Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Качество очень хорошее.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
17.04.2014
Размер:
740.86 Кб
Скачать

Гп - это совокупность правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства сторон имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

Имущественные общественные отношения – это отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, т.Е. Вещей, работ, услуг, и иного имущества.

Личные неимущественные отношения – это те, которые возникают по поводу неимущественных благ; это общественные отношения, в которых проявляются индивидуальные особенности гражданина или организации.

Гражданское право - отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения участников гражданского оборота: граждан между собой, граждан и организаций и организаций между собой.

Предмет гражданского права – это регулируемый и охраняемый его нормами круг правовых отношений. Это отношения субъектов гражданского права, участников гражданского оборота.

Предмет Гражданского права можно определить, как взаимооценочные общественные отношения в виде имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений.

- имущественные и личные не имущественные отношения, связанные с имуществом.

Метод гражданско-правового регулирования основан на юридическом равенстве сторон, признаваемом за участниками правоотношений, на автономии их воли (независимо от волеизъявления при вступлении в правоотношения, их изменении или прекращении), а так же на их имущественной самостоятельности. Метод правового регулирования гражданских правоотношений имеет характерные черты:

-правовое равенство сторон

-автономию воли (самостоятельность, отсутствие субординации, в отношениях участников гражданских правоотношений)

-обособление имущества.

Система гражданского права подразделяется на:

• общую часть гражданского права,

• подотрасли гражданского права,

• институты и другие структурные подразделения граждан­ского права

Нормы общей части гражданского права регулируют общие положения в области:

• предпринимательской деятельности;

• бытовой или интеллектуальной деятельности;

• промышленности, транспорта, строительства;

• сельского хозяйства;

• торговли;

• бытового обслуживания;

• жилищно-коммунального хозяйства.

В системе гражданского права, как отрасли права, выделя­ются шесть подотраслей:

• право собственности и другие вещные права;

• обязательственное права;

• личные неимущественные права;

• право на результаты творческой деятельности;

• семейное право;

• наследственное право.

Институты и другие структурные подразделения граждан­ского права содержатся в подотраслях гражданского права. Например, в обязательственном праве (подотрасли гражданско­го права) имеется два института:

а) договорные обязательства;

б) внедоговорные обязательства.

  1. Источники гражданского права. Применение гражданского законодательства.

Гражданское законодательство на­ходится в исключительном ведении Российской Федерации.

Нормы гражданского права могут быть закреплены в зако­нах и подзаконных актах. Все нормативные акты в зависимо­сти от юридической силы расположены по определенной, стро­го иерархической системе, в которой значение нормативного акта определяется его юридической силой. Чем больше юри­дическая сила нормативного акта, тем выше его положение в системе гражданского законодательства.

ЗАКОНЫ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

Конституция указы президента

Законы постановления правительства

Кодексы акты местного и локального значения

Применение нормы гражданского права предполагает выявление ее характера, степени обязательности для участниковгражданских правоотношений,содержащихся в ней правил

поведения. Поэтому необходимо различать диспозитивные и императивные нормы гражданского права.

Если норма гражданского права содержит правило, которое участники гражданского оборота не могут изменять по своему усмотрению, то это императивная норма. Если же норма граж­данского права содержит правило, которое участники граждан­ского оборота могут менять по своему усмотрению, то это диспозитивная норма.

Большая часть норм гражданского права — диспозитивные.

Метод гражданско-правового регулирования проявляется в способах воздействия на поведение субъектов гражданских пра­воотношений. Сила и характер действия гражданско-правовых норм не одинаков. Различие между императивными и диспозитивными нормами проходит по линии воли участников граж­данских правоотношений. Императивные нормы имеют прину­дительный характер и действуют на участников отношений независимо от их воли. Диспозитивные нормы носят воспита­тельный характер и действуют на участников конкретного пра­воотношения тогда, когда таковое не урегулировано их волей. Законодатель не может предусмотреть правовые нор­мы регулирования гражданских правоотношений на все случаи жизни. Статья 6 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что в тех случаях, когда входящие в предмет гражданс­кого права общественные отношения не урегулированы законо­дательством или соглашением сторон — к таким отношениям применяется гражданское законодательство, регулирующее сход­ные отношения (аналогия закона), но при условии:

• если это имущественные отношения, либо личные неиму­щественные отношения;

• если это отношение не урегулировано нормой гражданского права, соглашением сторон. В то же время, если нельзя урегулировать это общественное отношение путем расширительного толкования нормы гражданского права;

• есть норма, регулирующая сходное общественное отно­шение.

К аналогии права и закона прибегают исходя из добросовест­ности, разумности, справедливости рассмотрения конкретной ситуации. Для этого необходимо обосновать их применение.

  1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение есть обще­ственное отношение, урегулированное нормами гражданско­го права. Для того чтобы наступили, возникли гражданские правоотношения, необходимы основания. Известно, что такими основаниями являются гражданские юридические факты. Без юридических фактов не возникает, не изменяется и не прекра­щается ни одно гражданское правоотношение. А что такое юри­дический факт? Это обстоятельства, с которыми нормативные акты (закон) связывают какие-либо юридические последствия: возникновение, изменение, прекращение гражданских право­отношений.

Перечень юридических фактов определен статьей 8 ГК РФи не является исчерпывающим. Юридические факты это

события и действия.

События — это обстоятельства, протекающие, происходя­щие независимо от воли человека. Например, рождение и смерть человека, стихийное бедствие и т. д.

Действие — это то, что совершается по воле человека. На­пример, заключение договора, принятие наследства и т. д. Это волевой акт человека.

Действия делятся на правомерные и неправомерные. Неправомерные — т. е. противоречащие требованиям зако­на, нормативного акта, которые влекут за собой применение к правонарушителю определенных санкций.

Правомерные действия — это действия, соответствующие требованиям гражданского законодательства.

В свою очередь, правомерные действия делятся на юридические поступки и юридические акты.

Юридические поступки есть правомерные действия, порождающие последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего юридический поступок

Юридический акт — это правомерное действие, порождаю­щее юридические последствия тогда, когда оно совершено со специальным намерением вызвать эти последствия. К ним от­носятся административные акты и сделки.

Административные акты, вызывающие гражданско-пра­вовые последствия, совершаются только органом государствен­ной власти или местного самоуправления.

Сделки — это правомерные действия граждан и юридичес­ких лиц, направленные на установление, изменение, прекра­щение гражданских прав и обязанностей. К ним относятся за­вещание, дарение и т. д.

Гражданские правоотношения — это также взаимо­действие субъектов гражданского права с их субъективными правами и возложенными на них обязанностями.

Содержание гражданских правоотношений образует взаи­модействие их участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями. Данные субъек­тивные права и обязанности, которые принадлежат участ­никам гражданских правоотношений, образуют его правовую форму.

Субъективная обязанность — это юридически обусловлен­ная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданс­ких правоотношениях.

Права и обязанности в гражданских правоотношениях но­сят имущественный или личный неимущественный характер.

Предмет гражданского права составляют общественные иму­щественные и связанные с ними личные неимущественные от­ношения, которые регулируются методом юридического равенства сторон. Для гражданского права основанием возникновения правоотношения является договор.

Следовательно, гражданские правоотношения делятся на имущественные правоотношения и личные неимущественные правоотношения.

Имущественные правоотношения есть гражданские пра­воотношения, урегулированные нормами гражданского законо­дательства в сфере имущественно-стоимостных отношений. Это защита имущественных прав путем возмещения причиненных убытков.

Личные неимущественные правоотношения — это отно­шения, урегулированные гражданским законодательством лич­ных неимущественных правоотношений. В данном случае регу­лируются особые случаи защиты субъективных прав в преде­лах указанных правоотношений, т. е. защита чести, достоин­ства человека, выплата ему денежной компенсации по восста­новлению его репутации и т. д.

Далее различают гражданские правоотношения:

• относительные правоотношения,

• абсолютные правоотношения,

• вещные правоотношения и

• обязательственные правоотношения.

Относительные правоотношения — те, где состав субъек­тов строго определен и где управомоченному лицу противосто­ят обязанные лица либо обязанное одно лицо.

Для абсолютных правоотношений характерно то, что упра­вомоченному лицу противостоит неопределенное число обязан­ных лиц.

Вещные правоотношения связаны с интересом управомоченного лица, с полезностью данной вещи для него. Собствен­ник вещи по своему усмотрению владеет, пользуется и распо­ряжается ею. Никто не должен препятствовать ему реализовывать свои права на вещь по своему интересу, удовлетворяя свои требования к обладаемой вещи.

В обязательственных правоотношениях интерес управомо­ченного лица удовлетворяется за счет активных действий обя­занного лица по предоставлению управомоченному лицу необ­ходимых материальных благ.

  1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.

Под физическим лицом понимается – Граждане данной страны, иностранцы, лица, не имеющие гражданства.

Чтобы быть субъектом ГП, гражданин должен обладать правосубъктностью:

  • правоспособность (способность иметь гражданские права и нести обязанности), Гражданской правоспособностью обладают все граждане с момента рождения. Прекращается правоспособность со смертью гражданина.

  • дееспособность ( способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их):

-полная – с 18 лет

Неполная – от 14 до 18

-частичная – дееспособность малолетних (от 6 до 14)

Полная дееспособность может возникнуть до 18 лет:

- когда несовершеннолетние вступают в брак

- эмансипация - когда 16-летний подросток работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью.

