исключений.

  1. Изменилось бы решение, если бы ему было 14 лет? Ответ (решение Байбака): Он может самостоятельно осуществлять свои авторские права. П 2 ст 36. В зависимости от возраста этот вопрос решался бы по-другому.

Еще один вопрос задачи: Нужно ли ему согласие родителей для того, что бы создать это произведение? Ответ (Байбака): Это будет юридическим фактом, т.к в результате написания произведения у него появятся авторские права. Может ли он совершить это действия без согласия законных представителей? Мы не говорим о распоряжении правами, а только о создании произведения. Или ему нужно спросить у законных представителей, потому что в результате этого действия у него возникнут авторские права? Да он ни с кем договора не заключал, но действие, все таки юридический факт. В силу этого действия у него возникнут права. Обязанностей не возникнет. Это сделка?- имеет ли юр значение направленность воли? Для сделки направленность воли имеет принципиальное значение, более того именно поэтому для сделки нужна дееспособность- необходимо иметь возсожность своими действиями создавать права и обязанности. Для поступка направленность воли зачения не имеет. То что он написал раторию это действие, действие правомерное, действие которое пораждает юридические последствия, у него возникают авторские права, но не требует закон того, что для того, что бы авторские права возникли нужно что бы он специально к эому стремился. Он может быть вообще недееспособным (например безумный- лишен юридически значимых сознания и воли), и все равно авторские права у него возникнут. Итог: именно потому, что это поступок, а не сделка, неважно, какой у него объем право и дееспособности, даже если ему 4 года (ребенок вообще недееспособный), все равно ребенок может создать это произведениие, и у него возникнут авторские права.

Ответ: раз он малолетний, сделка недействительна, он не мог сам заключать такой дговор. Если бы ему было 14 лет, то сделка была бы действительна, при чем ему было бы даже не нужно получать согласие своих законных представителей.

Пропущена Лекция, взять. (нет 2 части 29 числа)

Гос-во, как публичное образованиеи как субъект гражданского оборота.

Говорили на прошлой лекции о: правоспособности гос-ва. Ее нельзя назвать не общей не специальной. Коректно назвать ее целевой. Она ограничена, но исчерпывающего перечня этих ограничений нет.

Как публичное образование участвует в гражданском обороте?

Существуют 2 модели их участия в гражданском обороте :

  1. Непосредственное участие гос-ва и иных публичных образований в гражданском обороте. Гос-во участыует в оброте через свои органы (если это муниципальное образование, то через органы местного самоуправления). А также через представителей по доверенности (любому может быть выдана доверенность на представления интересов РФ или СПБ)- тогда это будет знаминовать непосредственное участие гос-ва в гражданском обороте.

Вообще в праве (не в российском праве, а вообще в доктрине) существуют 2 модели участия гос-ва в гражданском обороте. Они называются монистическая и плюралестическая. Монистическая модель-означает, что гос-во участвует в обороте как единый субъект. (есть один единый субъект, гос-ва- это единй истец и ответчик для субных разбирательств )Пример: некто против США и. т. д.. Преимущество данной модели: всегда есть определенность в плане субъектного состава гражданских правоотношений. (всегда есть единый субъект государство, к которому мы можем адресовать все свои требования, какими бы они не были: понуждение к исполнению обязательств, по сделкам, о возмещении вреда итд). Плюралестическая модель- гос-во участвует в обороте через свои органы. Их много, при чем эти органы, каждый из них, имеет свою собственную компетенцию- те они полномочны представлять интересы гос-ва только по определенным вопросам. Практически такая модель означает, что всякий раз когда мы хотим адресовать требования публичному образованию, мы не можем предъявить в суд иск к РФ, мы должны выбрать тот конкретный орган, который отвечает за данный вопрос, в чью компетенцию это входит, и именно его указать в качестве ответчика или третьего лица итд. На практике это приводит к тому, что если предъявляем иск не к тому лицу, то в лучшем случае может произойти замена ответчика на надлежащего, а в худщем, нам просто откажут в иске. Такая плюралестическая модель размывает единое понятие субъекта, дробит его на множество конкретных органов, и мы должны выбирать. Это не идет на пользу в целом доверию такому субъекту как гос-во в обороте.

  1. Опосредованная участие гос-ва в обороте. Гос-во выделяет какую то часть своего имущества гос юр лицам. (унитарные предприятия, учреждения, итд). Это означает, что эти юр лица управляют гос имуществом, и именно они вступают в различные гражданские правоотношения по поводу этого имущества. Опосредованое участие-те через посредство юр лиц. Они действуют не от имени гос-ва, а от своего имени, но действуя от своего имени, они тем не менее реализуют интересы гос-ва.

Существенная особенность статуса гос-ва: государственый иммунитет.

Государственный иммунитет означает: особенность гос-ва в том, что оно является носителем высшей власти на своей территории, более того оно является носителем власти в международных отношениях. (с другими гос-вами). Это выливается в то, что, поскольку гос-во само себе хозяин, его нельзя принудить к чему либо без его согласия. Гос-во должно само согласится на то, что к нему могут быть применены меры имущественного характера итд. Это и называется иммунитетом- невозможность применения принуждения в отношении государства. Однако вопрос этот не столь однозначен. Дело в том, что в РФ должен быть принят специальный закон об иммунитете, который бы описывал предела иммунитета, случаи, на которые он не распространяется и тд. Пока такого закона нет. Вопрос с иммунитетом гос-ва остается открытым. В доктрине права существует 2 концепции иммунитета гос-ва: 1) концепция абсолютного иммунитета. Этот подход означает, что гос-во вообще никогда нельзя подвергнуть принудительным мерам без его согласия, те иммунитет распространяется на все случаи, на все отношения, в которых участвует гос-во. Данная доктрита особенно популярна была в СССР 2) концепция функционального иммунитета. Гос-во следует рассматривать как ноститель власти, к которого нельзя подвергнуть принуждению только в публичных правоотношениях. В этом есть логика: только там, где гос-во выступает как властный субъект, там и нельязя подвергать его принудительным мерам. (пример: нельзя просто так отнять у гос-ва отнять часть гос территорий, илли начать разработкуполезных ископемых на той территории, на которую распространяется юрисдикция гос-ва). Это понятно, это публичные правоотношения. Другое дело- это гражданские правоотношения. Гос-во участвует в гражданских правоотношениях на равных началах с другими участниками. Соответственно, когда гос-во что-то покупает или продает, или заказывает, оно выступает как такой же заказчик покупатель или продавец, как любой гражданин, юр лицо. Понятно что есть особенности процедуры итд, но статус равный. Ведь гражданские правоотношения основаны на методы юридического равенства сторон. Концепция функционального иммунитета означает, что на гражданские правоотношения иммунитет не должен распроятранятся. Если необходимо, то можно предъявлять гос-ву иски, взыскивать с него что-то, получать имущество6 не спращивая каждый раз его согласия. («согласно ли оно подвергнутся таким мерам воздействия»). Эта концепция более соответствует основным началам гп, и она более распространена в мире. Но поскольку у нас до сих пор нет четких правил, формализованных где- то в законе в каких то международных актах относительно иммунитета РФ, то до сих пор этот вопрос является спорным. (как его следует разрешать). Потому что проблема не урегулирована должным образом, постоянно возникают спорные ситуации. (пример: из Эрмитажа собирались вывезти коллекцию картин для экспанирования в Лондоне, эта выставка в последний момент была под угрозой срыва. Потому что наследники тех, кто пострадал во время революции, которые проживают в англии, решили что это хороший повод картины арестовать, потому что они считали что эти картины были незаконно национализированы, и предъявить иск. Когда этот вопрос возник, Рф отказалась вети просто картины в Великобританию, если только не будет письменно гарантирован иммунитет гос имущества (а это собственность гос-ва). Парламент Англии принял специальный закон о том, что имущество которое ввозится на эту выставку забронировано от всяческих взысканий, оно обладает иммунитетом.) (другой пример: выдача валютной гарантии. Она была выдана в начале 90-х годов. Предполагала обеспечение обязательства ао очень крупному кредиту, кот был взят на длительный срок. Это были обязательства субъекта РФ, города СПБ. В этой гарантии была фраза: «Настоящим СПБ отказывается от иммунитета в отношении исполнения обязательств по данной гарантии», это означало что публичное образование заявляло о том, что к нему могут быть применены принудительные меры по данной гарантии и соответственно это и произошло. Должник не исполнил обязательство, иск был предъявлен СПБ. Там был арбитражная оговорка, состоялось арбитражное разбирательство в Париже, СПБ иск проиграл. К нему были предъявлены требования).

Объекты гражданских прав.

Понятие объекта гражданских прав. В законе отсутствует общее определения понятия объекта гражданских прав. Мы можем найти в 128 перечень объектов гражданских прав.

Перечень этот является замкнутым- т.е объектами гражданских прав с точки зрения законодательства является только то, что попадает в одну из этх категорий.

? Можно ли из этого перечня выявить общии признаки объектов и на основе этих признаков сформулировать определение? Что все перечисленное в этой статье объеденяет?

Ответ: все что перечислено в этой статье можем отнести к категории благ. Блага- это различного рода феномены, которые позволяют нам удовлетворять нам наши интересы.

Т. е. все что здесь перечислено: и вещи, и нематериальные блага, и работы и услуги, и результаты интеллектуальной деятельности- все это способствует удовлетворению наших интересов. Служит источником удовлетворения наших интересов.

? Можно ли на этом поставить точку, исказать что объекты гражданских прав это блага, с помощью которых субъекты гп удовлетворяют свои интересы. Ответ: Солнечный свет, воздух, небесные светила тоже удовлетворяют наши интересы. Да и сами мы друг для друга служим источником удовлетворения интересов. Но все это с точки зрения юридической не является объектами гражданских прав.

Здесь требуется еще один уточняющий признак: в качестве объектов гражданских прав закреплены законом только такие блага, которые нуждаются в правовой охране.

Итак: объекты 1) это блага 2) нуждаются в правовой охране- это означает, что эти блага могут пострадать в результате посягательств третьих лиц. (есть у нас вещь, ее отобрать, повредить, уничтожить. Права на рез интеллектуальной деятельности- это благо тоже может пострадать, его могут несанкционированно использовать, его могут искажать, распростраянть без согласия, присвоить авторство итд).

Т.е что нужно охранять, то и будет объектом гражданских прав. Это важно, потому что мы должны понимать, что значение права проявляется только в ситуациях конфликтов, ситуациях в ктоторых заключена какая либо опасность. Конфликт- это когда есть несколько интересов.

Эффективность права она проявляется имено в ситуациях конфликтных, череватых нарушениями или когда нарушения уже состоялись. Поэтому право не охраняет идеи, которые есть например в голове писателя. До тех пор пока что -то не стало чем то внешним, пока невозможно это каким то образом украсть, нарушить, пострадать, объектом это не является.

Общее определение объекта гражданских прав- объекты гражданских прав это блага, которым необходима правовая охрана.

