
- •Правовые основы российского государства
- •Глава 2 Конституции р.Ф., посвященная правам и свободам человека и гражданина , включает 48 статей (с 17 по 64).
- •Государственное устройство Российской Федерации.
- •Субъекты Российской Федерации.
- •Президент Российской Федерации.
- •Федеральное Собрание Российской Федерации.
- •Правительство Российской Федерации.
- •Гп - это совокупность правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства сторон имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
- •Имущественные общественные отношения – это отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, т.Е. Вещей, работ, услуг, и иного имущества.
- •Личные неимущественные отношения – это те, которые возникают по поводу неимущественных благ; это общественные отношения, в которых проявляются индивидуальные особенности гражданина или организации.
- •Административное право в системе права Российской Федерации. Государственное управление.
- •Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти.
Гп - это совокупность правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства сторон имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
Имущественные общественные отношения – это отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, т.Е. Вещей, работ, услуг, и иного имущества.
Личные неимущественные отношения – это те, которые возникают по поводу неимущественных благ; это общественные отношения, в которых проявляются индивидуальные особенности гражданина или организации.
Гражданское право - отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения участников гражданского оборота: граждан между собой, граждан и организаций и организаций между собой.
Предмет гражданского права – это регулируемый и охраняемый его нормами круг правовых отношений. Это отношения субъектов гражданского права, участников гражданского оборота.
Предмет Гражданского права можно определить, как взаимооценочные общественные отношения в виде имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений.
- имущественные и личные не имущественные отношения, связанные с имуществом.
Метод гражданско-правового регулирования основан на юридическом равенстве сторон, признаваемом за участниками правоотношений, на автономии их воли (независимо от волеизъявления при вступлении в правоотношения, их изменении или прекращении), а так же на их имущественной самостоятельности. Метод правового регулирования гражданских правоотношений имеет характерные черты:
-правовое равенство сторон
-автономию воли (самостоятельность, отсутствие субординации, в отношениях участников гражданских правоотношений)
-обособление имущества.
Система гражданского права подразделяется на:
• общую часть гражданского права,
• подотрасли гражданского права,
• институты и другие структурные подразделения гражданского права
Нормы общей части гражданского права регулируют общие положения в области:
• предпринимательской деятельности;
• бытовой или интеллектуальной деятельности;
• промышленности, транспорта, строительства;
• сельского хозяйства;
• торговли;
• бытового обслуживания;
• жилищно-коммунального хозяйства.
В системе гражданского права, как отрасли права, выделяются шесть подотраслей:
• право собственности и другие вещные права;
• обязательственное права;
• личные неимущественные права;
• право на результаты творческой деятельности;
• семейное право;
• наследственное право.
Институты и другие структурные подразделения гражданского права содержатся в подотраслях гражданского права. Например, в обязательственном праве (подотрасли гражданского права) имеется два института:
а) договорные обязательства;
б) внедоговорные обязательства.
Источники гражданского права. Применение гражданского законодательства.
Гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации.
Нормы гражданского права могут быть закреплены в законах и подзаконных актах. Все нормативные акты в зависимости от юридической силы расположены по определенной, строго иерархической системе, в которой значение нормативного акта определяется его юридической силой. Чем больше юридическая сила нормативного акта, тем выше его положение в системе гражданского законодательства.
ЗАКОНЫ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
Конституция указы президента
Законы постановления правительства
Кодексы акты местного и локального значения
Применение нормы гражданского права предполагает выявление ее характера, степени обязательности для участниковгражданских правоотношений,содержащихся в ней правил
поведения. Поэтому необходимо различать диспозитивные и императивные нормы гражданского права.
Если норма гражданского права содержит правило, которое участники гражданского оборота не могут изменять по своему усмотрению, то это императивная норма. Если же норма гражданского права содержит правило, которое участники гражданского оборота могут менять по своему усмотрению, то это диспозитивная норма.
Большая часть норм гражданского права — диспозитивные.
Метод гражданско-правового регулирования проявляется в способах воздействия на поведение субъектов гражданских правоотношений. Сила и характер действия гражданско-правовых норм не одинаков. Различие между императивными и диспозитивными нормами проходит по линии воли участников гражданских правоотношений. Императивные нормы имеют принудительный характер и действуют на участников отношений независимо от их воли. Диспозитивные нормы носят воспитательный характер и действуют на участников конкретного правоотношения тогда, когда таковое не урегулировано их волей. Законодатель не может предусмотреть правовые нормы регулирования гражданских правоотношений на все случаи жизни. Статья 6 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что в тех случаях, когда входящие в предмет гражданского права общественные отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон — к таким отношениям применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона), но при условии:
• если это имущественные отношения, либо личные неимущественные отношения;
• если это отношение не урегулировано нормой гражданского права, соглашением сторон. В то же время, если нельзя урегулировать это общественное отношение путем расширительного толкования нормы гражданского права;
• есть норма, регулирующая сходное общественное отношение.
К аналогии права и закона прибегают исходя из добросовестности, разумности, справедливости рассмотрения конкретной ситуации. Для этого необходимо обосновать их применение.
Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Гражданское правоотношение есть общественное отношение, урегулированное нормами гражданского права. Для того чтобы наступили, возникли гражданские правоотношения, необходимы основания. Известно, что такими основаниями являются гражданские юридические факты. Без юридических фактов не возникает, не изменяется и не прекращается ни одно гражданское правоотношение. А что такое юридический факт? Это обстоятельства, с которыми нормативные акты (закон) связывают какие-либо юридические последствия: возникновение, изменение, прекращение гражданских правоотношений.
Перечень юридических фактов определен статьей 8 ГК РФи не является исчерпывающим. Юридические факты — это
события и действия.
События — это обстоятельства, протекающие, происходящие независимо от воли человека. Например, рождение и смерть человека, стихийное бедствие и т. д.
Действие — это то, что совершается по воле человека. Например, заключение договора, принятие наследства и т. д. Это волевой акт человека.
Действия делятся на правомерные и неправомерные. Неправомерные — т. е. противоречащие требованиям закона, нормативного акта, которые влекут за собой применение к правонарушителю определенных санкций.
Правомерные действия — это действия, соответствующие требованиям гражданского законодательства.
В свою очередь, правомерные действия делятся на юридические поступки и юридические акты.
Юридические поступки есть правомерные действия, порождающие последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего юридический поступок
Юридический акт — это правомерное действие, порождающее юридические последствия тогда, когда оно совершено со специальным намерением вызвать эти последствия. К ним относятся административные акты и сделки.
Административные акты, вызывающие гражданско-правовые последствия, совершаются только органом государственной власти или местного самоуправления.
Сделки — это правомерные действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. К ним относятся завещание, дарение и т. д.
Гражданские правоотношения — это также взаимодействие субъектов гражданского права с их субъективными правами и возложенными на них обязанностями.
Содержание гражданских правоотношений образует взаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями. Данные субъективные права и обязанности, которые принадлежат участникам гражданских правоотношений, образуют его правовую форму.
Субъективная обязанность — это юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданских правоотношениях.
Права и обязанности в гражданских правоотношениях носят имущественный или личный неимущественный характер.
Предмет гражданского права составляют общественные имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, которые регулируются методом юридического равенства сторон. Для гражданского права основанием возникновения правоотношения является договор.
Следовательно, гражданские правоотношения делятся на имущественные правоотношения и личные неимущественные правоотношения.
Имущественные правоотношения есть гражданские правоотношения, урегулированные нормами гражданского законодательства в сфере имущественно-стоимостных отношений. Это защита имущественных прав путем возмещения причиненных убытков.
Личные неимущественные правоотношения — это отношения, урегулированные гражданским законодательством личных неимущественных правоотношений. В данном случае регулируются особые случаи защиты субъективных прав в пределах указанных правоотношений, т. е. защита чести, достоинства человека, выплата ему денежной компенсации по восстановлению его репутации и т. д.
Далее различают гражданские правоотношения:
• относительные правоотношения,
• абсолютные правоотношения,
• вещные правоотношения и
• обязательственные правоотношения.
Относительные правоотношения — те, где состав субъектов строго определен и где управомоченному лицу противостоят обязанные лица либо обязанное одно лицо.
Для абсолютных правоотношений характерно то, что управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц.
Вещные правоотношения связаны с интересом управомоченного лица, с полезностью данной вещи для него. Собственник вещи по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается ею. Никто не должен препятствовать ему реализовывать свои права на вещь по своему интересу, удовлетворяя свои требования к обладаемой вещи.
В обязательственных правоотношениях интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет активных действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу необходимых материальных благ.
Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
Под физическим лицом понимается – Граждане данной страны, иностранцы, лица, не имеющие гражданства.
Чтобы быть субъектом ГП, гражданин должен обладать правосубъктностью:
правоспособность (способность иметь гражданские права и нести обязанности), Гражданской правоспособностью обладают все граждане с момента рождения. Прекращается правоспособность со смертью гражданина.