  1. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.

ЮЛ – особые образования, которые обладают своими специфическими признаками, правосубъктностью и образуются в специальном порядке.

Юридическое лицо, как субъект гражданского права, об­ладает правосубъктностью (правоспособностью и дееспособ­ностью).

Правоспособность в гражданском праве бывает общая (уни­версальная) и специальная.

Общая правоспособность есть возможность для субъекта иметь любые гражданские права и обязанности для осуществ­ления своей деятельности. Данной правоспособностью облада­ют физические лица (граждане).

Специальная правоспособность предполагает наличие у юри­дического лица таких прав и обязанностей, которые соответ­ствуют целям его деятельности и зафиксированы в его учре­дительных документах.

Общей правоспособностью наделяются коммерческие него­сударственные юридические лица в виде исключения.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, т. е. государственной регистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК РФ) и прекращается в момент исключения его из единого государственного реестра юридических лиц (п. 8 ст. 63ГКРФ).

Объем правоспособности юридического лица определяется его деятельностью, его спецификой участия в гражданском обороте.

Некоторые виды деятельности требуют от юридического лица получения разрешения (лицензии).

Помимо правоспособности юридического лица, ему необхо­дима и дееспособность. У юридического лица правоспособность и дееспособность возникают и прекращаются одновременно.

Дееспособность юридического лица означает, что оно свои­ми действиями может приобретать, создавать, осуществлять и исполнять гражданские права и обязанности.

Деятельность юридического лица — это деятельность лю­дей, которые составляют организацию. Люди своими действи­ями приобретают и создают для юридического лица права и обязанности, способствуют осуществлению этих прав и выпол­нению обязанностей.

Приобретение и отчасти осуществление прав и обязаннос­тей юридического лица — это деятельность органа юридичес­кого лица.

  1. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданских правоотношений.

Классификация субъектов ГП представлена как трёхчленная: физ лица, юр лица и государство.

Государство- не есть юр лицо, но приравнено к нему.

Государство как юр лицо – особая организация, которая имеет внутреннюю структуру и регламент, органы управления и участвует в гражданском обороте только через посредство физ и юр лиц.

Признаки государства, как юр лица:

• Организационное единство государства за счет публично-правовых методов;

• Имущество государства распределено в основном между соз­данными им юридическими лицами, которые сами являются самостоятельными участниками гражданских правоотношений;

• В гражданском обороте государство выступает от своего имени и от имени созданных им юридических лиц;

• Ответственность государства не распространяется на все принадлежащее ему имущество; часть имущества, по сути, заб­ронирована от взысканий кредиторов.

Гражданская правоспособность государства не равна право­способности физических и юридических лиц. Государство об­ладает следующей правоспособностью:

• приобретать имущество, не имеющее наследников,

• выпускать государственные ценные бумаги, государствен­ную монополию. Например, на экспорт и/йли импорт отдель­ных видов товаров.

Установлен перечень объектов, которые могут находиться исключительно в государственной собственности.

В отличие от физических лиц государство не вправе пере­дать имущество по наследству, заключать отдельные виды до­говоров (договор коммерческой концессии и др.). иметь свое фирменное наименование, считаться автором произведений литературы, науки и искусства.

Гражданская правоспособность государства не является общей или специальной — это целевая правоспособность, ко­торая исходит из функции носителя публичной власти, выпол­няемой государством в интересах всего общества.

Муниципальное образование это городское, сельское по­селение, несколько поселений, объединенных общей террито­рией, часть поселения, иная населенная территория, предус­мотренная Федеральным законом, в пределах которых осу­ществляется местное самоуправление, имеется муниципаль­ная собственность, местный бюджет и выборные органы ме­стного самоуправления

Население, выступающее в качестве муниципального обра­зования, осуществляет местное самоуправление непосредствен­но (референдумы, выборы, сходы и т. д.) и через органы мест­ного самоуправления.

Российская Федерация устанавливает пределы гражданской правоспособности муниципальных образований.

Муниципальные образования имеют единую бюджетную и налоговую систему, построенную по иерархическому принци­пу, где вышестоящий субъект определяет доходную базу ни­жестоящего субъекта.

Муниципальные образования создаются по модели государ­ственных образований, но они не входят в систему органов госу­дарственной власти (статья 12 Конституции РФ). Это особого рода корпорации, членами которой являются все жители ее. За основу здесь можно взять то, что права собственника могут осуществляться от имени населения муниципального обра­зования органами местного самоуправления или непосред­ственно населением этого образования. В данном случае насе­ление выступает как орган муниципального образования. Но у муниципальных образований и у государства много общих прин­ципов их организации и деятельности.

Муниципальные образования своими действиями могут при­обретать и осуществлять гражданские права и обязанности че­рез органы местного самоуправления и в пределах их полномо­чий, которые устанавливаются соответствующим законодатель­ством. Такими органами могут быть:

представительный орган местного самоуправления, выборный глава муниципального образования, иные органы местного самоуправления.

  1. Объекты гражданских правоотношений.

Объект гражданского правоотношения — это поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага.

Участники гражданских правоотношений своим поведени­ем воздействуют друг на друга и на определенные материаль­ные блага.

Объектом признается то, по поводу чего возникает граждан­ское правоотношение. Гражданские правоотношения возника­ют по поводу материальных и нематериальных благ.

В качестве объекта гражданского правоотношения выступа­ет поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага. Участники гражданс­кого имущественного правоотношения своим поведением воздей­ствуют друг на друга и на определенные материальные блага.

Материальные блага — это вещи (имущество), одушевлен­ные и неодушевленные предметы: животные, строения, здания, мебель, одежда и т. п.

К нематериальным благам относятся: жизнь, здоровье, дос­тоинство личности, неприкосновенность частной жизни, лич­ная и семейная тайна, свобода передвижения, выбор места пре­бывания и жительства, право на имя, право авторства и другого блага, не имеющего имущественного характера.

Гражданское правоотношение может воздействовать на стро­го определенные явления окружающей действительности — поведение людей, направленное на различного рода блага, но не на сами эти блага. Сам по себе объект утрачивает какой-либо смысл, если на него нельзя оказать никакого воздействия. Со­вокупность материальных и нематериальных благ, отношения, по поводу которых возникают гражданские правоотношения и регулируются нормами гражданского права, входят в круг объектов гражданских прав.

Объектом гражданских прав считается то, ради чего приоб­ретаются гражданские права и возлагаются гражданские обя­занности. Люди живут в мире вещей. Земля, леса, воды, зда­ния, железные дороги, самолеты, корабли — все это с точки зрения права — вещи, к числу которых относятся, в частности, Деньги, валютные ценности, ценные бумаги и права на вещи. Помимо вещей и прав на вещи (имущество) (ст. 128 ГК РФ), имеются еще три вида объектов: информация, результаты ин­теллектуальной деятельности, в том числе интеллектуальные права на них (все это именуется интеллектуальной собственно­стью), нематериальные блага.

Вещи — важнейшая составляющая имущества, затрагивае­мого гражданским оборотом. Правовое регулирование отноше­ний, складывающихся в гражданском обороте по поводу вещей, часто зависит от их естественных свойств, которые определяют деление вещей на виды.

  1. Сделки.

Сдел­ками признаются действия граждан и юридических лиц, на­правленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Выражение воли лица вовне, благодаря ко­торому оно становится доступным восприятию других лиц, именуется волеизъявлением. Волеизъявление является важ­нейшим элементом сделки, так как именно оно может быть подвергнуто правовой оценке.

Способы выражения волеизъявления объединяются в три группы:

- Прямое волеизъявление, совершаемое в устной или пись­менной форме: заключение договора; сообщение о согласии воз­местить ущерб; обмен письмами и т. п.

- Косвенное волеизъявление выражается в действии лица, содержание которых говорит о его намерении.

- Молчаливое или посредством молчания волеизъявление ус­танавливает пп. «г» п. 1 ст. 158 ГК РФ, что молчаливое совер­шение сделки возможно, только если это прямо предусмотрено соглашением сторон или законом. Никакой другой правовой акт не может предусматривать молчание как форму соверше­ния сделки.

Гражданское законодательство в статье 153 ГК РФ опреде­ляет признаки сделки:

а) сделка — это всегда волевой акт, это всегда действия людей;

б) сделка — это правомерные действия;

в) сделка специально направлена на возникновение, измене­ние или прекращение гражданских правоотношений;

г) сделка порождает гражданские отношения, так как граж­данским законодательством определяются правовые послед­ствия, которые наступают в результате совершения сделок.

В итоге можно подчеркнуть, что сделка — это правомерное действие, совершенное в соответствии с требованиями закона.

В зависимости от того, сколько лиц выражают свою волю, сделки могут быть одно-дву- и многосторонними.

Далее сделки классифицируются на возмездные и безвоз­мездные.

Далее основанием для классификации сделок может слу­жить момент возникновения сделки, т.е. это следующие виды сделок: реальные и консенсуалъные (согласительные).

Консенсуалъные сделки — те, в которых достигнуто со­глашение о совершении сделки.

Реальные сделки — это сделки, совершаемые при условии передачи вещи одним из участников.

Если за основу классификации сделок взять сроки заклю­чения сделок, то сделки подразделяются на бессрочные и сроч­ные

Среди множества сделок различают сделки условные, т. е. возникновение прав и обязанностей по сделке определено на­ступлением события.