Классификация объектов гражданских прав.

  1. Она сама дана в ст 128. Объекты распределены по разным категориям. Поскольку перечень является закрытым, то для нас каждый раз когда мы сталкиваемся с тем или иным благом принципиально важным является вопрос: можем ли мы поместить это благо в одну из этих категорий. Если ответ отрицательный, то мы говорим что это вообще не объект гп, гп не охраняется. (пример: радиочастоты в эфире.каждая частота имеет большую ценность. Частота в радиоэфире-объект гражданских прав? Сама частота-длина волны, на которой она вещает. Длина волны- существует объективно. Всем понятно что это благо, которое представляет очень большую коммерческую ценность. ? А можем ли мы это благо считать объектом гражданских прав? Ответ: если мы не можем поместить данное благо в какую то категорию, это не объект гражданских прав. Есть еще большой блог публично- правового регулирования. Публичная состовляющая к вопросу гражданских прав отношение не имеет. Другой пример: воздушный коридор. Каждая авиакомпания, в зависимоти от расписания ее рейсов имеет это благо. ? Это объект гп — воздушный коридор или нет. Точно этот воздушное пространство не пренадлежит аэропорту. Государству- да, но получается тогда, что у вас есть право, а государство является обязанном лицом, что оно должно делать с этим воздушым коридором. Здесь врят ли можно говорить о каких то гражданских правах, в отношении самого воздушного коридора. Если мы говорим об отношениях с аэропортом- то да, авиакомпания заключает с аэропортом соглашение об обслуживание рейсов, соответственно в рамках этого соглашения определяются в том числе и параметры, как эти рейсы выполняются. Здесь можно говорить о том, что это услуги со стороны аэропорта, причем эти услуги определенным образом регламентированы- подчиняются правилам, когда авиакомпания может подогнать воздушное судно. Но это услуги, они сущесвтуют в рамках договора. А сам по себе воздушный договор он не является объектом гп, он ни в одну из категорий не подходит. ) Факт, что система объектов гражданских прав является закрытой, означает, что если вы сталкиваетесь с нетрадиционным объектом, то первая логическая операция коорую необходимо выполнить- определить является ли это вообще объектом гп. Очень часто можно встретится с ситуацией, когда есть что-то, за что люди готовы платить деньги (участки на луне), но это совершенно не значит что все из этого является объектом гражданских прав.

Работы и услуги изолировано не существуют, только в рамках уже заключенного договора. Вещи существуют объективно, независимо от того приобрели вы на них право собственности или нет.

  1. Возможность участия объекта в гражданском обороте. Гражданский оборот-совокупность юридических фактов, на основании которых объекты переходят от одного лица к другому. (это не только сделки. Объекты могут переходить от одного лица к другому и в силу других юр фактов- наследования, реорганизации юр лица, административных актов итд). Основываясь на этом критерии, может ли объект участвовать в обороте, выделяют 3 категории объектов гражданских прав. 1)объекты неограниченные в гражданском обороте. Сюда попадают те блага, которые могут свободно переходить от одного лица к другому. Не требуется обладать каким то специальным статусом или получать специальное распоряжение на обладание этими объектами. 2) объекты, изъятые из гражданского оборота. Объекты, которые вообще не могут переходить от одного лица к другому, ни по сделкам, ни каким либо иным способом. Виды таких объектов должны быть прямо указаны в законе. На уровне федерального закона и никак иначе. Критерии, котрые использует гос-во принимая решения об изъятии объекта из гражданского оборота: 1) иногда это продиктовано спцификой самого объекта, в ст 128 упомянуты личные нематериальные блага- назначение этих объектов обслуживать исключительно личные потребности субъектов гп, они не отчуждаемы в силу своей природы, и поэтому изъяты из гражданского оборота. (невозможно распорядится своей жизнью путем ее отчуждением, здоровьем в целом- а не органами для трансплотации. Лично это благо в любом случае остаются)2) иногда законодатель считает необходимым изъять из оборота объекты, которые обладают особым статусом- т. е они необходимы для реализации каких то публичных интересов. (картины гос эрмитажа- это часть нац достояния; земельные участки, которые заняты важными воеными объектами- это необхлдимость обеспечить стратегические интересы гос-ва) 3) объекты, ограниченные в граждаском обороте. Такие объекы могут принадлежать только особым лицам, либо такие объекты можно приобретать по специальному разрешению. (оружие) Виды таких объектов перечесляются в порядке, установленном законом. (а не в законе)- не только на уровне федеральных законов могут быть установлены ограничения оборотоспособности объектов, но и на уровне иных актов гражданского законодательства. (указы президента, пост правительства итд). Это важно, потому что если мы сталкиваемся с ситуацией, когда в отношении объекта установлены какие либо ограничения, необходимо проанализировать насколько легальны эти ограничения. (если законом СПБ установлены ограничения оборотоспособности тех или иных объектов гп, (пример: на территории РФ запрещено приобретать автомобили лицам, имеющим непогащеную судимость) можно ли на этом основании признать автомобили ограниченно оборотоспособными? Мы говорим о том, что гражданское законодательство находится только в компетенции фед органов власти, поэтому региональными актами не могут устанавливатся ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав)

По общему правилу объекты в гп не ограничены в обороте, если иное прямо не установлено законом или в порядке установленном законом. Общее правило имеет очень важное значение. Когда есть сомнения, по общему правилу объекты в гражданском обороте не ограничены, мы если ограничений не нашли, то этот объект может свободно переходить от одного лица к другому.

  1. классификация основана на характере благ. Носят ли эти блага имущественный или неимущественный характер? На уровне закона выделяются две категории объектов гражданских прав: имущественные и личные неимущественные блага. Имущественные блага имеют принципиальное значение. Смысл понятия имущество: термин этот крайне многозначен, к сожалению используется законодателем без системы- в зависимости от ситуации в разных смыслах.(Пример: Ст 301 Гк. Система толкования позволяет сделать вывод, что здесь идет речь не вообще об любом имуществе, а только о вещах, как разновидность имущества. Ст 1110 Гк. - под наследственным имуществом понимается вся совокупность прав и обязанностей лица. ) В статье 128 описаны границы категории имущество. («вещи, включая ценные бумаги деньги, иное имущество, в том числе имущественные права». После этих слов в статье стоит точка с запятой. С точки зрения грамматического толкования это означает, что этими объектами группа имущественых благ исчерпывается. С точки зрения закона). Общии признаки, которые позволяют сформулировать определение имущества. Что объединяет все эти объекты? Подходов много. Но который нам удобен состоит в том, что имуществом признаются экономические блага. С (.) теории экономическими благами считаются те блага, которые имею денежную оценку. (даже объекты изътые из оборота, их все равно можно оценить). Это откладывает отпечаток на их правовой режим: если эти блага повреждаются (или уничтожаются), они могут быть востановлены с помощью денежной компенсации именно потому, что это имущество, которое имеет денежную оценку, а значит возможно востановить положение, существовавшее до нарушения права с помощью денежной компенсации. Эта общая черта всех имущественных благ (наличие денежной оценки), позволило в современном гк создать новый объект- имущественные комплексы. Это совокупность разных имущественных благ, которые объединены общим хозяйственным назначением (общее имущество многоквартирного дома- имущественный комплекс, который используется для обслуживания потребностей собственников всех жилых помещений). Разнородные имущественные объекты объединяются вместе и за счет этого объединения они получают новую цель, новое хозяйственное назначения. Имущественные комплексы в целом признаются объектами гражданских прав, и в целом могут быть объектами гражданско-правовоых сделок. (имущественный комплекс, непосредственно закрепленный в законе- предприятие. 132 статья.-здесь предприятием называется не субъект, а объект гражданских прав. Станки, здание, оборудование, имущественные права, денежные средства на банковскых счетах, ценные бумаги, искл права на рез интеллектальной деятельности- вот это все в целом, все что используется для осуществления препренимательской деятельности, все это признается единым совокупным имущественным комплексом. Есть глава, посвященная купли-продажи, аренды предприятия, как имущественного комплекса. )Это делается для удобства гражданского оборота, что бы не совершать сделки с каждым элементом, описывается все в целом и передается все целиком.

Лекция 8. 10. 03. 12.

Личные неимущественные блага. Блага, которые не имеют денежной оценки, и поскольку это личные блага, то делаем вывод что они неразрывно связаны с личностью их обладателя, т.е они необоротоспособны. Их невозможно отчуждать, преобретать. Поскольку это блага, которые удовлетворяют неимущественные потребности, для их востановления используются специфический способы защиты гражданских прав: это например опровержение сведений, порочиших честь и достоинство деловую репутацию. Это не связано с деньгами.

? Все ли объекты из 128 статьи можем распределить между имущественными и личными неимущественными благами? Все что после точки с запятой- не имущество с точки зрения закона. Работы услуги, рез интеллектуальной деятельности не попали ни туда, ни туда. Это дает основание выделять некоторым исследователям категорию имущественно- неимущественные блага. Смысл в том что, есть такие объекты, которые одновременно обладают чертами и имущественных и личных неимущественных благ. Прежде всего это результаты интеллектуальной деятельности. У них действительно двойственная природа: 1) на этих результатах можно заработать деньги. Т.е это благо, которое имеет определенный денежный характер. Имущественную оценку. Есть основание отнести к имущественным благам. Также результаты интеллектуальной деятельности являются объектами имущественных исключительных прав. Это прямо в законе закреплено и не требует доказывания. Но этим не исчерпывается их правовой режим. 2) Одновременно это личные творческие достижения их создателей. При чем неважно о чем идет речь о лит произведении или техническом изобретении. Авторы заинтересованы в том что бы не вносилось к л искажений в существо этого объекта, никто не присваивал себе авторство в отношении этого объекта, итд. Существенный комплекс личных неимущественных интересов сопряжен с этими объектами. Поэтому очень многие результаты интеллектуальной деятельности признаются на ряду с исключительным правом имущественным еще и объектом личных неимущественных прав. Законодатель сам декларирует их двойственную природу. Работы и услуги. У этих объектов очень специфичный режим. Это определенная деятельность субъектов гражданского права. (работа: подрядчик обязуется по договору выполнить кл действия и достичь результата. Услуга исполнитель обязуется совершить определенные действия). Это действия, а значит что естественно онисвязаны с личностью исполнителя. Отобрать работу у человека невозможно. Более того это проявляется в особенностях режима обязательств, объектами которых выступаю работы и услуги. (объкт обязательства вещь- мы можем применить правила о понуждениии к исполнению обязательства в натуре, эту вещь отобрать и обязательство будет принудительно исполнено. А вот если объектом явл работа и услуга это невозможно. Цивилизованное общество не знает юр механизмов, как заставить оказать услугу, выполнить работу)Именно потому что это объекты которые с одной стороны имеют имущественую оценку, с другой стороны они все таки связаны с личностью исполнителя. Они занимают промежуточное положение.

