
- •Казанский государственный университет
- •Раздел I. Общие положения. Уголовный закон
- •§ 1. Понятие, предмет, метод и задачи
- •§ 2. Система уголовного права и его место
- •§ 3. Наука уголовного права
- •Глава 2. Принципы уголовного права и уголовной ответственности
- •§ 1. Понятие принципов права и уголовной ответственности
- •§ 2. Система принципов уголовного права
- •§ 3. Значение принципов уголовного права
- •§ 4. Содержание принципов уголовного права
- •Глава 3. История российского уголовного законодательства
- •§ 1. Уголовное законодательство досоветского периода
- •§ 2. Советское социалистическое уголовное право
- •Глава iiIбыла посвящена нарушениям правил отделения церкви от государства.
- •§ 3. Постсоциалистическое уголовное право
- •Глава 4. Уголовный закон российской федерации
- •§ 1. Понятие уголовного закона и его признаки
- •§ 2. Уголовное законодательство Российской Федерации
- •§ 3. Действие уголовного закона во времени
- •§ 4. Действие уголовного закона в пространстве
- •§ 5. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция)
- •§ 6. Толкование уголовного закона
- •Раздел II. Преступление
- •Глава 5. Понятие, признаки и классификация преступлений
- •§ 1. Преступление и преступность
- •§ 2. Понятие и признаки преступления
- •§ 3. Классификация преступлений
- •Глава 6. Уголовная ответственность и ее основание
- •§ 1. Понятие, содержание и формы реализации
- •§ 2. Цели уголовной ответственности
- •§ 3. Основание уголовной ответственности
- •Глава 7. Состав преступления
- •§ 1. Понятие состава преступления
- •§ 2. Виды составов преступлений
- •Глава 8. Объект преступления
- •§ 1. Понятие и уголовно-правовое значение
- •§ 2. Виды объектов преступления и их классификация
- •§ 3. Предмет преступления
- •§ 4. Потерпевший от преступления
- •Глава 9. Объективная сторона преступления
- •§ 1. Понятие и значение объективной стороны преступления
- •§ 2. Общественно опасное деяние
- •§ 3. Общественно опасные последствия
- •§ 4. Причинная связь и ее уголовно-правовое значение
- •§ 5. Факультативные признаки
- •Глава 10. Субъект преступления
- •§ 1. Понятие и признаки субъекта преступления
- •§ 2. Возраст как признак субъекта преступления
- •§ 3. Вменяемость как признак субъекта преступления
- •§ 4. Совершение преступления в состоянии опьянения
- •§ 5. Специальный субъект преступления
- •§ 6. Субъект преступления и личность преступника
- •Глава 11. Субъективная сторона преступления
- •§ 1. Понятие, содержание и структура
- •§ 2. Вина: понятие, значение, сущность,
- •§ 3. Умысел и его виды
- •§ 4. Неосторожность и ее виды
- •§ 5. Преступления, совершаемые с двумя формами вины
- •§ 6. Смешанная форма вины в уголовном праве
- •§ 7. Мотив и цель преступления
- •§ 8. Эмоциональное (психологическое) состояние
- •§ 9. Значение субъективной стороны преступления
- •§ 10. Ошибка и ее уголовно-правовое значение
- •Глава 12. Неоконченное преступление
- •§ 1. Понятия оконченного и неоконченного преступлений
- •§ 2. Приготовление к преступлению
- •§ 3. Покушение на преступление
- •§ 4. Добровольный отказ от преступления
- •Глава 13. Соучастие в преступлении
- •§ 1. Понятие соучастия в преступлении и его признаки
- •§ 2. Формы соучастия
- •§ 3. Виды соучастников преступления
- •§ 4. Ответственность соучастников
- •Глава 14. Множественность преступлений
- •§ 1. Понятие и признаки множественности преступлений
- •§ 2. Совокупность преступлений
- •§ 3. Рецидив преступлений
- •Глава 15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
- •§ 1. Понятие, виды и значение обстоятельств,
- •§ 2. Необходимая оборона
- •§ 3. Причинение вреда при задержании лица,
- •§ 4. Крайняя необходимость
- •§ 5. Физическое или психическое принуждение
- •§ 6. Обоснованный риск
- •§ 7. Исполнение приказа или распоряжения
- •Раздел III. Наказание
- •Глава 16. Понятие и цели наказания
- •§ 1. Понятие наказания
- •§ 2. Цели наказания
- •Глава 17. Виды наказаний и их система
- •§ 1. Понятие системы наказаний и ее признаки
- •§ 2. Виды наказаний и их классификация
