Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
жилинский 2008т.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
7.17 Mб
Скачать

§ 4. Интеллектуальная собственность

1. Интеллектуальная собственность — новое понятие для российского национального законодательства и практики по­следних лет. Еще в научной литературе 80-х гг. XX в. о нем го-

1 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043.ворилось как об условном собирательном термине, применяе­мом лишь в международных соглашениях и законодательстве некоторых государств. Сейчас же это понятие закреплено в Конституции РФ (ст. 44). Общегосударственное его значение подчеркивается тем обстоятельством, что, согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ, правовое регулирование интеллектуальной собственности составляет предмет исключительного ведения Российской Федерации. Согласно п. 1 ст. 11 Федеративного до­говора это регулирование, напротив, отнесено к совместному ведению Российской Федерации и республик. В соответствии с п. 1 разд. II Конституции РФ в данном случае действует кон­ституционное правило.

Генетически данный вид собственности связан с интеллек­том, способностью человека к мышлению, рациональному по­знанию окружающего мира, творчеству. Сам интеллект, ода­ренность творить не поддаются воздействию социальных норм и внешнему контролю. Право «подключается» к этому процессу только на завершающей стадии, регулирует общественные от­ношения по поводу продукта (объекта), созданного в результате творческой деятельности.

Создаваемые гражданами и юридическими лицами объекты интеллектуальной собственности обладают некоторыми общи­ми признаками. Все они являются источниками новой, ориги­нальной информации, которая воплощается в определенных материальных носителях; имеют стоимостную оценку и в со­стоянии принимать форму товара, обращающегося на рынке; относятся к непотребляемым вещам, т. е. не амортизируются, не изнашиваются, а устаревают лишь морально; будучи изна­чально созданными в одном экземпляре, могут затем тиражи­роваться, бесконтрольно широко распространяться в любом количестве копий и одновременно использоваться неограни­ченным кругом лиц; могут фактически распространяться и ис­пользоваться на любой территории, ограничение которой за­труднительно или невозможно.

2. Исходным в юридическом опосредовании права интел­лектуальной собственности является положение о том, что это право возникает в случаях и в порядке, установленных ГК РФ и другими федеральными законами. Таким образом, во-первых, право может быть признано лишь на объекты, которые феде­ральный закон отнес к интеллектуальной собственности, и, во-вторых, федеральный же закон определяет процедуру оформле­ния такого права, закрепления его принадлежности конкрет­ным лицам. Содержание права интеллектуальной собственно­сти граждан и юридических лиц охватывает две большие разно­видности этой собственности. Одна включает непосредственно сами результаты интеллектуальной деятельности, другая — при­равненные к результатам интеллектуальной деятельности сред­ства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (далее — средства индивидуализации). К последним, в частности, относятся фир­менное наименование, товарный знак, знак обслуживания, на­именование места происхождения товара.

3. Ранее нормы права об интеллектуальной собственности содержались в многочисленных законах, актах Президента РФ и Правительства РФ. Проблема упорядочения этих норм реша­лась более 10 лет. Обсуждались две основные концепции: од­на — совершенствовать уже имеющееся законодательство, вно­ся в него необходимые изменения и дополнения; вторая — полностью обновить, кодифицировать действующие нормы, создав новый единый документ. Верх взяла вторая концепция. С 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ введена в действие часть четвертая ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди­видуализации. С этого времени утратили силу более 50 законов и иных нормативных правовых актов РФ и РСФСР, признан не действующим на территории России ряд нормативных актов СССР, в том числе в полном объеме Основы гражданского за­конодательства Союза ССР и республик. Во многие федераль­ные законы внесены изменения, которые также вступили в си­лу с 1 января 2008 г.

Виды объектов интеллектуальной собственности многочис­ленны и многообразны, имеют различную нормативно-право­вую основу и неодинаковую связь с предпринимательской дея­тельностью. Для более глубокого изучения механизма государ­ственно-правового воздействия на общественные отношения по поводу объектов интеллектуальной собственности важна классификация последних.

В самом начале части четвертой ГК РФ определено, что ре­зультатами интеллектуальной деятельности и средствами инди­видуализации являются: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных ма­шин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения;5) фонограммы; 6) сообщения в эфир или по кабелю радио-или телепередач (вещание организаций эфирного или кабель­ного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) про­мышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топо­логии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.

Перечисленные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации материализуются в конкретных объектах интеллектуальной деятельности (о них см. п. 5 настоя­щего параграфа).