Рассмотрение отдельных категорий объектов гражданских прав.

Вещи.

Понятие вещи: Традиционно в континентальной системе гп (в первую очередь немецкой), вещами считаются телесные объекты, материальные. Этот подход получил огромное распространение. Из всех материальных объектов которые нас окружают мы исключаем себя. Люди не объекты, хотя материальные и телесные. Вещи- материальные (телесные) имущественные блага, кторые окружают субъектов гражданского права. В последнее время наметилась противоположная тенденция: те объекты которые привычно существовали для нас в форме вещей (деньги, ценные бумаги), постепенно утрачивают вещественную оболочку. (все чаще мы пользуемся безналичными денежными средствами, исп бездокументарные ценные бумаги). Поэтому в лит-ре предлагают отказаться от признака телестности. Это не очень хорошо потому что: Но право оно не самоценно (это всего лишь отражение действительности). Когда у оборота есть потребности, то право на них реагирует. Право должно идти позади. Сначала объективные закономерности, (потребности), а потом право на них реагирует и закрепляет в юр форме. Игнорировать объективное отличие телесных объектов от безтелесных невозможно. Если это материальный телесный объект, с ним связаны специфические признаки: вещь можно потерять, переработать, вещь сожет стать безхозяйной. Можно ли подвергнуть переработке денежные средства, которые находятся на банковском счете или могут оказатся безхозяйными рез интеллектуальной деятельности? Это невозможно, потому что это иные объекты гражданских прав. Они подвержены другим рискам, нуждаются в спецефических способах защиты. Поэтому телестность (материальность) является сущностным признаком вещей, и этот признак отражается в правовом режиме вещей, как объектов гражданских прав.

Классификация вещей. Строятся в зависимости от юридически значимых свойств вещей.

  1. Вещи заменимые и незаменимые. В основе классификации лежит критерий индивидуализации вещей. В гражданском обороте ценность вещей определяется по-разному в зависимости от особеннотей индивидуализации. Есть вещи, ценность которых определяется просто принадлежностью к определенной категории. И для нас не важны конкретные составляющии (каждая крупинка сахарного песка).Нам не важны индивидуальные особенности каждой индивидуальной вещи, нам важна принадлежность к определенной категории и количество этих вещей. Такие вещи мы называем заменимыми, они могут быть заменены другими однородными вещами. Важная юридически-значимая особенность заменимых вещей состоит в том, что они способны к неразличимому смешению-если мы возьмем однородные заменимые вещи, принадлежащие к разным ??? лицам (пример: возьмем деньги и деньги-две совокупности однородных вещей, принадлежащих разным лицам и их объединим в одну массу, то после такого соединения мы не можем сказать что кому принадлежало, особенно если они одинаково наминованы. Право не ориентируется на уникальные ситуации, поэтому номера банкнот мы не учитываем- скорее всего до смешения мы их не знали). Раз они утрачивают индивидуализацию, прекращаются единоличные вещные права на эти вещи. (как только моя нефть сливается с чужой, я перестаю быть собственником своей нефти, мое единоличное право собственности прекратится в силу неразличимого смешения (этого объединения). Незаменимые вещи: представляют ценность в гражданском обороте благодаря своим индивидуальным качественным особенностям. (любое произведение искуство). Каждая такая незаменимая вещь представляет индивидуальную ценность, они не могут быть заменены другими вещами, даже похожими. Поэтому даже если мы объединяем несколько схожих незаменимых вещей, такие вещи не утрачиваю свои индивидуализирующи признаки. (нескольство собственников решили сдать свои скрипки на хранение, они не могут смешатся, каждая из них уникальна)

  2. Индивидуально определенные и определяемые родовыми признаками. Очень много сходства с предыдущей классификацией. Вещи заменимые как правило попадают в разряд вещей, определяемых родовыми признаками. Незаенимые вещи, как правило определяются признаками индивидуальными. Но есть разница принципиальная: заменимость вещей, этот параметр определяется исходя из их объективных свойств. (бензин, стеральный порошок, мука-заменимые вещи не потому что мы сами так решили, а в силу их объективных особенностей.) А вот отнесение вещей к родовым или индивидуальным определяется по воле сторон обязательственного правоотношения. (как договоримся). Пример: мы можем заключить договор купли-продажи не зерна вообще, а покупки зерна которое находится в определенном месте. Это будет означать, что предметом договором купли продажи с одной стороны является вещи заменимые (зерно), а с другой стороны это вещь будет индивидуально-определенной. (не вообще какое то количество зерна, а именно то зерно, которое там находится). И наооборот мы можем заключить договор о приобретении любой из картин художника, которая выставляется на аукционе. Предмет комиссионых услуг будет состоять в следующем: это вещь уникальная, незаменимая, но этот предмет определенный родовыми признаками. Вот так по своей воле в договоре мы можем трансформировать одно в другое. Это деление имеет очень важное значение: 1) предметом ряда договоров могут быть только индивидуально определенные вещи, либо только вещи определяемые родовыми признаками. ( Пример п 3 ст 607 ГК- определение предмета договора аренды. Предметом аренды всегда могут быть только индивидуально определенные вещи, потому что сущность аренды заключается в том, что я передаю во временное владение и пользование какую-то вещь, и мне должны вернуть ту же самую вещь. Не такую же, не столько же, не равноценно, а ту же самую которая была передана в аренду.) Предметом договора купли-продажи могут быть как индивидуально определенные вещи, так и вещи определяемымые родовыми признаками. (Другой пример статья 807, п 1. определение предмета договора займа- там прямо написано, что это вещи определяемые родовыми признаками. Потому что заем основан на совершено другой модели в отличии от аренды: вещь передается, заемщик использует эту вещь в своих интересах, как правило потребляет (если деньги, то использует их по назначению, расоряжается ими, тратит и), а потом должен вернуть не те же самые деньги которые потратил, а столько же. В этом особенности договора займа, поэтому и предмет так опредеделен.). 2) Если предметом обязательства является индивидуально определенная вещь, то можно применить спецефический способ защиты от нарушения такого обязательства: ст 398 ГК- если мы точно знаем какую вещь нам должны передать, то мы говорим, что мы требуем отобрания этой вещи. 3)»Род не гибнет». Если предметом обязательства является индивидуально-определенная вещь, то при ее гибели (когда она прекращает свое существование), не важно по каким причинам, (должник виноват в этом, кредитор, посторонние лица, случайно произошло это, в следствие непреодолимой силы), обязательство прекращается, предмета нет и уже никогда не будет, его невозможно заменить. Если предметом обязательства является вещь, определенаая родовыми признаками, то здесь действует принцип «род не гибнет», пока существует в обороте вещи такого рода, исполнение обязательств возможно и даже если у должника нет нужного количества вещей, то для того что бы исполнить обязательсвто, он должен пойти и приобрести на рынке сколько нужно и передать кредитору. (Смотреть в задачнике задача про поросят и молнию).

Заменимые и незаменимые вещи, индивидуально определенные и родовые близкие категории, но существенно различаются. Когда мы говорим о индивидуально опр, родовых, мы смотрим как сформулировано условие обязательсва, как описан предмет обязательства. Исходя из этого делаем вывод.

      1. Потребляемые и непотребляемые вещи. Критерий: способность сохранения вещи своих потребительских свойчтв при многократном использовании. Если вещь утрачивает свои потребительские свойства после однократного использования по прямому назначению, мы такую вещь считаем потребляемой. 1) мы говорим не о том что вещь вообще полностью исчезает, она может исчезнуть, а может и нет. Может наприме превратится во что то другое (например у нас есть дрова, мы их сожгли, у нас что-то осталось, но больше в качестве дров это использовать нельзя). 2) К потребляемым вещам принято относить не только вещи, подверженные физическому потреблению (то что мы фактически уничтожаем, или перерабатываем), но также относятся вещи которые подвержены потреблению юридическому- прямое назначение таких вещей состоит в их отчуждении ( мы ими пользуемся путем отчуждения). - пример деньги- феномен денег в том что мы можем ими пользоваться только путем отчуждения. (расставаясь с ними). Непотребляемые вещи- сохраняют свои потребительские свойства в течении длительного времени, и могут быть многократно использованы по прямому назначению. (бытовая техника, недвижемость). Юридическое значение классификации: аренда- сущность ее в том что арендатор должен вернуть ту же самую вещь, которую он брал. Ведь аренда- передача вещи во владение и пользование. Если эта вещь потребляемая, то по прямому назначению ею невозможно воспользоватся так, что бы потом ее же и вернуть. (пример: нельзя сдать в аренду литр самогона- это будет такая же вещь, а не та самая).

Различие между потребляемыми и непотребляемыми вещами основаны на их объективных свойствах. Но это различие может изменено волей сторон в обязательстве: все время звучит фраза, когда мы говорим о потребляемых и непотребляемых вещах: «по прямому назначению», у вещей существует некое прямое назначение- тот способ, которым они обычно используются, но стороны могут договорится о необычном способе использовании вещи, и в результате этого может быть изменен и правовой режим этой вещи. (зерно может быть дано на хранение, как образец сорта. Вроде бы вещь потребляемая, но используется по необычному назначению- что бы экспанироать. И здесь возможна аренда.) Возможна ситуация и наооборот: вещи которые традиционно для нас представляются непотребляемыми, могут быть использованы для нас таким способом, что прекратится их существования в результате однократного использования. ( ювилирное изделие отдаем ювилиру что бы изготовил что-то новое, переплавил- тут в результате специфического способа использования, который мы согласовали, вещь будет потреблена в результате однократного использования, как материал для изготовления).

      1. Вещи делимые и неделимые. Критерий: возможность раздела вещи. Говоря о разделе мы должны понимать, что нас интересуют не законы физики , потому что с точки зрения физики можно разделить все. Гражданское право имеет дело с благами, те с объектами, предназначеными для удовлетворения потребностей субъекта гп. Поэтому для нас делимость и неделимость означает, что ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ценность вещи сохраняется она или нет в результате раздела. Статья 133 ГК. В законе сформулирован критерий неделимости: вещь неделима, если в результате ее раздела в натуре меняется ее назначение. С этой точки зрения неделимы произведения искусства, животные (они тоже вещи). В 133 статье раскрывается всего один критерий неделимости: функциональная неделимость- когда от деления изменяется назначение вещи. По мимо этого в доктрине существует еще несколько ритериев неделимости: юридическая неделимость вещи — вещь не может быть разделена в натуре в силу закона или соглашения сторон, тут мы не оцениваем изменится назначение или нет: раз это запрещено, вещь неделима. (существуют нормы площади земельных участков сельскохозяйственного назначения. Законом может быть запрещена дробь меньшего размере. Ну или договором. , а назначение ведь не изменется). Экономическая неделимость вещи- в результате ее раздела ей причиняется несарозмерный экономический ущерб. Может назначение и останится тем жем же. (пример экономической неделимости: крупные драгоценные камни). Итак вывод, что можно считать неделимостью с точки зрения граждансого права: неделимы те вещи, в результате раздела которых части будут отличатся друг от друга и от целого качественно. Будет существовать качественная разница. А если в результате раздела вещи части будут различатся друг от друга и от целого только количественно, такую вещь мы считаем делимой. Это универсальный критерий, можно применять ко всем вещам. (стопку денег хоть по одной вещи разделили, все равно только количественная разница или бензин, а компьютер точно 2 не получится) В отношении с драгоценными камнями- цена делится не пропорционнально. (несоразмерное уменьшение экономической ценности- тоже качественное различие).