дееспособность ( способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их):
-полная – с 18 лет
Неполная – от 14 до 18
-частичная – дееспособность малолетних (от 6 до 14)
Полная дееспособность может возникнуть до 18 лет:
- когда несовершеннолетние вступают в брак
- эмансипация - когда 16-летний подросток работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
ЮЛ – особые образования, которые обладают своими специфическими признаками, правосубъктностью и образуются в специальном порядке.
Юридическое лицо, как субъект гражданского права, обладает правосубъктностью (правоспособностью и дееспособностью).
Правоспособность в гражданском праве бывает общая (универсальная) и специальная.
Общая правоспособность есть возможность для субъекта иметь любые гражданские права и обязанности для осуществления своей деятельности. Данной правоспособностью обладают физические лица (граждане).
Специальная правоспособность предполагает наличие у юридического лица таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и зафиксированы в его учредительных документах.
Общей правоспособностью наделяются коммерческие негосударственные юридические лица в виде исключения.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, т. е. государственной регистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК РФ) и прекращается в момент исключения его из единого государственного реестра юридических лиц (п. 8 ст. 63ГКРФ).
Объем правоспособности юридического лица определяется его деятельностью, его спецификой участия в гражданском обороте.
Некоторые виды деятельности требуют от юридического лица получения разрешения (лицензии).
Помимо правоспособности юридического лица, ему необходима и дееспособность. У юридического лица правоспособность и дееспособность возникают и прекращаются одновременно.
Дееспособность юридического лица означает, что оно своими действиями может приобретать, создавать, осуществлять и исполнять гражданские права и обязанности.
Деятельность юридического лица — это деятельность людей, которые составляют организацию. Люди своими действиями приобретают и создают для юридического лица права и обязанности, способствуют осуществлению этих прав и выполнению обязанностей.
Приобретение и отчасти осуществление прав и обязанностей юридического лица — это деятельность органа юридического лица.
Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданских правоотношений.
Классификация субъектов ГП представлена как трёхчленная: физ лица, юр лица и государство.
Государство- не есть юр лицо, но приравнено к нему.
Государство как юр лицо – особая организация, которая имеет внутреннюю структуру и регламент, органы управления и участвует в гражданском обороте только через посредство физ и юр лиц.
Признаки государства, как юр лица:
• Организационное единство государства за счет публично-правовых методов;
• Имущество государства распределено в основном между созданными им юридическими лицами, которые сами являются самостоятельными участниками гражданских правоотношений;
• В гражданском обороте государство выступает от своего имени и от имени созданных им юридических лиц;
• Ответственность государства не распространяется на все принадлежащее ему имущество; часть имущества, по сути, забронирована от взысканий кредиторов.
Гражданская правоспособность государства не равна правоспособности физических и юридических лиц. Государство обладает следующей правоспособностью:
• приобретать имущество, не имеющее наследников,
• выпускать государственные ценные бумаги, государственную монополию. Например, на экспорт и/йли импорт отдельных видов товаров.
Установлен перечень объектов, которые могут находиться исключительно в государственной собственности.
В отличие от физических лиц государство не вправе передать имущество по наследству, заключать отдельные виды договоров (договор коммерческой концессии и др.). иметь свое фирменное наименование, считаться автором произведений литературы, науки и искусства.
Гражданская правоспособность государства не является общей или специальной — это целевая правоспособность, которая исходит из функции носителя публичной власти, выполняемой государством в интересах всего общества.
Муниципальное образование — это городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, предусмотренная Федеральным законом, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления
Население, выступающее в качестве муниципального образования, осуществляет местное самоуправление непосредственно (референдумы, выборы, сходы и т. д.) и через органы местного самоуправления.
Российская Федерация устанавливает пределы гражданской правоспособности муниципальных образований.
Муниципальные образования имеют единую бюджетную и налоговую систему, построенную по иерархическому принципу, где вышестоящий субъект определяет доходную базу нижестоящего субъекта.
Муниципальные образования создаются по модели государственных образований, но они не входят в систему органов государственной власти (статья 12 Конституции РФ). Это особого рода корпорации, членами которой являются все жители ее. За основу здесь можно взять то, что права собственника могут осуществляться от имени населения муниципального образования органами местного самоуправления или непосредственно населением этого образования. В данном случае население выступает как орган муниципального образования. Но у муниципальных образований и у государства много общих принципов их организации и деятельности.
Муниципальные образования своими действиями могут приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности через органы местного самоуправления и в пределах их полномочий, которые устанавливаются соответствующим законодательством. Такими органами могут быть:
представительный орган местного самоуправления, выборный глава муниципального образования, иные органы местного самоуправления.
Объекты гражданских правоотношений.
Объект гражданского правоотношения — это поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага.
Участники гражданских правоотношений своим поведением воздействуют друг на друга и на определенные материальные блага.
Объектом признается то, по поводу чего возникает гражданское правоотношение. Гражданские правоотношения возникают по поводу материальных и нематериальных благ.
В качестве объекта гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага. Участники гражданского имущественного правоотношения своим поведением воздействуют друг на друга и на определенные материальные блага.
Материальные блага — это вещи (имущество), одушевленные и неодушевленные предметы: животные, строения, здания, мебель, одежда и т. п.
К нематериальным благам относятся: жизнь, здоровье, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и другого блага, не имеющего имущественного характера.
Гражданское правоотношение может воздействовать на строго определенные явления окружающей действительности — поведение людей, направленное на различного рода блага, но не на сами эти блага. Сам по себе объект утрачивает какой-либо смысл, если на него нельзя оказать никакого воздействия. Совокупность материальных и нематериальных благ, отношения, по поводу которых возникают гражданские правоотношения и регулируются нормами гражданского права, входят в круг объектов гражданских прав.
Объектом гражданских прав считается то, ради чего приобретаются гражданские права и возлагаются гражданские обязанности. Люди живут в мире вещей. Земля, леса, воды, здания, железные дороги, самолеты, корабли — все это с точки зрения права — вещи, к числу которых относятся, в частности, Деньги, валютные ценности, ценные бумаги и права на вещи. Помимо вещей и прав на вещи (имущество) (ст. 128 ГК РФ), имеются еще три вида объектов: информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе интеллектуальные права на них (все это именуется интеллектуальной собственностью), нематериальные блага.
Вещи — важнейшая составляющая имущества, затрагиваемого гражданским оборотом. Правовое регулирование отношений, складывающихся в гражданском обороте по поводу вещей, часто зависит от их естественных свойств, которые определяют деление вещей на виды.
Сделки.
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Выражение воли лица вовне, благодаря которому оно становится доступным восприятию других лиц, именуется волеизъявлением. Волеизъявление является важнейшим элементом сделки, так как именно оно может быть подвергнуто правовой оценке.
Способы выражения волеизъявления объединяются в три группы:
- Прямое волеизъявление, совершаемое в устной или письменной форме: заключение договора; сообщение о согласии возместить ущерб; обмен письмами и т. п.
- Косвенное волеизъявление выражается в действии лица, содержание которых говорит о его намерении.
- Молчаливое или посредством молчания волеизъявление устанавливает пп. «г» п. 1 ст. 158 ГК РФ, что молчаливое совершение сделки возможно, только если это прямо предусмотрено соглашением сторон или законом. Никакой другой правовой акт не может предусматривать молчание как форму совершения сделки.
Гражданское законодательство в статье 153 ГК РФ определяет признаки сделки:
а) сделка — это всегда волевой акт, это всегда действия людей;
б) сделка — это правомерные действия;
в) сделка специально направлена на возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений;
г) сделка порождает гражданские отношения, так как гражданским законодательством определяются правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок.
В итоге можно подчеркнуть, что сделка — это правомерное действие, совершенное в соответствии с требованиями закона.
В зависимости от того, сколько лиц выражают свою волю, сделки могут быть одно-дву- и многосторонними.
Далее сделки классифицируются на возмездные и безвозмездные.
Далее основанием для классификации сделок может служить момент возникновения сделки, т.е. это следующие виды сделок: реальные и консенсуалъные (согласительные).
Консенсуалъные сделки — те, в которых достигнуто соглашение о совершении сделки.
Реальные сделки — это сделки, совершаемые при условии передачи вещи одним из участников.
Если за основу классификации сделок взять сроки заключения сделок, то сделки подразделяются на бессрочные и срочные
Среди множества сделок различают сделки условные, т. е. возникновение прав и обязанностей по сделке определено наступлением события.
ФОРМЫ СДЕЛОК
Сделки могут совершаться в устной и письменной форме
Устные сделки могут совершаться с помощью так называемых конклюдентных действий — это поведение лица, свидетельствующее о его воле совершить сделку. Например, при совершении сделок через игровые автоматы.
Письменная форма сделки предполагает составление документа, в котором излагаются условия сделки. Такой документ должен быть подписан лицами, совершающими сделку. Письменные сделки бывают простые и нотариально удостоверенные.
Гражданское право различает следующие виды недействительных сделок: ничтожные и оспоримые.
Ничтожной является сделка, недействительность которой вытекает из самого факта ее совершения.