ФОРМЫ СДЕЛОК

Сделки могут совершаться в устной и письменной форме

Устные сделки могут совершаться с помощью так назы­ваемых конклюдентных действий — это поведение лица, сви­детельствующее о его воле совершить сделку. Например, при совершении сделок через игровые автоматы.

Письменная форма сделки предполагает составление до­кумента, в котором излагаются условия сделки. Такой доку­мент должен быть подписан лицами, совершающими сделку. Письменные сделки бывают простые и нотариально удосто­веренные.

Гражданское право различает следующие виды недействи­тельных сделок: ничтожные и оспоримые.

Ничтожной является сделка, недействительность кото­рой вытекает из самого факта ее совершения.

Оспоримые сделки — те, которые признаются недействи-' тельными судом при наличии оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Субъектами сделки признаются любые субъекты граждан­ского права, обладающие дееспособностью. Важным элементом дееспособности является самостоятельное совершение сделок

  1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.

Под осуществлением гражданского права понимается свободный выбор субъектом конкретного варианта поведения из существующей у него в силу права меры (объема) возможностей. Как известно, субъективные права могут быть вещными или обязательственными, структурно простыми или сложными, имущественными и неимущественными, быть формой реализации регулятивной или охранительной функции гражданского права. Соответственно осуществление различных видов прав имеет специфику. Вещные права реализуются активными действиями самого субъекта по эксплуатации вещи. Напротив, право обязательственного характера предполагает удовлетворение интереса субъекта путем требования к контрагенту совершить полезные для данного субъекта действия (передать вещь, уплатить деньги, совершить работу и т. п.). Структурно-простые права имеют ограниченный набор вариантов поведения, например, требовать передачи индивидуально-определенной вещи. В структурно-сложных, таких, как право собственности, субъект приобретает весьма широкие возможности действовать различными способами по владению, пользованию и распоряжению материальными ценностями. В неимущественном праве набор возможных вариантов поведения призван удовлетворить нематериальный интерес. Субъективное право в охранительных правоотношениях приобретает вид правопритязания, т. е. содержит возможности использовать предусмотренные законом способы защиты нарушенных интересов (прав);

В статьях  9 и 10 ГК РФ закреплены следующие принципы осуществления прав:

принцип диспозитивности, т. е. свободы выбора вариантов поведения в объеме предоставленных этим правом возможностей.

принцип недопустимости злоупотребления правом.

Осуществление права - юридический факт, правомерное действие, с которым закон и иные правовые акты, договор, односторонние сделки могут связывать изменение этого права, его прекращение или возникновение нового права. Ограничение гражданских прав допускается только на основании федерального закона и только "в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". В данном случае под ограничением гражданских прав понимается сужение объема правоспособности лиц, а также ограничение возможности реализации отдельных прав.

Исполнение обязанностей - "это совершение тех действий, которые составляют содержание названного элемента правоотношения (обязанности)" Обязанность исполняется путем передачи вещи (товара) продавцом покупателю, выполнения подрядчиком определенной работы и сдачи ее результата заказчику, возврата заемщиком суммы займа, воздержания от действий, нарушающих права собственника вещи, и т. д. Таким образом, обязанности исполняются либо совершением активных (положительных) действий, либо воздержанием от каких-либо действий. В абсолютных правоотношениях (вещное право) исполнение обязанностей происходит только путем воздержания от действий (пассивная функция). В относительных (обязательственное право) исполнение обязанности осуществляется путем активных действий и лишь в некоторых случаях обязанное лицо выполняет также пассивную функцию. При этом, как справедливо подчеркивал О. С. Иоффе при характеристике обязательства, "самая природа последнего приводит к тому, что бездействие неизбежно играет в нем подчиненную роль по отношению к действию" Так, перевозчик должен не мешать пассажиру провозить с собой бесплатно ручную кладь (ст. 786 ГК). Однако эта обязанность подчинена основной - перевезти пассажира в пункт назначения, т. е. совершить определенное действие. Не может быть относительного правоотношения, содержание которого сводится только к бездействию. Обязанности должны исполняться с соблюдением ряда требований. В частности, следует отметить, что исполнение должно быть надлежащим, обеспечивающим неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, в соответствии с требованиями закона, иных правовых актов, условиями обязательства, а при отсутствии таких требований и условий - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Нельзя, по общему правилу, односторонне отказаться от исполнения обязанности и односторонне изменить ее содержание. Неисполнение обязанностей влечет нарушение гражданских прав.

  1. Защита гражданских прав.

Гражданско-правовое охранительное воздействие (охрану нарушенных интересов) можно определить как форму гражданско-правовой регламентации особых отношений, возникающих в связи с нарушением прав и интересов одного или нескольких субъектов, состоящую в охранительной координации поведения этих равных участников с учетом приоритета одного (нескольких) сталкивающихся интересов. В результате возникают охранительные правоотношения.

Охранительная функция – явление, складывающееся из воздействия охранительных норм различной целевой направленности.

Под гражданско-правовой защитой нарушенных прав (интересов) понимается охранительное воздействие норм, имеющее целью восстановить право, компенсировать нарушенный интерес, пресечь противоправные действия, препятствующие осуществлению права или обеспечению правопорядка. Указанные способы воздействия, являясь основными, как правило, не имеют целью возложить на нарушителя меры ответственности. Помимо того, в арсенале охранительного воздействия гражданского права присутствуют способы, которые наряду с защитными функциями несут "карательные", и способы, основная цель которых - "карательное" воздействие на нарушителя, т. е. собственно способы возложения гражданско-правовой ответственности. Если гражданско-правовая защита нарушенных прав представляет собой охранительное воздействие норм, призванных устранить нарушение гражданских прав, то способы защиты- являются не чем иным, как предусмотренными законом .мерами реакции управомоченных лиц на нарушения гражданских прав. Их перечень содержится в ст. 12 ГК РФ.

 По признаку управомоченного способы защиты могут быть классифицированы на группы: --

-применяемые судом; -применяемые органами государственной власти и местного самоуправления (а также их

структурными подразделениями); -применяемые непосредственно управомоченными лицами, чьи права нарушены.

К первой группе следует отнести: • признание права.; • восстановление статуса, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.; • признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности,; • признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления.; • присуждение к исполнению обязанности в натуре.; • возмещение убытков; • взыскание неустойки; • компенсация морального вреда.; • прекращение или изменение правоотношения.. Ко второй группе может быть отнесено  восстановление статуса, существовавшего до нарушения права, и пересечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Третью группу представляет самозащита и, в частности, такая ее разновидность, как удержание

( вещи, денежных средств). Для самозащиты обязателен признак ее соразмерности нарушению, а также то, что она не выходит за пределы действий, необходимых для его пересечения.

  1. Ответственность в гражданском праве.

Под гражданско-правовой ответственностью понимается - определенная мера государственного принуждения правонарушителя, установленная законами, состоящая в возложении на него дополнительных имущественных обязанностей и ограничений. Функции ответственности осуществляются способами пресекательно - компенсационными (возмещение вреда), штрафного (взыскание неустойки), пресекательно - ограничительного (лишение права, отказ в признании права, отказ в охране права) характера.

а) Гражданская ответственность есть лишь одна из форм государственного принуждения к соблюдению норм права;

б) она применяется к лицам, совершившим правонарушение;

в) она может быть, применена к правонарушителю только уполномоченными на то государственными или общественными органами в пределах установленной для них законом компетенции;

г) она состоит в применении к правонарушителю предусмотренных законом санкций.

д) основной особенностью гражданско-правовой ответственности является ее имущественный характер

е) ГП ответственность - ответственность одного контрагента перед другим, ответственность правонарушителя перед потерпевшим

ж) соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда или убытков

з) юридическое равноправие сторон и, следовательно, равной ответственности, независимо от форм собственности, на которой она основана.

Основанием для применения к нарушителю гражданских прав и обязанностей мер гражданско-правовой ответственности является совершение им правонарушения.

Виды гражданско-правовой ответственности. 1. По признаку сферы возникновения охранительных правоотношений различаются договорная, внедоговорная ответственность, ответственность за нарушение правопорядка. 2. С учетом специфики оснований возникновения охранительных правоотношений к особому виду можно отнести смешанную ответственность

3. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность разграничиваются по признакам множественности лиц на обязанной стороне и способу исполнения охранительных обязанностей.

4. Ответственность должника за действия третьих лиц. (например, ответственность организации за действия своих работников, совершенных в рамках трудовых (служебных обязанностей)). При определенных обстоятельствах закон допускает переложение этой ответственности на правонарушителя путем предъявления т.н. регрессного иска. В этом случае говорят об ответственности в порядке регресса.

Условия которых необходимо для возложения ответственности на нарушителя гражданских прав и обязанностей (состав гражданского правонарушения):

а) противоправное нарушение лицом возложенных на него обязанностей и субъективных прав других лиц;

б) наличие вреда или убытков;

в) наличие причинной связи между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями;

г) наличие вины правонарушителя.

Под основаниями освобождения от ответственности понимаются различные обстоятельства, с которыми закон или договор связывает соответствующие последствия. Основные признаки таких обстоятельств также закреплены в законе. К ним относятся субъективный и объективный случаи, умысел кредитора (потерпевшего), управомочие должника (причинителя), согласие кредитора.

  1. Сроки осуществления и защиты, гражданских прав и исполнения обязанностей.

Сроки защиты гражданских прав - это сроки исковой давности, предусмотренные главой 12 ГК (ст. 195-208 ГК). Способы определения сроков различны. Это может быть: 1) календарная дата; 2) период времени, исчисляемый годами, месяцами, неделями, днями или часами; 3) указание на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК).