- •§ 3. Штраф
- •§ 4. Лишение права занимать определенные должности
- •§ 5. Лишение специального, воинского или почетного звания,
- •§ 6. Обязательные работы
- •§ 7. Исправительные работы
- •§ 8. Ограничение по военной службе
- •§ 9. Ограничение свободы
- •§ 10. Арест
- •§ 11. Содержание в дисциплинарной воинской части
- •§ 12. Лишение свободы на определенный срок
- •§ 13. Пожизненное лишение свободы
- •§ 14. Смертная казнь
- •Глава 18. Назначение наказания
- •§ 1. Принципы назначения наказания
- •§ 2. Общие начала назначения наказания
- •§ 3. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
- •§ 4. Назначение более мягкого наказания,
- •§ 5. Назначение наказания за неоконченное преступление,
- •§ 6. Назначение наказания при совершении
- •§ 7. Исчисление сроков наказания и зачет наказания
- •Глава 19. Условное осуждение
- •§ 1. Понятие и юридическая природа условного осуждения
- •§ 2. Основания применения условного осуждения
- •§ 3. Испытательный срок и правовые последствия
- •§ 4. Отмена условного осуждения
- •Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
- •Глава 20. Освобождение от уголовной ответственности
- •§ 1. Понятие и основания освобождения
- •§ 2. Виды освобождения от уголовной ответственности
- •§ 3. Освобождение от уголовной ответственности
- •§ 4. Освобождение от уголовной ответственности
- •§ 5. Освобождение от уголовной ответственности
- •§ 6. Освобождение от уголовной ответственности по амнистии
- •Глава 21. Освобождение от наказания. Погашение и снятие судимости
- •§ 1. Понятие, виды освобождения от наказания
- •§ 2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
- •§ 3. Замена неотбытой части наказания
- •§ 4. Освобождение от наказания
- •§ 5. Освобождение от наказания в связи с болезнью
- •§ 6. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам
- •§ 7. Освобождение от отбывания наказания в связи
- •§ 8. Освобождение от наказания
- •§ 9. Освобождение от наказания
- •§ 10. Судимость, ее погашение и снятие
- •Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних
- •Глава 22. Уголовная ответственность несовершеннолетних
- •§ 1. Концептуальные основы уголовной ответственности
- •§ 2. Виды наказаний и их назначение несовершеннолетним
- •§ 3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной
- •Раздел VI. Принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества
- •Глава 23. Принудительные меры медицинского характера
- •И конфискация имущества
- •§ 1. Понятие, юридическая природа и виды иных мер
- •§ 2. Понятие, основания и цели применения
- •§ 3. Виды принудительных мер медицинского характера
- •§ 4. Продолжительность и порядок прекращения
- •§ 5. Принудительные меры медицинского характера,
- •§ 6. Регламентация конфискации имущества
- •§ 7. Конфискация имущества
- •§ 8. Основания и условия назначения конфискации имущества
- •Раздел VII. Зарубежное уголовное законодательство
- •Глава 24. Основные институты общей части уголовного права зарубежных стран
- •§ 1. Системы современного уголовного права
- •§ 2. Основные положения общей части уголовного права
- •§ 3. Основные институты общей части уголовного права
- •§ 4. Основные институты Общей части
- •§ 5. Основные институты Общей части уголовного права
- •§ 6. Основные институты Общей части уголовного права
§ 2. Понятие и признаки преступления
1. Понятие преступления в российском уголовном законодательстве.Понятие "преступление" в отечественном уголовном праве присутствует относительно недавно. В ранних источниках русского уголовного права уголовные и гражданские правонарушения не различались. В Русской Правде присутствовал термин "обида", т.е. причинение физического, материального или морального ущерба лицу или группе лиц; в Судебниках 1497 и 1550 гг. - термины "облихование", "лихое дело", к каковым относились убийство, разбой, грабеж, поджог, отдельные виды татьбы (воровства). Антигосударственные деяния в это время именовались понятием "крамола". В Соборном уложении 1649 г. общее определение понятия преступления также отсутствовало.
