
Римское право классического и постклассического периода
Основными источниками права этого периода являлись дигесты (полные изложения) Юстиниана и учение Гая.
В классический период римское право делилось на публичное и частное. Публичное право относилось к интересам государства, а частное к отдельным лицам. Публичное право носило императивный характер и включало в себя отношение власти и подчинения. В частном праве выражались отношения формально равных лиц, поэтому оно не носило повелительного характера. Но тем не менее в классический период частное право получило более глубокую разработку нежели публичное. Оно преодолело былой формализм и охватило более широкий круг отношений связанный с товарным производством. Именное римское право оказало наибольшее влияние на право Европы
ВЕЩНОЕ ПРАВО. Как такого вещного права не существовало. Но римляне хорошо отличали вещные иски от личных исков, связанных с обязательственными отношениями. Для практических целей римские юристы использовали целый ряд классификаций вещей, кроме известных нам манципируемых и неманципируемых римские юристы делили вещи на движимые и недвижимые, делимые и неделимые. Большое внимание в римском праве уделялось регулированию права собственности и римское право регулировало следующие виды собственности:
-
Фирицская собственность – собственность римских граждан. Она носила ярко выраженный узко – римский характер и становилось все более архаичной с развитием римского государства.
-
Преторская собственность или бонитарная – была создана с помощью особых юридических средств. Претор в тех случаях, когда в силу несоблюдения формальности фирицкого права приобретатель не мог получить статус фирицкого собственника. И, беря под защиту покупателя, претор закреплял приобретенную им вещь в составе его имущества. Для защиты прав бонитарной собственности преторы использовали институт давности, и постепенно понитарная собственность получает юридическую защиту.
-
Провинциальная
-
Иностранная (перегринов) – имела правовой статус как и провинциальная собственность.
Римские юристы не дали общего определения право собственности, но довольно четко разработали юридическую конструкцию.
-
На первом месте стояло право собственности виде доминия, как правило, наиболее полное господство над вещью. Субъектом был весь римский народ. Для приобретения доминия требовались только цивильные способы.
-
Римские юристы разделили собственность в виде узуфрукта (право пожизненного пользования и извлечения плодов, право распоряжения, узуфрукт был защищен видникационным иском как против третьих лиц, так и против собственника вещи) и основного право собственности (проприетария)
В римском праве большое внимание уделялось способам приобретения право собственности:
-
На ряду с манципацией, которая применялась все реже и фактически вышла из употребления, решающие значение приобретает традиция как основной способ переуступки.
-
Оккупация брошенных вещей, а так же вещей, которые не имели хозяина
-
Право собственности могло возникнуть путем соединения вещей.
-
Дальнейшее развитие приобретает давность владения.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО рассматривает правовую связь между двумя или группой лиц. Изменения: 1) обязательства утратили былой формализм, 2) помимо односторонних контрактов создаются двусторонние и каждая сторона имеет права и обязанности, 3) ответственность по обязательствам теперь ограничивалась лишь его имуществом. Были юридически разработаны формы заключения договоров. Теперь для заключения договора требовалось согласие сторон, добровольность, договоры могли заключаться преимущественно в письменной форме. В институтах Гая договоры были разделены на 4 основные группы: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные.
-
Вербальный договор. Для возникновения этих договоров требовалось произнесения установленных слов, и наиболее распространенным видом вербальных договоров была стипуляция. Но теперь для ее заключения уже не требовалось соблюдения многих жестких условий. И теперь использовался не только глагол «spandeo» (торжество), но и несколько других глаголов. Сторонами в стипуляции могли быть и перегрины, чего раньше не было.
-
Литеральные договоры (от латинского «буква») или письменные.
-
Реальные договоры (от латинского «Res» вещь). Обязательное условие при договоре – это передача вещи, которая составляет предмет договора, без передачи вещи обязательств не возникало. К реальным договорам относились договор займа, суды, хранения, заклада. Юридическое значение займа состояла в том что кредитор давал должнику обусловленное количество вещей во владение, а должник обязан был вернуть в установленный срок такое же количество таких же вещей.
-
Договор суды – это предоставление в безвозмездное, временное пользование определенной вещи, которую должник обязан был вернуть в обусловленный срок. К этой же группе относится договор хранения, а так же закладной договор.
-
Консенсуальный договор – (от латинского «консенсус») к этой группе относились договор купил-продажи, найма, аренды, поручения, товарищества. В преторском праве была подробно разработана ответственность продавца за проданную вещь. Продавец нес ответственность за а) скрытые недостатки и в этом случае покупатель мог требовать или возврата веще или снижения цены, б) продавец нес ответственность за проданную чужую вещь (эвикция-востребование вещи), в) продавец отвечал так же за повреждение вещи, связанной с ее небрежным хранением
-
Договор найма – наем вещей, аренда земли, договор найма рабочей силы, договор подряда.
В классический период развитие получили обязательства из деликтов.
-
Наблюдается заметный процесс превращения целого ряда частных деликтов в преступления
-
Создаются новые виды частных деликтов, которые влекли за собой с одной стороны уплатить вознаграждение равное причиненному ущербу, а с другой возмещение ущерба в 4-х кратном размере.