Оспоримые сделки — те, которые признаются недействи-' тельными судом при наличии оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Субъектами сделки признаются любые субъекты гражданского права, обладающие дееспособностью. Важным элементом дееспособности является самостоятельное совершение сделок
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Под осуществлением гражданского права понимается свободный выбор субъектом конкретного варианта поведения из существующей у него в силу права меры (объема) возможностей. Как известно, субъективные права могут быть вещными или обязательственными, структурно простыми или сложными, имущественными и неимущественными, быть формой реализации регулятивной или охранительной функции гражданского права. Соответственно осуществление различных видов прав имеет специфику. Вещные права реализуются активными действиями самого субъекта по эксплуатации вещи. Напротив, право обязательственного характера предполагает удовлетворение интереса субъекта путем требования к контрагенту совершить полезные для данного субъекта действия (передать вещь, уплатить деньги, совершить работу и т. п.). Структурно-простые права имеют ограниченный набор вариантов поведения, например, требовать передачи индивидуально-определенной вещи. В структурно-сложных, таких, как право собственности, субъект приобретает весьма широкие возможности действовать различными способами по владению, пользованию и распоряжению материальными ценностями. В неимущественном праве набор возможных вариантов поведения призван удовлетворить нематериальный интерес. Субъективное право в охранительных правоотношениях приобретает вид правопритязания, т. е. содержит возможности использовать предусмотренные законом способы защиты нарушенных интересов (прав);
В статьях 9 и 10 ГК РФ закреплены следующие принципы осуществления прав:
принцип диспозитивности, т. е. свободы выбора вариантов поведения в объеме предоставленных этим правом возможностей.
принцип недопустимости злоупотребления правом.
Осуществление права - юридический факт, правомерное действие, с которым закон и иные правовые акты, договор, односторонние сделки могут связывать изменение этого права, его прекращение или возникновение нового права. Ограничение гражданских прав допускается только на основании федерального закона и только "в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". В данном случае под ограничением гражданских прав понимается сужение объема правоспособности лиц, а также ограничение возможности реализации отдельных прав.
Исполнение обязанностей - "это совершение тех действий, которые составляют содержание названного элемента правоотношения (обязанности)" Обязанность исполняется путем передачи вещи (товара) продавцом покупателю, выполнения подрядчиком определенной работы и сдачи ее результата заказчику, возврата заемщиком суммы займа, воздержания от действий, нарушающих права собственника вещи, и т. д. Таким образом, обязанности исполняются либо совершением активных (положительных) действий, либо воздержанием от каких-либо действий. В абсолютных правоотношениях (вещное право) исполнение обязанностей происходит только путем воздержания от действий (пассивная функция). В относительных (обязательственное право) исполнение обязанности осуществляется путем активных действий и лишь в некоторых случаях обязанное лицо выполняет также пассивную функцию. При этом, как справедливо подчеркивал О. С. Иоффе при характеристике обязательства, "самая природа последнего приводит к тому, что бездействие неизбежно играет в нем подчиненную роль по отношению к действию" Так, перевозчик должен не мешать пассажиру провозить с собой бесплатно ручную кладь (ст. 786 ГК). Однако эта обязанность подчинена основной - перевезти пассажира в пункт назначения, т. е. совершить определенное действие. Не может быть относительного правоотношения, содержание которого сводится только к бездействию. Обязанности должны исполняться с соблюдением ряда требований. В частности, следует отметить, что исполнение должно быть надлежащим, обеспечивающим неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, в соответствии с требованиями закона, иных правовых актов, условиями обязательства, а при отсутствии таких требований и условий - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Нельзя, по общему правилу, односторонне отказаться от исполнения обязанности и односторонне изменить ее содержание. Неисполнение обязанностей влечет нарушение гражданских прав.
Защита гражданских прав.
Гражданско-правовое охранительное воздействие (охрану нарушенных интересов) можно определить как форму гражданско-правовой регламентации особых отношений, возникающих в связи с нарушением прав и интересов одного или нескольких субъектов, состоящую в охранительной координации поведения этих равных участников с учетом приоритета одного (нескольких) сталкивающихся интересов. В результате возникают охранительные правоотношения.
Охранительная функция – явление, складывающееся из воздействия охранительных норм различной целевой направленности.
Под гражданско-правовой защитой нарушенных прав (интересов) понимается охранительное воздействие норм, имеющее целью восстановить право, компенсировать нарушенный интерес, пресечь противоправные действия, препятствующие осуществлению права или обеспечению правопорядка. Указанные способы воздействия, являясь основными, как правило, не имеют целью возложить на нарушителя меры ответственности. Помимо того, в арсенале охранительного воздействия гражданского права присутствуют способы, которые наряду с защитными функциями несут "карательные", и способы, основная цель которых - "карательное" воздействие на нарушителя, т. е. собственно способы возложения гражданско-правовой ответственности. Если гражданско-правовая защита нарушенных прав представляет собой охранительное воздействие норм, призванных устранить нарушение гражданских прав, то способы защиты- являются не чем иным, как предусмотренными законом .мерами реакции управомоченных лиц на нарушения гражданских прав. Их перечень содержится в ст. 12 ГК РФ.
По признаку управомоченного способы защиты могут быть классифицированы на группы: --
-применяемые судом; -применяемые органами государственной власти и местного самоуправления (а также их
структурными подразделениями); -применяемые непосредственно управомоченными лицами, чьи права нарушены.
К первой группе следует отнести: • признание права.; • восстановление статуса, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.; • признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности,; • признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления.; • присуждение к исполнению обязанности в натуре.; • возмещение убытков; • взыскание неустойки; • компенсация морального вреда.; • прекращение или изменение правоотношения.. Ко второй группе может быть отнесено восстановление статуса, существовавшего до нарушения права, и пересечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Третью группу представляет самозащита и, в частности, такая ее разновидность, как удержание
( вещи, денежных средств). Для самозащиты обязателен признак ее соразмерности нарушению, а также то, что она не выходит за пределы действий, необходимых для его пересечения.
Ответственность в гражданском праве.
Под гражданско-правовой ответственностью понимается - определенная мера государственного принуждения правонарушителя, установленная законами, состоящая в возложении на него дополнительных имущественных обязанностей и ограничений. Функции ответственности осуществляются способами пресекательно - компенсационными (возмещение вреда), штрафного (взыскание неустойки), пресекательно - ограничительного (лишение права, отказ в признании права, отказ в охране права) характера.
а) Гражданская ответственность есть лишь одна из форм государственного принуждения к соблюдению норм права;
б) она применяется к лицам, совершившим правонарушение;
в) она может быть, применена к правонарушителю только уполномоченными на то государственными или общественными органами в пределах установленной для них законом компетенции;
г) она состоит в применении к правонарушителю предусмотренных законом санкций.
д) основной особенностью гражданско-правовой ответственности является ее имущественный характер
е) ГП ответственность - ответственность одного контрагента перед другим, ответственность правонарушителя перед потерпевшим
ж) соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда или убытков
з) юридическое равноправие сторон и, следовательно, равной ответственности, независимо от форм собственности, на которой она основана.
Основанием для применения к нарушителю гражданских прав и обязанностей мер гражданско-правовой ответственности является совершение им правонарушения.
Виды гражданско-правовой ответственности. 1. По признаку сферы возникновения охранительных правоотношений различаются договорная, внедоговорная ответственность, ответственность за нарушение правопорядка. 2. С учетом специфики оснований возникновения охранительных правоотношений к особому виду можно отнести смешанную ответственность
3. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность разграничиваются по признакам множественности лиц на обязанной стороне и способу исполнения охранительных обязанностей.
4. Ответственность должника за действия третьих лиц. (например, ответственность организации за действия своих работников, совершенных в рамках трудовых (служебных обязанностей)). При определенных обстоятельствах закон допускает переложение этой ответственности на правонарушителя путем предъявления т.н. регрессного иска. В этом случае говорят об ответственности в порядке регресса.
Условия которых необходимо для возложения ответственности на нарушителя гражданских прав и обязанностей (состав гражданского правонарушения):
а) противоправное нарушение лицом возложенных на него обязанностей и субъективных прав других лиц;
б) наличие вреда или убытков;
в) наличие причинной связи между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями;
г) наличие вины правонарушителя.
Под основаниями освобождения от ответственности понимаются различные обстоятельства, с которыми закон или договор связывает соответствующие последствия. Основные признаки таких обстоятельств также закреплены в законе. К ним относятся субъективный и объективный случаи, умысел кредитора (потерпевшего), управомочие должника (причинителя), согласие кредитора.
Сроки осуществления и защиты, гражданских прав и исполнения обязанностей.
Сроки защиты гражданских прав - это сроки исковой давности, предусмотренные главой 12 ГК (ст. 195-208 ГК). Способы определения сроков различны. Это может быть: 1) календарная дата; 2) период времени, исчисляемый годами, месяцами, неделями, днями или часами; 3) указание на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК).
4) решение суда, 5) установлением закона.
Виды сроков. Гражданско-правовые сроки чрезвычайно разнообразны. Сроки, установленные законом или иными правовыми актами, называются нормативными сроками, предусмотренные решением суда — судебными сроками.