Термин "преступление" впервые появляется для обозначения уголовно-наказуемых деяний при Петре 1. Так, в Артикуле воинском (1715 г.) преступлением признавалось нарушение законов и ослушание царской воли.
Дифференциация правонарушений на уголовные, административные и гражданские произошла в России лишь в XIX в. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.) преступлением или проступком признавалось как само противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом наказания уголовного или исправительного предписано.
Уголовное уложение 1903 г. определяло преступление как "деяние, воспрещенное законом во время его учинения под страхом наказания".
После Октябрьской революции 1917 г. понятие преступления было сформулировано в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. Преступлением признавалось нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным правом (ст. 5)путем совершения действия или бездействия, опасного для данной системы общественных отношений(ст. 6).
В Уголовном кодексеРСФСР 1922 г. более четко проявляется классовый подход к определению преступления. Преступлением признавалось всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени. Как мы видим, из предыдущего определения были исключены формальные признаки, а потому поУК1922 г. преступлением могло быть признано деяние, которое не предусматривалось уголовным законом в качестве преступления.
В ст. 6УК РСФСР 1926 г., в которой давалось определение преступления, указание на противоправность деяния также отсутствовало. Более того,ст. 16УК предусматривала возможность применения уголовного закона по аналогии, т.е. к действиям, прямо не предусмотренным уголовным законом, но имеющим сходство с какой-либо статьей Уголовногокодекса.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. (ст. 7)и Уголовный кодекс 1960 г. в определение понятия преступления(ст. 7)включили как материальный, так и формальный признаки, тем самым исключив аналогию уголовного закона. Преступлением признавалось предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, социалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом.
В Уголовном кодексе РФ 1996 г. законодателем использован комбинированный (материально-формальный) подход к определению преступления. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания(ч. 1 ст. 14УК РФ).
2. Признаки преступления.Из приведенной дефиниции следует, что обязательными признаками преступления по действующему российскому уголовному законодательству являются: 1) виновность, 2) общественная опасность, 3) противоправность, 4) наказуемость.
Признаки виновности и наказуемости представлены в законе впервые, в прежнем Уголовном кодексезаконодательное определение понятия преступления ограничивалось лишь двумя основными признаками: общественной опасностью и противоправностью.
Указанная позиция законодателя вызывает неоднозначную оценку в уголовно-правовой теории. Некоторые ученые (Н.Ф. Кузнецова, В.С. Прохоров и др.) полагают, что дополнительно указанные в ч. 1 ст. 14УК признаки входят в содержание общественной опасности и противоправности. С этим утверждением едва ли можно согласиться, поскольку в данном случае не учитывается тот факт, что существует общественно опасное и противоправное поведение невменяемых лиц, которое не может быть названо преступным ввиду отсутствия признаков виновности и наказуемости их поведения <1>.
--------------------------------
<1> См.: Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть. Особенная часть: Учебное пособие. М., 2002. С. 16.
Виновность- субъективная предпосылка уголовной ответственности. В соответствии с законом лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие и наступившие общественно опасные последствия), в отношении которых установлена его вина (ч. 1 ст. 5УК).