Юридическое значение неделимости вещей: ст 244. п 4. Право общей собственности на вещь, если в собственность нескольких лиц поступает неделимая вещь. ( а обычно- каждому своя часть)- возникает особый режим. Ст 322. Множественность лиц в обязательстве- общее право, когда в обязательстве несколько должников или несколько кредиторов, обязательство является долевым (каждый имеет право требовать только в определенной доли, каждый обязан исполнить только в определенной доли.) А если предмет обязательства неделимая-другой режим- обязательство солидарное. (каждый имеет право требовать исполнения в полном объеме, и каждый обязан исполнить в полном объеме ). И таких приеров много.

      1. Простые и сложные вещи. Простые вещи: некие единые предметы, в составе которых не выделены какие либо элементы. (доска, кирпич, лист бумаги, кусок стекла). Когда мы соединяем заменимые простые вещи (зерно смешиваем с зерном, и мы не можем индивидуализировать), в результате соединения простых заменимых вещей возникает новая простая вещь. Если мы соединяем разнородные простые вещи, новый объект не возникает. (положим кирпич на листок бумагт, новая вещь не возникнет). Сложные вещи- особая категория объектов. Это соединения разнородных компонентов, в результате которого все они вместе преобретают новое общее назначение. (часы, компьютер, самолет. Каждый компонент-отдельный объект гражданских прав, но когда мы их соединяем, они обладают новое назначение). Поскольку с изъятием какого либо компонента сложную вещь невозможно использовать по вот этому назначению (если мы с автомобиля снимим колеса, ездить будет нельзя), постольку сложные вещи по общему правилу считаются недилимыми. Особенность правового режима сложных вещей в том, что их компоненты, до тех пор, пока они не выделены из состава вещи, не являются объектами гражданских прав. (есть мобильный телефон, это не значит, что есть право собственности на аккамулторную батарею, антену, есть право собственности на единую сложную вещь, в составе которой отдельные объекты не выделены). Поэтому особенность сложных вещей в том сто, сделка заключенная в отношении сложной вещи, по общему правилу распространяется на все ее компоненты. (вещь в совокупности целиком). Но это правило является диспозитивным- стороны по соглашению могут установить и иные последствия сделки в отношении сложной вещи. Т.е в соглашении сторон может быть предусмотрено, что вещь передается не целиком6 а за вычетом какой либо части или наоборот: продается только один компонент сложной вещи. (можно продать автомобтль без аккомулятора или только аккомулятор, это законом не запрещено, хотя и нестандартная ситуация). Важно общее правило, что сделка распространяется на все компоненты, это исключает конфликт: не нужно потом заключив договор купли- продажи автомобиля доказывать, что вы имели в виду то, то, это подразумевается. Это презумпция. Вот в чем проявляется правовой режим сложных вещей. Это удобно для оборота.

      2. Главные вещи и принадлежности. Критерий классификации: назначение вещей. Основное назначение вещей, которые мы считаем принадлежностями: состоит в том, что бы обслуживать главную вещь. Мы говорим не об экономической ценности, а только о назначении. Между вещами существует взаимосвязь, но они не образуют одну единую сложною вещь. Это все равно отдельные объекты гражданских прав. Отличие главных вещей и принадлежностей от сложных вещей: если изъять компонент сложной вещи, мы не сможем использовать ее по назначению. А вот если мы лишаемся принадлежностей, мы можем использовать главную вещь по прежнему назначению. (хотя это может быть и неудобным или некрасивым -очки без оправы, картина без рамы). И наооборот, если утрачена главная вещь, это не значит, что мы не можем использовать пренадлежность. ( одна и та же рама может быть использоватся для разных картин. Юридическое значение этой категории главной вещи и принадлежности: главные вещи и принадлежности, как правило имеют общую юридическую судьбу. Иначе говоря, сделка которая совершена в отношении главной вещи, по общему правилу распостраняется и на ее принадлежности. (если вы покупаете отинки, то не нужно потом доказывать, что вы имели в виду еще и купить шнурки, которые в них были вставлены. Это действует по умолчанию). Это удобное правило, которое исключает конфликты в ситуации, когда стороны что либо специально не оговаривают. Но с другой стороны это правило также является диспозитивным. То есть стороны своим соглашением могут изменить правовой режим. Могут договрится например о покупке только ботинок или только шнурков, но если они забудут об этом, то по крайней мере интересы приобретателя не пострадают, и он будет увернен в том что ему отдадут главную вещь вместе с принадлежностью.

      3. Практически самое главное деление вещей. Движымые и недвижымые вещи. Недвижыимая вещь.В эту категорию попадают довольно разнородные объекты (и земельные участки, и здания[, и морские суда- все это признается недвижимым имуществом). ? Почему? В составе этой категории мы можем выделить две группы (из доктрины): недвижимость (недвижымые вещи, которые признаются недвижымыми) в силу ее естественых свойств- земельные участки итд. Здесь критерий следующий: это вещи, которые настолько прочто связаны с землей, что их перемещение невозможно без нанесению несоразмерного ущерба их назначению. 2 категория: недвижимость в силу закона- те вещи6 которые могут и не иметь прочной связи с землей (морские суда, космические объекты), но в силу прямомого указания закона эти объекты признаются недвижымыми. В категорию недвижимости попадает и предприятие (как имущественный комплекс, предназначенный для осуществления предпринемательской деятельности)- все это вместе, в силу закона. ? Какие особенности у недвижымых вещей? 1) недвижымые вещи это вещи незаменимые, каждый объект недвижимости уникален, хотя бы потому что они находятся в разных местах. (даже если 2 одинаковых участка). 2) в подавляющем большинстве случаев закон требует, что бы недвижимость была четко индивидуализирована в сделках. Поэто как правило недвижимость в гражданском обороте фигурирует как индивидуально определенные вещи. 3) Недвижимость является непотребляемой вещью. (можно многократно использовать по назначению без утраты потребительских свойств) 4)Делимость и неделимость этот вопрос зачастуют зависит от законодателя, который например определяет нормы жилых помещений, или нормы площпди земельных участков. Недвижимость может быть как делимой, так и неделимой вещью. ? Что же является объединяющим признаком для все этих разнородных объектов? Почему мы выделяем в отдельную категорию, присваиваем особый правовой режим? . В чем же особенность всех объктов недвижимости, которая их объединяет?Ответ: В силу их естественных особенностей невозможна их передача путем вручения. (мы не можем отдать земельный участок). Эта естественная особенность объектов недвижемости затрудняет контроль (у кого они находятся, кто их контролирует, кто пользуется фактически итд) над ними. Риск различного рода мошеннических операций, обманов, незаконных действий очень высок именно в силу того, что затруднен контроль за тем что происходит с недвижымым имуществом. Когда же есть движимая вещь, ее можно передать и ее можно контролировать (пока она находится у вас, вы знаете что никто больше ее не владеет, не пользуется, не является ее сосбсвенником, это намного проще чем с недвижимостю). Так как в отношении недвижимости существую такие спецефические риски, законодатель ввел специальную процедуру учета прав на недвжимость. Это гос регестрация. Помимо ГК вопросом гос регестрации прав на недвижимость посвящен специальный закон. «Закон о государственной регестрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сущность гос регестрации: существует единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Этот реестр ведут специальные уполномоченные государственные органы, и в этот реестр вносятся записи о возникновении, ограничении, переходе или прекращении прав на недвижимость. И соответсвенно в подтверждение произведенной регестрации регистрирующий орган выдает либо свидетельство о гос регестрации или ставит отметку на зарегестрированном документе (например на договоре купли-продажи или на договоре аренды), т. е вот такой формальный признак того что регестрация прошла. Юридическое значение гос регестрации: в законе о гос регестрации этот вопрос решен следующим образом: гос регестрация представляет собой юридический акт признания и подтверждения со стороны государства возникновения, перехода, ограничения, или прекращения прав на недвижимость. Внося запись в реестр, государство тем самым признает что оно удостоверилось, что действительно это право возникло, изменилось, прекратилось итд. С точки зрения юридических фактов гражданского права, гос регестрация действие, правомерное, акт потому что совершая это действие гос орган действует с четкой направленности воли (гос орган это делает, что бы подтвердить что что то произошло с правом на недвижимость). Целенноправленность имеет принципиальное значение, это сущностная характеристика данного действия. Если это акт, то это административный акт (совершает это действие субъект, неделенный властью). Этот административный акт не имеет самостоятельного значения, он является элементом юридического состава, на основании которых возникают правовые последствия, связанные с недвижимым имуществом. (если на участке вы решили построить дом, мы можете сделать это самостоятельно, но самого факта создания этого дома недостаточно, нужно зарегестрировать право собственности на этот дом в соответствии процедурой установленной законом, нужно 2 юридических факт и создание вещи, и административный акт регестрации права). Но существует достаточно много доказательств того, то право на имущество существует. Наример какого то рода расписки, которые собственник имущества может выдать покупателям, свидетельские показания соседей о том, что он покупал, видели как деньги отдавал, вселился, жил, итд. Доказательств может быть много но у гос регестрации есть особенность: в соответствии с законом, гос регестрация является единственным доказательством существования зарегестрированного права. Т. е. все другие доказательства не имеют юр силы, если гос регестрация произведена. Регестрация не является бесповоротным актом, ее тоже можно оспорить, но до тех пор, пока регестрация не оспорина в судебном порядке, это единственное доказательство существования зарегестрированного права. Вот эта доказательственая функция регестрации проявляется в двух очень важных аспектах: 1) для третьих лиц( для тех лиц, которые отношения к этой недвижимости не имеют), возникновение измененния прекращение прав на недвижимость преобретает юр силу только после того как запись об этом внесена в реестр.Если мы сталкиваемся с человеком, который купил квартиру но не успел зарегестрировать право собственности на нее, то для нас он не собственник, мы не обязаны относиься к нему как к собственнику, уважать его права в отношении недвижимости. Единственным доказательством того, что он собственник, является факт гос регестрации его права собственности и ничто иное. Это иногда еще называют принципом публичности реестра. Те реест для всех третьих лиц фиксирует информацию о правах на недвижемость. Но самого по себе этого юр факта недостаточно, ведь регестрация этоне самоцель, взять и зафиксировать, она нужна для того, что бы любые заинтересованные лица могли убедится в том, что некто является собственником или арендатором недвижимости, соответсвенно любое лицо имеет возможность обратится в регестрационный орган и получить выписку из реестра в отношении объекта недвижимости. Это важно преимущество всей системы гос регестрации. Это может подкреплятся тем, что в обороте существует 2 разновидности документов: свидетельство о государственной регестрации права собственности- выдается когда вы только приобрели объект. (купили квартиру, выдается свидетельство о том, что право собственности на вас зарегестрировано). Но этот документ отражает статус объекта недвижимости только на момент приобретения. Но после этого с объектом многое может произойти, вы можете передать его в залог, долгосрочную аренду, вообще распорядится, а свидетельство же у вас никто не отбирает. А вот текущий статус объекта недвижимости отражает выписка из реестра. В которой указывается кому объект принадлежит, и какие возможно существуют обременения итд. В ней будет указан и собственник, и допустем обладатель ограниченных вещных прав, претязаний итд. Это важно, потому что, например, есть коммунальная квартира, она продается, а одна комната обременена рентными обязательствами- договор ренты- бабушка живет и она передает свою комнату в собственность лицу, а он бабушку обязуется содержать до конца жизни , а он является собственником жилого помещения, который особободися только после смерити бабушки. А проблема в том, что рентные обязательства обладают свойством следования, те если он захочет продать эту комнату, то к ковому собственнику перейдет и обязанность выплаты рентных платежей. А еще бабушка имеет право проживать в этом жилом помещении. А удостоверится об этом можно только одним способом: получить выписку из реестра, где будет указано, что объект обременен рентными обязательствами. В том что любое лицо может получить выписку из реестра проявляется еще один принцип регестарции: принцип открытости реестра. В отношении недвижимости зачастую существуют и другие виды учета: не только гос регестрация прав, но и технический кодастровый учет. Существует специальный закон о кодастровом учете. Значение этих действий принципиально различно: регестрация является единственным доказательством существования права на недвижимость, подтверждает наличие прав, а вто любые другие виды учета недвижимости выполняют другую функцию. Например кодастровый учет- описываются техничиские характеристики объекта недвижимости (площадь, план, высота потолков, где окна расположены, гда дверные проемы, материалы проема). По результату этого учета объекту недвижимости присваивается уникальный номер, который удобно использовать для индивидуализации объекта (конечно можно индивидуалировать описанием где находится, а можно выразить в одной формуле-квартиру по адресу с таким то кодастровыым номером). Но этот учет не имеет правоустанавливающего значения, он не отражается на правах на недвижимость. (право собственности принадлежит независимо от того, проведен ли этот учет технический или нет, и наооборот, даже если учет проведен, но право не зарегестрировалось, это не прибавляет прав в отношении недвижимости.