Выделены два среза правового регулирования интеллектуаль­ной собственности. Первый включает нормы гл. 69 ГК РФ (ст. 1225—1254), где концентрированно изложена правовая тео­рия интеллектуальной собственности. Здесь как бы вынесены за скобки общие положения, относящиеся к правовому регулиро­ванию всех разновидностей результатов интеллектуальной дея­тельности и средств индивидуализации. Второй срез содержит нормы, отражающие особенности правового регулирования каж­дой из их разновидностей. Рассмотрим коротко нормы обоих срезов, знание которых полезно каждому предпринимателю в целях успешного осуществления своей деятельности.

4. Изучение общих положений следует начинать с анализа понятийного аппарата, используемого в правовом регулирова­нии интеллектуальной собственности. Здесь охарактеризовано главное понятие — интеллектуальные права на результаты ин­теллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Эти права включают исключительное право, являющееся имущест­венным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следова­ния, право доступа и др.). В ГК РФ предусмотрены случаи, ко­гда исключительное право на результат интеллектуальной дея­тельности или на средство индивидуализации признается и ох­раняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства. Интеллектуальные права не за­висят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты ин­теллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Поэтому переход права собственности на подобную вещь не влечет перехода выраженных в ней интеллектуальных прав.Решен кардинальный для интеллектуальной собственности вопрос об авторстве на ее объекты. Особое внимание уделено авторству на результаты интеллектуальной деятельности. Их ав­тором признается гражданин, творческим трудом которого соз­дан такой результат. Права на результат интеллектуальной дея­тельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан, именуемых соавторами, принадлежит им совме­стно. Нередко вокруг соавторства возникают острые конфлик­ты; претензии на него, подчас без достаточных оснований, предъявляют многие лица. Например, руководители предпри­нимательской организации, работник которой своими творче­скими усилиями получил какой-то результат интеллектуальной деятельности, добиваются статуса соавторов по той причине, что они «обеспечивали работнику условия для творчества». Обобщив многолетнюю практику разрешения подобных спо­ров, законодатель:

1) сформулировал универсальное правило о том, что не при­знаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата;

2) определил три конкретные ситуации, когда соавторство не допускается: в качестве соавторов результата интеллектуаль­ной деятельности не могут выступать граждане, оказавшие его автору только техническое, консультационное, организацион­ное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие кон­троль за выполнением соответствующих работ.

Выше мы видели, что отличительной чертой интеллектуаль­ной собственности является ее характеристика как исключи­тельного права, которому присущи одновременно три качества. Прежде всего, никто не может совершать действия, каким бы то ни было образом ущемляющие права собственника. Далее, результаты творческой деятельности могут использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя. Наконец, исключается возможность иметь такой же объект на праве соб­ственности у других лиц, т. е. данный объект индивидуален, не­повторим, создан творческими усилиями конкретных в каждом отдельном случае известных или могущих быть установленны­ми лиц. Правообладателем именуется гражданин или юридиче­ское лицо, обладающие исключительным правом на результатинтеллектуальной деятельности или на средство индивидуали­зации.

Правообладатель может по своему усмотрению использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индиви­дуализации, в том числе распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на них. Для реализации этой возмож­ности предусмотрено использование в сфере интеллектуальной собственности специфических договоров. В части четвертой ГК РФ закреплены две модели таких договоров. Первая — дого­вор об отчуждении исключительного права. По нему одна сторо­на (правообладатель) передает или обязуется передать принад­лежащее ей исключительное право на результат интеллектуаль­ной деятельности или средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Вторая модель — лицензионный договор. По нему одна сторо­на — обладатель исключительного права на результат интеллек­туальной деятельности или на средство индивидуализации (ли­цензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой сто­роне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Этот договор бывает двух видов, которые должны предусматривать: 1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа­ции с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); 2) пре­доставление лицензиату права использования результата интел­лектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим ли­цам (исключительная лицензия). Если лицензионным догово­ром не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Особо выделен сублицензионный договор. Суть его в том, что при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интел­лектуальной деятельности или средства индивидуализации дру­гому лицу.

Перечисленные модели в дальнейшем конкретизируются в нормах второго среза правового регулирования интеллектуаль­ной собственности применительно к отдельным ее разновидно­стям. Кроме того, к данным договорам применяются общие по­ложения об обязательствах (ст. 307—419) и о договоре (ст. 420—453) части первой ГК РФ. Таким образом, налицо трехуровне­вая система правового регулирования договорных отношений.