4) решение суда, 5) установлением закона.

Виды сроков. Гражданско-правовые сроки чрезвычайно раз­нообразны. Сроки, установленные законом или иными право­выми актами, называются нормативными сроками, предусмот­ренные решением суда — судебными сроками.

Различаются сроки, порождающие гражданские права, сро­ки осуществления гражданских прав, сроки исполнения обя­занностей, сроки защиты прав.

Сроками осуществления гражданских прав являются сро­ки, в течение которых управомоченное лицо вправе само реали­зовать принадлежащее ему право или требовать от обязанного лица совершения определенного действия по реализации пра­ва. К срокам осуществления гражданских прав относятся сро­ки существования гражданских прав. Например, авторское право на произведение науки, литературы и искусства действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

Также сюда относятся пресекателъные сроки. Например, сроки, указанные на лотерейных билетах. Гарантийные сроки, сроки годности и службы — в течение этих сроков необходимо заявить о недостатках в приобретенных товарах, выполненных работах и т. д.

Существуют сроки исполнения обязанностей — это сроки для совершения обязанным лицом определенных действий или воздержания от них.

Сроки защиты гражданских прав указывают на то, что в течение этих сроков нарушенное или оспариваемое право под­лежит защите. Например, срок исковой давности.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Для защиты нарушенного гражданского права субъекты Должны обращаться в суд. Суд своим решением может защи­тить нарушенные права только в течение определенного срока, существующего для защиты таких прав. Такой срок называет­ся исковой давностью.

Исковая давность — это срок, в течение которого суд мо­жет принудить нарушителя (ответчика) устранить нарушенное право и защитить право другого лица (истца).

Однако исковая давность применяется судом только по заявле­нию стороны в споре, поданному до вынесения судом решения (п.2 ст. 199 ГК РФ).

Гражданский кодекс Российской Федерации различает сро­ки исковой давности — общие и специальные.

Общий срок исковой давности установлен в 3 года.

Специальный срок исковой давности устанавливается зако­ном для отдельных видов требований. Они могут быть сокра­щенными, более длительными по сравнению с общими срока­ми (например, по ничтожным сделкам — 10 лет, а по оспори-. мым — 1 год).

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Если в обязательстве указан точный срок исполнения, то иско­вая давность начинает течь на следующий день после наступле­ния срока исполнения. Течение исковой давности осуществля­ется непрерывно. В случаях же, установленных законом, иско­вая давность может приостанавливаться или прерываться.

Если своевременному предъявлению иска и защите нару­шенного права препятствовали обстоятельства, указанные в за­коне (ст. 202 ГК РФ), течение срока исковой давности приоста­навливается. К таким обстоятельствам относятся: непреодоли­мая сила; нахождение истца или ответчика в составе Воору­женных Сил государства, переведенных на военное положе­ние; мараторий (отсрочка исполнения обязательств в соот­ветствии с решением Правительства страны); приостанов­ление действий закона, регулирующего соответствующие от­ношения.

В период действиях перечисленных обстоятельств течение исковой давности приостанавливается. Исковая давность при­меняется не по всем правоотношениям. Она не распространя­ется на требования: о защите нематериальных благ и лич­ных неимущественных прав; вкладчиков к банку о выдаче вкладов; о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина; собственника или другого законного владельца об устранении нарушений его права

  1. Вещное право. Собственность и ее правовые формы.

Вещными правами называются права владения, пользования и распоряжения имуществом, которым наделяются лица, не являющиеся собственниками этого имущества.

Под вещным правом принято понимать право, обеспечива­ющее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства.

Вещное право закрепляет отношение лица к вещи (имуще­ству), обеспечивая за счет этой вещи удовлетворение самых различных потребностей. Однако это не сводится к тому, что вещное право только закрепляет отношение лица к вещи. В этих отношениях решающее значение для удовлетворения ин­тересов управомоченного имеют его собственные действия. По­ведение обязанных лиц на первый план не выступает, т. к. они обязаны тому, чтобы не препятствовать управомоченному лицу совершать (или не совершать) действия по осуществлению сво­его права. Их обязанности по отношению к управомоченному сводятся к пассивному издержанию. Если кто-то из обязанных лиц нарушит свою обязанность и вторгнется в область хозяй­ственного господства управомоченного лица, тогда в осуществ­лении вещного права может произойти затор со всеми послед­ствиями; когда потребуются меры государственной охраны, меры самозащиты, для приведения обязанного лица в нужное состояние, правомерное поведение.

Признаки вещного права.

• вещное право носит бессрочный характер;

• объектом вещного является вещь;

• требования, вытекающие из вещных прав, подлежат пре­имущественному удовлетворению по сравнению с требования­ми, вытекающими из обязательственных прав;

• вещному праву присуще право следования;

• вещное право пользуется абсолютной защитой.

К иным вещным правам относятся:

• право пожизненного наследуемого владения земельным уча­стком);

• право постоянного (бессрочного) пользования земельным уча­стком);

• сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ);

• право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 ГК РФ);

• право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ)

Собственность это отношение между гражданами (организациями) по пово­ду вещи.

Сущность собственности заключается в том, что собствен­ность определяет устойчивость и относительную неизменность ее как социального явления, заключается в имущественных, точнее, экономических отношениях между субъектами права по поводу присвоения ими материальных благ.

Право собствен­ности это система правовых норм, закрепляющих отноше­ния собственности на средства производства и продукты по­требления. Право собственности можно определить как вещ­ное право, представляющее своему носителю исключительные правомочия по владению, пользованию и распоряжению в отно­шении принадлежащего ему имущества.

Право собственности закрепляет за собственником право вла­дения, пользования и распоряжения принадлежащим ему иму­ществом

Владение вещью бывает законным и незаконным. Закон­ное владение — это титульное владение, основанное на праве.

езаконное вла­дение — это беститульное владение. Оно подразделяется на доб­росовестное — не знал и не должен был знать о незаконности своего владения, недобросовестное — знал или должен был знать о незаконности своего владения.

Субъек­тивное право собственности это закрепленная за собствен­ником юридически обеспеченная возможность владеть, пользо­ваться, распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоре­чащих закону и иным правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, а также возмож­ность устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.

Право собственности это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию, Распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по Усмотрению собственника и в его интересах, а также по уст­ранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяй­ственного господства.

Основания возникновения права собственности могут возник­нуть лишь при наличии определенного юридического факта, которые подразделяются на первоначальные и производные юридические факты.

Первоначальные основания (способы, юридические фак­ты) — это такие, при которых право собственности возникает либо на вещь, ранее никому не принадлежащую, либо незави­симо от воли предшествующего собственника. Установление права собственности на вещь, объем правомочий и обязаннос­тей собственника определяется в этих случаях предписания­ми закона.

Производными считаются основания, при которых объем прав и обязанностей приобретателя собственности зависит от воли и права предшественника.

Прекращение права собственности у одного лица может выз­вать возникновение у другого, а может и не возникнуть. Право собственности на имущество сохраняется за собственником (фи­зическим или юридическим лицом), пока он продолжает быть субъектом права и владеть, пользоваться и распоряжаться сво­им имуществом.

Смена собственников на имущество влечет за собой и изме­нения самого имущества, вплоть до полного исчезновения вещи. Например, собственник сам уничтожает свою вещь (за ненадоб­ностью) либо по обязательному для собственника предписанию компетентного государственного органа (убой заболевшего ско­та, птицы по предписанию органов ветнадзора в целях прекра­щения эпизоотии).

Прекращение права собственности чаще всего происходит по воле собственника, передающего это право другому лицу на основании договора, административного акта, а также в случае отказа от права собственности на определенное имущество.

Независимо от воли собственника принадлежащее ему пра во прекращается в следующих случаях: гибель вещи, смерть этого собственника и др.

Прекращение собственности может быть осуществлено в при­нудительном порядке путем изъятия имущества в связи с об­ращением на него взыскания, путем отчуждения недвижимос­ти в связи с изъятием земельного участка, путем реквизиции и конфискации, путем выкупа земельного участка для госу­дарственных или муниципальных нужд по решению суда.

Следовательно, основания прекращения права собственнос­ти могут быть только предусмотренные законом.

  1. Право собственности граждан. Наследование собственности граждан.

Право собственности - в объективном смысле - совокупность юридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность (присвоенность) материальных благ определенным физическим и юридическим лицам, предусматривающих объем и содержание прав собственника в отношении принадлежащего ему имущества, способы и пределы осуществления этих прав.

Право собственности - в субъективном смысле - право конкретного лица (собственника) владеть, пользоваться и распоряжаться определенным имуществом в пределах, установленных законом.

Гражданский кодекс РФ в качестве основополагающего установил правило о том, что в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных его видов (п. 1 ст. 213). оружия, сильнодействующим ядам, наркотикам и т.д., а также особой значимостью объектов.

Согласно п. 2 ст. 213 ГК РФ ограничения имущества лиц по количеству и стоимости могут быть установлены только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Имущество граждан может быть использовано не только для удовлетворения личных потребностей, но и в предпринимательских целях, что предопределено содержанием правоспособности граждан и таким ее элементом, как право заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельностью. И хотя в этом случае применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, права граждан на свое имущество сохраняются в том же виде. А именно, взыскание по долгам гражданина - индивидуального предпринимателя осуществляется с соблюдением ограничений, предус мотренных перечнем видов имущества граждан, на которьп не может быть обращено взыскание по исполнительным документам (приложение № 1 к ГПК РСФСР).