Движымые вещи, сдесь законодатель действует по остаточному принципу- все что не попало в категорию недвижимости, признается движымыми вещами. Права на движимые вещи не подлежат гос регестрации, и даже если какая то регестрация движымых вещей проводится, то она не имеет правоустанвливающего значения. (автомобили регистрируются в гаи, но смысл это регестрации в налоговой цели, и это подтверждает право на эксплуатацию данного транспортного средства, т.е оформляет ваш статус в административных правоотношениях, потому что отношения, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, это административные правоотошения. Но эта регестрация в гаи автомобиля не отражается на правах гражданских в отношении этого имущества. Возникновение права собственности не зависит от того зарегестрирован он в гаи на ваше имя, выдано вам свидетельство или нет. Вопрос когда, и на каком основании право собственности возникает, решается по нормам гражданского права. Регестрация в гаи к нормам гк отношения не имеет.)

      1. Плодоприносящие вещи и плоды. Критерий классификации: особенности вещей, а точнее их способность приносить определенные поступления. Выделяются плодоприносящие вещи, которые такой способностью наделены. (животные различные, деньги зачастую- если кладем деньги в банк, они приносят плоды в виде доходов, процентов, недвижимость которую сдаем в аренду, арендная плата тоже плоды). Плодоносящие вещи- вещи, способные приносить поступления. Сами плоды- это поступления от плодоприносящих вещей. К категории плодов относятся как естественные поступления (молоко от коровы), так и гражданские плоды- доходы которые получаются в результате вовлечения вещи в гражданский оборот. (сдаем квартиру в аренду- плпт-это гражданские плоды. Если совершаем сделку в отношении недвижимости, она начинает приносить доход). С точки зрения именно гражданского права плодами признаются не любые поступления от вещи (не все выгоды), а только те, которые обусловлены ее особыми свойствами (плодоносящими свойствами) и носят более или менее регулярный характер. (если у вас есть земельный участок, о то что на нем растет- плоды, потому что эти поступления обусловленны естественными свойствами участка, его плодородным слоем, и носят более или мене регулярный характкр- каждый год что то вырастает). Мы на этом основании не можем с точки зрения гп считать плодами те поступления от вещи, которые не связаны с ее особыми свойствами. (если на участке нашли клад, то с точки зрения гп это не плоды участка). Разница принципиальная. Потому что плодов и каких других выгод, которые плодами не являются разный гражданско правовой режим: статьи будут применятся разными, распределятся будет по разному. И кроме того с точки зрения гражданского права не являются плодами те выгоды от вещи которые связаны с прекращением ее существования. (говядины-это не плоды, это результат переработки. 1 объект корова, если его переработать то получится другой объект- говядина). У результатов переработки тоже будет совершенно иной правовой режим, отличающийся от плодов.

Естественные плоды, то тех пор, пока они не отделены от плодоприносящей вещи, не являются самостоятельными объектами гражданских прав. (теленок, пока в утробе матери-это не объект гп, это не самостоятельная вещь). А после ого, как эти плоды отделены от плодоприносящей вещи. (яблоки сорваны с дерева), после этого они становятся самостоятельными объектами г прав. Общий правовой режим плодов: плоды пренадлежат тому, кто использует вещь на законном основании. Не тому кто является собственником вещи, не тому кто владеет вещью. ( это важно, ведь использовать вещь может сам собсвенник или арендатор, в зависимости от тогокто использует на законном основании, тому и причитаются плоды). Это правило является диспозитивным: соглашением сторон или законом может быть предусмотрен иной режим плодов. (можно установить в договоре аренды, что в аренду передается фруктовый сад, а часть урожая должна передаватся арендодателю). Это исключние из общего правила, которое специально должно чем то установлено.

На глаз можно более менее точно определить что есть плоды, а что плодоприносящии вещи, но это различие, которое в целом основано на естественных свойствах вещей, может быть преодалено сторонами обязательства. В зависимости от того, какие правоотношения складываются в отношению вещей, эти вещи могут фигурировать как плоды, а могут выступать в качестве плодоносящих вещей. (вы арендуете участок земли, на нем что то растет, если предмет договора аренды обозначен как участок земли, то все что на нем растет и вырастет — это плоды, это причитается вам и вы можете распорядится этим по своему усмотрению, а если вы арендуете не просто участок земли, а участок заемли с определенными насаждениями — фруктовый сад, который вы используете по определенному назначенияю, то все что растет на этом участке- деревья-это не плоды, а плоды только то что растет на этих деревьях, поэтому арендовав фруктовый сад вы не можете распорядится этим по своему усмотрению6 вырубить и засадить кабачками , это будет нарушение договора аренды и уничтожение плодоприносящей веши- сада). В зависимости от того, как сформулированы условия обязательственного правоотношений, будет определятся и к какой категории мы относим вещь. Плодоносящей или плодам.

      1. Еще одна категория вещей- это животные.С точки зрения гп животные относятся к категории вещей и вещей движымых, как правило неделимые, зачастую вещи плодоприносящии. Они могут быть как потребляемыми так и не потребляемыми. Это отдельная вообще категоряи вещей. Почему мы выделяем в отдельную категорию? Ответ: Животные, это особый объект в силу того, что эо организмы, которые наделены в определенной степени сознанием, волей, чувством, потребностеми. Поэтому мы не можем игнорировать тот факт, что в обществе существует определенные нормы обращения с животными. Гуманные нормы. Если собственник эти нормы нарушает, пользуется этими вещами в протеворечие с нормами гуманного обращения, то он может при определенных обстоятельствах быть ограничен в своих правах или лишится права собственности на эти вещи. 241 статья предусматривает условия, при которых собственник может лишится права собственности на животных.

В римском праве категория одушевленные вещи.

Следущий объект- это деньги.

Основная особенность: это всеобщий эквивалент, за деньги мы можем получить все что продается и покупается. Принимаются любым продовцом в обмен на предлагаемый товар. Это экономическая особенность денег. Юридическая значимость денег как объектов гражданских прав:

1)Деньги это вещи. Это разновидность вещей. Деньги это банкнота и монета, которые выпускаются специальной организацией, уполномоченной государством. (ЦБ, в силу особого статуса, а не РФ). Деньги удостоверяют обязательства ЦБ, и обеспечены всеми его активами.

С точки зрения классификации вещей деньги это вещи движымые, делимые, заменимые, потребляемые, плодоприносящие. ( их плодоприносящая функция заключается в том, что могут приносить доход в виде процентов). В подовляемом большинстве случаев деньги фигурируют в качестве вещей, определяемых родовыми признаками. Еще говорят об абсолютной заменимости денег: деньги настолько замененимы, что для нас вообще не имеет значение номинал конкретной купюры, номер, старого образца или нового, главное что бы имели хождение.

  1. Они обладают нарицательной стоимостью. Раньше в качестве денег использовались ценные материалы (золото серебро, керамика итд). Они изготавливались из особого материала. Изначально ценнсть денег, как вещей, определяласьценностью материала из которого они изготавливались. Так продолжалось до 20 века. В определенный момент все государства вынуждены были отказатся от этой практики, и вместо денег, изготовленных из особого материала, ввели в оборот просто денежные знаки. Символы стоимости. Сама по себе бумага, из которой изготавливаются деньги стоит несоразмеримо меньше того номинала, которой на этой бумаге напечатан. Монеты изготавливаются из метеллов, которые не стоят столько, сколько обозначенно на этой монете. Ценность денег в настоящее время заключается в определенном количестве абстрактных денежных единиц, которые зафиксированы на каждой монете или бонкноте. Вот это количество денежных единиц и называют нарицательной стоимостью денег. Как бы присвоенной стоимостью. ЦБ присовил этой бумажке стоимость например 1000 рублей, это нарицательная стоимость.

  2. Выполняют функцию законного платежного средства. Самая важная особеность. Это означает, что деньги являются крайнем и принудительным средством исполнения обязательств. Крайнем в том смысле, что деньгами можно заменить предмет практического любого обязательства. Крайней, послледней, источник исполнения обязательств. Принудительным средством деньги являются потому, что кредитор не вправе отказатьс принять деньги во исполнения обязатеьлств. Это специально подччеркивается в законе о ЦБ, это свойство, выражается в следующей формуле: деньги обязательны к приему по нарицательной стоимотсти при осуществлении всех платежей и расчетов на всей территории РФ. (Пример: у вас есть копилка, вы копите несколько лет, вы решили что то купить на эти день ги в магазине, вам не имею право сказать мы не примем у вас эти деньги, это не законно. И у вас не только обязаны их принять но и принять в соответствии с тем количеством денежных единиц, которые выажены в этой массе. Это тоже не законно. Все кредиторы должны принимать деньги в соответствии с их нарицательной стоимостью) Никаких других вариантов быть не может.