Данное положение отвергает возможность объективного вменения, поскольку уголовное законодательство исключает возможность наступления уголовной ответственности при отсутствии ее основания - преступления, одним из обязательных признаков которого является наличие вины.
Виновность в уголовно-правовом смысле означает определенное психическое отношение лица к совершаемому преступлению и его последствиям, причем виновность возможна при наличии тех ее форм, которые закреплены в ст. ст. 24-27УК.
Общественная опасность- материальный признак преступления, раскрывающий его социальную сущность, закрепленный в уголовном законе. Это такое объективное свойство деяния, которое выражается в его способности причинять существенный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям.
Вывод о том, что угрожаемый или реально причиняемый вред должен быть существенным, вытекает из положения, зафиксированного в ч. 2 ст. 14УК: не является преступлением действие (бездействие), хотя и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
Преступлением может быть признано лишь деяние, обладающее высокой, характерной для уголовного закона степенью общественной опасности. В случае формального совпадения признаков совершенного деяния с признаками, описанными в уголовно-правовой норме, при отсутствии возможности причинения охраняемым уголовным законом общественным отношениям существенного вреда такое противоправное поведение не должно рассматриваться в качестве преступления. Уголовное дело в подобных случаях не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24УПК РФ), хотя это не исключает других видов юридической ответственности. При оценке содеянного предпочтение отдается субъективному критерию. Так, если умысел виновного был направлен на причинение значительного вреда, но реально по не зависящим от него обстоятельствам вред был причинен незначительный, то деяние не может быть признано малозначительным.
Сущность общественной опасности и содержание этого понятия в законе не раскрываются. Это делает наука уголовного права. Так, в одной из своих работ М.Д. Шаргородский отмечал, что "общественная опасность - это объективное социальное свойство конкретного деяния человека, которое при определенной степени общественной опасности становится противоправным" <1>.
--------------------------------
<1> Шаргородский М.Д. Об общественной опасности преступного деяния // Правоведение. 1960. N 4. С. 153.
Ю.И. Ляпунов, специально исследовавший эту сложную категорию, дает следующее определение: "Уголовно-правовая общественная опасность - это определенное антисоциальное состояние преступления, обусловленное всей совокупностью его отрицательных свойств и признаков и заключающее в себе реальную возможность причинения вреда (ущерба) общественным отношениям, поставленным под охрану закона" <1>.
--------------------------------
<1> Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. М., 1989. С. 38.
Общественная опасность - это признак преступления, не зависящий от сознания и воли законодателя либо правоприменительного органа. Именно путем выявления и оценки обладающих этим свойством актов поведения законодатель осуществляет криминализацию деяния, т.е. "определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений" (ч. 2 ст. 2УК).
Предметом научной дискуссии в уголовно-правовой науке продолжает оставаться вопрос о том, является ли общественная опасность свойством только преступления, либо она присуща и иным правонарушениям. Ряд авторов (Н.Д. Дурманов, Н.И. Ветров, М.Д. Лысов и др.) <1> полагают, что общественная опасность присуща только преступлениям. Противоположной точки зрения придерживаются ученые, считающие, что если отталкиваться от формулировки ч. 2 ст. 2УК, согласно которой законодатель определяет,какиеиз круга опасных деяний признать преступлениями, то следует прийти к выводу, что преступления отличаются от иных правонарушений (в частности, административных) не наличием (отсутствием) общественной опасности, а ееуровнем<2>.
--------------------------------
<1> См., например: Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.; Л., 1948. С. 135.
<2> См., например: Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть. Особенная часть. С. 15.
Если исходить из законодательных определений преступления и административного правонарушения, то следует заметить, что дефиниция последнего (ст. 2.1Кодекса РФ об административных правонарушениях) признака общественной опасности не содержит. Вместе с тем совершенно очевидно, что законодатель устанавливает ответственность за совершение подобных деяний исходя из того, что они посягают на определенный круг общественных отношений.
Следует отметить, что значительное число общественных отношений охраняется и регулируется не уголовным правом, а иными отраслями права. Преступление также не является единственным противоправным поведением человека. И преступления, и другие правонарушения посягают на общественные отношения и с этой точки зрения представляют общественную опасность. Только потому такие действия и признаются правонарушениями, что элемент порицаемости, вредности присущ каждому из них. Нельзя согласиться с тем, что такие правонарушения, как мелкое хищение, иные административные правонарушения против собственности, в области охраны окружающей природной среды и другие, лишены общественной опасности. Например, нарушение правил дорожного движения нетрезвым водителем - превышение скорости и проч. - деяние, безусловно, общественно опасное, поскольку не только создает угрозу безопасности движения транспорта, но представляет реальную опасность жизни и здоровью окружающих. Конечно же, эти правонарушения не достигают той степени общественной опасности, которая необходима для признания деяния преступлением. Поэтому по степени опасности они влекут административную или иную ответственность.
Общественная опасность проступка и преступления, разумеется, не одинакова. Вместе с тем общность их состоит в том, что и то и другое являются деяниями, совершение которых нежелательно для общества, деяниями, в той или иной мере причиняющими вред общественным отношениям, а потому порицаемыми государством.
Общественная опасность определяется прежде всего важностью защищаемых уголовным законом общественных отношений, на которые совершается посягательство, тяжестью причиненного вреда и иными конкретными проявлениями признаков преступления.
Наука уголовного права, законодательство и правоприменительная практика выделяют в общественной опасности качественную (характер) и количественную (степень) стороны.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановленииот 11 июня 1999 г. N 40 "О практике назначения судами уголовного наказания" указал, что "характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к соответствующей категории преступления (ст. 15УК), а степень общественной опасности преступления определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии)" <1>.
--------------------------------
<1> См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. N 8.
Уголовная противоправность- формальный признак преступления, являющийся юридическим выражением общественной опасности. Она состоит в том, что преступлениями являются только те деяния, которые предусмотрены уголовным законом в качестве преступных. Другими словами, под уголовной противоправностью понимается запрещенность деяния соответствующей уголовно-правовой нормой. Противоправность свидетельствует о том, что лицо нарушило уголовно-правовой запрет, установленный Уголовнымкодексом. Обязательным компонентом уголовной противоправности является наличие в уголовно-правовой норме санкции, которая содержит угрозу применения наказания определенного вида в случае виновного совершения предусмотренного законом деяния. Лишь при совершении преступления возможно применение наиболее суровой формы государственного принуждения - уголовного наказания.
Наказуемостькак признак преступления означает возможность назначения наказания за совершение преступления. Если деяние не влечет наказания в уголовном порядке, то исключается его признание преступлением. Однако это не означает, что указанное в санкции уголовно-правовой нормы наказание обязательно должно быть применено к виновному. Уголовный закон (ст. ст. 79-83УК) при наличии определенных условий и оснований предусматривает возможность освобождения от наказания, а к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 87УК). Наказание как неизбежное следствие совершения преступления не должно смешиваться с наказанием, предусмотренным за это деяние в санкции. Именно угроза наказания, а не реальное наказание, которое в конкретном случае может и не последовать, является признаком преступления.
В теории уголовного права дискуссионен вопрос о том, является ли наказуемость самостоятельным признаком преступления. Одни авторы полагают, что это составная часть (элемент) уголовной противоправности <1>, другие - что это самостоятельный признак. Мы полагаем, что наказуемость - самостоятельный признак преступления. Это прямо вытекает из содержания ст. 14УК РФ. Наказуемость как четвертый обязательный признак предполагает, что виновное, общественно опасное, противоправное поведение только тогда может быть признано преступлением, когда в норме, запрещающей такое поведение, содержится санкция с угрозой применения наказания. Запрет деяния, не сопровождаемый прямо обозначенной уголовно-правовой санкцией, означает, что оно не может быть признано противоправным в уголовно-правовом смысле.
--------------------------------
<1> См., например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. С. 21.