Установлены также случаи, когда интеллектуальные права реализуются вопреки воле правообладателя или не им самим, в частности:

1) в случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требо­ванию заинтересованного лица принять решение о предостав­лении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, ис­ключительное право на который принадлежит другому лицу (ст. 1239). Называется эта процедура принудительным лицензи­рованием;

2) в случаях и по основаниям, которые установлены зако­ном, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит к другому лицу без заключения договора с правообладателем, на­пример в порядке универсального правопреемства (наследова­ние, реорганизация юридического лица) и при обращении взы­скания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ);

3) могут создаваться основанные на членстве некоммерче­ские организации, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается управле­ние соответствующими правами на коллективной основе. Орга­низация по управлению правами на коллективной основе мо­жет получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности в определенных сферах коллективного управле­ния (ст. 1242-1244 ГК РФ);

4) ведение дел с федеральным органом исполнительной вла­сти по интеллектуальной собственности может осуществляться правообладателем через патентного поверенного, зарегистриро­ванного в указанном федеральном органе, или через иного представителя (ст. 1247). Федеральным органом исполнитель­ной власти по интеллектуальной собственности является Феде­ральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Она создана Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 путем преобразования Российского агентства по патентам и товарным знакам с передачей его функций по принятию нормативных правовых актов Минобр-науки России. Сокращенное название новой Федеральной службы, которое дальше и используется в учебнике, — Роспа­тент. Федеральная служба находится в ведении Министерстваобразования и науки РФ. Положение о ней утверждено поста­новлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299Для оповещения о своем исключительном праве целесообразно ис­пользовать знак охраны авторского права (ст. 1271 ГК РФ).

Важное место в общих положениях уделено порядку разреше­ния споров, связанных с защитой интеллектуальной собствен­ности, способам защиты исключительных и личных неимущест­венных прав правообладателей (ст. 1248, 1250—1254). Например, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы пра­вообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создаю­щих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия либо осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно исполь­зовавшему результат интеллектуальной деятельности или сред­ство индивидуализации без заключения соглашения с правооб­ладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя (вещи), в котором выражены соответствующий результат интеллектуальной дея­тельности или средство индивидуализации, оборудования, про­чих устройств и материалов, используемых или предназначен­ных для совершения нарушения исключительных прав — к их изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства инди­видуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

1 СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2668; 2005. № 17. Ст. 1577.5. А теперь перейдем к изучению второго среза правового регулирования интеллектуальной собственности — 16 ее разно­видностей, перечисленных в п. 3 настоящего параграфа. Ряд из них, при всем различии, обладает близостью между собой до такой степени, что позволяет свести их в одну группу и приме­нить к ним сходный механизм правового регулирования. Всего таких групп семь. Остановимся лишь на некоторых моментах этого регулирования, с которыми чаще всего имеют дело хозяй­ствующие субъекты.

В одну группу, называется она «Авторское право», входят ин­теллектуальные права на произведения науки, литературы и ис­кусства. Автору произведения принадлежат следующие права: исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения.

В рамках этих произведений выделены конкретные объекты авторских прав: драматические, хореографические, музыкаль­ные и др. (ст. 1259 ГК РФ). К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как лите­ратурные произведения, а также производные произведения, т. е. произведения, представляющие собой переработку другого произведения, и составные произведения, т. е. произведения, представляющие собой по подбору или расположению мате­риалов результат творческого труда.

Законодательство не дает исчерпывающего перечня произве­дений — объектов авторского права. Зато оно содержит четкие указания на то, что не является таким объектом, а именно: официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и су­дебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; государствен­ные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и др.), а также символы и знаки муниципальных образований; произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; сообщения о событиях и фактах, имею­щие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и т. п.).Учитывая сложность и длительность процесса создания лю­бого произведения, включающего осмысление идеи предстоя­щего творчества и различные стадии ее реального осуществле­ния, решающее значение в защите прав авторов, предупрежде­нии правонарушений в этой сфере общественных отношений и разрешении возможных конфликтов имеет определение ситуа­ции, когда начинает действовать механизм авторского права. Авторское право распространяется на произведение независимо от его назначения, достоинства и способа выражения. Но оно должно быть оригинальным, представлять собой непременно результат творческой деятельности автора и быть выраженным в какой-либо объективной форме, позволяющей воспринимать его третьим лицам. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и необнародованные произведения, суще­ствующие в какой-либо объективной форме, например: пись­менной — рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.; уст­ной — публичное исполнение, произнесение текста, музыки; изображения — рисунок, эскиз, картина и т. п.; объемно-про­странственной — скульптура, модель, макет, сооружение. Одна­ко авторское право не распространяется на идеи, методы, про­цессы, системы, способы, концепции, принципы, факты.