Что такое деньги как объекты гражданских прав, общее определение: деньги это банкноты и монеты, выпущенные ЦБ РФ, и обязательные к приему по нарицательной стоимости в качестве платежного средства на всей территории РФ.

В этом определени зафиксированы следующие свойства денег: деньги это вещи, вещи которые обладают нарицательной стоимостью, вещи, которые обязательны к приему в России по своей нарицательной стоимости.

Деньги это законное платежное средство, но прадокс состоит в том что деньги это объект ограниченный в гражданском обороте. Деньгами: банкнотами и монетами можно рассчитыватся только в определенной ситуации. Мы как граждане можем делать это безпрепятственно, а юр лица и индивидуальные предпринематели могут использовать наличные деньги только в определенных предалех, которые устанавливаются ЦБ. ( пример: расчеты наличными не свыше какой то суммы. 100000) все что превышает этот предел, все должно происходить с использованием других инструментвов платежа . А именно денежных средств на банковских счетах. Но денежные средства на банковских счетах это другой объект гражданских прав, это не деньги.

Денежные средства на банковских счетах.

Этот объект впервые появился в связи с тем что, стали появлятся специфические субъекты гражданского оборота. Банки. Это организации, которые занимаются совершенно особой деятельностью- совершвют бвнковские операции, осуществляют переводы, открываю счета итд. После того, как сложилась устойчивая бнковская система, стало возможнов рамках этой системы использовать те денежные средства, которые учитываются на счетах банка. У нас есть 2 возможности: 1) исполнить денежное обязательство путем расчета деньгами 2) сделать это с помощью денежных средств, которые находятся на банковском счете. 2 гораздо удобнее. Носить деньги с собой- подвергаться определенным рискам: их можно потерять, их могут украсть, может с ними что нибудь произойти. Это же телесные объекты. Безналичные денежные средства гораздо удобнее. И хотя мы из повсеместно используем, они отличаются от денег. Юридически значимые отличия: 1)денежные средства на банковских счетах это не вещи, это безтелесные (нематериальные) имущественные блага. Это обязательственые требования.( Наши дньги в банке это наши требования по отношению к банку, потому что после того как мы приносим их в банк и отдаем, мы право собственности на эти деньги утрачиваем, оно переходит к банку, и вместо право собственности на вещи-на деньги, у нас возникает обяательственное требование к банку. Он по нашему требовани обязан выдать нам эти деньги, или перевести их на другой счет если мы так распорядимся). Но обязательственных денежных требований довольно много: мы заключаем договор займа, и передается сумма в займы, в силу этого возникает денежное требование у меня, как заемщика). Денежное требование и там и там. Но разница в том, что денежными средствами считаются только те обязательственные требования, которые существуют в рамках банковской системы, учитываются на банковских счетах, и поскольку это требование к банку, то обладатель этих денежных средств, несет риск неплатежеспособности банка, как любой кредитор. (любой кредитор несет риск неплатежеспособности должника). Пример: есть 2 человека, которые ешили по-разному распорядится своими деньгами. 1 принес деньги в банк, положил их на счет, право собственности на эти деньги прекратилось, но возникло обязательственное требованиек банку. 2 такую же сумму денег принес, но арендовал в банке сейфовую ячейку и положил туда деньги. Эти деньги остались собственностью данного лица, он всего лишь в банке арендовал помещение для их хранения. Банк никаких прав на эти деньги не приобрел. До тех пор пока с банком все в порядке, их положение мало чем отличается- у обоих есть возможность распорядится деньгами. Один можетнепосредственно дать указание банку распорядится- например перевести туда то, а другой может придти открыть сейф и унести деньги. А если банк находится в предбанкротном или банкротном состоянии, у вкладчиков паника, и у всех один и тот же вопрос кто сколько может получить. Кто положил деньги на счет, будет стоять в этой очереди, и может быть когда нибудь что нибудь получит. Есть же система страхования вкладов. А второй свои вещи-деньги достанет и уйдет. Это принципиальная разница: безналичные денежные средства это не вещи, это права требования к банку, поэтому все риски связанные с положением банка ложатся на кредитора- того кто деньги эти положил.

  1. Денежные средства не являются законным платежным средством. Кредиторы не обязаны принимать денежные средства (то что платится в безналичном порядке) в погашение обязательств. Это удобно, повсеместно распостранено, но использование денежных средств на банковских счетах в качестве платежа всегда производится по согласию другой стороны. (ее нельзя заставить это делать). (пример: если приходите в магазин, а там нет терминала, «засудить» их невозможно.) Иногда это согласие прямо формулируется, в договоре пишется, «Платеж осуществляется в безналином порядке», иногда в договоре просто указывают реквизиты банковского счета кредитора, это само по себе свидетельствует о том, что кредитор готов принять безналичные денежные средства. Но важно понимать, что это не крайняя и не принудительная средсво исполнения обязательств.

Общее определение денежных средств на банковских счетах как объектов гражданских прав: бестелесные имущественные блага, точнее обязательственные требования, которые учитываются на банковском счете и используются в качестве средства платежа по соглашению сторон.

Валюта.

Еще один денежный феномен. Термин употребляется в законе. Термин этот является собиратльным, обозначает и деньги и денежные средства. Деньги и денежные средства, которые выражены в рублях именуются валюта РФ. (или еще иногда говорят национальная валюта). А вот деньги и денежные средства, которые выражены в денежных единицах иностранного государства (доллары, евро, фунты), это иностранная валюта. Это термин есть в законе «О валютном регулировании и валютном контроле».

Особенность иностранной валюты в том, что она не является законным платежным средством на территории РФ.

И более того, в России иностранная валюта является объектом, ограниченном в гражданском обороте. Изпользовать иностранную валюту можно только в соответствии с законом. (когда можно иностранной валютой расчитываться, когда можно перечислять-все это определяется специальными нормами валютного законодательства).

Право собственности и иные права на иностранную валюту защищаются на общих основаниях. (независимо от того, потеряли или украли у вас рубли или доллары, защита будет одинаковой).

Ценные бумаги.

Ст 142. Определение понятия ценные бумаги.

Исходя из определения вывод: какой либо документ становится ценной бумагой не потому что в нее например в нее вплетены золотые нити, а ценной бумага становится потому, что она удостоверяет имущественные права. Этого не достаточно, что бы раскрыть понятие ценных бумаг, потому что документов удостоверяющих имущественные права много, и далеко не все они являются ценными бумагами. Вексель- уенная бумага, прямо сформулированно в законе. А договор займа или расписка, которая оформляет договор займа, которая очень близка к этому- очень похожа на вексель- не ценная бумага, хотя и удостоверяет имущественые права. Почему? Для этого нужно проанадизировать признаки ценных бумаг:

Признаки, которые выделяют ценные бумаги из других объектов гражданских прав.

  1. Презентационность. В соответсвии с законом, и в определении: ценной бумагой является только такой документ удостоверяющий имущественные права, предъявление которого необходимо для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой. Без предъявления оригинала ценной бумаги, невозможно осуществить удостоверенные ею права. В этом смысл презентационности. Презентовать значит предъявить.

Именно вот эта тесная связь бумаги, как символа, как знака в котором закреплена, сформулирована сущность имущественного права, позволила в доктрине выделить 2 феномена: 1) в доктрине гражданского права принято говорить о праве из бумаги- то право, которое удостоверенно ценной бумагой 2) и право на бумагу, потому что сама бумага это вещь. Право на нее как на вещь.

Презентационность озночает, что право из бумаги, как правило может осуществлить только тот кто имеет право на бумагу.Соответсвенно обычно, с передачей оригинала ценной бумаги и совершением иных необъодимых действий, к приобретателю переходят все удостоверенные ею права в совокупности, единым актом. (мы не передаем вот это вот это, а передавая оригинал ценной бумаги и совершая иные неоходимые действия, передаем все права в совокупности.

Именно этот презентационный характер ценной бумаги позволяет нам отличить ценную бумагу от иных документов, удостоверяющих имущественные права. (Пример: вы сдали вещь в химчиситку, а квитанцию потеряли, вам вещь выдадут? Да, только нужно будет доказывать свои права каким то другим способом. Если вы сдаете одежду в гардероб, и потеряли номерок, это не воспрепятствует вам получить назад свою одежду, хотя возможно и придется вам заплатить штраф. Вы свое право, которое удостоверяет номерок сможете осуществить, даже при его отсутствиии. )Такого рода доказательства права, которые являются одними из многих, принято называть Легимационными бумагами или легитимационными знаками. (легетимация-правомочие). Номерок гардероба-легиматационный знак, я показываю ее и он удостоверяет мое право. Но если его нет, я все равно могу осуществить свое право, просто придется доказывать его иным способом. А вот оригинал ценной бумаги необходим для того что бы осуществить свое право. (если вы потеряли вексель, вы не сможете осуществить свое право, мы не сможете потребовать от должника что бы он заплатил те деньги, которые указаны в векселе. Если было уничтожено или украдено складское свидетельство, которе является ценной бумагой и подтверждает помещение товара на склад, то невозможно будет получить товар со склада). В этом проявляется презентационность ценных бумаг. Законом прямо сказано, что без документов вы ничего не получите. Из этого тже есть определенные исключения, существует специальное и длительное производство в гражданском процесе. Вызывное производство, когда вы потеряв ценную бумагу обращаетесь в суд с таки заявлением, публикуете сведения о том, что она потерена, отвдится определенный срок, что бы кто-то кто ее нашел, мог обратиться в суд заявить свои права, может быть он считает что он является собственником итд. После всех этих длительных формальностей, вы можете доказать свое право, и то далеко не во всех случаях.

Общее правило: нет документа, нет исполнения.

  1. Формальность. Признак сформулирован непосредственно в законе, в ст 142 ГК. Ценной бумагой является только такой документ, который составлен соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов.