Различаются сроки, порождающие гражданские права, сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения обязанностей, сроки защиты прав.
Сроками осуществления гражданских прав являются сроки, в течение которых управомоченное лицо вправе само реализовать принадлежащее ему право или требовать от обязанного лица совершения определенного действия по реализации права. К срокам осуществления гражданских прав относятся сроки существования гражданских прав. Например, авторское право на произведение науки, литературы и искусства действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.
Также сюда относятся пресекателъные сроки. Например, сроки, указанные на лотерейных билетах. Гарантийные сроки, сроки годности и службы — в течение этих сроков необходимо заявить о недостатках в приобретенных товарах, выполненных работах и т. д.
Существуют сроки исполнения обязанностей — это сроки для совершения обязанным лицом определенных действий или воздержания от них.
Сроки защиты гражданских прав указывают на то, что в течение этих сроков нарушенное или оспариваемое право подлежит защите. Например, срок исковой давности.
ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Для защиты нарушенного гражданского права субъекты Должны обращаться в суд. Суд своим решением может защитить нарушенные права только в течение определенного срока, существующего для защиты таких прав. Такой срок называется исковой давностью.
Исковая давность — это срок, в течение которого суд может принудить нарушителя (ответчика) устранить нарушенное право и защитить право другого лица (истца).
Однако исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, поданному до вынесения судом решения (п.2 ст. 199 ГК РФ).
Гражданский кодекс Российской Федерации различает сроки исковой давности — общие и специальные.
Общий срок исковой давности установлен в 3 года.
Специальный срок исковой давности устанавливается законом для отдельных видов требований. Они могут быть сокращенными, более длительными по сравнению с общими сроками (например, по ничтожным сделкам — 10 лет, а по оспори-. мым — 1 год).
Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Если в обязательстве указан точный срок исполнения, то исковая давность начинает течь на следующий день после наступления срока исполнения. Течение исковой давности осуществляется непрерывно. В случаях же, установленных законом, исковая давность может приостанавливаться или прерываться.
Если своевременному предъявлению иска и защите нарушенного права препятствовали обстоятельства, указанные в законе (ст. 202 ГК РФ), течение срока исковой давности приостанавливается. К таким обстоятельствам относятся: непреодолимая сила; нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил государства, переведенных на военное положение; мараторий (отсрочка исполнения обязательств в соответствии с решением Правительства страны); приостановление действий закона, регулирующего соответствующие отношения.
В период действиях перечисленных обстоятельств течение исковой давности приостанавливается. Исковая давность применяется не по всем правоотношениям. Она не распространяется на требования: о защите нематериальных благ и личных неимущественных прав; вкладчиков к банку о выдаче вкладов; о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина; собственника или другого законного владельца об устранении нарушений его права
Вещное право. Собственность и ее правовые формы.
Вещными правами называются права владения, пользования и распоряжения имуществом, которым наделяются лица, не являющиеся собственниками этого имущества.
Под вещным правом принято понимать право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства.
Вещное право закрепляет отношение лица к вещи (имуществу), обеспечивая за счет этой вещи удовлетворение самых различных потребностей. Однако это не сводится к тому, что вещное право только закрепляет отношение лица к вещи. В этих отношениях решающее значение для удовлетворения интересов управомоченного имеют его собственные действия. Поведение обязанных лиц на первый план не выступает, т. к. они обязаны тому, чтобы не препятствовать управомоченному лицу совершать (или не совершать) действия по осуществлению своего права. Их обязанности по отношению к управомоченному сводятся к пассивному издержанию. Если кто-то из обязанных лиц нарушит свою обязанность и вторгнется в область хозяйственного господства управомоченного лица, тогда в осуществлении вещного права может произойти затор со всеми последствиями; когда потребуются меры государственной охраны, меры самозащиты, для приведения обязанного лица в нужное состояние, правомерное поведение.
Признаки вещного права.
• вещное право носит бессрочный характер;
• объектом вещного является вещь;
• требования, вытекающие из вещных прав, подлежат преимущественному удовлетворению по сравнению с требованиями, вытекающими из обязательственных прав;
• вещному праву присуще право следования;
• вещное право пользуется абсолютной защитой.
К иным вещным правам относятся:
• право пожизненного наследуемого владения земельным участком);
• право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком);
• сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ);
• право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 ГК РФ);
• право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ)
Собственность — это отношение между гражданами (организациями) по поводу вещи.
Сущность собственности заключается в том, что собственность определяет устойчивость и относительную неизменность ее как социального явления, заключается в имущественных, точнее, экономических отношениях между субъектами права по поводу присвоения ими материальных благ.
Право собственности — это система правовых норм, закрепляющих отношения собственности на средства производства и продукты потребления. Право собственности можно определить как вещное право, представляющее своему носителю исключительные правомочия по владению, пользованию и распоряжению в отношении принадлежащего ему имущества.
Право собственности закрепляет за собственником право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом
Владение вещью бывает законным и незаконным. Законное владение — это титульное владение, основанное на праве.
езаконное владение — это беститульное владение. Оно подразделяется на добросовестное — не знал и не должен был знать о незаконности своего владения, недобросовестное — знал или должен был знать о незаконности своего владения.
Субъективное право собственности — это закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону и иным правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, а также возможность устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.
Право собственности — это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию, Распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по Усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.
Основания возникновения права собственности могут возникнуть лишь при наличии определенного юридического факта, которые подразделяются на первоначальные и производные юридические факты.
Первоначальные основания (способы, юридические факты) — это такие, при которых право собственности возникает либо на вещь, ранее никому не принадлежащую, либо независимо от воли предшествующего собственника. Установление права собственности на вещь, объем правомочий и обязанностей собственника определяется в этих случаях предписаниями закона.
Производными считаются основания, при которых объем прав и обязанностей приобретателя собственности зависит от воли и права предшественника.
Прекращение права собственности у одного лица может вызвать возникновение у другого, а может и не возникнуть. Право собственности на имущество сохраняется за собственником (физическим или юридическим лицом), пока он продолжает быть субъектом права и владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Смена собственников на имущество влечет за собой и изменения самого имущества, вплоть до полного исчезновения вещи. Например, собственник сам уничтожает свою вещь (за ненадобностью) либо по обязательному для собственника предписанию компетентного государственного органа (убой заболевшего скота, птицы по предписанию органов ветнадзора в целях прекращения эпизоотии).
Прекращение права собственности чаще всего происходит по воле собственника, передающего это право другому лицу на основании договора, административного акта, а также в случае отказа от права собственности на определенное имущество.
Независимо от воли собственника принадлежащее ему пра во прекращается в следующих случаях: гибель вещи, смерть этого собственника и др.
Прекращение собственности может быть осуществлено в принудительном порядке путем изъятия имущества в связи с обращением на него взыскания, путем отчуждения недвижимости в связи с изъятием земельного участка, путем реквизиции и конфискации, путем выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд по решению суда.
Следовательно, основания прекращения права собственности могут быть только предусмотренные законом.
Право собственности граждан. Наследование собственности граждан.
Право собственности - в объективном смысле - совокупность юридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность (присвоенность) материальных благ определенным физическим и юридическим лицам, предусматривающих объем и содержание прав собственника в отношении принадлежащего ему имущества, способы и пределы осуществления этих прав.
Право собственности - в субъективном смысле - право конкретного лица (собственника) владеть, пользоваться и распоряжаться определенным имуществом в пределах, установленных законом.
Гражданский кодекс РФ в качестве основополагающего установил правило о том, что в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных его видов (п. 1 ст. 213). оружия, сильнодействующим ядам, наркотикам и т.д., а также особой значимостью объектов.
Согласно п. 2 ст. 213 ГК РФ ограничения имущества лиц по количеству и стоимости могут быть установлены только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Имущество граждан может быть использовано не только для удовлетворения личных потребностей, но и в предпринимательских целях, что предопределено содержанием правоспособности граждан и таким ее элементом, как право заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельностью. И хотя в этом случае применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, права граждан на свое имущество сохраняются в том же виде. А именно, взыскание по долгам гражданина - индивидуального предпринимателя осуществляется с соблюдением ограничений, предус мотренных перечнем видов имущества граждан, на которьп не может быть обращено взыскание по исполнительным документам (приложение № 1 к ГПК РСФСР).
Наследование собственности Наследование собственности - это имущество, которое переходит в порядке наследования от умершего к наследникам. Наследование собственности может включать права собственности, другие вещные права, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также обязательства, обременяющие эти права, за исключением прав и обязательств, неразрывно связанных с личностью умершего. При наследовании собственности имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное (ст. 1110 ГК РФ). В состав наследования собственности входят: принадлежащие наследодателю вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Не входят в состав наследования собственности личные вещи, неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. 1112 ГК РФ). Например, право авторства (в отличие от имущественных авторских прав) по наследованию собственности не переходит, т.е. наследник автора книги может получать гонорар за книгу, но не вправе указать себя в качестве ее автора. К личным неимущественным правам и другим нематериальным благам законом относится "жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная или семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и др." (ст. 150 ГК РФ). Однако в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Налог на наследование собственности зависит от двух факторов: - от степени родства между наследодателем и наследником. - от стоимости имущества, являющегося объектом наследования. Налог на наследование собственности определяется на основании справки о стоимости на день открытия наследства, выдаваемой органами БТИ или организациями, получившими в установленном порядке лицензию на осуществление оценочной деятельности (независимыми оценщиками).