Авторское право возникает и осуществляется в силу самого факта создания произведения. При этом не требуется регистра­ции, иного специального оформления произведения или со­блюдения каких-либо формальностей. Правообладатель исклю-чительного права на программу для ЭВМ либо на базу данных может по своему желанию зарегистрировать их в Роспатенте.

Нередко возникают конфликты по поводу авторства на так называемые служебные произведения, т. е. созданные в поряд­ке выполнения служебных обязанностей или служебного зада­ния работодателя. Право на такое произведение как бы расще­пляется. Авторское право на само служебное произведение принадлежит автору — работнику, творческим трудом которого оно создано. Исключительным же правом на использование служебного произведения обладает работодатель — лицо, с ко­торым автор состоит в трудовых отношениях. Но последняя норма диспозитивна; договором между работодателем и работ­ником может быть предусмотрено и иное.

Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора, после чего произведение переходит вобщественное достояние, означающее, что произведение может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согла­сия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновен­ность произведения.

Исключительные права на произведение правообладатель может реализовать посредством договора об их отчуждении и лицензионного договора. Разновидностью договора об отчуж­дении исключительного права является договор авторского за­каза. По нему одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произве­дение науки, литературы или искусства на материальном носи­теле либо в иной форме (ст. 1288—1289 ГК РФ).

В одну группу — «Права, смежные с авторскими» — объеди­нены интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфир­ного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнаро­дованные после их перехода в общественное достояние.

Объектами смежных прав являются:

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, поста­новки режиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

2) фонограммы, т. е. любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исклю­чением звуковой записи, включенной в аудивизуальное произ­ведение;

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельно­го вещания, в том числе передач, созданных самой организаци­ей эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;

4) базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих ее со­держание материалов;

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародо­ванные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.Смежные права, как мы видим, производны от авторского права. Авторы — поэты, композиторы, драматурги и т. д. созда­ют произведения не столько для себя, сколько для других людей. Но сами они редко занимаются популяризацией, распростране­нием своих творений — читают стихи, поют, играют и т. п. Меж­ду автором и аудиторией, на которую рассчитано произведение, необходимы посредники. Ими и выступают субъекты смежных прав, использующие свои профессиональные и личностные ка­чества. Режиссеры осуществляют постановку спектаклей, съем­ку кинофильмов, актеры «живьем» исполняют произведения, изготовители фонограмм проводят звуковую запись исполните­лей, эфирное и кабельное вещание доводит творческую продук­цию авторов, исполнителей и изготовителей до всеобщего сведе­ния, делает ее достоянием всех желающих посредством радио- и телепередач.

Таким образом, между субъектами авторского и смежных прав существует системное разделение труда, при котором они все призваны постоянно взаимодействовать, с тем чтобы воз­можно полнее были удовлетворены их личные неимуществен­ные и имущественные права. На практике объективно связы­вающая их «цепочка» нередко разрывается. Исполнители поль­зуются произведениями без ведома авторов, изготовители фонограмм, в свою очередь, втайне от авторов и исполнителей производят запись и распространение исполняемых произведе­ний и т. д.

Правовой формой организации взаимосвязей между субъек­тами авторского и смежных прав служат гражданско-правовые договоры. Часто возникающие острейшие конфликты, напри­мер между «песенниками» — авторами слов и музыки, испол­нителями, изготовителями песенных аудиовизуальных произ­ведений и фонограмм, организациями эфирного и кабельного вещания, объясняются, прежде всего, пренебрежением право­выми формами, которые могут оптимизировать их взаимоотно­шения.

Срок действия исключительных прав:

1) на исполнение — в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнителя в эфир или по кабелю;

2) на фонограмму — в течение 50 лет, считая с 1 января го­да, следующего за годом, в котором была осуществлена запись.В случае обнародования фонограммы исключительное право действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором она была обнародована при условии, что фонограмма была обнародована в течение 50 лет после осуще­ствления записи;

3) на базу данных — в течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее создания. Исключительное право изго­товителя базы данных, обнародованной в указанный период, действует в течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом обнародования. Сроки возобновляются при каждом обновлении базы данных;

4) исключительное право публикатора на произведение воз­никает в момент обнародования этого произведения и действу­ет в течение 25 лет, считая с 1 января года, следующего за го­дом его обнародования.