Наследование собственности Наследование собственности - это имущество, которое переходит в порядке наследования от умершего к наследникам. Наследование собственности может включать права собственности, другие вещные права, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также обязательства, обременяющие эти права, за исключением прав и обязательств, неразрывно связанных с личностью умершего. При наследовании собственности имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное (ст. 1110 ГК РФ). В состав наследования собственности входят: принадлежащие наследодателю вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Не входят в состав наследования собственности  личные вещи, неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. 1112 ГК РФ). Например, право авторства (в отличие от имущественных авторских прав) по наследованию собственности  не переходит, т.е. наследник автора книги может получать гонорар за книгу, но не вправе указать себя в качестве ее автора. К личным неимущественным правам и другим нематериальным благам законом относится "жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная или семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и др." (ст. 150 ГК РФ). Однако в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Налог на наследование собственности зависит от двух факторов: - от степени родства между наследодателем и наследником. - от стоимости имущества, являющегося объектом наследования. Налог на наследование собственности определяется на основании справки о стоимости на день открытия наследства, выдаваемой органами БТИ или организациями, получившими в установленном порядке лицензию на осуществление оценочной деятельности (независимыми оценщиками).

  1. Право собственности юридических лиц.

Гражданский кодекс РФ в качестве основополагающего установил правило о том, что в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных его видов (п. 1 ст. 213). Исключение, в частности, обусловлено соображениями общественной безопасности и относится к некоторым видам оружия, сильнодействующим ядам, наркотикам и т.д., а также особой значимостью объектов (например, объекты, которые могут находиться только в федеральной собственности),

Право собственности как форма имущественного обособления юридических лиц присуща коммерческим и некоммерческим организациям, за исключением государственных и муниципаль ных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственниками. Право собственности юридических лиц изначально возникает в силу факта передачи имущества участниками, учредителями, членами в качестве вкладов, взносов, а затем и по иным основаниям, предусмотренным законом. Следствием передачи имущества в собственность юридических лиц является по ст. 48 ГК РФ возникновение у учредителей (участников) или членов обязательственных прав, и лишь учредители (участники) общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) такие права не приобретают. Никаких вещных прав на имущество юридического лица - собственника у учредителей не возникает и возникнуть не может, в том числе и права общей долевой собственности. В целях повышения ответственности хозяйственных товариществ и обществ, а также иных юридических лиц по своим обязательствам Указом Президента РФ утверждено Временное Положение о порядке обращения взыскания на имущество организаций.

  1. Право общей собственности.

Понятие и основания возникновения общей собственности

Общая собственность характеризуется множественностью субъектов и единством объекта. Она оформляет отношения по принадлежности имущества (вещи) одновременно нескольким лицам – субъектам отношений собственности (сособственникам).

Отношения общей собственности могут возникать между любыми субъектами права собственности (физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными образованиями), причем в любых сочетаниях. Субъекты общей собственности, как и любой собственник, по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но правомочия владения, пользования и распоряжения данным имуществом они осуществляют сообща, совместно.

Таким образом, общая собственность не является какой-то новой, особой разновидностью (формой) собственности, она основывается на существующих формах собственности. Это не особое экономическое отношение собственности, а лишь разновидность какого-либо самостоятельного отношения собственности, заключающаяся в одновременной присвоенности конкретных материальных благ несколькими лицами. Здесь не возникает никакой «смешанной собственности», ибо каждый участник остается самостоятельным собственником своего имущества, а относительно общего объекта правомочия собственника осуществляются сообща как принадлежащие одновременно нескольким лицам.

Право общей собственности в объективном смысле – совокупность правовых норм, закрепляющих, регламентирующих и охраняющих принадлежность составляющего единое целое имущества одновременно двум и более лицам. Право общей собственности в субъективном смысле – право двух или более лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.

Основаниями возникновения права общей собственности являются различные юридические факты (сделки, создание крестьянского (фермерского) хозяйства и др.).

Виды права общей собственности

Общая собственность может быть с определением долей (долевая собственность) и без определения долей (совместная собственность) участников. Соответственно этому различают право общей долевой собственности и право общей совместной собственности. Отношения общей совместной собственности могут иметь место только в случаях, предусмотренных законом. Доля участника совместной собственности в общем имуществе заранее не определена. Она устанавливается при разделе между участниками совместной собственности, а также при выделе доли одного из них. ГК предусматривает два вида общей совместной собственности: общую совместную собственность супругов и общую совместную собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.

Общая собственность с участием граждан может быть как долевой, так и совместной, а с участием юридических лиц и государственных и муниципальных образований – только долевой.

Право общей долевой собственности прекращается вследствие гибели имущества или его раздела, приобретения одним из сособственников долей остальных сособственников по договору купли-продажи или дарения, в силу наследования этих долей и в некоторых других случаях.

  1. Ограниченные вещные права.

Ограниченные вещные права – это абсолютные правомочия по владению, пользованию или распоряжению чужим имуществом, производные от правособственника и возникшие по его воле (либо по прямому указанию закона), имеющие ограниченное по сравнению с правом собственности содержание, но защищаемое законом наравне с ним.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

права на вещи, производные от права собственности. В главе ГК РФ о праве собственности и иных вещных правах содержится регламентация следующих типов О.в.п.: а) право хозяйственного ведения, б) право оперативного управления, в) право пожизненного наследуемого владения земельным участком, г) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, д) право постоянного пользования землей, в) право пользования землей собственником недвижимости, ж) право ограниченного пользования чужим земельным участком (см. Сервитут), з) право пользования жилым помещением. Кроме этого, нам представляется необходимым отнести к О.в.п. также и и) право пользователя присваивать доходы, полученные от использования чужого имущества на законном основании (ст. 136); к) право залогодержателя на предмет залога (ст. 347 и 353); л) право иждивенца (ст. 601-605); м) право арендатора на объект аренды (ст. 617); н) право доверительного управляющего на имущество, полученное им в доверительное управление (ст. 1020).

  1. Защита права собственности и других вещных прав.

Под гражданско – правовой защитой права собственности и других вещных прав понимается совокупность предусмотренных Гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей. Указанные средства подразделяются на вещно – правовые и обязательственно – правовые в зависимости от правового института, на котором базируется притязание. Вещно – правовые средства направлены непосредственно на защиту права собственности, как абсолютного субъектного права не связаны с какими – либо конкретными обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью, либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении вышеуказанных правомочий. К вещно – правовым средствам защиты права собственности относятся :

- иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения;

- иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения;

- иск о признании права собственности.

Источником притязания, составляющего обязательственно – правовые средства, является не непосредственно право собственности, а иные правовые институты и соответствующие этим институтам субъектные права. Обязательственно – правовые средства охраняют право собственности не прямо, а лишь в конечном счете. К обязательственно – правовым средствам защиты права собственности относятся:

- иск о возмещении причиненного собственнику вреда;

- иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества;

- иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору.

Исходя из вышеизложенного можно показать, что в отношении одной и той же вещи в зависимости от статуса истца и ответчика по отношению к вещи могут быть использованы как вещно-правовые, так и обязательственно правовые способы защиты. В случае перехода вещи, являющейся объектом найма в незаконное владение к третьему лицу, наимодатель в отношении незаконного владельца будет использовать вещно-правовые способы защиты права собственности, а в отношении нанимателя – обязательственно – правовые.

  1. Гражданско-правовое регулирование отношении, связанных с творческой деятельностью.

Творческой является умственная (мыслительная, интеллектуальная) деятельность, завершающаяся созданием нового, творчески самостоятельного результата в области науки, техники, литературы или искусства.

Результат творческой деятельности - выраженный в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера научным или научно-техническим результатом, достижением, знанием либо изобретением, промышленным образцом, товарным знаком, произведением науки, литературы или искусства.

Критерии творческого характера отдельных достижений имеют особенности, закрепленные в авторском, изобретательском праве, праве на промышленный образец и в других институтах гражданского права.

Однако всем результатам творчества свойственна новизна или оригинальность их существенных элементов.

Роль гражданского права в организации творческой деятельности.

Гражданское право не регулирует непосредственно творческую научно-техническую, литературную и иную деятельность. Процесс научно-технического и художественного творчества остается за пределами действия его норм.

Гражданское право традиционно выполняет функции признания авторства на уже созданные творческие результаты, установления их правового режима, материального и морального стимулирования и защиты прав их авторов. Вместе с тем отдельные нормы гражданском права регулируют отношения по организации (на договорных началах) создания, передачи и использования новых достижений в области научно-технического, художественного и иного творчества.

Нормы авторского права способствуют росту культурного уровня общества, охране прав и интересов творцов научных и литературно-художественных ценностей. В свою очередь, изобретательское право, право на промышленный образец и товарный знак обеспечивают решение таких важнейших задач, как ускорение научно-технического прогресса, повышение эффективности производства, качества и конкурентоспособности продукции.

Гражданское законодательство активно способствует развитию инициативы в области науки, техники, литературы, искусства и в других сферах творческой деятельности. Ее роль не ограничивается охраной готовых результатов творчества. Оно влияет также на отношения по организации производства и использования этих результатов, например, в рамках договоров на создание (передачу) научно-технической продукции, авторских, лицензионных и иных договоров. Поэтому можно говорить о гражданских правоотношениях, связанных с творческой деятельностью как таковой, а не только с ее результатами.

Отношения, связанные с творческой деятельностью, регламентируют нормы многих институтов гражданского права. Это, в частности, нормы о субъектах и объектах гражданских прав, сделках, исковой давности, праве собственности, общие положения об обязательствах и нормы об отдельных видах обязательств.

Отдельные виды обязательств в сфере научно-технического и художественного творчества детально регламентируют законодательство о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции, продажу лицензий и передачу "ноу-хау", авторских и тому подобных договорах.

В сфере научно-технического и художественного творчества применяют нормы о праве собственности и других вещных правах, опосредующих наделение творческих организаций (научно-исследовательских институтов, студий, театров и др.) основными и оборотными средствами, правовой режим отдельных видов их имущества, а также определяющих принадлежность конкретным субъектам вещных прав на материальные носители произведений творчества (книги, картины, рукописи, чертежи и т.п.) .

Специальные институты гражданского права, опосредующие творческую деятельность. Важную роль в области научно-технического и художественного творчества играют авторское, изобретательское (патентное) право, право на промышленный образец и товарный знак.

  1. Понятие и принципы авторского права.

Авторское право в объективном смысле - это совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Оно является самостоятельным институтом гражданского права.

В субъективном смысле авторское право - это совокупность личных неимущественных (моральных) и имущественных прав, принадлежащих лицам, создающим произведения науки, литературы и искусства (авторам) в отношении созданных ими произведений.

Формирование авторского законодательства осуществляется на основе принципов гражданского права вообще и специфических принципов, присущих данному институту. В юридической литературе, особенно учебной, к таким принципам обычно относят: свободу творчества, сочетание личных интересов автора с интересами всего общества, моральную и материальную заинтересованность автора в создании и использовании произведений, всемерную охрану прав и законных интересов авторов.

Основные задачи и принципы авторского права

В качестве основных задач авторского права чаще всего в юридической литературе называются две следующие задачи. С одной стороны, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом; обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на использование создание ими произведений и получение доходов и т.д. С другой стороны, задачей авторского права считается создание условий для широкого использования произведений в интересах общества. Иными словами, повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей, слушателей знакомиться с ними.

Принципы авторского права - это его основные начала, отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью. К числу основных принципов российского авторского права, отраженных в содержании его норм на современном этапе развития, относятся следующие.

Во-первых, принципом авторского права может и должен считаться принцип свободы творчества, который прямо закреплен ст.44 Конституции РФ. Обеспечивая свободу творчества, авторское право охраняет все произведения науки, литературы и искусства независимо от их назначения, достоинств и способа выражения. Творцы произведений свободны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых ими художественных образов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего произведения в свет, приданию произведению окончательной формы и т.п.

Во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных интересов автора с интересами общества. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь неограниченный контроль за использованием своих произведений. Ничем не ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало доступно для всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировать интересы других граждан и общества в целом. Законы демократического общества не только гарантируют охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют право членов общества на участи в культурной жизни и пользование достижениями культуры. (п.2 ст.44 Конституции РФ).

В-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора. По российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права автора (право на авторство, право на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным. Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в порядке выполнения служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены. Этими же соображениями продиктованы нормы российского законодательства, устанавливающие, что право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора не переходят по наследству, что в случаях так называемого «свободного» использования произведений обязательно указание имени автора и т.д. Что же касается имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим лицам по авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона (служебные произведения).

В-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентации основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. Одной из главных функций типовых договоров было ограждение авторов от произвола пользователей произведений, стремление гарантировать авторам определенный минимальный уровень прав. Условия конкретных авторских договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с типовым договором, признавались недействительными и заменялись условиями, закрепленными в типовом договоре.

  1. Патентное право.

Патентное право - отрасль права, нормы которой устанавливают систему охраны прав на технические решения (изобретения) путем выдачи патента. Патентное право включает:

- нормы, определяющие характер объектов, признаваемых изобретениями;

- требования, предъявляемые к техническому решению для того, чтобы оно было признано изобретением;

- права патентообладателя, порядок их переуступки и порядок рассмотрения споров о нарушениях патентов;

- правила подачи и рассмотрения заявок на получение патентов.

Под патентным правом понимается совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ними неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов промышленной собственности, таких как изобретения, полезные модели и промышленные образцы .

То есть, патентное право это целая отрасль законодательства, нормы которой регулируют имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием интеллектуальной и промышленной собственности.

 Также устанавливают систему охраны прав на указанные объекты путем выдачи охранных грамот в виде патентов или свидетельств Государственного образца.

Патентное право является составной частью законодательства связанного с интеллектуальной и промышленной собственностью.

На основании Международных договоров, Страны- участники, в которые входит и Российская Федерация обязаны обеспечивать гражданам охрану прав на интеллектуальную и промышленную собственность в соответствии с Международными нормативными документами.

В Российской Федерации патентное право охраняется Патентным законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I

Патентным законом регулируются отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Патентный закон. Статья 3.Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца

1. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный образец.

2. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

3. Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения на применение, за вычетом пяти лет.

 При этом срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пять лет.

  1. Право на промышленный образец и на товарный знак (знак обслуживания).

Право на товарный знак и право на знак обслуживания

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован,

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган

Российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию.

Правовая охрана товарного знака прекращается:

1) в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;

2) на основании решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками;

3) на основании решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;

4) на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя;

5) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;

6) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Защита права на товарный знак

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

З. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ И ЕГО ПРАВОВАЯ ОХРАНА

К промышленному образцу относится художественное и художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. Промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки) или комбинированными.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки или (и) их комбинация отличаются своеобразием.

Существенные признаки определяют отличия внешнего вида изделия в эстетических и эргономических особенностях его формы, конфигурации, орнамента или сочетания цветов.

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть произведен промышленным способом в соответствующем изделии для введения в хозяйственный оборот.

Не предоставляется правовая охрана в соответствии с настоящим Законом решениям:

обусловленным исключительно технической функцией изделий;

противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали;

объектов архитектуры (в том числе промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений), кроме малых архитектурных форм;

печатной продукции как таковой;

объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подобных веществ.

Автором промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого он создан.

Право на промышленный образец охраняется государством и удостоверяется патентом.

Патент на промышленный образец удостоверяет авторство на промышленный образец, приоритет промышленного образца и исключительное право на использование промышленного образца.

Исключительное право на использование промышленного образца принадлежит патентообладателю.

Любой гражданин или юридическое лицо, использующие запатентованный промышленный образец в противоречии с действующим законодательством, считаются нарушителями патента

  1. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве.

Действующий ГК подразделил личные неимущественные отношения на регулируемые и защищаемые гражданским законодательством. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, регулируются гражданским законодательством (п. 1 ст. 2. ГК). Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК).

Нематериальные блага рассматриваются ГК в качестве разновидности объектов, по поводу которых могут возникать гражданские правоотношения. Статья 150 ГКдает примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ, подразделяя их на:

- нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими лицами в силу рождения (создания),

- нематериальные блага, приобретаемые ими в силу закона.

К нематериальным благам, приобретаемым гражданами и юридическими лицами в силу рождения, ГК относит жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; к нематериальным благам, приобретаемым в силу закона, - право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя, иные личные неимущественные права. В качестве иных нематериальных прав, принадлежащих личности, могут оказаться право на жизнь, здоровье и пр. Личное неимущественное право, корреспондирующее нематериальному благу или существующее отдельно от него, оказывается как бы благом второго уровня, а сами жизнь, здоровье и пр. являются благом, предшествующим праву на него, и в этом смысле могут признаваться благом первого уровня.

Право на имя, право авторства и иные личные неимущественные права - являются субъективными правами, образующими содержание конкретного правоотношения и тем самым уже урегулированными нормами права. В случае же нарушения этих прав они пользуются правовой защитой.

Специфично основание возникновения личных неимущественных прав на нематериальные блага: не в силу юридического факта, а непосредственно на основании указания закона.

Гражданские права делятся на:

1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица: право на имя, право на защиту чести и достоинства, а также тесно связанные с ним право на опровержение и право на ответ, предусмотренные п.2 и 3 ст.152 ГК и ст. 43-46 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации»;

2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан, включающее право на телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также личного изображения;

3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан и тайны личной жизни граждан: права на неприкосновенность жилища, личной документации, права на тайну личной жизни, в том числе: адвокатскую, медицинскую тайну, тайну совершения нотариальных и следственных действий, вкладов в банки и иные кредитные организации, личного общения, сведений, полученных средствами массовой информации.

  1. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.

Честь- объективная оценка личности, определяющая отношение общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная оценка моральных и иных качеств личности.

Достоинство - внутренняя самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения. Самооценка должна основываться на социально-значимых критериях оценки моральных и иных качеств личности. Достоинство определяет субъективную оценку личности. Достоинство - это самооценка личности, основанная на его оценке обществом.

Репутация человека зависит от него самого, так как формируется на основе его поведения, отсюда термин деловая репутация.

Деловая репутацияпредставляет собой частный случай репутации вообще и являет собой сложившееся мнение о качествах (достоинствах и недостатках) коллектива, организации, предприятия, учреждения, конкретного физического лица в сфере делового оборота, в том числе в сфере предпринимательства.

Носителем деловой репутации может быть любой индивидуально-определенный хозяйствующий субъект:

а) гражданин-предприниматель;

б) гражданин работающий по договору (общегражданскому);

в) гражданин, работающий по контракту;

г) юридическое лицо.

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает право на честь, достоинство и деловую репутацию, это право относится к гражданским неимущественным правам. Речь идет о благах, лишенных материального (имущественного) содержания. Они неразрывно связаны с личностью носителя: не могут отчуждаться или передаваться иным способом другим лицам ни по каким основаниям. Нематериальные блага (права) граждане и юридические лица приобретают либо в силу рождения (создания), либо в силу закона. Так, жизнь, здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя - это те блага, которые гражданин приобретает при рождении. Применительно к юридическим лицам в силу их создания возникают такие нематериальные права, как деловая репутация, а в силу закона - право на фирму, товарный знак.

В 1991 году 22 ноября в защиту прав личности была принята Верховным Советом РСФСР Декларация прав и свобод человека и гражданина, которая закрепляет права и свободы человека и допускает их защиту в порядке установленном действующим законодательством.

В частности ст. 30 гласит: "Каждый вправе защищать свои права и свободы, законные интересы всеми способами, не противоречащими закону." В Декларации закреплены также права на защиту чести и достоинства. Пункт 2 ст. 9 : "Каждый имеет право на уважение и защиту его чести и достоинства." Данный пункт дает возможность личности отстаивать свои права, но конечно все это должно проходить в установленном порядке.

Позднее, Конституция РФ закрепила данные права в своих статьях. Согласно Конституции (принятой всенародным голосованием 12.12.93г.) достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени.(ст. ст. 21, 23).

Это конституционное положение закреплено во многих законодательных актах.

Специальное общее правило о защите чести, достоинства и деловой репутации закреплено в ч.1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ. Согласно п.1, названной статьи, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Также в Гражданском кодексе закреплены права о защите чести и достоинства гражданина после его смерти. Конкретно оговаривается возможность заинтересованных лиц (родственников, близких, непосредственно связанных, при жизни, с умершим, людей, в процессе его трудовой деятельности, или учебе, при выполнении служебных или государственных заданий и т.д.) защитить честь и достоинство, а также деловую репутацию умершего. Случается и так, что от этого зависит репутация их самих. Защита третьими лицами личных неимущественных прав, принадлежавших умершим, может осуществлять либо в интересах памяти умершего, либо в собственных интересах третьего лица. Третьи лица, в том числе наследники, могут осуществлять такую защиту умершего лишь в случае, если они действуют в своем интересе.

Осуществлять и защищать личные неимущественные блага при жизни того, кому они принадлежат, по его поручению или в силу закона могут третьи лица, если иное не вытекает из существа этих благ.

Что касается организаций (юридических лиц), то в ст. 152 (п.7) Гражданского кодекса РФ сказано о судебной защите деловой репутации, так как при распространении порочащих сведений в отношении юридических лиц умаляется именно деловая репутация. Юридическое лицо вправе требовать опровержения порочащих его деловую репутацию сведений. При этом законом не предусмотрено обязательное предварительное обращение с таким требованием к ответчику, в том числе и в случае, когда иск предъявлен к средству массовой информации, распространившему сведения, порочащие, по мнению истца, его деловую репутацию. На требования о защите деловой репутации, заявленные в порядке п. 7 ст. 152 Гражданского кодекса РФ, исковая давность не распространяется.

При защите чести и достоинства действует презумпция, согласно которой распространяемые порочащие сведения считаются не соответствующими действительности. Доказывать правдивость таких сведений должен тот, кто их распространил.

  1. Охрана личной жизни граждан в гражданском праве.

Суть гражданско-правовой охраны личной жизни состоит в обеспечении свободы гражданина определить поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключающей вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Основные права личности закреплены в основном юридическом документе – Конституции.

Права гражданина – это охраняемая законом мера юридически возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого человека, а лишь того, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством. Свобода личности – это тоже право гражданина, но выражающее собой лишь отсутствие каких-либо препятствий, стеснений в чем-либо.

Целью гражданско-правовой охраны личных неимущественных прав граждан является

предоставление их субъекту возможности иметь определенную автономию от государства, общества и разного рода социальных групп.

Индивидуальная свободаграждан обеспечивается предоставлением ему ряда личных неимущественных прав,   призванных охранять от постороннего вмешательства различные стороны его личности (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом).

Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина обеспечиваются предоставлением ему таких личных неимущественных прав, которые позволяют охранять от постороннего вмешательства его поведение в индивидуальной жизнедеятельности, кроме случаев, когда такое вмешательство

допускается законом. К этим правам относятся: права на   неприкосновенность жилища, личной

документации, на тайну личной жизни, включающее тайну личной информации, усыновления, вкладов в кредитные учреждения,   личной корреспонденции и телефонно-телеграфных сообщений, совершение нотариальных и некоторых иных юридических действий, адвокатскую, медицинскую

тайну и т.д.

право на имя- одно из важнейших личных неимущественных прав гражданина, направленных

на   индивидуализацию его личности.

В гражданском праве право на имя как личное неимущественное право гражданина,

не связанное с имущественными правами,  представляет собой возможность гражданина требовать, чтобы его имя использовалось третьими лицами только с его согласия, если в результате

использования ими извлекается или может быть извлечена имущественная выгода. В случаях, когда выгода не извлекается, имя гражданина может быть использовано без его согласия лишь в пределах, установленных законом.

Право на неприкосновенность внешнего обликапредставляет собой личное неимущественное

право гражданина, но в отличие от предыдущего направленное не на индивидуализацию его личности, а на обеспечение личной неприкосновенности человека.

право на неприкосновенность внешнего облика в гражданском праве представляет собой возможность управомоченного лица требовать устранения любых обстоятельств, наносящих ущерб неприкосновенности его внешнего облика, если законодательством не   предусмотрены

специальные требования к внешнему облику гражданина либо его внешний облик

противоречит требованиям закона и нормам морали.

Право на изображение- одно из немногих личных неимущественных прав граждан, суть которых сводится к тому, что опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено какое-либо лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти - с согласия его детей и пережившего супруга, за исключением случаев, когда это делается в государственных или общественных интересах либо лицо позировало автору за плату.

Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья направлено на обеспечение

его личной неприкосновенности. В гражданском праве и юридической литературе глубоко разработан вопрос о гражданско-правовой защите этого права с помощью обязательств,   возникающих из причинения вреда. Кроме того, защиту указанного права в определенных случаях может обеспечивать также и институт договорной ответственности.

Право нанеприкосновенность жилища- пока не нашло свое отражение в гражданском законе,

что умаляет его значение. выражается в возможности управомоченного лица определять условия доступа в принадлежащее ему на законном основании жилище, требовать устранения любых обстоятельств, нарушающих неприкосновенность его жилища. Вместе с тем, если гражданину в

результате нарушения указанного права причинен имущественный ущерб, он вправе требовать

его возмещения.

Охрана тайны личной жизни. Законодательство трактует тайну как определенного рода сведения,

разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб интересам его

обладателя. Таким образом, тайну личной жизни можно определить как сведения

(информацию) о различных сторонах индивидуальной жизнедеятельности

человека,   разглашение (передача,

утечка) которых может нанести ущерб гражданину.

Право на тайну личной жизни представляет собой абсолютное право, в силу которого управомоченное лицо вправе требовать сохранения в тайне информации, полученной

с его согласия либо в силу закона без его согласия, а также прекращения ее

распространения. Предъявление этих требований не препятствует возможности

управомоченному лицу требовать возмещения ущерба,   возникшего в результате

нарушения права на тайну личной жизни.

Вместе с тем, можно с сожалением констатировать, что право на тайну личной

жизни не отражено в действующем гражданском законе.

  1. Обязательственное право. Понятие и виды обязательств.

Обязательственное право - совокупность правовых норм, заключающихся в праве одного лица требовать от другого лица совершения определённого действия или воздержания от действий. Действие обязательства рассчитано на будущее. В обязательстве сторона, имеющая право требовать, именуется кредитором, а сторона, на которой лежит обязательство выполнить требование кредитора,- должником. От права собственности, установленного на длительное время, обязательственные отношения отличаются тем, что они кратковременны и прекращаются с исполнением обязательства. Обязательства - отношения договора. Договоры бывают односторонние и двусторонние, в зависимости от того, является ли по договору обязанной только одна сторона, или обе стороны.

Гражданско-правовое обязательство представляет собой определенное правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В зависимости от основания возникновения все обязательства делятся на два типа:

  • договорные обязательства;

  • внедоговорные обязательства

Договорные обязательства возникают на основе заключенного договора, а внедоговорные обязательства предполагают в качестве своего основания другие юридические факты. Содержание договорных обязательств определяется не только законом, но и соглашением лиц, участвующих в обязательстве. Содержание же внедоговорных обязательств зависит только от закона или закона и воли одной из сторон в обязательстве. Юридическая общность договорных обязательств позволяет к тому же выделить значительное количество общих норм права, в равной мере применимых ко всем многочисленным и разнообразным договорным обязательствам. Совокупность этих правовых норм образует общую часть института договорного права.

Внутри каждого типа выделяются отдельные группы обязательств. Каждая группа обязательств состоит из различных видов обязательств. Наконец, конкретные виды обязательств делятся на подвиды и формы обязательств.

Таким образом, как договорные, так и внедоговорные обязательства подразделяются на типы обязательств. Так, в рамках договорных обязательств, в зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ, выделяются следующие типы обязательств:

  • обязательства по реализации имущества;

  • обязательства по предоставлению имущества в пользование;

  • обязательства по выполнению работ;

  • обязательства по перевозкам;

  • обязательства по оказанию услуг;

  • обязательства по расчетам и кредитованию;

  • обязательства по страхованию;

  • обязательства по совместной деятельности;

  • смешанные обязательства

Внутри внедоговорных обязательств можно выделить две группы:

  • обязательства из односторонних сделок;

  • охранительные обязательства

Отдельные виды обязательств

  • Купля-продажа

  • Наем жилого помещения

  • Безвозмездное пользование

  • Подряд

  • Мена

  • Дарение

  • Рента и пожизненное содержание с иждивением

  • Аренда

  1. Гражданско-правовой договор.

Договором, согла­шением признается соглашение, вытекающее из намерения участников породить те или иные гражданские правовые по­следствия.

Содержанием гражданско-правового договора являются по­ложения Гражданского кодекса, которые указывают на круг ' действий, волеизъявлений, которые обязанное лицо должно совершить в пользу управомоченного лица. Содержание граж­данского правового договора заключается в том, что одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредито­ра) определенные действия (по передаче имущества, выполне­нию работ, уплате денег и т. д.), либо воздержаться от опреде­ленного действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения лежащей на нем обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ). Договорные отношения регулируются (регламентируются) положениями кодекса, положениями, которые регулируют обя­зательственные отношения.

Предметом договора является то, на что направлены дей­ствия его сторон: вещи, имущественные права, иные объекты гражданских прав.

До­говором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договорная свобода предполагает, что против своей воли никто не обязан вступать в договорную связь.

Дого­ворная свобода реализуется в рамках возможного и дозволен­ного.

Стороны, совместно установившие общие условия договора, согласовав­шие между собой условия договора, эти условия и являются содержанием договора.

Условия гражданско-правововых договоров делятся на су­щественные — те, которые требуют согласования, необходи­мы и достаточны для заключения договора, обычные, слу­чайные.

Существенные условия для каждого вида договоров зависят от особенностей вида договора. Законодательство определило ряд требований по отнесению условий к существенным.

Существенным условием договора является предмет дого­вора,цена договора, суть обязательства, размер исполнения обязательства, срок исполнения обязательства и др.

К обычным условиям договора относятся условия о цене, примерных условиях, разработанных для конкретного вида до­говора и опубликованных в печати, обычаи делового оборота.

Случайные условия — те, которые изменяют или дополня­ют обычные условия. Включенные в текст договора случайные условия приобретают юридическую силу. Однако, если слу­чайное условие не будет включено в содержание договора, то договор все равно будет считаться заключенным.

На содержание договора большое значение оказывает толкова­ние его, т. е. толкование текста договора и вытекающего из него смысла. Поэтому тексты договоров должны быть тщательно и де­тально отработаны и четко выражать желания сторон договора.

Форма договора

Договор может быть заключен в любой форме, если законом не установлена определенная фор­ма (п.1 ст. 434 ГК РФ).

Письменная форма договора — это значит, что договор зак­лючается путем составления одного, подписанного субъектами права (сторонами) документа или обмена документами почтой, телеграфом, телефонной, электронной и иной связью.

Форма договора отражает согласованное волеизъявление сторон.

Различаются следующие виды договоров:

• основные,

• предварительные,

• односторонние,

• взаимные,

• возмездные,

• безвозмездные,

• свободные,

• обязательные, и др.

Процесс заключения договора проходит две стадии:

а) оферта, где сторона называется оферентом,

б) акцепт, где сторона называется акцептантом.

Для того, чтобы договор был заключен, между сторонами должны быть согласованы все условия (п. 1 ст. 432).

Оферта это стадия выдвижения предложения о заклю­чении договора.

Акцепт — это стадия принятия предложения, изложенно­го в оферте (п. 2 ст. 432).

Условия в отношении оферты:

• предложение должно носить определенный характер и вы­ражать намерение заключить договор;

• наличие в предложении о заключении договора существен­ных его условий.

Сторона, получившая оферту (проект договора), должна на­править другой стороне один из следующих документов:

а) извещение об акцепте.

б) извещение об отказе от акцепта

в) извещение об акцепте оферты, но на иных условиях, нежели содержится в оферте.

Сторона, направившая оферту, получив акцепт с протоко­лом разногласий, вправе (но не обязана) передать возникшие разногласия на рассмотрение суда в течение 30 дней

Оферент, получивший в установленном порядке и в срок акцепт с протоколом разногласий, обязан в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий известить акцептанта о принятии договора в его редакции. Тогда договор считается заключенным и обе стороны обязаны надлежащим образом его исполнять

  1. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.

Гражданско-правовые обязательства по общему правилу возникают из договора и иных правомерных действий. Но есть группа так называемых охранительных обязательств, основаниями возникновения которых выступают иные, чаще всего неправомерные действия. Основанием их возникновения является факт причинения вреда одним лицом другому лицу.

Основаниями ответственности за причинение вреда являются:

а) вред,

б) противоправность поведения причинителя вреда,

в) причинная связь между противоправным поведением и вредом,

г) вина причинителя вреда.

В результате причинения вреда возникает обязательство по его возмещению, элементами которого являются стороны (кредитор и долж­ник), содержание (права и обязанности сторон) и предмет. Реализация обязанности по возмещению вреда происходит в рамках охранительного правоотношения. Кредитор в обязательстве из причинения вреда имеет право требовать возмещения причиненного ему вреда, а должник обязан этот вред возместить.

Предметом (объектом) обязательств по возмещению вреда являются действия должника, обеспечивающие полное восстановление материальных и личных нема­териальных благ кредитора, которым причинен вред.

Вред, причиненный незаконными действиями органов власти (ст. 449 ГК), должен быть возмещен полностью.

Нередко обязательства по возмещению вреда возникают с множе­ственностью лиц, которая может иметь место на стороне как должника, так и кредитора. Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед потерпевшим.

Вред, причиняемый гражданину подразделяется на моральный и имущественный.

Под моральным вредом понимается неимущественный вред, выражающийся в причинении потерпевшему нравственных или физических страданий. Моральный вред возникает, как правило, в каждом случае повреждения здоровья или причинения смерти. Моральный вред может заключаться в умалении чести гражданина, в умалении уважения к нему со стороны окружающих под влиянием распространенных о нем порочащих сведений, не соответствующих действительности.

Имущественный вред при повреждении здоровья может выражаться в том, что потерпевший производит определенные расходы, вызванные данным несчастным случаем (на лечение, протезирование, дополнительное питание и др.). Вместе с тем повреждение здоровья может вызвать у потерпевшего утрату трудоспособности и соответственно – утрату трудового дохода. При причинении смерти материальный вред возникает у лиц, находящихся на иждивении умершего или имевших право на получение от умершего содержания и утративших эти средства.

Сфера действия обязательств, возникающих из причинения вреда, простирается как на имущественные, так и на личные неимущественные отношения, хотя возмещение вреда и носит имущест­венный характер.

Эти обязательства возникают в результате нарушения прав, носящих абсолютный характер, будь то имущественные права (право собственности, пожизненного наследуемого владения, хозяйст­венного ведения, оперативного управления и т.д.) или личные нема­териальные блага (жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность, честь, достоинство, деловая репутация и т. д.).

Обязательства, возникающие из причинения вреда, носят внедоговорный характер, поскольку нарушено абсолютное право.

Возникающие вследствие причинения вреда обязательства направлены на полное возмещение вреда, причиненного потерпевшему, кому бы ни был причи­нен вред, в чем бы он ни выражался и каковы бы ни были формы возмещения вреда. При определенных обстоятельствах объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему или его семье, могут даже выйти за пределы полного возмещения.

В случаях, предус­мотренных законом, обязанность возмещения вреда может быть возложена не только на причинителя вреда, но и на иных лиц (например, на лицо, в интересах которого действовал причинитель).

  1. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения или предотвращения угрозы ущерба имуществу.

Гражданско-правовые обязательства, предусмотренные гл. 60 ГК РФ. Согласно ст. 1102 ГК РФ «лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)». На сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогаще­ния», подлежат применению также к требованиям: 1) о возврате исполненного по недействительной сделке;

  1. об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;

  2. одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;

  3. о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосно­вательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о не­основательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель дол­жен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании не­существующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все до­ходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение Если лицо без соответствующих полномочий предотвратило реальную угрозу ущерба имуществу других лиц в условиях, исключающих возможность предупреждения их о такой угрозе, оно вправе потребовать от этих лиц возмещения убытков, понесенных в связи с предотвращением ущерба. При этом размер убытков, подлежащих возмещению, не должен превышатьразмера предотвращенного ущерба. Важным обстоятельством в данных обязательствах является достижение в процессе пре­дотвращения угрозы ущерба имуществу положительного результата - спасение от гибели, порчи, урона всего имущества или его части, поэтому потерпевший, которому не удалось даже в части предотвратить ущерб, не может претендовать на возме­щение убытков, возникших у него в процессе попытки предотвращения ущерба. Положительный результат в процессе пре­дотвращения угрозы ущерба имуществу должен достигаться оправданными и целесообразными действиями лица, предот­вращающего угрозу, что означает известное соответствие мер и средств, избранных лицом для предотвращения угрозыущерба, характеру и масштабу этой угрозы.