Право собственности юридических лиц.
Гражданский кодекс РФ в качестве основополагающего установил правило о том, что в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных его видов (п. 1 ст. 213). Исключение, в частности, обусловлено соображениями общественной безопасности и относится к некоторым видам оружия, сильнодействующим ядам, наркотикам и т.д., а также особой значимостью объектов (например, объекты, которые могут находиться только в федеральной собственности),
Право собственности как форма имущественного обособления юридических лиц присуща коммерческим и некоммерческим организациям, за исключением государственных и муниципаль ных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственниками. Право собственности юридических лиц изначально возникает в силу факта передачи имущества участниками, учредителями, членами в качестве вкладов, взносов, а затем и по иным основаниям, предусмотренным законом. Следствием передачи имущества в собственность юридических лиц является по ст. 48 ГК РФ возникновение у учредителей (участников) или членов обязательственных прав, и лишь учредители (участники) общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) такие права не приобретают. Никаких вещных прав на имущество юридического лица - собственника у учредителей не возникает и возникнуть не может, в том числе и права общей долевой собственности. В целях повышения ответственности хозяйственных товариществ и обществ, а также иных юридических лиц по своим обязательствам Указом Президента РФ утверждено Временное Положение о порядке обращения взыскания на имущество организаций.
Право общей собственности.
Понятие и основания возникновения общей собственности
Общая собственность характеризуется множественностью субъектов и единством объекта. Она оформляет отношения по принадлежности имущества (вещи) одновременно нескольким лицам – субъектам отношений собственности (сособственникам).
Отношения общей собственности могут возникать между любыми субъектами права собственности (физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными образованиями), причем в любых сочетаниях. Субъекты общей собственности, как и любой собственник, по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но правомочия владения, пользования и распоряжения данным имуществом они осуществляют сообща, совместно.
Таким образом, общая собственность не является какой-то новой, особой разновидностью (формой) собственности, она основывается на существующих формах собственности. Это не особое экономическое отношение собственности, а лишь разновидность какого-либо самостоятельного отношения собственности, заключающаяся в одновременной присвоенности конкретных материальных благ несколькими лицами. Здесь не возникает никакой «смешанной собственности», ибо каждый участник остается самостоятельным собственником своего имущества, а относительно общего объекта правомочия собственника осуществляются сообща как принадлежащие одновременно нескольким лицам.
Право общей собственности в объективном смысле – совокупность правовых норм, закрепляющих, регламентирующих и охраняющих принадлежность составляющего единое целое имущества одновременно двум и более лицам. Право общей собственности в субъективном смысле – право двух или более лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.
Основаниями возникновения права общей собственности являются различные юридические факты (сделки, создание крестьянского (фермерского) хозяйства и др.).
Виды права общей собственности
Общая собственность может быть с определением долей (долевая собственность) и без определения долей (совместная собственность) участников. Соответственно этому различают право общей долевой собственности и право общей совместной собственности. Отношения общей совместной собственности могут иметь место только в случаях, предусмотренных законом. Доля участника совместной собственности в общем имуществе заранее не определена. Она устанавливается при разделе между участниками совместной собственности, а также при выделе доли одного из них. ГК предусматривает два вида общей совместной собственности: общую совместную собственность супругов и общую совместную собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Общая собственность с участием граждан может быть как долевой, так и совместной, а с участием юридических лиц и государственных и муниципальных образований – только долевой.
Право общей долевой собственности прекращается вследствие гибели имущества или его раздела, приобретения одним из сособственников долей остальных сособственников по договору купли-продажи или дарения, в силу наследования этих долей и в некоторых других случаях.
Ограниченные вещные права.
Ограниченные вещные права – это абсолютные правомочия по владению, пользованию или распоряжению чужим имуществом, производные от правособственника и возникшие по его воле (либо по прямому указанию закона), имеющие ограниченное по сравнению с правом собственности содержание, но защищаемое законом наравне с ним.
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
права на вещи, производные от права собственности. В главе ГК РФ о праве собственности и иных вещных правах содержится регламентация следующих типов О.в.п.: а) право хозяйственного ведения, б) право оперативного управления, в) право пожизненного наследуемого владения земельным участком, г) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, д) право постоянного пользования землей, в) право пользования землей собственником недвижимости, ж) право ограниченного пользования чужим земельным участком (см. Сервитут), з) право пользования жилым помещением. Кроме этого, нам представляется необходимым отнести к О.в.п. также и и) право пользователя присваивать доходы, полученные от использования чужого имущества на законном основании (ст. 136); к) право залогодержателя на предмет залога (ст. 347 и 353); л) право иждивенца (ст. 601-605); м) право арендатора на объект аренды (ст. 617); н) право доверительного управляющего на имущество, полученное им в доверительное управление (ст. 1020).
Защита права собственности и других вещных прав.
Под гражданско – правовой защитой права собственности и других вещных прав понимается совокупность предусмотренных Гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей. Указанные средства подразделяются на вещно – правовые и обязательственно – правовые в зависимости от правового института, на котором базируется притязание. Вещно – правовые средства направлены непосредственно на защиту права собственности, как абсолютного субъектного права не связаны с какими – либо конкретными обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью, либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении вышеуказанных правомочий. К вещно – правовым средствам защиты права собственности относятся :
- иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения;
- иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения;
- иск о признании права собственности.
Источником притязания, составляющего обязательственно – правовые средства, является не непосредственно право собственности, а иные правовые институты и соответствующие этим институтам субъектные права. Обязательственно – правовые средства охраняют право собственности не прямо, а лишь в конечном счете. К обязательственно – правовым средствам защиты права собственности относятся:
- иск о возмещении причиненного собственнику вреда;
- иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества;
- иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору.
Исходя из вышеизложенного можно показать, что в отношении одной и той же вещи в зависимости от статуса истца и ответчика по отношению к вещи могут быть использованы как вещно-правовые, так и обязательственно правовые способы защиты. В случае перехода вещи, являющейся объектом найма в незаконное владение к третьему лицу, наимодатель в отношении незаконного владельца будет использовать вещно-правовые способы защиты права собственности, а в отношении нанимателя – обязательственно – правовые.
Гражданско-правовое регулирование отношении, связанных с творческой деятельностью.
Творческой является умственная (мыслительная, интеллектуальная) деятельность, завершающаяся созданием нового, творчески самостоятельного результата в области науки, техники, литературы или искусства.
Результат творческой деятельности - выраженный в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера научным или научно-техническим результатом, достижением, знанием либо изобретением, промышленным образцом, товарным знаком, произведением науки, литературы или искусства.
Критерии творческого характера отдельных достижений имеют особенности, закрепленные в авторском, изобретательском праве, праве на промышленный образец и в других институтах гражданского права.
Однако всем результатам творчества свойственна новизна или оригинальность их существенных элементов.
Роль гражданского права в организации творческой деятельности.
Гражданское право не регулирует непосредственно творческую научно-техническую, литературную и иную деятельность. Процесс научно-технического и художественного творчества остается за пределами действия его норм.
Гражданское право традиционно выполняет функции признания авторства на уже созданные творческие результаты, установления их правового режима, материального и морального стимулирования и защиты прав их авторов. Вместе с тем отдельные нормы гражданском права регулируют отношения по организации (на договорных началах) создания, передачи и использования новых достижений в области научно-технического, художественного и иного творчества.
Нормы авторского права способствуют росту культурного уровня общества, охране прав и интересов творцов научных и литературно-художественных ценностей. В свою очередь, изобретательское право, право на промышленный образец и товарный знак обеспечивают решение таких важнейших задач, как ускорение научно-технического прогресса, повышение эффективности производства, качества и конкурентоспособности продукции.
Гражданское законодательство активно способствует развитию инициативы в области науки, техники, литературы, искусства и в других сферах творческой деятельности. Ее роль не ограничивается охраной готовых результатов творчества. Оно влияет также на отношения по организации производства и использования этих результатов, например, в рамках договоров на создание (передачу) научно-технической продукции, авторских, лицензионных и иных договоров. Поэтому можно говорить о гражданских правоотношениях, связанных с творческой деятельностью как таковой, а не только с ее результатами.
Отношения, связанные с творческой деятельностью, регламентируют нормы многих институтов гражданского права. Это, в частности, нормы о субъектах и объектах гражданских прав, сделках, исковой давности, праве собственности, общие положения об обязательствах и нормы об отдельных видах обязательств.
Отдельные виды обязательств в сфере научно-технического и художественного творчества детально регламентируют законодательство о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции, продажу лицензий и передачу "ноу-хау", авторских и тому подобных договорах.
В сфере научно-технического и художественного творчества применяют нормы о праве собственности и других вещных правах, опосредующих наделение творческих организаций (научно-исследовательских институтов, студий, театров и др.) основными и оборотными средствами, правовой режим отдельных видов их имущества, а также определяющих принадлежность конкретным субъектам вещных прав на материальные носители произведений творчества (книги, картины, рукописи, чертежи и т.п.) .
Специальные институты гражданского права, опосредующие творческую деятельность. Важную роль в области научно-технического и художественного творчества играют авторское, изобретательское (патентное) право, право на промышленный образец и товарный знак.
Понятие и принципы авторского права.
Авторское право в объективном смысле - это совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Оно является самостоятельным институтом гражданского права.
В субъективном смысле авторское право - это совокупность личных неимущественных (моральных) и имущественных прав, принадлежащих лицам, создающим произведения науки, литературы и искусства (авторам) в отношении созданных ими произведений.
Формирование авторского законодательства осуществляется на основе принципов гражданского права вообще и специфических принципов, присущих данному институту. В юридической литературе, особенно учебной, к таким принципам обычно относят: свободу творчества, сочетание личных интересов автора с интересами всего общества, моральную и материальную заинтересованность автора в создании и использовании произведений, всемерную охрану прав и законных интересов авторов.
Основные задачи и принципы авторского права
В качестве основных задач авторского права чаще всего в юридической литературе называются две следующие задачи. С одной стороны, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом; обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на использование создание ими произведений и получение доходов и т.д. С другой стороны, задачей авторского права считается создание условий для широкого использования произведений в интересах общества. Иными словами, повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей, слушателей знакомиться с ними.
Принципы авторского права - это его основные начала, отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью. К числу основных принципов российского авторского права, отраженных в содержании его норм на современном этапе развития, относятся следующие.
Во-первых, принципом авторского права может и должен считаться принцип свободы творчества, который прямо закреплен ст.44 Конституции РФ. Обеспечивая свободу творчества, авторское право охраняет все произведения науки, литературы и искусства независимо от их назначения, достоинств и способа выражения. Творцы произведений свободны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых ими художественных образов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего произведения в свет, приданию произведению окончательной формы и т.п.
Во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных интересов автора с интересами общества. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь неограниченный контроль за использованием своих произведений. Ничем не ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало доступно для всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировать интересы других граждан и общества в целом. Законы демократического общества не только гарантируют охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют право членов общества на участи в культурной жизни и пользование достижениями культуры. (п.2 ст.44 Конституции РФ).
В-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора. По российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права автора (право на авторство, право на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным. Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в порядке выполнения служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены. Этими же соображениями продиктованы нормы российского законодательства, устанавливающие, что право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора не переходят по наследству, что в случаях так называемого «свободного» использования произведений обязательно указание имени автора и т.д. Что же касается имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим лицам по авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона (служебные произведения).
В-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентации основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. Одной из главных функций типовых договоров было ограждение авторов от произвола пользователей произведений, стремление гарантировать авторам определенный минимальный уровень прав. Условия конкретных авторских договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с типовым договором, признавались недействительными и заменялись условиями, закрепленными в типовом договоре.
Патентное право.
Патентное право - отрасль права, нормы которой устанавливают систему охраны прав на технические решения (изобретения) путем выдачи патента. Патентное право включает:
- нормы, определяющие характер объектов, признаваемых изобретениями;
- требования, предъявляемые к техническому решению для того, чтобы оно было признано изобретением;
- права патентообладателя, порядок их переуступки и порядок рассмотрения споров о нарушениях патентов;
- правила подачи и рассмотрения заявок на получение патентов.
Под патентным правом понимается совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ними неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов промышленной собственности, таких как изобретения, полезные модели и промышленные образцы .
То есть, патентное право это целая отрасль законодательства, нормы которой регулируют имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием интеллектуальной и промышленной собственности.
Также устанавливают систему охраны прав на указанные объекты путем выдачи охранных грамот в виде патентов или свидетельств Государственного образца.
Патентное право является составной частью законодательства связанного с интеллектуальной и промышленной собственностью.
На основании Международных договоров, Страны- участники, в которые входит и Российская Федерация обязаны обеспечивать гражданам охрану прав на интеллектуальную и промышленную собственность в соответствии с Международными нормативными документами.
В Российской Федерации патентное право охраняется Патентным законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I
Патентным законом регулируются отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Патентный закон. Статья 3.Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца
1. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный образец.
2. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
3. Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения на применение, за вычетом пяти лет.
При этом срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пять лет.
Право на промышленный образец и на товарный знак (знак обслуживания).
Право на товарный знак и право на знак обслуживания
На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак
Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован,
Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган
Российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию.
Правовая охрана товарного знака прекращается:
1) в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;
2) на основании решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками;
3) на основании решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;
4) на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя;
5) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;
6) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.
Защита права на товарный знак
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
З. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ И ЕГО ПРАВОВАЯ ОХРАНА
К промышленному образцу относится художественное и художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. Промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки) или комбинированными.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки или (и) их комбинация отличаются своеобразием.
Существенные признаки определяют отличия внешнего вида изделия в эстетических и эргономических особенностях его формы, конфигурации, орнамента или сочетания цветов.
Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть произведен промышленным способом в соответствующем изделии для введения в хозяйственный оборот.
Не предоставляется правовая охрана в соответствии с настоящим Законом решениям:
обусловленным исключительно технической функцией изделий;
противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали;
объектов архитектуры (в том числе промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений), кроме малых архитектурных форм;
печатной продукции как таковой;
объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подобных веществ.
Автором промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого он создан.
Право на промышленный образец охраняется государством и удостоверяется патентом.
Патент на промышленный образец удостоверяет авторство на промышленный образец, приоритет промышленного образца и исключительное право на использование промышленного образца.
Исключительное право на использование промышленного образца принадлежит патентообладателю.
Любой гражданин или юридическое лицо, использующие запатентованный промышленный образец в противоречии с действующим законодательством, считаются нарушителями патента
Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве.
Действующий ГК подразделил личные неимущественные отношения на регулируемые и защищаемые гражданским законодательством. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, регулируются гражданским законодательством (п. 1 ст. 2. ГК). Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК).
Нематериальные блага рассматриваются ГК в качестве разновидности объектов, по поводу которых могут возникать гражданские правоотношения. Статья 150 ГКдает примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ, подразделяя их на:
- нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими лицами в силу рождения (создания),
- нематериальные блага, приобретаемые ими в силу закона.
К нематериальным благам, приобретаемым гражданами и юридическими лицами в силу рождения, ГК относит жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; к нематериальным благам, приобретаемым в силу закона, - право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя, иные личные неимущественные права. В качестве иных нематериальных прав, принадлежащих личности, могут оказаться право на жизнь, здоровье и пр. Личное неимущественное право, корреспондирующее нематериальному благу или существующее отдельно от него, оказывается как бы благом второго уровня, а сами жизнь, здоровье и пр. являются благом, предшествующим праву на него, и в этом смысле могут признаваться благом первого уровня.
Право на имя, право авторства и иные личные неимущественные права - являются субъективными правами, образующими содержание конкретного правоотношения и тем самым уже урегулированными нормами права. В случае же нарушения этих прав они пользуются правовой защитой.
Специфично основание возникновения личных неимущественных прав на нематериальные блага: не в силу юридического факта, а непосредственно на основании указания закона.
Гражданские права делятся на:
1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица: право на имя, право на защиту чести и достоинства, а также тесно связанные с ним право на опровержение и право на ответ, предусмотренные п.2 и 3 ст.152 ГК и ст. 43-46 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации»;
2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан, включающее право на телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также личного изображения;
3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан и тайны личной жизни граждан: права на неприкосновенность жилища, личной документации, права на тайну личной жизни, в том числе: адвокатскую, медицинскую тайну, тайну совершения нотариальных и следственных действий, вкладов в банки и иные кредитные организации, личного общения, сведений, полученных средствами массовой информации.
Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Честь- объективная оценка личности, определяющая отношение общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная оценка моральных и иных качеств личности.
Достоинство - внутренняя самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения. Самооценка должна основываться на социально-значимых критериях оценки моральных и иных качеств личности. Достоинство определяет субъективную оценку личности. Достоинство - это самооценка личности, основанная на его оценке обществом.
Репутация человека зависит от него самого, так как формируется на основе его поведения, отсюда термин деловая репутация.
Деловая репутацияпредставляет собой частный случай репутации вообще и являет собой сложившееся мнение о качествах (достоинствах и недостатках) коллектива, организации, предприятия, учреждения, конкретного физического лица в сфере делового оборота, в том числе в сфере предпринимательства.
Носителем деловой репутации может быть любой индивидуально-определенный хозяйствующий субъект:
а) гражданин-предприниматель;
б) гражданин работающий по договору (общегражданскому);
в) гражданин, работающий по контракту;
г) юридическое лицо.
Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает право на честь, достоинство и деловую репутацию, это право относится к гражданским неимущественным правам. Речь идет о благах, лишенных материального (имущественного) содержания. Они неразрывно связаны с личностью носителя: не могут отчуждаться или передаваться иным способом другим лицам ни по каким основаниям. Нематериальные блага (права) граждане и юридические лица приобретают либо в силу рождения (создания), либо в силу закона. Так, жизнь, здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя - это те блага, которые гражданин приобретает при рождении. Применительно к юридическим лицам в силу их создания возникают такие нематериальные права, как деловая репутация, а в силу закона - право на фирму, товарный знак.
В 1991 году 22 ноября в защиту прав личности была принята Верховным Советом РСФСР Декларация прав и свобод человека и гражданина, которая закрепляет права и свободы человека и допускает их защиту в порядке установленном действующим законодательством.
В частности ст. 30 гласит: "Каждый вправе защищать свои права и свободы, законные интересы всеми способами, не противоречащими закону." В Декларации закреплены также права на защиту чести и достоинства. Пункт 2 ст. 9 : "Каждый имеет право на уважение и защиту его чести и достоинства." Данный пункт дает возможность личности отстаивать свои права, но конечно все это должно проходить в установленном порядке.
Позднее, Конституция РФ закрепила данные права в своих статьях. Согласно Конституции (принятой всенародным голосованием 12.12.93г.) достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени.(ст. ст. 21, 23).
Это конституционное положение закреплено во многих законодательных актах.
Специальное общее правило о защите чести, достоинства и деловой репутации закреплено в ч.1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ. Согласно п.1, названной статьи, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Также в Гражданском кодексе закреплены права о защите чести и достоинства гражданина после его смерти. Конкретно оговаривается возможность заинтересованных лиц (родственников, близких, непосредственно связанных, при жизни, с умершим, людей, в процессе его трудовой деятельности, или учебе, при выполнении служебных или государственных заданий и т.д.) защитить честь и достоинство, а также деловую репутацию умершего. Случается и так, что от этого зависит репутация их самих. Защита третьими лицами личных неимущественных прав, принадлежавших умершим, может осуществлять либо в интересах памяти умершего, либо в собственных интересах третьего лица. Третьи лица, в том числе наследники, могут осуществлять такую защиту умершего лишь в случае, если они действуют в своем интересе.
Осуществлять и защищать личные неимущественные блага при жизни того, кому они принадлежат, по его поручению или в силу закона могут третьи лица, если иное не вытекает из существа этих благ.
Что касается организаций (юридических лиц), то в ст. 152 (п.7) Гражданского кодекса РФ сказано о судебной защите деловой репутации, так как при распространении порочащих сведений в отношении юридических лиц умаляется именно деловая репутация. Юридическое лицо вправе требовать опровержения порочащих его деловую репутацию сведений. При этом законом не предусмотрено обязательное предварительное обращение с таким требованием к ответчику, в том числе и в случае, когда иск предъявлен к средству массовой информации, распространившему сведения, порочащие, по мнению истца, его деловую репутацию. На требования о защите деловой репутации, заявленные в порядке п. 7 ст. 152 Гражданского кодекса РФ, исковая давность не распространяется.
При защите чести и достоинства действует презумпция, согласно которой распространяемые порочащие сведения считаются не соответствующими действительности. Доказывать правдивость таких сведений должен тот, кто их распространил.
Охрана личной жизни граждан в гражданском праве.
Суть гражданско-правовой охраны личной жизни состоит в обеспечении свободы гражданина определить поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключающей вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Основные права личности закреплены в основном юридическом документе – Конституции.
Права гражданина – это охраняемая законом мера юридически возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого человека, а лишь того, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством. Свобода личности – это тоже право гражданина, но выражающее собой лишь отсутствие каких-либо препятствий, стеснений в чем-либо.
Целью гражданско-правовой охраны личных неимущественных прав граждан является
предоставление их субъекту возможности иметь определенную автономию от государства, общества и разного рода социальных групп.
Индивидуальная свободаграждан обеспечивается предоставлением ему ряда личных неимущественных прав, призванных охранять от постороннего вмешательства различные стороны его личности (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом).
Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина обеспечиваются предоставлением ему таких личных неимущественных прав, которые позволяют охранять от постороннего вмешательства его поведение в индивидуальной жизнедеятельности, кроме случаев, когда такое вмешательство
допускается законом. К этим правам относятся: права на неприкосновенность жилища, личной
документации, на тайну личной жизни, включающее тайну личной информации, усыновления, вкладов в кредитные учреждения, личной корреспонденции и телефонно-телеграфных сообщений, совершение нотариальных и некоторых иных юридических действий, адвокатскую, медицинскую
тайну и т.д.
право на имя- одно из важнейших личных неимущественных прав гражданина, направленных
на индивидуализацию его личности.
В гражданском праве право на имя как личное неимущественное право гражданина,
не связанное с имущественными правами, представляет собой возможность гражданина требовать, чтобы его имя использовалось третьими лицами только с его согласия, если в результате
использования ими извлекается или может быть извлечена имущественная выгода. В случаях, когда выгода не извлекается, имя гражданина может быть использовано без его согласия лишь в пределах, установленных законом.
Право на неприкосновенность внешнего обликапредставляет собой личное неимущественное
право гражданина, но в отличие от предыдущего направленное не на индивидуализацию его личности, а на обеспечение личной неприкосновенности человека.
право на неприкосновенность внешнего облика в гражданском праве представляет собой возможность управомоченного лица требовать устранения любых обстоятельств, наносящих ущерб неприкосновенности его внешнего облика, если законодательством не предусмотрены
специальные требования к внешнему облику гражданина либо его внешний облик
противоречит требованиям закона и нормам морали.
Право на изображение- одно из немногих личных неимущественных прав граждан, суть которых сводится к тому, что опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено какое-либо лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти - с согласия его детей и пережившего супруга, за исключением случаев, когда это делается в государственных или общественных интересах либо лицо позировало автору за плату.
Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья направлено на обеспечение
его личной неприкосновенности. В гражданском праве и юридической литературе глубоко разработан вопрос о гражданско-правовой защите этого права с помощью обязательств, возникающих из причинения вреда. Кроме того, защиту указанного права в определенных случаях может обеспечивать также и институт договорной ответственности.
Право нанеприкосновенность жилища- пока не нашло свое отражение в гражданском законе,
что умаляет его значение. выражается в возможности управомоченного лица определять условия доступа в принадлежащее ему на законном основании жилище, требовать устранения любых обстоятельств, нарушающих неприкосновенность его жилища. Вместе с тем, если гражданину в
результате нарушения указанного права причинен имущественный ущерб, он вправе требовать
его возмещения.
Охрана тайны личной жизни. Законодательство трактует тайну как определенного рода сведения,
разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб интересам его
обладателя. Таким образом, тайну личной жизни можно определить как сведения
(информацию) о различных сторонах индивидуальной жизнедеятельности
человека, разглашение (передача,
утечка) которых может нанести ущерб гражданину.
Право на тайну личной жизни представляет собой абсолютное право, в силу которого управомоченное лицо вправе требовать сохранения в тайне информации, полученной
с его согласия либо в силу закона без его согласия, а также прекращения ее
распространения. Предъявление этих требований не препятствует возможности
управомоченному лицу требовать возмещения ущерба, возникшего в результате
нарушения права на тайну личной жизни.
Вместе с тем, можно с сожалением констатировать, что право на тайну личной
жизни не отражено в действующем гражданском законе.
Обязательственное право. Понятие и виды обязательств.
Обязательственное право - совокупность правовых норм, заключающихся в праве одного лица требовать от другого лица совершения определённого действия или воздержания от действий. Действие обязательства рассчитано на будущее. В обязательстве сторона, имеющая право требовать, именуется кредитором, а сторона, на которой лежит обязательство выполнить требование кредитора,- должником. От права собственности, установленного на длительное время, обязательственные отношения отличаются тем, что они кратковременны и прекращаются с исполнением обязательства. Обязательства - отношения договора. Договоры бывают односторонние и двусторонние, в зависимости от того, является ли по договору обязанной только одна сторона, или обе стороны.
Гражданско-правовое обязательство представляет собой определенное правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В зависимости от основания возникновения все обязательства делятся на два типа:
договорные обязательства;
внедоговорные обязательства
Договорные обязательства возникают на основе заключенного договора, а внедоговорные обязательства предполагают в качестве своего основания другие юридические факты. Содержание договорных обязательств определяется не только законом, но и соглашением лиц, участвующих в обязательстве. Содержание же внедоговорных обязательств зависит только от закона или закона и воли одной из сторон в обязательстве. Юридическая общность договорных обязательств позволяет к тому же выделить значительное количество общих норм права, в равной мере применимых ко всем многочисленным и разнообразным договорным обязательствам. Совокупность этих правовых норм образует общую часть института договорного права.