В одну группу — «Патентное право» — объединены интел­лектуальные права на изобретения, полезные модели и промыш­ленные образцы. Их автору принадлежат следующие права: ис­ключительное право; право авторства, а в случаях, предусмот­ренных ГК РФ, также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленно­го образца.

Объектами патентных прав являются результаты интеллек­туальной деятельности в научно-технической сфере, отвечаю­щие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и по­лезным моделям, и в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным этим же Кодексом требованиям к промышленным образцам. Государство стимулирует создание и использование изобретений, полезных моделей и промышлен­ных образцов (ст. 1349).

Правообладатель заключает договор об отчуждении исклю­чительного права на объект смежных прав и лицензионный до­говор о предоставлении права использования объекта смежных прав (ст. 1307, 1308 ГК РФ).

Охраняются в качестве: изобретения — техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устрой­ству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток рас­тений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материаль­ных средств); полезной модели — техническое решение, относя-щееся к устройству; промышленного образца — художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустар­но-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Но исключительное право на них признается и охраняется лишь при условии государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в Роспатенте, на основании которой последний выдает соответствующий патент. О порядке получения патентов, прекращения и восстановления их действия см. ст. 1374—1400 ГК РФ.

Срок действия исключительных прав составляет: 20 лет для изобретений; 10 лет для полезных моделей; 15 лет для промыш­ленных образцов.

Распоряжение исключительным правом на изобретение, по­лезную модель или промышленный образец осуществляется посредством договора об отчуждении соответствующих исклю­чительных прав и лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или про­мышленного образца. Любой договор о распоряжении этим ис­ключительным правом подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

В отдельные самостоятельные группы интеллектуальных прав выделены «Право на селекционные достижения», «Право на топологии интегральных микросхем» и «Право на секрет произ­водства (ноу-хау)».

Объектами интеллектуальных прав на селекционные достиже­ния являются сорта растений и породы животных, зарегистри­рованные в Государственном реестре охраняемых селекцион­ных достижений, о чем заявителю выдается соответствующий патент. Порядок получения и прекращения действия патента установлен ст. 1433—1445 ГК РФ. Автор селекционного дости­жения имеет право на получение авторского свидетельства. Срок действия исключительного права на селекционное дости­жение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достиже­ний и составляет 30 лет.

Топологией интегршъной микросхемы является зафиксирован­ное на материальном носителе пространственно-геометриче­ское расположение совокупности элементов интегральной микро­схемы и связей между ними. Правообладатель может по своему желанию зарегистрировать топологию в Роспатенте. В этомслучае подлежат государственной регистрации в Роспатенте также договор об отчуждении исключительного права на топо­логию и лицензионный договор о предоставлении права ис­пользования топологии. Исключительное право на топологию действует в течение 10 лет.

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения лю­бого характера (производственные технические, экономиче­ские, организационные и др.), в том числе о результатах интел­лектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной дея­тельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим ли­цам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на закон­ном основании и в отношении которых обладателем таких све­дений введен режим коммерческой тайны (об этом см. § 3 на­стоящей главы). Оригинально решен вопрос о сроке действия исключительного права на секрет производства (ноу-хау): дей­ствует оно до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.

Наконец, в седьмую группу — «Права на средства индивидуа­лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предпри­ятий» — объединены интеллектуальные права на фирменные на­именования, наименования мест происхождения товаров и ком­мерческие обозначения.

Требования законодателя к содержанию фирменного наиме­нования коммерческой организации изложены в п. 4 § 3 гл. 4 на­стоящего учебника. Здесь раскроем лишь исключительное право на фирменное наименование. Суть этого права в том, что юридиче­скому лицу — коммерческой организации принадлежит исклю­чительное право использования своего фирменного наименова­ния в качестве средства индивидуализации любым не противоре­чащим закону способом, в том числе указания его на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекла­ме, на товарах или на их упаковках. Вместе с тем не допускается распоряжение исключительным правом на фирменное наимено­вание (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования).

Не допускается также использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному на­именованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осущест-вляют аналогичную деятельность, а фирменное наименование второго юридического лица было вюпочено в Единый государ­ственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное на­именование первого юридического лица. Нарушитель по требо­ванию правообладателя обязан прекратить такое использование и возместить ему причиненные убытки.