Здесь очень важны конретные формулировки, как документ составлен. От этого зависит, будем считать документ ценной бумагой или нет. Это важно, потому что на глаз иногда трудно определить ценная это бумага или нет. А ценные бумаги подчиняются спецефическому праовому режиму. (особые правила передачи итд). И что бы мы не годали, просто это какой то долговой документ, какая то расписка или вексель. Эти сомнения разрешаются путем строгого соблюдения формы. Нарушения требований к форме и к реквизитам влечет ничтожность ценной бумаги. (если в ценной бумане чего то не достает, формального, то данный документ вообще не является ценной бумагой, это просто письменное доказательство права. Одно из многих, не главное.) Пример: вексель. На ней написано. Существуют даже специальные бланки, но это не обязательно, можно составить и на обычной бумаге. Написано: «Я такой то такойто безусловно обязуюсь уплатить такому то лицу такую то сумму в такойто срок. Поставлена точка.» Это не вексель, потому что векселем будет только такой документ, гда в тексте указано слово вексель. В тексте нужно было добавить»обязуюсь уплатить по настоящему векселю». Если это не включено-не вексель». Мельчайшие детали: буква, точка с запятой имеют принципиальное значение. Пример: Вексель можно передать путем индасамента- передаточная надпись. В зависимости от того, как вы сформулируете ее, будет опредятся по-разному правовой режим этой ценной бумаги. Если мы напишите: «платить такомо то или его приказу», вексель дальше можно передавать путем индасамента, а если напишете «платить такому то, но не его приказу», это принципиально изменент объем прав и обязанностей, такой вексель нельзя больше передавать инасамента.

Формализм здесь принципиален. Но есть исключения из общего правила: реквизиты ценной бумаги принято делить на восполнимые и невосполнимые. Восполнимые- это такие реквизиты, отсутствие которых не влечет недействительность ценной бумаги, не лишает документ статуса (силы) ценной бумаги. По общему правилу в векселе нужно писать срок платежа, но если это не указано, вексель не становится не действительным, потому что прямо в законе указано, что в таком случае вексель должен быть оплачен по предъявлению.Невосполнимые реквизиты- реквизиты, отсутствие которых не может быть чем то компенсировано, их отсутствие приводит к недействительности ценной бумаги. Общее правило: любой реквизит ценной бумаги считается не восполнимым, если только в законе не предусмотрено специальное исключение. Прямо не указано.

Если что то стороны указать забыли, это означает, что данный документ не является ценной бумагой, если только прямо не найдем исключения, что данный дефект не порочит бумагу.

Еще одно проявление свойства формальности ценных бумаг в том, что ценной бумагой также является лишь такой документ, который прямо отнесен к числу ценных бумаг (к этой категории) законом или установлен в ином порядке. Наример в законе о простом и переводном векселе сказано, что вексель это ценная бумага. В законе о рынке ценных бумаг сказано, что акция ценная бумага и облигация ценная бумага. В Гк сказано, что складское свидетельство это ценная бумага. Перечень можно продолжать. Главное что документ прямо должен быть отнесен к категории ценных бумаг законом. Стороны по своему усмотрению не могут изобретать новые ценные бумаги. Принцип разрешено все, что прямо не запрещено здесь не действует. Или точнее он действует, но это тот случай, когда что-то прямо запрещено.Ценные бумаги могут существовать только таких видов, каких прямо перечислены в законе.

Эти два признака: формальность и презентационность присуще всем без исключения ценным бумагам. А кроме них существуют признаки которые присуще некоторым или большинству ценных бумаг.

  1. Публичная достоверность. Свойство публичной достоверности проявляется в том, что добросовестному приобретателю принадлежат права из бумаги в том объеме и на тех условиях, которые зафиксированы в тексте бумаги. Публичная достоверность ценной бумаги означает, что если кто-то добросовестно эту ценную бумагу приобрел, не знал ни о каких ограничения права, зафисированного бумагой, ни о каких доп условиях, не знал ни о чем что не записано в тексте самой бумаги, (подчеркивается что если это добросовестный приобретатель), то он может осуществить свое право в соответствии с текстом бумаги. Все другие ограничения и условия, которые в тексте не записаны, на него не расостраняются , силы для него не имеют. Пример: есть вексель, который удостоверяет денежное обязательство. В нем написано: я безусловно обязюсь уплатить по настоящему векселю такому то лицу сумму в срок. По векселю нужно заплатить 1 миллион. Векселедержатель приходит к должнику и говорит плати. Должник предлагает заплатить 500000-платит. Нормальный должник должен либо забрать вексель на миллион и выдать на 500000 или он должен в векселе должен сделать отметку: частично погащен, выплачена сумма в размере 500000 тр. Если должник просто заплатит, то кредитор может передать этот вексель другому лицу не слово не сказав о том что то получил. Новый векселедеожатель, правопреемник, приходит к должнику и говорит заплатить. А в бумаге о том что должник заплатил не написано. А новый векселедержатель добросовестно приобрел не зная об этом, то должник обязан заплатить в точном соответсвии с тексом бумаги.

Публичность значит, что любой участник гражданского оборота, добросовестный, может доверять тексту, может быть уверен, что он получит исполнение в соответсвии с тексом ценной бумаги.

Свойство это повышает привлекательность ценных бумаг. Ценные бумаги это вообще документы, которые расчитаны на широкий гражданский оборот, что бы они постоянно циркуривовали, покупались продавались итд. Если обладает таким признаком, то доверие к ней в обороте будет выше.

Но публичной достоверностью снабжены не все ценные бумаги. Публичная достоверность присуща ценным бумагам только в том случае, если это прямо предусмотрено законом. В отношении векселей. Положение о простом переводном векселе, прямо сказано. Та нет слов публичная достоверность, но это описывается другими выражениями, что они обладают этим свойсвам.

  1. Абстрактность. Присушь многим, но не всем ценным бумагам. Каждый раз, когда мы на себя принимаем какое то обязательство, мы приследуем какую то определенную цель: 1) Заключая договор купли- продажи в качестве покупателя, мы принимаем на себя обязательство уплатить деньги за товар, что бы в обмен на наше обещание уплатить деньги, нам обещали этот товар передать. Мы принимаем обязательство в обмен на то, что перед нами обязуются. Потому что и уплата денег, и передача товара будут происходить уже после заключения договора, после того как обязательство будет принято. Соответсвенно это цель. Это основание нашего обязательства. Кауза в римском праве: «Я принимаю обязательство, что бы ты обязался перед мной». 2) Я заключил договор купли продажи и плачу деньги. ? Зачем я это делаю? Какова непосредственнная цель, к которой я стремлюсь? Товар мне могли передать, могли не передать, но непосредственно в результате этого должно произойти что я исполняю свою обязанность по договору. Совенди Кауза в римском праве.

Все эти цели, которые мы приследуем, принимая на себя обязательство, они называются основаниями обязательства. По общему правилу любое обязательство зависит от своего основания. Действительность обязательства зависит от его основания. Если основание не действительно, то и обязательство тоже будет не действительно. Пример: Если я принимаю на себя обязательство уплатить деньги по договору купли-продажи в обмен на встречное обещание передать товар. И выясняется что цель недостижима, потому что например товар изъят из гражданского оборота, это означает что основание моего обязательства не действительно и соответственноне действительно мое обязтельство в целом. У меня нет обязательства. Это общее правило. А вот из этого есть исключение, которое иминуется абстрактностью обязательства. Особая категория обязательств не зависит от действительности своего основания. Таковы многие обязательства по ценным бумгам. Пример: заключили договор купли-продажи, и я покупатель но денег нет, и я говорюдавайте я рассчитаюсь векселем6 я выпишу вексель, в котором будет удостоверено мое обязательство заплатить эти деньги. Я выдаю вексель, я принимаю на себя обязательство уплатить определенные деньги, и это обязательсвто в силу прямомого указания закона является абстрактным. (абстрактный от лат отрывать, оно оторвано от своего основания). Для чего я выдаю вексель, цель какая? Исполнить договор. Я должен заплатить, но у меня нет денег, я выдам вексель. Цель исполнить договор. Другая сторона-продавец решает этот вексель продать другому лицу. Потом выясняется, что договор купли продажи который мы закл недействителен в силу каких то причин. Если бы здесь не было векселя, этого абстрактного обязатльства, это привело бы к тому, что то что я обязался заплатить, это бы обязательство тоже не имело юр силы. Потому основание не действительно, договор купли продажи. Но я выдал вексель, когда придет векселедержатель, вексель оторван от основания, поэтому платить обязан, не смотря на дефект оснований.

Это свойство сформулировано в статье 147 ГК.

У некоторых ценных бумаг абстрактность отсутствует, это тоже исключение, установленное законом.

? Посмотреть эти признаки общее правило или нет!!!!

Лекция 17. 03. 12.

Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг.

Классификация.

1)Основная классификация. Критерий: критерий был предложен Агарковым. «Учения о ценных бумагах». Это работа мирового уровня. Критерий: Способ определения уполномоченного лица. (как мы определяем управомоченное лицо)(в литературе называют способ легитимации, легитимация это управомоченность). Есть бумага, есть владелец. ? На основании каких критериев мы можем установить, имеет ли этот владелец прваво требовать исполнение по бумаге. (? как мы определяем, кто имеет право получить исполнение, кому должник обязан произвести исполнения). Отсюда деление ценных бумаг на 4 категории: 1)предъявительские ценные бумаги. Управомоченным является тот, кто предъявляет ценную бумагу обязанному лицу. Никаких доп критериев, требований что бы получить исполнение не предусмотрено. Достаточно самого факта предъявления. Эти ценные бумаги наиболее оборотоспособные, их легче всего передать. Законодатель устанавливает облегченную процедуру передачи прав по таким ценным бумагам. Для того что бы перешло право из бумаги (право, удостоверенное бусагой), достаточно просто передать оригинал. 2)именные ценные бумаги. Требовать исполнение по таким ценным бумагам может тот, кто указан в тексте самой бумаги, а также в специальном реестре держателей именных ценных бумаг. Пример: реестр акционеров. акции по общему правилу являются именными ценными бумагами, для того что бы получить исполнение по акциям (получить девиденты, допустили к участию в собрании акционеров, что бы получить информацию о деятельности общества реализовать права акционера), для всех этих действий и ряда других, необходимо не только что бы это лицо было указано в тексте сертефиката акции но и что бы он был внесен в реестр акционеров данного акционерного общества. Этот реестр ведет либо само обязанное лицо (в данном случае общество), либо специализированный субъект (специализированная организация), которая имеет соотв специальную лицензию. Для того того что бы передать права по именной ценной бумагенеобходимо не только передать оригинал самой бумаги, но и совершить запись о переходе прав в этом реестре владельцев ценных бумаг.

Пример: как технически происходит передача акций. Акция документирована, т е у нас есть оригинал, есть бумага, мы должны покупателю акций передать саму ценную бумагу и должны направить распоряжение лицу, который ведет реестр. Так и по всем другим ценным бумагам.

  1. Обыкновенные именные ценные бумаги. Их иногда называют ректо бумаги.(нем термин) Управомочененным получить исполнение по этим ценным бумага является либо тот кто указан в тексте самой бумаги либо его правопреемник. Правоприемника определяем по общим правилам о правоприемстве в обязательствах. Для этих ценных бумаг не существует какой то специальной процедуры передачи прав. Передача прав удостоверенных бумагой, осуществляется путем обычной уступки требования (сессиии). Особенность этой категории ценных бумаг в том, что они лишены свойства публичной достоверности. («мы не можем доверять тому, что написано в их тексте», даже если мы добросовестны, все равно возвражения выдвинуть можно.) 4) Ордерные ценные бумаги. Ордер- это приказ, распоряжение. Управомоченным получить исполнение является либо лицо, указанное в тексте ценной бумаги, либо тот кого он назначет своим распоряжением. (приказом). Это распоряжение осуществляется путем совершенияя специальной передаточной надписи на ордерной ценной бумаге. Эта надпись называется индасамент. (индоссо- «На спине».) Передаточная надпись на обороте ценной бумаги. Индасамент очень удобная процедура передачи прав. Для того, что бы передать права по ценной бумаге (например по векселю-классический пример ордерной ценной бумаги), нужно передать саму ценную бумагу и на ее обратной стороне написать «платите такому то такому то». Индасамент может совершить только то лицо, которому принадлежат права по ордерной ценной бумаги. Существует принцип гп «Никто не может передать другому больше прав, чем он имеет сам». Из этого следствие: если на ценной бумаге совершенно несколько индосаментов, то лицом, которое имеет право требовать исполнения по этой ордерной ценой бумаге, является тот, чье имя (или наименование, если это юр лицо) стоит последним в непрерывном ряду индасаментов. Пример: лицевая сторона векселя там написано: «Я такой то такой то безусловно обязуюсь уплатить по настоящему векселю Иванову такую т сумму», с другой стороны 1 индасаамент: его может совершить Иванов, он пишет «Платите ООО ромашка или их приказу», 2 индасамент- ООО Ромашка, 3- Петру Петровичу. Управомоченный- Петр Петрович. Важно что бы не было перерывов, если одна из этих надписей деффектна, остальные после нее не имеют юр силы. Управомоченным является тот, кто стоит перед этой дефектной надписи. Все лица, которые совершают индасаменты на ордерные ценные бумаги, несут ответственность, за исполнение обязательства удостоверенного ценной бумагой. Причем солидарно. (последний кто получил, например вексель, может предъявить требование об исполнении по своему выбору в полном объеме либо к должнику, либо к любому из лиц, которые совершили индасамент). В этом преимущество. Но есть исключение из правила: любой, кто совершает индасамент может освободится от этой ответсвенности. Если он в индасамент включит оговорку: «Без оборота на меня». Индасамент- это односторонняя сделка, для того что бы права перешли, не нужно согласие другой стороны. Вы может об этом даже не узнаете, а права перейдут. Раз я совершаю запись, я и определяю условия перехода прав, в том числе я могу исключить свою собственную ответвенность.

В силу того что это так просто, нужно что бы индасамент был максимально корректным, что бы в нем не было ни одной лишней запятой. Существует очень много формальностей в плане формулировок индасамента. Вот этой передаточной надписи. Варианты: 1) В индасаменте можно запретить передачу ордерной ценной бумаги другим ицам путем индасамента. Запретить дальнейшии индасаменты. Достаточно написать «Платите такому-то, но не его приказу». Дальше ордерную ценную бумагу путем индасамента передать нельзя. Это так называемый именной индасамент. Обычный индасаент «Платите такому то или его приказу»- в таком случае ордерную ценную бумагу можно передавать дальше путем индасамента. 2) Индасамент может быть бланковым. Имя (наименование) того лица, кому передаются права по ценной бумаги, не уазываются. Оставляется пустое место. «Платите пробел или его приказу».А кому платить в индасамете не сказано. Это очень удобно, потому что если в ценной бумаге проставлен такой индасамент, такую ценную бумагу можно передавать из рук в руки даже не заполняя этот пробел. Не совершая новых передаточных надписей. Она может ходить, как привилительская ?ценная бумага. (очень похожа). Последний, кто заочет получить исполнение по этой ценной бумаге, может просто вписать свое имя. А может даже этого не делать, а сказать: бланковый индасамент, я вам предъявляю, платите. Это очень удобный способ еще больше повысить оборотоспособность ценных бумаг.

Иногда индосамент простовляется на ценной бумаге тоько для того, что бы держатель имел возможность от имени владельца ценной бумаги получить исполнение. Цель индасамента- может заключаться только в том, что бы выполнить поручение получить деньги. Такой индасамент называется препоручительным, и составляется с оговоркой «валюта на инкассо», «валюта к получению». Такие формулировки означают, что лицо, в пользу которого совершен индасамент, самим правом не обладает, право ему не передано, оно просто назначено представителем, который может получить исполнение в интересах владельца ценной бумаги.

Возможна ситуация, когда индасамент совершается с целью передать ценную бумагу в залог. Хочется заложить вексель, нужно совершать залоговый индасамент. И туда включается оговорки типа «Валюта в залог». Это оговорка означает, что цель индасаменьа не в том, что бы передать все права по ценной бумаге, что бы держатель мог осуществить их в любой момент- получить деньги от должника, а цель в том что бы передать ценную бумагу в залог, что бы возникло залоговое право.

Формальностей здесь достаточно много, они объясняются тем, что в очень краткой форме нужно спессовать огромное количество юр значимой информации. Каждое слово имеет принципиальное значение для определения последствий совершенных действий.

2) Какие права удостоверенны ценными бумагами.

  1. Обязательственно-правовые бумаги бумаги, которые удостоверяют обязательственныее права, права требования (могут быть векселя, кот удостоверяют денежное обязательство, чеки, дипозитные сертификаты итд)

  2. Вещно-правовые (товарораспорядительные бумаги) – удостоверяют помимо

обязательственного право, еще и вещное право (обычно – право распоряжения каким то имуществом). Пункт 3 статья 224 ГК. Речь идет о передачи вещи, что необходимо сделать, что бы передать вещь в собственность. По общему правилу нужно отдать вещь покупателю. В этот моемнт право собственности перейде. Но практика богаче. Пример: товар помещен на судно морское, и отпрален, будет плыть дней 90. грузоотправителю в момент погрузки товара выдается конносамент- ценная бумага, которая удостоверяет не только права по договору перевозки, но и право распоряжения этим товаром. Грузоотправитель решил продать товар. Как это сделать технически? Передать вещь не рационально, тем более ообенность конносамента и др подобных документов, который относится к категории товарораспорядительных бумаг, заключается в том что товар может быть выдан только держателю ценной бумаги. У кого есть оригинал, тот может спать спокойно, значть что никому другому кроме него товар не выдадут. Проще всего во время пути передать эту ценную бумагу. Это как некий символ товара. Приобретатель ценной бумаги, как получил оригинал, может быть уверен что никто другой товар не получит.

Поэтому передача этих ценных бумаг приравнивается к передаче самой вещи, юридически это одно и то же. Поэтому называются товарораспорядительными- путем их передачи можно распорядится товаром, самой вещью.

  1. Корпоративные ценные бумаги - удостоверяют права членов юридических лиц. Корпорации- это юр лица, основанные на членстве (есть права членов юр лиц). Поэтому корпоративные ценные бумаги удостовреяют эти членские права . Акция- классическиая корпоративная ценная бумага. Удостоверяет права акционера на

права на получение части прибыли, на участии в собрании акционеров итд. Это корпоративные права членов юр лица.

3) В зависимости от особенностей выпуска ценных бумаг. 2 категории- эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

  1. Эмиссионные . Ценная бумага является эмиссионной при наличии следующих признаков: (одновременно, необходимы все)

  • эта ценная бумага закрепляет имущественные и неимущественные права, которые удостоверяются, осуществляются и передаются в соответсвии со специальным законом. Законом о рынке ценных бумаг.

  • Такие ценные бумаги размещаются выпусками, те выходит сразу серия ценных бумаг

  • такие ценные бумаги удостоверяют равный объем прав и одинаковые условия осуществления этих прав в рамках одного выпуска независимо от времени приобретения такой ценной бумаги. Пример: вы покупаете ценную бумагу банка ВТБ, вы первоприобретатель. Вы приобретаете акцию. И вы покупаете эту акцию на вторичном рынке. И ваши права такие же, как если бы вы приобрели ее при первичном размещении.

Обычно в законе прямо пишут – является ли ценная бумага эмиссионной или нет. Это идеальная ситуация.

Особенности эмиссионных ценных бумаг: они размещаются выпусками, т е расчитаны сразу же на массовое распостранение. Здесь особенно велик риск того, что будут ушемлены интересы широкого круга лиц. Для избежания этих махинаций, массовых волнений, для эмиссионых ценных бумаг существует жесткий механизм контроля. Жесткие правила выпуска, жесткие правила отчетности того кто выпускает эти ценные бумаги, и тд. Поэтоу помимо закона «О рынке ценных бумаг», большое значение имеют акты специального органа власти: Федеральный орган исполнительной власти по контролю в сфере финансовых рынков- спец орган, контролирующий оборот, выпуск эмиссионных ценых бумаг. В соответсвиии с фз «О рынке ценных бумаг», эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме предъявительских или именных ценных бумаг. Ордерных ценных бумаг не бывает.

  1. Неэмиссионные выделяются по остаточному принципу. (то что не явл эмиссионной, называем не эмиссионой) Более подробно: они размещаются не выпусками, каждая ценная бумага выпускается в индивидуальном порядке. (каждый вексель можно выписать хоть сто за день, но тем не менеее каждый вексель будет не эмиссеонной бумагой), они могут удостоверять разный объем прав, разные условия итд. Каждая отдельная бумага выпускается индивидуально, и лицо выпускающее ценную бумагу оно само решает на каких условиях будет удовлетворять обязательство по этой бумаге, итд.

Важно: даже если лицо за час выпускает много неэмиссионных ценных бумаг, которые удостоверяют абсолютно одинаковые права. (банки выпускают векселя, нес 1000, и все изначально при выпусе имеют одинаковые условия, объем прав, но это все заканчивается в момент выпуска. Как тоько попали в оборот, все будет по-разному. Они начнут обращатся, на каком то векселе появятся несколько индасамента, разу же это изменит объем прав условия удостоверения, какой то вексель может быть частично погашен. Условия последствий будут менятся, хотя изначально эти бумаги были одинаковыми, но поскольку не являются эмиссионными, они права и условия осуществления прав будут изменятся.

4) В зависимости от того кто выпустил ценную бумагу . В зависимости от субъекта бумагт делятся на:

  1. Частные ценные бумаги - выпускаются частными лицами

  2. Государственные или муниципальные ценные бумаги – выпускаются публичными образованиями

Это различие не просто механическое, а сущностное, которое основано на том, что обязательства публичных образований, которые удостоверяются ценными бумагами, подпадает не тоько под действие гражданского законодательсва, но и под действие бюджетного законодательства, потому что с точки зрения бюджетного законодательства, ценные бумаги государственные и муниципальные, это гос и муниципальный долг, который должен быть оформлен соответствующим образом, который обслуживается в особом порядке итд. Поэтому преимущественное значение имеет бюджетный кодекс, который определяет порядок возникновения обслуживания гос долга, а также сущ специальный ФЗ ФЗ «Об особенностях эмиссиии и обращения гос и муницип ценных бумаг….» от 29 июля 1998 года.

Классификаций может быть гораздо больше.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]