Внутри каждого типа выделяются отдельные группы обязательств. Каждая группа обязательств состоит из различных видов обязательств. Наконец, конкретные виды обязательств делятся на подвиды и формы обязательств.
Таким образом, как договорные, так и внедоговорные обязательства подразделяются на типы обязательств. Так, в рамках договорных обязательств, в зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ, выделяются следующие типы обязательств:
обязательства по реализации имущества;
обязательства по предоставлению имущества в пользование;
обязательства по выполнению работ;
обязательства по перевозкам;
обязательства по оказанию услуг;
обязательства по расчетам и кредитованию;
обязательства по страхованию;
обязательства по совместной деятельности;
смешанные обязательства
Внутри внедоговорных обязательств можно выделить две группы:
обязательства из односторонних сделок;
охранительные обязательства
Отдельные виды обязательств
Купля-продажа
Наем жилого помещения
Безвозмездное пользование
Подряд
Мена
Дарение
Рента и пожизненное содержание с иждивением
Аренда
Гражданско-правовой договор.
Договором, соглашением признается соглашение, вытекающее из намерения участников породить те или иные гражданские правовые последствия.
Содержанием гражданско-правового договора являются положения Гражданского кодекса, которые указывают на круг ' действий, волеизъявлений, которые обязанное лицо должно совершить в пользу управомоченного лица. Содержание гражданского правового договора заключается в том, что одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия (по передаче имущества, выполнению работ, уплате денег и т. д.), либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения лежащей на нем обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ). Договорные отношения регулируются (регламентируются) положениями кодекса, положениями, которые регулируют обязательственные отношения.
Предметом договора является то, на что направлены действия его сторон: вещи, имущественные права, иные объекты гражданских прав.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договорная свобода предполагает, что против своей воли никто не обязан вступать в договорную связь.
Договорная свобода реализуется в рамках возможного и дозволенного.
Стороны, совместно установившие общие условия договора, согласовавшие между собой условия договора, эти условия и являются содержанием договора.
Условия гражданско-правововых договоров делятся на существенные — те, которые требуют согласования, необходимы и достаточны для заключения договора, обычные, случайные.
Существенные условия для каждого вида договоров зависят от особенностей вида договора. Законодательство определило ряд требований по отнесению условий к существенным.
Существенным условием договора является предмет договора,цена договора, суть обязательства, размер исполнения обязательства, срок исполнения обязательства и др.
К обычным условиям договора относятся условия о цене, примерных условиях, разработанных для конкретного вида договора и опубликованных в печати, обычаи делового оборота.
Случайные условия — те, которые изменяют или дополняют обычные условия. Включенные в текст договора случайные условия приобретают юридическую силу. Однако, если случайное условие не будет включено в содержание договора, то договор все равно будет считаться заключенным.
На содержание договора большое значение оказывает толкование его, т. е. толкование текста договора и вытекающего из него смысла. Поэтому тексты договоров должны быть тщательно и детально отработаны и четко выражать желания сторон договора.
Форма договора
Договор может быть заключен в любой форме, если законом не установлена определенная форма (п.1 ст. 434 ГК РФ).
Письменная форма договора — это значит, что договор заключается путем составления одного, подписанного субъектами права (сторонами) документа или обмена документами почтой, телеграфом, телефонной, электронной и иной связью.
Форма договора отражает согласованное волеизъявление сторон.
Различаются следующие виды договоров:
• основные,
• предварительные,
• односторонние,
• взаимные,
• возмездные,
• безвозмездные,
• свободные,
• обязательные, и др.
Процесс заключения договора проходит две стадии:
а) оферта, где сторона называется оферентом,
б) акцепт, где сторона называется акцептантом.
Для того, чтобы договор был заключен, между сторонами должны быть согласованы все условия (п. 1 ст. 432).
Оферта — это стадия выдвижения предложения о заключении договора.
Акцепт — это стадия принятия предложения, изложенного в оферте (п. 2 ст. 432).
Условия в отношении оферты:
• предложение должно носить определенный характер и выражать намерение заключить договор;
• наличие в предложении о заключении договора существенных его условий.
Сторона, получившая оферту (проект договора), должна направить другой стороне один из следующих документов:
а) извещение об акцепте.
б) извещение об отказе от акцепта
в) извещение об акцепте оферты, но на иных условиях, нежели содержится в оферте.
Сторона, направившая оферту, получив акцепт с протоколом разногласий, вправе (но не обязана) передать возникшие разногласия на рассмотрение суда в течение 30 дней
Оферент, получивший в установленном порядке и в срок акцепт с протоколом разногласий, обязан в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий известить акцептанта о принятии договора в его редакции. Тогда договор считается заключенным и обе стороны обязаны надлежащим образом его исполнять
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Гражданско-правовые обязательства по общему правилу возникают из договора и иных правомерных действий. Но есть группа так называемых охранительных обязательств, основаниями возникновения которых выступают иные, чаще всего неправомерные действия. Основанием их возникновения является факт причинения вреда одним лицом другому лицу.
Основаниями ответственности за причинение вреда являются:
а) вред,
б) противоправность поведения причинителя вреда,
в) причинная связь между противоправным поведением и вредом,
г) вина причинителя вреда.
В результате причинения вреда возникает обязательство по его возмещению, элементами которого являются стороны (кредитор и должник), содержание (права и обязанности сторон) и предмет. Реализация обязанности по возмещению вреда происходит в рамках охранительного правоотношения. Кредитор в обязательстве из причинения вреда имеет право требовать возмещения причиненного ему вреда, а должник обязан этот вред возместить.
Предметом (объектом) обязательств по возмещению вреда являются действия должника, обеспечивающие полное восстановление материальных и личных нематериальных благ кредитора, которым причинен вред.
Вред, причиненный незаконными действиями органов власти (ст. 449 ГК), должен быть возмещен полностью.
Нередко обязательства по возмещению вреда возникают с множественностью лиц, которая может иметь место на стороне как должника, так и кредитора. Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед потерпевшим.
Вред, причиняемый гражданину подразделяется на моральный и имущественный.
Под моральным вредом понимается неимущественный вред, выражающийся в причинении потерпевшему нравственных или физических страданий. Моральный вред возникает, как правило, в каждом случае повреждения здоровья или причинения смерти. Моральный вред может заключаться в умалении чести гражданина, в умалении уважения к нему со стороны окружающих под влиянием распространенных о нем порочащих сведений, не соответствующих действительности.
Имущественный вред при повреждении здоровья может выражаться в том, что потерпевший производит определенные расходы, вызванные данным несчастным случаем (на лечение, протезирование, дополнительное питание и др.). Вместе с тем повреждение здоровья может вызвать у потерпевшего утрату трудоспособности и соответственно – утрату трудового дохода. При причинении смерти материальный вред возникает у лиц, находящихся на иждивении умершего или имевших право на получение от умершего содержания и утративших эти средства.
Сфера действия обязательств, возникающих из причинения вреда, простирается как на имущественные, так и на личные неимущественные отношения, хотя возмещение вреда и носит имущественный характер.
Эти обязательства возникают в результате нарушения прав, носящих абсолютный характер, будь то имущественные права (право собственности, пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.д.) или личные нематериальные блага (жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность, честь, достоинство, деловая репутация и т. д.).
Обязательства, возникающие из причинения вреда, носят внедоговорный характер, поскольку нарушено абсолютное право.
Возникающие вследствие причинения вреда обязательства направлены на полное возмещение вреда, причиненного потерпевшему, кому бы ни был причинен вред, в чем бы он ни выражался и каковы бы ни были формы возмещения вреда. При определенных обстоятельствах объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему или его семье, могут даже выйти за пределы полного возмещения.
В случаях, предусмотренных законом, обязанность возмещения вреда может быть возложена не только на причинителя вреда, но и на иных лиц (например, на лицо, в интересах которого действовал причинитель).
Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения или предотвращения угрозы ущерба имуществу.
Гражданско-правовые обязательства, предусмотренные гл. 60 ГК РФ. Согласно ст. 1102 ГК РФ «лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)». На сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения», подлежат применению также к требованиям: 1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;
о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.
Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.
В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.
Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.
Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение Если лицо без соответствующих полномочий предотвратило реальную угрозу ущерба имуществу других лиц в условиях, исключающих возможность предупреждения их о такой угрозе, оно вправе потребовать от этих лиц возмещения убытков, понесенных в связи с предотвращением ущерба. При этом размер убытков, подлежащих возмещению, не должен превышатьразмера предотвращенного ущерба. Важным обстоятельством в данных обязательствах является достижение в процессе предотвращения угрозы ущерба имуществу положительного результата - спасение от гибели, порчи, урона всего имущества или его части, поэтому потерпевший, которому не удалось даже в части предотвратить ущерб, не может претендовать на возмещение убытков, возникших у него в процессе попытки предотвращения ущерба. Положительный результат в процессе предотвращения угрозы ущерба имуществу должен достигаться оправданными и целесообразными действиями лица, предотвращающего угрозу, что означает известное соответствие мер и средств, избранных лицом для предотвращения угрозыущерба, характеру и масштабу этой угрозы.