Исключительное право на фирменное наименование возни­кает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименова­ния из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Товарный знак есть обозначение, служащее для индивидуали­зации товаров юридических лиц или индивидуальных предпри­нимателей, а знак обслуживания — обозначение для индивидуа­лизации выполняемых ими работ либо оказываемых услуг (да­лее в тексте используется единый термин — товарный знак, так как знак обслуживания регулируется аналогичным образом). В товарном знаке как бы воплощено лицо товара, делающее по­следний среди множества товаров узнаваемым для покупателей. Обладание популярным товарным знаком делает столь же попу­лярным, конкурентоспособным и сам товар. Поэтому установ­лена государственная регистрация товарных знаков в Роспатен­те. В Роспатенте подлежат регистрации также договоры о распо­ряжении исключительным правом на товарный знак — об отчуждении этого права, лицензионный договор и др. Нередко, однако, ведутся острые споры вокруг товарных знаков, они под­делываются и проч. Например, уже более 10 лет не прекращает­ся тяжба между рядом государственных и частных предприятий за товарные знаки на плавленые сырки «Дружба» и «Якорь».

Срок действия исключительного права на товарный знак — 10 лет со дня подачи заявки в Роспатент о его государственной регистрации, по истечению которого срок может быть продлен еще на 10 лет.

Особо выделены общеизвестный товарный знак и коллектив­ный знак. Роспатент по заявлению лица может признать ис­пользуемый им знак общеизвестным, если этот знак в результа­те интенсивного использования стал широко известным в Рос­сийской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Правовая охрана общеизвестно­го товарного знака действует бессрочно. Мировой опыт свиде­тельствует, что товарный знак признается общеизвестным, если его знают 20—40% опрошенных.

Объединение лиц, создание и деятельность которого не про­тиворечат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллектив­ный знак, который является товарным знаком, предназначен­ным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих еди­ными качественными либо иными общими характеристиками. Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы другим лицам.

Сведения о лицах, имеющих право использовать коллектив­ный знак, а также выписка из устава коллективного знака о единых характеристиках товаров, в отношении которых этот знак зарегистрирован, публикуется Роспатентом в официаль­ном бюллетене.

Наименованием места происхождения товара является обо­значение, представляющее собой либо содержащее современ­ное или историческое, официальное или неофициальное, пол­ное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наимено­вания и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно либо главным образом определяются характерными для данно­го географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Правовая охрана наименования места происхождения товара возникает на основании его регистрации в Роспатенте, о чем выдается свидетельство об исключительном праве на это наименование. Не допускается использование за­регистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства. Обладатель свидетельст­ва не вправе предоставлять лицензии на пользование наимено­ванием места происхождения товара другим лицам. Срок дей­ствия свидетельства — 10 лет со дня подачи заявки в Роспатент на наименование места происхождения товара.

Любая предпринимательская организация, в том числе не­коммерческая, а также индивидуальные предприниматели мо­гут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий как имущест­венных комплексов коммерческие обозначения, не являющие-ся фирменными наименованиями и не подлежащие обязатель­ному включению в учредительные документы и Единый госу­дарственный реестр юридических лиц. Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правооблада­тель не использует его непрерывно в течение года. К другому лицу оно может перейти только в составе предприятия, для ин­дивидуализации которого такое обозначение используется.

Завершая сюжет о правах на средства индивидуализации, необходимо заметить, что допускается «взаимообмен» этими средствами. Например, коммерческое обозначение или отдель­ные его элементы правообладатель может использовать в при­надлежащих ему товарном знаке и фирменном наименовании, равно как и в коммерческом обозначении использовать фир­менное наименование или отдельные его элементы (см. ст. 1476, 1541 ГКРФ).

6. Результаты интеллектуальной деятельности признаются и подлежат защите не только каждый в отдельности, но также в любом их соединении — в составе так называемой единой тех­нологии. Таковой признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, про­мышленные образцы, программы для ЭВМ либо другие резуль­таты интеллектуальной деятельности и может служить техноло­гической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере.

Право использовать результаты интеллектуальной деятель­ности принадлежит лицу, организовавшему создание единой технологии на основании договоров с обладателями исключи­тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии. В установленных ГК РФ случаях право на технологию, созданную за счет или с привле­чением средств федерального бюджета и бюджета субъекта Фе­дерации, принадлежит соответственно Российской Федерации и ее субъекту (ст. 1546, 1547, 1549).Глава 6

СОБСТВЕННОСТЬ - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА